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DERECHO CIVIL

1.- Concepto de derecho civil:


Comprende el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan lo relativo a
la personalidad, patrimonio y la familia.

2.- Origen del derecho civil:


Viene la denominación derecho civil (ius Civile) del derecho romano,
generalmente se acepta que la acepción fundamental de Ius Civile, con Justiniano,
lo caracterizo como el derecho de la ciudad, de los ciudadanos romanos,
contraponiéndolo al Ius Pentium, el derecho común a todos los pueblos, en
relación a Roma. el derecho civil, en su acepción indicada, fue en un principio
concebido como todo el derecho de todo un pueblo, comprensivo de lo publico y de
lo privado, en acepción estricta que pierde importancia practica en el año 212 de la
era Cristina, al promulgar Caracalla el edicto que otorgo la ciudadanía romano a
todos los habitantes del imperio.

3.- Evolución del derecho civil:


En la edad Media, la expresión Ius Civile ya no significa el Derecho de una ciudad,
de un pueblo, significa, nada mas y estrictamente, derecho romano, cuya influencia
en notoria al llegar a ser el derecho común de cada pueblo.
En la Edad Moderna, el derecho civil deja de comprender lo publico y lo privado
(las normas de derecho publico. y derecho privado) en sentido unitario
separándose paulatinamente, quedando el derecho civil como derecho
esencialmente privado, en especial al iniciarse la corriente doctrinaria que sirvió de
base al movimiento codificador.

4.- Ubicación del derecho civil


El surgimiento de la distinción del derecho civil de lo publico y de lo privado
obedeció a una concepción unitaria y general del mismo. el crecimiento y la notable
influencia de Roma fueron factores decisivos en el aspecto de la evolución jurídica.
La clásica distinción entre derecho publico y derecho privado provoco abundantes
estudios doctrinarios, el hecho de que en el contenido y en la aplicación de las
normas legales no alcance a distinguirse con claridad que atañe solamente el
interés del Estado y que nada mas al interés de los particulares, Derecho publico es
derecho del Estado y Derecho Privado es el que afecta a la utilidad de los
particulares. Ejemplo El nombre es un aspecto de carácter privado (libertad de
escoger el nombre propio o de pila) pero tienen carácter público (obligación de
registro del nombre, prohibición de cambiarlo sin autorización judicial.).
En relación particularmente al ordenamiento jurídico de Guatemala, el derecho
Civil se ubica en el Derecho Privado.

5.- Materias comprendidas en el Derecho Civil (Espin Canovas)


La persona La familia Patrimonio

6.- Planes o sistemas del Derecho Civil


1. Plan Romano Francés. Gayo Justiniano: (Plan seguido por Guatemala)
*Personas *Cosas Acciones
Fue modificado en el siglo XIX por el código Francés
*Persona *Los bienes y modificaciones de la propiedad
*Diferentes modos de adquirir la propiedad.
2. Plan Alemán. Savigny.
*Parte General *Derecho de Obligaciones
*Derecho de familia *Derecho de sucesiones
*Derechos Reales.

7.- Codificación del Derecho Civil:


La ley regula sistemáticamente una parte del ordenamiento jurídico de la nación.
El movimiento codificador del Derecho Civil obedeció a la necesidad de una ley
orgánica y sistemática que regulara los aspectos más importantes de la vida del ser
humano.
"fenómeno legislativo que se produce cuando se agrupan las normas
disciplinadoras de una determinada materia jurídica bajo unos
preceptos concisos y ordenados y respondiendo a un determinado
sistema".
Ventajas de la Codificación:
 Favorecimiento de la unidad política en los Estados
 La renovación de los cimientos jurídicos, puesto que el código unifica las
leyes anteriormente existentes.
 Contribuye a la estabilidad del derecho, puesto que un código es mas difícil
de destruir sustituyéndolo por otro.
 Facilita el conocimiento y aplicación de las normas.
Desventajas de la Codificación:
 Paraliza en un momento todo el desarrollo jurídico de una Nación en aras de
determinados criterios en cierta época.
 No se debe olvidar que un código puede ser y en efecto es reformado o
derogado cuando lo exija la realidad jurídica.

8.- Codificación del Derecho Civil en Guatemala:


1875: Gobierno del General Justo Rufino Barrios nombro una comisión
codificadora, se suspende por un estado de guerra en El Salvador.
1876: Se dispuso que s terminara esa obra.
1877: Se presento un proyecto de Código Civil y un Proyecto de Código de
Procedimientos Decreto 175 con vigencia el 15 de septiembre de 1877.
Libro I: De las Personas
Libro II: De las cosas, modo de adquirirlas y derechos de las personas.
Libro III: De las Obligaciones y contratos.
1926: Mediante decreto No. 921, promulgo el nuevo libro I del Código Civil,
entraría en vigor después de su publicación pero no ocurrió.
Libro I: Personas.
1933: Mediante decreto No. 1932, promulgo un nuevo código.
Libro I. Personas
Libro II: Los bienes y derechos Reales.
Libro III: Modos de adquirir la propiedad.
Libro IV: De las obligaciones y contratos.
1963: Mediante decreto No. 106.
Libro I: De las personas y la familia.
Libro II: De los bienes de la propiedad y demás derechos reales.
Libro III: De la sucesión hereditaria
Libro IV: Del Registro de la Propiedad.
Libro V: Del derecho de obligaciones.

9.- Definición de Derecho Civil:


El Derecho civil comprende el conjunto de normas jurídicas y principios sobre la
personalidad, de la familia y las relaciones patrimoniales.
10.- Diferencia entre Compilación y Codificación:
La codificación es: "La acción y efecto de reunir en uno o más Códigos, el derecho de
un País.
Compilación: Obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas aparecidas
antes por separado o en otras obras. Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra,
partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos.

11.- En que rama del Derecho se ubica el Derecho Civil:


Derecho Privado. (Derecho Público dice la Instituta, es el Derecho del Estado y
derecho privado es el que afecta la utilidad de los individuos.)

12.- Ámbito del Derecho Civil Guatemalteco:


A) DERECHO DE LA PERSONALIDAD:
Persona Individual o Física
1. Existencia.
2. Duración
3. Atributos: Nombre, estado de capacidad.
4. Domicilio
5. Ausencia
Persona Jurídica o Colectiva:
1. Existencia
2. Duración
3. Atributos: Nombre, estado de capacidad
4. Domicilio

B) DERECHO DE FAMILIA:
1. Matrimonio
2. Unión de Hecho
3. Patria Potestad
4. Parentesco
5. Alimentos
6. Filiación
7. Adopción
8. Tutela
9. Patrimonio Familiar
10. Registro Civil

C) DERECHO PATRIMONIAL:
1. Los bienes y demás derechos reales.
2. La sucesión hereditaria: Testamentaria o Intestada o legal.
3. Registro de la Propiedad
4. Derecho de obligaciones: obligaciones y contratos.

13.- Que es persona:


Persona es todo ser capaz de adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones.

14.- Como se clasifica la persona:


Persona Individual y Persona Jurídica.

15.- Que es la persona individual:


Es todo ser de la especie humana (física y natural).y sus atributos son: nombre,
domicilio, capacidad, patrimonio y estado civil.
16.- Que son las personas jurídicas:
Son aquellas creadas por ficción de la ley y se clasifican en morales, colectivas y
sociales.

17.- Que es la personalidad:


Es la investidura jurídica que el derecho da a las personas individuales o jurídicas
para ser sujeto d derechos y obligaciones.

18.- Como empieza y termina la personalidad:


Comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Art 1 CC

19.- Que es el derecho de Personalidad:


Es el conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona en si misma.

20.- Cuales son las teorías que determinan como principia la


personalidad:
* Del Nacimiento *De la viabilidad
*De la concepción *Ecléctica

21.- Explique la teoría del Nacimiento:


La personalidad inicia al momento de nacer la persona, de es que el nuevo ser
humano tienen vida propia independiente de la vida de la madre.

22.- Explique la teoría de la Concepción:


La personalidad inicia en el momento de la concepción, ya que la ley protege la
existencia humana aun antes del nacimiento. Art. 3 CPRG.

23.- Explique la teoría de la viabilidad:


Es el requisito de que el nacido tenga condiciones de viabilidad, es decir que hay
nacido con aptitud fisiológica para seguir viviendo fuera del vientre de la madre.

24.- Explique la teoría Ecléctica:


Trata de conjugar las teorías anteriores, fija el inicio del personalidad en el momento
del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos al ser aun nacido, bajo la
condición que nazca vivo. La personalidad civil, inicia con el nacimiento y termina
con la muerte; sin embargo al que esta por nacer se le considera nacido para todo lo
que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. (Teoría aceptada por
el Código Civil guatemalteco).

25.- En que consiste la conacencia. Art. 2 CC


Cuando dos personas nacen al mismo tiempo, en un mismo parto se consideran
iguales en los derechos civiles.

26.- En que consiste la comorencia art. 3 CC


Cuando personas mueren al mismo tiempo y no se logra comprobar quien falleció
antes, se presume que todas murieron al mismo tiempo, admite prueba en contrario.
(Cuando se llega a comprobar quien murió antes o primero que otras se esta en este
caso en premorencia).

27.- Que es la capacidad Art. 8


Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlos por si
mismo.

28.- Como se clasifica la capacidad:


*Capacidad de goce (de derecho) *Capacidad de ejercicio (de hecho)

29.- Que es la capacidad de goce:


Es la aptitud que tiene la persona de ser sujeto en las relaciones de derecho, ya que es
innata al ser humano.

30.- Que es la capacidad de ejercicio:


Es la aptitud legal de una persona para poder ejercer personalmente por si mismo los
derechos que le correspondan o de que es titular.

31.- Cuales son las causas modificativas de la capacidad:


*Edad *Sexo *Domicilio *Parentesco *Nacionalidad.

32.- Que es la incapacidad Art. 9CC


Cuando no se puede ejercitar por si mismos los derechos y obligaciones.

33.- Cuales son las clases de incapacidad:


*Legal *Absoluta *Relativa

34.- Incapacidad legal?


Es cuando la ley establece la incapacidad para realizar ciertos actos. ejemplo.
*Por razón de la edad art. 934 *Por razón de salud art. 314
inciso 10
*Por la razón de la función o empleo art. 926 .

35.- Que es la incapacidad relativa:


Es cuando se puede realizar ciertos actos, persigue la protección de los intereses de
una persona no capacitada, se puede mencionar la que tiene los llamados menores
adultos, edad que fluctuar entre los 14 y 18 años de edad. (Art. 8-14 CC)

36.- Que es la capacidad Absoluta:


Esta incapacidad inhabilita a las personas para actuar u obrar personalmente .
Ejemplo
*Menores de 14 años *Los enfermos mentales Art. 10 CC
*Ciegos y sordomudos *Dipsómanos o toxicómanos desde su declaración
judicial.

37.- Que es el estado de Interdicción:


Es la declaración de incapacidad de una persona mayor de edad, que le limita el
ejercicio para la realización de la vida civil, la declaración es judicial. Art. 9 segundo
párrafo.

38.- Quienes pueden solicitar la declaratoria de incapacidad:


La interdicción puede solicitarla el MP, los parientes del incapacitado, o las personas
que tengan contra él alguna acción que deducir. Art. 12 CC

39.- Que es el Estado Civil:


Es la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia y el estado.
40.- Cuales son las características del estado civil:
*Posesión del Estado *Acciones del estado Civil.

41.- Existen cuatro estados jurídicos de la persona:


1. De libertad: Que todos los seres humanos son libres para el derecho y realizar
los actos civiles no contrarios a la ley.
2. De nacionalidad: Que el ser humano desde que nace queda vinculado con el
derecho de una sociedad al cual pertenece como miembro del mismo.
3. De familia: el estado de familia es el mas importante para el derecho civil
puesto que de el emanan numerosas situaciones del estado civil.
4. Acciones del Estado: Son aquellas que tienden a la constitución, destrucción o
declaración de un estado civil.

42.- Que es la posesión notaria del Estado.


Consiste en el conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de modo
irrefragable. Art. 223 CC.

43.- Por medio de que se comprueba el estado civil de una persona.


Por la certificación de nacimiento, extendida en el Registro Civil.

44.- Cuales son las fuentes del estado civil.


*Parentesco *Matrimonio *Divorcio

45.- Que es el nombre: Art. 4 al 7


Es la identificación de la persona, la cual consta de dos partes Nombre propio y
Patronímico o apellido.
"La persona individual se identifica con los elementos nominales que señala el
artículo 4o. del Código Civil que son el nombre propio y apellido de sus padres
casados, o del de sus padres no casados que lo hubieren reconocido, o tratándose de
hijos de padres desconocidos, el nombre con que los haya inscrito la persona o
institución que los inscriba. Ahora bien, conforme el artículo 5o. del Código Civil, "el
que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta
en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los
apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de
declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere mayor
de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad, o por cualquiera que tenga
interés en su identificación".

46.- Que es el sobrenombre:


Es el alias, un apodo que se le pone a las personas y es impuesto por otra persona.

47.- Que es el Seudónimo:


Es la auto denominación distinta al nombre verdadero, creado y popularizado por
impulso propio.

48.- Cuales son teorías que explican la naturaliza jurídica del nombre:
*Derecho de propiedad *Es un atributo de la persona
*Es una institución de policía civil.

49.- Explique la teoría del derecho de propiedad:


En virtud que el nombre pertenece a la persona a quien se le ha asignado, no obstante
que otras u otras tengan el mismo nombre que también les pertenece.

50.- Explique la teoría que es un atributo de la persona:


Ya que no es un concepto creado por el derecho, sino existe a este, que no hace más
que adquirirlo ya que es difícil concebir a una persona sin nombre.

51.- Explique la teoría de una institución de Policía Civil.


Es el poder que tiene el Estado para utilizar medios adecuados que le permitan un
adecuado control del estado civil de las personas, la ley lo establece que mas de un
interés personal es también un interés social.

52.- Cuales son las características del nombre:


1. Oponibilidad (erga Omnes)
2. Inalienable (no puede enajenarse por ningún modo)
3. Imprescriptible (no se extingue)
4. Inmutabilidad (el derecho al nombre no es susceptible de cambio)
5. Irrenunciable (no se puede renuncias al nombre).
Siendo que el apellido se adquiere por la filiación natural o adoptiva, por lo tanto, si
los nombres de los padres sufren alguna modificación, esto trae como consecuencia el
cambio del apellido de los hijos".El cambio de nombre de acuerdo a nuestra
legislación puede efectuarse ya sea por autorización judicial de acuerdo al
procedimiento establecido en el Libro Cuarto, Título I, Capítulo II del Código
Procesal Civil y Mercantil.

53.- Que es el Domicilio: Art. 32 CC


Representa la sede jurídica de la sede jurídica de la persona.
El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con animo
de permanecer en el.

54.- Cuales son los elementos del Domicilio.


1. Temporal (tiempo) la habitualidad de residir
2. Espacial (lugar) en un lugar determinado
3. Intencional, intención de permanecer en él.

55.- Cuales son las clases de Domicilio


1. LEGAL: Cuando la ley establece el domicilio Art. 37
2. VOLUNTARIO: cuando la persona elige su residencia.
3. CONVENCIONAL: Cuando se fija un lugar determinado para le ejecución de
un acto. Art. 40.
4. MULTIPLE: Cuando una persona tiene varios domicilios Art. 34.

56.- Diferencia entre domicilio, residencia, vecindad.


 DOMICILIO: lugar donde legalmente se encuentra establecida la persona.
 RESIDENCIA. Es la casa de habitación del lugar donde esta el domicilio.
 VECINDAD: Es la circunscripción municipal de donde la persona reside. Art.
41

57.- Que es la ausencia. Art. 42


Es la condición de la persona cuya existencia se ignora.
Es ausente quien se halla fuera de la republica y tienen o ha tenido su domicilio en
ella. Se considera también ausente para los efectos legales, a la persona que ha
desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignore.

58.- Como se declara la ausencia:


*Judicialmente *A petición de parte.

59.- Como se clasifica la ausencia:


*Ausencia simple o voluntaria
*Ausencia calificada
*Ausencia material..

60.- Que son personas jurídicas:


Toda unión o institución que el ordenamiento legal reconoce como un sujeto jurídico
titular de derechos y obligaciones.

61.- Clasificación Doctrinaria de las Personas Jurídicas.


a.-. Por la forma de su Constitución
 Tipo asocional ( estado, usac, igss)
 Tipo Funcional (fundaciones)
b.- Por el fin que persiguen:
 Necesarias
 Voluntarias

62.- Clasificación Legal de las Personas Jurídicas.


1. FUNDACIONES: han sido definidas como afectación de capital, se constituyen
por escritura pública o testamento. La PGN debe velar porque los bienes de la
fundación se empleen debidamente. (art. 20,21, 22).
2. ASOCIACIONES: la capacidad civil de estas se regulan por las normas de
institución aprobadas por el ejecutivo, se disolverán por voluntad de la
mayoría y por causas señaladas en los art. 18, 25, 26.
3. IGLESIAS: es la congregación o sociedad de los fieles, reunidos por la
profesión de una misma fe.
4. NO GUBERNAMENTALES: son los establecimientos de asistencia social. Art.
18 y 31.
63.- Creación de las personas jurídicas
Son por medio de uno o varios órganos estatales si es pública o de una o varias
personas si es privada y mediante escritura publica.

64.- Nombre de las personas jurídicas:


El nombre puede ser dado por la ley si son públicas; o el que decidan si son privadas.

65.- Capacidad de las personas jurídicas:


Las de Derecho Privado regulan su capacidad por las leyes que las crean. y las
asociaciones por el reglamento de la institución aprobados por el ejecutivo. Art. 18.-

66.- Domicilio de las personas jurídicas:


Las personas jurídicas tendrán su domicilio en el lugar donde tenga su
administración, oficinas según conste en la escritura de creación.

67.- Como se extinguen las personas jurídicas:


Por fusión, por mayoría de sus miembros o causas que determinen sus estatutos, por
acuerdo e la autoridad cuando sus actividades sean contrarias a la ley.

68.- Duración de las personas jurídicas:

69.- Que es la familia:


Es el conjunto de dos o mas individuos que viven ligados entre si por vinculo colectivo
de matrimonio o parentesco.

70.- Que es el derecho de Familia:


Es el conjunto de normas que regulan el nacimiento, modificación y extinción de las
relaciones de familia.
71.- Ubicación en la sistemática jurídica en que rama del derecho se
ubica el Derecho de Familia.
Se ubica en el Derecho Privado, porque la voluntad del grupo familiar prevalece
frente a cualquier otro interés; de ahí que los derechos de la familia, en sí, son el
conjunto de normas que conforman el Derecho de la Familia y se encuentran
regulados en la mayoría de cuerpos ligados a los derechos patrimoniales de tipo
privado, las sucesiones, así como las obligaciones y contratos.

72.- Que dice la tesis de Antonio Cicu con respecto al derecho de Familia:
Este asegura que el derecho de familia es un derecho publico, por que al estado le
corresponde proteger a la familia.

73.- Que es el matrimonio.


Es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con
ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos procrear, alimentar y educar a sus
hijos y auxiliarse entre si. Art. 78

74.- Naturaleza Jurídica del Matrimonio:


1. Negocio Jurídico: El matrimonio es un acto mixto debido a que interviene la
voluntad de los contrayentes, pero con la intervención del alcalde municipal o
el funcionario autorizado.
O sea que en el matrimonio consta de dos tipos de negocio jurídico: PRIVADO:
En el cual dos personas deciden unirse legalmente y PUBLICO puesto que un
funcionario es el que autoriza el matrimonio. NO es aceptada puesto que es
vaga e imprecisa.
2. Contrato: El contrato es un convenio por medio del cual dos o mas personas
crea, modifican o extinguen una obligación. (arto. 1517 código civil). Esta
teoría dice que el matrimonio es un contrato, puesto que un hombre y una
mujer llegan a un acuerdo para vivir juntos. Se le critica puesto que los
contratos generan obligaciones patrimoniales con fines de lucro, en cambio el
matrimonio se da cuando dos personas de sexo diferente se unen, no persiste
ningún lucro, sino que se generan obligaciones de tipo moral. La entrega
recíproca entre un hombre y una mujer no se parece a un contrato.
3. Institución social: En nuestro medio se considera al matrimonio como una
INSTITUCION, agregándole el calificativo de SOCIAL. La institución es un
conjunto de reglas impuestas por el Estado, que forman un todo y al cual las
partes solo tienen facultad de prestar su adhesión; una vez dada esta, su
voluntad es ya impotente y son los efectos de la institución los que se producen
automáticamente.

75.- Cual es la clasificación de sistemas matrimoniales:


1. Sistema Civil: Es el que es regulado por las leyes del estado. y el cual tienen
efectos jurídicos.
2. Sistema Religioso: Solo admite el matrimonio celebrado ante la autoridad
eclesiástica, por lo menos solo al mismo reconoce efectos.
3. Sistema Mixto: Surgido de la existencia y reconocimiento de los matrimonios
religioso y civil, a manera que casos determinados, uno u otro surtan plenos
efectos.

76.- Quien es la autoridad administrativa facultada para dar


autorización a un ministro de culto para efectuar matrimonios.
Ministerio de Gobernación Art. 101.

77.- Cuales son los requisitos para la celebración del Matrimonio:


1. Personales: Capacidad, consentimiento, contrayentes, funcionario y testigos.
2. Requisitos Materiales: Documentos: certificación de nacimiento de los
cónyuges, cedula de vecindad o también certificación del auto de divorcio si
alguno hubiere estado casado. Art. 94 y 95
3. Requisitos Formales o solemnes: Es la celebración del matrimonio, el acto
donde se les declara marido y mujer. art. 93

78.- Deberes y derechos que nacen del matrimonio.


1. DERECHOS DEL ESPOSO: Representar el hogar y proteger y asistir a su
esposa, llenando las necesidades del hogar. Art. 109 y 110 CODIGO CIVIL.
DERECHOS DE LA ESPOSA: Llevar el apellido del esposo (arto. 108 c.c.);
tener derecho y obligación de cuidar a los hijos, contribuir al sostén del hogar,
al sueldo del esposo y a trabajar fuera. Tendrá derecho preferente sobre el
suelo, salario o ingreso del marido. Art.110 al 113 del CODIGO CIVIL.
2. DEBERES CON RELACION AL MARIDO:(representar a su mujer; dar
protección y asistencia a la mujer; administrar los bienes de la sociedad
conyugal: 109,110,131
DEBERES CON RELACION A LA MUJER (atender y cuidar a sus hijos
durante la menor de edad, dirigir los quehaceres domésticos; contribuir
equitativamente al sostenimiento del hogar; autorización del marido para
realizar actividades fuera del hogar: 110, 111 y 114.

79.- Que son los esponsales:


Son las promesas e casarse que se hacen el varón y la mujer.
a) En nuestro Código Civil los esponsales NO PRODUCEN LA OBLIGACION DE
CONTRAER MATRIMONIO;
b) En el Código Civil se establece que los esponsales dan lugar a la restitución de las
cosas donadas y entregas con promesa de un matrimonio que no se efectuó;
c) Si se hubiere dado cosas en promesa de matrimonio y este no se efectuare y de
mutuo acuerdo no se devolvieren dichas cosas, se puede demandar su restitución con
la intervención del juez.

80.- Cuales y que son los impedimentos para contraer matrimonio:


Son aquellas prohibiciones en las que no procede la autorización de un matrimonio,
denominándose IMPEDIENTOS MATRIMONIALES, utilizando la terminología del
Derecho Canónico. Dividiéndose en dirimentes (de dirimir: anular) e impedientes,
cuya contravención no afecta la validez del acto, aunque origina la aplicación de
sanciones penales.
 Impedimentos Dirimentes. Están constituidos por aquellas prohibiciones
cuya violación produce la nulidad del matrimonio.
1. Dirimentes Absolutos: imposibilidad de una persona de casarse,
provocan la insubsistencia y nulidad del matrimonio. Art. 88 y 144.
2. Dirimentes Relativos: imposibilidad de una persona de casarse con
determinada persona, pueden causar la anulación del matrimonio. Art
145
 Impedimentos Impedientes: Son aquellas prohibiciones cuya
contravención no afecta la validez del acto, solo da lugar a sanciones legales.

81.- Quienes tienen impedimentos absoluta para contraer matrimonio.


 Parientes consanguíneos y por afinidad
 Los casados o unidos de hecho con persona distinta a su conviviente.

82.- Cuando es anulable el matrimonio.


1. Cuando un o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción;
2. Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación,
siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al
matrimonio;
3. De cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo; y
4. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el
cónyuge sobreviviente.

83.- Cual es la diferencia entre insubsistencia y anulabilidad del


matrimonio.
 INSUBSITENCIA. es el impedimento absoluto para contraer matrimonio.
 ANULABILIDAD: es una acción que busca declarar al matrimonio nulo.

84.- Cuales son las clases de matrimonio excepcionales que contempla


nuestro código.
 In articulo mortis causa (105 CC)
 El de militares en campaña o plaza sitiada (107 CC)

85.- Que son los regímenes económicos del matrimonio.


"el conjunto de regulaciones contractuales o legales que sirven para determinar la
forma de administrar los bienes aportados al matrimonio por cada uno de los
cónyuges; y para determinar la distribución de los bienes y ganancias derivadas y el
destino de los bienes futuros y para determinar la forma de cumplir con la obligación
del sostenimiento del hogar".

86.- Que son capitulaciones matrimoniales.


Son los pactos que se otorgan los contrayentes para regular el régimen económico del
matrimonio.

87.- Cuales son los Regímenes matrimoniales que contempla nuestra


legislación.
1. COMUNIDAD ABSOLUTA. Todos los bienes aportados al matrimonio por los
contrayentes o adquiridos durante el mismo, pertenecen al patrimonio y se
dividirá por la mitad al disolverse el matrimonio.
2. SEPARACION ABSOLUTA: Cada cónyuge conserva la propiedad exclusiva y
administración de los bienes que le pertenecen.
3. COMUNIDAD DE GANANCIALES: El marido y la mujer conservan la
propiedad de los bienes que tenia al contraer matrimonio y los que adquieren
durante el por titulo o con el valor de unos por otros.

88.- Como se modifica y se disuelve el matrimonio.


El matrimonio se modifica con la separación y se disuelve con el divorcio.

89.- Que es la separación y como se clasifica:


Es la suspensión de la vida conyugal, y pueden ser:
Separación legal: es la que es declarada judicialmente.
Separación de hecho: es la que se hace voluntariamente por los cónyuges.

90.- Cuales son los efectos propios de la separación: Art. 160


 Derecho del cónyuge inculpable a la sucesión intestada del otro cónyuge.
 Derecho de la mujer a seguir usado el apellido del hombre.

91.- Que es el divorcio y como se clasifica:


Es la disolución del vínculo matrimonial, y puede ser:

92.- Cuales son los efectos propios del divorcio:


 La disolución del vinculo matrimonial
 Deja al cónyuge en libertad para contraer nuevo matrimonio.

93.- Cuales son los efectos civiles comunes de la separación y el divorcio:


 Liquidación del patrimonio conyugal
 suspensión o perdida de la patria potestad
 Derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable.

94.- Diferencia entre separación y divorcio:


Separación: es la separación de cuerpos, pero siguen unidos en matrimonio.
Divorcio: se disuelve el vinculo conyugal.

95.- Cuales son las causas comunes para obtener la separación o el


divorcio.
* Por mutuo acuerdo
* Por causal determinada siendo las siguientes:
Artículo 155. (Causas). Son causas comunes para obtener la separación o el
divorcio:
1o. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges;
2o. Los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias
graves y ofensas al honor y, en general, la conducta que haga insoportable la vida
en común;
3o. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos;
4o. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia
inmotivada, por más de un año;
5o. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido
antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del
embarazo antes del matrimonio;
6o. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos;
7o. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los
hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente
obligado;
8o. La disipación de la hacienda doméstica;
9o. Los hábitos de juego o embriaguez, o el uso indebido y constante de
estupefacientes, cuando amenazaren causar la ruina de la familia o constituyan un
continuo motivo de desavenencia conyugal;
10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el
otro;
11. La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la
propiedad, o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de cinco
años de prisión;
12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la
descendencia;
13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su
naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio;
14. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para
declarar la interdicción; y
15. Asimismo, es causa para obtener el divorcio, la separación de personas
declarada en sentencia firme.

96.- Que es la unión de hecho:


Es una institución social en la que un hombre y una mujer tienen capacidad para
contraer matrimonio se juntan maritalmente sin estar casados.
DIFERENCIAS ENTRE UNION DE HECHO Y MATRIMONIO:
1. POR LA CONVIVENCIA: En la unión de hecho para que se declare tal,
uno de los requisitos es la convivencia previa de los sujetos por mas de tres
años; el matrimonio se empieza a convivir después de efectuada la declaración.
2. POR EL HOGAR: La preexistencia de un hogar formado y la vida en
común ante los familiares y relaciones sociales en la unión de hecho en
contraposicion con el matrimonio cuyo inicio y formación del hogar y vida en
común ante los familiares es a partir de la celebración del matrimonio.
3. POR LA FILIACION: En la unión de hecho los hijos nacidos dentro de la
unión se declaran hijos del varón con quien la madre conviva y se haya
declarado la unión; en el matrimonio se presumen hijos de los cónyuges
nacidos dentro de el.
4. POR EL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA:
ADMINISTRATIVAMENTE: En la unión de hecho, únicamente el alcalde;
mientras que en el matrimonio, el alcalde o el concejal que haga sus veces.
NOTARIALMENTE: En la unión de hecho, en escritura pública o acta
notarial; mientras que en el matrimonio en acta notarial.
JUDICIALMENTE: En la unión de hecho, Juez de Primera Instancia
Competente (de Familia); mientras que no hay matrimonio judicial.
MINISTRO DE CULTO: En la unión de hecho no hay mandato expreso de
la ley que permita a la autoridad administrativa que corresponde, otorgar
facultades de autorizar tal declaración a los ministros de culto; mientras que
en el matrimonio podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga
facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde:
Ministerio de Gobernación.
5. POR LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN: En la unión de hecho, si
uno solo de los convivientes solicita la declaración, la acción se ejercita: SI
HAY OPOSICION CONTRA EL OTRO CONVIVIENTE JUDICIAL O SU
REPRESENTANTE JUDICIAL; SI ES POST-MORTEN, CONTRA EL
REPRESENTANTE DE LA MORTUAL O SUS HEREDEROS LEGALES; EN
CASO DE AUSENCIA CONTRA SU DEFENSOR JUDICIAL O MANDATARIO
JUDICIAL. Mientras que en el matrimonio en el caso de que uno de los
contrayentes esté ausente, lo representará el mandatario con facultad especial
para el acto.

97.- Clasificación de declaratoria de unión de hecho:


 JUDICIALMENTE: Que es la forma mas utilizada ya sea que existan
Motivos suficientes para acudir a esta vía como lo son:
a) cuando hubiera fallecido uno de los convivientes SE CONOCE COMO
UNION
DE HECHO POST MORTEN
b) por oposición de uno de los convivientes en cuanto a declarar la unión de
hecho
Voluntariamente por convenir a sus intereses.
 EXTRAJUDICIALMENTE: Cuando se esta de coun acuerdo, la voluntaria
aparece contemplada en el artículo 173 del Código Civil, se declara y formaliza
ante alcalde municipal o por Notario (ya sea en acta notarial o en escritura
pública).

98.- Que requisitos son necesarios para declarar la unión de hecho.


Tanto para declararla voluntariamente como en forma judicial, se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
1. Capacidad legal para contraer matrimonio
2. Que existe o que haya existido, en caso de fallecimiento de uno de los
convivientes.
3. Que la vida en común se haya mantenido en forma constante y estable por tres
años como mínimo.
4. Que se cumpla o se haya cumplido (en casi de fallecimiento de uno de los
convivientes) con los fines d procrear, alimentar, educar a sus hijos y de
mutuo auxilio

99.- Efectos de la unión de hecho.


Son similares al matrimonio, artículos 88 inciso 3, 176, 184 inciso:1o., 184, 182, todos
del Código Civil:
1. Los unidos de hecho, mientras no hayan disuelto esa unión TIENEN
IMPEDIMENTO ABSOLUTO PARA CONTRAER MATRIMONIO CON
PERSONA DISTINTA DEL CONVIVIENTE.
2. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin previo conocimiento
de los dos convivientes mientras dure la unión y no se haga liquidación y
adjudicación de los mismos, conforme el artículo 176 del CODIGO CIVIL.
3. Los convivientes de hecho cuya unión conste en forma legal se heredaran
recíprocamente ab intestado en los mismos casos que para los cónyuges. 184 y
1078,del CODIGO CIVIL.
4. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen
del matrimonio y al régimen económico de este tienen validez para el caso de
las uniones de HECHO. 184 código civil.
5. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la
unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día de que
ceso la unión, SE REPUTAN HIJOS DEL VARON CON QUIEN LA MADRE
ESTUVO UNIDA, presunción que admite prueba en contrario.
6. Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la
unión se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre
que el bien fue adquirido por uno solo de hechos a titulo gratuito o con valor o
permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. arto. 182 CODIGO CIVIL.
7. Derecho de una de las partes de solicitar la ausencia y en base a dicha
declaratoria pedir la cesación de la unión de hecho con el ausente, liquidación
del haber común y adjudicación de los bienes que les correspondan. Arto. 182
CODIGO CIVIL.
8. En caso de fallecimiento de alguno de hechos, el sobreviviente puede pedir la
liquidación del haber común y adjudicación de bienes que le corresponden.
articulo 182 CODIGO CIVIL.
9. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges
durante el matrimonio.

100.- Como cesa la Unión de Hecho:


La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la via voluntaria o por la via
contenciosa. Por la via voluntaria conforme el articulo 183 del Código Civil se puede
cesar por mutuo acuerdo del varón y la mujer, en la misma forma en que se
constituyo, debiendo cumplir con lo que dispone el artículo 163 del Código Civil
previamente.
En cuanto a la cesación contenciosa, tiene que ser judicial se observara las
disposiciones del matrimonio por causal determinada, siendo aplicables las causales
que contempla el artículo 155 del Código Civil.

101.- Efectos de la cesación de la unión de hecho:


a) Su inscripción afecta a terceros;
b) los ex convivientes quedan en libertad de estado;
c) liquidación del haber común.

102.- Que es el patrimonio Familiar:


Es la institución jurídico social por el cual se destina uno o mas bienes a la protección
del hogar y sostenimiento de la familia.

103.- Cuales son los requisitos legales para la constitución del


Patrimonio Familiar.
 Aprobación Judicial
 Inscripción en el registro de la propiedad art. 444-446 CPCYM

104.- Como termina el patrimonio:


1. Por vencer el termino por el que fue constituido
2. Cuando se expropien los bienes que los formen
3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad de la familia de que el patrimonio
se extinga.
4. Cuando se deje de habitar la casa sin justa casa.
5. Cuando los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos.
105.- Clases de patrimonio:
 Voluntario: Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre
o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre bienes
comunes de la sociedad conyugal. Art. 354
 Legal: para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación
judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previos los trámites que
fija el código procesal civil. Art. 361
 Judicial: Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar
alimentos, pierda sus bienes por mala administración o porque los este
dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente
que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado.
Art. 360.

106.- Filiación Paternidad y Maternidad.


Definición: Es el lazo de descendencia que existe entre dos personas, padre é hijo.
PATERNIDAD: es la relación parental que une al padre con el hijo.
MATERNIDAD: es la relación parental que une a la madre con el hijo.

107.- Clasificación de la filiación.


1. MATRIMONIA: la del hijo concebido durante el matrimonio, aunque este sea
declarado insubsistente, nulo o anulable. Art. 199
2. CUASI MATRIMONIAL: La del hijo nacido dentro de unión de hecho
debidamente declarada y registrada. Art. 182
3. EXTRAMATRIMONAL: La del hijo procreado fuera de matrimonio o de unión
de hecho no declarada y registrada
4. ADOPTIVA: la del hijo que es tomado como hijo propio por la persona que la
adopta. Art. 228.

108.- impugnación de la paternidad.


La del padre que pretende negar la paternidad del hijo nacido de su cónyuge; este
tiene UN PERIODO DE SESENTA DIAS DESPUES DE QUE TUVO
CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, para hacerlo del conocimiento del juez
competente. arto. 204 CODIGO CIVIL.
Los herederos que uno haya iniciado acción de impugnación de paternidad,
podrán continuarla, pero ese derecho SOLO LO TIENEN POR SESENTA DIAS
DESDE LA MUERTE DEL QUE LA INICIO. Arto. 204 SEGUNDO PARRAFO,
CODIGO CIVIL.
Los herederos podrán iniciar la acción de impugnación de un hijo póstumo que se le
atribuye al causante, TENIENDO COMO TERMINO PARA EJERCER LA
ACCION, UN TERMINO DE SESENTA DIAS. ARTO. 205 CÓDIGO CIVIL. La ley
establece que EN TODO JUICIO DE FILIACION SERA PARTE LA MADRE SI
VIVIERE. ARTO. 208 CODIGO CIVIL.

109.- Formas de reconocimiento: Art. 211


Las formas de reconocimiento pueden ser:
1. Mediante escritura publica
2. En la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador civil.
3. Por acta especial ante el mismo registrador.
4. por testamento.
5. Por confesión judicial.

110.- Que es la patria potestad.


Es una institución jurídica por medio de los cuales los padres asumen la dirección y
asistencia de los hijos.
"Un conjunto de derechos y obligaciones que ejercen los padres sobre las personas y
bienes de sus hijos menores de edad".

112.- El fin fundamental es regular los derechos y obligaciones de padres


é hijos.
 Dentro de los principales derechos y obligaciones de los padres
derivados de la patria potestad, podemos mencionar los
siguientes:
1) el padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus
hijos, sean o no de matrimonio, educarlos, corregirlos
empleando medios prudentes de disciplina; (253 Código Civil)
2) Los padres tienen el derecho de representar al menor en todos
aquellos asuntos en que tenga interés; (254 Código Civil)
3) Cuando la patria potestad la ejerzan los dos padres, la
administración de los bienes corresponde al padre; (255 Código
Civil)
4) Si los padres son menores de edad, la administración de los
bienes corresponde a los abuelos paternos; (257 Código Civil)
5) Cuando un menor de edad es adoptado, la patria potestad
corresponde al adoptante (por pérdida de la misma por parte de
los padres naturales; (258 Código Civil)
6) Los padres no pueden vender los bienes de sus hijos sin
autorización del Juez; ni pueden alquilar los bienes de sus hijos
por mas de tres años (arto. 264 y 265 del Código Civil)
7) Los padres deben entregar a sus hijos los bienes que les
pertenezca al llegar a su mayoría de edad; (272 Código Civil).
 Dentro de los derechos y obligaciones de los hijos con relación a
la patria potestad:
1) Los hijos menores de edad tienen el derecho y la obligación de
vivir con sus padres; (260 Código Civil)
2) Los hijos menores de edad pueden trabajar y ayudar a sus
padres con el ingreso que obtengan del trabajo; (259 Código
Civil)
3) Los hijos deben respetar y honrar a sus padres; (263 Código
Civil)
4) El juez debe resolver conforme al interés del menor de edad,
cuando la conducta de los padres perjudique a los hijos; (262
Código Civil)
5) Cuando haya pugna entre el padre y la madre, el juez debe
resolver lo que más convenga al bienestar de los hijos; (256
Código Civil).

113.- Separación de la patria potestad:


1. Si el que la ejerce disipa los bienes de los hijos, o por su mala administración.
Art. 269
2. Los padres que no prestan garantía d la conservación y administración de los
bienes de los hijos cuando pasen a ulteriores nupcias o sean declarados en
quiebra Art. 270
3. Si el que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación, o se le
dejare herencia o legado con la expresa condición de que los bienes no los
administren los padres, será respetada la voluntad de la persona o institución.
Art. 271
4. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de
edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas d su administración. Art.
272

114.-Suspensión de la patria potestad.- Art. 273


1. Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente;
2. Por interdicción, declarada en la misma forma.
3. Por ebriedad consuetudinaria
4. Por tener el habito del juego o por el uso indebido y constante de drogas
estupefacientes.

115.- Perdida de la patria potestad


1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva
en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares.
2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad, o darles órdenes, consejos,
insinuaciones y ejemplos corruptores.
3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona
de alguno de sus hijos.
4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hiciera de sus hijos, para
el que los haya expuesto o abandonado; y
5. Por haber sido condenado dos o más veces por delito del orden común, si la
pena excediera de tres años de prisión por cada delito.
También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona.

116.- Restablecimiento de la patria potestad. Art. 277


El juez en vista de las circunstancias de cada caso, puede a petición de parte,
restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria en los siguientes casos:
1. Cuando la causa o causas de la suspensión o perdida hubieren desaparecido y
no fueren por cualquier delito contra las personas o bienes de los hijos.
2. cuando en el caso de delitos cometidos contra el otro cónyuge, a que se refiere
el inciso 3° del art. 274, no haya habido reincidencia y hubieren existido
circunstancias atenuantes; y
3. Cuando la rehabilitación fuera pedida por los hijos mayores de catorce años o
por su tutor, siempre que la causa de perdida de la patria potestad no estuviere
comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1° de este
articulo.
En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por
lo menos en los tres años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud
respectiva.

117.- Que es el parentesco: Art. 190


Es la relación o conexión que existe entre las personas unidad por vínculos de
consaguinidad o afinidad.

118.- Clasificación del parentesco:


1. PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD: Es el que existe entre dos
personas unidas por el vínculo de sangre; ejemplo: dos hermanos, los tíos, etc.
A este también se le llama parentesco natural, propio o inmediato. Existe entre
dos o más personas que proceden de un mismo tronco genealógico, mediante
la generación natural. El vínculo existe por tener los parientes la misma
sangre.
2. PARENTESCO POR AFINIDAD: Es el que resulta del matrimonio, o sea,
el que une a un cónyuge con la familia del otro cónyuge; por ejemplo, el suegro
(1o. grado), los cuñados (2o. grado). Se dice que es una prolongación del
parentesco por consanguinidad y tiene referencia a la relación existente entre
un cónyuge y los parientes por consanguinidad del otro. Por ejemplo, los
padres y hermanos de un cónyuge son parientes por afinidad del otro cónyuge.
LA LEY SEÑALA QUE ENTRE ESPOSOS HAY PARENTESCO PERO SIN
FORMAR GRADO ALGUNO.
3. PARENTESCO CIVIL: Es el que se origina de la adopción, o sea, el
parentesco existente entre el adoptante y adoptado. La ley lo limita, y sólo hay
parentesco entre el adoptante y adoptado.

119.- Sistemas para computar el parentesco:


 Se llama LINEA a la serie de personas que proceden de un mismo tronco. Art.
194
 Se llama GRADO a la distancia que hay entre dos parientes. Art. 193
 LA LINEA ES RECTA, si proceden unos de otros; y la
 LINEA ES COLATERAL, cuando proceden del mismo tronco común, pero no
proceden unos de otros.

120.- Que es la adopción:


Es el acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como hijo
pr4opio a un menor que es hijo de otra persona. Art. 228.
Su naturaleza jurídica: es una institución jurídica que tiene un interés social.

121.-Elementos de la adopción:
 Elemento formal: La adopción s autoriza previo expediente en el que se
expresa a la presencia judicial el consentimiento.
 Elemento Personal: para adoptar en necesario tener el pleno uso de los
derechos civiles, que tengan capacidad de obrar integra o completo. No
podrán adoptar los dementes, pródigos e interdictos.

122.- Clasificación de la adopción


1. ADOPCION SIMPLE (Legal): Tiene por objeto la creación de un vínculo
familiar semejante al de la familia legítima. Origina entre adoptante y
adoptado una serie de derechos y obligaciones que buscan imitar la relación
filial legítima pero sin pretender que ésta sea sustituida por aquella en
términos absolutos.
2. ADOPCION PLENA (LEGITIMA): Esta forma de adopción crea vínculos
sumamente sólidos entre adoptante y adoptado, cuyos efectos tienen un
carácter bastante amplio, pues el parentesco que surge de su conformación
jurídica, se extiende a los parientes consanguíneos y afines a la nueva familia a
la cual se integra el adoptado, y la filiación natural que le era propia se
extingue y tiende a extinguirse definitivamente, teniendo como
característica esencial la IRREVOCABILIDAD.

123.- Formalidades legales para la adopción.


1. La adopción se establece por escritura publica, previa aprobación de las
diligencias respectivas por el Juez de Primera Instancia competente. art. 239.
2. La solicitud de adopción debe presentarse al Juez de Primera Instancia. Se
acompañara a la solicitud la partida de nacimiento del menor y se propondrá
el testimonio de dos personas honorables para acreditar las buenas
costumbres del adoptante y su posibilidad económica y moral para cumplir las
obligaciones que la adopción impone: art. 240.
3. Si l menor tiene bienes, el adoptante deberá presentar inventario notarial de
los mismos y constituir garantía suficiente a satisfacción del Juez. Art. 241
4. Si el solicitante hubiere sido tutor del menor deberá presentar los documentos
en que conste que fueron aprobadas sus cuentas y que los bienes fueron
entregados. art. 242.
5. Los padres del menor, o la persona que ejerza la tutela deberán expresar su
consentimiento para la adopción. La procuraduría General de la Nación,
examinara las diligencias y si no opusieren objeción alguna, el juez declarará
haber lugar a la adopción y mandara que se otorgue la escritura respectiva.
Art. 243.
6. En la escritura de adopción deberán comparecer el adoptante y los padres del
menor, o la persona que ejerza la tutela. Firmada la escritura, el menor pasa a
poder del adoptante, lo mismo que los bienes si los hubiere, y el testimonio
será presentado al Registro Civil para su inscripción, dentro de los quince días
siguientes a la fecha del otorgamiento. Art. 244.
7. Las disposiciones del Código Civil que regulan la patria potestad, su
suspensión, perdida, y rehabilitación regirán para la adopción en lo que fueren
aplicables. art. 245

124.- Como termina la adopción. Art. 246


 Por mutuo consentimiento de adoptante y adoptado, cuando este haya
cumplido la mayoría de edad; y
 Por revocación.

125.- Como se puede revocar la adopción.


1. Por atentar el adoptado contra la vida y el honor del adoptante, su cónyuge,
ascendientes o descendientes;
2. Por causar maliciosamente al adoptante una perdida estimable de sus bienes
3. Por acusar o denunciar al adoptante imputándole algún delito, excepto en
causas propia o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge; y
4. Por abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo o
necesitado de asistencia.

126.- Requisitos para la solicitud de adopción. Art. 239 segundo párrafo.


 Capacidad Civil
 Capacidad económica
 Buenas costumbres
 Responsabilidad moral.

127.- Que es tutela:


Es el poder otorgado por la ley a personas jurídicamente capaces para la defensa y
protección de los menores.

128.- Clasificación de la Tutela:


1. Testamentaria: Cuando el padre o la madre sobreviviente se constituyen en
testamento para los hijos que estén bajo su patria potestad: art. 297
2. Legitima: Cuando el menor corresponde en el orden siguiente: Art. 299
 Al abuelo Paterno
 Al abuelo Materno
 A la Abuela paterna
 A la Abuela materna y
 A los hermanos sin distinción de sexo, y entre estos el de mayor edad y
capacidad.
3. Judicial: Procede por nombramiento de juez competente, cuando no haya
tutor testamentario ni legitimo. Para este efecto la procuraduría Gral. de la
Nación y cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad el hecho que
da lugar a la tutela no prevista. Art. 300.
4. Legal: Es la que es ejercida por los directores o superiores de los
establecimientos de asistencia social, que acojan menores o incapacitados son
tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su
ingreso, y su cargo no necesita discernimiento. Art. 308
5. Específicos: Cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos
a una misma tutela, el juez les nombrara tutores específicos. art. 306

129.- A quien corresponde la tutela de los mayores de edad declarados


en estado de Interdicción:
 Al cónyuge;
 Al padre y a la madre,
 A los hijos mayores de edad;
 Abuelos, en el orden anteriormente establecido.

130.- Cuales son los requisitos previos al discernimiento de cargo de


tutor:
Dentro de los requisitos previos al discernimiento de cargo de tutor, podemos
mencionar.
 inventario de los bienes del pupilo,
 avaluó de los mismos bienes y
 garantía suficiente, calificada por el juez, para responder de la fiel y correcta
administración de la tutela. artos. 320 al 322 del Código Civil.

131.- Cual es la función del protutor:


El protutor, es un fiscal de los actos del tutor, y requiere las mismas condiciones de
aptitud y moralidad que el tutor, siendo asimismo obligatorio por lo que las causas de
incapacidad, remoción y excusas son las mismas que para el cargo de tutor,
regulándose conjuntamente en nuestra legislación. Del protutor se ocupa el artículo
304 al decir: El protutor intervendrá en las funciones de la tutela, para asegurar su
recto ejercicio. La designación del protutor se hara en la misma forma del tutor.
Las obligaciones del protutor están contempladas en el artículo 305 del Código Civil.
Es importante hacer notar que dadas las precauciones que la ley toma respecto al
tutor, antes de ejercer el cargo, durante su ejercicio y posteriormente a su
terminación, las atribuciones del protutor no justifican su institución, pues en cuanto
a la constitución de la garantía, el juez se le dan facultades para su efectividad.

132.- Cual es la función del tutor.


Debemos tener presente que el tutor es, la persona designada para el cuidado y
administración de los bienes del menor o incapacitado, como de la formación en si; es
el representante legal del menor, y debe cuidar de su persona y sus bienes.

133.- Cuales son las prohibiciones para ser tutor:


Artículo 314. (Prohibiciones). No puede ser tutor ni protutor:
1. El menor de edad y el incapacitado;
2. El que hubiere sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos
contra la honestidad, u otros delitos del orden común que merezcan pena
mayor de dos anos;
3. El que hubiere sido removido de otra tutela, o no hubiere rendido cuentas
de su administración, o si habiéndolas rendido, no estuviesen aprobadas;
4. El ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el
vago y el de notoria mala conducta;
5. El fallido o concursado, mientras no haya obtenido su rehabilitación;
6. El que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o
cónyuges, con el menor o incapacitado;
7. El que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los
bienes de sus hijos;
8. El acreedor o deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los
bienes del menor, a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa,
haya sido nombrado por testamento;
9. El que no tenga domicilio en la República; y
10. El ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa.

134.- cuales son las excusas para no ser tutor:


Artículo 317. (Excusa). Pueden excusarse de la tutela y protutela:
1. Los que tengan a su cargo otra tutela o protutela;
2. Los mayores de sesenta años;
3. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más hijos;
4. Las mujeres;
5. Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin
menoscabo de su subsistencia;
6. Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los deberes
de su cargo; 7o. Los que tengan que ausentarse de la República por más de
un año.

135.- Cuales son los actos que necesita autorización judicial que deba
realizar el tutor:
Artículo 332. (Necesidad de autorización judicial). El tutor necesita
autorización judicial:
1. Para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del
menor o incapacitado; para dar los primeros en arrendamiento por mas de
tres años, o con anticipo de renta por mas de un año; para hacer o reconocer
mejoras que no sean necesarias; para constituir servidumbres pasivas; y en
general, para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio
del pupilo, siempre que pasen de quinientos quetzales. Los’ contratos a que
se
2. refiere este inciso, no pueden ser prorrogados;
3. Para tomar dinero a mutuo, debiendo sujetarse a las condiciones y garantías
que acuerde el juez;
4. Para repudiar herencias, legados y donaciones;
5. Para transigir o comprometer en arbitros, las cuestiones en que el pupilo
tuviere interés; 5o. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el
menor incapacitado; y
6. Para resolver la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero
del pupilo.
136.- Cuales son los actos que tiene prohibido realizar un tutor:
Artículo 336. (Prohibiciones). Quedan prohibidos al tutor los actos siguientes:
1. Contratar por sí o por interpósita persona, con el menor o incapacitado, o
aceptar contra él créditos, derechos o acciones, a no ser que resulten de
subrogación legal;
2. Disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado;
3. Aceptar donaciones del expupilo, sin estar aprobadas y canceladas las cuentas
de su administración, salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge o
hermano del donante;
4. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor o incapacitado; y
5. Aceptar la institución de beneficiario en seguros a su favor, proveniente de su
pupilo.

137.- Que son los alimentos y sus elementos:


Es todo lo indispensable para el sustento, habitación, asistencia médica y educación
del alimentista cuando es menor de edad. Art. 278.
 Elementos personales: las personas entre quienes existen la obligación
alimenticia.
 Elementos reales: *Cuantia (cantidad reclamada) de los alimentos; * Modos de
efectuar el pago; * Momento de la exigibilidad y de abono de los alimentos.

138.- Fundamento para la prestación de alimentos:


Su fundamento jurídico en 3 doctrinas distintas:
 la que se apoya en el parentesco,
 la que se apoya en el derecho a la vida y
 la que se funda en intereses públicos o sociales. Siendo la aceptada la del
parentesco.

139.- Características de los alimentos:


Dentro de sus caracteres legales tenemos:
 recíproco (283 Código Civil),
 personal e intransmisible, o sea, no negociable (arto. 282 Código Civil),
 irrenunciable,
 Complementariedad. art. 281
 inembargable, (arto. 282 Código Civil), la prestación alimenticia es variable
en cuanto al monto, de acuerdo a las circunstancias económicas del
alimentante o alimentista (por ello se afirma que tiene naturaleza condicional
y variable) (arto. 280 Código Civil),
 recíproco entre parientes (arto. 282 Código Civil), recíproco entre parientes,
(arto. 283 Código Civil).
 Proporcionalidad. art. 279
 Indispensabilidad. art. 278

140.- Quienes están obligados a dar alimentos: art. 283


 Los cónyuges
 los ascendientes
 descendientes
 hermanos

141.- como termina la obligación de dar alimentos.


1. Por la muerte del alimentista,
2. Cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar
restándolos, o cuando termina la necesidad de quien los recibía.
3. En el caso de injuria, falto o daño grave de inferidos por el alimentista, contra
el que debe prestarlos;
4. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la
falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas.
5. Si los hijos menores se casaran sin el consentimiento de los padres.

142.- Definición del Registro Civil.


Es una institución pública encargada de hacer constar todos los actos concernientes
al estado civil de las personas. Su naturaleza jurídica es la dependencia
administrativa.

143.- Cuales son los principios del Registro civil.


 Inscripción: por cuya virtud se determina la eficacia y valor del asiento frente a
otro medio de prueba.
 Legalidad: El registrador debe calificar los títulos que se pretende registrar,
apreciando la forma y fondo.
 Publicidad: facultad de toda persona de conocer lo que obra en los libros.
 Autenticidad: fe publica registral, presunción de veracidad, que deviene de la
fe pública que el registrador imprime a los actos que autoriza.
 Unidad del acto: La inscripción con todos sus requisitos, como calificación,
firmas, anotaciones y avisos, integran un solo acto registral y debe producirse
en el mismo momento sin interrupción.
 Gratuidad: las inscripciones son gratuitas.

144.- Cuales son los actos que se inscriben que en Registro civil.
El Código Civil establece como hechos inscribibles:
1. Nacimientos (391 Código Civil),
2. adopciones (244 Código Civil),
3. reconocimientos de hijos (426 y 427 Código Civil),
4. matrimonios (422 Código Civil),
5. uniones de hecho (244 Código Civil),
6. capitulaciones matrimoniales (424 Código Civil),
7. insubsistencia y nulidad de matrimonio (436 y 437 del Código Civil),
8. divorcio (423 Código Civil),
9. separación y reconciliación posterior (423 Código Civil),
10. tutela, protutela y guarda (430 Código Civil),
11. defunciones (406 Código Civil),
12. extranjeros domiciliados o residentes (431 Código Civil),
13. guatemaltecos naturalizados (432 Código Civil),
14. personas jurídicas no lucrativas (438 Código Civil), mortinatos.
15. declaratoria de muerte presunta (418 Código Civil)

145.- De lo anterior se puede dividir de acuerdo con su importancia o


repercusión en el ser humanos los hechos o actos susceptibles de
inscribir en el Registro Civil. Pueden ser.

1. Fundamentales (el nacimiento, matrimonio y defunción),


2. Cuasi fundamentales por la similitud que tienen con algunos
fundamentales (la adopción, reconocimiento de hijo, constitución de personas
jurídicas (similares al nacimiento) y unión de hecho (similar al matrimonio) y
3. Accidentales (divorcio, separación, etc.)

LIBRO II

146.- Definición de Patrimonio:


Conjunto de derechos y obligaciones de contendió económico, inherente a las
personas y que constituyen una universalidad Jurídica. (Conjunto abstracto
integrado por varios entes pero que es diferente de las partes que lo componen).

147.- Naturaleza Jurídica del Patrimonio, de acuerdo a las siguientes


corrientes:
 TEORIA CLASICA DEL PATRIMONIO:
Esta teoría explica que el patrimonio es una derivación de la personalidad de las
personas y se basa en cuatro posiciones.
a.- Solamente las personas tienen patrimonio.
b.- Toda persona necesariamente, tiene patrimonio.
c.- Nadie puede tener más de un patrimonio.
d.- El patrimonio es inseparable de la persona.
Esta teoría ha sido criticada por la doctrina contemporánea pues se dice que
confunde al patrimonio con la capacidad de goce.

 TEORIA MODERNA O DEL PATRIMONIO DE LA AFECTACION:


Los partidarios de esta corriente sostienen que el patrimonio es aquel conjunto
de bienes y derechos y obligaciones destinados a un fin jurídico determinado,
existe de manera autónoma e independiente de la persona. Se basa en tres
posiciones.
a.- Una persona tendrá tantos patrimonios como destinos les de a sus diferentes
bienes.
b.- No necesariamente una persona tiene patrimonio.
c.- El patrimonio es autónomo

148.- ELEMENTOS DEL PATRIMONIO:


ACTIVO: compuesto de derechos reales y de crédito
PASIVO: comprende las obligaciones o deudas y cargas de diversa naturaleza.
DERECHOS REALES: señorío (dominio / mando) inmediato sobre una cosa que
pude hacerse valer erga mones, es decir oponible frente a terceros.
DERECHOS PERSONALES: existen en relaciones jurídicas con personas,
facultades o poderes atribuidos al individuo por el orden jurídico.

149.- CARACTERISTICAS DEL PATRIMONIO:


 El patrimonio se encuentra unido a cualquier sujeto de derecho, no hay
patrimonio sin sujeto.
 Embargable y ejecutable
 Exprópiale por razón pública o social.
 Inagotable.

150.- SOBROGACION REAL:


Cuando se sustituye una cosa por otra (derecho real)

Regulación Legal Art. 556 CPCyM


151.- Definición de Derechos Reales:
Son aquellos que otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa
o un derecho, que puede hacerse valer frente a todos.

152.- Naturaleza Jurídica del derecho real de acuerdo a las siguientes


doctrinas:
 DOCTRINA CLÁSICA:
Los derechos reales eran aquellos que otorgaban a su titular un poder
inmediato y directo sobre la cosa, se caracterizaba por su oponibilidad Erga
Omnes.
 TEORIA PERSONALIS )OBLIGACIONISTA):
Se concibe al derecho real a modo de una obligación, en la que el sujeto activo
es simple y esta representado por una sola persona, mientras que el sujeto
pasivo es limitado. Las relaciones jurídicas solo existen persona a persona, no
entre personas y cosas; apartándose al así del criterio clásico sobre el derecho
real.
 TEORIA ECLECTICA:
Esta teoría intenta tomar lo mejor de las posturas difundidas hasta entonces,
llegando a la conclusión que el derecho real se deben distinguir dos aspectos:
INTERNO: lo constituye la facultad de realización del interés que tiene el
titular del derecho sobre la cosa, objeto del derecho (inmediatividad);
EXTERNO: es la relación del titular de ese derecho con los tercero obligados a
respetarlo (absolutez). Ya que las posturas anteriores solo tomaban en cuenta
uno de los dos aspectos.

153.- Caracteres Jurídicos de los Derechos Reales:


a.- Los derechos reales son inherentes a la cosa sobre la que recaen (puede ejercer
su poder que le confieren los derechos reales in necesidad de que intervenga la
conducta de ora persona).
b.- Puede hacerse valer frente a todos. (se ejerce frente a la colectividad
indeterminada, no hay un sujeto pasivo concreto. Son coercibles. (absolutividad,
Erga Omnes).
c.- Duración ilimitada. Excepto aquellos que son sustancialmente temporales como
el usufructo.
d.- Derechos de preferencia y persecución : permite al titular perseguir la cosa
objeto de su derecho por medio de acciones reales (reivindicatoria, confesaría,
interdíctales.

154.- Diferencia entre derechos reales y derechos personales:

DERECHO REAL DERECHO


PERSONAL
Vinculo jurídico entre las Vinculo jurídico entre
DEFINICION personas y las cosas. Ej. personas y personas. Ej.
Yo y mi cosa. Relación entre
alimentante y alimentista.
Carácter Absoluto:
Carácter Relativo:
CARACTERISTICAS Es oponible frente
a Es oponible frente a
todos. Erga Omnes.
determinados sujetos
pasivo.
SUJETO PASIVO Indeterminado Determinado
Especifico. Genérico.
BIEN No puede ser sustituido Variable
por otra cosa.
RELACIÓN JURIDICA HACIA ENTRE
PERSONA- -COSA PERSONA—PERSONA
DURACIÓN Perpetua, permanente, Temporal y transitorio y
ilimitado su ejercicio lo extingue
PROTECCION Si. Todos los derechos No.
RGISTRAL reales son registrable
Se adquiere únicamente Por la ley, del contrato,
MODOS DE por disposición de la ley. declaraciones unilaterales
ADQUIRIRLOS. Por algunos modos que de voluntad, de los delitos
regula Código Civil. y y faltas, acuerdo de
leyes especiales. voluntades de deudor y
acreedor.

155.- CLASIFICACION DE LOS DERCHOS REALES.


Derechos Reales de mero Goce y disposición.
Es la titularidad, relación e pertenencia de una cosa a una persona
 La propiedad
Derechos Reales limitados de goce.
Son los que conceden a su titular el poder jurídico de disfrutar, total o
parcialmente, de un bien ajeno.
 Usufructo
 Uso
 Habitación
 Servidumbre
Derechos Reales de Garantía.
Son los que confieren a su titular un cierto poder jurídico sobre un bien,
específicamente encaminado a satisfacer su interés en el cumplimiento de la
obligación para cuya garantía se hubiera constituido.
 Hipoteca
 prenda

156.- Problema de la enumeración de los Derechos Reales. (Creación y


configuración de Der. Reales).
 Tesis numerus apertus o abierto.
Esta postura defiende la posibilidad de crear nuevos derechos reales distintos e
independientes de los legalmente reconocidos, es decir puede haber tantos
derechos reales como se pueden crear por la voluntad de las partes. ya que no
existe una norma semejante al articulo 1517 no significa que el principio de
autonomía de la voluntad no pueda operar en la creación de nuevos derechos.
Por otra parte afirma, se afirma que el art. 1125 CC numeral 2°. al mencionar
“… y cualesquiera otros derechos reales:::”
 Tesis numerus clausus o cerrado.
Esta tesis considera que solo son posibles los derechos reales que la ley regula
de forma expresa, fuero de los que expresamente se regulan no caben otros
derechos reales. Esto se traduce a que los particulares no tienen la posibilidad
de crear nuevos derechos reales diferentes a los contenidos en las leyes.
 Postura que adopta el codigo civil guatemalteco.
El art. 1125 numeral 2°. C.C. sostiene la siguiente frase “…y cualesquiera otros
derechos reales…” somos del criterio que esta expresión hace alusion a los otros
derechos reales típicos (son los que menciona y se encuentran tipificados por la
ley) no citados expresamente en el precepto ( los que el legislador creare en un
futuro).
Nuestra normativa solo reconoce a los derechos reales contemplados en el
código civil y leyes especiales, Guatemala utiliza un sistema de numerus
clausus.

157.- Derechos de dudosa naturaleza real o personal.


 Figuras Intermedias:
Se trata de derechos de crédito con trascendencia real y derechos reales con
contenido obligacional. Dentro de los derechos reales con contenido de
obligaciones se incluyen los supuestos en los que lo esencial del derecho real no
es solo conceder a su titular un poder directo sobre el bien sino que además le
atribuyen la facultad de exigir a otro una determinada conducta o
comportamiento y también aquellos casos en los que el titular del derecho real
viene obligado a cumplir con determinada obligación.
 Los derechos reales in faciendo:
Son aquellos casos excepcionales n los que el titular del derecho real puede
exigir de un sujeto pasivo concreto y determinado que realicen una
determinada actividad, que haga algo (facere, faciendo), normalmente la
persona obligada es también titular de un derecho real que esta subordinado al
otro (servidumbre predial).
El derecho real in faciendo los terceros se encuentran obligados no solo a un
tolerar, sino a un hacer a favor del titular del derecho.
 Obligaciones propter rem o ambulatorias.
Son aquellas obligaciones personales que se tienen en razón y medida de la
titularidad de un derecho real. La obligación y su correspondiente derecho de
crédito a favor de una tercera persona. La titularidad de los derechos reales va
acompañada en ocasiones, cuando hay un elemento comunitario, que obliga a
una cierta cooperación entre los sujetos particularmente afectados, de
verdaderas obligaciones, de deberes de realizar una conducta de prestación a
favor de un determinado sujeto. Ej. Art. 813 CC.

Regulación legal.
Art. 39 Constitución Política
Art. 442 al 916 Código Civil
Art. 1185 al1215 Código Civil.
Art. 105 al 135 Código Internacional Privado
Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79
Ley de Minería. Decreto 48-97
Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-2005
Ley de Fondo de Tierras, Decreto 24-99
Ley de Derecho de Autor y derecho conexos, 33-98
Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92
Ley de Rectificación de Mediciones de Áreas Físicas de propiedades inmuebles.
Decreto 125-83.
Ley de pesca y acuicultura, Decreto 80-2002
Ley de áreas protegidas, Decreto 4-89
Ley general de electricidad, Decreto 93-96
Ley de contrataciones del Estado, Decreto 57-92
Ley reguladora de las áreas de reserva territoriales del Estado, decreto 126-97.
Ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos
sobre inmuebles proindiviso, Decreto 82-84.

158.- Definición de Bienes:


Por bien se entiende todo aquello que le sea útil al hombre y que satisface una
necesidad directa o indirecta.
El término bien se le vincula mas con su aspecto patrimonial, son lo que puede
definirse como toda cosa susceptible de apropiación y de valoración económica que
forma parte del activo del patrimonio de una persona.

159.- Diferencia entre bien y cosa


Cosa: entendemos aquel que existe en la realidad exterior, que o no susceptible de
apropiación (aquellas que son susceptibles de apropiación)
Bienes: son aquellas cosas que si pueden ser apropiadas
Art. 442 CC. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, y se
clasifican en inmuebles y muebles.
Art. 443 CC. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén
excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley.
Conclusión: Bien es una especie de la cosa, y adquiere ese carácter cuando es
susceptible de apropiación.

160.- Requisitos de los bienes.


 Posibilidad de apropiación:
Para que una cosa pueda tener el carácter de bien se requiere que pueda ser
objeto de apropiación. Art. 443 CC. Para que la cosa pueda ser apropiadas se
requiere que no estén excluidas del comercio.
 Comerciabilidad:
Este requisito consiste en la susceptibilidad de un bien de ser objeto de actos
jurídicos.

161.- Clasificación de los Bienes


1.- CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES:
Bienes Consumibles: Son aquellos que al ser utilizados altera su substancia. Art.
713 CC
Bienes no Consumibles: Son aquellos que al ser utilizados en su fin primordial no
se agotan al primer uso. Art. 713 CC.

2.- FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES: Art. 454. CC


Bienes Fungibles: Son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de su misma
especie, calidad y cantidad. El bien es un bien fungible por excelencia.
Bienes No Fungibles: Son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la
misma calidad, cantidad y especie.

3.- MUEBLES E INMUEBLES: Art. 445, 451 CC


Bienes Muebles: Existen bienes que pueden trasladarse pero que la ley los
considera inmuebles. Los bienes muebles se clasifican de tres formas.
 Por su Naturaleza: los que pueden ser trasladados de un lugar a otro por
si mismos (vehículo), o por medio de una fuerza exterior (Escritorio).
 Por disposición de la ley: aquellos a los que la ley les da ese carácter sin
tomas en cuenta razones de movilidad. Ej. Art. 385. Cod. Comercio. Los
títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Art. 655 C. Comercio.
 Por Anticipación: Se han considerado como bienes muebles aquellos que
en la actualidad son muebles, pero están llamados a ser muebles y pueden
considerarse como tales para efecto de constituir un derecho real de
garantía que es la prenda.
Bienes Inmuebles: Estos bienes gozan de un régimen privativo y general de
publicidad, a través de la institución del Registro de la Propiedad. los bienes
muebles se clasifican en:
 Por su Naturaleza: la característica de estos bienes es su inmovilidad,
como el suelo, las construcciones o un árbol. Art. 445 CC.
 Por su Destino: Este tipo de bienes individualmente serian considerados
muebles pero, al ser utilizados para la explotación , ornato o en la industria
de muebles, por su naturaleza se consideran como inmuebles. Art. 449, 455,
445 numeral 6°.
 Por su Incorporación: Son bienes unidos a un inmueble que no se
pueden separa sin detrimento del inmueble o del mueble adherido o que,
siendo separables, se unen con el propósito de hacerlo de manera
permanente. Art. 445,447 CC.
 Por su objeto: El objeto directo de los derechos reales es el bien, por lo
que cuando el objeto de estos derechos reales es un inmueble, serán los
primeros considerados como inmuebles, a estos derechos reales se les
determina como “derechos inmobiliario

4.- BIENES MOSTRENCOS Y VACANTES:


Bienes Mostrencos: El abandono es un acto jurídico unilateral del dueño por el que
renunciaba a su propiedad, convirtiendo a la cosa abandonada en Res Nulis. Art.
596 CC considera bien mostrenco al perdido, entendiendo “abandonado” como
sinónimo de perdido. (Muebles o semovientes).
Bienes Vacantes: Todos los bienes inmuebles son propiedad originaria o de origen
de la nación, por lo que si algún terreno no ha tenido un propietario particular, lo
es el Estado, por lo tanto este tipo de bienes tienen dueño cierto y conocido. En la
herencia vacante, pues cuando no existan parientes dentro de los grados de ley
para suceder al causante, entonces hereda el Estado y las Universidades de
Guatemala.

5.- BIENES GENERICOS E INDIVIDUALIZADOS (ESPEICIFICOS).


Bienes Genéricos: Es aquel que se determina por su genero, (identificándose por su
naturaleza común). Artículo 1565. Enajenándose dos o mas cosas conjuntamente,
sea por un precio alzado o señalando a cada una su precio, el vicio de una sola da
lugar al saneamiento de ella, pero no de las demás, a no ser que aparezca que el
adquirente no habría recibido la cosa o cosas buenas sin la que resulte viciada, o
que la cosa consista en un rebaño o partida de ganado y el vicio fuere una
enfermedad contagiosa.
Bienes Individualizados: Es el que se determina de manera directa, especifica y
exclusiva. Art. 1648. La culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en
contrario, el perjudicado solo esta obligado a probar el daño o perjuicio sufrido.
6.- BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y BIENES DEL ESTADO.
Bienes de Dominio Privado: Son aquellos bienes propiedad de los particulares y
son susceptibles de ser enajenables.
Bienes del Estado:
Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado:
a) Los de dominio público;
b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los Lagos, ríos
navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite
internacional
de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento
hidroeléctrico, las
Aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las
aguas no
Aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley;
c) Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y
de las
Entidades descentralizadas o autónomas;
d) La zona marítima-terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la
extensión
y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por
Guatemala;
e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como
cualesquiera
Otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo;
f) Los monumentos y las reliquias arqueológicas;
g) Los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo que las
leyes
Asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y
h) Las frecuencias radioeléctricas.
Los Bienes de la nación pueden dividirse en tres:
 Bienes de propiedad originaria: Son todas aquellas tierras y aguas ubicadas
en el territorio nacional que no han sido trasmitidas pr la nación a los
particulares.
 Bienes de dominio directo: Son aquellos que no pueden dejar de formar
parte del Estado sino en virtud de una reforma constitucional; debido a su
naturaleza, características y superficie están previstos en los Art. 122 y 123
CPRG.
 Bienes del dominio publico: Son aquellos bienes con un régimen jurídico
especial cuyo objeto es servir de instrumento al Estado para cumplir
funciones publicas o para destinarse a un uso directo o indirecto de los
particulares. Art. 121 numeral a. y 127 CPRG. Este tipo de bienes no pueden
ser enajenados a los particulares, lo cual no impide que puedan celebrarse
otros actos respecto de los mismo como las concesiones, permisos o
autorizaciones, no están excluidos del comercio.
Se caracterizan por ser:
1. Inalienables: Para ser enajenados requieren previamente que el
Ejecutivo los desincorpore del dominio publico. Art. 89 a 94 Ley de
Contrataciones del estado).
2. Inembargable: Significa que un bien de dominio publico nunca puede
responder de una deuda de la administración. art. 458 CC.
3. Imprescriptible: Supone la prohibición de adquirir un bien de
dominio publico por prescripción positiva. Esta protección del
dominio tiende a proteger la afectación del bien. Art. 461 CC.
4. Concesionable: Se entiende por concesión la la facultad que el Estado
otorga a los particulares, para que por su cuenta y riesgo, construyan,
produzcan, monten, instalen, mejore, administren una obra, bien o
servicio publico bajo el control de la entidad concedente o sin
ocupación de bienes públicos a cambio de una remuneración. art.
95,97 Ley de Contrataciones.

7.- BIENES CORPORALES Y BIENES INCORPORALES:


Bienes Corporales: Son los bienes materiales que existen en el mundo exterior y
que son susceptibles de ser apreciados por los sentidos, tocados, pesados o
medidos (Un edificio, automóvil) Estos pueden ser objeto de un derecho real en
forma individualizada. Ej. Derecho de propiedad que tenga sobre una casa.
Bienes incorporales: Son bienes inmateriales se entiende las creaciones
intelectuales del ser humano que producen una determinada satisfacción o
utilidad, es decir todas las creaciones de la mente son tomadas en consideración
por el derecho, sólo las que adquieren una relevancia general son susceptibles de
convertirse en objeto de derechos reales.
Se distinguen dos tipos:
1. Las que determinan una obra literaria, musical, pictorica, cinética o en
sentido amplio todo lo que se denomina otra artística. Estas creaciones se
les conoce como Propiedad Intelectual.
2. Las invenciones industriales, que son creaciones del ser humano. Se les
denomina Propiedad Industrial y comprende las patentes y modelos de
utilidad y las mascas o creaciones artísticas encaminadas a establecer los
signos diferenciadores de productos o de empresas.

8.- BIENES DIVISIBLES E INDIVISBLES:


Bienes Divisibles: Son aquellos que pueden fraccionarse en partes, sin detrimento
de su naturaleza.
Bienes Indivisibles: Este tipo de bienes no admiten la división sin menoscabo de
su naturaleza y de su uso.

9.- BIENES PRICIPALES Y ACCESORIOS:


Bienes Principales: Son aquellos que tienen una existencia propia, sin que
dependan de otros bienes, subsisten por si mismos, independientes jurídicamente
de otros bienes, a los cuales no están subordinados. Art. 687,691 CC.
Bienes Accesorios: La existencia de estos bienes depende un bien principal para
poder subsistir al no tener vida jurídica independiente, sino que su existencia esta
subordinada a la de otros bienes. Art. 699, 692, 449 CC.

10.- BIENES PRESENTES Y FUTUROS


Bienes Presentes: Gozan de existencia actual.
Bienes Futuros: Su existencia no es real. Ej. Una cosecha.

11.- BIENES SIMPLES, COMPUESTOS, UNIVERSALES


Bienes singulares: constituidos por un todo orgánico.
Bienes Compuestos: integrados por la fusión de varios simples
Bienes Universales: Están constituidos por varios elementos entre los cuales no
existe una vinculación material, razón que no obsta para que sean considerados
como un todo.
162.- Que es la propiedad:
Es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con
observancia de las obligaciones. art. 464.
Doctrinaria: es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e
inmediata sobre una cosa, para aprovecharla total o en sentido jurídico. Rafael
Rojina Villegas

163.- Teorías que justifican la existencia de la propiedad privada:


1. De la Ocupación: esta teoría dice que la propiedad se fundamenta en la
apropiación que el hombre hizo de las cosas que no tenían propietario.
2. Teoría del trabajo: Esta teoría afirma que el derecho de la propiedad
privada es justo y legitimo porque el hombre adquiere los bienes mediante
su trabajo e imprime.
3. Teoría de la ley: Esta teoría dice que la propiedad se funda en la ley ya que
únicamente la ley puede sancionar la renuncia de tos y servir al goce de uno
solo.
4. Teoría moderna: esta teoría afirma que si el derecho a la propiedad deber
ser individual, su ejercicio debe ser social, es decir que el propietario tiene el
deber de tomar en cuenta el interés de los demás.

164.- Cuales son las facultades que integran el derecho de propiedad:


 FACULTADES DE DISPOSICION: La facultad de disponer es
tradicionalmente considerada en las leyes. Art. 464 C.C. La propiedad es el
derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la
observancia de las obligaciones que establecen las leyes
 FACULTADES DE LIBRE APROVECHAMIENTO: La facultad de
individualizar la cosa, determinando frente a vecinos y colindantes sus
linderos. La facultad de cerrar nuestras propiedades. Aparte, las leyes
penales sancionan la entrada ilícita en la heredad ajena y la alteración de
señales destinadas a fijar los límites o demarcaciones de predios continuos.

165.- Cuales son las limitaciones al derecho de propiedad


 Del suelo y subsuelo. art. 473
 Prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. art. 474
 Deslinde y amojonamiento. art. 475
 Obligación de cerrar el fundo. art. 476
 Construcciones cerca de edificios públicos. art. 477
 Servidumbres establecidas. art. 478
 Prohibición de actos que dañen pared medianera. art 480
 Siembra de arboles cerca de heredad ajena. art. 481
 Obra peligrosa. art. 484
Estas limitaciones pueden ser legales (prohibidas por la ley) y voluntarias
(impuestas por los propietarios)

166.- Que es el sentido social del derecho de propiedad:


Algunos países han presenciado el paso violento y terrible por las consecuencias de
todo orden que produjo el paso de la propiedad individualista, nacida de la
revolución, a la propiedad colectiva que representa el comunismo; es decir de un
todo a la nada, de un propietario a un simple servidor del Estado. Sin embargo
nace una tercera fuerza que sintetiza el derecho de la propiedad actual, es una
Doctrina llamada Doctrina Solidarista, con arreglo a la cual debe continuar la
propiedad articulada en la teoría de los derechos subjetivos privados, necesarios
para el desenvolvimiento y progreso de la humanidad; sin prepotencias, sin abusos,
ceñida a su verdadera misión, actuando en los límites que su sentido social e
histórico le imponen, viviendo una vida transpersonalista en lo más propio sentido.

167.- Explique las acciones que nacen del derecho de propiedad.


El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de
no ser perturbado en ella sin antes no ha sido citado, oído y vencido en juicios. art.
468.
El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o
detentador.

168.- Que son los modos de adquirir la propiedad:


Son aquellos hechos jurídicos a en ocasiones simplemente hechos que tienen por
objeto la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien.

169.- Cual es la clasificación de los modos de adquirir la propiedad:


1) Primitivas u Originarias: Cuando las cosas no ha estado en el
patrimonio de determinada persona. No ha tenido dueño
(Ocupación, Accesión)
2) Derivadas: La transmisión del dominio supone una transmisión
de un patrimonio a otro (contrato, herencia, prescripción,
adjudicación)
3) Adquisición a Titulo Universal: Se transfiere el patrimonio
como universalidad jurídica (herencia)
4) Adquisición a Título Particular: Cuando se transmite bienes
determinados (contratos, legados)
5) Adquisición a Título Gratuito: Cuando el adquiriente recibe un
bien sin tener que cubrir ninguna contra-prestación (donación,
herencia, legados.
6) Adquisición a Título Oneroso: Cuando el adquiriente paga
cierto valor en dinero, bienes o servicios, a cambio del bien que
recibe (contrato onerosos)
7) Adquisición Ínter vivos o transmisiones por acto entre
vivos: Es el acto jurídico en general.
8) Adquisición por causa de muerte: Herencia Legítima y
Testamentaria, Legado
 
170.- Explique sobre la propiedad del suelo, sobresuelo y subsuelo:
El Código Civil guatemalteco, establece en su artículo 473, la propiedad del predio se
entiende al subsuelo y al sobresuelo, hasta donde sea útil al propietario, salvo
disposiciones de leyes especiales, con lo cual está reconociendo la propiedad del
subsuelo y sobre suelo, así pues, el propietario podrá hacer las excavaciones para los
usos que le convengan, pero siempre sometiéndose a las limitaciones de orden legal
y que favorecen los derechos de Minería, Aguas y Patrimonio Histórico-Cultural.
Antiguamente se le concedía al propietario el dominio absoluto sobre el suelo, sobre
suelo y subsuelo y de lo que estos contenían, lo cual se ha modificado con las
corrientes del Derecho Moderno, ya que el subsuelo, puede tener una utilización
económico social, como en lo que a los yacimientos minerales se refiere, o centros
culturales de civilizaciones antiguas que se encuentran sepultadas.

171.- Cuales son las formas especiales de la propiedad:


 Copropiedad
 Medianería
 propiedad horizontal

172.- Que es copropiedad: Art. 485


Cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.
Doctrinaria: es un derecho real en el que se trasforma la propiedad individual
cuando el bien cae en comunidad, entonces, la copropiedad es un régimen de la
apropiación de un bien por varios, sujetos múltiples.

173.- Cuales son los caracteres de la copropiedad.


1. la copropiedad no tiene modos específicos de constitución, sino que se
constituye por los modos de adquisición de los derechos.
2. La situación de cotitularidad atribuye a los comuneros los correspondientes
derechos de la misma naturaleza (parte alícuota, porcentaje que tiene cada
copropietario del bien)
3. Hay derecho de tanteo

174.- Cuales son los derechos y obligaciones de los copropietarios:


DERECHOS
El artículo 491 del código civil, establece que todo condueño tiene la plena propiedad
de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en
consecuencia enajenarla, cederla o gravarla y aún ceder únicamente su
aprovechamiento, salvo si se tratase de derecho personal.
Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los
quince días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende
celebrar. Así mismo cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se
divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley.

 OBLIGACIONES
El artículo 488 del código civil, establece que cada partícipe debe contribuir a los
gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de
liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde el
dominio.

175.- Cual es la diferencia entre una comunidad y una sociedad:

176.- Cuales son las causas de extinción: Art. 503


 por su perdida
 Destrucción o enajenación
 Consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario.
Ningún copropietario esta obligado a permanecer en la comunidad, salvo en los
casos en que l a indivisión este establecida por la ley.

177.- Que es comunidad pro-diviso


Cuando varias personas concurren a la propiedad de un bien, pero siendo cada uno
de ellos titular de aprovechamientos diferentes. (ejemplo uno tiene derecho a la
explotación de suelo, otros del arbolado).

178.- Que es la medianeria: art. 505


Es la copropiedad de una pared, foso o cerca, que sirve de limite y separación a las
propiedades contiguas.

179.- Cual es la naturaleza jurídica de la medianería:


De conformidad con el código civil, la naturaleza jurídica es la copropiedad.

180.- Que es propiedad horizontal:


Es la propiedad donde se han edificado diversas construcciones, divididas por pisos,
departamentos y habitaciones.
Hay propiedad horizontal cuando diferentes pisos de un edificio, pertenecen a varias
personas.

181.- Cual es la naturaleza jurídica:


Es una forma especial de la propiedad:

183.- Cuales son los requisitos formales para su constitución:


     Estada debe constituirse en Escritura Pública e
     Inscribirse en el Registro de la Propiedad.
La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes:
1. Declaración del propietario o propietarios, de someter a ese régimen
el inmueble de su propiedad.
2. Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una
descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua,
electricidad y cualesquiera otros de que goce.
3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarias para su
identificación.
4. El valor del nivel y el de cada piso.
5. Descripción de los elementos y partes comunes limitados a las
unidades independientes.
6. Cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes.
 
 
184.- Cuales son sus causas de extinción:
 Por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio
tomada con el voto de las dos terceras partes del total de los propietarios.
 Por la destrucción del edificio
 Conversión del inmueble en propiedad o copropiedad ordinaria.

185.- Que es la propiedad industrial: regulación legal decreto 57-2002


Es el derecho que se le reconoce al inventor sobre cualquier invento técnico apto
para su explotación industrial.

186.- Que son las patentes de invención:


Se entiende por inventar, logar su fuerza del ingenio algo nuevo que tenga alguna
utilidad. Invenciones de productos, invenciones de procedimientos.
LA PATENTE: constituye el titulo, certificado o documento oficial que emite el
estado. Disfrute por el plazo de 20 años contados desde la solicitud
187.- Cuales son las condiciones que deben concurrir para considerar
una invención patentable:
 Novedad
 Actividad inventivita
 Aplicación industrial-

188.- Forma de caducidad de la patente:


 Expiración del plazo
 Por renuncia del titular
 Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.

189.- Que son los modelos de utilidad:


Es una invención con menor nivel inventativo, la vigencia de la patente es por el
plazo de 10 años.

190.- Que es el diseño industrial:


Es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un producto apariencia
particular. y puede ser dibujos industriales, y modelos industriales

191.- Que son signos distintivos:


Son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse conocer en el
mercado y diferenciarse de sus competidores.

192.- Que son marcas:


Es cualquier signo que permite distinguir en el mercado, los bienes o servicios
producidos o prestados por una persona de los de otra. Tiene derecho a usarla
durante un período de 10 años apartar de la inscripción.

193.- Que es el nombre Comercial:


Es el signo denominativo que tiene por finalidad identificar a una empresa o aun
establecimiento, cuando este tipo de signo es figurativo o mixto, se le denomina
emblema

194.- Que son expresiones o séales de publicidad comercial.


Es toda leyenda, anuncio, lema, fase, combinación de palabras, grabado o cualquier
otro medio similar, que sea original y característico, que se emplee con el fin de
atraer la atención de los consumidores.

195.- Que es la propiedad intelectual:


Esta constituida por el conjunto de derechos y facultades, morales y patrimoniales,
que se reconocen a un autor, por el mero hecho de su creación, respecto de obra
original que ha realizado.

196.- Cual es la naturaleza jurídica.,


Comenzó la propiedad intelectual siendo un privilegio reconocido en la Real
Cédula de Carlos III de 1764, a favor de autores y de sus herederos, por la
atención que merecen aquellos literatos que, después de haber ilustrado a su
patria, no dejan más patrimonio a su familia que el honrado caudal de sus
propias obras y el estímulo de imitar su buen ejemplo.
197.- Cuales son las teorías que explican el derecho de propiedad
industrial
1. Negativas de este derecho: Los impugnadores de esta
propiedad, faltan en ella los atributos fundamentales y esenciales
de toda propiedad, ya que ni las ideas ni el pensamiento son
susceptibles de apropiación individual; Existe además un interés
social a que no se reconozca esa propiedad: evitar su
aprovechamiento exclusivo detenga el curso natural del progreso
humano. Las ideas deben circular libremente. Así en este orden
debe hablarse de un mero derecho de reproducción. (Usufructo)
2. De los derechos de propiedad Otros por el contrario
reconocen características de verdadera propiedad a la intelectual.
Hay aquí como en todo elemento de apropiación corpus, el objeto
reproducido, y hay animus, pues en ninguna propiedad como en
ésta está más en actividad el espíritu y más en relación con lo
producido.
3. Del Privilegio: Por la atención que merecen aquellos literatos
que después de haber ilustrado a su patria, no dejan más
patrimonio a su familia que el honrado caudal de sus propias obras
y el estímulo de imitar su ejemplo
4. Del usufructo del autor: Puig Peña: Lo mejor y más justo sería
el reconocimiento pleno de tal propiedad, con el reconocimiento
paralelo al Estado de un amplio derecho de expropiación, cuando
el interés social lo exigiere, sobre todo teniendo en cuenta la
consideración expuesta por Planiol, del poco interés que podría
ofrecer la perspectiva de un goce indefinido de obras, que la
generalidad de las veces envejecen y hasta mueren rapidamente.
En el campo legislativo, hecha la exclusión de aquellas
legislaciones del tronco soviético que no admiten esta forma de
propiedad, sino que el usufructo, nos remitimos a las legislaciones
que limitan la propiedad intelectual en cuanto al tiempo de
duración. El interés público es predominante. No quieren las
leyes que duren más allá de cierto tiempo, para evitar el
enervamiento del progreso y facilitar la difusión de las ideas y de
las cosas bellas. Además se condiciona la protección de esta
propiedad acerca de terceros a la inscripción en un Registro, desde
cuyo momento goza el derecho de las protecciones y garantías de la
Ley.
5. Del doble derecho:
 
198.- Derechos que corresponden al autor: obra científica, obra
artística y obra literaria, conforme a la legislación guatemalteca,
Art. 39 Constitución Propiedad Privada: Se garantiza la propiedad
privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona
puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
El Estado garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de
acuerdo con la ley.
El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones
que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se
alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos
los guatemaltecos.
Art. 42 Constitución Derecho de Autor o Inventor: Se reconoce el
derecho de autor y el derecho de inventor, los titulares de los mismos
gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con
la ley y los tratados internacionales.
Art. 63 Constitución Derecho a la expresión creadora: El Estado
garantiza la libre expresión creado, apoya y estimula al científico, al
intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación
profesional y económica.
Artículo 451 Código Civil: (Bienes muebles). Son bienes muebles 6º. Los
derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria,
artística e industrial.
Artículo 464 Código Civil: (Contenido del Derecho de propiedad)
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los
límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes.
Artículo 468 Código Civil: (Defensa de la propiedad)
El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales
y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en
juicio. (ver también Art. 12 constitución).
Artículo 470 Código Civil (Derecho de Autor)
El producto o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones
del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen
por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre
estas materias.
Ver Decreto No. 1037 del Congreso de la República. Tomo 72 de
Recopilación de Leyes: Derecho de autor en obras literarias, científicas y
artísticas.

199.- Cual es el contenido del derecho de autor.


 Derecho Moral: es el conjunto de facultades extra patrimoniales que el
ordenamiento jurídico atribuye al creador, en atención al reflejo que de
su propia personalidad se manifiesta en su obra. (duración es perpetua)
 Derecho patrimonial de los autores: es el derecho de explotar
económicamente la obra, el derecho de obtener los beneficios
patrimoniales que la obra produzca. De reproducción, distribución,
comunicación publica, transformación, duración (toda la vida del autor y
65 años después de su muerte).

200.- Cuales son los contratos regulados en la ley de derecho de autor y


derechos conexos.
 Contrato de edición
 Contrato de representación teatral y ejecución musical
 Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
 De los programas de ordenador.

201.- Que es la propiedad por ocupación.


Es una forma de adquirir la propiedad de las cosas muebles o semovientes que no
pertenecen a ninguna persona., de un modo originario (aprehensión de una cosa
corporal que no tienen dueño)

2002.- Cual es la naturaleza jurídica de la ocupación,


Es un acto jurídico en sentido estricto toma la posesión y la intención de hacerla
propia.

203.- Cuales son los requisitos que supone la ocupación.


a) Detentación de la Cosa;
b) Ejecutarla en forma permanente y con ánimo de dominio;
c) Recaer en cosas que no tengan dueño o cuya legítima procedencia se
ignore.
 
 
204.- Cuales son los bienes objeto de ocupación
El Código regula cuatro formas de ocupación:
1. Adquisición de un tesoro (arts. 591 a 599 c.c.)
2. Adquisición de Animales por la caza (arts. 600 a 611)
3. Adquisición de animales y otros productos por la pescado
4. Adquisición de piedras, conchas y otras substancias ribereñas (art.
591 c.c.)

205.- Que es posesión: Art. 612.


Es poseedor quien ejerce sobre un bien todos o algunos derechos inherentes al
dominio.
Relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de
retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, animo de
dominio o como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno.
206.- cuales son los elementos de la posesión
a) Corpus: Es el conjunto de actos materiales que demuestran la
existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa, para
retenerla en forma exclusiva.
b) Animus: Es que el constituye el segundo elemento de la posesión y
es de carácter psicológico, es la voluntad de conservar la cosa, de
actuar como propietario.

207.- Cuales son las teorías que explican la naturaleza de la posesión.


 Teoría Subjetiva: (clásica) SAVIGNY: La diferencia que existe entre la
mera detentación no protegida y la verdadera posesión civil, es el animus
dominii, o sea la intención en el poseedor de actuar como un verdadero
propietario, gestionado como si fuese tal. Los poseedores nomini alieno
como el arrendatario, el usufructuario etc., como no podrían tener nunca
lícitamente esa intención de poseer, en concepto de dueños, no eran
verdaderos poseedores, en el sentido civil de la palabra.
 Teoría Objetiva: IHERING: En su función de la voluntad en la posesión,
es cierto que debe existir también un animus, pues que si no, habría un
mero contacto físico con las cosa, que no puede tener trascendencia para el
derecho. Pero ese animus no tiene que ser un animus dominii, ni mucho
menos, basta simplemente, con que exista intención de tener la cosa, para
poseer, es suficiente con que se tenga intención de poseer.

208.- Cuales son los medios de protección posesoria.


Interdictos que regula el articulo 249 CPCYM
 De amparo de posesión o tenencia
 de despojo
 De apeo y deslinde
 De obra nueva y peligrosa

209.- En que consisten los vicios


Cuando el poseedor actúa de mala fa para conseguir el dominio o posesión que tiene
alguna persona antes que el.

210.- Cuales con los vicios de la posesión.


La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridos por hurto,
estelionato, o abuso de confianza; y de inmuebles, cuando sea adquirida por
violencia o clandestinamente; y siendo precaria, cuando se tuviere por abuso de
confianza.

211.- Cuales son los modos de adquirir la posesión.


 La ocupación material. Pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y
los derechos que sean susceptibles. art. 616.
 La adquisición derivativa: Se produce cuando la posesión se adquiere mediante
la transmisión adecuada por el antiguo poseedor.
 La adquisición judicial: tiene lugar por el denomina interdicto de adquirir, tien
como finalidad poner al heredero en la posesión de los bienes bienes
hereditarios mediante la autoridad judicial.
 La adquisición hereditaria. la posesión de los bienes hereditarios se entiende
trasmitida al heredero sin interrupción.

212.- Cuales son las causas de la perdida de la posesión.


 Abandono del bien. La dejación voluntaria del bien
 Cesión a otro por titulo oneroso o gratuito. Cuando se traslada el dominio a
otra persona.
 La destrucción o pérdida total del bien.
 La privación ilegal o despojo. Violencia para adquirir la posesión.

213.- Que es la titilación supletoria.


Mediante la ley de titulación supletoria se regula un procedimiento con el cual se
persigue transformar una mera situación de hecho, como es la posesión, en una
institución de derecho como lo constituye la propiedad.
El interesado deberá probar la posesión legitima, continua, pacifica, publica de
buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de diez años, pudiendo
agregar la de sus antecesores, siempre que reúnan los mismo requisitos.

214.- Que es la usucapión o prescripción adquisitiva-


Es un modo originario de adquirir la propiedad, en cuya virtud el poseedor se
convierte en propietario definitivo. La usucapión es un efecto de la posesión porque
esta va a dar la medida de lo adquirido.

215.- Cuales son las cosas susceptibles de ser adquiridos por usucapión.
 Bienes: inmuebles y muebles también entra dentro de esta categoría.
 Derechos: se refiere a derechos reales ya que los de crédito o personales no
pueden ser adquiridos por usucapión. (goce, usufructo, uso y habitación.)

216.- Cuales son los requisitos legales para la usucapión.


 El concepto de dueño. Art. 617
 Justo titulo
 Adquisición de buena fe. Art. 622
 La posesión debe ser de marea continua. art. 619
 La posesión debe ser pública. art. 632
 La posesión debe ser pacifica. art. 631.

217.- Indique cual es el plazo para la usucapión.


La ley exige para adquirir el dominio por usucapión es de 20 años en la posesión, en
bienes inmuebles.
 10 años para solicitar la titilación supletoria
 10 años para que se opere la inscripción y esta inscripción provisional se
convierta en inscripción de dominio.
Para bienes muebles y semovientes por 2 años.

218.- Casos donde no corre la prescripción


 De acuerdo al artículo 652 del código civil, no corre la prescripción:
1. contra los menores de edad y los incapacitados, durante el tiempo
que estén sin representante legal constituido. Los representantes
serán responsables de los daños y perjuicios que por la prescripción
se causen a sus representados;
2. Entre padres e hijos, durante la patria potestad;
3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores, mientras dure la
tutela;
4. Entre los consortes; y 5) Entre copropietarios, mientras dure la
indivisión.
 
 
219.- Como se interrumpe de la prescripción?
Artículo 653 código civil dice: La prescripción se interrumpe:
1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce
del derecho durante un año;
2. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia
precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la
acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la
demanda, o el acto judicial se declare nulo; y
3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce
expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por
hechos indudables, el derecho de la persona contra quien
prescribe.

220.- Que es la accesión.


Es el derecho concedido al propietario de una cosa para hacer suyo todo lo que esta
produce o se le incorpora, natural o artificialmente, de modo inseparable.

221.- Cual es la naturaleza jurídica de la accesión.


Se discute la naturaleza jurídica de la accesión en cuanto que algunos autores opinan
que se trata de un modo de adquirir el dominio, mientras que otros sostienen que es
simplemente una facultad dominical y una tercera posición que considera la
accesión descrita como facultad dominical y la continua como modo de adquirir la
propiedad.

222.- Cuales son las clases de accesión:


1. Accesión Discreta: Son los factores naturales y civiles que pertenecen al
propietario de la cosa que los produce.
2. Accesión Continua: Es la adquisición de la propiedad sobre lo que se une o
incorpora, natural o artificialmente, a una cosa nuestra, en calidad de accesoria y de
modo inseparable. Y esta se clasifica así:
a) De mueble a Inmueble: Aquí se distinguen tres clases:
1) Construcción: Que se refiere a la edificación con
materiales pertenecientes a una persona en el fundo de otro.
2) Plantación: Plantación hecha a través de árboles que
pertenezcan a una persona en el fundo de otra
3) Siembra: Que se hace a través de semilla de una persona
en el fundo de otra.
Nuestro código civil regula estas clases de accesión en sus
artículos 658 al 668, en los cuales predomina el principio de
buena fe o mala fe, con que se edificó, plantó o sembró para
determinar a quien pertenecen los bienes incorporados por
accesión.
 b) De Inmueble a Inmueble: En la cual se distinguen cuatro clases:
1. Avulsión: Es lo que la fuerza del rio arranca y arrastra de un
campo y lo lleva a otro campo inferior o a la ribera opuesta
(arts. 676 y 677 c.c.)
2. Aluvión: Se produce por el aumento de terreno que el río va
incorporando paulatinamente a las fincas ribereñas. (art. 679
c.c.)
3. Mutación de Cause: Se produce cuando un rio varía su
cause en forma natural (arts. 373, 374, 375 c.c.)
4. Formación de Isla: Se produce por la sucesiva
acumulación de arrastres superiores (art. 678 c.c.)
 c) De Mueble a Mueble: Se contemplan en esta clase de accesión tres
figuras:
1. Unión o Adjunción: Se produce cuando se unen dos cosas
muebles de diversa naturaleza y pertenecientes a distintos
dueños; de modo inseparable formando una sola cosa.
Contraria a esta definición el Código Civil guatemalteco,
regula en su artículo 669 sobre las cosas que
pueden separarse.
2. Especificación: Se da la especificación cuando alguien
empleando su trabajo transforma la materia ajena creando
una especie nueva. Ej. el joyero que con el oro y piedras
preciosas crea un collar.
3. Conmixtión: Se produce la accesión por conmixtión,
cuando se mezclan varios sólidos pertenecientes a distintos
propietarios, de tal forma que no se puedan separar. Si la
mezcla es de líquidos la doctrina le denomina confusión.

223.- Que son derechos reales de goce.


Se caracterizan por recaer sobre cosas ajenas a su titular, Es el derecho de dispones y
disfrutar de un bien ajeno.

224.- Que es el usufructo


Es un derecho real, da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de
conservar su forma y sustancia.
CUASI-USUFRUCTO: es el derecho de gozar de los bines consumibles en que otra
persona tiene la propiedad.

225.- Cuales son las características del usufructo.


1. Atribuye a su titular un poder inmediato sobre la cosa
2. Se trata de un derecho temporal
3. Es un derecho transmisible
4. Se esta obligado a conservar la forma y sustancia de la cosa

226. Cual es la naturaleza jurídica de usufructo


Es un derecho real mero de goce

227.- Cuales son los elementos del usufructo.


a) Subjetivos o Personales: Propietario que a través de este
derecho real concede a otra persona individual o jurídica la facultad
de usar y disfrutar del bien, denominándose al primero Nudo
Propietario y al segundo Usufructuario
b) Objetivo o Real: Es el objeto sobre el cual recae el usufructo.
 
228.- Cual es la comparación con otros derechos reales.
Servidumbre:
 Las servidumbres limita el dominio, en algún sentido determinado, mientras
el usufructo acaso se apodera de toda la sustancia dominical
 La servidumbre suponen un derecho permanente, mientras el usufructo tiene
carácter temporal.
 La servidumbre supone relación entre dos precios, con un sujeto activo
determinado, mientras que el usufructo no exige aquella cualidad predial y
el sujeto activo está perfectamente determinado.
 La servidumbre es por naturaleza indivisible, mientras el usufructo es
divisible.
 La servidumbre recae sobre inmuebles, mientras el usufructo puede recaer
sobre muebles.
Arrendamiento:
 
 229.- RELACION ENTRE EL USUFRUCTUARIO Y EL NUDO
PROPIETARIO:
Propietario que a través de este derecho real concede a otra persona individual o
jurídica la facultad de usar y disfrutar del bien ilimitadamente, denominándose al
primero Nudo Propietario y al segundo Usufructuario
 
230.- Como se clasifica el usufructo
1. Por la Persona el usufructo se divide en:
 Simple: Cuando es atribuido a una sola persona jurídica o individual.
 Múltiple: Cuando es atribuido a varias personas, puede ser en forma
simultánea o sucesiva.
2. Por los bienes, el usufructo se clasifica en:
 Propio Normal: Cuando recae sobre bienes no consumibles
 Impropio Anormal (Cuasi-Usufructo): Cuando recae sobre bienes
consumibles
 Singular: Si recae sobre bienes determinados
 Universal: Si recae en un patrimonio o universalidad de derechos
3. Por su origen el usufructo se divide en:
 Legales: Los que se constituyen por determinación de la Ley
 Voluntarios: Constituidos por actos volitivos, a través de contrato o
testamento a título oneroso o gratuito, puro o condicional
4. Por su duración el usufructo se divide en:
 Vitalicio: Dura mientras viva el usufructuario. Por naturaleza es así
 A Plazo: Cuando se constituye por tiempo determinado.
5. Por su firma legal el usufructo puede ser? (art. 705 c.c.)
 Por su duración: Por tiempo fijo, Vitalicio, Puramente o bajo condición)
 Por las personas: A favor de personas Jurídicas y A favor de personas
individuales, simultánea o sucesivamente

231.- Que son frutos naturales, civiles e industriales


 Naturales: son los frutos espontáneos de la naturaleza
 Civiles: los que traigan la renta producida por la cosa
 Industriales: el resultado del trabajo del hombre

232.- Como se extingue el usufructo.


El Código civil guatemalteco, en su artículo 738 regula siete causas o formas de
extinción del usufructo, las cuales son:
a) Muerte del usufructuario
b) Vencimiento del Plazo por el cual se constituye o por realizarse la
condición resolutoria a la cual estaba sujeta el usufructo
c) Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma
persona (consolidación)
d) Por prescripción
e) Por renuncia del usufructuario
f) Por pérdida de la cosa usufructuada
g) Por anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo
También como otra causa de extinción del usufructo que contempla el
código civil, es el abuso que el usufructuario haga de su derecho, caso
en el cual la extinción no procede de hecho, sino que necesita ser
declarada por resolución judicial (art.739 c.c.)
233.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO Y DEL
NUDO PROPIETARIO
Derechos:
Derecho de Uso: Tiene por objeto servirse materialmente de la cosa para
el placer o el provecho personal de acuerdo con la naturaleza de la cosa
misma. En este sentido puede obtener la cosa las satisfacciones que la
misma dé (aún sin ser frutos), aprovecharse de las servidumbres, utilizar el
paso y en general, hacer uso de cuantos derechos corresponde, en principio
al propietario.
Derecho de Disfrute: (Estricto sensu)
Es la facultad fundamental de la relación usufructuaria. A este respecto, el
Art. 703 C.C. nos indica que pertenecen al usufructuario los frutos naturales
y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las
limitaciones establecidas en el título en que se constituya.
Derecho de Gestión:
El usufructuario para obtener el goce total de la cosa usufructuada, precisa
de un derecho de gestión. El Art. 716 C.C. preceptúa (Enajenación del
usufructo) El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa
usufructuada, arrendarla a otro, y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo
dispuesto en el Art. 708 (derechos de los acreedores), pero todos los
contratos que como tal usufructuario celebre, terminarán al fin del
usufructo.
Obligaciones:
 Obligación antes de entrar en el goce de los bienes a hacer inventario de los
bines.
 Garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción de propietario
 custodiar el bien
 Realizar las reparaciones ordinarias
 Contribuir al pago de determinada cargas y gastos que se producen durante
el usufructo.
 Devolver al propietario el bien usufructuado.
FACULTADES DEL NUDO PROPIETARO:
 Enajenar su derecho
 Gravar su derecho
 Hacer la obras y mejorar de que sea susceptible la finca

234.- Que es derecho de uso


Es el derecho de gozar y disfrutar e los frutos que un bien produce limitadamente.

235.- Cuales son las características del derecho de uso.


 Es un derecho real de uso que atribuye la facultad de utilizar bien ajeno.
 El titular del derecho puede percibir los frutos
 Es un derecho inalienable
 Es una facultad de disfrute

236.- Que es derecho de habitación:


Es un derecho real y temporal que permite a su titular usar gratuitamente una
vivienda o las habitaciones necesarias para si.

237.- Cuales son las características del derecho de habitación


 Por su uso y disfrute no se paga renta
 Su constitución requiere un acto expreso. art. 747
 Es un derecho inalienable
 Es una facultad de uso.

238.- Extinción del uso y de la habitación:


1. Por muerte del titular del derecho
2. Por vencimiento del plazo
3. Cuan hay consolidación
4. Por prescripción
5. Por renuncia de la cosa
6. Por pérdida de la cosa
7. Por anulación.

239.- Que es la servidumbre. art 752-821


Es el gravamen impuesto entre un predio, llamado sirviente, para el uso de otro
predio de distinto dueño llamado dominante, o para utilidad publica o comuna.

240.- Cual es la naturaleza jurídica de la servidumbre.


Es un derecho real de mero goce.

241.- Como se clasifica la servidumbre según la ley.


      Continuas: Son todas aquellas cuyo uso es o puede ser
incesante, sin intervención de ningún hecho actual del
hombre;
      Discontinuas: Aquellas cuyo uso necesita algún hecho
actual del hombre
      Aparentes: Las que se anuncian por obras o signos
exteriores dispuestos para su uso y habitación
      No Aparentes: las que no presentan signo exterior de su
existencia

 242.- Cual es su clasificación doctrinaria


1. Por su Contenido pueden ser;
 Positivas: Las que confieren a otro propietario un derecho
 Negativas: Son las que impiden el ejercicio de su derecho al
propietario del predio sirviente.
2.por su uso o ejercicio pueden ser:
 Continuas: Su uso puede ser continuo sin actos inmediatos o
actuales del hombre
 Discontinuas: Para su ejercicio necesitan de actos actuales del
hombre
3.Por la evidencia de su existencia pueden ser:
 Aparentes; Cuando su existencia se anuncia por signos exteriores
que revelan su uso y aprovechamiento
 No Aparentes: Cuando no hay signos visibles que revelen su
existencia
4.Por su origen pueden ser:
 Legales o Forzosas: Son impuestos por la ley como consecuencia
natural de os predios o en razón de utilidad particular o pública
 Voluntarias: Las que se originan por la voluntad de las partes a
través de contrato o disposición de última voluntad
243.- Cuales son los caracteres de la servidumbre.+
 Es un derecho real
 Recae sobre cosa ajena
 Ha de se ser un inmueble por naturaleza
 Modifica el régimen normal de la propiedad
 Inseparable e indivisible.

244.- Como se realiza la constitución de la servidumbre.


1. Debe hacerse en escritura pública e
2. inscribirse Registro de la Propiedad, tanto en el predio dominante como el predio
sirviente. (arts. 759, 1124 y 1125 inciso 2, 1137 y 1576 de código civil)
Las servidumbres pueden constituirse:
 Por determinación de la ley, las cuales reciben el nombre de
legales o forzosas entre las cuales encontramos las legales naturales
cuando se producen por la natural ubicación de los fundos y legales
propiamente dichas cuando son constituidas por razón de utilidad
pública o en razón de interés particular;
 Por determinación de la voluntad humana, denominadas
simplemente voluntarias, cuando su orígen tiene lugar por actos
potestativos de la voluntad humana, a través del contrato o
disposiciones de última voluntad.

245.- Constitución de las servidumbres por el destino del padre de


familia:
Este modo de adquirir la servidumbre se conoce con la adquisición por signo
aparente, o por destino de padre de familia, por destino del propietario o por
presunción legal.
El art. 752 en su segundo párrafo establece. “Sin embargo, el propietario de dos
fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra”.

246.- Como se extingue la servidumbre.


Voluntarias: Por el no uso:
a) Continua y aparente = 3 años
b) Discontinua o no aparente = 5 años
Legales: Art. 820
Por el no uso de 5 años, establecidas por utilidad pública comunal, si
se prueba el uso de otra servidumbre de la misma naturaleza en otro
lugar.
Art. 817
a) Por renuncia hecha por el dueño del predio dominante.
b) Por vencimiento del plazo cuando es constituida por derecho
revocable, y se cumple la condición.
c) Por la remisión gratuita u onerosa.

247.- Cuales son las servidumbres legales:


Son aquellas que el beneficiario puede exigir en virtud de un derecho que la ley
reconoce, incluso contra la voluntad del predio sirviente.
1. Servidumbre de acueducto. art. 760
2. Servidumbre de estribo de pesca. art. 778
3. Servidumbre de abrevadero y saca de agua art. 781 a 785
4. Servidumbre legal de paso. art. 786 a 798
5. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. art. 796
6. Servidumbre de conducción de energía eléctrica. art. 797
7. Servidumbre legal de desagüe
8. Servidumbre de luces y vista. art. 517.

248.- Que son derechos reales de garantía:


Son derechos reales limitados, accesorios de una obligación, que tienen por
finalidad garantizar, el cumplimiento de una obligación.

249.- Que es hipoteca


Es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de
una obligación.

250.- Cuales son los caracteres de la hipoteca


 Son derechos reales
 Son accesoria
 Indivisibles
 Constitución voluntaria
 de especialidad (el bien tiene que estar especialmente determinado)
 No implica la posesión de los bienes
 Constitución registral
 No hay saldo insoluto

251.- Cuales son las formalidades para su constitución


1. En escritura publica
2. Se inscribe el registro de la propiedad

252.-. Que es la sub-hipoteca


Es cuando se hipoteca el derecho a hipotecar.

253.- cuales son los bienes y derechos no hipotecables:


 De conformidad con el artículo 838 del código civil, no pueden hipotecarse:
 Derecho de uso y habitación.
 El inmueble destinado a patrimonio de familia; y
 Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante
haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de cinco
años. Para los menores de edad dicho término se cuenta desde que cumplan
la mayoría de edad.
 
254.- Cual es contenido de los derechos y obligaciones del acreedor
hipotecario y del deudor: art. 824 c.c.
DERECHOS DEL ACREEDOR HEPOTECARIO
 Promover la venta judicial del bien gravado.
 Exigir que se mejore la garantía
 Sub-hipoteca
 Derecho de tanteo
OBLIGACIONES DEL ACREEDOR HIPOTECARIO
 Cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar
convenidos, en la escritura constitutiva, y el pago de los intereses pactados
(arts. 1387 y 1946 c.c.)
 De mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la
obligación, si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito,
en el termino que el fije el juez (art. 845 c.c.)
 Hacer el pago con intervención judicial.
 Aceptar y recibir el pago, sino lo acepta se da el pago por consignación al
tribunal (vía de los incidentes)
DERECHOS DEL DEUDOR:
 Enajenar o hipotecar el bien gravado
 Reducción de la garantía
 Hacer el pago de la obligación por consignación
 
255.- Quienes pueden hipotecar:
Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados
los bines inmuebles que puedan ser enajenados. Art. 835

256 Que es extensión de la hipoteca


La extensión de la hipoteca puede referirse tanto al bien dado en hipoteca como a
la obligación garantizada con la hipoteca.
De conformidad con el código civil, en el artículo 830 dice que la hipoteca se
extiende:
1. A las acciones Naturales y mejoras
2. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que
levante sobre los edificios hipotecados.
3. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble
4. A las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concedidos o
debidos al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios;
y
5. A las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble.
 
257.- Que es hipoteca inmobiliaria

258.- Como funciona la hipoteca para garantizar crédito en cuenta


corriente.
Constituye una modalidad, pues en lugar de una cantidad determinada (dinero)
que se entrega al deudor, este retira y entrega cantidades parciales y repone por el
saldo que resulte en el momento de la liquidación de la cuenta , pero no pueden
exceder las suma entregadas de la cantidad máxima fijada al celebrarse el contrato.
 
259.- Que son cedulas hipotecaras.
Es el documento-titulo en que consta un crédito, o parte de él, garantizando con
hipoteca sobre uno o mas bienes.

260.- Que es prenda:


Es el derecho real que gava bienes muebles para garantizar una obligación. At. 880.

261.- Cuales son las principales características de la prenda.


 Es un derecho real de garantía
 Afecta únicamente los bienes sobre que se impone
 Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse la prenda
 Un objeto puede darse en prensa a varias personas sucesivamente
 ¨Puede constar en escritura publica y documento privado

262.- Cual es la clasificación de la prenda:


 Industrial:
 Agraria:
 De facturas. art. 888
 Cosa ajena: art. 889
 Prenda de existencias art. 909
 De bienes por existir Art. 910
 De prenda abierta. art. 913
 De prenda de valores. (der. mercantil) art. 54 Ley de mercado de valores)

263.- Explique las diferencias entre la hipoteca y la prenda.


Categoría de Distinción Prenda
Hipoteca
S/ el bien que recae Muebles Inmuebles
Forma de constitución Doc. Priv. y Escritura P. Escritura
Pública
Saldo Hay saldo insoluto No hay saldo insoluto
En cuanto al desplazamiento Hay desplazamiento No hay
desplazamiento
Respecto al depósito Si hay depósito No hay
depósito 

LIBRO III
265.- Que es derecho sucesorio:
Es la subrogación que a consecuencia de la muerte de una persona se produce en
otra de los derechos y acciones transmisibles de los que aquella era titular

266.- Cuales son las teorías que explican el derecho de Sucesión


1. Teoría Subjetiva: Estas teorías explican el fenómeno hereditario ligado a
la persona del causante identificando al heredero con el causante o como una
continuación de la personalidad del causante, de la siguiente manera.
 Teoría de la identificación de la persona del difunto con el heredero;
que considera que la personalidad del difunto se transmite al
heredero formando una sola persona.
 Teoría de la continuación de la personalidad del difunto; esta teoría
considera que el heredero continua la personalidad jurídica del
difunto.
 Teoría de la Representación; de acuerdo a esta teoría el heredero
actúa como representante del difunto.
2. Teorías Objetivas o Modernas: Estas teorías consideran al heredero
como un sucesor en os bienes del causante, entre las teorias objetivas están
las siguientes:
 Teoría de la adquisición de una universitas juris: Que la succión
constituye una universalidad, o sea un complejo unitario y organico de
las relaciones jurídicas activas y pasivas en conexión entre ellas e
inseparables.
 Teoría de la adquisición de una totalidad o suma de los bienes: La
explica Cicu, diciendo que heredero no es hoy, el que venga designado
como tal por el testador o la ley, sino aquél al que el testador o la ley
atribuye la universalidad o una cuota de los bienes del difunto.
3. Teorías Intermedias: estas teorías tratan de conciliar las dos anteriores es
explicada por Castan Tobeñas, diciendo que la herencia se presenta como la
continuación o sucesión por modo unitario, en la titularidad del complejo
formado por aquellas relaciones jurídico patrimoniales activas y pasivas de
un sujeto fallecido que no se extinguen por su muerte, sucesión que
produce también ciertas consecuencias de carácter extramatrimonial y
atribuye al heredero una situación jurídica.
267.- Cuales son los presupuestos o condiciones necesarias que deben
producirse para que tenga lugar la sucesión:
1. Que tenga lugar la muerte del causante, o en defecto, la muerte presunta
2. Que surja el titulo sucesorio
3. Que del titulo resulte heredero una persona viva
4. Que el causahabiente no sea incapaz para heredar por indignidad.

268.- Explique de la capacidad e incapacidad para suceder.


 CAPACIDAD: El código civil no establece propiamente una regla general
de capacidad para suceder; podemos afirmar que las personas que tengan la
aptitud jurídica o legal necesaria para ser titulares de estas relaciones
jurídicas sucesorias, están en capacidad para suceder.
 Art. 923. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga
el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión,
cuando se trate de bienes situados fuera de la república. Situación especial (
Puede llegar a suceder quien no exista en el momento del fallecimiento del
causante, hay que tener en cuenta el art. 1 cc.)
 INCAPACIDAD:
 Indignidad sucesoria: supone la existencia de una persona capaz, solo
que frente a un determinado causante, es privado de su posibilidad de
sucederle por cualquier titulo. La indignidad implica la comisión de un acto
ofensivo y reprobable contra determinado causante. Esta se aplica a
cualquier clase de sucesión.
 Incapacidad relativa: es solo una concreta prohibición de heredar por
testamento, que afecta a determinadas personas que el legislador piensa han
podido captar la voluntad del testador. Esta incapacidad es propia de la
sucesión testamentaria. art. 926.
Efecto de la indignidad es la inexistencia de la delación a favor del indigno o bien
cuando la delación se haya producido.
269.- Cuales son la las causas de incapacidad para suceder por
indignidad:
1. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar
muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge,
conviviente de hecho o hermanos de ella. Es causa de indignidad subsiste no
obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena.
2. El heredero mayor de edad, que siendo sabedor de la muerte violente del
autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes,
cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueren
ascendiente o descendiente, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos
del heredero, cesara en este la obligación de denunciar.
3. El que voluntariamente acuso al autor de la herencia, de un delito que
merezca por lo menos la pena de un año de prisión.
4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante
5. El pariente del auto de la herencia si habiendo estado este de mente y
abandonado no cuido de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento
publico, si hubiere podido hacerlo.
6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que
los hay corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de
los hijos
7. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a
cambiarlo o revocarlo.
8. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que
tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior; y
9. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el
otorgamiento del testamento, o para conseguir que este teste a su favor o a
favor de otra persona.

270.- Quienes son incapaces para suceder por testamento. Art. 926
1. Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador;
2. Los médicos y cirujanos que hubieren asistido al testador en su última
enfermedad, si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador;
3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes, y los testigos
instrumentales;
4. El tutor; protutor y los parientes de ellos si no se hubieren aprobado las
cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo;
5. Las instituciones extranjera, cualquiera que sea su finalidad

271.- Quienes son los sujetos que dan origen a la sucesión.


1. Sucesores a titulo universal (Herederos)
2. Sucesores a titulo particular (legatarios)
3. Causante o sucedido ( persona cuya muerte da origen a la sucesión)
4. Legitimarios (los que tienen derecho a una parte de la herencia de manera
forzosa)
5. Los ejecutores testamentarios (albaceas)
6. Los que efectúan la partición (contadores, partidores)

272.- Que es proceso sucesorio.


Es el conjunto de de fases que acaecen de manera sucesiva pudiendo o no, coincidir
en el tiempo. Tales fases son:
1. La apertura de la sucesión: Es un hecho jurídico, consecuente al
fallecimiento del causante, que justifica la transmisión de su patrimonio a los
herederos.
2. La vocación a la herencia: Que no es otra cosa sino el llamamiento a la
herencia de todos sus posibles herederos o destinatarios.
3. La delación de la herencia: Es el ofrecimiento de la misma al primero o
primeros potenciales sucesores que tengan posibilidad de aceptarla o
repudiarla.
4. La adquisición: consiste en el derecho de quedar investido como heredero
del conjunto de titularidades trasmisibles del causante.

273.- Cuales son los tipos de vocación.


 Directa: Cuando supone el llamamiento actual y con delación de primer
grado del sucesor
 Indirecta: Supone un llamamiento virtual y que se concretara con la
delación así cuando no hayan podido heredar los sucesores de primer grado
los harán los siguientes.
 Solidaria: (derecho de acrecer) Cuando se hace un llamado conjunto a una
pluralidad de sucesores del mismo grado, en forma tal que todos resultan
llamados potencialmente a todo. art. 948.

274.- Cual es la clasificación del proceso sucesorio:


a.- Sucesión Testamentaria:
b.- sucesión intestada o legal
c.- Sucesión Mixta. art. 1068 numeral 4 y 1069

275.- Que es representación hereditaria


El derecho de representación es sencillamente el llamamiento indirecto efectuado
por la ley a la estirpe de uno de los primero llamados, que no ha sobrevivido al
causante o no ha podido sucederle. El derecho de representación se da entre
parientes del que premurió o no puedo heredar (por indignidad). El art. 929 da dos
presupuestos: El parentesco de los representantes y la imposibilidad para suceder
del representado.
La consecuencia o efecto mas importante de la representación es que los que
heredan de esta forma suceden por estirpes, de manera que los representantes se
dividirán la parte que le hubiese correspondido a aquel.

276.- Que es la herencia y cual es la naturaleza jurídica del derecho


hereditario.
Etimológicamente proviene de las voces griegas “Jeros”=despojado, dejado,
abandonado: y latina “Heres”= heredero. Herencia significa el derecho de heredar
como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir deja el causante
para su trasmisión a la persona.

277.- Cuales son los sistemas de la ley guatemalteca

278.- Cuales son las clases de sucesión mortis causa


POR SU FORMA:
1. A titulo Universal: Se produce una transferencia en cascada o en bloque sobre
la persona del sucesor, todos los derechos, bienes y obligaciones de que era
titular el causante, en este caso el sucesor se denomina heredero. Art. 919 CC
2. A titulo particular o Singular: Consiste en la trasmisión de determinadas
relaciones jurídicas, es decir que es llamado a bines concretos y
determinados, en este caso el sujeto se denomina legatario.
POR SU ORIGEN Y CAUSA:
1. Voluntaria: Esta determinada por la voluntad del hombre, en este caso recibe
el nombre de testamentaria.
2. Legal: Esta determinada por la ley, la ley estipula quien o quienes son las
personas llamadas a suceder, ésta recibe el nombre de intestada, Ab-intestato,
o legitima.
3. En parte Testada y en Parte Intestada: Es una forma que puede producirse
perfectamente en la práctica, las dos clases de sucesión pueden concurrir
respecto de un mismo patrimonio. Es este caso el causante dispone a través
de testamento de una parte de su patrimonio, pero por olvido u otra razón no
dispone de la otra parte, en consecuencia respecto de esta otra parte del
patrimonio, tendrá que abrirse la sucesión intestada legal o legitima. Art. 919.

279.- Cual es el problema de su sucesión testada o intestada.

280.- Que es sucesión testamentaria:


Es el derecho de suceder por testamento en virtud de la manifestación de voluntad
expresa del causante contenida en testamento valido.

281.- Que es el Testamento.


Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona
dispone de todo o parte de sus bienes, para después de su muerte. art. 935

282. Cuales son las características del testamento.


a) Acto mortis causa: en virtud que es necesaria la muerte del
causante para tener efecto.
b) Acto unilateral: porque es la voluntad de una sola persona
c) Acto personalísimo: es un acto puramente personal, no lo puede
hacer otra persona.
d) Solemne: ya que llena todos los requisitos requeridos por la ley.
e) Acto Revocable: puede ser modificado tácita, presunta y
expresamente.
f) Acto Dispositivo de Bienes: ya que implica la total o parcial
disposición de sus bienes.

283.- Quienes tienen capacidad para testar:


El testamento como acto de voluntad requiere que su autor posea la aptitud natural
de inteligencia y voluntad, suficiente como para realizar un acto libre y consiente.
Solo pueden otorgar testamento las personas fisicas, pues son las unicas capaces de
generar sucesión mortis causa.
Art. 934.- Toda persona capaz civilmente pude dispones de sus bienes por medio
de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal
para heredar.
El notario autorizante, en los testamentos, tiene el deber de cerciorarse del estado
de capacidad natural del testador. art. 42 Cod. de Notariado

284.- Quienes son los sujetos carentes de capacidad


La incapacidad para testas es excepcional y la reduce el art. 945
1. El que se halle bajo interdicción;
2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, cuando no
puedan darse a entender por escrito.
3. El que sin estar bajo interdicción no gozare de las facultades intelectuales y
volitivas, por cualquier causa en el momento de testar.

285.- Límites y prohibiciones para testar


Limites: La libertad de testar solo tienen por límite el derecho de que algunas
personas tienen a ser alimentadas art. 936
Prohibiciones:
 Se prohíbe el contrato de sucesión reciproca entre cónyuge
 Es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato
 se prohíbe que dos o mas personas otorguen testamento en un mismo acto
 Las cedulas o papeles a que se refiera el testador no podrán considerarse
como parte de éste, aunque el testador lo ordene.

286.- Cual es la forma de interpretación del testamento


En el art. 640 la interpretación del testamento esta presida por la regla de la
preponderancia de la voluntad real o intención del testador, es decir resulta clara la
regla máxima de que la voluntad del testador es la ley suprema y la única realidad
que hay que tener en cuenta.
Si la interpretación supone decidir el sentido de unas determinadas expresiones
para concluir cual fue la voluntad expresa, la integración, en cambio implica añadir
un suplemento de la voluntad a la declarara (integración intenta construir una
voluntad hipotética, virtual del causante).
Por ejemplo el art. 947 es una clara norma integradora del testamento al señalar “la
omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones
que contiene. Los bienes, derechos y acciones de la que no dispuso el testador que
omitió la institución de heredero pasaran a los herederos legales.

287.- Cuales son las reglas formales en el testamento: art. 955


 El testamento deberá otorgarse en escritura publica
 El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones
testamentarias o manifestarlas de palabra
 el notario redactara el testamento y procederá a su lectura en presencia de
testigos, en un solo acto y sin interrupción.
288.- Cuales son las clases de testamento:
1.- Comunes:
Abierto: es el que se otorga en presencia de las personas que deben autorizar el
acto, quienes quedan enterados de lo que dispuso el testador.
 Características:
1) Es fundamentalmente notarial. (art. 955 c.c.)
2) Publicidad Forzosa: (art. 956)
3) Protocolización o Protocolación:
 Formalidades: En Escritura Pública, Requiere testigos, En un solo acto,
Sin interrupción, en su texto debe hacerse necesaria la expresión de los
elementos exigidos en el art. 42 a 45 C.N. Constituye una solemnidad del
testamento abierto, cuya inobservancia es causa de nulidad.
 Solemnidades: Del ciego Art. 957, Del sordo Art. 958, Del mudo Art. 961
 Obligaciones posteriores: hay que hacer el envió de la plica que contiene
el testimonio especial del testamento común abierto al Director del Archivo
General de Protocolos. (art. 37 CN) y dos avisos que se dirigen al
Registrador General de la propiedad de la zona central y al segundo registro
de la propiedad.
Cerrado: Es cuando el testador sin revelar su última voluntad declarada,
presenta el pliego que la contiene a las personas que ha de autorizar el acto. Este
testamento consta de dos fases: la redacción del escrito que tiene la última
voluntad y la de otorgamiento notarial.
 Características:
1) Secreto material de las disposiciones testamentarias;
2) Carácter Notarial;
3) Protocolación.
 Formalidades: Según el art. 959 CC. Testamento en una cubierta cerrada,
En presencia del notario y testigos, Sobre la cubierta el acta de otorgamiento
2.- Testamentos Especiales: 
Son llamados también extraordinarios, son aquellos otorgados en circunstancias
anormales y por lo tanto están exentos de ciertas formalidades. Nuestro código civil
en sus artículos 965, 967, 971, 972 y 974 regula las formas especiales de testamentos.
Cuales son los testamentos especiales?
1) Testamento Militar
2) Testamento Marítimo
3) Testamento en lugar incomunicado
4) Testamento del Preso
5) Testamento en el extranjero

289.-Cuales son las formas de ineficacia del testamento,


Nuestro código civil regula la ineficacia testamentaria de la siguiente forma:
 La Nulidad: Los testamentos otorgados sin cumplir los requisitos o
prescripciones legalmente establecidos, referidas ya a la capacidad, y
libertad de testas y solemnidades formales, adolecen de un vicio genético. Es
nulo el testamento que se otorgar sin la observancia de las solemnidades
esenciales que la ley establece. Art. 977 y Art. 44 CN
 La anulabilidad: Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o
fraude Art. 978 La violencia debe ser de tal naturaleza que cause impresión
profunda en el ánimo de una persona razonable.
 La Revocación del testamento: Los testamentos solo pueden revocarse
por otros testamentos posteriores, dada la prohibición de la renuncia
anticipada a la revocabilidad. Tiene que ser valido, el testamento revocador,
para generar el efecto revocatorio un requisito para la revocación es el art.
982. Hay dos clases de revocación:
 Total: Es la que priva de eficacia a todas las disposiciones por causa
de muerte anteriormente establecidas por el testador. Art. 982
 Parcial: Es la que priva algunas disposiciones por causa de muerte
anteriormente establecidas. Art. 983
 La caducidad: Es una forma de ineficacia sobrevenida que afecta a un
testamento válidamente otorgado, pero en, consideración al hecho de
haberse celebrado con menos garantías que los ordinarios. La caducidad no
depende de la voluntad del testador sino es la ley la que lo deja sin efecto
algunas disposiciones de última voluntad. Art. 989 y 992.
Diferencia entre caducidad y revocación
 La revocación extingue definitivamente la disposición; Caducidad recobra
su eficacia si desaparece el motivo que determinó su extinción.

290.- Como se da la atribución sucesoria bajo condición.


El art. 993 CC establece la admisibilidad de que la institución de heredero o
legatario se someta a condición.
La condición consiste en un hecho futuro e incierto, de cuya realización depende la
eficacia de la cláusula testamentaria.

291.- Cuales son los tipos de condición sucesoria:


1. Condiciones suspensivas: Es la que debe existir, o no, según que un
acontecimiento futuro e incierto suceda o no suceda. Art. 994 CC alude a
una condición suspensiva: “La condición de no enajenar o no gravar los
bienes, solo será validad hasta la mayoría de edad y cinco años mas de los
herederos o legatarios.

EFECTOS:
 Transmisibilidad de la expectativa condicionada. La delación no se
produce en tanto no se cumpla la condición suspensiva, el llamado
bajo condición suspensiva no puede aceptar o repudiar la herencia.
 Administración de los bienes: en tanto no se cumpla la condición se
crea una situación transitoria y se precisa adoptar medidas
oportunas tendentes a administrar y conservar los bienes atribuidos.
Art. 996. “Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo condición
suspensiva, se pondrán en administración los bienes…”
 Cumplida la condición se produce la delación a favor del designado,
si acepta y no es él el administrador de los bienes, podrán reclamarlos
de quien los administre.
2. Condiciones resolutorias: Es cuando cesan los efectos desde el instante
en que se verifica aquel acontecimiento.
EFECTOS:
 La condición resolutoria carece de eficacia retroactiva, o la tienen
limitada, por analogía con la sustitución fideicomisaria.
 Cumplida la condición, pues habrá de entregar los bienes al siguiente
beneficiario (el designado por el testador o por la ley)
3. Atribución sucesoria sometida a termino: Art. 998.- Sera valida la
designación de día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la
institución de heredero o legatario. En ambos casos, hasta que llegue el
termino señalado, o cuando este concluya…
PLAZOS:
 El Término inicial o suspensivo : Se da cuando el testador
dispone que la institución o legado surtirá efectos a partir de cierto
día. El heredero o legatario adquiere sus derechos desde el
fallecimiento del testador, lo que ocurre es que no puede disfrutarlos
plenamente hasta que no venga el día señalado.
 El Término resolutorio o final: Se da este tipo de institución
cuando el testador ordena la institución de heredero o legado hasta
cierto día. Desde el mismo día de la muerte, el instituido bajo este
tipo de término adquiere y puede ejercitar el derecho hereditario. Sin
embargo no tiene plena capacidad dispositiva.

292.- Que es sustitución hereditaria.


Es la cual el testador nombra en su testamento a varias personas para que lo
sustituyan en la titularidad de sus bienes, éstas pueden ser llamadas de una
manera conjunta o sucesiva.
 
293.-Cual es la naturaleza jurídica
Es una verdadera institución condicional de heredero, sometido al evento futuro e
incierto de que el primer instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia.

294.- Cual es la clasificación


1. Sustitución vulgar: También es llamada sustitución directa, y es
la designación que el testador hace en su testamento de segundos o
ulteriores herederos para el caso de que los primeramente llamados
no lleguen a serlo.
2. Sustitución Pupilar: Es aquel nombramiento que hacen los
padres y demás ascendientes para sus descendientes menores de 14
años, previendo el caso de que mueran antes de llegar a dicha edad.
3. Sustitución Ejemplar: Es una derivación de la anterior, se le
conoce con el nombre de sustitución cuasi pupilar, la cual puede
definirse como "El nombramiento de heredero hecho por un
ascendiente a su descendiente mayor de catorce años legalmente
incapacitado por causa mental para el caso de que muera sin
recobrar la razón".
4. Sucesión Fideicomisaria: Es llamada también oblicua o
indirecta, y es aquella disposición por virtud de la cual el testador
ordena una doble o múltiple vocación sucesoria estableciendo que el
heredero primeramente llamado conserve y transmita los bienes a
un segundo o ulterior heredero, bien para el caso de fallecimiento de
aquel, cuando ocurra un suceso o llegue un día determinado
establecido en el testamento. Nuestro código civil la regula en el
artículo 989. Debemos indicar que son tres sujetos que intervienen
en la sustitución fideicomisaria:
 El testador ordena la sustitución (fideicomitente),
 El fiduciario encargado de conservar los bienes y trasmitirlos, y
 El fideicomisario que es quien recibe en segundo lugar los
bienes.
Es aquella en la cual el primer heredero traspasa a un segundo, y esta a un
tercero si la hubiere, los derechos de herencia, establecidos según el
testamento.
295.- Definición de aceptación de la herencia:
Es aquella declaración unilateral de carácter irrevocable, por cuya virtud el llamado a
una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de heredero,
asumiendo la posición jurídica que la misma presupone.

296.- Cuales son las formas de la aceptación de la herencia


1.- Por su forma la aceptación puede ser:
 Aceptación expresa: Se produce cuando la aceptación, se hace a través de
un documento público o privado, este sería el caso de que una persona
aceptara la herencia a través de su representante en nombre de aquél, estaría
contenido en escritura pública, faccionada por un notario. (art. 1027 c.c.)
 Aceptación Tácita: Se produce cuando la persona llamada a adquirir la
herencia realiza actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o
actos que no podrán ejecutarse sin la cualidad de heredero (ejemplo: vender,
ceder o donar su derecho a una tercera persona) (artículo 1028 c.c.).

 2.- Por sus efectos la aceptación puede ser:


 Aceptación pura y simple: En esta forma de aceptación se produce una
ilimitada responsabilidad de heredero quedando obligado a pagar las deudas
y demás cargas de la herencia con sus propios bienes, esta aceptación puede
hacerse expresa o tácita.
 Aceptación bajo el beneficio de inventario: Es aquella modalidad de la
aceptación sucesoria autorizada en la ley, por cuya virtud se establece la
separación de patrimonios limitándose la responsabilidad del heredero por
las deudas y cargas de las herencias, a los bienes que integran el activo de la
sucesión.
 
297.- Cual es el término para aceptar la herencia:
El artículo 1031 del código civil, señala que el plazo para aceptar la herencia que es
de seis meses para el heredero que se encuentra en el territorio nacional y de un año
para el heredero que se encuentra en el extranjero. Existe un caso que podría decirse
que es de carácter excepcional en el cual el plazo antes indicado se abrevia y se
produce cuando alguna persona interesada en que el heredero declara si acepta o no
la herencia, (podría ser un acreedor del causante) y pasados nueve días de la
apertura de la herencia el interesado solicita al juez competente la fijación de un
plazo que no exceda de 30 días para el adquiriente haga declaración aceptándola o
renunciándola, en caso de que haya silencio o que no se pronuncie al respecto el
heredero, se tendrá como si hubiera aceptado la herencia. (la aceptación de la
herencia se encuentra regulada en los artículos del 1026 al 1040 del código civil)

298.- Definición de renuncia de la herencia.


El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación, pero
debe hacerse expresamente por escrito ante el juez o por medio de escritura
pública. art 1034

299.- Cuales son los efectos de la renuncia de la herencia


 No priva al que la hace de reclamar los legados que se le
hubieren dejado. art 1035
 El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado,
puede reclamar la parte que cubra su crédito. art 1036
 El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si
renuncia la una, se entiende que renuncia las dos. art 1037
 Si el heredero renuncia, sus acreedores pueden pedir al juez que los autorice
para aceptar en nombre de aquel, solo por el monto de sus créditos. art 1039
 Quien entre a la posesión de la herencia por la renuncia puede oponerse a
que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tengan
contra el que renunció. art. 1040

300.- Cual es derecho de los acreedores del heredero en relación a la


herencia
 Dispone el art. 1039 “Si el heredero renuncia la herencia en perjuicio de sus
acreedores, pueden éstos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia,
pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la
aceptación sólo aprovechará a los acreedores hasta el momento de sus créditos,
correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por ley.
Este artículo persigue mantener las garantías de los acreedores personales del
heredero. Debe tenerse en cuenta que los acreedores en el supuesto del art. 1039
para ejercitar el derecho que les concede la ley, necesitan la autorización judicial;
sin embargo, los acreedores en los casos de las acciones subrogatorias y paulatinas
pueden obrar recta vía.

301.- Cuales son las reglas comunes a la aceptación y renuncia de la


herencia
Estas tienen naturaleza negocial, por lo que se deben insertar en la órbita de la
autonomía de la voluntad, si bien se debe terne en cuenta que sus efectos están
fijados normativamente, siendo de destacar los siguientes caracteres:
 Son actos unilaterales en cuanto que sólo requieren para su eficacia la
declaración de voluntad del llamado
 No receptivos, en cuanto que la declaración de voluntad no ha de ser
recibida por ninguna persona para que sea eficaz
 Indivisibles, pues tienen que recaer sobre la totalidad del llamamiento a la
herencia.
 Han de ser actos puros, no sometidos ni a término ni condición
 Son irrevocable, pues sus efectos vinculan al declarante una vez realizados
como establecen
 Sus efectos retrotraen al momento de la muerte del causante.
 
302.- (Donaciones por causa de muerte) Que son legados
Es la disposición testamentaria por cuya virtud, el causante asigna una ventaja
económica de carácter particular a aquel o aquellos a quienes desea beneficiar en
concreto. La palabra “legado” viene del latin alege, que quiere decir “todo lo
dispuesto en testamento” El legado es un regalo póstumo.

303.- Cuales son las características del legado


 Es una disposición autónoma. art. 921
 Es una disposición de carácter patrimonial
 Es una disposición por causa de muerte
 Es una disposición a titulo particular
 Contiene un elemento de libertad (el testador atribuye el legado sin tener
obligación de favorecer al legatario)

304.- Cuales son los sujetos del legado:


1. El disponente: Normalmente se trata del testador quien ordena el legado
2. El gravado: Será la persona a quien el testador imponga la obligación de
hacer efectivo el legado. Normalmente, será el heredero, que es el sucesor a
quien la ley impone la prestación del legado.
3. El legatario: Es el beneficiario de la atribución a titulo particular.

305.- Forma de adquisición, pago e ineficacia del legado


1. ADQUISICION DEL LEGADO.
 Si el legado es condicional y la condición es suspensiva, se
suspenderán los efectos de la adquisición hasta que se haya
comprobado que la condición se cumplió.
 Si la condición es resolutoria, se adquiere el legado con la delación y
cesarán sus efectos en el momento en que la condición se cumpla.
 Si el legado se dispuesto a termino, los efectos del mismo empezaran
o cesaran el día previsto por el testador.
 Aceptación:
1. Expresa: cuando se pide
2. Tácita: cuando se recibe
 Cuando tienen lugar la aceptación del legado, el único efecto que
produce es, pues el de impedir una repudiación posterior, y convierte
la adquisición del legado en irrevocable. Art. 1010
2. PAGO DEL LEGADO
 El derecho se traducirá en la posibilidad de reclamar al obligado que
haga efectivo el derecho que se ha adquirido
 El legatario debe soportar las cargas que con está gravada la cosa que
se lega. (con una pension, servidumbre u otra carga) art. 1016
3. INEFICACIA DEL LEGADO
 El legado puede ser nulo y por lo tanto ineficaz, cuando se realiza a
favor de persona a quien afecta una prohibición de suceder. Art. 926
 Respecto a la extinción del legado cabe indicar que el legado es
valido, pero por causas ajenas a la voluntad del disponente puede no
producir efectos. art. 991 ”La disposición testamentaria de una cosa
especifica a favor de alguno, no produce efecto si se destruye la cosa
sin culpa de la persona obligada a entregarla”
 La extinción se produce también cuando el legatario renuncia al
legado; los casos de no realización de la condición; cobro del crédito
legado, por parte del testador y la adquisición por el legatario de la
cosa legado.

306.- Como se clasifican los legados:


POR SU MODALIDAD PUEDEN SER.
1. Legados Puros: Son aquellos que se constituyen sin prefijar día, condición
ni calidad, o circunstancia alguna que modifique o suspenda su entrega
2. .Legados Condicionales: Son aquellos cuya efectividad dependen de la
realización de un acontecimiento futuro e incierto establecido por el
causante en su testamento.
3. Legados a Término: Son aquellos ordenados estableciendo el testador un
día o tiempo en que han de comenzar o cesar los efectos de la institución.
4. Legado Sub-Modo o Modal: Se llama también oneroso y tiene lugar
cuando el testador ordena el legado estableciendo el fin u objeto para lo cual
se hace, lo que implica por regla general un gravámen o carga para el
legatario, y para librarse de ellos sólo existe un medio de hacerlo
"renunciar al legado:.
5. Legado Sub-Causa o Causal: Es aquel que tiene lugar cuando el testador
ha expresado la razón que tuvo para hacer el legado, esta clase de
legado tiene como propósito recompensar beneficios recibidos o
servicios prestados. (art. 1008 c.c.)
6. Legado Sub-demostratione o legado con demostración: Tiene lugar
cuando el testador pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o
aditamiento que la designa o la hace conocer con más certeza, para facilitar su
identificación.
POR SU OBJETO LOS LEGADOS PUEDEN SER:
1. Legado en Especie: Se llama así el que recae sobre cosa individualmente
determinada, se trata de un objeto cierto, que no requiere de ulteriores
especificaciones. Art. 1002 nuestro código civil acepta esta clase de legado lo
cual inferimos del artículo 1005 que establece; "No tiene efecto el legado de
una cosa en especie, si no se haya en el dominio del testador al tiempo de su
muerte"
2. Legado de Género: Es el que recae sobre cosa que se determina
únicamente por el género a que pertenece (art. 1006 c.c.)
3. Legado en Cantidad: Es aquella especie de legado de género en que la
cosa se determina por el número o la cantidad. (art. 1002 c.c.) De
conformidad con la doctrina de este legado corresponde al beneficiario
los intereses respectivos. Art. 1018. “Desde que pase un año del
fallecimiento del testador, se abonaran intereses al legatario, si el legado
consiste en dinero.”
4. Legado Alternativo: Son aquellos en los que se legan varias cosas o
prestaciones de forma alternativa, es aquel que comprende dos o más cosas,
de la cuales debe entregarse una de ellas.
5. Legado de pensión periódica: Consiste en la atribución al legatario del
derecho a obtener, periódicamente, unas determinadas prestaciones,
consistentes, pro regla general, en cantidades de dinero. Puede ser por tiempo
determinado o durante la vida del legatario. Art. 1011
6. Legado de cosa ajena: El causante puede disponer por testamento de
cosas que no son suyas, es decir establecer un legado de cosa ajena.
Art. 1005. No tiene efecto el legado de una cosa en especie, si no se haya en el
dominio del testador al tiempo de su muerte.
7. Legado de Cosa Gravada. El legatario debe recibir la cosa con el
gravamen, no pudiendo exigir de los herederos o sucesores que
extingan el derecho real que pesa sobre ella, gravada, o Sujeta a usufructo,
uso o habitación. Art. 1016,101
8. Legado de Crédito: Tiene lugar cuando el testador deja al legatario un
crédito que le corresponde en contra de un tercero. Art. 1007
9. Legado de Liberación: Se llama también legado de perdón, y en este el
testador condona al legatario la deuda que tenía contraída contra el
primero.
10. Legado de deuda: Se entiende como tal el legado que hace el testador a
acreedor suyo, declarando expresamente que le lega lo mismo que le
debe. Art. 1009
11. Legado de Alimentos, Consiste en legar una cantidad a fin de
proporcionar al legatario los medios para su subsistencia y educación
POR SU ORIGEN LOS LEGADOS PUEDEN SER:
1. Voluntarios: Son todos aquellos que dependen de la voluntad del
disponente, comprendidos en la doctrina o regulados en los diferentes
ordenamientos jurídicos.
2. Forzosos: Son aquellos que la ley imponía al testador, suponían estos
legados una adquisición operada por el Ministerio de la ley.

307.- Que es prelegado y sublegado


 Prelegado: Es el legado hecho a un heredero o coheredero, de tal manera
que una persona es llamada a la sucesión en un doble concepto, como
heredero y legatario
 Sublegado: Consiste la figura en gravar con un legado al propio legatario, si
bien el segundo legado no debe ser superior económicamente al valor del
legado atribuido al legatario gravado.

308.- Que es el albaceazgo o ejecución testamentaria


El albacea o ejecutor testamentario, es la persona a quien el testador encarga el
cumplimiento y ejecutor de la última voluntad de su testamento.

309.- Que condiciones legales se necesitan para ser albacea.


 Se requiere que sea capaz, es decir haya cumplido la mayoría de edad
 Poder administras bienes y n ser incapaz de adquirir los títulos de herencia
 No estas en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Publico.
art. 1048

310.- Cuales son las características de la figura del albaceazgo


 Cargo voluntario: art. 1049 Ninguno esta obligado a aceptar el cargo de
albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con junta
causa, a juicio del juez.
 Cargo personalísimo: El albacea no puede delegar sus funciones en un
tercero, haciendo entrar a otro albacea designado por el delegante, salvo que
exista una autorización expresa del testador. Art. 1055 indica “el cargo de
albacea es meramente personal”.
 Cargo temporal: Las funciones no son perpetuas, sino que tiene como
limite la ejecución del concreto encargo testamentario. Art. 1058 indica: “El
albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo
dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los
litigios que se promovieron sobre la valides o nulidad del testamento o de
alguno de sus disposiciones.
 Cargo renumerado: en el sistema sucesorio del CC, el cargo de albacea es
remunerado por disposición del art. 1063, salvo que fuere heredero o
legatario.
 Cargo testamentario: el albacea solo puede nombrarse en testamento
válido y su cargo para ejecutar y vigilar la ejecución del testamento, su regla
principal de actuación es el testamento.

311.- Nombramiento del albacea o clasificación:


1. Por testamento: es la declaración de voluntad del causante, en virtud de la
que decide nombrar un ejecutor para su herencia.
2. Judicial: se da en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba
nombrado en el testamento, y cuando así lo pidieren los herederos
constituidos. art. 1043
3. Mancomunado: Se puede llamar a mas de un albacea que actúe cada uno
cumpliendo un encargo concreto, o para que actúen todos simultáneamente,
o una después de otra.

312.- Cuales son las facultades o atribuciones del albacea.


FACUTADES GENERALES: Art. 1050 CC
1. Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo a lo ordenado por
éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las
posibilidades de la herencia
2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes;
3. Hacer el inventario, con intervención de los herederos, y cuando no los haya,
con la de los interesados en los bienes;
4. Pagar las deudas y legados; y
5. Administrar los bienes, hasta que los herederos tomen posesión de ellos.
FACULTADES ESPECIALES:
1. Se le permite enajenar bienes para hacer pagos de las deudas y los legados,
si no hubiera dinero suficiente en la herencia y los herederos no lo
proporcionaran. Art. 1052
2. Puede realizar también una gestión procesal que consiste básicamente, en
la defensa del testamento en juicio y fuera de él: El testador puede ampliar
el ámbito procesal y atribuirle competencias para demandar y ser
demandado en relación a los bienes hereditarios. Art. 1054
3. Partición de la herencia. art. 1085
4. Puede otorgar poderes. art. 1056

313.- Como se extingue el albaceazgo:


CAUSAS:
1. Muerte: Esta causa de extinción del albaceazgo obedece al carácter de
personalísimo del cargo.
2. Imposibilidad: Siempre que se trate de una imposibilidad duradera y no
simplemente de un accidente pasajero.
3. La Renuncia: Podrá renunciar alegando causa justa a juicio del juez. Art.
1049.
4. La remoción: El termino remoción invita a pensar en las causas de remoción
de los tutores el código civil hace de este punto en la tutela, así como a las
causas de indignidad para suceder y a las de extinción del mandato.
5. Por vencimiento del término señalado por el testador; por la ley, en su caso,
por los interesados: el cargo del albacea es temporal (de un año) por ello, se
extinguirá una vez cumplido el encargo que hay sido encomendado.
EFECTOS:
1. Consiste en la liquidación de la situación que se ha producido como
consecuencia del albaceazgo.
2. La extinción implicara la necesidad de rendir cuentas, tal como lo establece el
art. 1061 CC.

314.- Que es la sucesión intestada:


Es aquella establecida por la ley, para regular la ordenación u distribución de los
bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento o con testamento
ineficaz o insubsistente para poder llevarse a cabo aquella distribución.

315.- Cuales son las características


 El llamamiento a la herencia está determinado en la ley
 Es supletoria o subsidiaria de la sucesión voluntaria art. 1070
 En esta delación el llamamiento a la herencia siempre es a titulo universal, de
heredero, incluso cuando sucede el estado
 Es compatible con la sucesión voluntaria cuando el causante no ha dispuesto
de todos sus bienes.

316.- Cuales son los casos en que tiene lugar la sucesión intestada
Según el artículo 1068, el cual dice:
 Cuando no hay testamento. Esto debe entenderse en sentido amplio, no solo
por la falta de testamento, sino también en cuento a la nulidad testamentaria
por cualquier cauda legal.
 Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o el instituidos
muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudio la herencia,
fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a
la ley. Por si sola la ausencia de institución de heredero no provoca la
apertura de la sucesión intestada, solo en el caso de que no comprenda toda la
herencia y no se haya dispuesto de ellos a través de legados
 Cuando el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto
de todos sus bienes;
 Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes.

317.- Cual es el orden de la sucesión intestada


La sucesión intestada se regula mediante un orden de prelación (preferencia) que
entra a regir la sucesión, los parientes consanguíneos más próximos gozan de
prioridad frente a los mas lejos. El art. 1078 indica la orden de sucesión:
 Primer lugar los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente
que o tenga derecho a gananciales; quienes heredan por partes iguales
 A falta de descendencia, sucederán los ascendientes mas próximos y el
cónyuge, por iguales porciones y cuando no hubiere una de esas partes, esta
llevara toda la herencia. At. 1079
 A falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes colaterales hasta el
cuarto grado. Art. 1082
 Cuando no existen parientes dentro de los grados de ley, se lega a la sucesión o
herencia vacante al Estado y las universidades de Guatemala por partes
iguales.

318.- Cuales son los principios generales que rigen la sucesión intestada:
1. La sucesión se defiere por órdenes: El código organiza órdenes de llamamiento
que agrupan a determinados herederos, los que pueden ser de distinta
especie.
2. Las órdenes son excluyentes: Dado un orden hereditario cualquiera, las
personas incluidas en él desplazan a las del orden siguiente (los descendientes
desplazan a los ascendientes, y estos a su vez, a los colaterales)
3. Dentro de cada orden se hereda según el grado de parentesco: Cuando varios
herederos pertenecen aun orden determinado (descendientes, ascendientes o
colaterales), la prelación se establece en razón de la proximidad de grado (los
padres desplazan a los abuelos; los hijos a los nietos, los hermanos a los tíos.
Art. 1079 Establece que el pariente mas cercano excluye al mas remoto.
4. En el sistema de sucesión legal se hereda por derecho propio (por cabeza,
partes iguales) y por derecho de representación (por estirpes, de manera
desigual)

319.- Cuales son las formar de enajenación de la herencia:


1. El negocio de la enajenación: es el negocio jurídico por el cual el heredero
trasmite el contenido económico, activo y pasivo, de una vocación
(llamamiento) hereditaria él deferida. Art. 1806 compraventa de herencia. “Se
puede vender un derecho hereditario, sin especificar los bines de que se
componen; y en tal caso, el vendedor sólo responderá de su calidad de
heredero.” Lo que se trasmite es el contenido económico de una herencia,
nunca el titulo o cualidad de heredero ya que es personalísimo e
intransmisible.
2. La venta de la herencia: A los negocios de enajenación que no sean venta se
aplicaran las reglas relativas al negocio de que se trate. La venta de la herencia
puede hacerla el heredero único o el coheredero por su cuota, mientras la
herencia esta dividida. El comprador adquiere el patrimonio hereditario,
comprensivo de bienes, derecho y acciones.

320.- Que es masa hereditaria


Es el conjunto de bienes y derechos sucesorios del causante y lo constituyen todos
los bienes que deja una persona a su fallecimiento, menos el pago de sus deudas, la
cual debe ser repartida entre los que tienen derecho a ella.

321.- Que es la partición de la herencia


Es la división y distribución de los bienes hereditarios indivisos entre los herederos
llamados a la sucesión del causante.

322.- Quienes están facultados para pedir la partición:


1. El heredero puede hacer uso de esta facultad que posea plena capacidad e
obrar. 1102
2. Los coherederos que tengan libre disposición de sus bienes pueden hacer valer
su derecho a no permanecer en la indivisión. Art. 1088 y 1090
3. Por los incapacitados y por los ausentes deben pedir la partición sus
representantes legítimos. Art. 1089

323.- Como debe procederse a la partición de la herencia


Una vez adoptado el acuerdo de la división de la comunidad hereditaria por los
coherederos, o bien dictada la resolución judicial en cuya virtud se decreta la división
de la herencia, se inicia la segunda fase del proceso particional , en la cual se deberán
responder a lo siguientes: Que bienes, derechos, cargas y obligaciones conforman el
patrimonio. Se debe realizar lo siguiente:
 El inventario: Esta operación radica en la necesidad de conocer con exactitud
cual es el conjunto de bienes y derechos que componen el patrimonio
hereditario, tras la practica de las operaciones, será objeto de partición
(efectivo o metálico, las alhajas, semovientes, los frutos, los bienes muebles e
inmuebles, los derechos y acciones, rentas y frutos )
 El avaluó o tasación: Mediante esta operación los contadores, con el auxilio de
los peritos procederán a la atribución de un valor a cada uno de los bienes y
derechos relacionados en el inventario.
 La liquidación: Esta es una operación cuya existencia depende de cual sea el
concepto que se tenga a la partición, es decir si se deba entregar a los
coherederos el conjunto de bienes y derechos en proporción a sus cuotas en el
haber hereditario.

324.- Cuales son los tipos de partición


1. La partición por el testador: esta es considerada como un contrato con
trasmisión inmediata e irrevocable de los bienes atribuidos. El art. 1098
faculta al testado para hacer la partición.
2. La partición por los coherederos: No habiendo hecho el testador la partición, ni
habiendo encomendado a otro esta facultad, pueden los partícipes de la
comunidad hereditaria hacer la partición, la práctica por los coherederos es
un verdadero contrato que exigirá la participación unánime de todos los
herederos. Ver, Art. 1102
3. La partición arbitral: Los herederos pueden acordar por unanimidad someter
sus controversias a un tercero para que las resuelva y en definitiva, haga la
partición. Ver Dt. 67-95 Ley de arbitraje.
4. La partición Judicial: Cuando es necesario la intervención judicial cuando el
testador no la hubiere hecho. Art. 512 CPCM.

325.- Cuales son las obligaciones de la evicción entre los coherederos


Art. 1109 “los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso
de evicción de los bines repartidos”. E fundamento del saneamiento entre
coherederos se presenta como una aplicación del principio de igualdad, pues su
finalidad no es otra que tutelar la integridad y el equilibrio de las cuotas o particiones
de herederos a través del reparto proporcional de los daños y perjuicios que pueda
menoscabar la atribución de uno de ellos.

326.- Cuando cesa la obligación de saneamiento


Art. 1110 “La obligación de saneamiento sólo cesa en los casos siguientes:
1. Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores, se pacto
expresamente;
2. Cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese
ocasionalmente por culpa del que la sufre.

327.- Como se da el saneamiento en la adjudicación de créditos.


Art. 1115 “si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de
la insolvencia posterior del deudor; solo son responsables de su insolvencia, al
tiempo de hacerse la partición”. Por los créditos calificados de incobrables no hay
responsabilidad. Art. 1116.

328.- Que es ineficacia dela partición.


Puede acontecer como una clara sanción por infracción de las normas del
ordenamiento jurídico que imperativamente regulan determinados aspectos de la
misma. Esta infracción supone, por tanto, la existencia de una discordia entre la
partición llevada a cabo y la prevista por el ordenamiento jurídico.

329.- Explique la nulidad de la partición.


La nulidad absoluta o radical de la partición se produce cuando existe un vicio o
carencia substancial en los elementos esenciales del acto, o bien cuando esta se
realiza vulnerando lo preceptuado imperativamente en la ley.
Art. 1122 La partición hecha con un heredero falso, es nula en cuanto tenga relación
con él, y en cuanto su personalidad perjudique a otros interesados.
330.- Explique sobre la anulabilidad de la partición.
La partición será anulable cuando concurriendo los elementos esenciales del acto se
de, no obstante, algún vicio o defecto que afecte la voluntad; ya se como falta de una
plena capacidad de obrar o los llamados vicios del consentimiento.
Art. 1120 “La partición será anulable si se hubiere hecho con preterición de alguna
persona que haya tenido titulo para heredar en el momento de abrir la sucesión,
pero solo en el caso que hubiere mediado dolo o mala fe por parte de sus
coherederos”.

331.- Explique la rescisión de la partición:


Cuando la partición se ha practicado válidamente, pero por el concurso de
determinadas circunstancias previstas legalmente queda sin efecto si se reclama por
algún interesado
Esta procede por dos causas:
1. Por la aplicación de la doctrina general de los contratos. Serán rescindibles las
particiones válidamente celebradas según art. 1118. “Las particiones hechas
extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden
ser los contratos en general”.
2. Por causa especifica de este negocio jurídico. Art. 1119 Las particiones hechas
judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los casos de saneamiento u
otra causa legal, conforme al capitulo anterior que trata de los efectos de la
partición”.

332.- Diferencias de la rescisión respecto con la nulidad y la


anulabilidad.
 Diferencia con la nulidad: la nulidad absoluta parte de la carencia o vicio
sustancial de los requisitos esenciales del acto o contrato y la rescisión
presupone que la relación jurídica ha sido válidamente constituida, pero
determinadas circunstancias no obstan su eficacia. Art. 1118 y 1119.
 Diferencia con la nulidad: la nulidad invalida siempre el acto o contrato,
mientras la rescisión es en ocasiones compatibles con la subsistencia total o
parcial del nexo creado y sus consecuencias no afectan a todos los
interesados.
 Diferencia con la anulabilidad: la anulabilidad es un vicio o defecto de los
elementos esenciales del negocio y en la rescisión la existencia de un
perjuicio.

333.- Explique del complemento de la partición


El complemento o adición de la partición es otro de los remedios que le código
establece para evitar que la partición se rescinda. Art. 1123 “ Si hecha la partición
aparecieren algunos bienes omitidos en ellas se hará una división suplementaria en
la cual se observarán las disposiciones anteriores”.

LIBRO IV

334.- Que es el registro de la propiedad.


Es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y
cancelación de loas actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales
sobre bienes inmuebles, muebles identificables. Art. 1124 y art. 230 CPRG

335.- cuales son los principios del registro de la propiedad:


1. Principio de publicidad: para dar seguridad jurídica al trafico inmobiliario y
garantía a los derechos reales inscritos.
2. Principio de Rogación: Que la inscripción debe ser requerida por aquella
persona que tenga interés, aunque hay excepciones cuanto lo constituye la
presentación de un testamento donde se constituye patrimonio familiar y
deberán ser anotados de oficio todos los bienes afectado.
3. Principio de inscripción: cuando la inscripción tiene por objeto que el acto,
contrato surta efectos contra terceros se le llama inscripción declarativa.
4. Principio de especialidad: Es la preferencia que le otorga a la primera
inscripción que en esencia constituye el titulo que le da garantía al derecho de
propiedad o posesión de la cosa.
5. Principio de Tracto Sucesivo: La primera inscripción es el titulo que acredita
los derechos que tiene una persona sobre ellos, el cual a su vez es requisito
necesario para cualquier anotación posterior.
6. Principio de Seguridad: Garantiza el cumplimiento de obligaciones anteriores
contraídas.
7. Principio de Fe publica: Asegura la validez derivados de la institución
registral, que dan confianza y credibilidad a los mismos.

336.- Cuales son los fines del Registro de la propiedad


La finalidad última del registro es la seguridad y garantía al trafico jurídico, el cual se
logra a través de la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos
relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles
identificables. Dentro de los fines secundarios tenemos.
 Fines estadísticos: permiten reflejar la cantidad de contratos traslativos de
dominio y el cual es enviado al ministerio de gobernación. At. 1220, 1231,
1232.
 Fines fiscales: El registro es un contralor fiscal indirecto, ya que el mismo
colabora con el estado mediante la información de la recaudación de
impuestos (impuestos único sobre inmuebles)

337.- Que se necesita para que un titulo sea inscribible en el registro.


1. Que determine efectos de carácter jurídico-real
2. Contenga actos y contratos susceptibles de inscripción de conformidad con la
ley
3. Que reúnan los requisitos de fondo y forma estipulados por el ordenamiento
jurídico vigente
4. Estén envestidos de autenticidad y hagan fe por si mismo o con otros
complementarios.

338.- Que títulos son susceptibles de inscripción según el código civil.


Art. 1125
1. Títulos que acreditan el dominio de los inmuebles y e los derechos reales
impuestos sobre los mismos;
2. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se
constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso,
habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros
derechos reales sobre inmuebles; y los contratos de promesa sobre inmuebles
o derechos reales sobre los mismos;
3. La posesión que conste en titulo supletorio legalmente expedido;
4. Los actos y contratos que trasmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o
derechos reales sobre los mismos;
5. Las capitulaciones matrimoniales, si afectan bienes inmuebles o derechos
reales;
6. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad
horizontal; y el arrendamiento o subarrendamiento, cuando pida uno de los
contratantes; y obligatoriamente, cuando sea por mas de tres años o que se
haya anticipado la renta por mas de un año;
7. Los ferrocarriles, tranvías, canales, muelles u obras publicas de índole
semejante, así como los buques, naves aéreas, y los gravámenes que se
impongan sobre cualquiera de estos bienes;
8. Los títulos en que constituyan derechos para la explotación de minas e
hidrocarburos y su trasmisión y gravámenes;
9. Las concesiones otorgadas por el ejecutivo para el aprovechamiento de aguas;
10. La prenda común, la prenda agraria, ganadera, industrial o comercial;
11. La posesión provisional o definitiva de los bines del ausente;
12. La declaratoria judicial de interdicción y cualquier sentencia firme lo que se
modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos sujetos
a inscripción o la libre disposición de los bienes;
13. Los edificios que se construyan en predio ajeno con el consentimiento del
propietarios; los ingenios, grandes beneficios, desmontadoras y maquina
agrícola o industrial que constituyan unidad económica independiente del
fundo en que estén instaladas; y
14. Los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificable por los
números y modelos de fábrica.

339.- Cuales son los efectos que producen las inscripciones efectuadas
en el registro general de la propiedad:
 Oponibilidad frente a terceros desde la fecha de la ente al registro del
documento respectivo.
 La inscripción no convalida los actos o contratos nulos según las leyes
 Una vez inscrito el derecho, las acciones rescisorias o resolutorias no
perjudican al tercero que haya inscrito su derecho excepto:
 Cuando expresamente se hayan estipulado por las partes y conste en el
registro
 Cuando se ejercite una acción revocatoria de enajenación en fraude de
acreedores y el tercero haya sido cómplice del mismo.
 Cuando tratándose de una acción revocatoria del las mencionadas , el
tercero haya adquirido el derecho a titulo gratuito
 Solo perjudica a terceros lo que aparezca inscrito o anotado en el registro.
 La inscripción produce efectos declarativos y no constitutivos, ya que el
derecho nace extra registralmente de acuerdo al ordenamiento jurídico.
 Determina la preferencia del derecho, ya que la fecha y hora de presentación
del documento al registro establece concretamente a quien corresponde la
prioridad o preferencia de la inscripción.
 Constituye prueba material del estado que conserva el inmueble.
 Otorga presunción de legitimación, puesto que se presume el derecho
registrado existe, que corresponde con la realidad jurídica y que pertenece al
titular inscrito.

340.-Cuales son las obligaciones del registro general de la propiedad


El registro de la propiedad como lo indica nuestro actual Código Civil es una
institución pública, la cual tiene a su cargo toda anotación, cancelación e
inscripción de todos aquellos actos relativos al dominio y demás derechos reales
sobre inmuebles y muebles identificables. La primera obligación que surge a raíz de
la creación del Registro de la Propiedad es la necesidad de designar a la persona
idónea que ejercite su cargo con toda honorabilidad y es por tal razón, que cada
registro debe de contar con un Registrador.

341.- Quién tiene a su cargo el nombramiento del Registrador?


El Registrador será nombrado por el Presidente de la República, en acuerdo
gubernativo a través del Ministerio de Gobernación (artículo 1225 del Código
Civil).

342.- Qué características debe de reunir el Registrador y cual es su


cargo?
Se requiere ser guatemalteco de origen, notario y abogado activo. El cargo de
Registrador es incompatible con el ejercicio de las profesiones de Abogado y
Notario al igual que con todo empleo o cargo público. Como característica
importante de los Registradores, encontramos que es obligación antes de iniciar su
cargo, garantizar (hipoteca y fianza) las responsabilidades en que pudieren
incurrir.

343 Quién efectúa las inspecciones en el Registro de la Propiedad?


El artículo 1217 del Código Civil en su parte conducente dice: “ La inspección de
cada Registro la tendrá a su cargo el juez de Primera Instancia de lo Civil,
designado anulamente por la Corte Suprema de Justicia...” El objetivo de estas
inspecciones es para observar la marcha de las oficinas, del estado en que se
encuentra la información que es procesada, la actividad y competencia del
personal. Esto lo harán constar en Acta la cual contendrá todas aquellas
observaciones, enviará posteriormente una copia de dicha Acta a la Corte Suprema
de Justicia, para que si fuera el caso dicte todas aquellas medidas que considere
necesarias.

344.- Qué libros deben de llevarse en el Registro de la Propiedad?


El Registro de la Propiedad debe de llevar los siguientes libros principales:
 De entrega de documentos;
 De inscripciones;
 De cuadros estadísticos; y
 De índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores
de inmuebles.
Además de los libros ordenados por el Código Civil, según el artículo 4 del
Reglamento del Registro General de la Propiedad (Acuerdo Gubernativo 359-87),
el Registro llevará los siguientes:
 Libros de Prendas: Común, Agraria, Ganadera, Agrícola-Industrial, de
Vehículos Motorizados y de Prensas de Bienes muebles por adquirir.
 De propiedad Horizontal;
 De inscripciones Especiales;
 De Vehículos Motorizados;
 De Naves y Aeronaves;
 De Minas;
 De concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de cualquier
recurso natural renovable o no renovable;
 De Avisos Notariales de Testamentos y Donaciones por causa de muerte; y
 Cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento de la
institución.
Todos los libros que se lleven en los registros, serán rayados y foliados de manera
uniforme y los que se lleven en forma electrónica deberán tener las mismas
columnas.

345.- Que constituye el titulo


La raíz del título se interpreta en Guatemala, como la primera Inscripción de
dominio que aparece en los libros del Registro General de la Propiedad. La primera
inscripción será la del título de propiedad o de posesión, y sin ella no podrá
inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien; y no podrá ser
modificada, ampliada o enmendada sino por providencia judicial o presentación de
testimonio de escritura pública. (artículo 1130 del Código Civil).

346.-Toda inscripción deberá expresar: (artículo 1131 del Código Civil)


1. Si la finca es rústica o urbana, su situación, municipio, departamento,
linderos, medida superficial, según el sistema métrico decimal, su nombre y
números si constare;
2. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se inscriba y
su valor si constare;
3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas sobre los bienes que sean
objeto de la inscripción;
4. La naturaleza del acto o Contrato y la fecha y lugar de este;
5. Los nombres y apellidos paterno y materno, si los tuvieren, de las personas
otorgantes del acto o contrato o la denominación de la persona jurídica que
otorgare el acto o contrato a cuyo favor debe de hacerse la inscripción;
6. El juez, funcionario o Notario que autorice el título; y
7. La fecha de la entrega del título en el Registro, con expresión de la hora

347.- CUÁLES DOCUMENTOS SON ENVIADOS PARA SU REGISTRO


 La respuesta de esta pregunta depende de qué acto o contrato se pretenda
inscribir. El Registro de la Propiedad proporciona formularios mediante los
cuales se dirige la solicitud de registrar determinado acto o contrato.
 Cuando se trata de escrituras públicas, se presentará el primer testimonio
(copia fiel de la escritura sellada y firmada por el Notario autorizante) y un
duplicado del mismo. Además, si fuera una desmembración o unificación, se
deberán presentar planos de las nuevas fincas.
 Cuando se trate de anotaciones, deberá presentarse el despacho judicial
correspondiente.

 Si hay un cambio de nombre en una persona jurídica, se deben acompañar


los documentos que lo acrediten, al igual que una identificación de persona.
Los títulos sujetos a inscripción son los establecidos en el artículo1125 del
Código Civil

348.- Cuando se cancela de oficio un titulo traslativo d dominio:


Cuando es otorgado por remate, así mismo se cancelara la anotación de la
demanda de nulidad o falsedad del titulo. Art. 1173

349.- Cuando se solicita la cancelación de las inscripción.


Cuando en documento conste haberse extinguido legalmente los derechos y
obligaciones inscritos. Art. 1167.
350.- Responsabilidad Registral de las partes que intervienen en el acto
o contrato:
Independientemente de las responsabilidades que se deriven por disposición legal,
de la naturaleza y objeto del contrato o acto y las provenientes de las obligaciones
que de mutuo acuerdo convengan, las partes no tienen obligación de registrar el
título inscribible. No obstante, responderán por los daños y perjuicios que
ocasionen a terceros en virtud de la omisión, ya que por disposición legal
“únicamente perjudica a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro...”
Por otro lado, el artículo 1236 del Código Civil dispone “Quien por culpa del
registrador aparezca en el registro indebidamente exonerado de alguna obligación
o gravamen solidariamente con el registrador; y este responderá además de los
daños y perjuicios que por tales daños u omisiones se hayan causado”.

351.- Responsabilidad Registral del Notario o autoridad que


intervenga:
La ley no obliga al Notario a inscribir los títulos que autorice, sino que únicamente
obliga a advertir a las partes de la necesidad de registrar el título si procediera de
conformidad con la ley. Para el efecto dispone el artículo 29 del Código Notariado
en su parte conducente “Los Instrumentos Públicos contendrán: 11º. La
advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que
deben de presentar los testimonios a los registros respectivos. “ Lo anterior,
también se aplica a las demás autoridades que intervengan en el acto contenido en
el título inscribible, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran deducirse
en contra de los Notarios y demás autoridades, en ejercicio de la profesión o cargo.

352.- Responsabilidad Registral de los Terceros:


Si el negocio contenido en un instrumento inscribible llega al registro, se produce
su cognocibilidad potencial erga omnes, por lo que nadie podrá alegar ignorancia
ni buen fe, sino indaga en el organismo creado a ese efecto, incurrirá en culpa lata
y no podrá escudarse en su propia negligencia.

353.- Responsabilidad del Registrador o del Registro de la Propiedad:


Los Registros de la Propiedad en Guatemala estarán sometidos a una inspección a
cargo del Juez de Primera Instancia Civil que designe la Corte Suprema de Justicia,
quienes visitarán los registros para darse cuenta de la marcha de los mismos,
estado de los libros y archivos, etc. Entonces, el Código Civil en el artículo 1219
indica: “Si los jueces notaren alguna falta de formalidad por parte de los
registradores en el modo de llevar el Registro, o en el arreglo de los documentos
que a él corresponda, dictarán las disposiciones necesarias para corregirla y, en su
caso, sancionarán a los registradores en la forma que establece este Código.
El artículo 1238 del Código Civil al respecto indica: “Las infracciones de esta ley o
de los reglamentos relativos al Registro cometidos por los Registradores, aunque
no causen perjuicio a tercero, no constituyan delito, serán castigados con multas de
cinco a cincuenta quetzales.
La multa será impuesta por el juez del departamento a que corresponda el Registro
y sin más trámite que las diligencias necesarias para averiguar el hecho. Quedan al
penado expeditos los recursos legales. El importe de las multas ingresará a los
fondos de justicia”.
Asimismo, cabe recordar que el Registrador es solidariamente responsable con
aquél que por su culpa aparezca exonerado de alguna obligación o gravamen.
LIBRO V
354.- Que es derecho de obligaciones
Es el conjunto de reglas que disciplinan las relaciones jurídicas en las que una
personas se compromete a das, hacer o no hacer, frente a otra que tienen la potestad
de exigencia en caso de incumplimiento- (punto de vista subjetivo)
Es aquella rama del derecho integrada por el conjunto de principios y normas que
regulan las relaciones emanadas de los derechos de créditos (punto de vista
objetivo).

356.- Cuales son las características del derecho de obligaciones:


 Es privado: porque pertenece al derecho civil
 Es coercitivo: porque se impone contra la voluntad del sujeto, su debido
cumplimiento es obligatorio y no se cumple.
 Es cosmopolita: porque es común a la mayoría de países, sobre todo
capitalistas.
 Patrimonial: Porque recae sobre el patrimonio de las personas que
intervienen.

357.- Que es patrimonialidad de la prestación


Consiste en que las personas responden con su patrimonio, que es el conjunto de
bienes, derechos y obligaciones; como garantía para el cumplimiento de sus
obligaciones.

358.- Explique la corriente unificadora del derecho civil y mercantil e


materia de obligaciones.
Es conveniente la unificación de las dos legislaciones en un solo código, porque las
obligaciones civiles y mercantiles son esencialmente iguales. Con la unificación de
ambos derechos se llegaría a una construcción jurídica mas perfecta y se vivificaría
el derecho civil que tiene muchas instituciones amenazadas de desaparecer por
atrofia, y el mercantil alcanzaría mayor profundidad en sus estudios e
instituciones.
La división desde el punto de vista didáctico también es perjudicial, porque no se
obtiene un concepto integral del derecho de obligaciones.
En Guatemala se acepta un criterio opuesto al de la unificación, tanto en el aspecto
legislativo como en docente.

359.- Que es obligación


Es un vínculo jurídico por medio del cual una persona llamada deudor se obliga
frente a otra llamada acreedor al cumplimiento de una determinada prestación que
siempre será dar, hacer o no hacer; y que en caso de no ser cumplida se ejercitara
su cumplimiento forzoso ante el órgano jurisdiccional.

360.- Cuales son las teorías que explican la obligación.


1. Teoría clásica o subjetiva: La voluntad del deudor es sometida, la del
acreedor dominante, aquel tiene restringida su libertad; aquí se hace énfasis
en el sujeto.
2. Teoría patrimonial u objetiva: La responsabilidad patrimonial del deudor es
la esencia de la obligación, considerándola como un derecho al valor de la
cosa debida o como un derecho sobre el patrimonio del deudor. Se hace
énfasis en el objeto
3. Teoría ecléctica. Tomo en cuenta tanto al sujeto como al objeto.
361.- Cuales son los elementos de la obligación:
a. Elemento Personal o subjetivo: esta conformado por
 Sujeto activo o acreedor: Es el titular de un crédito
 Sujeto pasivo o deudor: Es la persona que adeuda
b. Elemento real u objetivo: esta integrado por la prestación que puede ser
una acción de carácter personal o patrimonial, directa o inmediata, indirecta
o mediata, de dar o hacer. Las características son:
 Licito: la prestación debe ser licita, permitida por el ordenamiento
jurídico.
 Posible: debe ser la prestación posible tanto de hecho como de
derecho.
 Determinada: Se debe de saber con certeza la obligación que se
cumplirá.
c. Elemento de la relación jurídica: Es el vinculo jurídico o relación de
derecho que se establece entre el sujeto activo y el pasivo de la obligación,
por medio del cual el deudor queda ligada y obligado con el acreedor a
satisfacer la prestación. (es coercitiva,)

362.- Cuales son las fuentes de la obligación:


Son los hechos jurídicos por virtud de los cuales se origina o nacen las obligaciones
creando el vínculo jurídico entre acreedor y deudor.
Según la doctrina
 La ley. Son las obligaciones determinadas en el código civil y leyes
especiales.
 El contrato. Son las derivada de un contrato basado en la soberanía del
principio de la autonomía de la voluntad
 Cuasi-contrato. Son las que resultan de los hecho voluntarios y lícitos que
obligan al autor para con terceros
 Delito. Al cometer un delito o infringir la ley penal también se es
responsable de la acción civil, para el pago de daños y perjuicios.
Posición del Código civil.
1. Obligaciones provenientes de los contratos
2. Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Art.
1605 a 1644
 Enriquecimiento sin causa
 pago de lo indebido
 Gestión de negocios
 Declaración unilateral de voluntad
 Oferta al publico
 Promesa de recompensa
 Títulos al portador
3. Obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos
 Daños
 Perjuicios
4. La ley: es un acto jurídico que genera obligaciones, interviene como
creadora de las obligaciones en todas las otras fuentes.
 Obligación de dar: entregar una cosa art. 1331
 Obligación de hacer: realizar un acto o prestar un servicio art. 1323 al
1328
363.- Explique las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin
convenio.
I. Enriquecimiento sin causa: Es un hecho lícito sin convenio, por el que
una persona se enriquece sin causa legítima en detrimento de otra persona,
lo cual genera la obligación de indemnizar al afectado en la medida de su
enriquecimiento. No hay enriquecimiento sin causa cuando existe un
contrato firmado. Art. 1616 al 1628
 Elementos: a) que haya empobrecimiento de uno; b) enriquecimiento
de otro; c) que no haya para eso una justa causa.
 Consecuencias civiles: de buena fe ( la devolución de la cosa,
entregar los frutos, si la personan la hubiere enajenado debe devolver
el valor, la cantidad de dinero que recibió por la cosa) de mala fe
(tiene que devolver la cosa, tiene que devolver los frutos, se le puede
demandar por el pago de daños y perjuicios.
II. Pago de lo indebido: Es el pago de lo que no se debe, es el que efectúa el
que creyéndose, por un error de hecho o de derecho, deudor de una cosa o
cantidad.
 Elementos: a) que una persona haga a otra un pago; b) que quien
hizo el pago lo haga por error;
 Prescripción del pago de lo indebido: la acción para recobrar lo
indebidamente prescribe en un año contado a partir de la fecha en
que se hizo el pago indebido. Art. 1620,1622,16124 y 1626
III. Gestión de negocios: Es un hecho licito sin convenio por medio del cual
una persona se obliga a favor de otra, en forma voluntaria y sin que haya un
convenio previo, y ello le genera la obligación de dirigir y manejar los
negocios en todo lo que vaya en provecho del dueño.
 Elementos Subjetivo: Gestor (quien presta el servicio voluntario)
Dueño (a favor de quien se realiza la gestión.
 Elemento Objetivo: El negocio (debe ser ajeno y estar abandonado)
 Elemento de forma: son asuntos perentorios, la ley no exige mayores
requisitos: licito, ajeno y abandonado.
IV. Declaración unilateral de voluntad. Es la manifestación de voluntad
hecha por una persona que genera obligaciones inmediatamente de
producirse en la forma que lo exige la ley
Concepciones doctrinarias:
 Los que niegan la posibilidad de que genero obligaciones
 Los que admiten solamente a casos excepcionales regulados por la ley
 La que pretende darle un alcance general.
Posición del Código civil.
 Oferta al público: consiste en una oferta que se hace por cualquier
medio de comunicación social y que impone la obligación a quien la
hace de sostener esa oferta por el tiempo y en la forma hecha, a
menos que fuere revocada. Cuando no se fije el plazo de la oferta esta
dura hasta que sea revocada hasta que se termine la cosa; y se revoca
en la misma forma que se hizo: art. 1629.
 Promesa de recompensa: es la promesa que una persona hacer por
cualquier medio de comunicación social por la que se promete una
remuneración o un pago a una persona que le preste algún servicio, o
que re realice una obra en su favor y genera esta obligación de pago e
tanto la misma no sea revocada y por el tiempo especificado en la
misma forma. Art. 1630
 Títulos al portador: Es un documento de crédito que contiene la
promesa de una prestación que será cumplida por el emisor a favor
del portador del titulo.

364.- Explique las obligaciones que proceden de actos y hechos ilícitos.


Es un acto antijurídico dañoso en lo que la ley prohíbe hacer o bien se omita
realizar lo que la ley contiene. Los hechos y actos ilícitos son el delito que casi
siempre apareja responsabilidad civil y los daños que se causen.
La acción civil proviene de los delitos regulados en las normas penales; pero el
principio general de la responsabilidad lo declara el art. 1645. Todo daño debe
repararse y tanto daño origina el que intencionalmente lo produce (dolo) como el
que sin intención también lo cause por omisión, descuido o imprudencia (culpa).
 Elementos:
1. Antijurídica
2. La culpa
3. El daño
 Responsabilidad civil: Es aquella que se origina por el hecho ilícito y el
riesgo creado que se traduce en la necesidad de reparar los daños y
perjuicios causados a otros y por eso se dice que es fuente de las
obligaciones
 Teorías:
 Subjetiva o de la culpabilidad: Esta recae sobre una persona
determinada como consecuencia de un acto que ha causado, un daño
a otra persona. Art. 1645
 Objetiva o del riesgo creado: aquí no se toma en cuenta la culpa, lo
que se necesita probar es el daño sufrido, s busca la reparación de ese
daño y se condena por el hecho de crear el riesgo. El código acepta la
teoría de la culpabilidad o subjetiva.

365.- Cual es la clasificación de las obligaciones.


OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL SUJETO
 Obligaciones simples: son en las cuales solo intervienen dos sujetos, uno
que es la parte pasiva o deudor y otra, que es la parte activa o acreedor.
 Obligaciones mancomunadas: Son en las que hay pluralidad de
deudores, de acreedores o ambos a la vez. Y se subclasifica en:
a. Mancomunidad simple: Es la obligación en la que existen varios
acreedores o varios deudores en la misma obligación, se divide el crédito ola
deuda en tantas partes como acreedores o deudores haya, representándose
créditos o deudas distintas unas de otras.
b. Mancomunidad solidarias: Son aquellas obligaciones en las que
existiendo varios acreedores o varios deudores en una misma obligación,
cada deudor tiene el deber de cumplir íntegramente la obligación, quedando
totalmente extinguida esta por el requerimiento hecha por uno solo de los
acreedores o con el pago efectuado por uno solo de los deudores. Y esta se
subclasifica
 Mancomunidad solidaria activa: cuando existe varios acreedores y un
solo deudor
 Mancomunidad solidaria pasiva: cuando existen varios deudores y un
solo acreedor.
 Mancomunidad solidaria mixta: cuando existe varios deudores y
acreedores
OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL OBJETO:
 Obligaciones especificas: son aquellas cuyo objeto esta claramente
determinado de tal forma que al efectuarse el cumplimiento, el obligado o el
deudor ya sabe exactamente lo que debe dar, hacer o no hace.
 Obligaciones genéricas: son aquellas en las que cuyo objeto no esta
concretamente determinado, pero si el genero al cual pertenece, estando
situados dentro de una amplia clase a la que corresponde.
a.- Genéricas limitadas: son las que se conocen su genero y no se le señala
ninguna categoría especifica de la cosa.
b.- Genéricas ilimitadas: son aquellas en las que se conocen su genero y
además se le señala una categoría especifica de cumplimiento.
 Obligaciones compuestas: es la que consta de diversas prestaciones, de
ejecución única por la elección que entre ellas de haga, en cuyo caso se
denomina obligación alternativa.
La de cumplimiento total en sus diversos objetos en que se constituye
obligación conjuntiva.
 Obligaciones conjuntivas o copulativas: Es cuando el deudor esta
obligado a varias prestaciones y se entiende cumplida a obligación cuanto
satisfaga las prestaciones en conjunto.
 Obligaciones alternativas o disyuntivas: Cuando el deudor esta
obligado alternativamente a varias prestaciones y cumplirá con su
obligación realizando o entregando íntegramente una de ellas. Art.1334 al
1340
 Obligaciones facultativas: Es la que teniendo por objeto una sola
prestación, da al deudor la facultad de sustituirla por otra expresamente
determinada. Cuando el deudor esta obligado a una sola prestación llamada
principal; pero el contrato o la ley le da facultad de que en caso se le dificulte
cumplir con esa prestación puede sustituirla por otra prestación llamada
secundaria. Art. 1341
 Obligaciones divisibles: Son aquellas cuyo objeto es susceptible de
cumplirse parcialmente. Art. 1373
 Obligaciones indivisibles: son aquellas cuando las prestaciones no
pueden cumplirse parcialmente sino por entero. Art. 1373 y pueden ser:
a.- Indivisibles naturales art. 1376
b.- Indivisibles legales: art. alimentos 284, hipoteca 825
 Positivas: Son las que se exige del deudor un despliegue eficaz de su
actividad. Aquí el cumplimiento ES DAR, DE HACER art. 1320
 Negativa: son aquellas que obligan al deudor de abstenerse de ejecutar lo
que se le prohíbe. Es decir la omisión de ciertos actos que el deudor podría
realizar si no se le impidiere el vínculo obligatorio establecido. NO HACER
ART. 1325
RELACIONES CON RELACIÓN AL VÍNCULO JURIDICO
 Obligaciones naturales: son aquellas que desprovistas de la eficacia
normal de todo vínculo obligatoria para exigir su cumplimiento producen
algunos efectos de derecho.
 Obligaciones civiles: son las que en contraposición a las obligaciones
naturales, están plenamente reconocidas por el derecho y cuentan con los
recursos para exigir su cumplimiento
 Obligaciones unilaterales: Son aquellas obligaciones cuya carga
obligacional recae solo sobre uno de los sujeto, el otro recibe solo derecho y
no hay contraprestación. Donación, el comodato.
 Obligaciones bilaterales: Son aquellas obligaciones cuya carga
obligacional recae sobre todos los sujetos, es decir que la prestación de uno
siempre esta sujeta a una contraprestación. El arrendamiento, compraventa.
 Obligaciones condicionales: Son aquellas que dependen de una
condición, o sea de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Y
pueden ser:
a. Condición suspensiva: Es el acontecimiento futuro e incierto suceda o
no suceda del cual depende el cumplimiento de las obligaciones.
b. Condición resolutoria: Es aquella obligación en que las partes
subordina a un hecho futuro e incierto la resolución de un derecho
adquirido. Es decir que el cumplimiento de la condición extingue el
derecho que se estaba ejerciendo. Esta puede ser expresa (es la que
convienen los sujetos del contrato)o tacita (Es en la que no se ha
pactado por las partes o se entiende que si existe aunque no se haya
pactado)
c. Condición Positiva: Es aquella que consiste en una conducta de los
sujetos de dar o hacer. Ej. Condición que un testador deja a una
persona recibir una herencia si se casa en determinado tiempo.
d. Condición Negativa: es aquella que va dirigida a una condición de no
hacer. Ej. El testador deja la condición de no casarse con determinada
persona
e. Condición Potestativa: es la que su cumplimiento depende de la
voluntad de una de las partes y quienes lo acuerdan en un contrato.
Ej. A le vende a B con la condición que B cumpla con la obligación
que le imponga C
f. Condición causal: es aquella que dependen de una circunstancia
ajena a la voluntad de las partes o de un tercero no interesado: es
decir condiciones que dependen del azar o de un acontecimiento de la
naturaleza
g. Condiciones Mixtas: depende de la realización de la voluntad de las
partes y de un hecho ajeno a ellos, es la unión de la potestativa y la
causal.
 Obligaciones a plazo: son aquellas condiciones cuyo cumplimiento
dependen del transcurso de determinado periodo de tiempo. Y pueden ser:
a. POR SU ORIGEN:
1. Legal: cuando el plazo lo impone la ley
2. Judicial: cuando el plazo lo establece un órgano jurisdiccional
a través de un juez
3. Voluntario o convencional: cuando nace de la voluntad de las
partes.
b. POR SU FORMA
1. Determinado a plazo fijo: establece el día e que la obligación
comienza y el día en que termina.
2. Indeterminado o indefinido relativo: es aquel plazo en que si
bien se sabe cuando comienza, y no se sabe cuando
exactamente termina. Ej. Letra de cambio a 30 días vista.
3. Indefinido Absoluto: si se sabe cuando comienza el plazo, pero
no se puede determinar el día ola fecha que termina. Es decir
que si se sabe cuando va ha vencer el plazo pero no se sabe
cuando va a suceder. Ej. Seguro de vida.
c. FORMAS DE EXTINCION
1. Vencimiento: cuando llega la fecha señalada para el
vencimiento del mismo.
2. Renuncia: Cuando el deudor renuncia del plazo señalado en el
contrato en la ley y le da cumplimiento a la obligación antes
de llegada la fecha señalada para el vencimiento, solo el
deudor puede renunciar al plazo.
3. Caducidad: se da por el trascurso del tiempo señalado como
plazo y la persona legitimada para ello no ejerce su acción.
Diferencia entre plazo y condición: La condición es un hecho futuro incierto, en
tanto el plazo es un hecho futuro cierto.

366.- Explique sobre el cumplimiento de la obligación:


Se entiende por cumplimiento la plena y absoluta realización de lo convenido por
las partes al contraer una obligación. La condición y en el modo como el plazo,
constituyen elemento accidental de los negocios jurídicos, pero que no afectan a su
existencia, sino a su cumplimiento.

367.- Que es el pago


Es la forma norma de darle cumplimiento a una obligación; es el acto jurídico por
medio del cual el deudor le da cumplimiento a su obligación en la forma, modo y
tiempo convenidos.

368.- Cuales son las acepciones del pago:


1. Acepción Generalísima: El pago es el cumplimiento de la obligación ya sea
de manera normal, voluntaria o de manera anormal o forzosa.
2. Acepción Estricta: Pago es el cumplimiento de la prestación convenida o
pactada.
3. Acepción Restringidísima: para es el cumplimiento que se realiza al entregar
una suma de dinero..

369.- Cual es la naturaleza jurídica del pago.


1. El pago es un hecho jurídico: Se considera como un hecho jurídico ya que
con la mera actuación del obligado se produce el cumplimiento de la
obligación.
2. El pago es un negocio jurídico: El pago es un verdadero contrato, existe un
contrato de cumplimiento y por o tanto hay acuerdo de voluntades.
3. El pago es un efecto de la obligación: El pago es un efecto o consecuencia de
la obligación y que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Esta es la
ecléctica y es la que sigue el código civil.

370.- Cuales son las limitaciones para recibir el pago.


 La persona legitimada para recibir el pago es el acreedor, sujeto activo.
 Puede recibir el pago un tercero; pero para que el pago hecho a un tercero
sea valido es necesario que el acreedor lo tarifica o se aproveche de lo
pagado.

371.- Cuales son las clases de pago.


1. Pago en moneda nacional: Es una obligación pecuniaria, lo
ordinario es el pago en moneda nacional (art. 1395)
2. Pago en moneda extranjera: Es permisible que en un contrato
se convenga que la obligación se va a cumplir en moneda extranjera,
sin embargo ésta es una especie de obligación natural. (art. 1396).
3. Pago mediante títulos al portador: El título al portador es una
documento que no se emite a nombre ni a la orden de persona
determinada y que se transmite por la simple tradición. (art. 1393)
4. Pago mediante cheque: Es una forma de pago condicional, es
decir que la obligación se extingue hasta que el cheque es pagado,
mientras tanto la obligación sigue vigente. (art. 1394 c.c.)
5. Pago en especie: (Art. 1397 c.c.) El lo que la doctrina llama
dación en pago y es una forma de pago que consiste en un acuerdo
entre el acreedor y el deudor que convienen en que el deudor
pueda cumplir su obligación sustituyendo la prestación acordada
por otra equivalente. Es decir, que el bien que se entrega sustituye
al dinero o valor de la deuda.
6. Pago por deudor y por tercero: Quien paga es el deudor,
mandatario o representante. Pudiendo hacerlo un tercero; pero
para que el pago hecho por un tercero sea válido es necesario que el
pago lo hay hecho con el consentimiento del deudor, de lo
contrario, el pago no es válido y el que pagó no tiene derecho a
repetir.

372.- Cuales son las formas especiales de pago:


 Imputación de pago
 Pago por consignación
 Pago con subrogación
 Dación en pago
 Pago por cesio de bienes
 
373.- Explique la imputación de pago
Se refiere a la institución que se da cuando un deudor tiene varias deudas a favor
de un solo acreedor. En cuyo caso, el deudor esta facultado para decidir a que
deuda se aplica el pago, pero si no lo manifiesta se aplica e imputa el orden legal.
Art. 1416
CARACTERÍSTICAS
 La imputación es el señalamiento de la deuda a que ha de aplicarse la
prestación realizada por el deudor.
 La imputación no puede actuar si existe un conveno previo , sobre la
determinación de la deuda a extinguir en virtud de pago.
 La imputación requiere que exista un solo deudor y un solo acreedor.
REQUISITOS
 Que entre deudor y acreedor existan varias deudas.
 Que las deudas sean de la misma naturaleza y que esta tenga preferencia.
 Que el pago efectuado por el deudor no sea suficiente para cancelar la
totalidad de las obligaciones
CLASES DE IMPUTACIÓN
 Imputación realizada por el deudor: 1404. Limitaciones:
a.- El deudor no puede imputar el pago a una obligación que ya este vencida.
b.- Si la deuda devenga interese, no puede el deudor sin el consentimiento
del acreedor imputar el pago de capital antes que a los intereses
 Imputación llevada a cabo por el acreedor. Si el deudor no usa su
derecho el acreedor, indicara a que deuda se aplica.
 Imputación de pagos realizada por la ley. Cuando el deudor no ha
manifestado preferencia alguna, ni el acreedor, entonces la ley resuelve e
problema consignando las siguiente reglas.
a.- a la de plazo vencido
b.- Si son de igual naturaleza, a la más antigua
c.- Si todas son iguales, el pago se imputara proporcionalmente
d.- Si hubiere varios de plazo vencido a la más onerosa para el deudor.
374.-. Explique el pago por consignación:
Es una forma anormal de hacer el pago que consiste en depositar el dinero o la cosa
que se debe ante un juez competente.
CASOS EN QUE PROCEDE
 Cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se e debe
 Cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careceré de
representación legal
 Cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que debe hacerse el pago
y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido
 Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurriera otras personas a
exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido
 Cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor, y este
quisiere exonerarse del deposito
 Cuando hubiere perdido el titulo de la deuda
 Cuando el rematario o adjudicatario de bienes gravados quisiera redimirlos
de las cargan que pesan sobre ellos
 Cualquier otro caso en que el deudor no puede hacer un pago valido.
REQUISITOS
 Que la consignación se haga ante juez competente
 Que el pago se haga por la persona capaz y hábil, un tercero no puede
hacerlo
 Que el pago se haga sobre la totalidad de la deuda
 Que se haya vencido el plazo o dado la condición.

375.- Explique el pago por subrogación (significa la substitución


jurídica)
Es una forma de pago por medio de la cual una tercera persona paga la deuda de
otro con su anuencia, o presta dinero al deudor para que pague y entonces subroga
al acreedor y cede al tercero que paga sus derechos de la obligación. La subrogación
no implica la extinción del crédito, sino únicamente la trasmisión del mismo.

CLASES DE SUBROGACION
 Subrogación real: la que supone que una cosa ocupa el lugar de otra. O
sea implica el cambio de una cosa por otra en una relación jurídica.
 Subrogación personal: Un tercero paga al acreedor, asumiendo los
derechos y acciones que este tenia contra el deudor
 Subrogación voluntaria o convencional: Se produce por acuerdo del
tercero y el acreedor, se realiza al tiempo del pago y debe hacerse en forma
expresa, o por acuerdo del terceo y el deudor. Art. 1453 y 1456, 1458
 Subrogación legal: Es la que por disposición supletoria o imperativa de la
ley se produce si la voluntad concorde del acreedor y el deudor, es decir, la
que opera por ministerio de la ley una vez que el tercero hace el pago al
acreedor.

376.- Explique la dación en pago.


Es una forma de pago que consiste en un acuerdo entre el acreedor y el deudor que
convienen en que el deudor pueda cumplir su obligación sustituyendo la prestación
acordada por otra equivalente. Es decir, que el bien que se entrega sustituye el
dinero o la deuda. O sea donde el deudor entrega voluntariamente una cosa diversa
de la estipulada al acreedor, quien consiste en recibirla.
EXCEPCIONES:
 Cuando la obligación se ha reconocido la facultad alternativa
 Cuando por acto expreso con el acreedor se establece que el deudor puede
hacer efectiva la prestación, entregando objeto distinto
CARACTERÍSTICAS
 Es condición indispensable que ambas partes expresen su consentimiento
 Tiene que haber aceptación del deudor para que no constituya despojo
violento o expropiación ilegal o un cobro de lo indebido.
 El pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente, para
satisfacer la deuda.
DIFERENCIA CON LA CESION DE BIENES
 La dación en pago a diferencia de la cesión de bienes, no requiere estado de
insolvencia alguno, ni tampoco pluralidad de acreedores, no se extiende por
consiguiente a todos los bienes del deudor.
 La dación consiste en la trasmisión de la propiedad de la cosa, mientras que
el efecto de la cesión no es atribuir el dominio de los bienes cedidos, sino
conocer a los acreedores la facultad de proceder a su venta y hacerse pago
con su importe.
 La dación en pago extingue totalmente la obligación mientras que la cesión
de bienes solo libera al deudor salvo pacto en contrario, de responsabilidad
en la cuantía de los bienes cedidos.

377.- Explique el pago por cesión de bienes


 Es otra forma anormal de pago, y que se dan en el caso de que el deudor no
tenga posibilidades de darle cumplimiento a su obligación, aun cuando
tenga voluntad de hacerlo, y como consecuencia de ello a caído en
insolvencia.
 La cesión de bienes se hace por medio de un acto en el cual el deudor cede
sus bienes a sus acreedores para que estos los vendan o los administren y
con el producto se haga el pago de sus créditos.
CLASIFICACIÓN
 Extrajudicialmente, contractual: cuando se hace por medio de un contrato
 Procesal o judicial: cuando se hace mediante un tribunal, tipificado en los
juicios de concurso de quiebra.
Al promoverse la cesión de viene tanto voluntaria como judicial concurren todos
los acreedores, aunque sus créditos no hayan vencido. Cuando el producto de las
ventas es mayor que las deudas el saldo es a favor del deudor, y si el producto es
menor que la deuda, queda un saldo insoluto, entonces se aplica la imputación de
pago.

378.- Que es el incumplimiento de las obligaciones


Es la situación anormal que se produce cuando no queda satisfecha la relación
jurídica porque el deudor no cumple con la obligación pactado o convenida lo que
ocasiona perjuicio al acreedor.

379.- Cuales son las clases de incumplimiento


 Temporal
 Definitivo
 Parcial y total
 Activo y pasivo
 Doloso y culposo

380.- Explique el incumplimiento temporal:


Es temporal cuando puede subsanarse por el deudor, es decir puede pagar otro día.
La mora es considerada como el supuesto especial de un caso de incumplimiento
temporal.
 La Mora: Es la dilatación injusta en el cumplimiento de una obligación.
Típicamente la mora la constituye quien no paga cuando debe, lo que debe y
donde debe.
REQUISITOS DE LA SITUACION DE LA MORA:
 Que exista retraso en el cumplimiento de una obligación
 Que el retraso en el cumplimiento sea culpable
 Que por la naturaleza de la obligación o el requerimiento la deuda deba ya
ser satisfecha.
 Interpelación: es el requerimiento que se hace a alguien para que pague la
deuda pendiente. Es absolutamente indispensable la interpelación para que
el deudor quede constituido en el estado de mora y hace por el
requerimiento de pago.
FORMAS DE REALIZAR LA INTERPELACIÓN
 Judicial: Aquí se plantea el problema de determinar el momento en que
comienza la mora, existiendo varios criterios:
1. La fecha de la demanda
2. La fecha de la presentación de la demanda
3. La fecha del requerimiento de pago
 Extrajudicial o notarial: debe hacerse en forma autentica, y esto se debe
al deseo de que quede establecida la mora sin lugar a duda y con la eficacia
probatoria inmediata.
CASOS EN QUE NO TIENE LUGAR EL REQUERIMIENTO
 Cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente
 Cuando la obligación procede de acto o de hecho ilícito
 Cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilidad por culpa del
deudor, o este ha de declarado que no quiera cumplirla
 Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la
designación de la época en que debía cumplirse la prestación motivo
determinante para que aquella se estableciera.

CLASES DE MORA:
 Mora Ex Contractu. La que proviene de un contrato. La que procede de
haberla estipulada expresamente las partes en una convención
 Mora Ex Lege: Cuando la actitud dilatoria del obligado produce efectos
automáticamente por la declaración del derecho positivo. La ley determina
los efectos de la morosidad, resarcimiento de daños y perjuicios, iteres legal
y situación procesal que lleva.
 Mora del deudor: Mora al pagar o al cumplir
 Mora del acreedor: La mora del deudor se excluye por la mora del acreedor;
Hace responsable al acreedor de los daños sufridos por el deudor.
 Mora por causa de la persona: Se produce en las obligaciones de hacer por
abstención del obligado
 Mora por causa de la cosa: Surge en las obligaciones de dar o entregar una
cosa.

381.- Explique el incumplimiento definitivo


Se da cuando el deudor ya ha sido ejecutado, cuando se estipula una fecha y u lugar
para el cumplimiento de la obligación y si no se cumple con esos requisitos no se
puede subsanar.
CUMPLIMIENTO FORZOSO:
 se produce cuando el deudor va a ser obligado a que cumpla con la
prestación de un modo forzoso. Y origina dos clases de cumplimiento
forzoso:
1. Directo o especifico: cuando el deudo al ser requerido, paga su
obligación
2. Por equivalencia: Se produce cuando el deudor al ser requerido no
paga su obligación, entonces se le traba embargo sobre sus bienes o
se les remata, y con el producto le para la deuda y restaurado el
desequilibrio económico provocado por el incumplimiento de aquel.
Esto es lo que se le llama resarcimiento de daños y perjuicios.

382.- Explique el incumplimiento parcial y total

383.- Incumplimiento activo y pasivo:


Se distingue un incumplimiento por acción y otro por omisión, según que la
naturaleza de la obligación constriña al obligado a mantener un estado de
abstención, que incumple o por el contrario, le obligue a realizar eficazmente una
prestación que o realiza.

384.- Explique el incumplimiento doloso y culposo


 Doloso: es el incumplimiento de la obligación realizada de modo
consciente y voluntario del deudor.
Efectos del dolo
1. El dolo supone el grado mayor de culpabilidad y por ende de
responsabilidad.
2. En caso de dolo responderá el deudor de todos los daños y perjuicios
que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la
obligación
 Culposo: es el incumplimiento de la obligación realizada por la falta de
diligencia, cuidado o negligencia del deudor, pero sin intención deliberada
de cumplir.
Efectos de la culpa:
1. La culpa p negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella
diligencia que exige la naturaleza de la obligación
2. La responsabilidad que procede de la negligencia es igualmente
exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones.
3. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los
previstos al tiempo de constituirse la obligación
 Clases de culpa:
1. El modo como se manifiesta la culpa: puede consistir en un acto
positivo, es decir haciendo algo que estaba obligado a no hacer y de
cuya efectividad surge el resultado dañoso.
2. La intensidad de la culpa:
a.- Lata o grave:
b.- Leve
c.- Levísima

385.- Explique el caso fortuito y fuerza mayor


 Caso fortuito: es un acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor pudiendo
ser predecible pero inevitable, generalmente son acontecimientos de la
naturaleza. Lo imprevisible
Requisitos:
1. Un acontecimiento imprevisto o inevitable
2. Ausencia de culpa en el deudor, el hecho no puede ser imputable al
deudor
3. Imposibilidad de la prestación
4. Que el deudor no se encentre en mora
 Fuerza Mayor: Es un acontecimiento de un hecho del hombre, que se puede
prever pero también es inevitable. Lo inevitable.

385.- En que sacos es imputable el incumplimiento al deudor y en que


casos no.
1. Causas imputables al deudor.
 Dolo
 Culpa
Efecto: se da el cumplimiento forzoso, es cuando se va en la vía de apremio y
al juicio ejecutivo.
2. Causas no imputables al deudor:
 Caso fortuito
 Fuerza mayor
Efecto: Liberación de la deuda o del deudor. Derecho del acreedor de
aprovecharse de los beneficios y seguros.

386.- Explique el resarcimiento de daños y perjuicios.


Sobrevenido el incumplimiento y ocasionados los daños y perjuicios se hace ahora
necesaria la determinación de la cuantía liquida de los mismos. Ello se puede
conseguir por tres procedimientos.
1. Por las mismas partes, puestas de común acuerdo. Las partes efectivamente
pueden convenir en la determinación de lo sufrido por uno de ellos.
2. Por la ley: hay que tener e cuenta lo siguiente.
 Los daños moratorios causados son superiores a la cantidad a que asciende
los intereses legales, el acreedor no puede exigir por encima de estos.
3. Por decisión del juez: es conveniente determinar:
 En cuanto a la prueba, que la existencia y realidad de los daños y perjuicios
 En cuanto al momento procesal en que deben acreditarse
 En cuanto a la naturaleza de las cuestiones sobre daños o perjuicios
planteados en el proceso.
CLASES DE INDEMNIZACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS:
1. Compensatoria: Tiene lugar cuando hay incumplimiento total o parcial de la
obligación, compensa o sustituye el valor de la prestación no realizada
2. Moratoria: Tiene lugar cuando hay cumplimiento tardío. Repara los daños y
perjuicios que resultan del retardo.

387.- Explique la cláusula indemnizatoria y las arras


 La cláusula indemnizatoria es el pacto en donde las partes pueden fijar
anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la
obligación, o no la cumpla de la manera convenida o retarde su
cumplimiento. El código la denomina cláusula de indemnización.
 La cláusula penal no consiste más que el convenio anticipado para la
fijación del monto de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento, es
entonces la inserta a veces por las partes en un contrato, con la expresa
sanción para quien no cumpla lo estipulado.
Características:
1. Obligación de carácter accesorio
2. Consiste generalmente en una prestación pecuniaria
3. Constituye una evaluación anticipada de los daños y perjuicios
4. Es una obligación condicional

Función de la cláusula penal


1. Función liquidadora: por ella quedan predeterminados los daños y
perjuicios
2. Función Punitiva: Constituye una sanción para el deudor por su
incumplimiento, llamada sancionadora
3. Función de garantía o de caución: constituye una garantía personal
Clases de clausulas penales:
1. Compensatoria: la que se aplica para el caso de incumplimiento
2. Moratoria. La que se aplica para el caso de incumplimiento temporal.
Efectos
1. El deudor que incumple la obligación debe pagar la cantidad
estipulada
2. La indemnización convenida anteriormente por las partes no puede
exceder la cuantía de la obligación principal
3. Compensa los daños y perjuicios
4. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de
la cantidad convenida pero no las dos cosas
5. Si la obligación hubiere sido cumplida en parte, imperfectamente o
con retardo, proceder la reducción proporcional de la cantidad
indemnizatoria.
 Arras: Las arras suponen una cantidad entregada por el deudor, que
deberá entregar como lo establece la cláusula indemnizatoria, las arras
entendemos lo que se da en prenda o seguridad del cumplimiento de un
contrato. y están considerados dos casos
1. El incumplimiento por parte del deudor: cuyo caso pierde la cantidad
que entrego.
2. El incumplimiento por parte del acreedor: cuyo caso deberá devolver
el doble de la cantidad que recibió.

388.- Que es la trasmisión de las obligaciones:


Es la sustitución de una persona que figuraba en la relación jurídica por otra que
va a ocupar su lugar con los mismo cargos y derechos, continuando la misma
relación jurídica, la cual no se trasforma ni se extingue.
 La cesión o efecto de ceder: Es la trasmisión, gratuita u onerosa que se
hace de una cosa, crédito, acción o derecho a favor de otra persona. Si se
cede mediante precio en dinero la cesión será juzgada como compraventa, si
fuere otra cosa como permuta y si se cede gratuitamente como donación.
Puede constituir objeto de la cesión todos los derechos y acciones, así reales
como personales. Y esta pueden ser:
 CESIÓN DE CREDITOS O DE DERECHOS. Es un contrato en virtud
del cual el titular e un derecho (cedente) lo trasmite a otra persona
(cesionario) gratuita y onerosamente sin modificar con ello la relación
jurídica. La cesión puede hacerse si que el deudor intervenga en ella, y sin
requerírsele su consentimiento.
Características:
1. El acreedor al concede el titulo, queda eliminado absolutamente de la
obligación.
2. El nuevo acreedor entre en la obligación en el mismo lugar y
condiciones en que se encontraba el antiguo deudor.
3. O obstante la trasposición de acreedores, las obligaciones es la
misma.
Clases de cesión de créditos
1. Cesión voluntaria: es la de tipo común.
2. Cesión legal: la que se lleva a cabo por ministerio de la ley
3. Cesión judicial: cuando se produce por orden de juez competente,
pudindo tener una doble connotación
Excepciones
1. Los derechos personales son intrasmisibles, como el uso, habitación.
2. Por la prohibición de la ley, el derecho de alimentos
3. Por pacto expreso, cuando se ha otorgado cláusula de inalienabilidad.
4. Cláusula de inalienabilidad: la que impone el adquiriente o cesionario
la prohibición de enajenar durante tiempo limitado.
Cesiones Especiales:
1. La cesión de derechos hereditarios o de una herencia. Art. 1806
2. La cesión de créditos hipotecarios
3. Cesión de créditos litigiosos. Art. 1805
4. Cesión de títulos nominativos. Art. 1446
5. Cesión o delegación de patrimonios
 CESION DE DEUDAS: Denomina en la doctrina “asunción de deuda” y
que consiste en un contrato celebrado entre el acreedor, el deudor y un
tercero, en el cual el acreedor consciente que el tercero asuma la deuda y el
deudor original quede desligado de la obligación.
Clases de Cesión de deudas:
1. Asunción simple o promesa de cumplimiento. Tiene lugar
cuando una persona se obliga con el deudor a cumplir con el. No
produce derecho en el acreedor para dirigirse contra el tercero que
prometo. No hay cambio de sujeto pasivo.
2. Asunción acumulativa o de esfuerzo: se da en el caso en que el
tercero ingrese en la relación obligatoria quedando obligado frente al
acreedor a cumplir por el deudor. El acreedor acepta el cuerdo
celebrado por el deudor y el tercero, pero sin liberar al deudor. No
hay trasmisión de la deuda.
3. Asunción liberatoria o novativa: se da cuando el acreedor al
recibir la promesa del tercero que asume la deuda, o acepta el
convenio que este celebra con el primitivo deudor, sino que libera al
antiguo. Hay novación subjetiva y no trasmisión de deuda.
4. Asunción liberatoria o modificada. Se da cuando es voluntad de
las partes que el asunto pase a ser deudor del acreedor en lugar del
primitivo deudor.
Requisitos:
1. Que se haga al creedor la propuesta de la cesión, por el deudor y el
tercero
2. Que no haya negativa expresada por parte del acreedor
3. Que el acreedor permite que el tercero propuesto realice actos que
corresponden al deudor.
4. Que esos actos sean realizados por el tercero en nombre propio y
no por cuenta del deudor principal.
Efectos:
1. El deudor original sale de la relación jurídica y queda exonerado de la
deuda
2. El vínculo jurídico no cambia sino que solo se sustituye al deudor y la
deuda pasa a este con sus garantías salvo las proporcionadas por el
tercero.
3. El nuevo deudor podrá oponer al acreedor las mismas excepciones
originales por la naturaleza de la deuda.

389.- Cuales son las causas de extinción de las obligaciones.


Son los acontecimientos que ponen fina la vida de la relación jurídica obligatoria.
Deben distinguirse entre las causas de extinción y causas de nulidad de la
obligación.
Causas de extinción: estas a los sucesos posteriores, que deshacen el vínculo ya
contraído.
Causas de nulidad: hacen referencia al mismo momento de la contracción del
vínculo.
1. Compensación
2. Novación
3. Remisión
4. Confusión
5. Prescripción extintiva o liberatoria.

390.- Explique la compensación: art 1469 al 1477


Es el modo de extinción simultánea y hasta la mima cuantía de dos obligaciones
diversas existentes entre dos personas que recíprocamente son acreedoras y
deudoras unas de otras.
Pueden ser objeto de compensación únicamente el dinero y otras cosas fungibles de
la misma especie y calidad, siempre que sean liquidas y exigibles.
 Requisitos:
1. Que cada uno de los obligados lo este principalmente y sea a la vez
acreedor principal del otro
2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o siendo
fungibles las cosas debidas sean de la misma especie y calidad
3. Que las dos deudas estén vencidas
4. Que sean liquidas y exigibles las deudas
5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida
por terceras personas.
 Clases de compensación.
1. Convencional: cuando las partes insisten en acordarlas, aunque no
reúnan los requisitos por la ley
2. Legal: Cuando se reúnen los requisitos establecidos por la ley
3. Judicial: Que es la declarada mediante sentencia del juez al conocer y
fallar dos pretensiones opuestas, del actor y demandado.
 Efectos:
1. La compensación legal opera automáticamente, ipso iure, la extinción
total de las dos deudas o en la cantidad concurrente si son desiguales.
2. La compensación tienen la fuerza de pago y se produce desde el
mismo momento en que existen las deudas reciprocas
3. Al producirse la compensación sus efectos todas las derivaciones de
ambos créditos en el tiempo intermedio (intereses, mora) se
consideran como no producidos.
 Casos en que no procede la compensación
1. En la demanda hasta la restitución del despojo
2. En la demanda sobre la restitución de un deposito
3. En lo que se debe por alimentos presente.
391.- Explique sobre la novación. Art. 1478 al 1488
Es un acto jurídico que produce un doble efecto; extingue una obligación
preexistente y la reemplaza por una obligación nueva que hace nacer”.
La novación produce la extinción de la obligación mediante el nacimiento de otra
nueva, de tal manera que quedan extinguidas asimismo las obligaciones
accesorias, si no hubiere acuerdo expreso para que se mantenga.
 Requisitos para la novación:
1. La existencia de una obligación anterior, valida y subsistente
2. El aparecimiento de una obligación, distinta a la anterior
3. Que exista un animus novandi
4. La capacidad de los sujetos que contrataron
5. La novación debe ser expresa.

392.- Explique sobre la remisión o condonación.: art. 1489 al 1491


Es una forma de extinguir la obligación que consiste en el perdón que el acreedor
confiere a su deudor liberándolo del debito.
 Elementos
1. Personales: el remitente habrá de tener la capacidad para hacer
condonaciones
2. Reales: pueden ser remitidos toda clase de deudas tanto puras como
condicionales o a plazos
3. Formales: pueden ser:
a.- Expresa: cuando la voluntad de remitir por parte del acreedor se
manifiesta por una idónea declaración de voluntad
b.- Tacita: implica la entrega del documento justificativo de un
crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor.
 Efectos:
1. El efecto principal de la condonación de la deuda es el mismo del
pago o sea, la extinción de la obligación.
2. Puede producir efecto in rem, extingue la relación de un modo
absoluto
3. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones
accesorias, pero las de estas dejara subsistente la primera.
4. La condonación hecha a uno de los deudores simplemente
mancomunados solo extingue obligación del deudor que fue
perdonado.

393.- Explique la confusión: art. 1495 al 1500


Es una forma de extinguir la obligación, que se da cuando las calidades de acreedor
y deudor se reúnen en una misma persona, de tal forma que no se dan los dos
elementos que necesariamente deben existir en todo vinculo.
El código civil nos indica que la confusión o consolidación es la reunión de una
misma persona de las cualidades de acreedor y deudor.

394.- Explique sobre la prescripción extintiva o liberatoria. Art. 1501


Es una forma de liberación de las obligaciones que ocurren por el trascurso del
tiempo que la ley señala, si en ese tiempo el acreedor no requiere el pago.
 Efectos
1. Extingue la obligación
2. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de
la obligación accesoria
3. La prescripción del capital, vencido el plazo, se cuenta desde la fecha
del último pago de los intereses.
 Diferencias entre la prescripción y la caducidad.
1. Caducidad: puede ser convencional o legal; produce efectos de
manera directa y automática, el plazo de caducidad ha de tomarse en
cuenta por el juez.
2. La prescripción es legal, opera generalmente a través de una
excepción, la prescripción se aplica únicamente a los derechos
llamados potestativos.
 Formas de ejercitarse la prescripción:
1. Como acción: es el acto de que el obligado deja pasar el tiempo y
demanda ante juez competente que sea declarada.
2. Como excepción: se da en el caso de que el deudor es demandado
fuera de tiempo. Entonces el deudor viene e interpone una excepción
que ya prescribió.
 Diferencia entre prescripción extintiva y prescripción adquisitiva
1. Prescripción adquisitiva se adquiere un derecho
2. Prescripción extintiva es una forma de perder un derecho o liberarse
de una obligación.

395.- Cuales son las formas de extinguir obligaciones sin satisfacer al


acreedor.
1. Por remisión o condonación art. 1489
2. Prescripción extintiva. 1501

396.- Que es el Negocio Jurídico Civil:


Según el Art. 1517 dice que hay contratos cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación.
 
397.- Cuales son las diferencias entre hecho jurídico y acto juridico
 HECHO JURIDICO: Es un acontecimiento que se produce en el mundo
del acontecer relevante o no.
 MIENTRAS QUE EL ACTO JURIDICO es cuando el Derecho Positivo le
liga o apareja a ese acontecimiento relevante la producción de un efecto que
puedan producir son: La Adquisición, pérdida, modificación o extinción de
derechos y obligaciones.

398.- Nociones Generales del Negocio Jurídico Contractual:


Definición de contrato civil: Es aquel acuerdo de voluntades divergentes
anteriormente por medio del cual las partes crean, modifican o extinguen una
relación jurídica de carácter patrimonial. El C.C. en el Art. 1517 norma lo relativo al
Contrato. Hay que tomar en consideración que el C.C. no diferencia al Contrato de
Convención.

399.- Cuales son los principios de contratación (nuestra legislación


toma el sistema ecléctico)
 El Consensualismo: En el derecho moderno rige el principio según el
cual basta el acuerdo de voluntad entre dos más personas para que nazcan
las obligaciones sin que tenga ya vigencia aquella distinción, propia del
derecho romano, entre el pacto o convención y el contrato. Art. 1278, 1261 y
1280 C.C. Además este principio se fundamenta en el derecho canónico.
 El Formalismo: Este principio básicamente nos indica que no basta solo
con el consentimiento de las partes para que exista un contrato; se debe de
tener ciertas características de tipo formal (esenciales) que lo hagan válido.
 Autonomía de la Voluntad: Este principio subsiste hasta la fecha,
aunque más limitado día tras día pues la libertad de acción del individuo no
encuentra restringida por los intereses comunes, por los intereses de la
sociedad. Art. 1575 C.C.
 
400.- Cuales son los elementos del Negocio Jurídico Contractual:
1. Esenciales: aquellos sin los cuales el contrato no puede
producirse, la falta de uno de ellos conlleva a la ineficacia y nulidad
absoluta del contrato
2. Naturales: los que acompañan normalmente, como derivados de
su índole peculiar, y se sobreentienden por la ley, pero pueden ser
excluidos por la voluntad de las partes;
3. Accidentales: los que sólo existen cuando los contratantes les
agregan expresamente para limitar o modificar los efectos
normales del acto: la condición, el plazo, el modo
 
401.- Cuales con los elementos esenciales del negocio jurídico
contractual:
1) El Consentimiento,
2) La capacidad,
3) El objeto y la causa.
 
402.- Explique sobre el consentimiento:
Como la voluntad de celebrar el acto en su motor principal. En los contratos, esa
voluntad se llama consentimiento y es un elemento complejo formado por la
integración de dos voluntades que se concierten. Es un acuerdo de voluntades: dos
quererres que se reúnen y constituyen una voluntad común.
Elementos:
 La Oferta: Es la proposición que una persona dirige a otra ofreciéndole
una forma de contratar poniendo sus condiciones bajo las cuales puede
pactarse un acuerdo de voluntades. (la oferta puede ser por telegrama)
 La Aceptación: Es el momento en el cual la persona a la cual va dirigida la
oferta expresa su deseo de aceptar o no la misma, exponiendo igualmente
sus condiciones bajo las cuales se pretende llegar a un acuerdo de
voluntades.
 Momento y lugar del perfeccionamiento del consentimiento:
 Se da en el momento en que el aceptante de su consentimiento que tiene que
ser dentro del plazo estipulado. (Art. 1521 C.C.) y en el lugar donde se da el
acuerdo de voluntades.
Vicios del consentimiento:
 Los vicios del consentimiento son aquellas circunstancias particulares que
sin suprimirlo, lo dañan. De lo anterior se desprende que cuando uno de los
llamados vicios no solo dañan el consentimiento, si no que lo suprime, deja
de ser vicio, para constituir una falta de consentimiento. Tradicionalmente
se consideran como vicios del consentimiento los siguientes:
 El Error: Es el consentimiento equívoco de la realidad y no debe
confundirse con la ignorancia; porque ésta es una falta de conocimiento.
Para que el error pueda considerarse como vicio del consentimiento y por lo
tanto originar la nulidad del contrato, debe de recaer sobre el motivo
determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan.
a. Error propio. Es el que recae sobre la voluntad
b. Error impropio. Es el que recae en la declaración
 El Dolo: La palabra dolo significa, en relación con el contrato la conducta
carente de propiedad seguida por una de las partes para engañar a la otra. El
dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero
sabiéndolo aquella anulan el contrato si ha sido la causa determinante de
este acto jurídico, pero si ambas partes proceden con dolo ninguna puede
alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones
 La Simulación: Hay simulación cuando se declara cosa distinta a lo que se
requiere, en forma consiente y con el acuerdo de la persona a quien está
dirigida esa declaración. La acción d nulidad están legitimados las partes en
el contrato y cualquier que manifieste un interés legitimo. Art. 1301 y 1310, ,
la acción de nulidad viene a poner al descubierto la veredera relación
jurídica que une a las partes, no crea el estado de ineficacia del contrato,
sino que se limita a constatarlo., es una acción imprescriptible. Hay dos
clases de simulación la Absoluta y Relativa.
a. la simulación absoluta cuando detrás del acto ficticio, no existe
ningún acto jurídico en realidad, sino que solo la apariencia. Es nulo
porque le falta los elementos el art. 1251
b. La simulación relativa: la declaración disimulada se denomina
simulación relativa, se produce cuando las partes crean la apariencia
de un contrato distinto de que efectivamente quiere. cuando el acto
simulado encubre a otro acto jurídico que las partes quisieron ocultar
bajo el ropaje de aquél.
c. Simulación en las personas de los contratantes: este es el llamado
negocio por testaferro. La persona interpuesta, no interviene en el
contrato sino que finge intervenir.
 La Violencia: La violencia es la presión física o moral hecha sobre una
persona para decidirla a realizar un acto que sin concurrencia de esa
circunstancia no realizaría. El contrato celebrado por la violencia, ya
prevenga ésta de alguno de los contratantes, ya de un tercero, interesado o
no en él es nulo.
 
403.- Explique sobre la Capacidad para contratar, como elemento
esencial del negocio juridico
Es la facultad que una persona tiene de adquirir derechos y contraer obligaciones y
desarrollarlas cuando la ley otorgue la posibilidad de hacerlo. Del concepto
anterior se desprende la clasificación de la capacidad en:
1. Capacidad de goce, de derecho o jurídica: es la aptitud de las
personas para ser titulares de derechos y obligaciones.
2. La capacidad de ejercicio, de hecho o de obrar: es la aptitud de las
personas para hacer valer sus derechos y sus obligaciones ya sea por sí
mismas en el caso de las personas morales.
Incapacidad Absoluta e Incapacidad Relativa:
1. La Absoluta: Consiste cuando la persona no obstante sea capaz civilmente
por haber adquirido la mayoría de edad (en Guatemala se obtiene a los 18
años) otras veces por sus actos y otras por disposición de la ley, pierde esa
calidad de sujeto capaz; y no puedo entonces intervenir individualmente en
un acto o negocio jurídico; por las cuales deviene la incapacidad Absoluta.
2. La Relativa: Es la que se pierde por perturbaciones mentales transitorias
que son nulas en tales condiciones, Ej. El varón menor de edad no puede
reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejercen la patria
potestad.
 Prohibiciones de contratar:
 Tiene su origen en una norma imperativa que prohíbe a determinadas
personas, pese a gozar de la capacidad general de obrar, celebrar ciertos
contratos en atención que se quieren proteger, como lo que se imponen a los
concursados y quebrados, sobre los bienes objeto de ejecución, compraventa
entre esposas. Etc.

404.- Explique sobre el objeto y causa del Negocio Jurídico como


elementos esenciales
 El Objeto
Esto tiene tres elementos esenciales que se refiere a la cosa material es la sustancia
del contrato lo que determina la declaración de voluntad de los sujetos. Art. 1251
del C.C. Solo u objeto conocido e identificado por el sujeto será el objeto del
contrato en concreto.
Sus Requisitos:
1. La posibilidad: que el objeto ha de existir al momento de la celebración del
contrato, pudiendo recaer también sobre cosas futuras. Art. 1538
2. La licitud: Que no sea contrario a la ley
3. La determinación: Un objeto determinado o determinable es un objeto
individualizado y distinguido, conocido en esa realidad concreta por ambos
contratantes.
 La Causa:
La palabra causa en un sentido general es concebida como la razón justificada de
la eficacia jurídica de un acto; pero en otro más fundamental se entiende por causa
el fino razón de ser objetivo, intrínseco o jurídico del contrato.
1. Causa del contrato: Es el propósito o fin común que persiguen las partes
con su celebración la causa del contrato responde a la pregunta, por que se
contrajo, por que se celebro el contrato o sea, la razón del contrato.
2. Causa de la obligación: Es la razón de vinculación, que o podemos
identificar con la que son sus fuentes, por lo tanto, esta causa trata de
responder a la pregunta “Por que se debe”, “por que se obliga uno”.

 Diferencia de la causa con los motivos:


a.- La causa es el móvil o fin inmediato, directo mas próximo del negocio.
b.- Los motivos son móviles indirectos o remotos
c.- La causa es el fin o razón de ser objetivos
d.- Los motivos que son fines psicológicos, individuales o puramente
personales.
Posición del Código Civil: Prescinde de esta doctrina como elemento autónomo de
los contrato, solamente dice de Buen, la mantiene en el sentido de considerar
necesariamente una justa causa para todo enriquecimiento y quien se enriquece sin
causa tiene la obligación de repetir lo obtenido. Art. 1616

405.- Cuales son las formas del negocio jurídico contractual:


Definición. Se entiende por forma del negocio jurídico, l medio por el cual se
produce y exterioriza la declaración de la voluntad. Clases de formas y actos:
FORMALES
1. Voluntaria: Es la forma fijada por un convenio previo entre las partes.
2. Legal. Es la impuesta por la ley
 Escritura privada: Cuando es obra exclusiva de las partes, sin requerir la
intervención de funcionario publico que le preste autenticidad
 Escritura publica: Cuando exige la intervención de un tribunal, un notario o
una autoridad publica, con el empleó de determinadas formalidades
LOS ACTOS JURÍDICOS
1. Formales: son aquellos para los cuales la ley exige determinada forma sin la
cual carecen de valor legal
2. No formales: son aquellos que no requieren ninguna solemnidad, basta que
se pruebe el consentimiento para que tengan plena validez. Los efectos
jurídicos de los defectos de forma: las partes no pueden alcanzar su
propósito mas que por medio de la forma prescrita.

406.- Cual es la forma de los contratos según el código civil.


De acuerdo con el art. 1574 del código civil
 Por escritura publica
 Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar
 Por correspondencia
 En forma oral o verbalmente.
El contrato cuyo valor exceda de trescientos quetzales, debe constar por escritor.
Art. 1575 y 1577
 
407.-Cuales son los Sistemas de Contratación:
Son los diferentes criterios con que en cada legislación se determina la base
fundamental a que ha de adjuntarse la formación de los contratos. La evolución de
las formas en los contratos nos muestra históricamente, dos sistemas dispares el
formalista y el espiritualista.
Sistemas de contratación
1. El Sistema Formalista: En el que se distinguen dos períodos, el
predominante religioso y el predominante civil, se caracteriza por la
exigencia rigurosa de determinas formalidades externas como requisito de
la existencia del contrato; el espiritualista se desinteresa de las formas para
tomar sólo en consideración el consentimiento, de cualquier manera que se
haya manifestado.
2. El Sistema del consentimiento: Llamado también consensualista,
caracterizado porque solo atiende al elementó interno del contrato, o la
mera convergencia de voluntades.
3. Sistema de Contratación Verbal: Estos deberán constar en escritura
pública; son contratos calificados expresamente como SOLEMNES, sin cuyo
requisito esencial no tendría validez. Ver Art. 1577, 1578 del C.C.
4. Sistema ecléctico: También llamado moderno, los contratantes quedan
perfectos, pero, en algunas ocasiones se exige una determinada forma de
prueba, bien solemnitates causa; bien probationis causa. Es el que sigue el
código civil
 

408.- cuales son los efectos del Negocio Jurídico Contractual:


1. Hacer nacer obligaciones entre los contratantes.
2. Trata de saber cuales son las personas que pueden, por el contrato resultar
acreedoras o deudoras.
Art. 1353 al 1357 podemos deducir que los efectos generales que encontramos
que existen son:
 Obligatoriedad: La obligación que nace del consentimiento no puede existir
mas que entre las personas que ha dado su consentimiento.
 Relatividad: consiste en que se establece una variante al principio de que el
contrato solo obliga a las partes, al regular el contrato a favor de terceros, tal
como lo preceptúan los art. 150 al 1583
 Entre las partes:
Cuando las partes dan vida con su voluntad a un contrato nace a la realidad del
derecho de una norma; las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes: nuestro derecho da fuerza pues a nuestros
contratos. Nace esta ley desde el mismo momento entre que tiene lugar el
entrecruce de voluntades; una vez que la ley del contrato ha venido a la vida
desarrolla toda su fuerza obligatoria. En primer lugar debe ser cumplida y en
segundo término ha de ser cumplido conforme a su tenor. Además tiene que ser
cumplida de buena fe.
 Con Relación a Terceros:
Estos efectos incluyen la relatividad; y ser aquellos efectos que se dan o afectan a
terceros o terceras personas que no han intervenido en las cláusulas contractuales
y obligan de igual forma a las personas que lo hayan suscrito. En la estipulación a
favor de terceros siempre intervienen tres sujetos:
1. El Estipulante, es la persona a quien se le promete
2. El Promitente, que es la persona que promete a favor de otra.
3. El Beneficiario, que es la persona por quien se promete.

409.- Que es ejecución forzosa y resolución por incumplimiento:


 Saneamiento por Evicción: En esta forma se toma como punto de
partida; el día en que se faccionó el contrato y el procede cuando el
adquiriente es perturbado en todo o en parte de la cosa, y se le despoje a
través de una sentencia. Su efecto en caso de la compraventa es exigir la
devolución de lo pagado, más los intereses pactados y los posibles daños y
perjuicios sufridos.
 Saneamiento por Vicios Ocultos: Por ejemplo es el caso de la compra
venta es una obligación del vendedor, ceder la cosa o bien en perfecto
estado. Y son vicios ocultos todos aquellos defectos que la cosa tiene y que
la hacen inútil para el efecto o propósito, para el cual fue obtenido, de tal
forma que el comprador o adquiriente no se ve satisfecho en su pretensión
(comprador) que es el que sufre de vicios ocultos sobre la cosa vendida; caso
del contrato de dominio de la compra venta y este a la vez tiene derecho de
ejercitar contra el enajenante (vendedor) dos acciones:
1. La Acción Redhibitoria: que consiste en demandar la inmediata recisión
del contrato.
2. La Acción Estimatoria: que consiste en exigir que se devuelva el precio
de lo que vale la cosa.
 
410.- Interpretación del Negocio Jurídico Contractual:
Esta clase de interpretación se toma como aquel procedimiento que trata de
descubrir el verdadero sentido de las cláusulas de un contrato para posibilitar su
actuación; y para entender mejor esta posición se han dado dos criterios
doctrinarios al respecto:
 Criterio tradicional subjetivo: Este criterio toma en cuenta los
elementos personales, los sujetos del contrato y sostiene que cuando se
presenta un problema de interpretación debe tomarse como base, cual es la
común intención de los sujetos contratantes para resolver la duda.
 Criterio Moderno Objetivo: Este toma como base el objeto, el sentido
objetivo de la declaración de voluntad, y sostiene que para interpretar las
cláusulas del contrato, cuando hubiese duda sobre su contenido debe
buscarse cual es la naturaleza jurídica del negocio y cual es la materia sobre
la que los contratantes declaran su voluntad.

411.- Cual es la posición del código civil con respecto a la interpretación


Posición legal de Nuestro Código Civil se encuentra contenida del artículo 1593 al
1609.
 Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a
dudas sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de
sus clausulas.
 Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas
 Por muy general que sean los términos en que aparezcan redactado un
contrato, no deberán entenderse comprendidos en el, cosas distintas y caos
diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieren
contratar.

 412.- Cuales son las formas de Ineficacia del negocio jurídico


contractual
1.- POR LA NATURALEZA DE LA CAUSA.
a. Por virtud de la ley
 Nulidad absoluta (inexistencia)
 Nulidad relativa (anulabilidad)
 Rescisión judicial
 Resolución
 Revocación por fraude a aseadores
 Revisión
b. Por voluntad de las partes:
 Rescisión voluntaria o consensual
 Revocación unilateral
2.- POR SUS EFECTOS:
a. Temporal
 Contratos sometidos a condiciones de derecho
b. Definitiva:
 Todas las contenidas en las clasificaciones anteriores y posteriores de
esta clasificación.
3.- POR EL MOMENTO EN EL QUE TIPIFICA LA CAUSA:
a. Nulidad absoluta:
 Simulación absoluta
 Falta de alguno de los elementos esenciales o constitutivos
 Objeto o causas contrarias al orden publico o a leyes prohibitivas
b. Nulidad relativa (anulabilidad)
 Incapacidad relativa
 Vicios del consentimiento
 Simulación relativa
c. Rescisión
 Voluntaria o consensual
 Fortuita o forzosa
 Judicial
d. Revocación
 Unilateral
 Por fraude a acreedores
413.- Que es la Nulidad.
Es aquella forma de perder la eficacia de un contrato, la forma de dejar de ser ley
entre las partes, aún cuando haya sido válidamente celebrado, pero haya causa que
le hace perder su eficacia.
Clases de Nulidad
a. Nulidad Absoluta: Es una forma de ineficacia del contrato, que arranca
desde el propio momento de su celebración: por lo que el contrato no nace a
la vida jurídica por lo tanto no surte efecto alguno, tampoco puede ser
revalidado ni reclamado incluso de oficio por un juez. Existen dos razones
que dan lugar a la nulidad absoluta y son:
1.- Que el objeto del contrato sea contrario a la ley, la moral o a una norma
prohibitiva expresa.
2.- La ausencia o no concurrencia de alguno de los elementos esenciales; Ej.
Que no hay capacidad del sujeto y que no haya vicio en el
consentimiento; como error, dolo, violencia o intimidación.
 Caracteres de la nulidad absoluta:
a.- No precisa declaración judicial, ni una previa impugnación del contrato,
ay que opera de ipso iure, o de pleno derecho.
b.- La nulidad es definitiva, el paso del tiempo no la sana
El contrato nulo no produce efecto alguno
 Causas de nulidad:
1. Cuando falta alguno de los elementos constitutivos o requisitos
esénciales del contrato. Consentimiento, capacidad contractual y
objeto lícito. Art. 1251 y 1301
2. En situación de cotitularidad. En los actos de disposición, a faltar el
consentimiento unánime de los coparticipes
3. La ilicitud de alguno de los elementos del contrato: Como el objeto.
Art. 1251, 1539, 2158, 2163, la causa art. 1616, 2148, 2124
4. La vulneración de los limites que los art. 1271 al 1301 impone a la
autonomía de la voluntad
b. Nulidad Relativa o Anulabilidad: Es otra forma de ineficacia del
contrato, que arranca en un momento posterior a su válida celebración; es
decir que el contrato surte todos sus efectos legales, mientras no se declare
la nulidad por un Tribunal Competente. Su término de prescripción según la
ley es de dos años, que se empiezan a contar a partir de la fecha en que fue
celebrado el contrato (negocio).
Causas que dan origen a la Anulabilidad: art 1257 y 1303
1. La incapacidad relativa de las partes, y
2. El vicio en el consentimiento (error, dolo, violencia o
intimidación).
3. Simulación relativa
Diferencias entre la nulidad y la anulabilidad:
1. La posibilidad de subsanación únicamente es aplicable a la anulabilidad y no
a la nulidad. Art. 1304
2. La nulidad es imprescriptible; y la nulidad tiene plazos específicos para cada
supuesto art. 1312(El derecho de pedir la nulidad relativa dura dos años
contados desde el día en que se contrajo la obligación), 1313( la nulidad se
fundare en violencia o temor grave, el termino es de un año)
3. Las causas o supuestos que origina cada figura son distintas
Sus Efectos:
El principal es que el contrato sea nulo y que vaya orientado a tercero; la rescisión
opera de dos formas:
 Voluntaria: Cuando los sujetos de mutuo acuerdo deciden rescindir un
contrato que han celebrado.
 Forzosa u Obligatoria: Cuando el contrato es lesivo económicamente a
uno de los sujetos contratantes y este demanda su nulidad ante el Órgano
Jurisdiccional Competente. En este caso el contrato será ineficaz hasta que
lo declare el juez que conozca de la demanda. Es decir que el negocio
jurídico no nace a la vida jurídica
 Validez provisional: significa que en tanto no haya queda firme la
sentencia que lo declara anulado produce sus efectos normales
 Es revalidable por confirmación: que depende del legitimado
demandar nulidad o consentirla expresa o tácitamente, en cuyo caso queda
subsanada.
 Efecto recuperatorio: art. 1314. Las partes deben restituirse deben
restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como
consecuencia del negocio anulado.
Efectos de la sentencia de nulidad relativa:
 La sentencia puede anular parcial o totalmente el contrato
 Una vez firme la sentencia, las partes del negocio o contrato anulado, deben
restituirlas cosas al estado anterior a la celebración.
Caducidad o prescripción de la acción de nulidad relativa:
 Art.- 1312 El derecho de pedir la nulidad relativa dura dos años contados
desde el día en que se contrajo la obligación salvo en los casos en que finge
otro término distinto.
 Art.- 1313 Si la nulidad se fundara en violencia o temor grave, el término es
de un año, contado de la fecha en que a violencia ceso o el temor grave ha
debido razonablemente desaparecer.

414.- Que es la Rescisión:


Es el procedimiento de hacer ineficaz un contrato válidamente celebrado y
obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes externos, mediante los
que se ocasional un perjuicios económico a alguno de los contratantes. Este
término igual a dejar sin efecto algo (un contrato), es quitarle la eficacia a un
contrato válido; la rescisión es otra de las causas para que el contrato no sea válido.
ELEMENTOS:
a. La existencia de un contrato valido
b. Que el negocio o contrato no se haya consumado, sino que este pendiente de
cumplimiento
c. Que las partes acuerden disolverlo; o lo declare disuelto la sentencia de juez
competente
CLASES:
a. Voluntaria o consensual: Por mutuo disuelven los contratos válidamente
celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo
consentimiento.
b. Judicial: Precisa de un motivo especifico previsto en la ley, de la
substanciación en juicio sumario de la demanda promovida por el
contratante.
c. Legal o forzosa: Ocurre unas veces porque por circunstancias fortuitas el
cumplimiento de la obligación se torno imposible y otras porque la
imposibilidad deviene de causas ajenas a la voluntad del obligado.
PACTOS DE RESCSION:
 Pactos rescisorios previstos en nuestra ley, las personas pueden sin
impedimento alguno convenir en sus negocios o contratos, motivos
específicos de rescisión propios de sus propósitos o conveniencias, siempre
que los mismos no contraríen ninguna norma legal.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN RESCISORIA:
 La acción para pedir la rescisión dura un año, contado desde la fecha de la
celebración del contrato, salvo que la ley fije otro termino a casos especiales.
EFECTOS:
 Al declarar la rescisión de un contrato vuelen las cosas al estado en que se
hallaban antes de celebrarse
 En caso de haberse perjudicado un tercero por la rescisión, se reputara
subsistente la obligación solo en lo que sea relativo a losa derechos de la
persona perjudicada
 

415.- Que es la Resolución:


Significa el aniquilamiento del contrato, en principio con carácter retroactivo, no
solamente entre partes sino con respecto a tercero, en virtud de un acontecimiento
que sobreviene a su conclusión como condición resolutoria. Es la facultad, que se
encuentra implícita en relaciones reciprocas o sinalagmáticas, de no cumplir las
obligaciones cuando la otra parte no ha cumplido con las que le incumbe, según lo
que había pactado.
Podemos hablar de resolución del contrato, como aquella facultad que tiene una
parte contratante para dejar sin efecto un contrato perfectamente valido, que o
tiene defectos ni vicios estructurales.
ELEMENTOS:
a. La existencia de un contrato valido, sujeto a condicione resolutoria
b. Que el contrato no se haya consumado
c. El resurgimiento de los efectos de la condición resolutoria, lo que da como
consecuencia la extinción del negocio o contrato, de pleno derecho si la
condición resolutoria hubiere sido pactada expresamente o mediante
declaración judicial en el caso de la condición resolutoria tacita.
REQUISITOS:
1. Que el reclamante o demandante haya cumplido con su obligación o que
acredita que se encuentre en condiciones de hacerlo
2. Que la otra pare no cumpla o no haya cumplido cuando le incumbe, aunque
se incumplimiento no sea total
3. Que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la
facultad resolutoria sea exigible
4. Que se encuentren ligadas las parte4s por un contrato bilateral, esto es por
una relación sinalagmática (perteneciente del contrato), en la que la
prestación de una tenga como causa la prestación de otra.

CONDICIÓN RESOLUTORIA:
Entendemos por tal todo suceso futuro o incierto latente en el negocio o contrato,
por acuerdo de las partes o por disposición de la ley, que al realizarse determinada
perdida de los derechos ya adquiriros.
CLASES
 Condición resolutoria expresa: Art. 1278 que opera de pleno derecho,
es decir que extingue (resuelve) el negocio o contrato sin necesidad de
declaración judicial.
 Condición resolutoria tacita: Es la presume la ley en los contratos
bilaterales y esta constituida por el incumplimiento de uno de los
contratantes en lo que de la obligación concierne. Esta opera mediante
resolución judicial
 EFECTOS
 La resolución del contrato tiene naturaleza judicial, siendo en todo caso su
pretensión un acto de carácter facultativo, puesto que puede ejercitarse o no
por el interesado.
 Verificada o declarada resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado
en que se hallaban antes de celebrarse el contrato.

416.- Revocación:
Es una declaración de voluntad, acto jurídico unilateral por el que se deja sin
efecto otro cuya existencia o subsistencia depende de la misma voluntad. Es
también una forma de ineficacia o de nulidad del contrato; el derecho lo tiene
únicamente el acreedor legitimado, salvo el caso del deudor en actos o negocios que
perjudiquen a sus intereses.
CLASES
1. Revocación unilateral ( Que tiene por regla general carácter
extrajudicial) Es la facultad concedida por la ley a quien en su negocio o
contrato ha otorgado, entregado o autorizado algo al otro contratantes, de
retirar lo concedido en los casos y con las formalidades que establece la ley.
Consiste en la facultad otorgada por la ley a un sujeto de derecho para
retirar la autorización o entrega de algo al otro contratante. Casos de
revocación unilateral.
 En el contrato de mandato. Art. 1699, 1704,1717, inciso 3º. 1718,1719,1720
 En el contrato de donación. Art. 1866,1867,1868,1869,1870,1871m1872,1873
 En el contrato de comodato. Art. 1963
 En el contrato de depósito. Art. 1974

2. Revocación Judicial o por fraude a acreedores (Acción Paulina o


Revocatoria): Es el derecho que tienen todos los acreedores cuyos créditos
sean anteriores al Derecho que se impugna para proponer la Revocación y se
pruebe la mala fe de parte del mutante o acreedor; la impugnación será
antes del negocio o al crédito del negocio impugnado. La acción revocatoria
prescribe en un año, a partir de la celebración del contrato o bien a partir de
la fecha en que el daño se causó. (lo que sea más favorable al afectado
Actos del deudor que pueden dar lugar a la acción revocatoria.
 Enajenación de bienes que el deudor efectivamente posee
 Renuncia de derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere
exclusivamente personal
 Pagos hechos en estado de insolencia por cuenta de obligaciones a
cuyo cumplimiento no podría ser compelido /forzado)al tiempo de
hacerlos
CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:
 Conforme al art. 1300, la acción revocatoria prescribe a un año contado
desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verifico el pago o
se hizo la renuncia del derecho.
DIFERENCIA ENTRE LA SIMULACIÓN Y REVOCACION POR FRAUDE
DE ACREEDORES:
a. La simulación es una mentira
b. Los actos o contratos del deudor que dan lugar a la acción revocatorio son
reales, es decir verdaderos.
EFECTO
Es devolver lo recibido con eventuales daños y perjuicios.
417.- Que es la revisión:
Es concebida en doctrina como la posibilidad de que a petición de parte interesada,
el juez someta a estudio el contrato o negocio valido y vigente, esto para poder:
 Modificarlo en las clausulas o pactos que, por razones imprevista o
inevitables, se tornaron excesivamente onerosas para el deudor.
 Dejarlo en suspenso en tanto desaparecen o se atenúan las circunstancias de
hecho que originaron excesivo gravamen económico al deudor.
CASOS:
 En el contrato de mutuo de dinero art. 1948
 En el caso de imprevisión art. 1130

 418.- Cual es la clasificación del Negocio Jurídico Contractual:


1.- Contratos bilaterales y unilaterales
 Contrato Bilaterales: Se generan obligaciones para ambas partes es
bilateral. Ej. La Donación, el Comodato, y el Contrato Gratuito.
 Contrato Unilateral: Si solo general obligaciones para una de las partes y
derecho para la otra es unilateral. Ej. El Contrato de Arrendamiento, o la
Permuta.
2.- Contratos Gratuitos y onerosos:
 Contratos Gratuitos: Es aquel que impone gravámenes únicamente a
una de las partes y a la otra solo recibe sin obligarse a nada o a ninguna
contra presentación Ej. Una Donación por Mandato y Gratuito siempre y
cuando así lo acepte el Mandatario.
 Contratos Onerosos: Son aquellos contratos que imponen gravámenes
recíprocos a todos los sujetos que le conforman y pueden ser Conmutativo y
Aleatorio.
 Oneroso Conmutativo: Cuando la entrega de la cosa se produce en el
propio momento de su celebración, Ej. La Compra Venta al Contado.
 Oneroso Aleatorio; Cuando la entrega de la cosa se va produciendo por
momentos Ej. La Renta Vitalicia o el Arrendamiento.
3.- Contratos típicos o Nominados y atípicos o innominados
 Contratos Típicos o Tipo: Es aquel contrato que tiene una denominación
especial en la propia ley.
 Contrato Atípico o Atipo: Es aquel contrato que no tienen una
denominación especial en la ley, sino que las partes le dan la denominación
que más les convenga en el momento de estipular sus cláusulas.
4.- Contratos solemnes, consensuales y reales
 Contrato Solemne: Cuando la ley exige una forma determinada y no otra
diferente para que se produzcan determinadas consecuencias pero esas
consecuencias se producen también aunque no se satisfaga la forma prevista
y sólo se establece la nulidad del contrato por la falta de tal forma. Ej la
compra Venta de Bienes Inmuebles, la Donación de Bienes y Raíces, el
Arrendamiento.
 Contratos Consensuales: Cuando la ley no exige forma determinada
para la validez de un contrato, sino que dejan a las partes la libertad más
absoluta para darle forma que si las determinan, el contrato es consensual
sin que esto signifique que el contrato puede celebrarse sin forma. Ej. La
Compra Venta de Bienes Muebles y la Permuta de Muebles.
 Contratos Reales: Se dan cuando la entrega de la cosa en los contratos en
los que el contenido de la prestación de alguna de las partes son transmitir
el dominio o el uso o goce de un bien, sea indispensable para el
perfeccionamiento del contrato se califican como Real.
5.- Contratos principales y accesorios
 Contratos Principales: Son aquellos que su existencia y validez no
dependen de la existencia de una obligación preexistentes o de un contrato
previamente celebrado; es decir, son contratos que tiene existencia por sí
mismos. Son contratos principales todos los demás contratos reglamentados
por el Código Civil.
 Contratos accesorios: son aquellos cuya existencia depende de la
realización de otro negocio al cual acceden, tal y como sucede con la fianza,
prenda, subarrendamiento o con la hipoteca
6.- Contratos de tracto único y tracto sucesivo
 Contratos de Tracto Único (Instantáneos): Son los contratos de
ejecución instantánea o instantáneos; aquellos en que las prestaciones de las
partes se ejecutan o se cumplen en un sólo acto como en la compra venta lisa
y llana.
 Contratos de Tracto Sucesivo: Son aquellos en que las prestaciones de
las partes o las de una de ellas se ejecutan o cumplen en un lapso
determinado como en el arrendamiento.

7.- Contratos de libre discusión y de adhesión


 Contratos de Discusión: Son aquellos contratos en donde las partes
imponen sus condiciones.
 Contrato de Adhesión: Son aquellos contratos donde una de las partes
impone las condiciones.
8.- Contratos Individuales y colectivos
 Contratos Individuales: Son aquellos contratos en los que existe una
parte acreedora y una pate deudora
 Contratos colectivos: Son aquellos contratos en los que existe pluralidad
en la parte actora y/o deudora.
9.- Contratos condicionales y absolutos:
 Condicionales: Son aquellos cuya realización o cuya subsistencia depende
de un suceso incierto o ignorado por las partes
 Absolutos: Son aquellos suya realización es independiente de toda
condiciones.
10.- Contratos conmutativos y aleatorios:
 Conmutativos: Es los conmutativos, la retribución esta fijado de ante
mano, y es siempre jurídicamente exigible por las dos partes (el precio de4
una compraventa, y, a la reciproca, la cosa vendida)
 Aleatorios: en los contratos aleatorios depende del azar, de un
acontecimiento incierto, la efectiva ejecución de la prestación de una de
ellas. (como el juego o la apuesta. Art. 2137)
11.- Contratos formales y no formales:
 Formales: Son aquellos que deben observar ciertas formalidades en la
manifestación de la voluntad, de tal forma que si no lo hicieren, no serán
validos.
 No formales: Son los no sometidos a tal exigencia, se perfeccionan con la
sola voluntad de las partes. En los contratos civiles y mercantiles la regla es
la libertad de forma, con las excepciones de ley. Art. 1125 (los que se
inscriben en el registro de la propiedad), 1576, 1577. CC; y art.
16(solemnidades de la sociedad), 745(Requisitos del reporto), 771( contrato
de fideicomiso) código de comercio

DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS EN PARTICULAR:


419.- Cual es la clasificación de los contratos:
a.- Contratos preparatorios
 Promesa
 Opción
b.- Contratos de gestión
 El mandato
 La sociedad
c.- Contratos que trasmiten el dominio
 Compraventa
 Permuta
 Donación
 Mutuo
d.- contratos de cesión de uso o goce
 Arrendamiento
 Comodato
e.- Contratos de Custodia
 El deposito
f.- Contratos que tienen por objeto la prestación de servicios
 Obra o empresa
 Servicios profesionales
g.- Contratos que resuelven controversias
 Transacción
 Compromiso
h.- Contratos aleatorios
 Renta vitalicia
 Juego, apuesta, lotería, rifas

i.- Contratos de garantía


 Fianza
 Hipoteca
 Prenda

420.- explique los contratos preparatorios:


Los contratos preparatorios también se denominan preliminares, y es aquel por el
cual una de las partes o ambas se obligan a concluir en el futuro entre ellas misma
o con un tercero otro contrato llamado principal, definitivo o futuro.

421.- Definición Contrato de Promesa:


Es aquel contrato en cuya virtud dos o más personas se comprometen a que en un
plazo cierto, determinado contrato que por el momento no quieran o no puedan
celebrar. O bien es el que está encaminado a la conclusión de otro contrato entre
las mismas partes.
Es un contrato por virtud del cual una parte o ambas se obligan dentro de cierto
tiempo a celebrar un contrato futuro determinado. Y para su valides debe de
constar por escrito y contener los elementos características del contrato definitivo y
limitarse a cierto tiempo.

422.- Cual es la Naturaleza Jurídica:


1. La teoría positiva; afirma la existencia del contrato de promesa como
figura independiente que provoca el nacimiento de una obligación o
prestación de concluir un contrato futuro, que tiene que ser una
obligación de hacer, así mismo da acción para compeler judicialmente a la
emisión de dicha declaración de voluntad, exigir la celebración del
contrato.
2. La teoría negativa sostiene la inexistencia del pre-contrato, por la
imposibilidad de obligarse a consentir en el futuro o bien que no existe
conceptualmente el pre-contrato.
 
423.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
Elementos:
 Personales: Cuando las partes que en definitiva tienen que intervenir en el
mismo.
a.- Promitente: llamado también promitiente: es la parte que se obliga en la
promesa a celebrar el contrato futuro, y a esa palabra se l agrega el nombre
del respetivo contratante en el contrato definitivo ejem. Promitente-
comprador.
b.- Promisario: llamado también beneficiario, corresponde ala otra parte,
quien puede obligar a cumplir el contrato futuro. Cuando las dos partes se
obligan a celebrar el contrato futuro, o sea en la promesa bilateral, ambos se
denominan promitentes.
 Reales: Cuando el objeto del contrato es la conclusión de un contrato
definitivo, es decir, lo forman el contrato futuro y el plazo.
a.- El contrato futuro: La celebración del contrato definitivo de acuerdo con
los elementos característicos de estos previamente determinados.
b.- El plazo: la falta de plazo haría nula la promesa: Cuando expira el plazo
sin que por culpa alguna de las partes haya podido celebrarse dicho contrato
futuro, caducan los derechos de las mismas partes. Art. 1681
 Formales: Cuando se celebra en la misma forma exigida para el contrato
definitivo; teniendo así mismo que tener los elementos esenciales necesarios
para su celebración y el lapso dentro del cual debe celebrarse el contrato
futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley
para el contrato que se promete celebrar.
Requisitos
 Capacidad para obligarse por el contrato
 Es necesario que tenga la forma propia del contrato proyectado
 La determinación del término durante el cual se puede recabar la prestación
de la actividad, necesaria para la conclusión del contrato definitivo.
 
424.-Cuales son las Características:
 Preparatorio
 Consensual
 De forma bilateral, aunque en ocasiones unilateral (opción)

425.- Cuales son las Clases de promesa


1. Promesa unilateral: Es la estipulación que una persona hace a favor de
otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las
condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Art. 1676
2. Promesa bilateral: Obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la
celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. Art.
1679
 
426.- Cuales son los Efectos o consecuencias:
1. La obligación que contraen ambas partes es celebrar el contrato dentro del
plazo convenido o prometido:
2. El plazo en el contrato no puede exceder de dos años, si se trata de bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismo, y un año si se trate de otros
bienes o prestaciones.
3. Si una de las partes se niega a celebrar el contrato para dar forma legal al
contrato prometido en su rebeldía lo hará el juez.
4. La obligación de la conclusión del contrato definitivo; y el incumplimiento
que puede traducirse a la indemnización de daños y perjuicios y para otros
el otorgamiento del contrato Art. 1679, 1683, 1685 y 1684 del C.C.
5. La acción para entablarse o exigir el cumplimiento de la promesa deberá ser
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo sin que se haya
ejercitado por las partes y quede libre la obligación contraída.

427.- Como se extingue el contrato de promesa:


Se extingue por la conclusión del contrato definitivo, por la reducción del mismo a
la prestación, en caso de incumplimiento y por las causas generales de extinción de
las obligaciones.
 
 
428.- Explique el Contrato de Opción:
Definición: Es el convenio por el cual una parte concede a otra por tiempo fijo o
en determinadas condiciones la facultad que se deja exclusivamente a su arbitrio
de decidir respecto a la celebración de un contrato principal. Art. 1676 C.C. Y
consiste en tener a disposición de otra persona por cierto tiempo la vinculación con
otra.
 
429.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
El contrato de opción es un contrato unilateral, gratuito u oneroso, conmutativo u
aleatorio, consensual, preparativo, principal o accesorio y típico. Para conservar
ésta naturaleza jurídica de estos contratos se hace imperativa la modificación del
artículo 1683 del C.C. vigente a nuestro juicio con el agregado siguiente de
conformidad con lo preceptuado por el artículo 1442 del C.C.; de tal manera que su
redacción quedará así: Artículo 1683:
Si el prominente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato
prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero
de buena fe, en cuyo caso la promesa se revolverá en el pago de daños y perjuicios
de conformidad con lo preceptuado por el Art. 1442 de este Código.
 
430.- Cuales son los elementos y Requisitos:
Elementos:
1. Personales: En esta clase de elementos participan:
a.- Optante, Es el titular del derecho de opción.
b.- Optatario: llamado también concedente, es quien se obliga a celebrar e
contrato definitivo cuando la otra parte decida acerca de lo mismo.
2. Reales: Aquí la opción puede versar sobre toda clase de bienes que se
encuentran o están en el comercio de los hombres, como la compra venta, la
permuta, el arrendamiento, la sociedad. Y debe de contener las condiciones
y elementos substanciales del contrato prometido Art. 1681 y 1682 C.C.
3. Formales: Siendo estos una especie de promesa rige para él lo dispuesto
en el Art. 1674 primer párrafo y 1680 del C.C. Cuando la promesa (u opción)
se refiere a enajenaciones de bienes inmuebles o derechos reales sobre los
mismos, el contrato debe inscribirse en el Registro de la Propiedad, (Art.
1678) C.C. La aceptación del Optante debe ser expresa y no puede ceder a
otro su derecho de opción si no estuviere expresamente facultado por el
promitente.
 Requisitos:
1. Debe realizarse en escritura publica
2. Debe inscribirse en el Registro de la propiedad, si versa sobre bienes
inmuebles o derechos reales sobre los mismos.
3. Debe consignarse un plazo fijo
4. La concesión por una parte a la otra de la facultad de decidir sobre la
celebración o no del contrato principal, son obligación alguna de esta.
5. Concesión de modo exclusivo
6. Sin otra condición que el propio juicio del optante.

431.- Cuales son las clases de opción:


1. Opción directa: Es la normal, cuando el optante se reserva el derecho propio
del contrato para estipular efectivamente por si y para si.
2. Opción mediatora: se produce cuando el que recibe la opción es un
intermediario que busca el privilegio para colocar la mercancía en manos de
un tercero.
3. Opción Civil: Queda encerrada dentro de la contratación normal u
ordinaria.
4. Opción mercantil: Se proyecta sobre los negocios de la banca y bolsa.

432.- Cuales son las características


 Es una modalidad de la promesa unilateral
 Es preparatorio
 Es consensua

433.- Cuales son los Efectos:


 Mientras este pendiente el derecho de opción; el concedente queda
vinculado con el Optante, ni puede disponer y tiene una obligación de No
Hacer.
 Otro efecto sería si el Optante tiene derecho a decidir durante el plazo, si
decide queda firma el Contrato y que quede en perfecto Estado de
Cumplimiento.
 Y cuando si se deja transcurrir el tiempo o el plazo o manifiesta que no
optaría; todo queda como que no hubiera celebrado tal contrato. O Sea si el
optante deja trascurrir el plazo, caduca su derecho.

CONTRATOS DE GESTION: El mandato y la sociedad

434.- Explique el contrato de mandato


El Mandato es un contrato por virtud del cual el mandatario se obliga a prestar un
servicio, hacer alguna cosa y ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos
que éste le encargue. (el Mandato es un Poder)
 
435.- Cual es su Naturaleza Jurídica:
Es un contrato de gestión; porque se gestiona por otro legal y faculta al sujeto a
compadecer por aquel que otorga el poder, también es principal, solemne y
revocable. Como norma general el Mandato es Bilateral y onerosa y a veces
Unilateral y gratuita porque el Mandatario acepte prestar gratuitamente el servicio;
para que sea gratuito o unilateral, el Mandatario es el que decide el ejercer sin
cobrar.
 
436.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
 Elementos:
1. Personales: (Mandante y Mandatario) Es aquel elemento en que el
Mandante y Mandatario confiere el Mandato y el Mandatario lo ejercita;
limitaciones en relación al Mandante, los representantes de los menores,
incapaces o ausentes no pueden dar poder general si no sólo especial y para
asuntos determinados que no puede ser atendido personalmente por ellos.
a.- Mandante o Apoderando: Es la persona que da o quien encarga la
ejecución de actos jurídicos. Art. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698 y 1701
C.C.
b.- Mandatario: es la persona que se recibe y ejecuta, obligándose a
realizar los actos jurídicos por cuenta de aquel.
2. Elementos Reales: El objeto del Mandato consiste en Actos o Negocios,
los cuales deben ser lícitos, posibles y determinados, no deben ser actos
personales del interesado. Ej. Testar, donar mortis causa y revocar dichos
actos, puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la
ley no exige intervención personal del interesado. Art. 1688 del C.C.
3. Elementos Formales:
a.- Deben constar en Escritura Pública como requisito esencial para su
existencia, salvo los casos legales de excepción el Mandato debe constar
en Escritura Pública como requisito esencial para su existencia y puede
ser aceptado expresa o tácitamente. Art. 1687 del C.C.
b.- Por documento privado: en cuyos asuntos no excedan del valor de mil
quetzales, pero deberán legalizarse las firmas de los tratantes por notario,
o en acta levantada ante el alcalde o juez local.
 Requisitos:
 Que el objeto de la prestación del contrato y que cosas pueden ser objeto del
Mandato; para todos aquellos negocios que la ley no exija la presencia
personal del interesado.
 Además debe otorgarse en Escritura Pública como requisito formal de
validez.
 Debe registrarse en el Registro de Poderes, en el Registro de Protocolos de la
Corte Suprema de Justicia.
 Además el Mandato debe aceptarse por el Mandatario expresa y
tácitamente; es expresa cuando se hace el mismo contrato haciendo
compadecer al Mandatario; y es tácita cuando no lo acepta en el propio
contrato pero hace uso del Mandato.
 
437.- Cuales son los efectos:
Obligaciones del Mandatario respecto del Mandante:
1. Cumplir el encargo con exactitud, diligencia y fidelidad; el
Mandatario queda obligado por aceptación a desempeñar con
diligencia el Mandato y responder por los daños y perjuicios que se
ocasione al Mandante. Art. 1705 del C.C
2. Dar cuenta de sus gestiones, informar de sus actos, entregar lo bienes
que tenga el Mandante en su poder en cualquier tiempo que éste lo
pida. Art. 1706 del Código Civil.
3. Ejecutar el mandato personalmente, excepto cuando esté facultado
para sustituirlo; o cuando el apoderado debe desempeñar
personalmente el mandato y sólo podrá sustituirlo si estuviere
facultado expresamente para hacerlo.
Obligaciones del mandante con respecto al mandato:
1. Cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído
dentro de los limites del contrato de mandato
2. Anticiparle al mandatario los fondos respectivos para realizar el
mandato o reembolsarle los gastos que este hubiera hecho
3. Pago de honorarios del mandatario

438.-Cual es la clasificación del mandato


a.- Según la representación:
 Mandato con representación: El mandatario obra e nombre del
mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le
hayan conferido.
 Mandato sin representación: el mandatario obra en nombre
propio, sin que terceros tengan acción contra el mandante.
b.- Según el negocio:
 Mandato general: Comprende todos los negocios del poderdante.
 Mandato general con cláusula especial: El poder general
necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar,
transigir, gravar, o disponer de otro modo la propiedad del
mandante, y para todos los demás actos que la ley lo requiera. Art.
1693
 Mandato especial: Es el que se torga para uno o mas asuntos
determinados; donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar
capitulaciones, pactar bases referentes a la separación o al divorcio,
demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir
patrimonio familiar, reconocer hijos y negar paternidad.
 Mandato judicial: Es el mandato que se otorga para la
representación de una persona en juicio. Art. 18al 165 LOJ. Cuando
se necesita de la comparecencia judicial del mandatario y éste solo
puede otorgarse a los particulares o a un abogado. Tanto el Mandato
General como el Especial pueden ser Judiciales.

439.- explique la Sustitución y Revocación del Mandato:


Sustitución del Mandato:
 Es una facultad que el Mandante otorga al Mandatario para que éste pueda
conferir a otra persona el Mandato que se le ha otorgado; y siempre que no
se encuentra fuera de la ley. y debe constar expresamente en el contrato y no
puede dar facultades de las que se le han otorgado. También el Mandatario
puede ser destituido y entre Mandante y Mandatario sustituto no hay
ninguna relación; la relación que existe es entre Mandatario Original y
Mandatario sustituto.
 Revocación del Mandato:
 La revocación es dejar sin efecto jurídico un contrato; y el Mandato es un
contrato revocable; el hecho de dejar sin efecto el Mandato que se ha
otorgado, que debe de notificarse (Judicial o Notarialmente) y puede
hacerse de dos maneras:
1. Expresa: Cuando se hace en la misma forma en que se otorga el
mandato o sea en Escritura Pública; debe de registrarse y para que surta
sus efectos es necesario que se notifique al Mandatario, es en ésta
notificación donde surte todos sus efectos.
2. Tácita: Cuando el Mandante confiere a otra persona el Mandato que
anteriormente se ha conferido a una persona distinta, confiriendo el
mismo Mandato, las mismas facultades y en la misma forma.
 
440.- Como termina el mandato
 El Mandato Especial termina con el hecho de que el Mandatario haya
realizado el encargo para el cual se le confirió el Mandato.
 El Mandato General termina por el vencimiento del plazo otorgado que ya
vimos que es de 10 años. También termina por revocación, muerte del
Mandatario, y por quiebra e insolvencia del Mandante o por el Mandatario
que tenga una causa que lo imposibilite totalmente.
 
441.- Que es el Contrato de Sociedad:
Definición: Es la corporación privada, dotada de personalidad jurídica, que se
constituye por contrato celebrado, entre dos o más personas, para la realización de
un bien común o mejor dicho de un fin común, lícito, posible y
preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o industria, o
de ambos siempre y cuando no lleve a cabo una especulación comercial, ni adopte
una forma mercantil.
 
442.- Cual es la naturaleza Jurídica:
Constituye un poderoso auxiliar de la empresa económica de la industria y del
comercio, satisfaciendo las necesidades colectivas mediante una operación común
pueden satisfacerse. Y pueden ser corporaciones de derecho privado que persiguen
un fin preponderantemente económico debido a la aportación de bienes pero sin
que esa finalidad económica implique una actividad mercantil.
 
443.- Cual es la diferencia de la Sociedad Civil y la Sociedad Mercantil:
Diferencia con la sociedad mercantil:
 La sociedad mercantil se inscribe en el registro mercantil, mientras que la
civil en el registro Civil
 La sociedad civil es de responsabilidad ilimitada, mientras que las
mercantiles pueden ser de responsabilidad ilimitada y limitada.
 La sociedad mercantil persigue un lucro, la civil no.

Diferencia con la asociación:


 La asociación es género, y la sociedad la especie, ya que pertenece a la
clasificación de asociación con fines de lucro.
 La asociación puede ser con fines de lucro o sin ellos, mientras que la
sociedad no tiene un fin de lucro.
Debido a que el concepto legal se encuentra en el Código Civil de Guatemala en
forma genérica; y que el Código de Comercio no define lo que es entenderse por
sociedad mercantil, se hace necesario establecer la diferencia entre estos dos tipos
de sociedades, de manera que ese concepto genérico sea aplicable tanto a la
sociedad civil como a la sociedad mercantil. Tres son los criterios que la doctrina
ha consagrado para establecer la diferencia entre sociedad civil y sociedad
mercantil:
Criterio Profesional: Está vinculado a la época subjetiva del Derecho Mercantil,
se debe recordar que este Derecho principió siendo un conjunto de normas
aplicables exclusivamente a las relaciones en que intervenían comerciantes.
Criterio Objetivo: Este criterio surge de la publicación del Código de Comercio
de Napoleón. La diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil depende
aquí de la naturaleza jurídica de los actos que cada una realice. Según la tendencia
objetiva del Derecho Mercantil, deben establecerse una serie de actos en forma
taxativa o enunciativa que tendrán carácter mercantil y delimitarán la materia
propia de esta rama del Derecho Privado.
Criterio Formal: También llamado Constitutivo. La ley Mercantil, fuera de
cualquier otra calificación o circunstancia de naturaleza mercantil o circunstancia
especial, al celebrarse el contrato de sociedad, si en el contexto del instrumento
público se adopta una de las formas establecidas en el Código de Comercio; la
Sociedad es Mercantil de lo contrario la Sociedad será Civil.
 
444.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
Elementos:
Elementos Especiales: Se dan cuando la sociedad forma una entidad distinta de
sus componentes. Como la Constitución de un fondo o patrimonio común y la
constitución de un lucro común y la división de las ganancias.
1. Elementos Personales: El elemento personal de la sociedad se encuentra
constituido por los socios, los cuales han de tener forzosamente capacidad
jurídica para contratar y enajenar.
2. Elementos Reales: El elemento real lo constituyen las aportaciones de los
socios, pueden consistir en cantidades de dinero, bienes o el trabajo de
industria de un socio.
3. Elementos Formales: Es formal porque es un contrato solemne, y debe
de celebrarse en escritura pública e inscribirse en el Registro respectivo. Art.
1729 del C.C.
Requisitos:
a. Objeto de la sociedad
b. Razón social
c. Domicilio de la sociedad
d. Duración de la sociedad
e. Capital y parte que aporta cada socio
f. Parte de utilidades o perdidas que se asigne a cada socio, fecha y forma de su
distribución
g. Casos en que procederá su disolución
h. Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio
i. Modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios
j. La forma de administración de la sociedad, y demás pactos que acuerden los
socios.
Art. 1730 del C.C.
Leer artículos del 1734 al 1741 del Código Civil Guatemalteco
 
445.- Explique sobre la Liquidación de la Sociedad:
Esta es una consecuencia de la disolución, y que tiene por objeto ultimar las
obligaciones y contratos pendientes en el momento de la disolución, sus
operaciones consisten fundamentalmente en el pago de deudas, cobros de créditos
y distribución del fondo social. Subsiste la personalidad de la sociedad sólo para los
efectos de la disolución y es presentada por los liquidadores. Las acciones de los
acreedores contra los socios entre sí prescriben en tres años contados desde la
fecha en que termine la liquidación, salvo que la ley fije término menor según la
naturaleza de la obligación. Art. 1777, 1778, 1781, 1782, 1783, 1784 y 1789 del C.C.

446.- Cuales so los efectos:


a. La sociedad de duración limitada puede prorrogarse por el tiempo necesario
para la realización de su objeto.
b. Mediante su inscripción en el registro civil, adquiere personalidad jurídica.
c. No admite el pacto leonino ( Cuando en el contrato se atribuye toda la
ventaja a una de las partes, sin justa correspondencia de igualdad)
d. No puede oponerse a este tipo de contrato ningún documento privado, ni
prueba testimonial.
e. El socio que contrate en nombre de la sociedad antes de qie esta pueda
actuar como personas jurídicas, queda directamente responsable por los
efectos del contrato celebrado.
f. Las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad; y si
estos no fueren suficientes con los bines de los propios socios.
 
DE LOS CONTRATOS TRASLATIVOS DE DOMINIO: Compraventa,
Permuta, Donación y mutuo

447.- Que es la compra venta:


Definición Es el contrato por virtud del cual una parte llamada vendedor,
transmite, la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador,
mediante el pago de un precio cierto y en dinero.
Es un contrato traslativo de dominio, por virtud del cual una persona transfiere la
propiedad de una cosa a otra persona, y que se obligan a pagar un precio en dinero.
Art. 1790 del C.C.
 
448.- Cual es la Naturaleza Jurídica de la Compra Venta:
Podemos concluir que su naturaleza jurídica esencialmente es que un Contrato
traslativo de Dominio y es aquí en donde descansa su verdadera naturaleza
jurídica.

449.- Cuales son las características:


 Principal
 Consensual
 Bilateral
 Oneroso
 Conmutativo, puede ser aleatorio
 Traslativo de dominio
 Sirve para adquirir la propiedad
 
450.- Cuales son los Elementos y Requisitos de la Compra-Venta:
Elementos de la Compra Venta:
a. Elementos Personales: (alguien que vende),
a.- Vendedor la persona que traslada la propiedad de un bien a otra. Para
celebrar el contrato de compra venta el vendedor transfiere el dominio y
entrega la cosa y recibe el precio en dinero.
b.- El comprador recibe el dominio de la cosa y entrega el precio en
dinero. Para celebrar este contrato que se exige que vendedor y comprador
tengan capacidad para contratar.
b. Elementos Reales: A la entrega de la cosa y al recibimiento del precio de
la cosa es cuando se consuma el contrato de compra venta; se pueden
vender todas las cosas que estén al comercio de los hombres; las cosas deben
de tener existencia real y posible exceptuándose las futuras. Art. 1794 del
C.C.
c. Elementos Formales: Siendo consensual no requiere forma específica,
salvo que siendo mueble el objeto y pasa de Q.300.00 hay que faccionarlo en
Escritura Pública. En el caso de todos los inmuebles en lo Mercantil se
harán en Escritura Pública si exceden de Q.1,000.00; pero si no se cumplen
con estos requisitos no invalidan el contrato, porque la propiedad podría
probarse por medio de la confesión judicial, o por otro medio de prueba
escrita. Lo único que pasaría es que no se podría inscribir en el Registro de
la Propiedad. Art. 1576 del C.C.

Requisitos de la Compra Venta:


Son requisitos esenciales del Contrato de Compra Venta:
a. La Capacidad: La regla general que se sigue es que todos pueden comprar
de cualquiera y todos pueden vender a quien quieran, siempre que tengan
capacidad para disponer de sus bienes.
b. El Consentimiento: Es el acuerdo de las voluntades de dos o más
personas con un objeto jurídico.
c. La Cosa: La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria,
es decir, la posibilidad, licitud y determinación.
d. El Precio: Federico Puig Peña dice: “Es como la cosa elemento real de tipo
y sustancia en el contrato, puesto que funciona como contraprestación a la
entrega de aquella. El precio delimita a la naturaleza institucional del
Negocio”. Los requisitos del precio son:
e. En la Veracidad: el precio debe ser cierto, o sea determinado.
f. En la Determinación: El precio puede también verificarse con
intervención de un tercero.
g. En la Peculiaridad: El precio debe ser el DINERO o signo que lo
represente. Art. 1796 y 1797 del C.C.
 
451.- Cuales son los Efectos de la Compra Venta:
Obligaciones del Vendedor:
 La primera obligación es conservar la cosa hasta el momento de su entrega.
También es responsable por caso fortuito o fuerza mayor. Art. 1320 del C.C.
 Entregar la cosa vendida en el lugar, tiempo y modos requeridos. Art. 1809 y
1540 del C.C.
Obligaciones del Comprador:
 Pagar el precio de la cosa adquirida en el día, lugar y forma convenidos.
 Hay cosas en que el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la
cosa se obliga por ley al pago de intereses. En los siguientes casos:
a) si así se estipuló en el contrato,
b) si la cosa produce frutos o rentas,
c) si fuere judicial o notarial para el pago. En las ventas a plazos la retención
se hará desde el último vencimiento estipulado en el contrato y los que lo
proceden, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada
judicialmente. Art. 1815, 1826, 1828 y 1830 del C.C.
 
452.- Cual es la Clasificación de los contratos de compra venta:
1. Bilateral: Porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Y
es Oneroso porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos.
2. Es Aleatorio: Puede ser un contrato aleatorio; cuando se trata de una
compra venta de esperanza, es decir cuando se adquieren los frutos de una
cosa corriendo el comprador el riesgo de que no existan, pero pagando
siempre su precio, independientemente que no lleguen a existir.
3. Consensual para muebles y formal para inmuebles: La compra
venta es un contrato consensual para muebles y formal para inmuebles. En
materia de muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del
acto; es decir, se aceptan las distintas formas de manifestación de la
voluntad dentro del consentimiento tácito y expreso. En cuanto a los
inmuebles el contrato es formal; y debe constar siempre por escrito, pero el
documento puede ser público o privado; según el precio.
4. Principal: La compra venta es un contrato principal, es decir, existe por sí
solo, pues no depende de otro contrato.
5. Instantáneo o de tracto sucesivo: La compra venta puede ser un
contrato instantáneo o de tracto sucesivo, es decir, pueden realizarse las
prestaciones inmediatamente, cuando la operación es el contrato, o puede
pagarse el precio en abonos, caso en el cual será una operación de tracto
sucesivo.
6. Consensual en oposición a Real: La compra-venta es consensual, en
oposición al contrato Real. Quiere esto decir, que existe antes de la entrega
de la cosa, la cual no es un elemento constitutivo de la misma, en cambio, en
los contratos reales, la entrega de la cosa es un elemento necesario para su
formación.
7. Civil y Mercantil: Desde otro punto de vista podemos clasificar la
compra-venta, distinguiéndose la civil de la mercantil, en la civil se
caracteriza por ser una forma negativa; diciendo que es aquella que no tiene
atributos de la compra-venta mercantil; y que la forma Mercantil se
presenta en forma positiva.
8. Voluntaria y Forzosa: Puede clasificarse la compra-venta desde otro
ángulo visual, como Voluntaria y Forzosa. La Voluntaria; es el contrato
ordinario en que comprador y vendedor se ponen de acuerdo respecto a cosa
y precio; la Forzosa, en realidad presenta una característica que afecta al
contrato en su esencia misma; existe en el remate, en la adjudicación
judicial y en la expropiación por causa de utilidad pública.

453.- Que son los pactos Rescisorios: Son aquellos acuerdos que hacen los
sujetos en el contrato de compra-venta, por medio de los cuales se sujetan a las
condiciones establecidas legalmente. Existen tres clases de Pactos:
 Pacto de Reserva de Dominio: Es el Derecho de Vendedor que domina,
hasta que se paga la totalidad del precio.
 Pacto Comisorio o de Ley Comisoria: Este pacto consiste en que los
contratantes acuerden que el contrato se RESINDE si el precio fijado en el
contrato no se paga en un día específicamente determinado. (es un pacto
represivo) el contrato se Rescinde automáticamente; generalmente ya ha
sido entregada la cosa y el precio no.
 Pacto del mejor comprador o pacto de abdeción en día: Este pacto
consiste en que los contratantes acuerden que el contrato quedará
rescindido si durante el transcurso de cierto tiempo que no puede ser mayor
de 6 meses en caso de bienes inmuebles y de 3 meses en casos de otros
bienes. Si hubiere una persona que ofrece mejor precio que la cosa vendida,
en este caso podrá celebrarse un nuevo contrato con la persona que hace la
mejor oferta, siempre y cuando se pruebe que no ha existido CORRUCION
entre el vendedor y la persona que ofrece mejor precio; y conforme a la ley
se entiende que hay Corrupción, cuando el comprador original exige que la
persona que ofrece el mejor precio deposite en un banco el dinero que ofrece
por la cosa, y éste, no cumple con hacer el respectivo depósito dentro de los
3 días siguientes del requerimiento. El comprador original siempre tiene la
preferencia o derecho de igualar la suma del mejor ofertante.

454.- Cuales son los efectos de la compraventa


El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en
que convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan
entregando.

455.- Que es saneamiento en la compraventa


El vender no cumple solo en entregar la cosa objeto del contrato, sino que tiene
también que garantiza al comprador la posesión pacifica y útil de la misma. Este
deber de garantía es conocido en la técnica contractual como saneamiento.
1.- Saneamiento por evicción:
Etimológicamente deriva de evicére que significa vencer en juicio. Art. 1548 Tendrá
lugar la evicción cuando se prive al adquiriente, por sentencia firme en virtud de un
derecho anterior a la enajenación, de todo o parte de la cosa adquirida.
 Requisitos para su procedencia:
a. Perdida total o parcial de la cosa adquirida
b. Que el adquiriente pierda la cosa por virtud de una sentencia
c. Que el derecho del evincente sea anterior a la adquisición de la cosa
d. Que no haya pacto de renuncia de saneamiento.
 Clases de evicción
a. Total:
b. Parcial
 Efectos de la evicción total
a. Restitución del precio que tuviere la cosa enajenada al tiempo de la
evicción
b. La obligación de restituir los frutos
c. El pago de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho el
adquiriente y gastos de conservación de la cosa
d. Los gastos del juicio que haya motivado la evicción y los gastos del
procedimiento seguido con el obligado al saneamiento.
e. Los gastos del contrato e impuestos que haya satisfecho
f. Si se renuncio al saneamiento, solo se devolverá el precio recibido.
 Efectos de la evicción parcial:
a. La devolución del precio corresponde a la parte perdida, fijado en
relación a su importancia
b. Si se pierde una parte de la cosa de tal importancia con respecto al
todo. Que sin ella no se había adquirido, el adquiriente puede pedir la
rescisión del contrato en lugar del saneamiento
c. Si por razón del saneamiento, el enajenante estuviere obligado a
pagar una cantidad que exceda de la mitad del precio que recibió
podrá rescindir el contrato, satisfaciendo el valor que la cosa al
tiempo de la rescisión tenia, más daños y perjuicios ocasionados.
 Obligaciones del adquiriente:
a. Promovido el juicio contra el, debe citar o llamar al enajenante para
que comparezca en su defensa
b. Si el enajenante no comparece a juicio, queda ligado a los efectos de
la sentencie que se dicte.
c. Si el enajenante comparece puede presentarse estas situaciones.
d. Que tome la desea por si mismo, se seguirá el juicio contra el solo.
e. Que se allane a la demanda de saneamiento, se producen los efectos
de la evicción parcial o total.
f. Si se pronuncia la sentencia absolutoria a favor del adquiriente, el
enajenante queda liberado de responsabilidad respecto a él.
 Casos de pérdida del derecho del adquiriente al saneamiento.
a. Si el derecho del demandante no era perfecto antes de la enajenación
y se perfecciono por culpa o descuido del adquiriente, no habrá lugar
al saneamiento por evicción.
b. Según el art. 1558. CC
2.- Saneamiento por vicios ocultos:
Consiste en la obligación que tiene el enajenante de una cosa, de responder al
adquiriente de la misma, de los vicios o defectos ocultos que tuviere en el momento
en que se celebre el contrato por el cual se trasmite.
 Vicios Redhibitorios (devolver)
a. Que la cosa adolezca de un vicio o defecto
b. Que el vicio sea de tal gravedad, que haga la cosa impropia para el
uso a que se le destine o que disminuya su utilidad de tal modo que
de haberlo conocido el adquiriente, no lo habría aceptado o dado el
precio convenido.
c. Que sea oculto o encubierto
d. Que sea preexistente a la enajenación
e. Que no haya renunciado al derecho
 Derechos del adquiriente derivados del saneamiento:
a. El adquiriente puede ejercitar a su elección Actio Redhibitoria, para
que se rescinda el contrato, se le restituya el precio y se le abonen los
gastos del contrato que se le hubieren causado.
b. El actio estimadoria : Para que se le devuelva una parte proporcional
del precio en los siguientes casos
 De pérdida de la cosa enajenada. Art. 1563
 De ventas judiciales. Art. 1564
 De enajenación de varias cosas conjuntamente. Art. 1565 y 1567
 Vicios ocultos de los animales:
a. Regla general: Si el animal que se enajena muere dentro de los siete
días siguientes a la entrega, procederá al saneamiento si el
adquiriente probare que la muerte se debió a enfermedad o causa
anterior a la enajenación o a la entrega si esta no fuere simultanea
con la enajenación. Art. 1567
b. Excepciones a la regla. Art. 1568
 Ventas hechas en feria
 Caballerías de desecho
c. Prohibiciones en la venta de ganado y animales. 1568
 Vicios ocultos en bienes inmuebles
a. Servidumbres no aparentes art. 1570 CC
 Vicios ocultos de cosas mecánicas y electicas
a. Cuando después de hacérselo saber al vendedor no procde a su
inmediata reparación art. 1571
 Caducidad de las acciones
 En el cado de servidumbre no aparentes, debe interponer dentro de
los 3 mese contados desde el día en que tenga conocimiento de la
servidumbre. Art. 1570
 La acción redhibitoria o la estimatoria deben deducirse dentro de los
seis meses siguientes a la entrega de la cosa. Art. 1572
 Las mismas acciones por los vicios ocultos de los animales deberán
ejercitarse dentro de los quince días de la fecha de su entrega al
adquiriente. Art. 1572

456.- Explique el contrato de Permuta:


Definición: La permuta es un contrato por virtud del cual cada una de las partes
transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra.
(Rogina Villegas) Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de
compra-venta en lo que fueren aplicables. Art. 1852 del C.C.
 
457.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Es un Contrato Traslativo de Dominio; y su régimen jurídico sigue todas las reglas
de la compra-venta, excepción hecha de las relativas al precio, es decir, en cuanto a
la transmisión del dominio y a las obligaciones del vendedor, se aplica el sistema de
la compra-venta, cada Permutante se reputa vendedor en lo que se refiere a las
obligaciones de transmitir el dominio, entregar la cosa, garantizar una posesión
pacífica, responder los vicios o defectos ocultos y del saneamiento para el caso de
evicción. Como en la Permuta no existe precio, sino es un caso especial o
exepcional, lógicamente no se aplican las reglas relativas a las obligaciones del
comprador que consisten, fundamentalmente, en pagar un precio cierto y en
dinero.
 
458.- Cuales son los Elementos y Requisitos de la Permuta:
 Elementos:
1. Personales: Que son llamados Permutante Vendedor y Permutante
Comprador, para celebrar este contrato se necesita de la capacidad de los
contratantes. No tienen nombres distintos porque tienen la misma posición
ante el vínculo.
2. Reales: Todas aquellas cosas que son objeto de compraventa
3. Formales: Porque tienen los mismos requisitos que el contrato de compra-
venta.
4. Esenciales Debemos distinguir primero, los elementos * esenciales
genéricos y, después un elemento de carácter específico.
 Elementos Esenciales Genéricos: son los que ya conocemos para todo
contrato: Consentimiento y Objeto. Por lo que se refiere al primero procede
decir que en la Permuta debe de existir el ánimo de transmitir el dominio de
la cosa por otra que se reciba a cambio.
 Elemento Esencial Específico: es el objeto; en la permuta queda
integrado por las cosas que recíprocamente se transmiten y a veces por el
valor de una cosa y por parte del numerario. Respecto al objeto repetimos
las consideraciones que hicimos para compra-venta: la cosa debe existir en
la naturaleza, estar en el comercio y debe ser determinada o determinable.
Requisitos:
 Tiene los mismos que el contrato de compra-venta.
 Que las partes realicen la misma prestación
 Que no exista precio
 Que puede intervenir el dinero siempre que la porción estipulada no llegue a
la mitad del valor
 
459.- Cuales son los Efectos:
 Cada permutante0 es vendedor de la cosa que da, y comprador de la que
recibe a cambio
 Cada una de las cosas es precio de la otra.
 El permutante que sufra evicción de la que cosa que recibió, o que la
devuelva en razón de sus vicios, puede reclamar a su elección, la restitución
de la cosa que do, si se halla en poder del otro permutante, o el valor de la
cosa que le hubiese dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios.
 Este contrato se rige por los principios del contrato de compraventa en lo
que le fueren aplicables.
 Con respecto a las obligaciones de las partes, en este contrato hemos dicho
con excepción de las reglas relativas al precio, todas las demás disposiciones
de la compra-venta son aplicables a la permuta.
 Las obligaciones del comprador no serán aplicables a ninguno de los
permutantes, pero las del vendedor sí y éstas son las siguientes: Transmitir
el dominio, custodiar la cosa en tanto se entregue, entregar ésta en el
tiempo, lugar y forma y substancia convenidos, haciendo esa entrega real,
jurídica virtual o ficta.

460.- Cuales son las similitudes con el contrato de compraventa


 Son manifestaciones de un mismo hecho económico que es el cambio
 Son contratos traslativos de dominio
 Producen gravámenes y derechos recíprocos

461.- Cuales son las diferencias con el contrato de compraventa:


 En la compraventa el pago se hace en dinero, en el permuta en especie.
 En la compraventa la obligación de saneamiento es por el vendedor, en la
permuta es por ambos.
 En la compraventa son diferentes el carácter y obligaciones de cada
interesado. En la permuta los dos tienen el mismo carácter e idéntica
obligación
 El comprador no adquiere el dominio hasta que paga el precio. En la
permuta, el que recibe se hace dueño, aunque todavía no haya entregado lo
que prometió.
 En la compraventa si una parte no cumple, la otra solo puede reclamar el
cumplimiento con los daños y perjuicios. En la permuta, cabe demandar el
cumplimiento o pedir la devolución del objeto entregado.
 La venta es rescindible por lesión; la permuta no.
 
462.- Que es el contrato de donación
Definición: La donación es un contrato por el cual una persona, llamada
Donante, transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes
(reservándose sólo los bienes necesarios para subsistir), a otra llamada Donatario.
El Código Civil en su Art. 1855.
 
463.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
En las instituciones justinianas se consideró a la donación como un modo de
adquirir la propiedad. La mayor parte de la doctrina considera al contrato de
donación como un propio y verdadero contrato. Según el Código Civil, el contrato
de donación es un típico contrato traslativo de dominio, para su plena validez,
tratándose de bienes inmuebles donados, debe otorgarse en Escritura Pública, así
como su aceptación también debe ser por Escritura Pública. Art. 1862 del C.C.

464.- Cuales son los Elementos y Requisitos de la Donación:


Elementos:
1. Elementos Personales:
a.- Donante, quien trasmite la propiedad de la cosa
b.- Donatario, es quien la recibe. Para donar es necesario
tener libre disposición de bienes porque transfiere el
dominio y eso sólo el dueño lo puede hacer. Art. Del 1860 al
1870 del C.C.
2. Elementos Reales: Se refieren a todas las cosas existentes
que se pueden transferir en propiedad.
3. Elementos Formales:
a.- Si se trata de bienes inmue4bles o derechos reales sobre
los mismos, deben formularse en escritura publica e
inscribirse en el registro de propiedad
b.- debe aceptarse la donación por el donatario en escritura
pública
c.- Debe estimarse el valor del bien donado por razones
fiscales.

Requisitos de la Donación:
1. La Capacidad: Generalmente pueden donar todos los que pueden
contratar y disponer de sus bienes. Los que tengan plena
capacidad legal; que el consentimiento no adolezca de vicio y que al
mismo tiempo el objeto sea lícito.
2. La Aceptación: El Donatario puede aceptar en el momento de la
Donación, o en acto separado. Si la aceptación fuere
posteriormente debe notificarse en forma auténtica al donante
3. La Forma: En cuanto a la forma en la donación de bienes
inmuebles debe de otorgarse en Escritura Pública y el Donatario
aceptar en la misma forma. Art. 1857 y 1862 del C.C.
4. En caso de donación a los menores, ausentes o incapaces, debe
preceder autorización judicial a la aceptación
5. Debe estimarse e valor del bien donado

465.- Cuales son las características


 Consensual
 Formal
 Traslativo de dominio
 Principal
 Unilateral
 Tracto instantáneo
 
466.- Cuales son los efectos de la Donación:
1. El dominio de la cosa donada se traslada a través de la entrega de la cosa
objeto de la donación.
2. En virtud de ser gratuita la donación, el donante no queda sujeto a
responder de evicción de la cosa donada. El Donatario si queda subrogado
en los derechos y acciones en caso de evicción que hubiere correspondido al
donante.
3. En la Donación Onerosa y remuneratoria responde el donante hasta la
concurrencia del gravamen. Art. 1859 del Código Civil.
4. El Donatario queda obligado con los acreedores, alimentistas e hijos nacidos
con posterioridad, hasta el valor de los bienes donados si el donante carece
de medios para cubrir esas obligaciones. Art. 1864 del C.C.
 
467.- Cual es la clasificación de la Donación:
a.- Mortis causa: participan de la naturaleza de las disposiciones de ultima
voluntad y se regirán por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria.
b.- Inter vivos: Es un contrato por el cual una persona trasfiere a otra la
propiedad de una cosa, a titulo gratuito y están pueden ser:
1. Es Principal: Porque existe y subsiste por sí solo.
2. Es Unilateral: Porque sólo el donante quien tiene la obligación
de transmitir el dominio de la cosa donada y de entregarla al
donatario.
3. Es Onerosa: Cuando el donatario está obligado a responder de
los gravámenes o de las deudas expresamente designadas. Y en las
donaciones universales responde a beneficio de inventario del
pasivo existente hasta la fecha de la donación; por esto, la donación
puede ser excepcionalmente bilateral.
4. Es Gratuito: Se reputa que hay donación gratuita cuando no
existe diferencia entre el valor del bien donado y el monto de las
cargas.
5. Remuneratoria: Es la que se hace a una persona por sus meritos
o por los servicios prestados al donante, siempre que no
constituyan deudas exigibles.
 
468.- Explique sobre la revocación de la donación
 La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituyen la donación
efectiva, pueden ser revocada por causa de ingratitud del donatario.
 La revocación deberá notificarse al donatario o a sus herederos dentro de los
sesenta días siguientes.
 La facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura seis meses
desde que se tuvo conocimiento del hecho que motiva.
 No son revocables las donaciones remuneratorias.
 La revocación tiene como resultado dejar sin efecto totalmente la donación.
 En esta situación el donatario debe devolver la cosa en el Estado que tenía al
momento en que fue hecha la donación; si fuera imposible devolver la cosa
donada entonces debe devolver el precio que tenía al tiempo de haber hecho
la donación.
 Hasta el día de la notificación de la revocación, rescisión o reducción de los
frutos o productos de las cosas donadas corresponden al donatario. Art.
1878 del C.C.

 
469.- Explique el contrato de mutuo
Definición: El Mutuo es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir
la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a mutuatario, quien
se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.
 
470.- Cual es la naturaleza Jurídica:
Es un contrato traslativo de dominio, porque se transfiere la propiedad de las cosas
que se dan; y es Real porque se entrega la cosa para que exista el contrato. Y es
Unilateral porque solo obliga a una de las partes.
 
471.- Cuales son los elementos y Requisitos del Mutuo:
Elementos:
1. Personales:
a.- Mutuante: quien entrega el préstamo;
b.- Mutuario: quien recibe el préstamo; además de la capacidad se exige la
propiedad de las cosas dadas.
2. Reales: Se refiere a las cosas que se dan a mutuo (dinero, cosas fungibles),
Art. 1943: La cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al
mutuario y queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción
que sobrevenga después.
3. Formales: Es necesario la entrega de la cosa o dinero, nuestro Código no
exige especialidades para celebrar el contrato; entonces puede ser unilateral
o bilateral.
Requisitos:
1. Si excede de Q.300.oo debe constar en escritura publica
2. Las partes pueden acordar el interés que es parezca
3. Se debe fijar plazo para la restitución que es de seis meses
 
472.- Cuales son los efectos del Mutuo:
a.- Con respecto a los Derechos y Obligaciones del Mutuante:
 Entregar la cosa del mutuo en lugar y tiempo convenidos en Art. 1942 del
C.C.,
 Responder de los perjuicios que sufra el Mutuario por la cantidad de las
cosas o vicios ocultos que ellos tengan, Art. 1944 del C.C.
b.- Con Respecto a las Obligaciones y Deberes del Mutuario:
 Devolver el objeto del mutuo en plazo, modo y lugar convenidos. Art. 1395 y
1396 del C.C.
 Y pagar los intereses que estipularon, salvo pacto en contrario. Art. 1946 del
C.C.
 
473.- Que es la Usura o Préstamos Usuarios:
Son aquellos contratos donde se pactan elevados intereses. La preocupación de los
filósofos del Derecho es que el dinero no debe generar más dinero. Han existido
tres posiciones:
1. Prohibidos los intereses
2. Fijar una cantidad tope
3. La libertad de intereses. Art. 1956 del C.C.
 
 
CONTRATOS DE CESIÓN DE USO O GOCE: Arrendamiento y comodato
 
474.- Que es el contrato de Arrendamiento: Art. 1880 al 1941
Definición: Es el contrato por cuya virtud una parte se obliga a dar a otra el goce
o uso de una cosa, por tiempo determinado y un precio cierto; o también es aquel
por cuya virtud la parte cede a otra el uso y disfrute temporal de una cosa o
derechos mediante un precio cierto. Art. 1880 del C.C.
 

475.- Cual es la Naturaleza Jurídica:


Radica en que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de éste contrato,
excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente
personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en DINERO o en
cualquier otra cosa EQUIVALENTE, con tal que sea cierta y determinada. El
propietario del arrendamiento tiene que tener CAPACIDAD para poder contratar.
 
476.- Cuales son los elementos y Requisitos del Arrendamiento:
Elementos:
1. Elementos Personales:
a. Arrendador: aquel cede el uso y disfrute de la cosa,
b. Arrendatario: es quien adquiere ese disfrute o goce, la capacidad
necesaria para arrendar es la requerida para contratar. El derecho de
dar las cosas en Arrendamiento corresponde primordialmente al
propietario, pero quien no es dueño de ellas puede arrendarlos con
autorización de quien lo sea o por autorización de Ley. Art. 1881,
1882, 1883 y 1884 del C.C.
2. Elementos Reales: Que cosa puede ser objeto de arrendamiento, todas las
cosas que puedan usarse sin consumirse. Art. 1880 2º. párrafo y 1885 del
C.C., excepto las que la ley prohíbe arrendar y los derechos personales. Los
derechos pueden arrendarse siempre que sean susceptibles de goce. El
precio debe ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente contando de
que sea cierta y determinada.
3. Elementos Formales: La forma del arrendamiento es libre, salvo
disposiciones de leyes especiales (ley del Inquilinato) debe celebrarse a
plazo fijo o determinado.
Requisitos
Art. 1886, 1887 y 1889 del C.C.

477.- Cuales son las características


 Consensual
 Bilateral
 Oneroso
 Conmutativo
 Temporal, aunque puede ser indefinido, pero no perpetuo
 Produce obligaciones personales.

478.- Cuales son los efectos del Arrendamiento:


a.- En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Arrendador:
 Entregar la cosa objeto del contrato. Art. 1897, 1898, 1899, 1900 del C.C.
 Conservar la cosa en estado de servir para el uso que se les destine, y en
consecuencia hacer uso de ella durante el arrendamiento, en el goce pacífico
del arrendamiento, por todo el tiempo del contrato Art. 1901 del C.C.
 El Arrendador debe de responder de los hechos propios o ajenos de los
vicios de la cosa. Art. 1901 del C.C.
 Pagar los impuestos fiscales y municipales de la cosa. Art. 1901 numeral 6º.
del C.C.
 Abonar al Arrendatario los gastos que éste hubiera hechos. Art. 1917 del
C.C.
b.- En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Arrendatario:
 Pagar el precio del arrendamiento en el lugar y tiempos convenidos. Art.
1903, 1904, 1905, 1906 del C.C.
 Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y
destino. Art. 1907, numeral 1º. del C.C.
 Responder al deterioro o daño, que cause a la cosa arrendada por su culpa o
la de sus familiares, dependientes y subdependientes. Art. 1907 numeral 2º.,
1908, 1912, 1913 y 1914 del C.C.
 Devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento. Art. 1907 numeral
3º. del C.C. Art. 1909, 1910, 1919, 1920, 1921, 1924, 1926, 1886 y 1894 del
C.C.
 
479.- Explique la Cesión y Terminación del Contrato de
Arrendamiento:
Consiste en el traspaso mediante precio del local de negocios, sin existencias, hecha
por el arrendatario a un tercero, que queda subrogado en los derechos y
obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento.
Por cumplimiento del plazo convenido o fijado por la ley; o por estar satisfecho el
objeto para el que la cosa fue arrendada. Art. 1928, 1887 y 1888 del C.C. Casos en
que procede la rescisión Art. 1929 y 1930 del C.C.

480.- Explique el Contrato de Subarrendamiento: Es el arrendamiento de


la cosa hecha por el arrendatario a un tercero; su Naturaleza Jurídica, es la de un
nuevo contrato de arrendamiento que en nada altera el contenido del contrato de
arrendamiento originario. Puede ser del todo o en parte de la cosa; no debe
confundirse con la cesión del contrato que también es aceptado por la ley. Art.
1990 C.C.

481.- Explique La Cesión del Contrato: Es la transmisión de la relación


jurídica contractual como un todo, comprendiendo los derechos y obligaciones que
la integran. La prohibición de subarrendar encierra lo de ceder, ya que en tal caso
el arrendado se concede Intuito Personal.
 
482.- Explique el contrato de comodato:
Definición: El contrato de comodato se define como aquel por el cual una de las
partes entrega a otra una cosa para que ésta la utilice gratuitamente con la
obligación de devolverla o restituirla después de haberse servido de ella.
 
483.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
El comodato es considerado, desde el punto de vista de nuestra legislación civil
como un contrato gratuito, traslativo de uso principal, bilateral, consensual y de
tracto sucesivo. El comodato es considerado como un contrato de beneficencia, en
el sentido de que cualquier género de retribución destruirá la naturaleza
esencialmente gratuita del mismo, y por consiguiente, en tal caso, dejaría de ser
comodato para convertirse en arrendamiento. Su naturaleza jurídica es la gratitud
por lo esencial del contrato para que exista el mismo. El comodato es traslativo de
uso, no afectando para nada a la propiedad de la cosa prestada; por eso es
denominado Préstamo de Uso.

484.- Cuales son los Elementos y Requisitos:


Elementos Personales: Los elementos personales son:
a. Comodante: la persona que subroga la cosa por ser usada. (persona que
entrega la cosa para ser usada) y el
b. Comodatario: Es la persona que la recibe para tal fin exclusivo (que es la
persona que recibe para tal fin exclusivo).
Elementos Reales:
a. La cosa: Pueden ser objeto del comodato todas las cosas no fungibles o
mejor dicho todas las cosas no consumibles; quedando excluidas las que se
consumen por el uso, pudiendo serlo éstas, sin embargo, cuando se
entreguen Ad pompam. Art. 1957 del C.C.
b. El plazo: Debe indicarse por cuanto tiempo usara la cosa, para fijar la fecha
en que la misma será devuelta o establecer desde cuando el comodatario se
hace responsable de la perdida de dicha cosa.
c. El objeto: Porque el contrato, salvo pacto en contrario, no incluye sino solo
el derecho a servirse de la cosa, pero no faculta al comodatario a percibir los
frutos o accesiones de ella.
Elementos Formales:
a. El comodato no se encuentra sujeto a ningún requisito especial en relación
con la forma. No es por lo tanto el comodato un contrato formal.
b. En el consentimiento puede manifestarse en cualquier forma en que los
contratantes lo deseen, puede ser expreso o tácito.
Requisitos
a. La entrega de la cosa al comodatario
b. La cesión de la misma, única y exclusivamente para su uso
c. El convenio de devolución de la misma cosa

485.- Cuales son los Efectos del Comodato:


a.- Derechos y Obligaciones del Comodatario:
1. Usar la cosa prestada según su naturaleza, siendo responsables de los daños
y perjuicios. Art. 1964 y 1967 del C.C.
2. Cuidar de la cosa prestada, hacer los gastos ordinarios que exige la cosa
durante el comodato. Art. 1964 numeral 2º. y numeral 3º. del C.C.
3. Devolver la cosa a la terminación del préstamo sin que pueda el comodatario
retener la cosa, con pretexto de lo que el comodante le deba. Art. 1964
numeral 4º. 1971, 1966, 1965, 1968, 1969 y 1970 del C.C.
4. Y los derechos del comodatario se reducen a usar la cosa prestada, pero si
poder percibir los frutos ni disfrutar las accesiones. Art. 1959 y 1960 del
C.C.
b.- Derechos y Obligaciones del Comodante:
1. Las obligaciones del comodante, tienen carácter de eventual o accidentales;
más bien el contrato nace de supuestos distintos y principios de justicia;
abonar los gastos extraordinarios causados durante el contrato con la
conservación de la cosa. Art. 1961 numeral 3º. del C.C.
2. Avisar al comodatario si la cosa prestada tiene algún vicio oculto siendo éste
responsable de los daños y perjuicios. No pedir lo prestado antes de tiempo
o vencimiento del plazo estipulado; o antes de tiempo o vencimiento del
plazo estipulado; o antes de haber servido en el uso para el que fue prestado
Extinción del contrato: Art. 1963 del C.C.
 
486.- Cuales son las Diferencias con otras instituciones: (con el Mutuo,
arrendamiento y el Comodato)
1. Por sus caracteres: El comodato es esencialmente gratuito, el mutuo, en
cambio, es generalmente oneroso.
2. Por su finalidad: El comodato sólo se autoriza un simple uso determinado
de la cosa, en el mutuo se transfiere la propiedad de la cosa.
3. Por sus defectos: El comodato produce la obligación de restituir la misma
cosa que se entregó, en el mutuo solo hay que devolver otro tanto de la
misma especie y calidad.
4. Por los riesgos: En el comodato, el comodante, sigue siendo dueño de la
cosa y para el corre en principio los riesgos de la misma; en cambio en el
mutuo al transferirse la propiedad, de aquella, los riesgos son para quien
recibe el mutuo.
5. Por su extinción: El comodato por ser un contrato de propia amistad o
complacencia, se puede reclamar la cosa antes del plazo convenido, en el
caso especial de la urgente necesidad de ella por parte del comodante; en
cambio en el mutuo se ha de esperar, por regla general, a que termine el
plazo establecido para reclamar la cantidad prestada.
6. El mutuo se trasfiere la propiedad en el comodato no.
7. En el arrendamiento es un contrato consensual, mientras que el comodato es
un contrato real
8. En el arrendamiento media un precio (renta); el comodato es gratuito
 
487.- Explique el contrato depósito: 1974 al 1999
Definición: Por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa
para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el
depositante, o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez.
 
488.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Este contrato tiene en su naturaleza jurídica un fondo de buena y en él se ve una
liberalidad y una utilidad manifiesta lo que hace necesario y con buen criterio
nuestros legisladores lo manifiestan en el actual C.C. para la mejor convivencia de
la Sociedad Guatemalteca. En el contrato de Depósitos no transmite la propiedad
ni la posesión de la cosa, y su objeto se limita a recibir en guarda la cosa de otro
para conservarla y devolverla al término del depósito. O por orden de juez
competente por lo que hace necesario que se encuentre dentro del ordenamiento
jurídico actual.
 
 

489.- Cuales son los elementos y Requisitos del Depósito:


Elementos:
1. Elementos personales:
a.- Depositante: Quien entrega la cosa
b.- Depositario: Quien la recibe y custodia
2. Elementos Reales: Pueden ser objeto de este contrato los bienes muebles e
inmuebles, cosas corporales e incorpóreas (créditos). Se requiere que la cosa
no sea fungibles, porque de lo contrario se trataría de un mutuo.
3. Elementos formales: La ley o exige ninguna formalidad especial para su
celebración.
Requisitos:
En cuanto a los requisitos; no requieren requisitos esenciales.
 
490.- Cual es la Clasificación del Depósito:
a.- Atendiendo a la legislación que regula el deposito:
 Deposito judicial: Es el que se hace por orden del juez art. 568.- CPCYM
 Deposito Mercantil: Es el que realizan los comerciantes con objeto de
comercio como consecuencia de operaciones mercantiles. Art. 714 Código de
comercio.
 Deposito civil: es el convencional
b.- Por la causa de su constitución:
 Deposito extrajudicial o convencional
 Deposito judicial o secuestro
c.- Por la mayor o menor intervención de la voluntad.
 Voluntario: Es el deposito tipo o normal
 Necesario: Es aquel en el cual la libre voluntad de las partes esta anulada o
disminuida.

491.- Cuales son las características:


1. Es un contrato principal, porque no depende de otro contrato u
obligación para su existencia o validez;
2. Generalmente Bilateral porque genera obligaciones para ambas
partes, y sólo por excepción Unilateral, cuando se pacte expresamente
que el depositante no tendrá obligación de retribuir al depositario;
3. Generalmente Oneroso, por existir provechos y gravámenes
recíprocos y también por excepción gratuita, cuando no exista
retribución para el depositario,
4. Consensual en oposición a real, y formal porque se perfecciona por
el siempre consentimiento sin requerir para ese efecto la entrega de la
cosa, y porque la ley no impone formalidad alguna en su celebración,
5. De Tracto sucesivo, porque las prestaciones, por lo menos las del
depositario, deben cumplirse en un lapso, mientras no se restituya el
bien,
6. Definitivo, porque satisface en sí mismo la intención de las partes y
no sirve de antecedente a otro, y
7. Nominado, por la regulación que hace al respecto al Código.
 
492.- Cuales son los Efectos del Depósito:
a.- Obligaciones y derechos del depositario:
 La principal: Es guardar la cosa, absteniéndose de hacer uso de ella Art.
1978 del C.C.
 No registrar la cosa que se haya depositado; dar aviso al depositante o al
juez del peligro de pérdida o deterioro de la cosa depositada y de las
medidas que deben de adoptarse para evitarlo; indemnizar los daños y
perjuicios que sufriere el depositante. Art. 1978 numerales 2º., 3º. Y 4º., del
C.C.
 Restituir la cosa depositada.
 
Derechos del Depositario:
 Retener la cosa; pedir los honorarios convenidos o en sus efectos se hará por
arancel; y pedir exoneración del depósito. Art. 1981, 1982, 1996 y 1997 del
C.C.
b.- Obligaciones del Depositante:
 Pagar la retribución convenida; Art. 1987 C.C.
 Abonar los gastos, Art. 1981 del C.C.
 Indemnizar los daños y perjuicios que se haya ocasionado al depositario.
 
493.- Como se extingue el Depósito:
 Se extingue por la reclamación que hace el depositante de la cosa.
 Se extingue también por orden de juez competente Art. 1992, 1998 y 1999
del C.C.
 
CONTRATOS DE SERVICIOS: contrato de obra o empresa y contrato de
servicios profesionales

494.- Explique el contrato de Obra o Empresa:


Definición: Es el contrato por el que una persona (empresario, conductor, operis)
se obliga hacia otra (comitente ocator operis) a realizar una determinada obra y la
otra a pagar un precio determinado. Art. 2000 del C.C.
 
495.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Se trata de un contrato consensual meramente productor de obligaciones. Que su
objeto no lo constituye su actividad humana en sí misma, si en cuanto dirigida a un
resultado (obra) o únicamente a un resultado de tal actividad (empresa). Que exige
una contrapresentación determinada o determinable.

496.- Cual es la Diferencia con el Contrato de Trabajo, Mandato y de


Obra
 En el contrato de trabajo, se atiende a la fuerza humana es decir, la fuerza
productiva del hombre así será, el pago o salario.
 En el contrato de obra, no importa, el trabajo en sí, sino el resultado final del
mismo. En el contrato de trabajo, se tienen por incluidos todos los derechos
y garantías que las leyes otorgan a los trabajadores.
 En el contra de Obra o Empresa únicamente se debe estar a lo que hubieren
pactado las partes en el contrato de obra.
 En el contrato de trabajo los riesgos en el desarrollo de la actividad del
trabajador corren a cargo del patrono.
 En el contrato de Obra o Empresa los riesgos corren a cargo del empresario
o contratista y no a cargo de quien encargó la obra.
 
497.- Cuales son los elementos
1. Personales: Las personas que se comprometen a realizar la obra es el
a.- contratista o empresario: Es la persona que se compromete a realizar la
obra
b.- Dueño o propietario (comitente) Es la persona en cuyo provecho se
realiza la obra.
2. Reales: Son la obra y el precio, por obra debe entenderse todo resultado a
producirse por la actividad o por el trabajo, sea ese resultado material o
inmaterial científico o artístico. El precio puede consistir en una prestación
de cualquier clase, en una remuneración única o invariable.
3. Formales: No se exige forma especial para este contrato por lo que hay que
estar a las disposiciones generales de los contratos.
 
498.- Cuales son los Efectos:
Obligaciones y Derechos derivados del contrato de Obra:
 Derechos: Recibir el precio de la obra; y como garantía del mismo retener la
cosa si fuere mueble, mientras no se le pague. Art. 2026 C.C.
Obligaciones del Empresario o Contratista:
 Entregar la obra en el plazo y condiciones que se determina en el contrato
corriendo de su parte el riesgo hasta la entrega de la misma. Art. 2001 del
C.C.
 Hacer la obra de conformidad con las especificaciones del contrato. Art.
2005 y 2010 del C.C.
 Es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupare la obra.
Art. 2009 del C.C.
 Y es responsable de las infracciones a las leyes y reglamentos
administrativos y municipals y por los daños y perjuicios que por la
construcción se cause a terceros. Art. 2012 del C.C.
 Y es responsable de la destrucción o deterioro, despido, dolo o culpa durante
el término de 5 años. Art. 2015, 2016 y 2017 del C.C.

Obligaciones y Derechos del dueño de la Obra:


 Obligaciones: Recibir la obra y pagar su precio. Art. 2014. 2013, 2019 del
C.C.
 Derechos: Tiene el de desistir de la obra pagando al empresario los gastos
y trabajos. Art. 2011 del C.C.

499.- Explique el contrato de Servicios Profesionales:


Definición: Es el contrato por el cual una persona llamada profesional o profesor
se obliga a prestar un servicio técnico a favor de otra llamada cliente, a cambio de
una retribución llamada honorario.
 
500.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Como su nombre lo señala es un contrato de prestación de servicios; los servicios
que se obliga a prestar son siempre actos técnicos y por regla general actos
materiales, como los que realiza un médico de una intervención quirúrgica o un
Notario en la redacción de una escritura. El profesional siempre actúa en nombre
propio y obra por su cuenta al hacer ejercicio de una actividad profesional.
 
501.- Cual es la Diferencia con el Contrato de Trabajo:
 En el contrato de trabajo, se tienen por incluidos todos los derechos y
garantías que las leyes otorgan a los trabajadores y patronos;
 En cambio en el contrato de servicios profesionales, solo se tienen incluidos
que los actos realizados son puramente técnicos y no necesariamente
jurídicos y estos se realizan por cuenta y a nombre del profesional, aún
cuando sean en provecho y beneficio del cliente.
 En el contrato de trabajo existe una subordinación, mientras, que en el de
servicio profesionales no
 En el contrato de trabajo existe continuidad y permanencia, mientras que en
el de servicios profesionales se fija un plazo, es temporal
 En el contrato de trabajo existe un salario mientras que en el de servicios
profesionales existen honorarios.
Diferencia con el contrato de mandato:
 El mandato puede ser gratuito, mientras que en el contrato de servicios
profesionales existen siempre honorarios
 El mandato debe inscribirse en el registro de poderes, mientras que el de
servicos profesionales no necesita inscripción
 El mandato es un contrato de gestión y representación, mientras que el de
servicos profesionales es un contrato de servicio.
Diferencia con el contrato de obra.
 En el contrato de obra, el contratista recibe el precio al entregar la obra y
responde de los daños y perjuicios que ocasiones; los que restan servicios
profesionales tienen derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o
resultado del negocio o asunto en el que hubieren intervenido, siempre que
no mediare culpa o dolo.
 En cuanto al objeto, en el contrato de empresa se refiere a una obra,
mientras que el de servicios profesionales, se refiere a un asunto o negocio.
 En el contrato de obra existe un precio, en el de servicios profesionales
existen honorarios.
 
502.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
Elementos:
1. Elementos personales:
a.- Profesionista: es la persona que presta el servicio
b.- Cliente o paciente: quien recibe el servicio
2. Elementos Reales
a.- La actividad de trabajo que el profesional desarrolla
b.- La retribución u honorarios que recibe de la misma
3. Elementos formales: No esta sujeto a ninguna formalidad especial

Requisitos:
1. La capacidad del cliente: para la celebración de este contrato, debe ser
simplemente la general para contratar, pudiendo los incapaces (con
incapacidad de ejercicio) celebrado por conducto de sus representantes.
2. La capacidad Profesional: debe ser también la general y cuando la
actividad a realizar sólo la puede ejecutar un profesional con título
profesional.
3. El Registro del título para poder ejercer su profesión.

503.- Cuales son las características:


 Bilateral
 Oneroso
 Consensual
 Principal
 Personalísimo
 
504.- Cuales son las Responsabilidades y Obligaciones Profesionales:
 Se responsabiliza y se obliga de prestar el servicio en la forma, en el tiempo y
lugar convenidos técnicamente conforme a la naturaleza del negocio,
utilizando todos los conocimientos en el desempeño de su actividad.
 También es responsable y se obliga a guardar el secreto profesional en
relación a los negocios que se le encomienden.
 Si es profesional del Derecho, tiene la prohibición de asesorar o patrocinar a
las dos o más partes con intereses opuestos en el o los negocios
correspondientes.
 El articulo 2036: Las personas que sin tener titulo facultativo o autorización
legal, presten servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito
además de incurrir en las penas respectiva, no tendrán derecho a
retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren
ocasionado.
 Código de Etica Profesional
 Ley de Colegiación Profesional.
 
 CONTRATOS QUE RESUELVEN CONTROVERSIAS: Transacción y
compromiso
 
505.- Explique el contrato de Transacción: art. 2151 al 5169
Definición: Es el contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones
ponen fin a la incertidumbre que entre ellos mediaba acerca de la existencia,
contenido y extinción de una relación jurídica. Art. 2151 del C.C.
 
506.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
La transacción es un contrato accesorio, bilateral y oneroso. Es accesorio cuando
tiene en todo caso, como supuesto o antecedente, de una relación jurídica objetiva
o subjetivamente incierta, susceptible de desembocar en una contienda judicial. La
naturaleza bilateral de la transacción se desprende lógicamente de la finalidad con
ella perseguida, sin que haya manera de negarla. La onerosidad de la transacción
es una consecuencia obligada de la necesidad de prestaciones recíprocas para la
existencia de este contrato. Su verdadera naturaleza jurídica es que es un contrato
declarativo y no traslativo de derechos. Puesto que no hay intención recíproca de
transferir la propiedad y lo que se renuncie no es el derecho que sobre la cosa
tengan las partes, sino la presión que ejercitaban sobre la misma. En consecuencia
la transacción no puede servir de justo título para la prescripción ordinaria, ni
están las partes obligadas al sanamiento de los derechos que se reconocen, salvo de
excepción escrita.
 
507.- Cuales son los Elementos y Requisitos de la Transacción:
1. Elementos: Personales Los elementos personales de la transacción son
los sujetos de la controversia que se trata de terminar o prevenir. En
términos generales que se dice que el contrato de transacción por su
analogía con el de compra venta, exige los mismos requisitos de capacidad
que para ésta.
2. Reales: Puede ser objeto de transacción todos los derechos controvertido o
dudosos, siempre que sean susceptibles de disposición y renuncia
3. Formales: En cuanto a la forma del contrato; es que debe constar por
escrito.
 
Requisitos Art. 2169 del C.C.
1. Debe redactarse por escrito
2. Puede ser en escritura publica o en documento privado legalizado por el
notario
3. Mediante acta judicial, o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén
autenticadas por el notario
 
508.- Como se Clasifica la Transacción:
Hay transacción Extrajudicial y Judicial;
 Judicial: para la judicial, es la que se hace ante la autoridad judicial, no es
necesario que exista un juicio iniciado, pues esa y otra especie sirven para
prevenir una controversia futura.
 Extrajudicial: Es aquella que recae en un asunto que no ha sido puesto en
litigio ante un tribunal
La transacción pura o particional y compleja,
 Transacción pura o particional: Es aquella en la cual las partes operan sobre
y con la misma material de litigio o controversia.
 Transacción compleja: También llamada impropia, es aquella en que se
verifica la adjudicación del propio derecho a cambio de una prestación
extraña al litigio.

509.- Como se Diferencia con otras instituciones:


 La transacción es un contrato que opera extrajudicialmente (salvo la
judicial) mientras que el desistimiento es una actuación judicial de carácter
unilateral.
 Con el pago: El pago indudablemente que consigue como fin, si es
realizado antes que se pronuncie sentencia, poner fin al litigio. Pero como
acto unilateral que es, no se puede confundir con la transacción.
 Con la Donación: El carácter de gratuitidad de la donación, la diferencia
tajantemente de la transacción, en la cual necesariamente hay onerosidad
dado a que ambas partes ceden recíprocamente. La donación no busca como
finalidad poner fin a un litigio o evitar que podría promoverse. La
transacción es un contrato de concesiones recíprocas y pueden celebrarse
dentro o fuera de un juicio en forma anómala; se le reconocen y atribuyen
derechos. En la conciliación se puede resolver en un proceso y además no
siempre hay concesiones en la conciliación no hay reconocimiento ni
atribución de derechos.

510.- Cuales son los efectos:


1. En cuanto al valor de la transacción entre las partes existen dos teorías:
 La que equipara a la sentencia firme concediéndole los efectos de
cosa juzgada y ejecutividad. (no la sigue el código civil)
 La que considera simplemente como un nuevo contrato, sin mas
fuerza ni medios de cumplimiento que los de un contrato cualquiera.
(es la que sigue el código)
2. En cuanto a la evicción, vicios y gravámenes, solo hay lugar a la evicción
cuando una de las partes da a la otra, alguna cosa que no era objeto de la
disputa; los vicios y gravámenes ignorados por el que recibe la cosa, también
son cuenta o responsabilidad del que la dio.
3. Es nula la transacción en cuanto al objeto, el articulo 2158.

511.- xplique el contrato de Compromiso:


Definición: Es un contrato por el cual varias personas se obligan a estar o a pasar
por la decisión que de sus contiendas dicta a un tercero, ya con sujeción a las leyes
(árbitros) o ya sea con arreglo a su leal saber y entender (amigables componedores)
Art. 2170, 2171, 2172 Código Procesal Civil y Mercantil.
 
512.- Cual es la naturaleza Jurídica:
El compromiso es un contrato bilateral, y oneroso; el compromiso no obstante el
lugar en que se encuentra regulado, es un verdadero contrato civil. Su naturaleza
no depende de las leyes en que se encuentren sino de una función específica. Las
normas sobre la prueba.
 

513.- Cuales son los Elementos y Requisitos:


Elementos
1. Personales: Son las partes que contraen el compromiso y los arbitrios y
amigables componedores. Art. 2173, 2174 del C.C., y 278 y 279 del Código
Procesal Civil y Mercantil.
2. Reales: No se puede someter a los arbitrios a los asuntos en los que está
prohibido transigir. Art. 2172 C.C. y 269 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
3. Formales: El compromiso debe celebrarse en escritura pública. Art. 2175
C.C. y 272 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Requisitos:
 Que exista una controversia o conflicto entre las partes.
 La celebración de un contrato dirigido a eliminar la incertidumbre
originada por la referida controversia.
 La designación por los contratantes de uno o más arbitrios.
 Ajustarse a las formalidades legales.
 
514.- Explique la cláusula compromisoria:
Es aquella que formando parte de un contrato, tiene como finalidad la de someter
los conflictos que puedan surgir entre quienes lo otorgan, con concesión del
mismo, al juicio arbitral o a la amigable composición, no se trata de un contrato
sino parte de un contrato. Es frecuente en los contratos de tracto sucesivo en los
que las relaciones de las partes prolongándose por tiempo indefinido puedan dar
lugar a cuestiones que a juicio de los interesados pueden tener una solución más
rápida, sencilla y económica por medio del arbitraje, que la con intervención de los
órganos jurisdiccionales.
 
515.- Que es árbitros de derechos de equidad:
El arbitraje es considerado por algunos procesalistas como una institución de
carácter privado. El arbitraje es la función de los arbitros en torno la naturaleza de
la actividad; esta actividad es para unos de carácter privado; para otros una
verdadera y propia actividad jurisdiccional.
 
516.- Cuales son los Efectos del compromiso:
Se producen en relación a las partes, los efectos de todo contrato, lo que se traduce
en la necesidad de realizar todos aquellos actos jurídicos que se consideran
indispensables para que lo convenido alcance plena satisfacción entre estos. El
nombramiento de los arbitros es necesario para la resolución del caso: a pesar por
lo decidido en el laudo arbitral, salvo su derecho a la apelación. El Laudo para uno
tiene naturaleza jurisdiccional y para otros es una institución de derecho privado.
 
 
CONTRATOS ALEATORIOS: Renta Vitalicia y Juego, Apuesta, Loteria y
Rifa
 
517.- Explique el contrato de Renta Vitalicia: Art. 2121
Definición: El contrato aleatorio de renta vitalicia, obliga al deudor a pagar una
pensión o crédito anual, durante toda la vida de una o más personas, determinadas
por un capital o bienes inmuebles cuyo dominio se le transfiere desde luego con la
carga de la pensión.
 
518.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Se puede decir que la naturaleza jurídica de la renta vitalicia es, de que constituye
en sí, un verdadero contrato, ya que su base fundamental esta formada por una
obligación, dándose por ende los elementos que integran esta última. La Renta
Vitalicia es un negocio jurídico de naturaleza puramente contractual.
 
519.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
Elementos:
1. Personales:
 Rentista: el que da el capital
 Deudor: El que recibe el capital y se compromete a pagar la pensión
 Disponente: La persona sobre cuya vida se constituye la pensión
 Pensionista: el que cobra la pensión
2. Reales: Son el capital y la pensión, en el primero lo pueden constituir
bienes de cualquier clase muebles o inmuebles o dinero, no puede recaer
sobre un derecho real, porque es necesario transmitir el dominio de los
bienes. Art. 2125 y 2127 del C.C.
3. Formales: Debe entregarse la cosa, el capital por su carácter de contrato
real, y el documento debe de constar en escritura pública, para que tenga
validez, en la cual especificará el valor de los bienes que se transmiten.
 Requisitos: Art. 2122 del C.C.
1. La especificación y valor de los bienes que se trasmiten
2. Identificación del rentista si fuere un tercero
3. La pensión o renta que ha de pagársele
4. El propósito de la renta
5. La garantía que asegure su pago
6. Las condiciones que crean convenientes las partes
7. (Registro) Si se trata de bien3es inmuebles o muebles resgistables deben
inscribirse en el registro de la propiedad.
8. (Garantía) El deudor de renta vitalicia debe prestar garantia
 
520.- Cuales son los Efectos:
Obligaciones del deudor de la Renta:
 Pagar la pensión en el tiempo y forma estipulados y prestar la garantía. Art.
2128, 2129, 2131, 2132, 2133 y 2134 del C.C.
 Si muere el deudor la obligación de pagar la renta pasa a sus herederos
 La muerte del rentista extingue la obligación
 Se debe prestar garantía suficiente, pues en caso de no hacerlo, el acreedor
puede demandar la resolución del contrato y la restitución de los bienes si ya
hubieren sido entregados.
Derechos y Garantías del pensionista:
 Tiene el derecho de reclamar la renta, y para ello ha de justificar la
existencia de la persona sobre cuya vida esté constituida.
 El rentista puede ser una persona jurídica, en este caso, la renta deberá
terminar con la vida del instituyente o con la vida de la persona designada
por el mismo, para no crear vinculación perpetua
 El tercero rentista a titulo gratuito no puede enajenar ni gravar su derecho a
la renta.

521.- Como se clasifica:


1. Renta vitalicia gratuita: Puede constituirse mediante la obligación que
contraiga el instituyente de pagar una renta sin compensación ninguna o
disponiendo por testamento que su heredero quede obligado al pago de la
renta a la persona o personas que el disponente designe.
2. Renta vitalicia Onerosa: Es un contrato cuyos elementos personales son
por lo regular dos: El dueño del capital que se trasmite y la persona que lo
recibe y se obliga a pagar el precio en forma de pensión, ya sobre la vida del
transmitente o sobre la vida de una o varias personas.
 
522.- Como se Extingue:
Se extingue este contrato por las causa generales de la extinción de las obligaciones
y además por la muerte del pensionista o de las personas sobre cuya vida fue
constituida la renta. Art. 2130 del C.C.
 
523.- Explique el contrato de Juego, Apuesta, Lotería y Rifas:
Definición:
 El juego ha sido definido como un contrato principal bilateral, oneroso y
aleatorio, por el cual convienen dos o más personas en que paguen las que
pierdan cierta cosa a las que ganen. (Sánchez Román)
 Y la apuesta como un contrato principal, bilateral, aleatorio y consensual
por el que dos personas que tienen concepto distinto de un suceso pasado o
futuro y determinado, se comprometen a entregar una cantidad una a otra,
según se realice o no dicho suceso. (Clemente de Diego)
 O bien el juego es un contrato por el cual las partes se prometen que una de
ellas obtendrá una ganancia determinada, que depende de la mayor destreza
o agilidad de los jugadores, de sus combinaciones, en mayor o menor escala,
del azar y la apuesta como un convenio en cuya virtud dos partes, una que
firma y otra que niega un hecho determinado, se prometen recíprocamente
cierta ganancia, que obtendrá aquella de las dos que resulte que tenía razón,
una vez comprobado el hecho de que se trate.
 
524.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
Del juego, como de la apuesta, hay que decir, en primer lugar, que es un contrato
esencialmente aleatorio; después, que es consensual bilateral y oneroso.
 
525.- Cuales son los Elementos
Elementos:
1. Personales: Jugadores o Apostadores, que deben de tener
la capacidad jurídica, para disponer de las cosas que
aventuren.
2. Reales: Son todas las cosas, (dinero, muebles o inmuebles)
que pueden ser objeto de pérdida o ganancia.
3. Formales: No se exige formalidad alguna para celebrarlo,
pero si se observan las reglas de juego
 
526.- Cuales son los Efectos:
 No hay acción para reclamar lo que se gane en juego o apuestas
 El que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente a no ser
que haya: mediado dolo, o fuese menor o inhabilitado. Art. 2145 del C.C.
 Art. 2146: Procede la repetición a solicitud del cónyuge del que perdió,
cuando el monto de lo pagado les prive de los medios económicos necesarios
para las necesidades familiares, en cuyo caso, el juez podría obligar al que
ganó, a que restituya la cantidad que cubra los gastos ordinarios de la
familia.
 Las deudas de juego o apuestas no puede compensarse ni ser convertidas
por novación. Art. 2147, 2148 y 2149 del C.C.
 En el sorteo deberá intervenir la autoridad competente
 Debe haberse vendido el ochenta por ciento de los billetes emitidos por lo
menos, para verificar el sorteo.

 CONTRATOS DE GARANTÍA: fianza, hipoteca y garantía


 
527.- Explique el contrato de Fianza:. Art. 2100 al 2121
Definición: Es aquel contrato por cuya virtud de una persona determinado fiador,
se obliga frente al acreedor de una determinada obligación, a garantizar el
cumplimiento de la misma, para el caso de que éste no se reintegre del deudor
principal (Puig Peña)
 
528.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
En cuanto a la naturaleza de este contrato, la mayor parte de los autores coinciden
en que el contrato de fianza es: accesorio, subsidiario, consensual, unilateral, pero
también puede ser bilateral, gratuito y oneroso.
En el caso de que la fianza sea retribuida, creen alguno autores que se transforma
la naturaleza jurídica del contrato, convirtiéndose en un contrato de seguridad en
que el fiados (asegurador) garantiza al acreedor (asegurado) contra un riesgo
mediante el pago de una prima. Como siendo la fianza un acto de garantía, es un
negocio jurídico abstracto, independiente de lo
 
529.- Cuales son los Elementos y requisitos de la fianza:
Elementos
1. Personales:
 Acreedor: Que es la persona a quien se le debe una prestación
 Deudor principal: Es la persona con quien se ha determinado o contraído
una deuda cierta y exigible en primer termino
 Fiador: Es la persona que se compromete a responder de las obligaciones
del otro. Art. 2105 y 2113 del C.C.
2. Reales: El objeto de la fianza es el mismo que el de la obligación
garantizada. Por eso se afirma que la fianza no puede tener por objeto una
prestación diferente de la que forma la materia de la obligación principal.
La fianza puede tener por objeto cualquier obligación con tal que sea lícita.
Art. 2102 y 2104 del C.C.
3. Formales: Forzosamente debe celebrarse por escrito. Art. 210 del C.C.
 
Requisitos:
 Debe constar por escrito
 El fiador solo será responsable por aquello a que expresamente se hubiere
comprometido; el fiador puede limitar su responsabilidad Verlos en la ley.
 
530.- Cual es la Clasificación:
1. Por su origen:
 Convencional: En el contrato de fianza liso y llano, al cual es aplicable a la
fianza voluntaria o concesional, se constituye por la sola voluntad y en
cuanto al consentimiento será necesario por lo menos el del acreedor y el del
fiador.
 Legal: La fianza legal requiere para su existencia de una disposición
expresa y especial que la constituya, siendo de notar que todas las
disposiciones que prescriben la obligación de prestar fianza son de
interpretación estricta.
 Judicial: Es aquella que condena el juez o un tribunal para fines
inminentemente procedimentales.
2. Por la legislación que lo regula:
 La fianza civil se da cuando los actos realizados por los contratantes y el
fiador son aislados y la mayoría de las veces. La fianza civil se otorga
generalmente en un acto de favor al tercero que la solicita y no con
propósito de lucro. Este tipo de fianza es regulada por el Código Civil.
 La Fianza Mercantil tiene su fundamento principalmente en que se debe
su origen al propósito de que sus fundadores desean practicar un negocio
por medio de el cual llega a obtener un lucro, eliminándose así la situación
de “favor” por lo que generalmente se otorga la fianza en lo Civil, y el que
necesite afianzar deberá pagar una prima o cantidad de dinero en forma
periódica, para poder obtener los beneficios de la afianzadora.
 Administrativa: Es aquella que se constituye con el objeto de asegurar las
consecuencias que pudieran derivarse del desempeño de determinados
cargos, principalmente los que conlleven al manejo de fondos, o de la
ejecución de obra y servicios públicos, asegurándose así el exacto y debido
cumplimiento de la obligación contraída.
3. Por su extensión:
 Definida o limitada: Cuando el propósito del fiador es el de garantizar el
todo o parte de la obligación principal, nos encontramos ante la fianza
definida, esto es, que de antemano se ha trazado el límite hasta el cual
abarcará la responsabilidad.
 Indefinida o ilimitada: Al contrario de la explicada anteriormente, es
posible que al constituirse en garante de una persona, no se determine
concretamente cual será la obligación afectada; que se establezca de
antemano las posibles consecuencias en que el curso del tiempo o debido a
la concurrencia de factores no previsto, pueda tener el contrato, nos
encontramos ante una fianza indefinida, puesto que la obligación del fiador
abarcará todas las que provengan de dicho contrato, con el cual el acreedor
tiene la posibilidad de que la fianza garantice estas consecuencias.
4. Por la obligación que garantiza:
 Simple: Es la más común de todas, y garantiza una obligación principal,
que es lo que es más usual en nuestro tipo de contrato, y de donde depende
su accesoriedad.
 Doble: Tanto la fianza simple como la doble se encuentran reguladas en
nuestro ordenamiento civil, siendo la primera prototipo de este contrato y la
segunda se acepta en forma tácita. Art. 2119 del Código Civil.
5. Por la retribución:
 Gratuita: Es otorgada como un favor al deudor, ante las exigencias del
acreedor, el cual desea garantizarse el cumplimiento de la obligación, dando
participación a un tercero (fiador) a quien se trasladará la carga de ella al no
cumplir el deudor.
 Onerosa: Es la contraposición de la gratuita, ya que si ésta es otorgada en
calidad de favor, aquella por el contrario, esta condicionada a una
retribución. Al igual que la anterior se otorga el derecho para cobrar por
constituirse fiador.
6. Por su naturaleza
 Común: Esta es la fianza convencional, definida o limitada por lo que
estaremos a todo lo dicho de ella evitando repeticiones inútiles.
 Solidaria: Es aquella en que los sujetos concurren en común, o sea que
cada uno de los obligados puede ser compelido a la prestación de la
obligación, en forma absoluta, sin que sea suceptible de dividirse en tantas
partes como obligados hay. La mancomunidad es el género la simple como
la solidaria es la especie.
 
531.- Cuales son los Efectos del contrato: Entre Fiador y Acreedor:
Efectos para el Fiador:
 Esta obligado a responder del cumplimiento de la obligación principal, en
defecto del deudor, su obligación comprende: La obligación principal, los
accesorios de la misma, consecuencias legales de ella y los gastos del juicio.
Art. 2103 del C.C.
Efectos para el Acreedor:
 No tiene otra obligación que la de pagar al fiador la retribución o el precio de
la fianza, en el supuesto de que haya pactado y que sea el acreedor y no el
deudor quien lo pague. Art. 2100 del C.C.
Efectos entre el fiador y el deudor:
 Antes del cumplimiento el fiador tiene derecho a obtener la retribución o el
precio de la fianza cuando se haya pactado y puesto a cargo del deudor.
 Después del pago: el fiador tiene doble acción. 2114 párrafos 1º. y 2º. y 2116
del C.C.
Efectos entre Cofiadores:
 El fiador que paga tiene derecho de dirigirse contra los demás fiadores para
que le reintegren lo pagado. Art. 2115 y 2119 del C.C.
 
 532.- Como se Extingue el Contrato:
Se extingue por las causas generales de extinción y por vencimiento del plazo. Art.
2118 y 2111 del C.C.
 
533.- Explique sobre el contrato de Hipoteca
Definición: La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para
garantizar el cumplimiento de una obligación. Art. 822 del c.c.
 
534.- Cual es la Naturaleza Jurídica:
La doctrina ha considerado en forma general a la hipoteca como UN DERECHO
REAL. Lo anterior no quiere decir que algunos sectores la conciban en forma
diferente, especialmente los procesalistas que analizan en un momento específico,
cuando se provoca la ejecución del valor de los bienes para dar cumplimiento a la
garantía ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor.
A través de la hipoteca se pueden reconocer con toda nitidez los caracteres y notas
con que la doctrina ha definido a los Derechos Reales.
La hipoteca es uno de los Derechos Reales más claramente definidos y que reúne
una serie de circunstancias y características que hacen de la misma un tipo
orientador de los Derechos Reales de garantía.
 
535.- Cuales son los Elementos y Requisitos:
Elementos:
Personales:
 Acreedor Hipotecario
 El deudor, y ordinariamente
 Eventualmente un tercero que constituye la garantía a favor de éste en su
cargo, quienes tienen la capacidad para hipotecar, los que pueden enajenar.
Art. 835, 844 del C.C.
Reales:
 La obligación asegurada;
 La cosa gravada; y los casos en que pueden hipotecarse inmuebles y
muebles. Art. 822, 830, 838 y 844 del C.C.
Formales:
 Debe otorgarse en Escritura Pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad. Art. 841 y 1129 del C.C.
 
 
536.- Cuales son los Efectos de este contrato:
 Sirve de título para constitución de Derecho Real de hipoteca, con todos los
efectos inherentes a éste, derecho del acreedor de enajenar o ceder en todo o
en parte el crédito hipotecario, vender la cosa hipotecada, una vez haya
vencido la obligación y el deudor no cumpla, para hacerse pago con el precio
de la venta. Art. 824 C.C. intervienen en la división de la cosa hipotecada,
exigir que le mejore la hipoteca, cuando el inmueble hipotecado sea
insuficiente para la seguridad de la deuda. Art. 845 del C.C. Adquirir la cosa
en remate judicial.
 Una vez satisfecha la obligación principal garantizada, tiene el hipotecante,
como consecuencia del contrato, el derecho de pedir y obtener del acreedor
la cancelación y consiguientemente la liberación de la cosa hipotecada.
 
537.- Como se Extingue de este contrato:
 Por su carácter accesorio: por la extinción de la obligación principal
garantizada.
 Y por causas procedentes del carácter registral de la hipoteca.
 Nuestro C.C. enumera los casos de extinción del Derecho Real de Hipoteca.
 
538.- Explique el contrato de Prenda
Definición: Es un contrato por el cual el deudor entrega a su acreedor un bien
mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su
preferencia en el pago. (Efraín Moto Salazar) Art. 880, 882, 889 del C.C.

539.- Cual es la Naturaleza Jurídica:


Su naturaleza jurídica es la garantía del cumplimiento de una obligación. Así que
es un contrato que da nacimiento a un derecho real, que recae sobre bienes
muebles enajenables y que es accesorio e indivisible y que tiene por objeto
garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.
 
540.-  Cuales son los Elementos y Requisitos
Elementos:
1. Personales:
a.- Acreedor prendario o pignoraticio
b.- Deudor
c.- Eventualmente un tercero que constituye la garantía a favor
del deudor (constituyentes de la prenda). Art. 889 del C.C.
2. Reales: Se consideran elementos reales de la prenda,
a.- La cosa objeto de ella
b.- La obligación garantizada. Art. 881, 886, 887, 888, 895 del
C.C.
3. Formales:
a.- Debe celebrarse por escrito: en escritura pública, o en un
documento privado y surte sus efectos contra terceros desde
su inscripción en el Registro de la Propiedad. Art. 884 del
C.C.
b.- Así mismo debe constar el nombre del depositario y
especificación de los seguros
c.- Entrega de la cosa pignoraticia al acreedor
 
Requisitos:
1. La entrega de la cosa
2. La celebración debe ser por escrito
3. Debe ser inscrito en el respectivo registro. Art. 884 del C.C.

541.- Cuales son las características:


 Real
 Unilateral
 Accesorio
 Formal
 De garantía

542.-  Cual es la Clasificación:


 Unilateral, de los contratos sinalagmáticos imperfectos, forma a veces
sujetos a registro, real, accesorio de una obligación y contrato de garantía.
 Voluntaria o legal, según que el contrato se celebre por voluntad
espontánea, o bien para cumplir con una obligación legal de otorgar esa
garantía, pero también es este caso hay un contrato, aunque no siempre es
con el mismo acreedor, sino que puede ser con un tercera persona.
 Es civil: sobre créditos no puede cobrar éstos el acreedor pignoraticio, pues
sólo puede pedir que se le deposite su importe.
 Es Mercantil: cuando puede el acreedor prendario cobrar el crédito
pignorado. Por esta razón, cuando la prenda civil se ha decretado
amortización de los títulos empeñados, puede el deudor, salvo pacto en
contrario, sustituirlos por otros de igual valor. Ejemplos de prenda
legal: La del deudor alimentista, la del albacea, y la del tutor.
 
543.- Cuales son los Efectos:
Los derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio se da en tres
momentos o situaciones:
 Antes del vencimiento de la obligación principal, el derecho fundamental del
acreedor es el real de prenda; ser indemnizado de los gastos necesarios y
utiles para su conservación y exigir otra prenda en caso de pérdida. Art.
892, 893, 896 y 897 del C.C.
 En caso de falta de pago de la obligación principal, el derecho fundamental
que al acreedor corresponde, es el de hacerse pago con la prenda de la
obligación asegurada. Art. 882 del C.C.
 Pagada la deuda; una vez vencido el plazo, tiene el acreedor la obligación
fundamental de restituir la cosa en las mismas condiciones en que le fue
entregada.
 El deudor esta obligado al saneamiento de la cosa dada en prenda
 Los derechos y obligaciones que corresponden al deudor o dueño de la cosa
pignorada son correlativos a los que el acreedor competen.
 
544.- Como se Extingue del Contrato:
 Se da por la extinción de la obligación principal.
 Fin de programa de Derecho Civil IV. Obligaciones II
 Otros textos de consulta:
 
 

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