Int 1 Matrimonio de Menores

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 150

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

LA CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA CONTRAER

MATRIMONIO RESPECTO A LOS MENORES DE EDAD

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva


de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

SILVIA LORENA MORALES SOLÓRZANO

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, Agosto de 2006.


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

LA CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA CONTRAER

MATRIMONIO RESPECTO A LOS MENORES DE EDAD

SILVIA LORENA MORALES SOLÓRZANO

GUATEMALA, AGOSTO DE 2006.


HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO: Lic. Bonerge Amílcar Mejía Orellana


VOCAL I: Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II: Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III: Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV: Br. José Domingo Rodríguez Marroquín
VOCAL V: Br. Edgar Alfredo Valdez López
SECRETARIO: Lic. Avidán Ortíz Orellana

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ


EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

Primera Fase:

Presidente: Lic. Carlos Humberto De León Velasco


Secretario: Lic. Héctor David España Pinetta
Vocal: Lic. Jaime Ernesto Hernández Zamora

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Homero Nelson López Pérez


Secretario: Lic. Guillermo Rolando Díaz Rivera
Vocal: Lic. Juan Ramiro Toledo Alvarez

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y


contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para elaboración de
tesis de licenciatura en la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala)
DEDICATORIA

A DIOS: Tu amor por mí es más dulce que la miel y


tu misericordia es nueva cada día, es por
eso que te alabo. La honra y la victoria es
tuya.

A MIS ABUELITOS: María Luz Herrarte (Q.E.P.D),


Pedro Solórzano Meda, gracias por su
consejo y cariño.

A MIS PADRES: María Teresa Solórzano Herrarte de


Morales, Juan Morales Azañón (Q.E.P.D.),
Petronilo Morales, por darme su apoyo y
amor incondicional. Que Dios los bendiga.
.
A MI ESPOSO E HIJA: Conrado Ortíz Hernández
María José Ortiz Morales, por su paciencia
y comprensión en cada momento.

A MIS HERMANOS: Juan Manuel Morales Solórzano


Sandra Marisol Morales Solórzano
Luz Liliana Morales Solórzano
Luis Alberto Yumán Solórzano, con ellos
compartí en mi niñez, mis sueños y
anhelos.

A MIS COMPAÑEROS: Lucrecia Quevedo Girón


Alma María Martínez Ambrocio
Jalmi Raquel Lara Giron, gracias por
compartir su amistad y cariño.

EN ESPECIAL A: Licda. Dasma Janina Guillén Flores


Lic. Ricardo Alvarado Sandoval, por sus
enseñanzas y darme palabras de aliento
para continuar.

A LOS PROFESIONALES: Licda. Carmen María Mérida Morales


Licda. Rosa Argentina Say Sacalxot
Lic. Mario Estuardo Gordillo Galindo
Lic. Walfre Alberto Heredia Barrios
Lic. Aldo Osberto González Linares,
gracias por su amistad y ejemplo de
perseverancia.
A: La Universidad de San Carlos de
Guatemala y en especial a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.

Y: A usted en especial que me honra con su


presencia.
ÍNDICE Pág.

Introducción............................................................................................... i

CAPÍTULO I

1. Conceptos generales de derecho civil............................................ 1

1.1. Antecedentes del derecho civil............................................... 1

1.2. Derecho civil y su campo de aplicación.................................. 4

1.3. Persona................................................................................... 5

1.4. La personalidad....................................................................... 9

1.4.1. Definición de personalidad........................................... 9

1.4.2. Teorías sobre el origen de la personalidad.................. 10

1.4.2.1. De la concepción............................................. 10

1.4.2.2. Del nacimiento................................................. 11

1.4.2.3. De la viabilidad................................................ 12

1.4.2.4. Ecléctica.......................................................... 13

1.4.2.5. Jusnaturalista.................................................. 14

1.4.2.6. Postura del Código Civil.................................. 14

1.4.3. Conacencia................................................................... 16

1.4.4. Comorencia.................................................................. 18

CAPÍTULO II

2. Capacidad, definición y clasificación............................................... 21

2.1. Clases de capacidad............................................................... 22

2.1.1. Capacidad de derecho.................................................. 22

2.1.2. Capacidad de ejercicio................................................. 24


Pág.

2.2. Atributos de la personalidad.................................................... 29

2.2.1. Estado civil................................................................... 29

2.2.2. Nombre......................................................................... 30

2.2.3. Domicilio....................................................................... 35

2.2.3.1. Elementos del domicilio................................. 36

2.2.3.2. Clases de domicilio........................................ 39

2.3. Patrimonio familiar.................................................................. 43

2.3.1. Definición...................................................................... 45

2.3.2. Elementos..................................................................... 47

2.3.3. Características.............................................................. 47

2.3.4. Regulación legal........................................................... 48

CAPÍTULO III

3. Derecho de familia........................................................................... 51

3.1. Matrimonio.............................................................................. 51

3.1.1. Etimología y concepto.................................................. 51

3.1.2. Criterios para determinar la naturaleza jurídica del

matrimonio.................................................................... 53

3.1.3. Capacidad para contraer matrimonio........................... 58

3.1.4. Anulabilidad del matrimonio......................................... 60

3.1.5. Modificación y disolución del matrimonio..................... 62

3.2. Unión de hecho....................................................................... 64

3.2.1. Declaración voluntaria de la unión de hecho................ 65


Pág.

3.2.2. Declaración judicial de la unión de hecho..................... 66

3.2.3. Efectos que produce la unión de hecho inscrita en el

Registro Civil................................................................. 67

3.3. Patria potestad.......................................................................... 69

3.3.1. Definición........................................................................ 70

3.3.2. Derechos y obligaciones derivados de la patria

potestad.......................................................................... 71

3.3.3. Suspensión, pérdida y restablecimiento de la patria

potestad.......................................................................... 72

3.4. Parentesco................................................................................ 74

3.4.1. Definición........................................................................ 75

3.4.2. Clases de parentesco..................................................... 76

3.4.2.1. Parentesco por consanguinidad...................... 76

3.4.2.2. Parentesco por afinidad................................... 78

3.4.2.3. Parentesco civil................................................ 78

3.5. Alimentos................................................................................... 78

3.5.1. El derecho de alimentos en el derecho guatemalteco.... 79

3.5.2. Qué comprende la denominación de alimentos............. 80

3.5.3. Personas obligadas a prestar alimentos......................... 81

3.5.4. Cese de la obligación alimenticia................................... 82

3.6. Adopción................................................................................... 83

3.6.1. La adopción en Guatemala............................................ 85


Pág.

3.7. Tutela........................................................................................ 88

3.7.1. Naturaleza jurídica.......................................................... 89

3.7.2. Características de la tutela............................................. 90

3.7.3. Clasificación de la tutela................................................. 90

3.8. Esponsales................................................................................ 91

3.8.1. Antecedentes.................................................................. 91

3.8.2. Definición........................................................................ 93

CAPÍTULO IV

4. Análisis jurídico de la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro

de los matrimonios frente a los esponsales y aptitud para contraer

matrimonio conforme los Artículos 80 y 81 del Código Civil y la

necesidad de su reforma................................................................. 97

4.1. Análisis jurídico de los Artículos 80 y 81 del Código Civil....... 98

4.2. Violación a los principios constitucionales.............................. 100

CAPÍTULO V

5. Análisis, interpretación y presentación de los resultados del

trabajo de campo............................................................................. 107

5.1. Análisis estadístico.................................................................. 107

5.2. Porcentajes del análisis estadístico........................................ 108

5.3. Análisis estadístico e interpretación de resultados................. 109

5.4. Propuesta de reforma del Artículo 81 del Código Civil........... 119


Pág.

CONCLUSIONES...................................................................................... 121

RECOMENDACIONES............................................................................. 123

ANEXO "A"................................................................................................ 125

ANEXO "B"................................................................................................ 129

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................... 135
INTRODUCCIÓN

Para iniciar es importante recordar que el Artículo 8 del Código Civil

establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se

adquiere por la mayoría de edad, es decir a los dieciocho años.

El presente trabajo de investigación se efectuó tomando como base

para su desarrollo la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio,

la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios y

aptitud para contraer matrimonio, ratificada por el Estado de Guatemala, la

cual entró en vigencia el 9 de diciembre de 1964.

La Convención relacionada establece que los hombres y las mujeres, a

partir de la edad núbil (edad en que se tiene aptitud para contraer

matrimonio), tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza,

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso

de disolución del matrimonio.

Es importante hacer mención, que la Convención ya relacionada es una

ley internacional que debe ser vigente positiva, de conformidad con lo que

para el efecto regula el Artículo 46 de la Constitución Política de la

(i)
República, considerando que el precepto general que establece en materia

de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados

por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Después de efectuar el análisis legal correspondiente del presente

trabajo de investigación se consideró que el Artículo 81 del Código Civil viola

los principios constitucionales contenidos en los Artículos 46, 49, 51 y el

principio de jerarquía constitucional del Artículo 175 de la Constitución

Política de la República, siendo procedente reformar el Artículo 81 ya

mencionado, con la finalidad de establecer en forma expresa, la mayoría de

edad para contraer matrimonio.

El Capítulo I se integró con los temas y subtemas siguientes: Conceptos

generales de derecho civil, antecedentes del derecho civil, derecho civil y su

campo de aplicación; persona, personalidad; conacencia y comorencia.

El Capítulo II constituye la capacidad definición y clasificación, clases

de capacidad; atributos de la personalidad; domicilio, elementos, clases;

patrimonio familiar, definición, elementos, características, regulación legal.

El Capítulo III lo constituyó el derecho de familia, matrimonio, capacidad

para contraer matrimonio, anulabilidad, modificación y disolución; unión de

hecho, declaración voluntaria, declaración judicial; patria potestad, definición,

(ii)
derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, suspensión, pérdida

y restablecimiento de la patria potestad; parentesco, definición clases de

parentesco; alimentos, derecho de alimentos en el derecho guatemalteco,

personas obligadas a prestar alimentos, cese de la obligación alimenticia;

adopción, la adopción en Guatemala; tutela, naturaleza jurídica,

características de la tutela, clasificación de la tutela; esponsales,

antecedentes y definición.

El Capítulo IV incluyó el análisis jurídico de la Convención sobre el

consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio

y el registro de los matrimonios y aptitud para contraer matrimonio, conforme

los Artículos 80 y 81 del Código Civil y la necesidad de su reforma; análisis

jurídico de los Artículos 80 y 81 del Código Civil y violación a los principios

constitucionales.

El capítulo V se integró con el análisis, interpretación y presentación de

los resultados del trabajo de campo, análisis estadístico, cuestionario de

investigación de campo, porcentajes del análisis estadístico, análisis

estadístico e interpretación de resultados y la propuesta de reforma del

Código Civil. Por último se agregaron las conclusiones, recomendaciones y

la bibliografía correspondiente.

(iii)
Es oportuno agregar que se confirmó la hipótesis planteada en el plan

de investigación respectivo, la cual indica: "Es necesario reformar el Código

Civil, debiendo ser congruente con la Convención sobre el consentimiento

para el matrimonio, la edad mínima, la aptitud para contraerlo y el registro de

los esponsales"

(iv)
CAPÍTULO I

1. Conceptos generales de derecho civil

1.1. Antecedentes del derecho civil

Del derecho romano, viene la denominación derecho civil (ius

civile). Generalmente se acepta que la acepción fundamental del

ius civile, con Justiniano, lo caracterizó como el derecho de la

ciudad, de los ciudadanos romanos, contraponiéndolos al ius

gentium, el derecho común a todos los pueblos, con relación a

Roma, por lo tanto, el derecho civil, en su acepción indicada, fue

en un principio concebido como el derecho de todo un pueblo,

comprensivo de lo público y de lo privado, en acepción estricta

que pierde importancia práctica en el año 212 de la era cristiana.1

En la edad media, la expresión ius civile ya no significa el

derecho de una ciudad, de un pueblo; significa, nada más y

estrictamente, derecho romano, el derecho romano, cuya

influencia es notoria en toda esa época, al extremo de llegar a ser

el derecho común de cada pueblo, hasta que las singularidades

nacionales se imponen y propician la creación, aunque sea

1
De Castro y Bravo, Federico, Compendio de derecho civil, pág. 31.

1
lentamente, de los derechos propios.2

En la edad moderna, el derecho civil deja de comprender las

normas de derecho público y las de derecho privado en sentido

unitario, separándose paulatinamente las ramas que en fechas

más o menos recientes constituyeron el derecho público, hasta

quedar el derecho civil como derecho esencialmente privado, en

especial al iniciarse la corriente doctrinaria que sirvió de base al

movimiento codificador, exponente, en cierta forma, de la total

declinación de la influencia del derecho romano ante el avance

arrollador de los derechos nacionales, de cada nación.3

Según opinión de Orgaz comentado por Manuel Ossorio,

bastante impreciso y vago en el derecho moderno, puede decirse

aproximadamente que, desde el punto de vista legislativo, el

derecho civil es el que está contenido en el Código Civil y en sus

leyes accesorias y complementarias, esa definición no va al fondo

del asunto ni determina su contenido. Haciendo una descripción

de su contenido actual, es el que comprende el régimen de los

bienes (derechos reales), de las obligaciones y contratos, de la

familia y de las sucesiones, además de cierto número de nociones

2
Puig Peña, Federico, Tratado de derecho civil, pág. 81.
3
Ibid.

2
generales y comunes a todas esas instituciones especiales.4

Josserand lo define como el Derecho Privado, con deducción

de las disciplinas que han adquirido autonomía en el curso de los

últimos siglos, y para De Buen es aquel Derecho donde se regulan

los requisitos generales de los actos jurídicos privados, la

organización de la familia, la de la propiedad privada. De estas

definiciones, advierte Orgaz, que la primera es negativa y la

segunda es descriptiva.5

Se ha tratado de expresar el concepto de esta rama del

derecho acudiendo a la enumeración de las materias que

comprende. De Diego define al derecho civil como el "conjunto de

normas reguladoras de las relaciones ordinarias y más generales

de la vida en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de

derecho, y miembro de una familia, para el cumplimiento de los

fines individuales de su existencia dentro del concierto social". El

autor Sánchez Roman define al derecho civil como "el conjunto de

preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia,

autoridad y obediencia entre los miembros de una familia, y los

que existen entre los individuos de una sociedad para la

4
Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, pág. 299.
5
Ibid, pág. 300.

3
protección de intereses particulares".

La ponente de la presente tesis, como aporte al trabajo de

investigación presentado, considera que el derecho civil se define

como una agrupación de normas de carácter común derivadas del

derecho privado, cuya finalidad es regular las relaciones jurídicas

entre las personas, tanto de familia como de carácter patrimonial,

pues su objetivo principal es la protección de la unidad familiar y

de sus bienes.

1.2. Derecho civil y su campo de aplicación

Situaciones y comercio de los bienes o cosas; el derecho de

las personas que incluye la personalidad y capacidad individual; el

derecho de familia, rector del matrimonio; derecho de los bienes;

el derecho de las obligaciones. Predomina en el derecho civil, las

consideraciones imprescindibles para la para la protección de la

moral pública y de las personas imposibilitadas jurídicamente o

situadas en inferioridad de condiciones, el principio de la

autonomía de la voluntad en el campo del derecho civil. El campo

de aplicación del Derecho Civil comprende el derecho de la

personalidad, el derecho de familia y el derecho patrimonial.6

6
Puig Peña, Ob. Cit; pág. 83.

4
1.3. Persona

La etimología de persona se deriva del verbo latino sonare,

sonar; y el prefijo per, que le acentúa (sonar mucho, resonar), en

el teatro griego eran las máscaras que utilizaban en las

representaciones, así se reconocían los actores y amplificaba el

sonido de la voz de los mismos. Más tarde persona se generalizó

para designar al ser humano en general.

Existen dos conceptos de persona: el corriente y el jurídico.

De acuerdo con el concepto corriente, persona es sinónimo de ser

humano; el hombre y la mujer, de cualquier edad y situación, son

seres humanos, personas. Este concepto no es el que interesa al

derecho, si bien éste no puede desligarse de él, si se parte del

principio de que el derecho es obra humana, de y para los seres

humanos. El derecho crea o reconoce otra clase de personas

(sociedades, asociaciones, universidades, municipios), que no son

propiamente seres humanos, individuos.

En sentido jurídico, persona es todo ser capaz de derechos y

obligaciones, o sea, como escribe Castán, de devenir sujeto,

activo o pasivo, de relaciones jurídicas.7 Según Espín Canovas,

7
Castán Tobeñas, José, Derecho civil español, pág. 77.

5
las expresiones sujeto de derecho o sujeto de la relación jurídica,

son sinónimas de persona.8

Estos autores y la generalidad de civilistas, aceptan esa

sinonimia a condición de referir la aptitud de derechos y

obligaciones, -como esencia de la persona en su concepto

jurídico-, a la posibilidad de adquirirlos, no a la titularidad en sí de

determinados derechos o determinadas obligaciones.

Planiol, dice escuetamente que persona es el sujeto de

derecho9, expresión aparentemente más vaga, pero más concreta,

porque efectivamente el concepto de persona, para el derecho,

sólo tiene validez en cuanto se le refiere, ya en abstracto, ya en

concreto, a la calidad de sujeto activo o pasivo de relaciones

jurídicas.

Por otra parte, la clásica definición de persona (el ente capaz

de derechos y obligaciones), encierra, por la inclusión del adjetivo

capaz, una confusión terminológica, pues dicho adjetivo expresa

una idea de cualidad personal, innecesaria para fijar el concepto

jurídico de persona. En efecto, se es persona, no porque se es

8
Espín Canovas, Diego, Manual de derecho civil español, pág. 167.
9
Planiol, Marcel, Tratado práctico de derecho civil francés, pág. 57.

6
capaz, sino porque el derecho reconoce, la calidad de persona al

ser humano y a ciertos entes que éste forma, para fijar el polo de

las relaciones jurídicas denominado sujeto de derecho.

La etimología de persona se deriva del verbo latino sonare,

sonar; y el prefijo per, que le acentúa (sonar mucho, resonar), en

el teatro griego eran las máscaras que utilizaban en las

representaciones, así se reconocían los actores y amplificaba el

sonido de la voz de los mismos. Más tarde persona se generalizó

para designar al ser humano en general.

Otra definición de persona es el ser o entidad capaz de

derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual,

física, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y

fundaciones. Esta definición coincide con la que expresa el Código

Civil argentino, al decir que son personas todos los entes

susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones.

Capitant, citado por Manuel Ossorio, hace una definición análoga

cuando dice que persona es el ente al que se reconoce capacidad

para ser sujeto de derecho.10

Bien se advierte que el concepto de todas esas definiciones

10
Ossorio, Ob. Cit; pág. 721.

7
resulta sumamente amplio, porque no se circunscribe a las

personas como individuos de la especie humana, sino que incluye

también las entidades que, sin tener esa condición, pueden estar

afectadas de obligaciones y derechos. Las primeras son llamadas

personas físicas, naturales o de existencia visible; en tanto que las

segundas, llamadas jurídicas y también morales e ideales, son las

que se encuentran formadas por determinación en la ley.

Queda una tercera categoría, que es la que se refiere a las

denominaciones personas por nacer; o sea, a aquellas que están

concebidas en el seno materno, pero que todavía no han sido

alumbradas. El tema, de si la existencia de las personas se inicia

en el momento de la fecundación o en el nacimiento es muy

discutido en la doctrina, pues mientras algunos autores estiman

que la persona, (con condiciones de viabilidad) surge en el parto

o, mejor dicho, en el instante en que el feto es separado del

claustro materno, otros sostienen que la existencia de la persona

se inicia desde que se produce la concepción, criterio que se basa

en el hecho de que, desde ese mismo momento, el ser concebido

adquiere derechos, especialmente relacionados con las

donaciones y las sucesiones, aunque queden supeditados al

nacimiento con viabilidad, e incluso reciben una protección penal,

por cuanto la destrucción del feto configura el delito de aborto.

8
Orgaz, citado por Ossorio, partidario de la primera tesis, afirma

que el error de quienes mantienen la segunda, arranca del

equívoco de asimilar vida humana a persona humana, la que sólo

existe desde el nacimiento.11

1.4. La personalidad

1.4.1. Definición de personalidad

Es la investidura jurídica que el derecho da a las

personas individuales o colectivas para ser sujeto de

derechos y deberes o de relaciones jurídicas; se le

considera un atributo esencial del ser humano. Para

Coviello, el nacimiento tiene lugar en el instante en que el

feto ha salido completamente del seno materno, pero

requiriéndose la vida para que tenga personalidad, pues el

nacimiento no acompañado de la vida carece de

importancia jurídica.12 Se requiere, un ser, un nacimiento y

vida propia de tal ser, necesariamente humano. El

nacimiento, es un hecho sujeto a prueba conforme a las

disposiciones legales atinentes.

11
Ibid.
12
Coviello, Nicolás, Doctrina general del derecho civil, pág. 160.

9
Doctrinariamente se discute si el feto (persona por

nacer) tiene o no, personalidad jurídica, y ello dada la

circunstancia de que el derecho lo protege, tanto mediante

disposiciones de orden público (protección al normal

desarrollo del embarazo, al penarse el aborto), como por

disposiciones de orden privado (garantía de la futura

adquisición de ciertos derechos, generalmente derivados de

la sucesión hereditaria).

El hecho físico del nacimiento, y aún antes el de la

gestación, tiene relevancia en el derecho, y la tienen porque

precisamente constituyen la base sobre la cual se levanta el

ordenamiento jurídico, y son determinantes para fijar el

surgimiento de la personalidad; de aquí la importancia que

reviste el hecho físico del nacimiento de la persona

humana.

1.4.2. Teorías sobre el origen de la personalidad

1.4.2.1. De la concepción

Se basa en el principio de que la

personalidad se inicia desde el momento de la

10
concepción. Si la personalidad jurídica, es

inherente al ser humano, resulta lógico y

consecuente que sea reconocida a partir de la

concepción, máxime si se toma en cuenta que la

ley protege la existencia humana aún antes del

nacimiento.13

Esta teoría no ha tenido, ni en la antigüedad

ni en los tiempos modernos, una aceptación más o

menos general. Se le ha criticado, porque

científicamente resulta muy difícil y quizás

imposible hasta ahora, comprobar el día en que la

mujer ha concebido. Determinar cuándo comienza

la personalidad, no puede quedar sujeto a la

eventualidad de una difícil prueba.

1.4.2.2. Del nacimiento

El momento en que la criatura nace, es e

momento en que principia la personalidad. El

nacimiento implica que el nuevo ser humano tiene

vida propia independiente de la vida de la madre, y

13
Brañas, Alfonso, Manual de derecho civil, pág. 30.

11
es un hecho que puede ser objeto de prueba

razonablemente fehaciente.14

Esta teoría es aceptada por el Código civil

alemán y otros Códigos europeos, tiende en la

actualidad a imponerse como criterio rector para

determinar cuándo comienza la personalidad. La

avalan su nitidez científica y la facilidad probatoria.

1.4.2.3. De la viabilidad

Agrega esta teoría, al hecho físico del

nacimiento, el requisito de que el nacido tenga

condiciones de viabilidad, de que sea viable, es

decir que haya nacido con aptitud fisiológica para

seguir viviendo fuera del vientre materno, por sí

solo.

Seguido por el Código francés, y bajo su

influencia pro los Códigos de otras naciones, este

criterio es objeto de crítica severa por cuanto no

existe un criterio científico preciso para determinar

14
Ibid, pág. 31.

12
qué debe entenderse por viabilidad y qué

condiciones serían requeridas para que la misma

existiera. Por otra parte, si un ser humano nace

sin condiciones de viabilidad, pero fallece no

inmediatamente después de nacido sino días o

meses más tarde, afirmar que no tuvo

personalidad sería atentar contra principios

fundamentales ahora dominantes en cuanto a la

inherencia de la personalidad jurídica al ser

humano, a la persona.

1.4.2.4. Ecléctica

Trata de conjugar las teorías anteriores. En

su expresión generalizada, fija el inicio de la

personalidad en el momento del nacimiento,

reconociendo desde la concepción derechos al ser

aún no nacido, bajo la condición de que nazca

vivo. Otra tendencia, dicho con distintas palabras,

otra modalidad de esta teoría exige, además del

nacimiento, las condiciones de viabilidad, que el

ser sea viable, apto para seguir viviendo.

13
1.4.2.5. Jusnaturalista

Esta teoría afirma que el hombre tiene y

ostenta la personalidad por el mero hecho de ser

hombre.

1.4.2.6. Postura del Código Civil

El Artículo 1 del Código Civil, dispone que "la

personalidad civil comienza con el nacimiento y

termina con la muerte; sin embargo, al que está

por nacer se le considera nacido para todo lo que

le favorece, siempre que nazca en condiciones de

viabilidad". Esa disposición engloba todas las

teorías sobre el inicio de la personalidad,

anteriormente expuestas, excepto la de la

concepción en su forma nítida. La redacción del

precepto legal no es acertada en lo que se refiere

a la viabilidad. Parece que las condiciones de

viabilidad fueran exigibles sólo en el caso de la

persona por nacer a quien un derecho le favorece;

y que en el caso general bastaría el nacimiento

para el comienzo de la personalidad.

14
El derecho protege al ser concebido, al ser

humano que está por nacer, y que es objeto de

discusión si el feto o embrión tiene o no

personalidad jurídica. Los partidarios de la teoría

de la concepción no encuentran obstáculo alguno

considerar y afirmar que el concebido tiene

personalidad. Sin embargo, la mayoría de autores

no acepta esa afirmación, por faltar, aparte de la

certeza del momento en que ocurrió la concepción

y que sería determinante para precisar el inicio de

la personalidad (aunque debe observarse que

avanzado el proceso de gestación esa

circunstancia no tendría importancia en caso

dado), por faltar, se repite la seguridad de que el

nuevo ser nazca vivo, o sea el hecho importante

de la vida propia, autónoma.

Una opinión muy generalizada tiende a

considerar al concebido como una esperanza de

ser humano, en cuyo favor existen expectativas de

derechos, que se transforman en derechos si llega

a nacer vivo y es apto para tener personalidad

según los requisitos exigidos por cada legislación,

15
caso en el cual surge, un nuevo sujeto de

derecho.15 Este es el criterio que, acepta el Código

Civil según la redacción del Artículo 1.

1.4.3. Conacencia

La ley parte del supuesto general de que nazca un solo

ser humano, varón o mujer, después del proceso de la

gestación. Pero en realidad no es nada raro que nazcan dos

o más personas de un mismo parto, y tengan vida propia

cada una, lo cual sucede aún en el caso del nacimiento de

siameses. En especial, para efectos hereditarios, es

importante determinar si existe o no, precedencia en cada

uno de esos nacimientos.

El Código Civil de 1877, en su Artículo 24, el de 1933,

en su Artículo 3 y el Código vigente en su Artículo 2 dan con

idéntica redacción, la siguiente resolución a esos casos. "Si

dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales

en los derechos civiles que dependen de la edad".

La redacción de esa norma puede se objeto de crítica,

15
Puig Peña, Federico, Compendio de derecho civil español, pág. 52.

16
pero no su contenido, el concepto en él expresado.

Desaparecida la institución del mayorazgo en las

legislaciones contemporáneas, carece de mayor importancia

determinar loa prioridad del nacimiento, pues no se

reconocen derechos superiores ni privilegios al hijo mayor o

primogénito; todos gozan de los mismos derechos. No

obstante, la ley no puede declarar que los gemelos nacen al

mismo tiempo, es decir, que sean expulsados del claustro

materno en el mismo momento, pues tal declaración sería

contraria a los hechos; únicamente establece que, a los que

nacen de un mismo parto, se les considera iguales en los

derechos civiles que dependen de la edad, siempre a

condición de que nazcan vivos.16

Es oportuno tener presente, que en los casos de

nacimientos dobles o múltiples el proceso de gestación se

inició al mismo tiempo y que la aptitud para nacer fue

adquirida también al mismo tiempo, lo cual ratifica la bondad

de la solución que aceptó el Código Civil.

16
Proyecto de Código Civil de Guatemala, Exposición de motivos, pág. 2.

17
1.4.4. Comorencia

Así como el nacimiento ocurrido en un mismo parto

puede ser de dos o más personas (conacencia), puede

ocurrir, por hecho accidental o premeditadamente provocado

que dos o más personas fallezcan en y por causa del mismo

(comorencia).

El Código Civil de 1877 nada reguló a este respecto. El

Artículo 4 del Código de 1933, y el Código actual en el

Artículo 3, tratan el caso disponiendo que si dos o más

personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda

probar cuál de ellas murió primero, se presume que

fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar

transmisión alguna de derechos entre ellas.

Se trata de una presunción de comorencia, que admite

prueba en contrario, la cual necesariamente debe llevar al

ánimo del juzgador la certeza de que las muertes no fueron

simultáneas, sino sucesivas, por lo menos respecto a las que

se hubieren aportado la prueba correspondiente. El criterio

expuesto ahora es generalmente aceptado y no fue el que

prevaleció en el derecho romano, el cual reguló presunciones

18
determinativas de qué persona había fallecido primero,

tomando en cuenta el sexo, la edad y el desarrollo físico.

19
20
CAPÍTULO II

2. Capacidad, definición y clasificación

Aptitud que se tiene, en relaciones jurídicas determinadas, para

ser su sujeto activo o sujeto pasivo. Como se ve, esa capacidad puede

ser absoluta, si permite actuar en toda clase de actos jurídicos y

políticos, o relativa, cuando consiente realizar algunos de ellos y no

otros. Así se puede tener capacidad para testar, para contraer

matrimonio, para trabajar, para ser elector o diputado, y no tenerla para

disponer de los bienes, para ser senador.17

Basta la enunciación del tema para comprender la amplitud

jurídica que contiene. El problema de la capacidad se encuentra

además relacionado con el de la responsabilidad, no solo en materia

civil, sino también en materia penal. La determinación de la capacidad

para realizar cada negocio jurídico concreto habrá de referirse a la

institución de que se trate. La edad, el estado civil y la sanidad mental,

constituyen aspectos primordiales en el problema de la capacidad.18

17
Ossorio, Ob. Cit; pág. 137.
18
Ibid.

21
2.1. Clases de capacidad

En la actividad jurídica y especialmente en el ámbito

contractual, la persona puede estar colocada como titular de

determinados derechos o determinadas obligaciones, o bien en la

situación de querer o tener que ejercitar derechos o cumplir

obligaciones. Ello ha dado lugar a que surja la clásica distinción

entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, que a

continuación se tratan.

2.1.1. Capacidad de derecho

Se le denomina también, capacidad de goce. Para

Coviello, consiste en la capacidad de ser sujeto de

derechos y obligaciones, de la cual están dotados todos los

hombres (los seres humanos, las personas físicas)19

Espín Canovas y en similar sentido Castán Tobeñas,

afirman que la capacidad de derecho es la aptitud para ser

sujeto de derechos y deberes y éstos.20 Sánchez Román,

quien denomina capacidad jurídica a la capacidad de

19
Ob. Cit; pág. 159.
20
Ob. Cit; pág. 168.

22
derecho, entiende por ésta "la aptitud que tiene el hombre

de ser sujeto en las relaciones de derecho".

De Castro y Bravo distingue, usando también la

expresión como capacidad jurídica, entre capacidad jurídica

en general (aptitud de una persona para ser titular de

relaciones jurídica para que le sean propias) y capacidad

jurídica especial (aptitud para ser titular de una determinada

clase de relaciones jurídicas), y afirma que "la capacidad

jurídica de la persona se refiere a la cualidad intrínseca de

la persona que la habilita para ser titular de relaciones

jurídicas indeterminadas y así, para ser centro unificado e

independiente de las relaciones jurídicas propias."21

Bonnecase, más explícitamente dice que "la

capacidad de goce es la aptitud de una persona para

participar en la vida jurídica por sí mismo o por medio de un

representante, figurando en una situación jurídica o en una

relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o

soportar las cargas, inherentes a dicha situación o

relación".22

21
De Castro y Bravo Ob. Cit; pág. 173.
22
Bonnecase, Julián, citado por Rojina Villegas, pág. 377.

23
Concebir la capacidad de derecho y la capacidad de

ejercicio, como susceptible de limitaciones según el

desarrollo físico o intelectual de la persona, no violenta en

forma alguna el concepto de esa categoría jurídica, porque

la misma expresión, capacidad, está indicando que no se

presenta, al menos en numerosas revelaciones de la

misma, en idéntico grado en todas las personas. Por todo

ello, es conveniente ratificar lo expuesto con anterioridad, o

sea que la capacidad, especialmente la capacidad de

derecho, es la aptitud derivada de la personalidad, que toda

persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo,

de derechos u obligaciones.

La ponente de la presente tesis considera que

capacidad se define como la facultad que tienen las

personas individuales y jurídicas de adquirir derechos,

contraer obligaciones y poderlos ejercer en forma personal

o por medio de un mandatario aceptado por la ley.

2.1.2. Capacidad de ejercicio

Se le denomina también capacidad de obrar, o de

hecho. Consiste, según Espín Canovas, en la aptitud para

24
ejercitar derechos.23 Coviello complementa el concepto

afirmando que la capacidad de obrar consiste en la

capacidad de adquirir y ejercitar por sí los derechos y en

asumir por sí obligaciones.24

Rojina Villegas dice que la capacidad de ejercicio

"supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer

directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio

actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de

ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales".25

Castán, por su parte, afirma que es la aptitud para el

ejercicio de los derechos y para concluir actos jurídicos26.

Puig Peña escribe que la capacidad de obrar se integra por

la aptitud de realizar actos con eficacia jurídica.27

Se infiere de las opiniones expuestas, que no existen

visibles discrepancias de criterio para precisar el concepto

de la capacidad de ejercicio o de obrar (de la cual,

necesariamente, es presupuesto la capacidad de derecho o

de goce). La capacidad de ejercicio significa, entonces, la

23
Bonnecase, Ob. Cit; pág. 168.
24
Coviello, Ob. Cit; pág. 159.
25
Ob. Cit; pág. 441.
26
Ob. Cit; pág. 86.
27
Ob. Cit; pág. 38.

25
dinámica de la capacidad jurídica, de la persona que puede,

actuando personalmente, adquirir derechos y contraer

obligaciones, se dice que tiene capacidad de ejercicio, o,

con otra terminología, de obrar. Esta capacidad se adquiere

cuando la persona individual cumple determinada edad

(mayoría de edad, que el Código Civil, en su Artículo 8, fija

en dieciocho años), entendiéndose que por ese hecho la

persona se encuentra en el pleno goce de sus facultades

mentales, de su capacidad jurídica total, a menos que en

ella se tipifique alguna forma de incapacidad prevista por la

ley.

Puede afirmarse, en otro orden de ideas, que durante

la minoría de edad la persona tiene capacidad de derecho,

pero no de ejercicio (sin olvidar la denominada capacidad

relativa de los menores comprendidos en las edades que

van de los doce a los dieciséis años, generalmente y según

el Código Civil); en esa misma situación (carentes de la

capacidad de ejercicio) se encuentran, ellos sí plenamente,

los declarados en estado de incapacidad.

Las afirmaciones que anteceden llevarían implícito

aceptar, entonces, que los derechos y las obligaciones del

26
menor o del incapacitado quedarían estáticos hasta que

aquél adquiriera la capacidad de ejercicio por la mayoría de

edad o el incapacitado recobrara su capacidad jurídica

plena, lo cual sería como aceptar la paralización del normal

desarrollo de importantes aspectos de la actividad jurídica,

en especial de los negocios jurídicos, lo cual es inadmisible

por razón de la dinámica misma de lo jurídico, Para obviar

esa situación, el derecho ha creado instituciones (patria

potestad, tutela), que además de cumplir una función

protectora de la persona del menor o incapaz, cumplen la

función de garantizar el ejercicio o cumplimiento en tiempo

oportuno de los derechos y obligaciones de aquellos,

permitiendo y facilitando así el normal desenvolvimiento de

las relaciones jurídicas.

Con relación a las circunstancias determinantes de la

capacidad de ejercicio, por ser la capacidad de ejercicio o

de obrar una expresión o dicho en otra forma, el

complemento de la plena capacidad jurídica, son

circunstancias determinantes de ella: el sexo (ahora, por la

evolución de las instituciones jurídicas, sin mayor

relevancia, salvo los casos de capacidades relativas, en

que a la mujer se le habilita a más temprana edad para

27
contraer matrimonio, por ejemplo); la edad (que es

determinante para fijar la mayoría de edad y autorizar a los

menores para la celebración de ciertos actos): la

nacionalidad (también ahora sin mayor importancia para los

efectos civiles, a no ser en ciertos casos de excepción: los

extranjeros no pueden ser propietarios o poseedores de los

bienes inmuebles a que se refería el Artículo 131 de la

Constitución de 1965, obligada publicidad del matrimonio

que desean contraer en el país); el domicilio (uno de cuyos

efectos principales es el de precisar el lugar o lugares en

que se han de cumplir las obligaciones o de éstas su

cumplimiento puede demandarse judicialmente); el

parentesco (que generalmente da lugar a ciertas

prohibiciones: marido y mujer no pueden celebrar contratos

de compraventa entre sí; o determina el orden de la

prestación de alimentos o de la sucesión intestada, por

ejemplo); y, enfermedades físicas y mentales (estas

últimas, en especial, pueden tener relevancia cuando

alcanzan a constituir causa de incapacidad).

28
2.2. Atributos de la personalidad

2.2.1. Estado civil

Se define como la condición del individuo dentro del

orden jurídico, que influye en sus facultades, capacidad y

obligaciones. Así, son factores del estado civil: la calidad

de nacional o extranjero, la edad, la condición de casado,

soltero, divorciado, la de hijo o padre, el sexo.

Comúnmente, en el lenguaje diario, la expresión estado civil

hace referencia exclusivamente a la calidad frente al

matrimonio, casado o no, o separado.28

Son características del estado civil, su

intransmisibilidad, su insusceptibilidad de transacción, su

imprescriptibilidad, su insusceptibilidad de ejercerse por

acción subrogatoria u oblicua.

Al referirse a la intransmisibilidad, como su nombre lo

indica, significa que el estado civil no es transmisible. Con

relación a la insusceptibilidad de transacción significa que

no es capaz de recibir modificación alguna por medio de un

28
Ossorio, Ob. Cit; pág. 382.

29
convenio, porque no se puede consentir en parte lo que no

se considera justo, razonable o verdadero. El estado civil

también se considera imprescriptible porque no prescribe

por el transcurso del tiempo, sino que, la persona se

mantiene en una situación de estado civil durante un

período indefinido. En cuanto a la insusceptibilidad de

ejercerse por acción subrogatoria u oblicua, significa que el

estado civil no es capaz de recibir modificación por el hecho

de sustituir el estado civil.

2.2.2. Nombre

La identificación de la persona (aparte de los rasgos

naturales que la caracterizan), se obtiene mediante el

nombre, que es el medio de individualizarla en las

relaciones familiares y sociales, así como en las jurídicas.

Expresión de una necesidad sentida secularmente, el

nombre ha sido objeto de larga y cambiante evolución hasta

alcanzar las formas ahora conocidas. En épocas remotas

constaba de una sola palabra (Noé, Abraham, Ciro,

Alarico), y no era transmisible ni significaba familiar alguno.

Los romanos idearon y regularon un sistema completo

30
(quizá el más completo) del nombre, que consistía en

integrarlo de la siguiente manera: prenombre (nombre

propio o de pila), nombre (especie de apellido común) y

conombre (segundo nombre), utilizado por la escasez de

prenombres masculinos. Posteriormente, al desaparecer el

imperio romano, volvió a utilizarse el sistema de un sólo

nombre.

En la época moderna, el nombre propio y los apellidos

constituyen la esencia de cada sistema. Los nombres

propios (Juan María, José, Inés, por ejemplo) surgieron

como denominaciones aisladas. Los apellidos, en cambio,

surgieron como derivaciones de nombres propios

(Rodríguez, de Rodrigo; López, de Lope), por referencia a

ciudades o regiones (Madrid, Valencia, Galicia), a colores

(Blanco, Moreno), a minerales (Mármol), a plantas

(Olivares, Olmo), a características personales (Calvo,

Izquierdo, Lerdo) o por otra clase de referencias (Cuevas,

Bosque, Peña, León), sin que sean escasos los apellidos de

cuya derivación se desconoce el origen.

Los pueblos antiguos acostumbraban designar cada

persona con un sólo nombre, exclusivamente perteneciente

31
a ella. Este nombre único era entonces de carácter

individual y no se transmitía de padre a hijos; faltaba en él

el elemento familiar. Encontramos esta costumbre entre los

hebreos, los griegos, los romanos de los primeros tiempos,

los antiguos germanos, etc. Este sistema se prestaba a

confusiones porque el número de nombres individuales de

que se podía disponer en cada lengua era limitado,

resultaba que el mismo nombre era llevado por diferentes

personas. Para subsanar esta dificultad, se adoptó la

costumbre de agregar al nombre individual una calificación

nueva, derivada de alguna cualidad propia de la persona,

por ejemplo, Tarquino el Soberbio, etc.

Los romanos, por su parte, cuya civilización adquirió

un mayor grado de desarrollo, llegaron a organizar un

sistema completo y complicado de nombres, en el cual

aparece por primera vez el elemento familia o hereditario.

En el sistema romano el nombre se compone de los

siguientes elementos: a) Nombre individual de la persona;

b) el nombre de familia; era el nombre común a todas las

personas de la misma gens; c) el cognomen, era una

especie particular de sobrenombre, que se empleaba para

distinguir las distintas ramas de una misma gens. Algunas

32
veces encontramos también un cuarto elemento, el

agnomen, que era un sobrenombre individual, derivado de

alguna particularidad especial de la persona, este

sobrenombre contribuía a individualizar más a la persona y

como se transmitía de padres a hijos.

El sistema de nombres dobles, es decir, con el

elemento individual y de familia, los romanos lo introdujeron

en las Galias y en España al conquistar esos países; pero

producida la invasión de los germanos, el uso de los

nombres únicos reapareció y prevaleció por todas partes.

Los nombres usados entonces eran al principio de origen

bárbaro, pero poco a poco, bajo la influencia de la Iglesia,

fueron sustituidos por otros de origen cristiano,

especialmente por nombres de santos.

El Código Civil de 1877 no incluyó disposiciones

relativas al nombre, salvo aquella que estípula la

obligatoriedad de inscripción del nombre dado al recién

nacido. El Código de 1933 dispuso que el nombre y apellido

de los padres identifican a la persona individual y que

deberían hacerse constar en la inscripción de su nacimiento

en el Registro Civil, si estuviese legalmente establecida su

33
filiación; que los hijos de padres desconocidos serían

inscritos con el nombre y apellido que les dé la persona o

institución que los inscriba; que no era permitido a las

personas variar su nombre y apellido, ni agregar otro u

otros a los primeramente inscritos, sin autorización de juez

competente; y que quien se creyera perjudicado en sus

derechos por razón de tal cambio, podría oponerse a él.

Exigió también la obligatoriedad del registro del nombre.

Bajo el rubro identificación de la persona, el Código

Civil vigente, en el Artículo 4 dispone que la persona

individual se identifica con el nombre con que se inscriba su

nacimiento en el Registro Civil. Conforme a la misma

disposición, el nombre se compone del nombre propio (o de

pila) y del apellido de sus padres casados, o del de sus

padres no casados que la hubiesen reconocido. Esta última

disposición debe interpretarse en el sentido que si

solamente uno de los padres (por lo general, la madre)

hubiese reconocido al hijo, es decir, sino ocurre el

reconocimiento conjunto, el apellido que forme el nombre

será precisamente el de quien conste en el registro haberlo

reconocido, sin perjuicio de los efectos del posterior

reconocimiento por el otro.

34
2.2.3. Domicilio

Para el normal o forzado ejercicio de los derechos y el

normal o forzado cumplimiento de las obligaciones, el

ordenamiento jurídico se ve en la necesidad de ubicar a la

persona en un lugar determinado, sin que ello signifique,

ininterrumpida permanencia en el mismo. Esa fue la razón

del surgimiento de la figura jurídica denominada domicilio

(del latín domicilium, palabra que proviene de domus, casa;

etimología que no refleja exactamente su significado

jurídico).

Para Espín Canovas, como para otros autores, el

domicilio representa la sede jurídica de la persona, o sea el

lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir

ciertas obligaciones, deduciendo de ello su importancia.29

Castán lo define como el "lugar o círculo territorial donde se

ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, y que

constituye la sede jurídica y legal de la persona".30

29
Ob. Cit; pág. 229.
30
Ob. Cit; pág. 112.

35
Rojina Villegas dice que la importancia del domicilio

para derivar de él consecuencias jurídicas, radica en su

estabilidad, en su fijeza, en su permanencia.31 En realidad,

esos aspectos señalados por el autor mexicano pueden

considerarse como determinantes del dqmrcot4 no como

base para derivar de ellos su importancia, toda vez que ésta

resalta porque el domicilio es el punto de referencia, inicial y

fundamental, para determinar la competencia o

incompetencia de los tribunales en asuntos contenciosos

que se sometan a su conocimiento; para fijar con certeza,

en la mayoría de los caos, el lugar en donde deben exigirse

o cumplirse las obligaciones; y en fin, para numerosos actos

de la vida civil.

2.2.3.1. Elementos del domicilio

La concepción romanista, dice De Castro y

Bravo, distingue en el domicilio dos elementos: la

intención de habitar en un lugar, y el hecho de

habitar allí efectivamente, requiriéndose la

conjunción de ambos para su adquisición.32 Esa

31
Ob. Cit; pág. 491.
32
Ob. Cit; pág. 294.

36
concepción romanista, como el mismo autor

afirma, se conserva vigente en amplio sector de la

doctrina moderna.

Destacándolos de la ley española, Puig Peña

distingue tres elementos en el domicilio:

a) Un elemento de carácter espacial, o sea la

residencia de una persona en un lugar

determinado;

b) Un elemento de carácter temporal, que

consiste en la habitualidad de ese residir; y un

elemento de carácter intencional, la intención

de permanecer, que se descubre

generalmente a través del anterior, pero que

tiene autonomía y puede acreditarse por otros

medios. "No puede faltar ninguno de estos

requisitos para la determinación exacta del

concepto de domicilio. Se precisa, por tanto, la

residencia con la intención de permanecer

habitualmente en el lugar".33

33
Ob. Cit; pág. 188.

37
Dichos elementos pueden encontrarse en las

disposiciones de la legislación de Guatemala, toda

vez que para la constitución del domicilio

voluntario se requiere la residencia en un lugar

(elemento de carácter espacial), el ánimo de

permanencia (elemento de carácter intencional), y

la presunción de ese ánimo por la residencia

continua durante un año en el lugar (elemento de

carácter temporal), conforme a las disposiciones

de los Artículos 32 y 33 del Código Civil.

La autora del presente trabajo de

investigación, efectuando un análisis de los

elementos del domicilio, considera que para la

existencia de éste, debe existir un lugar

determinado, es decir, una circunscripción

territorial, una período de tiempo de residencia en

el lugar y la intencionalidad de residir en el lugar

específico por parte de la persona.

38
2.2.3.2. Clases de domicilio

La ley, por razón de las distintas situaciones

en que una persona pueda encontrarse respecto a

uno o varios lugares determinados, y por razón del

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones, no puede precisar una sola clase do

domicilio. Generalmente se admiten tres clases de

éste: voluntario o real; legal, necesario o derivado;

y especial, de elección o electivo.

a) Domicilio voluntario o real. Se constituye

voluntariamente por la residencia de un lugar

con ánimo de permanecer en él (Artículo 32),

ánimo que se presume por la residencia

continua durante un año en el lugar, cesando

la presunción si se comprobare que la

residencia es accidental o que se tiene en otra

parte (Artículo 33). Dos elementos subjetivos

(voluntariedad de la residencia y ánimo de

permanencia) y un elemento objetivo(lugar

determinado) resaltan en el domicilio

39
voluntario, que, como su nombre lo indica, es

de libre elección de la persona.

b) Domicilio legal, necesario o derivado. El

domicilio legal de una persona es el lugar en le

fija su residencia para el ejercicio de sus

derechos y el cumplimiento de sus

obligaciones, aunque de hecho no esté allí

presente (Artículo 36)34

El domicilio legal de una persona es el lugar

en le fija su residencia para el ejercicio de sus

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones,

aunque de hecho no esté allí presente. Se refuta

domicilio legal: del menor de edad e incapacitado,

el de las personas que ejerzan la patria potestad,

o la tutela (nótese la redacción poco afortunada;

debió decirse del menor de edad y del

incapacitado); de los funcionarios, empleados,

dependientes y demás personas, el lugar en que

presten sus servicios; pero los que

accidentalmente se hallen desempeñando alguna

34
El Código Civil de 1933 no definió el domicilio legal.

40
comisión, no adquieren domicilio en el lugar; de

los militares en servicio activo el lugar en que

están destinados; de los que se hallen

extinguiendo una condena, el lugar donde la

extinguen, por lo que toca a las relaciones

jurídicas posteriores a ella; en cuanto a las

anteriores, conservarán el último que hayan

tenido; y de los agentes diplomáticos

guatemaltecos residentes en el extranjero por

razón de su cargo, el último domicilio que tenían

en el territorio nacional.

El domicilio legal, conforme a la enumeración

anterior, tiene por objeto precisar, sin lugar a

dudas y para evitar toda discusión al respecto,

cuál es el lugar en que se consideran domiciliadas

las personas a que se refiere, y que se encuentran

o pueden encontrarse, para el ejercicio de

derechos y cumplimiento de obligaciones, en una

situación dudosa en cuanto a su legal ubicuidad.

La norma relativa al domicilio de los

incapaces nos parece razonable, pues

41
comúnmente éstos no existen jurídicamente sino a

través de sus representantes legales... En cuanto

al domicilio que obligatoriamente conservan en

Guatemala los diplomáticos que sirven sus cargos

en el extranjero, opinamos que la regla es loable

en cuanto al domicilio surte efectos en el campo

del derecho internacional privado pues es

obviamente conveniente que la ley personal del

diplomático siga siendo la guatemalteca; en

cambio, en el área del derecho procesal, donde el

domicilio es el Artículo 77 del código civil de 1933.

Se refuta domicilio legal del menor de edad e

incapacitado, el de las personas que ejerzan la

patria potestad, o la tutela de los funcionarios,

empleados, dependientes y demás personas, el

lugar en que presten sus servicios; pero los que

accidentalmente se hallen desempeñando alguna

comisión, no adquieren domicilio en el lugar; de

los militares en servicio activo el lugar en que

están destinados; de los que se hallen

extinguiendo una condena, el lugar donde la

extinguen, por lo que toca a las relaciones

42
jurídicas posteriores a ella; en cuanto a las

anteriores, conservarán el último que hayan

tenido; y de los agentes diplomáticos

guatemaltecos residentes en el extranjero por

razón de su cargo, el último domicilio que tenían

en el territorio nacional (Artículo 37, modificado en

el inciso a) por el Artículo 3o. del Decreto Ley

número 218).

El domicilio legal tiene por objeto precisar

cuál es el lugar en que se consideran domiciliadas

las personas a que se refiere, y que se encuentran

o pueden encontrarse, para el ejercicio de

derechos y cumplimiento de obligaciones, en una

situación dudosa en cuanto a su legal ubicuidad.

2.3. Patrimonio familiar

La ley se preocupa fundamentalmente en normar la

organización y las relaciones de la familia en sentido estricto,

garantizando la efectividad de aquella organización y la mayor

ecuanimidad en las relaciones familiares que trascienden lo

jurídico, hasta donde ello puede ser posible dada la complejidad

43
de situaciones y problemas que en la vida del grupo familiar se

presentan.

Esas normas han de referirse también a determinadas

relaciones de naturaleza patrimonial, de por sí importantes, mas

siempre referidas a la prosecución de los fines sociales e íntimos

que orientan a la organización familiar. Se conjugan en la ley el

propósito de asegurar la función social de la familia y el propósito

de armonizar sus relaciones patrimoniales, así como el de

otorgarle un mínimo de garantía para su adecuada subsistencia.

En el derecho moderno, una institución de gran importancia

ha dado singular valor a los intereses económicos para la

protección patrimonial de la familia, originando un régimen jurídico

especial que impide la enajenación o gravamen de aquellos

bienes que se han considerado indispensables para la

subsistencia misma del grupo, constituyéndose así un pequeño

patrimonio familiar.35

Patrimonio familiar no significa patrimonio perteneciente a la

familia, a la que no se reconoce personalidad jurídica, ni significa

patrimonio en propiedad familiar de los dos cónyuges y los hijos, ni

35
Rojina Villegas, Ob. Cit; pág. 62.

44
constituye una persona autónoma, como si fuese una fundación;

constituye en cambio, un conjunto de bienes pertenecientes al

titular de ellos, que se distingue del resto de su patrimonio por su

función y por las normas que la ley dicta en su protección.36

2.3.1. Definición

Conforme al Artículo 352 del Código Civil, el

patrimonio familiar es la institución jurídico social por la cual

se destinan uno o más bienes a la protección del hogar y

sostenimiento de la familia. Debe entenderse que se trata

de una institución eminentemente familiar, sin personalidad

jurídica y ajena a toda idea de copropiedad, siendo un

basamento económico para satisfacer las necesidades

esenciales de una familia.

El patrimonio familiar es el resultante de la afectación

que una o más personas hacen de determinados bienes, en

la forma y cuantía previstas por la ley, con el objeto de

asegurar un mínimo de garantía para la subsistencia de la

familia.

36
Ibid, pág. 63.

45
Para el clasicismo jurídico, que atribuía un solo

patrimonio a cada persona, pero sólo a cada persona,

resulta inconcebible un patrimonio familiar, por el

argumento de que la familia, una institución venerable a

través de los tiempos, no ha tenido reconocimiento de

persona por el Derecho. Pero como el Derecho no es

únicamente ciencia lógica sino social además, se ha visto

forzado a reconocer que la familia tiene su esfera propia.

De ahí que algunos bienes, con afectación dominical a

alguno de los individuos componentes del grupo, cuenten

con incuestionable afectación familiar.

El conjunto de los bienes que ha recibido tal afectación

integra el denominado patrimonio familiar que lo componen

derechos pecuniarios y no pecuniarios. Entre los segundos

puede citarse el derecho al honor familiar y el de llevar el

apellido. Entre los de índole pecuniaria se encuentran las

legítimas sucesorias, la continuidad de la personalidad

jurídica del difunto por su heredero y pariente, la

transmisión íntegra del patrimonio, en las sucesiones ab

intestato, las restricciones en cuanto a las donaciones, la

revocabilidad de algunas por nacimiento ulterior de hijos y

el sometimiento a tutela en los ordenamientos que

46
condenan la prodigalidad del que tiene parientes

inmediatos.37

2.3.2. Elementos

Según el autor del proyecto del Código Civil vigente,

pueden distinguirse tres elementos integrantes del

patrimonio familiar: Uno que podría denominarse elemento

persona, constituido por las personas que en cada caso

disponen su creación, y por los beneficiarios de la misma;

otro elemento patrimonial, formado pro los bienes

destinados a ese efecto; y el tercero que podría

denominarse elemento procesal, resultante de las

formalidades procesales establecidas para su creación (que

no constituye un elemento propiamente dicho)38

2.3.3. Características

Como características esenciales de la misma, que el

patrimonio familiar es inalienable e inembargable, o sea que

no puede ser objeto de enajenación a título gratuito u

37
Ossorio, Ob. Cit; pág. 704.
38
Exposición de motivos del proyecto del Código Civil, pág. 27.

47
oneroso, ni objeto de embargo.

En virtud de que el objeto de su creación o

constitución, es garantizar un mínimo de seguridad

económica a la familia, ese objeto quedaría desvirtuado si

los bienes del patrimonio familiar no quedaran a salvo en

cuanto a su consagrada inalienabilidad e inembargabilidad

también consagrada legalmente. Dichas características

fueron admitidas y ampliadas por el Código Civil, al

disponer que los bienes constituidos en patrimonio familiar

son indivisibles, inalienables, inembargables y que no

podrán gravarse, salvo el caso de servidumbre. (Artículo

356 del Código Civil).

2.3.4. Regulación legal

El Código Civil de 1877 no trató la materia, guardando

silencio al respecto. Por primera vez en la historia legislativa

del país, el Código de 1933 se ocupó de ella,

denominándola asila de familia e incluyéndola en el libro

dedicado a los bienes.

La Constitución de 1945 en el Artículo 73 la denominó

48
patrimonio familiar, denominación que mantiene la

Constitución de 1965 cuyo Artículo 88 dispone que la ley

determinará el patrimonio familiar inembargable y

establecerá un régimen privilegiado en materia de

imposición para las familias numerosas, propósito

legislativo no cristalizado hasta la fecha, como tampoco el

relativo a la propiedad-hogar, del Artículo constitucional

citado.

El Código Civil no dice qué parientes quedan

comprendidos en la expresión familia, no obstante que el

autor del proyecto del Código Civil opina en la exposición

de motivos lo siguiente: "El patrimonio familiar se funda en

beneficio de una familia formada por los padres y los hijos.

No se comprende los demás parientes consanguíneos ni

afines, ni los miembros de la servidumbre, pero sí otras

personas que tengan derecho a ser alimentadas por el

constituyente".

El patrimonio familiar puede constituirse sobre los

siguientes bienes: las casas de habitación, los predios o

parcelas cultivables y los establecimientos industriales y

comerciales, que sean objeto de explotación familiar.

49
(Artículo 353 del Código Civil). No pueden constituirse en

patrimonio familiar bienes consistentes, por ejemplo, en

acciones o títulos de crédito, o cualesquiera otros no

especificados en la ley.

50
CAPÍTULO III

3. Derecho de familia

3.1. Matrimonio

La Constitución Política de la República de Guatemala regula

la protección a la familia, así como el matrimonio. En ese sentido,

el matrimonio es considerado en la legislación guatemalteca como

una institución social, protegido especialmente porque a partir de

él se establece la familia.

Cuando la persona se integra a la institución del matrimonio,

la autonomía de la voluntad opera como elemento esencial en su

máxima expresión de libertad y, siendo el legislador quien crea

las normas, lo hace en protección de valores superiores a favor de

la familia, los menores, la paternidad y la maternidad responsable.

3.1.1. Etimología y concepto

El Artículo 78 del Código Civil, Decreto Ley 106,

establece: "El matrimonio es una institución social por la

que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo

51
de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear,

alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí".

Es un criterio casi general -escribe Puig Peña- hacer

deducir la palabra matrimonio (y la latina matrimonium) de

las voces matris y munium (madre y carga o gravamen),

dando a entender que por esta institución se ponen de

relieve la carga, el cuidado, que la madre ha de tener sobre

sus hijos.

Más escuetamente, y en cierta forma con otro sentido,

se expresa que la palabra matrimonio "tomó el nombre de

las palabras latinas matris munium que significan oficio de

madre; y no se llama patrimonio, porque la madre

contribuye más a la formación y crianza de los hijos en el

tiempo de la preñez y lactancia.

Es significativo que la etimología de la palabra

matrimonio resalte en especial la figura de la madre. No

debe verse en ello su situación como sujeto pasivo o

depositario de los gravámenes de la institución, al menos a

las luces de la legislación de Guatemala, sino a los efectos

del derecho, preferentemente la causa justificativa de que la

52
ley tienda a ser protectora del estado jurídico de la mujer

dentro del matrimonio, ante la tradicional preponderancia

del hombre, por cierto ahora muy controvertida, y por la

circunstancia de las relaciones maternofiliales que derivan

generalmente una protección conjunta de la madre y de los

hijos en caso de perturbación de la vida conyugal o de

modificación o disolución del matrimonio.

Castán, a propósito de las acepciones de la palabra

matrimonio, dice: "Dos acepciones tiene la palabra

matrimonio, pues puede significar ya el vínculo o estado

conyugal, ya el acto por el cual se origina y constituye dicha

relación"39.

3.1.2. Criterios para determinar la naturaleza jurídica del

matrimonio

Nadie discute la importancia del matrimonio como

centro principal generador y coordinador de la familia.

Respecto a su naturaleza jurídica, no existe unidad de

criterio entre los tratadistas, por razón de los diversos e

importantes aspectos que presenta, y que son

39
Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, pág. 1254.

53
determinantes de su regulación legal. He aquí,

sintéticamente expuestos, los principales criterios que se

han enunciado para determinar la naturaleza jurídica del

matrimonio:

a) El matrimonio es un contrato

Es tesis de origen canónico, del derecho de la Iglesia,

la cual a fines del imperio romano, en lucha contra la

posibilidad de proliferación de la bigamia, hizo obligatorias

las proclamas de matrimonio, y más tarde (Concilio de

Trento, 1563) obligó a la celebración pública del mismo,

ante párroco y en presencia de dos testigos (concepción del

matrimonio como un contrato solemne, idea acogida por

canonistas y civilistas y adoptada por la revolución

francesa; se trata, dicen sus seguidores, de un contrato

especial, en el que es un elemento básico el

consentimiento).40

"Esta doctrina -escribe Puig Peña- se injerta en la tesis

de los canonistas, quienes siempre han sostenido que el

matrimonio es en todo caso un contrato, y además e

40
Fonseca, Ob. Cit; pág. 42.

54
inseparablemente, cuando se trata del matrimonio de los

bautizados, un sacramento. Pero, si bien tiene ese

entronque canónico la tesis contractualista, lo cierto y

verdad es que la doctrina de la naturaleza contractual del

matrimonio en su aspecto estrictamente jurídico ha sido

precisamente defendida por los teóricos del liberalismo, que

apoyándose en esta naturaleza, han propugnado siempre la

exclusiva competencia del Estado en materia matrimonial.

Consecuencia de la consideración del matrimonio como un

contrato ha sido, en primer término, la reafirmación de la

tesis del matrimonio civil, y, en segundo lugar, la doctrina

del divorcio quod vinculum, pues que si las nupcias han

sido contraídas por el consentimiento de las partes,

lógicamente el disenso de ellas puede destruirlas".

Refiriéndose a las criticas de que ha sido y es objeto la

tesis contractual, Puig Peña dice que no se dan

propiamente en el matrimonio las características

fundamentales de los contratos y Espín Canovas expone

que contra la tesis contractual aduce que no basta el

acuerdo de voluntades para caracterizar el matrimonio

como contrato, pues el contenido de la relación matrimonial

está substraído a la libre voluntad de los contrayentes, y no

55
cabe destruir el vínculo por el mutuo disenso, como

acontece en los contratos".41

Una modalidad de la teoría contractual ve en el

matrimonio, no un contrato corriente sino contrato de

adhesión, "toda vez que los consortes no son libres para

estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que

imperativamente determina la ley... ".

La autora del presente trabajo de investigación

considera que el matrimonio civil es un contrato porque los

contrayentes se comprometen, a cumplir las estipulaciones

legales contenidas en el Código Civil, contrayendo

derechos y obligaciones tanto para los cónyuges como para

los hijos venideros, cumplir con el concepto jurídico de

alimentos y el auxilio mutuo, cumpliendo con las

formalidades legales para su validez.

41
Puig Peña, Ob. Cit; pág. 32.

56
b) El matrimonio es un acto jurídico mixto o negocio

jurídico complejo

Esta es la opinión que acepta el civilista Gautama

Fonseca, quien la expone en los siguientes términos: "Se

distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los

actos jurídicos público y los actos jurídicos mixtos. Los

primeros se realizan por la intervención exclusiva de los

particulares; los segundos por la intervención de los

órganos estatales, y los terceros por la concurrencia tanto

de particulares como de funcionarios públicos en el acto

mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de

voluntad.

El matrimonio es un acto mixto debido a que se

constituye no sólo por el consentimiento de los consortes,

sino también por la intervención que tiene el Alcalde

Municipal. Este órgano del Estado desempeña una función

constitutiva y no simplemente declarativa, pues podemos

decir que si se omitiese en el acto respectivo la declaración

que debe hacer el citado funcionario considerando unidos a

los contrayentes en legítimo matrimonio, éste no existiría

desde el punto de vista jurídico, posición, que en buena

57
medida se inspira en la tesis de Cicu, ha sido sostenida

principalmente Roberto de Ruggiero, quien que: "Si

abandonamos la concepción contractualista, tenemos que

considerar el matrimonio como un negocio jurídico complejo

formado mediante el de la voluntad de los particulares y la

ineficacia del simple acuerdo de los esposos; que no es un

acto puramente administrativo o un acto público, lo prueba

la necesidad de que concurra el de los esposos con la

declaración del funcionario público representante de!

Estado".42

La ponente del presente trabajo de investigación

considera que el matrimonio es un acto mixto, no sólo por la

voluntad de los contrayentes en contraer matrimonio, sino

que también por la intervención directa del Estado por

intermedio del Alcalde Municipal, en su participación para

declarar la función conferida para declarar el matrimonio

civil en forma legítima.

3.1.3. Capacidad para contraer matrimonio

La primera condición necesaria para la validez del

42
Fonseca, Ob. Cit; pág. 46.

58
matrimonio es la capacidad de las partes, es decir, que

tanto el hombre como la mujer cuenten con la aptitud física,

intelectual y moral indispensable para alcanzar los fines de

la unión conyugal. La exigencia de aptitud física,

fundamentalmente de orden sexual, se justifica porque de

otra manera no se podría alcanzar uno de los objetivos

básicos del matrimonio, como es la procreación, la aptitud

intelectual, porque el matrimonio supone un estado

permanente de responsabilidad y deberes que sólo

encontrándose en el pleno goce de las facultades

intelectivas es posible atender y comprender, y la aptitud

moral, porque hallándose el matrimonio, como casi ningún

otro acto jurídico, directamente vinculado con la sociedad,

debe siempre responder a la moralidad media que priva en

aquella y respetar sus reglas y sus valores.43

Recordemos que la capacidad para contraer

matrimonio, se obtiene por razón de la edad, por razón de

estado también, porque no podría autorizarse la

equiparación del matrimonio entre un casado y un soltero

cuando existe un principio que está en pugna con la moral,

entonces ese principio estará también en pugna con la ley.

43
Ibid, pág. 52.

59
Esta es una razón más para rechazar las mociones de los

representantes que hablan de un matrimonio, sin hacer,

repito, un análisis de las situaciones que pueden

presentarse.

Es importante hacer mención que para contraer

matrimonio, deben tomarse en cuenta los impedimentos

establecidos en el Artículo 88 del Código Civil, que se

refieren a los casos de insusbsistencia de parientes

consanguíneos en línea recta y colateral, los ascendientes y

descendientes que hayan estado ligados por afinidad y por

último las personas casadas y las unidas de hecho con

persona distinta de su conviviente, mientras no se haya

disuelto legalmente esa unión.

3.1.4. Anulabilidad del matrimonio

El Artículo 145 del Código Civil dispone que el

matrimonio es anulable por los motivos siguientes:

a) Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por

error, dolo o coacción;

b) Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para

la procreación, siempre que por su naturaleza sea

60
perpetua, incurable y anterior al matrimonio;

c) De cualquier persona que padezca incapacidad mental

al celebrar el matrimonio;

d) Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un

cónyuge, con el cónyuge sobreviviente.

El Código Civil de 1877 consideró la impotencia sin

distinguir su absolubilidad o ultratividad como un

implemento absoluto para contraer matrimonio. El Código

Civil de 1933 contiene exactamente el mismo precepto que

aparece transcrito en el Código actual, es decir,

consideraba la impotencia, absoluta o relativa, como causa

de anulabilidad.

Es más acertada la postura de los dos últimos

Códigos. Si bien la procreación posible de lograr por razón

de la impotencia de uno o ambos cónyuges, es uno de los

fines primordiales del matrimonio, no es el único. En el fin

de la vida en común y del auxilio entre sí, radica en gran

parte la institución matrimonial, basada fundamentalmente

en el ánimo de permanencia.44

44
Brañas, Ob. Cit; pág. 93.

61
Por otra parte, si se hubiese mantenido el criterio de

sustentado por el Código de 1877, considerando la

impotencia como implemento para contar matrimonio, esa

circunstancia debería comprobarse plenamente previo a la

celebración de aquél, lo cual en la práctica resultaría difícil

de exigir, que por principio general los vínculos fuertemente

afectivos predominan en el noviazgo y son determinantes

para decidir la unión conyugal, alejando la posibilidad de

que firmemente se exija la práctica de exámenes médicos

para establecer el extremo en referencia.45

Procede deslindar el concepto de impotencia (ineptitud

para el acto sexual) del de esterilidad (ineptitud para

engendrar) a los efectos legales. Los Códigos no son

explícitos a ese respecto.

3.1.5. Modificación y disolución del matrimonio

Según el Artículo 153 del Código Civil, el matrimonio

se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio.

La separación de los cónyuges es denominada

45
Ibid.

62
simplemente separación de cuerpos o separación de

personas, esta figura es definida como "el estado de dos

esposos que han sido dispensados por los tribunales de la

obligación de vivir juntos".46

Otros autores la denominan separación legal o

divorcio relativo. Su característica fundamental consiste en

que, a pesar de traer como consecuencia la terminación de

la vida en común, deja vigente el vínculo matrimonial.

Espín Canovas escribe que "la relación conyugal

puede verse perturbada por diversas anomalías, que

impliquen o bien una mera suspensión de la vida en común

de los cónyuges, o que lleguen incluso a producir la

definitiva desaparición del vínculo matrimonial y que "en el

primer caso se trata de la llamada separación personal de

los cónyuges o divorcio no vincular".47

El divorcio absoluto o vincular, produce la disolución

del vínculo matrimonial, lo cual supone necesariamente que

los cónyuges estén vivos, y en todo caso que el matrimonio

46
Planiol, Ob. Cit; pág. 368.
47
Ob. Cit; pág. 74.

63
sea válido, si no es válido, se le impugnará por

insubsistencia o por nulidad, sin perderse de vista en esta

último caso que por quedar la petición de nulidad a criterio

de la parte agraviada, puede muy bien demandarse el

divorcio y no la nulidad de un matrimonio inicialmente

viciado en tal sentido.

El Artículo 154 del Código Civil regula que la

separación de personas, así como el divorcio podrán

declararse por mutuo acuerdo de los cónyuges y por

voluntad de uno de ellos mediante causa determinada.

Como quedó expuesto, la legislación vigente acepta en

forma expresa la separación de personas y el divorcio

propiamente dicho, el cual tiene como efecto determinante

el de disolver el vínculo conyugal, dejando a los cónyuges

en libertad para contraer nuevo matrimonio, principio

aceptado por el Artículo 1612 del citado cuerpo legal.

3.2. Unión de hecho

El Artículo 48 de la Constitución Política de la República

regula que el Estado reconoce la unión de hecho y la ley

preceptuará todo lo relativo a la misma.

64
3.2.1. Declaración voluntaria de la unión de hecho

La ley reconoce un estado de hecho para darle efectos

jurídicos, siempre que reúna los requisitos que la misma

exige. Esa unión no es otra forma de matrimonio, sino el

reconocimiento de una situación que ha durado no menos

de tres años, en la que hombre y mujer, con capacidad para

contraer matrimonio han vivido juntos, han procreado, han

trabajado y adquirido algunos bienes, por lo que es de

justicia que se establezcan los derechos de ambos y sus

mutuas obligaciones, tal como si fueren casados. Si así no

fuera, se seguirá consintiendo en el abuso del más fuerte,

quien al terminar esa unión, dispondría de los bines y

dejaría en el mayor desamparo al cónyuge con cuya

colaboración logró formar el pequeño capital.

Las condiciones para que la unión de hecho tenga

efectos jurídicos excluyen las uniones delictuosas que la ley

no puede aceptar. Requisito primero y esencial es que

hombre y mujer sean solteros, para que tengan capacidad

de casarse.48

48
Exposición de motivos del Código Civil, pág. 50.

65
En consecuencia y siempre que exista hogar y la vida

en común se haya mantenido constantemente por más de

tres años ante familiares y relaciones sociales, cumpliendo

los fines de procreación, alimentación y educación de los

hijos y de auxilio recíproco, la unión de hecho de un hombre

y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio,

puede ser declarada por ellos mismos ante el Alcalde de su

vecindad o un notario, de conformidad con el Artículo 173

del Código Civil. Si se trata de menores de edad, los

Alcaldes o notarios no podrán aceptar declaración de unión

de hecho, sin el consentimiento de los padres o del tutor, o

autorización del juez, según el Artículo 177 del citado

cuerpo legal.

3.2.2. Declaración judicial de la unión de hecho

La ley ha previsto que puede solicitar el

reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes,

ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en

cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez

competente, quien en sentencia hará la declaración de la

unión de hecho, si hubiere sido plenamente probada. En

dicha declaración el juez fijará el día o fecha probable en

66
que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes

adquiridos durante ella, según el Artículo 178 del Código

Civil. Esa disposición tipifica lo que puede denominarse

declaración judicial de la unión de hecho.

La acción a que se refiere el Artículo anterior, deberá

iniciarse antes de que transcurran tres años desde que la

unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en

cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho

de sus padres, para el sólo efecto de establecer su filiación.

Artículo 179 del Código Civil.

3.2.3. Efectos que produce la unión de hecho inscrita en el

Registro Civil

De conformidad con el Artículo 172 del Código Civil, la

unión de hecho inscrita en el Registro Civil produce los

efectos siguientes:

a) Los hijos nacidos después de ciento ochenta días de

la fecha fijada como principio de la unión de hecho y

los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al

día que la unión cesó, se reputan hijos del varón con

67
quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual

se admite prueba en contrario.

b) Si no hubiere escritura de separación de bienes, los

adquiridos durante la unión de hecho se reputan

bienes de ambos, salvo prueba en contrario que

demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de

ellos, a título gratuito, o con el valor o permuta de otro

bien de su exclusiva propiedad.

c) Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria

de ausencia de la otra y una vez declarada, pedir la

cesación de su unión con el ausente, liquidación del

haber común y adjudicación de los bienes que le

correspondan.

d) En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el

sobreviviente puede pedir la liquidación del haber

común y adjudicación de bienes, al igual que en el

caso del inciso anterior.

e) Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y

obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio.

68
La unión de hecho legalmente declarada puede cesar

por los motivos siguientes:

a) Por mutuo acuerdo.

b) Por resolución judicial.

3.3. Patria potestad

La patria potestad (del latín patrios, relativo al padre y

potestads, potestad, dominio, autoridad), ha evolucionado a través

de los tiempos. En Roma se origina, y es donde alcanza su

expresión más significativa como una de las manifestaciones del

poder paterno, del padre de familia, quien podía vender, mutilar, y

aun matar al hijo, que pronto fue desapareciendo.49

Escribe Castán: "La historia de esa institución nos muestra

un doble proceso muy interesante: de la patria potestad poder

(derecho), a la patria potestad función (deber), y de la patria

potestad como poder exclusivo del padre, a la patria potestad

como autoridad conjunta del padre y de la madre".50

49
Espín Canovas, Diccionario de derecho privado, pág. 2935.
50
Ob. Cit; pág. 207.

69
3.3.1. Definición

Conjunto de derechos, poderes y obligaciones

conferidos por la ley a los padres para que cuiden y

gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la mayoría

de edad o la emancipación, así como para que administren

sus bienes en igual período.51

La patria potestad tiene su origen natural y legal, por

los motivos siguientes:52

a) Por nacimiento de legítimo matrimonio;

b) Por legitimación mediante siguientes nupcias entre los

padres de uno o más hijos;

c) Por reconocimiento de la filiación natural;

d) Por obra exclusiva de la ley, en virtud de la adopción;

e) Como resultado de los hechos, ante la falta de otras

pruebas, por la posesión de estado.

Es el conjunto de derechos y deberes que al padre y a

la madre corresponden en cuanto a las personas y bienes

de sus hijos menores de edad.

51
Ossorio, Ob. Cit; pág. 702.
52
Ibid.

70
3.3.2. Derechos y obligaciones derivados de la patria

potestad

El Código Civil, desarrolla los derechos y obligaciones

en los Artículos 253 al 272, describiendo dos presupuestos

de la manera siguiente:

En cuanto a los padres:

a) Están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos,

educarlos y corregirlos;

b) Representan legalmente al menor o incapacitado en

todos los actos de la vida civil, administran sus bienes;

c) Si los padres fueren menores de edad, la administración

de los bienes de los hijos será ejercitada por quien

tuviera la patria potestad o la tutela sobre el padre;

d) La patria potestad sobre el adoptado la ejerce

únicamente la persona que lo haya adoptado;

e) Los padres no pueden gravar ni enajenar los bienes de

los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones

que excedan los límites de su ordinaria administración;

f) Los padres no pueden celebrar contratos de

arrendamiento por más de tres años, ni recibir la rente

anticipada por más de un año, sin autorización judicial;

71
g) Quien ejerza la patria potestad no puede, salvo los

casos de sucesión intestada, adquirir bienes o derechos

del menor;

h) Los padres deben entregar a los hijos, cuando estos

lleguen a la mayoría de edad, los bienes que le

pertenezcan y rendir cuentas de su administración

En cuanto a los hijos:

a) Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres,

no pudiendo sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o

materna;

b) Los hijos mayores de catorce años tienen capacidad para

contratar su trabajo y percibir la retribución convenida;

c) Los hijos aún cuando sean mayores de edad, y

cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar

y respetar a sus padres y están obligados a prestarles

asistencia en todas las circunstancias de la vida.

3.3.3. Suspensión, pérdida y restablecimiento de la patria

potestad

El Artículo 273 del Código Civil establece que la patria

potestad se suspende:

72
1. Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente;

2. Por interdicción del mismo;

3. Por ebriedad consuetudinaria;

4. Por el uso indebido y constante de drogas

estupefacientes;

5. Por tener el hábito del juego.

El Artículo 274 regula la pérdida de la patria potestad:

1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los

padres, dureza excesiva en el trato a los hijos o

abandono de sus deberes familiares;

2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad, o darles

órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptos;

3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro,

o contra la persona de alguno de sus hijos;

4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre

hicieren de sus hijos;

5. Por haber sido condenado dos o más veces por delito

del orden común, si la pena excediere de tres años de

prisión por cada delito;

6. Por haber sido adoptado el hijo por otra persona.

73
El Artículo 277 permite que el juez pueda restablecer

al padre o a la madre, en el ejercicio de la patria potestad:

1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida

hubieren desaparecido y no fueren por cualquier delito

contra las personas o los bienes de los hijos;

2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro

cónyuge (Inciso 3 del Artículo 274) no haya habido

reincidencia y hubieren existido circunstancias

atenuantes;

3. Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos

mayores de catorce años o por su tutor.

3.4. Parentesco

De conformidad con el Artículo 190 del Código Civil, La ley

reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto

grado, el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil que nace

de la adopción y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. Los

cónyuges son parientes, pero no forman grado.

74
3.4.1. Definición

La definición de parentesco fue ampliándose

paralelamente al desarrollo del derecho. Antiguamente el

nexo sanguíneo era determinante, por ejemplo, se definía el

parentesco como "la relación o conexión que hay entre

personas unidas por los vínculos de la sangre".53

Sánchez Román proporciona una definición más

amplia al asegurar que el parentesco es la relación, unión o

conexión que existe entre varias personas en virtud de la

naturaleza, de la ley o de la religión.54

Según Rojina Villegas "el parentesco implica en

realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación

permanente que se establece entre dos o más personas por

virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la

adopción, para originar de manera constante un conjunto de

consecuencias de derecho".55

53
Escriche, Ob. Cit; pág. 1380.
54
Citado por Puig Peña, Ob. Cit; pág. 181.
55
Ob. Cit; pág. 187.

75
3.4.2. Clases de parentesco

De las definiciones expuestas se infieren las distintas

clases de parentesco generalmente admitidas, y en el orden

resultante de importancia puede decirse que las distintas

clases de parentesco son:

3.4.2.1. Parentesco por consanguinidad

Generalmente definido como el que existe

entre personas unidas por los vínculos de la

sangre, o sea entre las personas que descienden

una de otra, o que sin descender una de otra

proceden de una misma raíz,56 aclarándose que

los que descienden uno de otro son los

ascendientes y descendientes, los que descienden

de una misma raíz son los hermanos, tíos,

sobrinos, primos, los cuales se llaman colaterales.

Para Rojina Villegas, "el parentesco

consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe

entre personas que descienden las unas de las

56
Escriche, Ob. Cit; pág. 1386.

76
otras o que reconocen un antecesor común".57

Planiol indica que es "la serie de parientes

que descienden uno de otro, forma lo que se llama

una línea. Es este el parentesco directo, se

representa por medio de una línea recta yendo de

uno de loa parientes al otro, cualquiera que sea el

número de intermediarios. En cuanto al

parentesco que une a dos personas, que

descienden de un autor común, se llama

parentesco colateral, su representación gráfica

forma un ángulo, los dos parientes ocupan la

extremidad inferior de los lados y el autor común el

vértice. Por lo tanto, los parientes colaterales no

se hayan en la misma línea, forman parte de dos

líneas diferentes, separadas a partir del autor

común, el cual representa el punto de bifurcación;

las dos líneas se prolongan a cada uno de los

lados, explicando esto la expresión "colateral",

cada uno de los parientes está, con relación al

otro, en una línea paralela a la suya"58

57
Ob. Cit; pág. 188.
58
Ob. Cit; pág. 189.

77
3.4.2.2. Parentesco por afinidad

Es un parentesco resultante del matrimonio,

que la ley reconoce entre el varón y los parientes

de la mujer, y entre ésta y los parientes del varón

concepto basado en los términos del Artículo 294

del Código Civil mexicano.

3.4.2.3. Parentesco civil

Según Puig Peña, el parentesco civil, es el

originado por la adopción, haciéndose parientes

en virtud de ella el adoptante y el adoptado y éste

y la familia del adoptante.59

3.5. Alimentos

Planiol escribe que "se califica de alimenticia la obligación

impuesta a una persona de suministrar a otra persona los socorros

necesarios para la vida".60 Rojina Villegas define el derecho de

alimentos como "la facultad jurídica que tiene una persona

59
Ob. Cit; pág. 182.
60
Ob. Cit; pág. 21.

78
denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para

subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo del matrimonio o

del divorcio en determinados casos".61

El Código Civil en el Artículo 278 regula que todo lo que es

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia

médica y también la educación del alimentista cuando es menor

de edad.

3.5.1. Derecho de alimentos en el derecho guatemalteco

Ni el Código de 1877, ni el de 1933, ni el vigente, dan

un concepto de los alimentos. El primero los reguló

conjuntamente con los deberes entre padres e hijos. El

segundo le dedicó un título especial, inmediatamente

después del título concerniente a la patria potestad. El

vigente refiere a los alimentos en el capítulo VIII, dentro del

título II, de la familia.

Según el Código de 1877, los alimentos se

caracterizaban por ser un derecho inherente al alimentista y

por consiguiente intransmisible, irrenunciable y no objeto de

61
Ob. Cit; pág. 199.

79
transacción, salvo los bienes ya adquiridos por razón de

alimentos, los cuales podían transmitirse, renunciarse o

compensarse, reconoció la proporcionalidad de los

alimentos y su incompensabilidad.

3.5.2. Qué comprende la denominación de alimentos

Según los Artículos 278 al 281 del Código Civil, esa

denominación comprende todo lo que es indispensable para

el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y la

educación e instrucción del alimentista cuando es menor de

edad. Tal amplitud de la ley en cuanto a lo que debe

entenderse por alimentos, queda enmarcada al disponer,

que han de ser proporcionados alas circunstancias

personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los

recibe, que se deducirán o aumentarán proporcionalmente,

según el aumento o disminución que sufran las

necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de

satisfacerlos. Los alimentos sólo se deben en la parte en

que los bienes y el trabajo del alimentista no alcance a

satisfacer sus necesidades.

80
3.5.3. Personas obligadas a prestar alimentos

Dispone el Código Civil en el Artículo 283 como

principio general, que están obligados recíprocamente a

darse alimentos, los cónyuges, los ascendientes,

descendientes y hermanos. Ese Artículo preceptúa que

cuando el padre, por sus circunstancias personales y

pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar

alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiere hacerlo,

tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los

alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad

del padre de éstos. Llama la atención que no se impusiere

similar obligación a los abuelos maternos en el caso de que

los abuelos paternos también estuviesen imposibilidades de

prestarlos, o hubiesen fallecido.

El cumplimiento de la prestación alimenticia, cuando

recaiga sobre dos o más personas, se repartirá entre ellas,

en cantidad proporcionada a su caudal respectivo, en caso

de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el

juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los

preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda

reclamar de los demás la parte que le corresponde.

81
3.5.4. Cese de la obligación alimenticia

La obligación alimenticia puede quedar en suspenso,

desaparecer o terminar. En el primer caso, la exigibilidad

de la misma queda en potencia, latente subordinada a la

desaparición de las causas que motivaron la suspensión; en

el segundo, las disposiciones contenidas en el Artículo 289

del Código Civil y refiriéndose a su no exigibilidad se

extingue por haber terminado la obligación.

Queda en suspenso la obligación de suministrar

alimentos:

a) Cuando aquel que los proporciona se ve en la

imposibilidad de continuar prestándolos, o cuando

termina la necesidad del que los recibía.

b) Cuando la necesidad de los alimentos depende de la

conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del

alimentista, mientras subsistan estas causas.

82
3.6. Adopción

En Guatemala la adopción es una institución que se

encuentra regulada en el Código Civil en los Artículos 228 al 251 y

en el Decreto Legislativo 375, el cual se encuentra parcialmente

vigente. En el Código Civil se establece que la adopción es un

acto jurídico de asistencia social. Por la forma que se encuentra

regulada, ésta es revocable.

Adopción significa acción de adoptar, de recibir como hijo,

con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que

no lo es naturalmente.62

Adopción quiere decir aprohijamiento que es una manera que

establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser hijos

de otros aunque no lo sean naturalmente. La adopción es pues, el

acto por el cual se recibe como hijo nuestro con autoridad real o

judicial, a quien lo es de otro por naturaleza.63

La determinación, no ya de esas formalidades legales, sino

de las condiciones sustanciales indispensables para efectuar la

62
Ossorio, Ob. Cit; pág. 48.
63
Cabanellas, Diccionario jurídico elemental, pág. 22.

83
adopción, es cosa en la que difieren las legislaciones de los

diversos países y que se refieren a las edades de los adoptantes y

de los adoptados, al estado civil, a la existencia o no de hijos

efectivos, al número posible de adopciones. Se trata de una

institución aceptada por la casi totalidad de los países, pero

rechazada por algunos otros, con el argumento de que una ficción

legal no puede suplir los vínculos de la naturaleza.64

El Artículo 228 del Código Civil, que la adopción es el acto

jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como

hijo propio a un menor que es hijo de otra persona. El Artículo 229

indica que los derechos y obligaciones que nacen de la adopción,

así como el parentesco civil que se establece entre adoptante y

adoptado, no se extienden a los parientes de uno u otro. Sin

embargo, el adoptado y los hijos del adoptante, deben ser

considerados, tratados y presentados a las relaciones sociales,

como hermanos; pero entre ellos no existe derecho de sucesión

recíproca.

El Artículo 246 de la misma normativa establece: "La

adopción termina: Por mutuo consentimiento de adoptante y

adoptado, cuando éste haya cumplido la mayoría de edad; y por

64
Ibid.

84
revocación". Por otra parte el Artículo 247 de ese mismo Código

regula: "La adopción puede revocarse: Por atentar el adoptado

contra la vida y el honor del adoptante, su cónyuge, ascendientes

o descendientes; por causar maliciosamente al adoptante una

pérdida estimable de sus bienes; por acusar o denunciar al

adoptante imputándole algún delito, excepto en causa propia, de

sus ascendientes, descendientes o de su cónyuge; y por

abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo

o necesitado de asistencia.

3.6.1. La adopción en Guatemala

La adopción tradicional como la que regula nuestro

ordenamiento jurídico, es una adopción que no es acorde

con el concepto moderno de adopción, ya que es revocable

y deja al menor con vínculos con su familia natural y

vínculos con el adoptante. Al conservar los lazos de

parentesco preexistentes, se desvirtúa la naturaleza jurídica

que la adopción persigue hoy en día, ya que tiene entre sus

fines proporcionar una familia al menor desamparado,

incorporar a un menor al núcleo familiar y conceder al

mismo tiempo, los beneficios de la filiación a aquellas

personas que por diversas razones carecen de ellos.

85
El hecho de permitir que una adopción pueda ser

revocada es incompatible con la condición de permanencia

del estado civil que se crea por ficción legal a través de la

adopción, ya que el adoptado adquiere la condición de hijo

del adoptante y debemos recordar que todo estado civil es

intransmisible, irrenunciable, insusceptible de transacción e

imprescriptible. De la misma forma que la ley prohibe a un

padre natural revocar el reconocimiento sobre la paternidad

de un hijo natural una vez hecha no puede arbitrariamente

revocarse, esta misma prohibición debería ser incorporada

a la adopción, en razón de que esta otorga por ficción legal,

la filiación, que produce como consecuencia derechos y

obligaciones que deben ser definitivos e irrevocables.

Con el simple hecho de derogar el Artículo 247 del

Código Civil, que permite la revocación de la adopción, no

hace que ésta sea acorde con los fines que persigue

actualmente. Es imperativo redefinir la naturaleza de la

adopción, de tal forma que el hijo adoptado pase a formar

parte verdaderamente de la familia del adoptante de la

misma forma que el nacimiento de un hijo biológico.

Solamente las personas que están contra que el menor

pase a formar parte de la familia natural del adoptante y

86
desligar al menor por completo de su familia natural, siendo

ésta, por lo tanto, irrevocable, argumentan que si se

establece que el menor adoptado pasa a formar parte de la

familia natural del adoptante, esta familia no tiene por qué

asumir responsabilidades y obligaciones hacia un menor

que no forma parte de la descendencia consanguínea del

adoptante. Sin embargo, en nuestra opinión, al igual que un

hijo natural forma parte de su familia natural, un hijo

adoptado debería formar parte de la familia del adoptante,

pues de acuerdo con la ley todos los hijos deben ser

tratados por igual y en ese sentido, se debe integrar al

adoptado como parte de la familia del adoptante, con todos

sus derechos, obligaciones y beneficios.

Debemos recordar que en Guatemala, la familia está

organizada sobre la base legal del matrimonio, el cual

constituye el mejor ambiente para que un niño se desarrolle

normalmente. Nuestra Carta Magna establece que todos los

hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos.

Toda discriminación es punible.

Las adopciones que se realizan por caprichos, sin que

los adoptantes hayan reflexionado seriamente acerca de las

87
responsabilidades que conlleva la paternidad, o para

adquirir los beneficios personales de un sirviente o un

enfermero, representan un problema que debe tratar de

evitarse; pero si estos casos llegan a ocurrir, debería ser

responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación

valorar a los presuntos padres adoptivos. Es decir, que

estos aspectos se relacionan más con la ley y con la

sección encargada de colocar a niños en hogares

adoptivos. Además, casos de mala aplicación se pueden

encontrar en todas las instituciones del derecho, sin que

constituya una razón para afirmar que la institución de

adopción no debe ser reformada.

3.7. Tutela

La tutela es una institución que tiene por objeto la custodia y

protección de la persona y bienes, o solamente de los bienes,

tanto de los menores no sujetos a la patria potestad, como de los

mayores que se encontraren temporal o definitivamente

incapacitados para regir por sí mismos su persona y bienes.

También se define como el poder otorgado por la ley a personas

jurídicamente capaces para la protección y defensa de los

88
menores de edad o incapacitados.65

3.7.1. Naturaleza jurídica

La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo

desempeño están obligadas, todas las personas que se

encuentran en pleno goce de sus derechos civiles, de

conformidad con el Artículo 295 del Código Civil. Se trata

de cargos públicos de naturaleza muy especial, ajena al

concepto de que en derecho administrativo se da del cargo

público, toda vez que el tutor y el protutor no tienen, en el

desempeño de su cargo y desarrollo de sus funciones,

ninguna participación atinente a las actividades estatales.

La ley otorga a esos cargos la categoría de públicos, en

razón de su obligatoriedad para aceptarlos y por la

necesaria intervención judicial en el desempeño de los

mismos.

65
Brañas, Ob. Cit; pág. 163.

89
3.7.2. Características de la tutela

Son características de la tutela las siguientes:

a) Su función es eminentemente protectora de la persona

que por su edad o por determinadas circunstancias

físicas o mentales, no puede valerse por sí misma y no

está bajo la patria potestad;

b) El cargo de tutor es un cargo público, de naturaleza

especial y de obligatorio desempeño por razón de la

propia función tuitiva;

c) La tutela es sustitutiva de la patria potestad, con las

rígidas limitaciones que la ley impone a su ejercicio

para la debida protección de los intereses del tutelado.

3.7.3. Clasificación de la tutela

De conformidad con los Artículos 296, 297, 298, 299,

300, 301, 302 del Código Civil, la tutela se clasifica de la

siguiente forma:

90
a) Testamentaria, es la tutela que se defiere por

testamento;

b) Legítima, la cual corresponde en su orden al abuelo

paterno, materno, abuela paterna, materna, hermanos;

c) Judicial, por nombramiento de Juez, cuando no haya

testamentario ni legitimo;

d) Específicas, Directores de Instituciones de albergue,

cuando exista conflictos de intereses entre pupilos y un

mismo tutor.

3.8. Esponsales

3.8.1. Antecedentes

Los esponsales era el acto por el cual los padres

prometían que sus hijos establecerían un vínculo

matrimonial a futuro. El fundamento de los esponsales era

el asegurar sobre todo la transmisión del patrimonio y el

establecimiento de lazos políticos. En la actualidad ésta

institución lógicamente se encuentra en desuso de acuerdo

91
al Artículo 1 sobre la Convención de las Naciones Unidas

respecto al consentimiento de contraer matrimonio del 25

de octubre de 1979, el cual prohibe los esponsales por

considerarlos como practicas reprobatorias de la sociedad.

El Código Civil del Distrito Federal de la República de

México, se regula esta institución como una forma de

convenio a futuro, sin embargo, dicho convenio no genera

obligaciones a futuro, pues el acto matrimonial sólo

adquiere validez al celebrarse con las debidas

solemnidades de ley.

Aunque existan naciones que contemplen el pago de

daños y perjuicios contra el futuro cónyuge que incumpla

los esponsales como en el caso de Nicaragua y Honduras,

el juez en México, podría alegar el carácter público del

derecho familiar en México y dejar sin efectos el ámbito

territorial de validez dicha sentencia, aunque dicha

sentencia si podrá cumplirse en dichas naciones.

92
3.8.2. Definición

El problema que se plantea es que cuando dos

personas deciden comprometerse y fijan una fecha para su

boda, ¿qué ocurre si finalmente el matrimonio no se

celebra? Es evidente que la promesa de matrimonio no

produce la obligación de contraerlo por parte de los novios,

cualquiera de ellos puede "arrepentirse" y decidir la ruptura

del compromiso. Sin embargo, cuestión diferente es si

debido a los planes de ambos se hubieran realizado una

serie de gastos, supuesto que es lo normal y que cualquier

boda origina.66

Es lógico que se haya adquirido un piso destinado a

servir de hogar conyugal o se haya pagado una parte del

convite o las invitaciones de boda. En estos casos, el

incumplimiento de la promesa de matrimonio producirá la

obligación de indemnizar a la otra parte de los gastos

hechos y las deudas contraídas debido al matrimonio que

se proyectaba. El incumplimiento debe ser por causa

injustificada y la promesa de matrimonio tuvo que ser

formulada por persona capaz mayor de edad. No es posible

66
Fernández González, María Begoña. Comentario de los esponsales, pág. 1.

93
reclamar gastos si el matrimonio no se celebra debido a

causas ajenas a la voluntad de cualquiera de los futuros

contrayentes o bien si nunca hubo una propuesta formal de

matrimonio por parte de uno de ellos.

En cualquier caso, la ley lo único que admite es

recuperar el importe de gastos derivados de los

preparativos matrimoniales. Sin embargo, si se hubiesen

producido otros perjuicios tanto patrimoniales como morales

también se debe intentar su reparación reclamando la

cantidad correspondiente ante los Tribunales. La posibilidad

de reclamar corresponde al novio burlado.

El término esponsales proviene del latín sponsales,

que se deriva de sponsus igual a esposo.

Esponsales es la promesa mutua entre un hombre y

una mujer, por lo que se obligan a contraer matrimonio. En

algunas legislaciones los esponsales son un verdadero

contrato, fuente de obligaciones civiles para aquellos que

mutuamente se prometen matrimonio, por ello su

incumplimiento acarrea el derecho de pedir indemnización

94
al perjudicado que generalmente es la mujer.67

Se define como promesa de casarse que se hacen el

varón y la hembra con recíproca aceptación. Esponsales

se deriva del verbo latino sopndeo que significa prometer.68

67
Ossorio, Ob. Cit; pág. 380.
68
Cabanellas, Ob. Cit; pág. 152.

95
96
CAPÍTULO IV

4. Análisis jurídico de la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro

de los matrimonios frente a los esponsales y aptitud para contraer

matrimonio, así como los Artículos 80 y 81 del Código Civil y la

necesidad de su reforma

La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la

edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios,

entró en vigencia el 9 de diciembre de 1964.

Fue ratificada por el Estado de Guatemala el 17 de diciembre de

1982, mediante Decreto número 99-82 del Congreso de la República,

emitido el 15 de noviembre de 1982 y publicado en el Diario de Centro

América el 3 de febrero de 1983.

La Convención relacionada establece que los hombres y las

mujeres, a partir de la edad núbil (edad en que se tiene aptitud para

contraer matrimonio), tienen derecho, sin restricción alguna por motivos

de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

97
Esta Convención también regula que los Estados partes adoptarán

las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima

para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio

las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad

competente por causas justificadas y en interés de los contrayentes,

dispense el requisito de la edad.

Los Estados que ratificaron la citada Convención son: Alemania,

Argentina, Austria, Barbados, Brasil, Chile, China, Croacia, Cuba,

República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Estados Unidos

de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea,

Hungría, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Liberia, México, Mongolia,

Nueva Zelandia, Nigeria, Rumania, Sur África, Suecia, Trinidad y

Tobago, Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda, Venezuela y

Yemen.

4.1. Análisis jurídico de los Artículos 80 y 81 del Código Civil

El Artículo 80 regula que los esponsales no producen obligación

de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las

cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se

efectuó.

98
Con anterioridad se ha referido a esponsales y en la anterior

regulación legal se puede determinar el espíritu del legislador, puesto

que si esta figura no produce obligación de contraer matrimonio, si

existiere incumplimiento de contraerlo, establece la obligatoriedad de

devolver los bienes donados y oportunamente entregadas con promesa

matrimonial que por cualquier motivo no se realizó.

El Artículo 81 establece que la aptitud para contraer matrimonio es

la mayoría de edad pues ésta determina la libre aptitud para contraer

matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo el varón mayor de 16

años y la mujer mayor de 14, siempre que medie la autorización de los

padres, el tutor o en su caso de juez competente.

Esta disposición legal regula que para contraer matrimonio está

determinada la mayoría de edad, es decir, por el hecho que los

contrayentes hubiesen cumplido dieciocho años de edad, sin obstar que

pueden contraerlo el varón de dieciséis años y la mujer mayor de

catorce, siempre que medie la autorización conjunta del padre y de la

madre o de quien de ellos ejerza la patria potestad, o bien el adoptante

si se trata de hijo adoptivo y en su caso, a falta de padres la

autorización del tutor.

99
En el caso de no poder obtenerse la autorización conjunta del

padre y de la madre, por ausencia, enfermedad u otro motivo, bastará la

autorización de uno de ellos, y si ninguno de los dos puede hacerlo, la

dará el juez. Si existe desacuerdo entre los padres o negativa de la

persona llamada a otorgar la autorización, el juez puede concederla

cuando los motivos en que se funde la negativa no fueren razonables.

Por supuesto, la apreciación del juez deviene subjetiva, puesto que él

esta aleja do e ignorante de situaciones o circunstancias que a su juicio

pueden resultar irrelevantes, pero que a los directamente interesados

resultan de especial trascendencia.

4.2. Violación a los principios constitucionales

El Artículo 49 de la Constitución Política de la República establece

que el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales,

notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad

administrativa correspondientes.

El Artículo 51 de la Constitución Política de la República regula

que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores

de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la

alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social.

100
De conformidad con el Artículo 49 constitucional, el Artículo 81 del

Código Civil debe ser reformado, tomando en cuenta que la

Constitución Política de la República, no regula la autorización para

contraer matrimonio antes de la mayoría de edad, es decir, el varón

mayor de 16 años y la mujer mayor de 14, por lo que de acuerdo al

Artículo 175 constitucional, ninguna ley podrá contrariar las

disposiciones de la Constitución, puesto que las leyes que violen o

tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure y en ese

sentido, el Artículo 81 mencionado.

Con relación al Artículo 51 constitucional, esta disposición es clara

al proteger la salud física, mental y moral de los menores de edad, así

como garantizarles el derecho a la alimentación, salud, educación y

seguridad y previsión social.

Derivado de ese presupuesto nuevamente se infiere que el menor

de edad debe ser protegido por el Estado, y en ese sentido, no es legal

que el Código Civil autorice el matrimonio del varón mayor de 16 años y

la mujer mayor de 14, previa autorización de los padres, tutores o

judicial, porque no tienen la mayoría de edad ni la capacidad intelectual

para cumplir con los deberes y derechos que se derivan de la institución

del matrimonio, siendo nula la disposición del Código Civil ya

relacionado.

101
Es importante hacer mención, que la Convención sobre el

consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer

matrimonio y el registro de los matrimonios frente a los esponsales y

aptitud para contraer matrimonio, ratificada por el Estado de Guatemala,

es una ley internacional que debe ser vigente positiva, de conformidad

con lo que para el efecto preceptúa el Artículo 46 de la Constitución

Política de la República, considerando que se establece el precepto

general que en materia de derechos humanos, los tratados y

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen

preeminencia sobre el derecho interno.

El Artículo 46 de la citada norma constitucional establece:

"Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio

general de que en materia de derechos humanos, los tratados y

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen

preeminencia sobre el derecho interno".

Al respecto la Constitución Política de la República debe

interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada

parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que

ninguna posición debe ser considerada aisladamente y que debe

preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a

las distintas cláusulas del texto.

102
En primer término, el hecho de que la Constitución haya

establecido esa supremacía sobre el Derecho interno debe entenderse

como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos

humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la

de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma

constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad

reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad

de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y este

ingreso se daría no por vía de su Artículo 46, sino en concordancia con

el Artículo 2 de la Convención por la del primera párrafo del Artículo 44

constitucional.

El Artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango

superior a la legislación ordinaria derivada, pero no puede

reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si

tales derechos, en el caso de serlo, guardan armonía con la misma,

entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema, pero sí

entran en contradicción con la Constitución, su efecto sería modificador

o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma

que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición que

únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según sea el

caso.

103
Los tratados y convenios internacionales, en cuya categoría se

encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, no son

parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una

norma, pues si bien es cierto el Artículo 46 de la Constitución Política de

la República, le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre

el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la

eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en

conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o

convención internacional prevalecerían estas últimas.

La Corte de Constitucionalidad considera que en primer lugar, el

hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el

Derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la

evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que

ir dando, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento

jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su

conjunto.

También considera que los aspectos relacionados a la

preeminencia de la norma constitucional en función del resguardo de

los derechos fundamentales que la ley matriz le ha conferido a la

persona humana, las obligaciones internacionales del Estado y la

104
aplicación de tratados internacionales aceptados y ratificados por

Guatemala, en cuanto a que su aplicación pueda ser más garantista

que las normas de derecho interno.

La ponente del presente trabajo de investigación considera que

después de efectuar el análisis legal correspondiente, el Artículo 81 del

Código Civil viola los principios constitucionales contenido en los

Artículos 46, 49, 51 y el principio de jerarquía constitucional del 175 de

la Constitución Política de la República, siendo procedente reformar el

Artículo 81 ya mencionado con la finalidad de establecer en forma

expresa, la mayoría de edad para contraer matrimonio.

El Artículo 175 de la citada norma constitucional regula: "Jerarquía

constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la

Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos

constitucionales son nulas ipso jure".

El espíritu del legislador en la norma constitucional anterior, tiene

su base fundamental en que la Constitución Política de la República en

su carácter de norma suprema, no puede ser contrariada por ninguna

ley de carácter ordinario ni mucho menos por leyes de menor jerarquía.

Derivado de ese presupuesto, ese artículo de la Constitución establece

de manera expresa que las leyes de cualquier categoría que la

105
contradigan deben ser nulas de pleno derecho, quedando sin efecto su

contenido por ser contradictorias de la citada norma suprema.

Dentro de los principios fundamentales que informa el derecho

guatemalteco, se encuentra el de supremacía y superlegalidad

constitucional, que significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico

está en la Constitución y ésta, como ley suprema, es vinculante para

gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del

Estado constitucional de Derecho. Esta superlegalidad constitucional se

reconoce, con absoluta precisión en tres Artículos de la Constitución

Política de la República, el 44, 46, 175 y 204.

106
CAPÍTULO V

5. Análisis, interpretación y presentación de los resultados del

trabajo de campo

5.1. Análisis estadístico

Se aplicó un cuestionario estructurado para la encuesta

practicada a cincuenta encuestados, muestra obtenida de

catedráticos de Derecho Civil, Derecho Internacional Privado,

Abogados y Notarios, así como a estudiantes de la carrera de

Abogado y Notario de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, con la finalidad que emitan su opinión en cuanto a la

necesidad de reformar el Artículo 81 del Código Civil y se aplique

la mayoría de edad para contraer matrimonio de conformidad con

la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

frente a los esponsales y aptitud para contraer matrimonio.

El resultado de la encuesta practicada permitió efectuar el

análisis, interpretación y presentación de los resultados del trabajo

de campo por medio de las gráficas que muestran la opinión de

los encuestados en cada pregunta formulada, por medio de

107
porcentajes obtenidos de las operaciones matemáticas efectuadas

oportunamente.

5.2. Porcentajes del análisis estadístico

Número de SÍ Porcentaje NO Porcentaje


Pregunta
1 50 100% 00 00%

2 48 96% 02 04%

3 45 90% 05 10%

4 49 98% 01 02%

5 50 100% 00 00%

6 50 100% 00 00%

7 45 90% 05 10%

8 47 94% 03 06%

9 50 100% 00 00%

10 50 100% 00 00%

108
5.3. Análisis estadístico e interpretación de resultados

Tabulación de la pregunta No. 1

0% NO

100% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 100%, considera que conocen la definición de

personalidad.

109
Tabulación de la pregunta No. 2

04% NO

96% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 96%, considera que conocen la definición de

capacidad y su clasificación.

110
Tabulación de la pregunta No. 3

10% NO

90% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 90%, considera que tiene conocimiento de los

atributos de la personalidad.

111
Tabulación de la pregunta No. 4

2% NO

98% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 98%, considera que conoce la definición de

patrimonio familiar.

112
Tabulación de la pregunta No. 5

0% NO

100% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 100%, considera que conoce la definición de

matrimonio y la edad para contraerlo conforme a la regulación legal

guatemalteca.

113
Tabulación de la pregunta No. 6

0% NO

100% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 100%, considera que conoce la definición de la unión

de hecho y su clasificación.

114
Tabulación de la pregunta No. 7

10% NO

90% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 90%, considera que tiene conocimiento acerca de la

patria potestad, derechos y obligaciones derivados de la misma.

115
Tabulación de la pregunta No. 8

6% NO

94% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 94%, considera que conoce la definición de

esponsales.

116
Tabulación de la pregunta No. 9

0% NO

100% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 100%, considera que legalmente es procedente

aplicar esta Convención al ordenamiento ordinario guatemalteco.

117
Tabulación de la pregunta No. 10

0% NO

100% SÍ

Análisis e interpretación: De los cincuenta casos que constituyen la

muestra investigada, el 100%, considera procedente reformar el Artículo 81

del Código Civil, estableciendo la mayoría de edad para contraer matrimonio,

de conformidad con la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los

matrimonios frente a los esponsales y aptitud para contraer matrimonio.

118
5.4. Propuesta de reforma del Artículo 81 del Código Civil

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NÚMERO...

CONSIDERANDO:

Que los hombres y las mujeres tienen derecho, sin

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a

casarse y fundar una familia; aboliendo totalmente el matrimonio

de los niños, siendo necesario que el Estado de Guatemala

adopte las medidas legislativas necesarias para establecer la

reforma de la ley civil correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que es necesario reformar el Artículo 81 del Código Civil,

Decreto Ley 106, en el sentido que la aptitud para contraer

matrimonio se establezca a partir de los dieciocho años.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 171

literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

119
DECRETA:

La siguiente reforma el Código Civil, Decreto Ley número 106

del Jefe de Gobierno de la República.

Artículo 1. Se reforma el Artículo 81 del el Código Civil, Decreto

Ley número 106 quedando de la manera siguiente: "Artículo 81.

Aptitud para contraer matrimonio. La mayoría de edad determina

la libre aptitud para contraer patrimonio.

Artículo 2. Se derogan los Artículos 82, 83 y 84 por ser

incongruentes con la reforma legislativa del Artículo 81.

Artículo 3. El presente Decreto entra en vigencia ocho días

después de su publicación en el Diario de Centro América, órgano

oficial del Estado.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad

de Guatemala, a los... días del mes de... del año dos mil...

f) Presidente del Congreso

f) Secretario f) Secretario

120
CONCLUSIONES

1. El Artículo 8 del Código Civil establece que la capacidad para el

ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, es

decir a los dieciocho años.

2. El Artículo 51 de la Constitución Política de la República regula que

el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de

edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación,

salud, educación y seguridad y previsión social.

3. El Artículo 46 de la Constitución Política de la República establece

el precepto general que en materia de derechos humanos, los tratados

y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen

preeminencia sobre el derecho interno.

4. Se infiere que el menor de edad debe ser protegido por el Estado, y

en ese sentido, es incongruente que el Código Civil autorice el

matrimonio de menores de edad, porque no tienen la capacidad

intelectual para cumplir con los deberes y derechos que se derivan de la

institución del matrimonio.

121
5. La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la

edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

frente a los esponsales y aptitud para contraer matrimonio, fue

aceptada y ratificada por el Estado de Guatemala, estableciendo que

los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil (edad en que se

tiene aptitud para contraer matrimonio), tienen derecho a casarse y

fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al

matrimonio.

6. El Artículo 81 del Código Civil viola el principio de jerarquía

constitucional contenido en el Artículo 175 de la Constitución Política de

la República porque ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la

Constitución, puesto que las leyes que violen o tergiversen los

mandatos constitucionales son nulas de pleno derecho.

7. Es procedente proponer la reforma del Artículo 81 del Código Civil,

Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, a

efecto de establecer la aptitud para contraer matrimonio únicamente a

partir de la mayoría de edad.

122
RECOMENDACIONES

1. Que se remita una iniciativa de ley al Congreso de la República,

proponiendo la reforma del Artículo 81 del Código Civil, Decreto Ley

106 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, a efecto de

establecer la aptitud para contraer matrimonio únicamente a partir de la

mayoría de edad.

2. Que se deroguen los Artículos 82, 83 y 84 del Código Civil, por ser

incongruentes con la reforma propuesta del Artículo 81 mencionada en

el párrafo anterior.

3. Que de conformidad con el Artículo 46 de la Constitución Política

de la República, el cual establece el precepto general que en materia de

derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados

por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, el Estado

de Guatemala aplique la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de

los matrimonios frente a los esponsales y aptitud para contraer

matrimonio, por haber sido aceptada y ratificada y porque establece la

edad en que se tiene aptitud para contraer matrimonio.

123
4. Que se tome en cuenta el principio de jerarquía constitucional

contenido en el Artículo 175 de la Constitución Política de la República

porque ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la

Constitución, puesto que las leyes que violen o tergiversen los

mandatos constitucionales son nulas de pleno derecho.

5. Que de conformidad con el Artículo 8 del Código Civil, la capacidad

para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de

edad y derivado de ese presupuesto no se autorice el matrimonio de

menores de edad, porque no tienen la capacidad intelectual para

cumplir con los deberes y derechos que se derivan de la institución del

matrimonio.

124
ANEXO "A"

Cuestionario de investigación de campo

Encuesta de Investigación de Trabajo de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

El presente cuestionario está dirigido a catedráticos de Derecho Civil,

Derecho Internacional Privado, Abogados y Notarios, así como a estudiantes

de la carrera de Abogado y Notario de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, para que emitan su opinión en cuanto a la necesidad de reformar

el Artículo 81 del Código Civil y se establezca la mayoría de edad para

contraer matrimonio.

DATOS GENERALES:

2. Profesión u oficio:____________________________________________

3. Fecha:_____________________________________________________

INSTRUCCIONES:

Para contestar la pregunta que se le formula, coloque una X en el

cuadro correspondiente.

2. ¿Conoce la definición de personalidad?

SÍ NO

3. ¿Conoce la definición de capacidad y su clasificación?

SÍ NO

125
4. ¿Tiene conocimiento de los atributos de la personalidad?

SÍ NO

5. ¿Conoce la definición de patrimonio familiar?

SÍ NO

6. ¿Sabe la definición de matrimonio y la edad para contraerlo conforme a

la regulación legal guatemalteca?

SÍ NO

7. ¿Conoce la definición de la unión de hecho y su clasificación?

SÍ NO

8. ¿Tiene conocimiento acerca de la patria potestad, derechos y

obligaciones derivados de la misma?

SÍ NO

9. ¿Conoce la definición de esponsales?

SÍ NO

10. La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad

mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios frente a

los esponsales y aptitud para contraer matrimonio, fue aceptada y

ratificada por el Estado de Guatemala. ¿Considera que legalmente es

procedente aplicar esta Convención al ordenamiento ordinario

guatemalteco?

SÍ NO

126
11. ¿Considera procedente reformar el Artículo 81 del Código Civil,

estableciendo la mayoría de edad para contraer matrimonio, de

conformidad con la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los

matrimonios frente a los esponsales y aptitud para contraer matrimonio?

SÍ NO

127
128
ANEXO "B"

Copia de la Convención sobre el consentimiento para contraer

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de los

matrimonios

Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su

resolución 1763 del 7 de noviembre de 1962

Entró en vigencia el 9 de diciembre de 1964.


LOS ESTADOS CONTRATANTES:

Deseando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, promover el

respeto a la observancia universal de los derechos humanos y las libertades

fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

Recordando que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos dice que:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a

casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del

matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos

podrá contraerse el matrimonio.

129
Recordando asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en

su resolución 843, de 17 de diciembre de 1954, declaró que ciertas

costumbres, antiguas leyes y prácticas referentes al matrimonio y a la familia

son incompatibles con los principios enunciados en la Carta de las Naciones

Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Reafirmando que todos los Estados, incluso los que hubieren contraído o

pudieren contraer la obligación de administrar territorios no autónomos o en

fideicomiso hasta el momento en que éstos alcancen la independencia,

deben adoptar todas las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas

costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, asegurando la

libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el

matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes

de la edad núbil, estableciendo con tal fin las penas que fueren del caso y

creando un registro civil o de otra clase para la inscripción de todos los

matrimonios.

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes:

Artículo 1.

1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre

consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en

persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente

para formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley.

130
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, no será necesario

que una de las partes esté presente cuando la autoridad competente

esté convencida de que las circunstancias son excepcionales y de que

tal parte, ante una autoridad competente y del modo prescrito por la ley,

ha expresado su consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente.

Artículo 2

Los Estados partes en la presente Convención adoptarán las medidas

legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer

matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no

hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas

justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad.

Artículo 3

Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad competente en un

registro oficial destinado al efecto.

Artículo 4

1. La presente Convención quedará abierta, hasta el 31 de diciembre de

1963, a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas

o miembros de cualquiera de los organismos especializados, y de otro

Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones

Unidas a participar en la Convención.

131
2. La presente Convención estará sujeta a ratificación y los instrumentos

de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las

Naciones Unidas.

Artículo 5

1. Todos los Estados a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 podrán

adherirse a la presente Convención.

2. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en

poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 6

1. La presente Convención entrará en vigor noventa días después de la

fecha en que se haya depositado el octavo instrumento de ratificación o

de adhesión.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se

adhieran a ella, después de depositado el octavo instrumento de

ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor noventa días

después de la fecha en que ese Estado haya depositado el respectivo

instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 7

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención

mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las

132
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la

fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. La presente Convención dejará de estar en vigor a partir de la fecha en

que surta efecto la denuncia que reduzca a menos de ocho el número

de los Estados partes.

Artículo 8

Toda cuestión que surja entre dos o más Estados contratantes sobre la

interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta

por medio de negociaciones, será sometida a la Corte Internacional de

Justicia para que la resuelva, a petición de todas las partes en conflicto,

salvo que las partes interesadas convengan en otro modo de solucionarla.

Artículo 9

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados

Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se

refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la presente Convención:

a) Las firmas y los instrumentos de ratificación recibidos en virtud del

artículo 4;

b) Los instrumentos de adhesión recibidos en virtud del artículo 5;

c) La fecha en que entre en vigor la Convención en virtud del artículo 6;

133
d) Las notificaciones de denuncias recibidas en virtud del párrafo 1 del

artículo 7;

e) La extinción resultante de lo previsto en el párrafo 2 del artículo 7.

Artículo 10

1. La presente Convención cuyos textos chino, español, francés, inglés y

ruso hacen fe por igual, quedará depositada en los archivos de las

Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copia certificada

de la Convención a todos los Estados Miembros de las Naciones

Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párrafo 1 del

artículo 4.

134
BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE GODOY, Mario. Derecho procesal civil. Guatemala: Ed. Centro


Editorial Vile, 1990.

A. ZANNONI, Eduardo. Derecho de familia. Argentina: Ed. Astrea, 1989.

BORDA, Guillermo. Manual de derecho de familia. Argentina: Ed. Perrot,


1988.

BOSSERT, Gustavo y Eduardo A. ZANNONI. Manual de derecho de


familia. Argentina: Ed. Astrea, 1993.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual.


Argentina: Ed. Heliasta, S.R.L., 1979.

CASTAN TOBEÑAS, José. Derecho civil español común. España: Ed.


Reus, S. A., 1976.

COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos


Aires, Argentina: Ed, Depalma, 1966.

COUTURE, Eduardo. Vocabulario jurídico. Argentina: Ed. Depalma, 1991.

CRUZ, Fernando. Instituciones del derecho civil patrio. Guatemala: Ed.


Tipografía El Progreso, 1882.

DE CASTRO Y BRAVO. Federico. Compendio de derecho civil. Madrid:


Ed. Talleres Tipográficos Gráficos González, 1964.

DE IBARROLA, Antonio. Derecho de familia. México: Ed. Porrúa, S.A.,


1993.

DE PINA, Rafael. Elementos de derecho civil mexicano. México: Ed.


Porrúa, S.A., 1963.

Diccionario jurídico ESPASA. España: Ed. Espasa Calpe, S.A. 1999.

Enciclopedia jurídica OMEBA. Argentina, Ed. Driskill, S.A. 1979.

ESCRICHE, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y


jurisprudencia. París: Ed. Eugenio Maillefert y Compañía, 1869.

ESPÍN CANOVAS, Diego. Manual de derecho civil español. Madrid: Ed.


Revista de Derecho Privado, 1959.

135
KIPP, Theodore y MARTÍN WOLF. Derecho de familia. España: Ed. Bosch,
1952.

MESSINEO, Francisco. Manual de derecho civil y comercial. Argentina:


Ed. Jurídicas Europa-América, 1954.

OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y


sociales. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, S.R.L., 1981.

PLANIOL, Marcel. Tratado práctico de derecho civil francés. La Habana:


Ed. Cultural, S.A., 1946.

PUIG PEÑA, Federico. Compendio de derecho civil. España: Ed. Pirámide,


1976.

RECASES SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. México: Ed.


Porrúa, 1977.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de derecho civil. México: Ed.


Porrúa, S.A., 1978.

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional


Constituyente, 1986.

Código Civil, Decreto Ley número 106, Enrique Peralta Azurdia, Jefe del
Gobierno de la República, 1963.

Ley del Organismo Judicial, Congreso de la República, Decreto número 2-


89, 1989.

136

También podría gustarte