Temas Derecho Penal Nº1
Temas Derecho Penal Nº1
Temas Derecho Penal Nº1
Mención aparte nos merece el concepto dado por el maestro Luis Jiménez de
Asúa, quien afirmo que es “el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que
regulan el ejercicio del poder sancionado y preventivo del Estado, estableciendo el
concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la
responsabilidad del sujeto activo, asociando a la interacción de la norma de una pena
finalista o una medida aseguradora”.
2. SUS PARTES.
El derecho penal se divide en dos grandes partes:
a) General. Cuyo objetivo de estudio son los principios y normas de carácter
general e instituciones de aplicación en el campo del derecho.
b) Especial. Tiene por objetivo estudiar las diversas especies del delito en
particular, y las penas o medidas de seguridad que para cada especie
establece la ley positiva.
CARACTERÍSTICAS.
Esta escuela nace como efecto de los grandes cambios que, durante el siglo XIX se
producen en el mundo, y van a repercutir en la teoría y la práctica jurídica
Los expositores principales de esta escuela son: Lombroso Ferri y Garófalo. Su nombre
responde al método adoptado para el estudio del derecho penal, abarcando los aspectos
antropólogos, social y jurídico.
Cesar Lombroso en su obra “El hombre delincuente”, establece los fundamentos de la
criminología, sobre la base del estudio del hombre delincuente y las causas del delito,
empleando el método experimental. Enrique Ferri, sociólogo por excelencia, es quien
une los factores endógenos del delincuente, y dando preferente importancia a la
sociedad en la formación de la personalidad del delincuente. Ferri es el creador de la
sociología criminal, obra por la que se le considere un revolucionario. Rafael Garófalo
es la expresión jurídica de esta escuela, y 4es el creador de la teoría de “la peligrosidad”.
CARACTERÍSTICAS.
ESCUELA CLÁSICA.
La pena es tasada.
Se tutela los intereses individuales.
LA ESCUELA POSITIVA.
Sus máximos expositores son Rocco, Manzini, Delitalla, etc., quines establecen los
fundamentos principales de la escuela, la cual surge como reacción a la crisis en que se
debatía el Derecho a fines del siglo pasado.
La Escuela Técnico Jurídica, señalada que las tendencias, clásicas y positivas, han
equivocado el estudio del derecho penal al dedicarse a la investigación filosófica o
naturalista , abandonando la parte sustancial que es la propia investigación Jurídica. Por
ello, alienta el estudio del derecho positivo, aparentándose completamente de sus
predecesores al dar una dedicación plena al estudio del derecho positivo, aparentándose
completamente de sus predecesores al dar una dedicación plena al estudio del derecho
es decir, que el delito y la pena se estudian como hechos y fenómenos regulados por el
ordenamiento jurídico positivo. En resumen la escuela técnico jurídica se aleja de las
especulaciones biológicas, o sociológicas, y en general de otras ciencias, que hacía
perder así siempre el camino deseable, o sea de una ciencia de autonomía y
personalidad.
Se entiende como fuente de derecho penal. A los medios como se establece las
normas jurídicas de carácter penal que forman el derecho penal positivo. Esta
expresión comporta una distinción entre la voluntad de la cual emana el Derecho
llamado fuente de producción y, otra que alude, la forma que esa voluntad,
denominada fuente normal o de conocimiento.
Pero la fuente formal del Derecho penal es la ley, tema que nos, interesa realmente
pues mediante ella se expresa todo el orden jurídico.
La ley una norma “norma obligatoria, general, abstracta, permanente, emanada del
estado, según los tramites que marca la constitución para el ejercicio de la función
legislativa y positiva de una sanción.
Al hablar en popular de “fuentes de derecho penal”, parece entenderse que son varias
sin embargo, la única y exclusiva fuente del Derecho penal es la ley. La costumbre la
doctrina y la jurisprudencia no constituye fuentes legítimas del poder represivo.
Solamente la ley, expresión del poder público, puede crear lo delitos y las penas. El
articulo 2, numeral 20 inciso d) de la constitución de 1979, lo establecido al decir que
“nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no
esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como
infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.
El principio dela legalidad se encuentra expresada en los tres primeros artículos del
Código Penal.
El Art. 10º prevé que la privación de derecho a titulo de pena, solo podrá ser impuesta
en virtud en una sentencia judicial. Por el art. 2, el Juez esta obligado a imponer
únicamente las penas previstas en la ley, prohibiéndole cambiar la pena que la ley
señala para determinada conducta delictuosa. El legislador peruano a través del art. 3,
considera como delictuosas sólo a las conductas que hayan sido calificadas
previamente a su comisión, como tales en la ley.
El código penal acoge esta garantía en sus artículos 2 y 3 consagrando, de esta manera,
el principio del “nullum crimen, nulla poena sine lege”, que a decir de soler, no es un
mero accidente histórico cuya garantía puede o no restablecerse, si no que “asume el
carácter de un verdadero principio necesario par la construcción de toda la actividad
punitiva, que puede ser calificada como jurídica y no, como un puro régimen de
fuerza”.
El código penal de 1863(Art. I.) siguiendo el código penal Español de 1848 dispone
que:”las acciones u omisiones voluntarias y maliciosas penadas por la ley constituyen
los delitos y faltas”. Es preciso señalar que el merito de la formula Latina de este
principio universalmente aceptado corresponde a Fauerbach en los términos
siguientes: “nulla poena sine crimen sine poena lege”(1801).
3. LA COSTUMBRE.
4. LA JURISPRUDENCIA.
5. LA DOCTRINA.
La ley como obra humana presenta imperfecciones, no solo por que ha veces es
imprecisa y oscura si no por que la norma rige para el futuro, esto es, debe perdurar en
situaciones distintas a las que originaron su nacimiento.
CUATIONARIO
Reclama la aplicación de la ley del estado para todos los delitos que se hayan
cometido en cualquier lugar, por cualquier persona, cuando ataquen bienes o intereses
jurídicos de estado de los ciudadanos del mismo. El criterio es la nacionalidad del bien
lesionado del delito, se perpetre en el propio territorio o fuera de sus fronteras.
Hay casos en que funciona la extraterritorialidad de la, ley penal: cuando el delito
cometido en el extranjero, cualquiera sea la nacionalidad de quien la cometa, afecte
directamente al Estado en su libre comercio exterior, en su seguridad militar o en sus
intereses hacendarios y fiscales.
Su fundamento radica en el deber que tiene el estado de recoger a las naciones donde
se encuentra.
ARTICULO 3º
INTERPRETACIÓN.
El articulo esta referido al principio de representación que se encuentra debidamente
consagrado en el derecho penal y esto se conoce como extradición, cuando la
autoridad componente de un estado foráneo.
El principio de representación diside del derecho de cumplir un acto jurídico en
nombre o por cuanto de otra persona, en merito a un poder legal o convencional y
establecido para la persona representada un derecho u obligación.
INTERPRETACIÓN.
Excepcionales al os principios de defensa y de personalidad.
Para ser conceptuado como político, si no que ha hecho de estar de alguna manera
conectado íntimamente con un delito político por ejemplo una rebelión, una sedición ,
ect) y cuando el procesado ha sido declarado absuelto por el tribunal extranjero o
declarado condenado, haya cumplido la pena o ésta se halla prescrita o remitida.
INTERPRETACIÓN.
Cuando estamos frente a la simultaneidad de la acción y resultado no existirá ningún
problema para los efectos de territoriedad.
En algunas cosas que causa efecto la conducta y el resultado no coincide entonces
estaremos a delitos a distancia, en lo cavamos de manifestar existen tres teorías.
a). La llamada teoría de la actividad, lo mismo que toma en cuenta al tiempo y el lugar
donde se realiza el movimiento corporal.
c). La teoría de la Ubicuidad: Esta teoriza manifiesta que el delito se somete tanto
donde se desarrolla parcial o totalmente la actividad criminal con que se produjo el
resultado.
INTERPRETACIÓN
Los principios que regulan la validez de la ley penal en el tiempo son:
Principio general
Irretroactividad de la ley penal
Principios excepcionales
Retroactividad de la ley penal
Ultractividad de la y penal
La irretroactividad de la ley penal, significa que la ley rige para el futuro, es decir los
hechos sucedidos durante la vigencia de la ley: cual tiene su fundamento en el
principio de legalidad “nulla crimen sine lege”que tien como expresión la
retroactividad de la ley penal
INTERPRETACIÓN
En acatamiento del articulo 1390 inciso 11 de la constitución política de la excepción
al principio de la irretroactividad, es la retroactividad de la ley más favorable al ero en
caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. De esta manera el proyecto sustituye
el principio de la unidad de la ley aplicable, ya fuera el precedente, la subsecuente, a lo
intermedia , o en tales casos , a un cuando todavía no haya recaído la sentencia firme y
esta todavía no se este ejecutando, debe ser juzgada de conformidad con la ley
posterior mas favorable, aunque éste único no hubiese entrado en vigor en el momento
de realizar el hecho
INTERPRETACIÓN
No se da a conocer sobre los parámetros de las penas y medios de seguridad que están
de acuerdo al principio de proporcionalidad que se le impone a una sanción: se
entiende que las penas cometidas en agente activo bien guardan una angosta relación
con el daño ocasionado por el delito y de esta forma por el bien jurídico afectado.
Para pode hablar sobre el principio de proporcionalidad debemos tener en cuenta sobre
la materia a tratarse en este caso hablamos en materia de penas en la cual podemos
decir que dichas penas guardan una determinada relación con el bien jurídico afectado.
INTERPRETACIÓN
En principio, no debe confundirse la determinación del tiempo del delito con el de la
determinación del lugar de la comisión
ARTICULO 10º. La ley penal se aplica con igualdad. Las prorrogativas que por
razón de la función o carga se reconoce a ciertas personas, habrá de estar
taxativamente prevista en las leyes o tratados internacionales.
INTERPRETACIÓN
La ley penal de un estado se aplica en todos aquellos que se encuentran territorio. Los
delitos cometidos quedan sometidos a la definición de la ley y sus autores, a la
aplicación de sus sanciones . rige sin distinción personal, en virtud del principio
fundamental en el orden jurídico de los pueblos cultos modernos de la igualdad de
todos ante la ley, conquista del liberalismo del siglo XVII e inscrito en el Art. 22. C. P
para todos la misma ley penal, las mismas jurisdicciones, el mismo régimen procesal.
Las concepciones filosóficas; sociológicas y políticas del delito, no resultan, por ahora,
ajenas a nuestros propósitos. La definición técnica y dogmática del delito deberá
contener las notas objetivas y subjetivas previstas en la ley penal. En tal sentido,
basándose exclusivamente en la ley Peruana concretamos la proporción, que el delito
es la acción típicamente antijustificada y culpable. En esta definición se encuentran
contenidos, todos los caracteres objetivos, tanto genéricos como diferenciales del
delito. Las cualidades o modos que deben revestir la acción recogen las notas
esenciales que deben poseer todos los comportamientos humanos, susceptibles de ser
legalmente punibles. Reconocemos que la darse estas tres condiciones de la acción,
no significa necesariamente la inminencia inevitable del castigo del autor, pues hay
situaciones excepcionales, exteriores de la conducta de este y que son indispensables
para la sanción en el castigo del autor, pues hay situaciones excepcionales, exteriores
a la conducta de éste y que son indispensables para la sanción en el caso especifico.
Esta idea, entre otras justicias que la punibilidad no se involucre dentro de una
definición sistemática del delito, y en cambio, la consideración como su consecuencia.
El problema reside si acepta la tesis que las personas jurídicas poseen cualidades de
sujetos activos del delito. Este punto es materia de intenso debate.
Las consecuencias del delito hay que fijarse en el ámbito pecuniario y privado, o
restringiendo derechos: amonestaciones publicas de las sentencias condenatorias,
disolución de la persona moral, comiso, suspensión temporal de actividades o perdida
de privilegios.
b). Sujeto Pasivo. Evidentemente, la comunidad es la que forma mediata sufre las
consecuencias de un delito. Toda infracción penal vulnera las normas jurídicas, que
regulan el comportamiento externo de todos los individuos que integran la sociedad.
Pero en un sentido estricto, sujeto pasivo es el titular del derecho o bien jurídico
lesionado o puesto en peligro por el delito. Pueden ser sujetos pasivos del delito.
El objeto material. Es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la acción del
sujeto activo. La cosa mueble en el hurto, el cuerpo en le homicidio, la casa en la
violación de domicilio, etc. Es necesario no confundir objeto material con el sujeto
previsto; generalmente coinciden como ocurre en el homicidio, en el secuestro, pero a
veces, son diferentes, por ejemplo, en el delito de inducción a la fuga de menores,
donde el menor es el objeto, constituyendo a sus padres o guardadores el sujeto pasivo.
El objeto jurídico. Es el bien jurídico tutelado por la ley penal, mediante la sanción
que prevé la norma como amenaza concreta contra el que lesiona o pone en peligro la
vida, la integridad corporal, el patrimonio, le honor, la libertadad . Son intereses
jurídicos que se definen a través de la ley penal. La ley los contiene, generalmente en
los epígrafes de los diferentes títulos y capítulos del ,libro segundo del código penal.
Como escénica misma del derecho penal, el objeto jurídico, nunca puede faltar.
3. DELITOS Y FALTAS.
Nuestra legislación se afilia al sistema bipartito que distingue las infracciones en
delitos y faltas. El libro segundo del código contiene las incriminaciones de los delitos
y el libro tercero las faltas.
A las faltas como delitos veniales se les aplica los principios generales contienen en el
libro primero, pero con las mitificaciones que predescriben Art. 383 y que son las
siguientes.
a). Las faltas solo reprimirán en el caso de estar consumados, decir, no se admite la
tentativa.
b). Las faltas no admiten participación como cómplice o encubridor, solo responde a
los autores.
c). La pena de inhabilitación, solo podrá ser aplicada en los casos en la ley lo
establezca.
d). En caso que la falta fuera cometida por personas subordinadas a otras pena se le
aplica también en el, a titulo de culpa, igualmente, si la falta fuera cometida por
personas subordinadas si esta hubiera cometido la falta para pasar de la advertencia o
prohibición especial de la autoridad publica.
e). La acción penal prescribe a los 6 meses, y la pena, al año.
4.
CUESTIONARIO 5
1. CONCEPTO DE ACCION
2. ELEMENTOS DE L ACCION
En la acción se distingue tres momentos:
a). La acción como manifestación de la voluntad del agente, es decir el hombre dotada
de voluntad y capacidad humana para dominar las situaciones y dirigir su
comportamiento externo.
Por ello no es la acción por el hecho penal:
a. los hechos provenientes de las personas jurídicas, pues sólo la persona
natural es sujeto activo del delito, conforme ha sido explicado.
b. Los hechos de los animales y de los seres inertes, por que la acción debe
prevenir de un ser humano.
c. Los pensamientos y deseos de los hombres
d. Los delitos involuntarios del hombre. Aquí se comprende todos los actos
del hombre donde éste actué como cuerpo físico.
Los movimientos reflejos, como el esta fisiológico de una incitación externa o
interna, que son ajenas la dominio, psíquico del hombre.
Los movimientos esenciales fisiológicos, la fiebre altísima , el sonambulismo, la
hipnosis, etc.
La fuerza física irresistible que puede determinar el movimiento. Es el caso del
que es forzado o utilizar un arma por otro que ejerce una fuerza invencible. El que
aplica la fuerza es el único titular, de la acción. Esto se denomina en doctrina “vis
absoluta”, y es distinta la “vis compulsiva” o coacción moral que se ejerce sobre otra
persona y que es materia de culpabilidad.
b). Un resultado típico. Generalmente no basta la pura actividad corporal, pues, las
figuras delictivas exigen la alteración de la realidad como consecuencia de la acción
del autor. “se llama resultado a la modificación del mundo exterior a la cual el derecho
acuerda significación constitutiva para una figura del delito”. Así resultado es la
muerte en el homicidio, el perjuicio en el daño contra el patrimonio, la ofensa en los
delitos contra el honor, etc. Las significaciones del resultado debe ser comprendida en
el estudio en el sentido jurídico y no físico de este modo, la expresión resultado, alude
tanto los delitos materiales como formales.
c). Relación de causalidad. ¿cuándo debe considerarse que una acción ha sido causa de
un resultado?, o bien ¿cuado puede decirse que un sujeto es autor de un determinado
resultado? Son interrogantes que motivan un intenso debate en tomo a la llamada
cuestión de la causalidad penal.
Tratamos ente punto en el ámbito estrictamente jurídico, sin rozar los intereses
sugerencias que plantea el problema de la causalidad enfocada desde el lado
fisiológico de las ciencias naturaes.
La acción como poder de proyección del hombre sobre el mundo exterior, puede
adquirir la siguiente clasificación.
b). Por omisión. Llamada también omisión propias, es el “no hacer” que viola una
norma preceptiva, es decir , deja de hacer algo que ordena la ley. Es el caso de no
prestar ayuda a una persona herida. La omisión no se identifica con la actitud, aquella
tiene sentido cuando se encuentra en diferencia con una norma que exija actividad.
4. Ausencia de la acción.
1. CONCEPTO Y FUNCION.
El derecho penal positivo sólo se realiza a través de las formulas legales que se
especifican en los hechos susceptibles de punición contrariamente resulta licito todo
comportamiento humano que no esta legalmente prohibido. El derecho penal se
representa como un sistema desconocido pe ilicitudes. Es como un archipiélago,
donde las islas constituyen, las únicas zonas merecedoras de sanción penal, “tipicidad
expresa por consiguiente, la idea que el campo de la aplicación del derecho penal no
es indefinido no continuo, SINO, que esta formado por pequeñas zonas circunscritas e
independientes entre, si constituidas únicamente por los tipos, por los tipos creados
expresa y precisamente por le legislador ”. el ámbito de la represión penal resulta
limitado “numerus” clausus de hecho individualizados. La oscuridad de la ley
incompatible con la naturaleza jurídica de la norma penal. Le ley penal esta llena de
silenciosos, y en materia penal el silencio es libertad.
La tipicidad permite unir la parte general y especial del derecho penal. A demás ayuda
a diferenciar a los ilícitos penales entre si , precisando las circunstancias temporales
especialmente, y los diferente los ilícitos penales entre si precisando las circunstancias
temporales especiales y los diferentes modos con que vienen revisados los tipos
penales.
La figura delictiva al dibujar determinada fisonomía, los aspectos del delito, tales
como la acción, antijuricidad y culpabilidad, se concretan específicamente, pues no es
suficiente que el delito sea una acción antijurídica y culpable, el delito deber ser tal,
debe serio típicamente. La acción en consecuencia, debe adecuarse típicamente a una
fórmula legal. El proceso de adecuación lleva implícito el encuadramiento a todos los
demás elementos del delito.
a). El Verbo Rector. El delito no es una acción general, si no una acción determinada
y expresada gramaticalmente por un verbo en cualquiera de sus formas, y que revela
estado o existencia. Correctamente lo llama Beling, le verbo recto y es indispensable
en todo delito. Por ejemplo: matar ofender, apoderarse, herir ,etc .son las formas que
asumen el verbo. Es decisivo la función del verbo, pues imprime un sello particular a
la figura.
b). Las circunstancias. La formula legal casi nunca se limita a la acción expresada
verbalmente. Generalmente el hecho ilícito viene enclavado dentro de una
constelación de circunstancias. Las circunstancias pueden referirse la tiempo, lugar,
medios o modalidades empleados, inclusive, algunos autores, señalan como
concurrentes a los presupuestos es decir condiciones o resultados preexistentes a la
acción.
c). Elementos objetivos. Son los elementos que provienen del mundo externo: físico
humano o cultural que otorgan una característica definida a las figuras delictivas. Así
tenemos, la muerte de una persona, la riña, la comunicación telegráfica o telefonía, el
registro electoral, los bienes municipales establecimientos de instrucción pública etc.
d). Elementos subjetivos. Son aquellos contenidos en la descripción legal aluden a los
estados psíquicos del delincuente, y son determinantes en la ilicitud de la conducta.
Estos contenidos objetivos no deben confundirse con la culpabilidad y especialmente
con el dolo posito concreto, podemos distinguir entre los elementos subjetivos: unos
que cumplen una función descriptiva vinculada a la voluntad y conciencia del autor,
tales como el termino de lucro, vinculada a la voluntad y conciencia del autor, tales
como el animo de lucro, escando, con miras deshonestas, etc, tales son los casos de las
expresiones “maliciosamente” “dolosamente”, “intencionalmente”, etc.
e). Elementos normativos. El hecho o el objeto a que hace referencia la acción típica
no es un hecho u objeto puro de la naturaleza, si no revisado por las significaciones
jurídicas que. El derecho confiere Realmente, cuando la figura legal menciona a un
objeto lo tiñe con la colocación jurídica, los elementos que pueden ser calificados
como específicamente normativos son aquellos que antológicamente pertenecen al
mundo del derecho, es decir, aquellas que sin definición jurídica previa carecen de
toda realidad”. Este carácter tiene aquellos elementos de la acción punible que
propician las valoraciones que debe realizar el juzgador, claro esta, inspirada en
normas jurídicas.
5. AUSENCIA TIPICIDAD.
1. CONCEPTO.
La acción, como dice Soler, “tiene” que ser valorada no solo ante la ley que
ordinariamente se limita a describir, si no ante la norma que sea la ley presupone.
“El resultado de la comprobación de una relación contradicción desarmonía entre el
fin del derecho y la conducta del hombre, constituye un hecho antijurídico, ilícito. Así
deviene expresiva al celebración frase de carrera cuando afirma que le delito “es una
disonancia, armónica, en cuanto hay encuadramiento de la conducta con el tipo penal
y disonancia en tanto entraña opción con la norma de valorización que la inspira.
2. ESENCIA DE LA ANTIJURICIDAD.
a). Lesión de un bien jurídico. Es indudable que la primera condición que se exige
para una correcta valoración, es la lesión opuesta en peligro de un interés amparado
por el derecho: “Hemos dicho que lo antijurídico reside en la condición con el derecho
y la finalidad de este, es la de regular los comportamientos externos de todo los
miembros de la comunidad, con el propósito de evitar menos cabos a los bienes
jurídicos contrariamente, los comportamientos externos de todos los miembros de la
comunidad, con el propósito de evitar menoscabos a los bienes jurídicos
contrariamente, los comportamientos que no lesionan ni ponen en peligro bienes
jurídico, quedan excluidos de una valoración ilícita. Carrera ha señalado correctamente
“que no todos los actos externos procedentes de una intención malvada pueden ser
elevados a la categoría de delitos, sino solo aquellos que ha dañado o que tenia la
posibilidad de dañar los derechos ajenos”.
b). Ofensa de los ideales valorativos. La lesión opuesta en peligro de los bines
jurídicos no bastan; hay que precisar que con la lesión a estos en ofenda también la
aspiración que la sociedad tiene en el sentido que se respete en forma general y
abstracta dichos bienes jurídicos, pues matar, a otro implica el bien jurídico en la vida
y, por tanto la conducta, es antijurídica ; en cambio matar a otro en legitima defensa,
es también lesión al bien jurídico de la vida, pero sin embargo, no es antijurídico, ya
que hay concordancia con
c). Juicio de valor. Evidentemente, el juicio de valor completa la idea de lo que para
la sociedad es ofensivo. La colectividad de vale de los órganos de administración de
justicia para la valoración de los hechos. El juez para expresar sus valoraciones debe
inspirarse en las valoraciones latentes contenidas en la letra y espíritu de la ley, pues
estas proyectan los ideales de justicia y seguridad de la comunidad.
3. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.
Se ha dicho que no basta que el hecho sea penalmente típico para que sea delictivo,
pues hay casos en que le hecho sin dejar de ser típico no es antijurídico, vale decir la
ley no solamente no lo prohíbe si no, que lo permite y ordena. Esta situación es la que
se denomina. Causa de justificación.
Siguiendo a soler, distribuciones las causas de injusticia en dos clases, de acuerdo con
las fuentes de donde ellas emanan: “la ley y la necesidad”.
Entre las causales de exclusión de la antijuricidad que tiene por fuente la ley, el
código penal prevé el acto primitivo por la ley , cumplimiento de deberes de función
o, profesión y obrar por disposición de la ley, entre las que producen de la necesidad:
la legitima defensa y el estado de necesidad propiamente dicho.
4. LEGITIMA DEFENSA.
a). Concepto.
La defensa legitima es la reacción necesaria para evitar una agresión ilegitima actual
y provocada contra la persona y derechos propios, o contra la persona o derecho de
otros.
Para nuestra ley positiva, la defensa es producente, cualquiera sea el bien jurídico
amenazado por la agresión. La regla lo declara categóricamente: “el que obra en
defensa de su persona o derecho, o de la persona u derechos de otros”. Acaece,
simplemente que se cree, equivocadamente que la legitima defensa se ejercita
solamente para matar al agresor. Lo relevante reside en la moderación del que ejerce la
defensa, es decir, la racionalidad en el medio empleado vinculado al ataque, y la
naturaleza del bien protegido. En última instancia, la valoración corresponde a la
discrecionalidad, prudencia y sabiduría de los jueces.
b). Requisitos.
La agresión debe ser real: cualquier error sobre las intenciones y actos del supuesto
agresor, determina la exclusión de la defensa, puede existir una causal de
inculpabilidad pero no de su justificación.
La ley demanda falta de provocación suficiente, esto es, frene a una provocación
insignificante y no grave, la legítima defensa es inevitable
5. ESTADO DE NECESIDAD.
6.
Es la situación de un peligro para un bien jurídico, y que para salvarlo, sin poderlo
evitar de otra manera, debe lesionar otro bien jurídico. La lesión causada tiene que
consistir en el delito.
a. la calidad del bien. Nuestra ley no establece limitación alguna, pero el código
excluye la valoración de los bienes deber ser objetiva, es decir, la apreciación que el
derecho lo confiere. Nuestra ley no alude expresamente al “mal mayor”que el
necesitado pretende evitar, pero la existencia de ese concepto dentro de la ley no lo
destacamos. La interpretamos lógica y sistemática así lo impone.
b. peligro inminentes o actual. Exactamente son las mismas ideas que hemos
expuesto al fundamentar la legítima defensa. Esto significa que si el peligro es
consecuencia, para satisfacer esta exigencia basta la adecuación racional, en medida y
correspondencia, del mal causado para evitar el que comienza. Si alguien se muere de
hambre en vez de robar un pan o lo primero que le viene a la mano, para satisfacer su
necesidad , elige un resultado y se hace servir una suculenta comida, tal acto no puede
ser justificado.
c. Imposibilidad de evitar el peligro por otro medio que no sea el sacrificio del
bien ajeno. El texto alude que el peligro deber ser “imposible de evitar de otra
manera”, esto debe ser la única salida para el agente, de modo que sea imposible
emplear otro medio menor perjudicial.
d. El necesitado debe ser extraño al peligro eminente. La ley pide que el autor
sea extraño, al peligro que le amenaza. Esto no se funda en la casualidad material del
peligro que se pretende evitar “sino en la rreprochabilidad de esa causación ”.
La culpabilidad es una característica de la acción, pues no basta que ella sea típica sino
que además debe ser culpable. Podemos sostener que la culpabilidad es la actitud
subjetiva del autor frente a si hecho, juzgado y reprochado según las normas del
derecho.
En principio “no hay pena sin culpabilidad “(nulla poena sine culpa), es aceptado
actualmente en las diferentes legislaciones penales del mundo.
A pasar de todo este movimiento a favor, esta teoría adolece de graves insuficientes.
Por ejemplo, no puede explicarse la culpabilidad inconsciente o sin presentación, “por
otro lado, si la culpabilidad de agota en el nexo psicológico ha de concluirse que losa
ni imputables también son capaces de actuar con voluntad. Lo mismo se podría decir,
de la acción practicada bajo ciertas formas de coacción irresistible”.
b. Teoría normativa.
c. Teoría finalista.
Para ello no debe mezclarse el objetivo valorado: dolo, culpa o preterintención con la
valoración del objeto: juicio de reproche.
Superando el aporte de Graf Zu Dohna, Hans Welzel niega que el dolo, o la culpa sea
elemento de la culpabilidad, y reserva que lo son de la acción en la misma. Por tanto
solo la reprochabilidad queda en el campo de la culpabilidad, siendo que esta ultima
solo se integra por los elementos siguientes.
Intelectual. Conocer la relación del tipo penal.
Voluntario. Relativo a la exigibilidad.
2. EL CONTENIDO DE LA CULPABILIDAD.
La Imputabilidad.
La llamada imputabilidad se entiende también como la capacidad penal.
la Responsabilidad
3. LA CULPABILIDAD Y EL INJUSTO.
La culpabilidad esta basada esta basada en existencia del acto concreto e injusto por
lo mismo su limite esta en lo incalculable, esto es en , en el caso fortuito.
El caso fortuito es todo hecho imprevisible o un suceso por el lo común dañoso , que
no puede evitarse o registrarse, que acontece inesperadamente y que generalmente
proviene de la acción de la naturaleza: en tanto , fuerza mayor es todo acontecimiento
o hecho imprevisto que pudiendo ser previsto no puede evitarse y depende casi
siempre de la acción del hombre.
La forma dolosa se daría en el caso del guarda agujas que para darse valor o pretender
la imputabilidad se embriaga en el propósito de hacer chocar los trenes, no haciendo
los cambios a que esta obliga.
Hay actio liberan inicuaza culposa, cuando la madre que conoce su mal sueño,
coloca a su hijo recién nacido en su cama, ahogándolo al darse vueltas en el lecho
mientras duerme.
5. FORMAS DE LA CULABILIDAD.
El Dolo.
Recogiendo los aportes más significantes de las diversas corrientes doctrinas podemos
definir al dolo como “la libre y la conciente determinación de la voluntad dirigida a
causar un resultado lesivo que la ley califica como infracción penal”.
Actúa dolosamente quien sabe lo quien hace pues obra con conciencia de concretar un
tipo de delito.
Elemento del dolo.
a. Elemento Cognoscitivo.
b. Elemento Volitivo.
La voluntad de querer el resultado, esto es, el querer aceptar, asentir en el hecho.
Clases de Dolo.
b. Dolo especifico. Cuando la voluntad deba buscar un fin especial y exigido por la
ley. Por ejemplo falsificación de documentos, el dolo debe llenarse por mandato
especifico de la ley perjudicar.
La culpa.
La culpa es limitada de la culpabilidad, pues por objeto de la culpa no hay
responsabilidad penal. La culpabilidad penal solo se realiza exclusivamente a través
del dolo y la culpa.
Objetivamente podemos que el hecho culposo supone un riesgo evitable creado
innecesariamente.
Subjetivamente diremos que le hecho culposo es el inculpable del deber de diligencia
provocada del resultado antijurídico y típico.
En conclusión la culpa es la acción u omisión conciente y voluntaria del hombre que
determina un resultado típicamente antijurídico que aquel pudo y debió prever,
creando con su falta de diligencia un riesgo mayor que el que resulta del acontecer
común y corriente de las cosas.
Elementos de la culpa
Clases de culpa.
Culpa lata. Cuando el evento dañoso puede ser previsto por cualquier hombre.
Culpa levis. Cuando su presión solo fuese dable a hombres diligentes.
Culpa levísima. Cuando, el resultado solo puede preverse con empleo de diligencia
extraordinaria, la que para muchos no posibles.
Sus fuentes.
7. LA PRETERINTENCION.
Así tratándose del llamado aborto preterintencional en el articulo 118 y el articulo 123
que grafica el típico caso de delito preterintencional al señalar “cuando el agente
produzca un resultado grave”(lesiones) que no quiso causar , ni pudo prever la pena se
disminuirá prudencialmente hasta que corresponda a la lesión que quiso inferir”.
Este es propiamente una causa de imputabilidad y la prevé el articulo 20º inciso 2 del
código penal al señalar que esta exento de responsabilidad al menor de 18 años de
edad , con excepción del autor a participe del delito ¡de terrorismo , en cuyo caso es
inimputable si es menor de 15 años de edad.
El articulo 20º inciso 1 del Código Penal establece una causa de imputabilidad, al
señalar que están exentos de responsabilidad, al señalar que exentos de
responsabilidad penal, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia
o por sufrir alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la
realidad, no posee la facultad de comprender, el carácter delictuoso de su actos para
determinarse según la comprensión.
Los Oligofrenias.
El articulo 20 inciso 6 prevé que exente de responsabilidad penal de que obra por
fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza.
7.4. La coacción.
El articulo 20º inciso 7 que establece “que el que obra cumplido por medio
insuperable, si no se le puede exigir al cajero de un banco que no entre el dinero y de
tal forma se deje matar.
7.5 El error.
El articulo 14º primer parrafeo del código penal señala:”el error sobre un elemento del
tipo penal o respecto a un circunstancia que agrava la pena si es invencible la
infracción será castigada como culposa cuando se halla previsto como tal en la ley” el
error de tipo comprenderá.
Error sobre elementos normativos del tipo, tales como el carácter ajeno del
mueble en el hurto.
Error sobre las circunstancias agravantes, cuyo efecto es eliminar l
agravación dejando subsiste el delito básico. El homicidio con agravación con
crueldad en su pena agravada no podrá ser aplicada si el autor no sabía por error que
su conducta producía un especial sufrimiento a la victima. El error de tipo para excluir
la responsabilidad o la agravación debe ser invencible, esto es, no, haber tenido
posibilidad o la agravación deber ser invencible, esto es, no haber no tenido
posibilidad del agente de conocerlo aplicando a la debida diligencia. Además el error
deber ser esencial para que impida al autor comprender la naturaleza criminosa de su
acto. El error no especial o accidental, deja intacta la culpabilidad. Tres son las
especies de error accidental que mencionamos.
Error en persona. El error versa sobre le objeto mismo. Estando a la hipótesis: se pone
los expositivos de A cuando el vehículo es de B.
Error in médium. Esto S cuando los medios que se emplean son destinitos de los
presupuestos pero idénticos para causar el mismo resultado. Quien da golpes para
matar a una persona y en error que esta ya muerta, la arroja al mar, donde se procede
por inmersión
Articulo 14º segundo párrafo del Código Penal: “el error invencible sobre la licitud
del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error
fuera vencible se atenuará a la pena”.
El error sobre la prohibición se limita ala creencia equivocada que el hecho no esta
prohibido, sea por que el autor no conoce la norma jurídica sea por que la conoce mal.
Cuando se crea que su conducta está dentro de los límites de la licitud en tal
supuesto, se desconoce la normativa legal prohibitiva o imperativa, y puede
evidenciarse sea por tal ignorancia, y por errónea apreciación de la ley, por ejemplo
quien se apodera en un hotel de ceniceros creyendo que son souvenirse a disposición
gratuita de los huéspedes.
Cuando se cree que la conducta se ampara en una causal de justificación, en este
supuesto, se sabe que la conducta es ilegal desde que tiene tipicidad, pero se cree
actuar bajo la protección de una justificación que en realialidad no existe. Por ejemplo
quien practica un aborto creyendo que se halla en un estado de necesidad, pues
erradamente considera que si no se realiza, va a perderse la vida de la parturienta que
es su esposa.
Cuando se supone circunstancias especiales que en realidad no seda pero de
darse, determinarían una verdadera justificación. Es el caso de la defensa putativa.
Son aquellas que contemplan caso en que le autor, por error, actúa en la creencia d e
legitimidad y de protección por causas de justificación.
Por ejemplo el que creer que es lícito matar a un moribundo solo por el ruego que se le
hace.
Nuestro ordenamiento permite a tal clase de error excluir la culpabilidad por ejemplo
se puede citar al selvático que recién llegado ala cuidad se resiste a que su mujer
reciba asistencia en el parto, pues la costumbre ancestral de su cultura en que solo
recibe al hijo y el padre.
CUATIONARIO Nº 9
1. ITER CRIMIS.
Al aplicar la noción del delito lo hemos entendido como la reunión de una serie de
exigencias planteadas por la figura delictiva. Cuando sucede así , se dice que un delito
consumado o perfecto , pero el derecho penal menciona otras conductas llamadas
“marginales”, como la tentativa y la participación. El primer supuesto da origen de
llamado “iter criminis” o camino del delito, y es materia del presente estudio.
Es sabido que no hay delitos sin acción. Las ideas por muy deliberas que fueres que
no son objeto de aplicación de la ley penal. El, pensamiento no delinque principio
consagrado en la formula de un ulpiano “cogitationis poenan nemo patitu”.
Fue el penalista Alemán Van Buri quien la introdujo, a pesar de las innumerables
criticas de juristas alemanes de su epoca.
En efecto señala este escrito que presenta la tentativa es punible solo fundamental en
la voluntad delictiva, de suerte que los actos exteriores materiales son solamente
manifestaciones de ella, generalmente incompletos; así solo el elemento subjetivo
existe totalmente, y en el se fundamenta la represión de la tentativa.
Otra de las características que presenta la tentativa esta basada en la llamada tesis de
la “equivalencia de condiciones (Van Buri), según la, cual la tentativa es idónea por
naturaleza. Hace falta en ella el eslabón necesario (condición) para configurar la
figura típica”.
3. CONCEPTO.
4. ACTOS PREPARATORIOS.
La ley exige actos de ejecución para que haya tentativa. En efecto antes de realizar un
delito a veces se requiere desplegar otras acciones previas, concretamente
preparatorias. Ejemplo estudiar las costumbres de los habitantes de una casa que se
piensa robar.
5. ELEMENTOS DE LA TENTATIVA.
Por esta razón, y debido principalmente a los serios problemas que originaria en su
aplicación una formula genérica, creernos que este problema debe ser resuelto
concretamente en cada figura típica que se analice. De esta manera el “criterio del
núcleo típico, o sea el sentido del verbo rector o principal en cada figura delictiva
(matar apoderarse, incendiar, etc,) constituye el criterio más establece para
diferenciarla actos preparatorios de los de ejecución. Por ejemplo el comienzo de
ejecución, en el delito de homicidio, será “comenzar a matar una persona “(dispararle
al tiro, etc).
En el hurto, “comenzar a apoderarse de una casa mueble ajena” (sólo sustraerla).
Ahora bien las cosas dudosas pueden revelarse aplicando un criterio complementario,
consistente en la conexión del designio del autor para cometer el delito con la noción
del peligro activo (concreto) para el bien jurídico que pretenda atacar. De modo que
“constituye el comienzo de ejecución no solo la realización imperfecta de la acción
consumativa, sino también otras conductas distintas que no estructuran la figura penal.
Pero que denotan la decisión de ejecutar ya , en acto el delito, aunque ni importen su
ejecución misma”:
Falta de comisión .
Falta de consumación de un delito cuando no se realiza en todo los actos ejecutivos
que necesariamente debían realizarse. Formalmente, no la consumación se debe al
incumplimiento de uno de los elementos del delito (materia subjetiva ), o a los dos
juntos. Sin embargo en la tentativa de acuerdo a nuestra ley se exige la existencia del
elemento subjetivo (culpabilidad) en todos los casos.
En este caso, ya hay un elemento de ejecución de actos, pero la voluntad del agente
interrumpe su desarrollo que busca impedir el resultado
En tal supuesto el agente no se halla posible de sanción sino solo en cuanto a los actos
que hubiera practicado que constituye por si otros delitos.
El pasado subjetivo del desistimiento radica en lo voluntario sin importar los niveles
que impulsaron a al agente a desistirse o a impedir el resultado , siendo así que
igualmente no es punible quien voluntariamente no asesina por el temor a la pena,
como quien no acecina por que por que descubre que la persona que quiere matar
pretende darle un beneficio económico licito como por ejemplo ofrecimiento de
trabajo. El desistimiento debe de ser obra voluntaria del agente, no impuesta por
circunstancias, apelándose a la formula de Frank “el autor se dice así mismo yo no
quiero hacer ya mas, aunque no podía”.
7. LA PENALIDAD DE LA TENTATIVA
Las doctrinas que pretenden fundamentar la punición de la tentativa se aplican en dos
grupos:
Teorías objetivas. Señalan que la tentativa debe ser sancionada con pena atenuada en
razón de cuantía penal y debido al peligro corrido por el bien jurídico protegido.
El criterio seguido por el código penal vigente es objeto desde que exige que el agente
comience la ejecución del delito. sujeto desde que también exige que el agente tenga
la decisión de cometerlo, quedando sin consumarse por causa ajena a su voluntad ,
fijando en su articulo 16 la disminución prudencial de la pena.
1. GENERALIDADES.
2. PRESUPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN
Para que exista participación criminal, son necesarios los siguientes presupuestos:
3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
4. AUTORIA
Se denomina autor a quien realiza por si o por medio de otro el hecho punible. Es
pues la persona humana que con dolo o culpa participa en determinadas circunstancias
los elementos constitutivos del delito.
1. COAUTORIA.
Coautoría es que ejecuta conjuntamente con otros la acción u omisión que figura del
delito, el coactor es el participe principal, que interviene en igualdad de condiciones
con los otros sujetos, precisamente por la división de funciones prevaleciendo una
intención común de cometer el delito en su caso de un previo concierto.
2. INSTIGACIÓN
Llamase instigador a quien dolosamente y con resultado, determina a otro o cometer
un delito. El instigador no hace, hace hacer es por tanto, causa intelectual y
participación principal delictiva.
3. COMPLICIDAD.
La complicidad es una acción típica antijurídica y culpable que exige poner una
condición del resultado pero sin cumplir la acción típica que corresponde al autor. La
ayuda o cooperación que presta el cómplice solo puede ser anterior o concomitante al
hecho, y por expresión, posterior, cuando procede un concierto anterior de voluntades.
Los actos del cómplice pueden ser materiales: facilitar medios: vigilancia, arma,
etc. Y formales: suministrar datos, informes, etc.
Complicidad primaria.
En ella dolosamente se presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el
cual no se hubiere perpetrado, sancionándose con la misma pena prevista para el autor.
Se requiere del cómplice primario: dolo que preste auxilio entendido éste como toda
intervención necesaria en el delito que no consta en tomar parte en la ejecución del
hecho, propio de los autores o determinar directamente a otro a cometerlo en el
instigar.
CUATIONARIO Nº 11