Teoría Del Derecho
Teoría Del Derecho
Teoría Del Derecho
- Derecho como derecho subjetivo: Hace referencia a la perspectiva del sujeto, que
tiene una posibilidad jurídica de hacer valer un derecho que le reconoce el derecho
objetivo. “Todos tienen derecho a expresarse libremente”. Yo puedo exigir ese
derecho ante los tribunales.
- Derecho como ciencia del derecho: “Según el derecho constitucional la tutela judicial
efectiva incluye...” Se refiere a la actividad de explicación, interpretación y
sistematización que hacen los juristas. Ciencia del Derecho equivale a la dogmática
jurídica. Lo que hace la ciencia del derecho es clarificar conceptos, interpretar los
conceptos y sistematizar. La dogmática jurídica no es una mera transcripción de lo
que dicen las leyes. Esta es una ciencia social, no una ciencia empírica que no se
puede discutir. Las ciencias sociales sí que son interpretables. Los mismos juristas,
pueden interpretar las normas jurídicas de diferentes maneras.
- Derecho como justicia: “No hay derecho a que X pague sus impuestos en Andorra”.
Aquí el derecho quiere decir que es injusto.
❖ Concepción Iusnaturalista:
Características generales→ El iusnaturalismo entiende que existe un dualismo jurídico
compuesto por el D.Positivo que es el que promulgan los legisladores (cambia a lo largo del
tiempo y cambia según los países), y el D.Natural, que es un conjunto objetivo de normas
morales que son inmutables e invariables (no cambian), además, es un derecho justo.
Otra característica del iusnaturalismo es que la relación entre el Derecho y la Moral es una
relación necesaria, lo que quiere decir que la justicia tiene una función conceptual en la
definición de qué es derecho. Así pues, si el D.Positivo y natural entran en contradicción,
habrá una jerarquía en la que prevalece el D.Natural sobre el positivo.
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El iusnaturalismo defiende que es posible identificar un sistema normativo objetivo que
establece las normas justas, y eso algunos lo basarán en Dios y en las escrituras, y otros lo
basarán en la razón. La última característica es que el Derecho natural es universal (se
aplica en todo el mundo) e inmutable.
Iusnaturalismo Teológico (no confundir con teleológico)→ Para los iusnaturalistas teológicos
existe una unión entre lo político y lo religioso, porque a partir del 380 el cristianismo se
convirtió en la cultura occidental, y esto quiere decir que lo impregnaba todo (cultura, artes,
política). La idea que defienden es que la razón humana está corrompida por el pecado
original, y por lo tanto, la razón humana es incapaz de llegar a saber cuál es la conducta
justa. Aquel que tiene la capacidad de saber cuál es el modo de conducta justo es Dios. El
mayor exponente del iusnaturalismo teológico es Santo Tomás de Aquino, que distingue la
LEY ETERNA, que es la ley de dios, la LEY NATURAL, que es la participación de la razón
en esa ley de Dios, y la LEY HUMANA, que es la que promulga el rey o el legislador de un
determinado momento histórico. En principio, las leyes humanas tienen que ser conformes a
las leyes naturales, pero de todas formas, no todas aquellas que vayan en contra quedarán
inválidas. Solo quedarán inválidas las que vayan en contra de la LEY DIVINA REVELADA
(la parte de la voluntad de Dios que ha sido revelada en los evangelios).
Críticas al iusnaturalismo→
(1) Cuando un iusnaturalista está hablando de derecho, hay un problema de ambigüedad
entre el derecho en sentido de D.Positivo y D.Natural. Se trata de dos significados
diferentes que no hay que confundir.
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hay un problema de ambigüedad con este término. Nos podemos referir a la naturaleza
como aquello que tiene que ver con los accidentes geográficos, como las cosas en las que
el hombre no ha intervenido, como aquello que ocurre en la realidad (las personas mueren),
como algo que es inherente a algo (inherente al testamento es que el testador muera)... Por
ende, lo que hay que aclarar es qué entienden estos autores por naturaleza.
(3) El hecho de que no se sepan cuáles son los derechos e instituciones naturales.
(4) El mito de la bondad de la naturaleza, que viene a que los autores decían que la
naturaleza es buena. Con la evolución de la humanidad, se ha dejado de considerar la
naturaleza como tan bondadosa (hay terremotos).
(5) Otra crítica se basa en el falso universalismo, ya que se excluyen a las mujeres,
esclavos y a los que no tenían un determinado nivel de renta (las leyes no son para todos).
(6) Los iusnaturalistas piensan que si algo es natural, es justo. Esto es un error de
racionamiento que se denomina “falacia naturalista”. La falacia naturalista es un error de
razonamiento que consiste en deducir de un juicio de hecho, un juicio de valor. Juicio de
hecho: El agua hierve a 100 grados. Juicio de valor: La tortura es injusta. Algo que se puede
comprobar si es verdadero o falso, es un juicio de hecho. Acerca de un juicio de valor
podemos tener discrepancias. La idea es que de un juicio de hecho (la prostitución ha
existido siempre) no se puede deducir un juicio de valor (la prostitución se debe regular
como un trabajo).
❖ Concepción positivista:
Se corresponde con la concepción del Derecho que tenemos en la actualidad. El positivismo
jurídico surge a la vez que surge el Estado como forma política moderna. Esto quiere decir
que el Estado tiene el monopolio de la producción jurídica (sólo él y los que él delegue
pueden producir las leyes) y que se identifica una voluntad soberana como creadora del
derecho.
Lo importante de esta concepción es que el derecho se identifica por su origen, y no por su
contenido (si es justo o injusto). Esto quiere decir que algo es derecho porque ha emanado
del parlamento y se ha publicado en el BOE. En el iusnaturalismo el derecho se identifica
más bien por su contenido.
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la conclusión. El juez lo único que tiene que hacer es mirar la norma, mirar los
hechos, y de ahí se obtendrá una conclusión.
- El PJ como método jurídico: En sus orígenes, había que analizar el Derecho como si
fuera un hecho científico, es decir, lo que se quería era aplicar el método de las
ciencias exactas al Derecho. Es por eso que el jurista no tenía que hacer juicios de
valor, sino que se tendría que limitar a determinar cuál es el derecho, ordenarlo y
explicarlo. En verdad, sí podría hacer otras cosas, pero eso no se consideraría
ciencia del Derecho.
- El PJ como ideología lo que propugna es la obediencia al Derecho.
Muchos juristas confunden el positivismo jurídico (que defiende solamente esas dos tesis)
con el formalismo jurídico, y son cosas diferentes y que no tienen nada que ver. Cuando
surge la codificación, se elaboran las leyes por el legislador, y luego están los jueces que
aplican la ley de manera mecánica, porque cogen la ley, cogen los hechos, y
automáticamente obtienen la conclusión. El juez tiene que interpretar los hechos a la luz de
la norma jurídica. (eso es el formalismo jurídico)
❖ EL IUSMORALISMO:
A mediados del siglo XX, hay otra concepción del Derecho que se denomina Iusmoralismo.
Esta concepción nace con una decisión de un juez americano que es un caso que se llama
Riggs vrs Palmer (1889). Palmer hace un testamento a favor de su nieto, y cuando se
entera que quería cambiar el testamento, Riggs que era el nieto mata al abuelo para recibir
la herencia. Las hermanas fueron a juicio para recibir los bienes porque decían que nadie se
podía beneficiar a través de cometer un delito (tomar ventaja de su propio error). El
neoconstitucionalismo nace de este caso, por un autor (Dworkin), para exponer su teoría
que decía que: El Derecho está compuesto por reglas y por principios. Las reglas serían las
normas jurídicas, pero se dice reglas porque la traducción de Rule es esa. Los principios,
que pueden ser escritos o no escritos, y la idea es que estos principios son justos. Por lo
tanto, cuando en algún caso la decisión jurídica es injusta, hay que dejar de lado las reglas
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y aplicar los principios. Esto en Europa lo teoriza Alexy, y tiene un trasfondo diferente. Lo
que dicen estos autores es que en el caso de que se dé un resultado injusto, hay que releer
las normas jurídicas a la luz de los principios constitucionales (dejar de lado la norma y
aplicar el principio). De esa manera se obtendrá un resultado justo.
El derecho como VALOR supone que las normas jurídicas son juicios de valor sobre las
acciones humanas. Por lo tanto, el Derecho no es neutral sino que implica un punto de vista
sobre la justicia (aun así hay normas que son neutrales, es decir, no hay un punto de vista
sobre la justicia. Por ejemplo, si hay que circular por un lado o por otro). La disciplina que
estudia el derecho como valor sería la ética.
Por último, el tercer punto de vista es el derecho como HECHO. Aquí se hace referencia a
que el derecho es un fenómeno social y un fenómeno cultural (“el derecho va por detrás de
la sociedad”). Se suele decir que el derecho refleja la cultura de una sociedad, pero esto no
quiere decir que vaya completamente unido a ella, porque llega un momento en el que las
leyes se desprenden de su origen. El derecho es eficaz (cumplimiento) y efectivo (fines). El
fin del derecho es el control social. La disciplina que estudia el derecho como hecho es la
sociología del Derecho.
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TEMA 2 Valores Jurídicos
1. JUSTICIA
Como conceptos previos hablaremos de los tipos de juicios y su justificación (juicios lógicos,
empíricos y valorativos).
Los juicios lógicos son aquellos de los que se ocupa la lógica, que es una disciplina que
pertenece a la filosofía. Es un sistema de reglas de racionamiento correctas, construidas por
los filósofos (si llueve, el suelo se moja.). La lógica trata con símbolos que se pueden
sustituir por cualquier cosa o circunstancia (X son P, Z es X, Z es P. El hombre es mortal,
Leire es hombre, Leire es mortal).
Los juicios empíricos, son los enunciados que hacen referencia a la realidad (el agua
hierve a 100 grados, en este aula hay dos personas). Lo que pasa es que los enunciados
empíricos pueden ser verdaderos o falsos (el primero es verdadero y el segundo es falso,
pero los dos son enunciados empíricos). El método para determinar si son verdaderos o
falsos, es la verificación.
Los juicios valorativos (El art. 24 de la Ley de Circulación es justa), y dentro de ellos los
juicios éticos, por definición, no se pueden medir. La diferencia de los juicios valorativos es
que no se puede hablar de ellos en términos de verdad o falsedad, sino de mejor o peor
justificación. Los juicios de valor no describen ninguna realidad, y la moral tiene su
relevancia.
“La justicia es relativa”: Cuando se habla del relativismo ético (en materia moral todo es
relativo), hay que distinguir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de
relativismo, y vamos tener tres sentidos:
- El relativismo normativo comprende dos versiones: “Es correcto hacer lo que yo creo
que debo hacer” y “Es correcto comportarse de acuerdo con las pautas establecidas
en mi comunidad”. Las críticas que se le hacen a esto son por ejemplo la
imposibilidad de discusión moral, la falacia naturalista (deducir de un juicio de hecho
un juicio de valor. La comunidad tal piensa que la mujer es tal, por lo tanto es una
sociedad tal), el apoyo ante las ideologías totalitarias (se ha utilizado el relativismo
como justificación a una dictadura)...
- El relativismo metaético lo que dice es que no hay una metodología que nos permita
fundamentar objetivamente los juicios morales. Solamente en este sentido se
puede hablar de relativismo ético. Hay que distinguir el relativismo ético del
escepticismo ético, que dice que cualquier juicio ético es válido. Cuando alguien nos
dice que todo es relativo, tenemos que tener presente todo lo anterior. El relativismo
ético o metaético no lleva a un escepticismo ético, porque el relativismo ético tiene
una serie de criterios que establecen su racionalidad. Uno de los autores que lo
define es Stevenson que dice que debajo de un juicio ético hay un juicio sobre un
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hecho. Por lo tanto, en un juicio ético hay desacuerdos sobre creencias y actitudes.
Las creencias se pueden verificar.
Para R. Brandt los requisitos de los juicios éticos son: Consistencia (que el juicio ético sea
coherente con otros o con sus propias consecuencias). Generalidad (los juicios éticos
particulares deben ser apoyados por los juicios generales). Imparcialidad (aplicar el juicio
independientemente de quién sean las personas afectadas). Información suficiente (hay
muchos juicios de valor que se basan en juicios de hecho). Libertad (un juicio moral no es
válido si se ha emitido bajo coacción).
Cuando la gente habla de JUSTICIA, se habla de LA JUSTICIA como si fuese una sola
idea, cuando lo que hay es una multiplicidad de teorías (por lo tanto, no hay una sola
justicia). Cuando se habla de justicia, es importante mencionar el reparto de bienes, es
decir, la justicia distributiva, que tiene distintos criterios (Se deben distribuir según las
necesidades, según el mérito de alguien, a todos lo mismo, recibir lo que se da…). Con esto
queremos decir que hay múltiples ideas de la justicia en general, y también en aspectos
concretos de esta. Llegados a este punto, la justicia no es un requisito del derecho, la
pregunta de si debería serlo no tiene sentido si ni siquiera sabemos lo que la justicia es
estrictamente.
2.LIBERTAD
Vamos a distinguir la libertad personal, política y en el ámbito jurídico. El tema de la libertad
siempre ha sido uno de los puntos centrales del Derecho.
La libertad personal es la facultad que tiene una persona para hacer algo o no hacerlo. Una
persona es libre si no encuentra dentro de sí limitaciones que dificultan hacer uso de esa
libertad. Lo que se hace es contraponer la pasión y la razón. Se dice que una persona es
más libre en cuanto usa más la razón y menos la pasión. La cuestión que surge es que
como las personas no vivimos aisladas, es muy difícil separar el plano personal del plano
social, y esto supone que estemos en parte condicionados por la sociedad.
La libertad política se puede entender desde el enfoque individual (libertad que tenemos los
individuos frente al poder político) y el colectivo (libertad de los individuos como miembros
de una comunidad política). A pesar de que se habla de libertad política en esos dos
sentidos, el término libertad estricto se acerca más hacia el enfoque individual. Desde este
foco, la libertad es la posibilidad de que una persona realice una acción o no la
realice, sin que otros impidan o interfieran en aquella (concepto estricto de libertad).
Cuando hablamos de la Libertad en el ámbito jurídico nos hacemos esta pregunta: ¿Qué
añade el derecho al concepto de libertad? La existencia de un conjunto de normas que
hacen que la libertad esté garantizada o protegida por el derecho. De todas formas, el
término libertad no se cita muchas veces, sino que se alude a “tiene derecho
a”,”puede”,”está permitido”...
El Derecho lo que hace es prohibir, obligar y permitir. Cuando una norma es permisiva,
suele ir acompañada de normas prohibitivas para el Estado y Ciudadanos. Muchas veces,
también implican obligaciones para el Eº y Ci, para que tú puedas hacer algo. De esta
manera, estos tres aspectos están relacionados. También puede no implicar ni obligación ni
prohibición. No hay que confundir la permisión con el derecho subjetivo (yo puedo fundar
una empresa pero eso no significa que yo tenga un derecho subjetivo para crear una
empresa). Derecho subjetivo es la posibilidad que yo tengo de reclamar o exigir algo.
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3.IGUALDAD
El principio de igualdad ante la ley: Orígenes y evolución→ En el siglo XVIII-XIX empieza la
igualdad con la declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cosa que no es del
todo cierta porque el sufragio de la mujer se consigue a mediados del siglo XX. Se dice que
esta igualdad se asienta con las constituciones del siglo XIX. Eran textos programáticos,
porque aunque hubiese normas que la contradecían no había ninguna herramienta para
declararla inconstitucional. A lo largo del siglo XX se va eliminando el sufragio censitario y el
derecho de sufragio activo y pasivo se otorga a las mujeres. La constitución adquiere
carácter material, ya que existe un control de constitucionalidad por los tribunales
constitucionales, y porque habrá derechos fundamentales con aplicación directa. La
igualdad está recogida en el artículo 14 de la CE. La igualdad se extiende al contenido de la
ley (el legislador no puede emanar normas discriminatorias) y a la aplicación de la ley
(mandato o obligación dirigida a los jueces para que apliquen la ley de la misma manera).
El TC dice que para que se viole el principio de igualdad en la aplicación de la ley se tienen
que dar estos requisitos:
(1) El que recurre en recurso de amparo tiene que acreditar la existencia de un término de
comparación (aportar las sentencias), las sentencias tienen que referirse a sujetos distintos
al recurrente y las sentencias tienen que constituir una orientación jurisprudencial que tenga
generalidad, continuidad y firmeza.
(2) Tienen que tratarse de sentencias recaídas en casos sustancialmente iguales.
(3) Las sentencias deben haber sido dictadas por el mismo órgano judicial (identidad de
sala y de sección, el autoprecedente).
(4) El tribunal tiene que justificar el cambio de criterio, y si lo hace, no se violará el principio
de igualdad. Con todo esto podemos concluir que no existe el principio de igualdad en la ley,
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y que el TC no dice que se ha violado el principio de igualdad sino que dice que se ha
violado el principio de tutela judicial efectiva. Es muy difícil que los hechos sean idénticos,
pero sí que los casos pueden ser sustancialmente iguales. Por esto, el TC solo acepta
autoprecedentes no justificados.
Normalmente se considera que la generalidad de las normas es una garantía del principio
de igualdad. Una norma es general cuando va dirigida a un grupo o conjunto de personas
(p.e. para los empresarios), mientras que una norma individual va dirigida a una sola
persona. El hecho de que una norma sea individual, no significa que sea discriminatoria.
Una norma por el solo hecho de ser general, no garantiza la igualdad (los judíos de la upv
tienen que sacar más de un 8, es general, pero es discriminatoria). En primer lugar,
tenemos que diferenciar la igualdad de la identidad.
La igualdad absoluta o identidad, sólo se dan entre un objeto o persona consigo mismo. Y
la igualdad, sin embargo, implica alguna diferencia. Dependiendo del criterio utilizado, serán
iguales o diferentes. Siguiendo el criterio del ser humano, los hombres y las mujeres son
iguales, y con el criterio biológico o psicológico, son diferentes.
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caracteres innatos (color de piel, sexo…) o por su pertenencia a grupos sociales
específicos. Es un fenómeno estructural o institucional, que sitúa a un grupo de personas en
una situación de marginación histórica y socialmente muy arraigada. Es una discriminación
que tiene una dimensión colectiva, es decir, es una discriminación de grupo. Además, la
discriminación tiene un sentido de desvalorización de las personas pertenecientes al grupo,
considerándolas inferiores.
Tipos de discriminación: Otros conceptos que tenemos que conocer son la discriminación
directa (cuando una ley utiliza un criterio objetivamente discriminatorio) y la discriminación
indirecta (elegir un criterio aparentemente neutral pero que en la práctica provoca efectos
perjudiciales para uno de los sexos, para una raza…
Después también tenemos la discriminación por indiferenciación, que ocurre cuando el
Derecho da un tratamiento igual a situaciones desiguales (yo gano 6000 y tu 600 y en el
IRPF tenemos que pagar lo mismo).
El TC entiende que se trata de la libre configuración del legislador, es decir, que tiene la
potestad de crear cuantas distinciones crea convenientes (se distingue entre compraventa y
donación, es decir, no se crean 6 categorías sino que se crean dos). Lo que tenemos claro
es que puede resultar discriminatorio que el legislador no distinga situaciones que sean
desiguales.
Medidas antidiscriminatorias, las acciones positivas: Las acciones positivas son las
medidas destinadas a combatir la discriminación de determinados grupos con el fin de
favorecer una igualdad real. La justificación que se le hace a esto es que una cosa es la
igualdad jurídica (formal), y otra cosa es la igualdad real (material).
La cuestión es que la igualdad jurídica tiene que tener como consecuencia u objetivo una
igualdad real. Para explicar esto se suele aludir a la igualdad como punto de partida y como
punto de llegada. Desde un punto de vista liberal, la idea es la siguiente: Todos nacemos
libres e iguales, y si no llegamos al mismo punto, es porque unos no estudian ni trabajan y
se quedan al principio del camino, y los que estudian y trabajan llegan al final de la
carretera.
Desde otro punto de vista, eso de que todos nacemos libres e iguales es una ficción. Es
decir, el punto de partida que tienen unos y tienen otros es diferente. Visto esto, podemos
afirmar que las leyes no cambian la realidad y por eso son necesarias las acciones
positivas. Se pueden diferenciar dos tipos: Las acciones positivas débiles y fuertes.
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una o varias personas determinadas (dar más puntos a la mujer. En casos de empate para
llegar a ser directivo elegir a la mujer.
HANS KELSEN (1881-1973): Nació en Praga pero su familia era de Viena. Su biografía en
eGela. La idea de Kelsen es que tenía que haber una ciencia del Derecho, y para que fuera
ciencia, tenía que estar exenta de cosas que no eran ciencia. Aquí está hablando del deber
ser. Para que la ciencia del Derecho sea Ciencia, se tiene que elaborar una Teoría pura del
Derecho. Con lo de pura, quiere decir que se tienen que dejar fuera las explicaciones que
no sean jurídicas, por ejemplo la política, la moral, la sociología… Por lo tanto el objetivo de
Kelsen es construir una ciencia del derecho neutral y por lo tanto descriptiva. Uno de los
aspectos fundamentales para lograr esto, es distinguir el ser con el deber ser. Además de
esto, Kelsen fue quien ideó la pirámide normativa. Esto es algo que se da en todos los
ordenamientos de nuestro área cultural, que las normas serán válidas si respetan la que
tienen por encima. A Kelsen le surge un problema y es que depende de qué es válida la
constitución. Otra característica del sistema Kelseniano es la diferencia entre los sistemas
estáticos y los sistemas dinámicos. Para Kelsen se tiene que cumplir que si es A, debe ser
B, es decir, si hay un supuesto de hecho, el derecho debe establecer una sanción. Él dice
que todas las normas jurídicas que no cumplen esa estructura, son normas incompletas.
Kelsen sostiene que los ordenamientos jurídicos son completos, y que no tiene lagunas. Si
hay ausencia de una norma, se cierra con el principio de “lo no prohibido está permitido”. En
cuanto a la coherencia, habrá dos etapas en el pensamiento de Kelsen.
TEMA 3
“Ahí donde existe sociedad existe el Derecho”. Se ha confundido lo que es la sociedad civil
con lo que es la sociedad jurídica y política, pero sí que es verdad que históricamente han
habido organizaciones sociales donde no existía Derecho (aunque sí que había unas
normas diferentes, pero ni mucho menos lo que hoy llamamos Derecho).
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(1) La concepción evolucionista: Para poder explicarla tenemos que tener en cuenta la
revolución neolítica, que junto a la revolución industrial, es considerada por los historiadores
como una de la más importantes revoluciones. Supuso la evolución desde una economía
que estaba basada en la caza y en la recolección, a una economía basada en una
agricultura que estaba desarrollada, aunque de una manera mínima. De esta manera se
pasó de sociedades nómadas a sociedades hereditarias. Con la agricultura fue posible que
hubiera excedentes, y que tuvieran que comercializarlos (porque les sobraba). Al tener que
comercializarse se tuvo que recurrir a la división de trabajo. Esto originó que la paz que
había en esas sociedades pequeñas que se autoabastecían, se acabase y llegasen los
conflictos. Se dice que aquí es cuando surge la necesidad de elaborar normas jurídicas, y
un Estado que pudiese resolver los conflictos.
(2) La concepción liberal: Se centra en el tamaño de los grupos, y dice que a medida que
adquieren un tamaño mayor, ese altruismo que existía tiende a desaparecer porque hay
mayores probabilidades de conflicto (así, uno deja de ser altruista). Esta concepción liberal
es la que sostiene HOBBES, que dice que en el estado de naturaleza había paz social y no
se necesitaban normas jurídicas, y cuando se pasa a una sociedad política, lo que existe es
una guerra de todos contra todos. HOBBES dice que las personas están de acuerdo en
ceder parte de su libertad natural al Estado, porque así obtienen más beneficios. Esta
concepción se centra básicamente en la finalidad del Estado y de las normas jurídicas, que
es mantener la paz social.
(3) Concepción Marxista: Marx dice que el Estado se crea por y para una clase social, que
disuelve la sociedad igualitaria prohibitiva. La explicación es parecida a la concepción
evolucionista pero con otros matices. El avance tecnológico supone el desarrollo de la
agricultura. Dice que cuando se da el avance tecnológico es cuando surgen excedentes.
Los excedentes hacen que haya intermediarios que negocien con ese excedente. Así, dice
que surge la clase de los empresarios y comerciantes. De esta manera, va a surgir una
estratificación social que después dará lugar a la sociedad de clases. Esto hace que se
forme el Estado, formado por la clase dominante para mantener sus privilegios.
A parte de estas tres concepciones, tenemos a otro autor que es HART, que da una
explicación de por qué es necesario el Derecho, y hace referencia a algunas circunstancias
que hacen necesario el Derecho y el Estado. La primera circunstancia es la vulnerabilidad
humana al ataque físico. Dice que un bien querido por la gran mayoría es la supervivencia,
entonces dice que todos somos vulnerables a sufrir el ataque físico en forma de lesiones
por otra persona. También dice que todos somos más o menos igual de vulnerables. La
segunda característica es la igualdad aproximada.
Hart dice que al nacer todos somos diferentes, pero eso no quita que todos seamos iguales
también en el sentido de que una persona no puede por sí sola someter a otras por tiempo
indefinido. La tercera característica es el altruismo limitado.
Ninguna persona somos ni ángeles ni demonios. Nadie es tan bueno como para ser
altruista, pero tampoco somos demonios, es decir, mucha gente está dispuesta a ceder por
el otro (situación intermedia). De este altruismo limitado, Hart dice que se necesita un
sistema de abstenciones y concesiones mutuas, que regule los usos de la propiedad y de la
violencia. Esto deriva de que los recursos son limitados. Por último, tenemos la
compresión (hacia los demás) y fuerza de voluntad limitados (por nosotros mismos, las
personas no son capaces de autolimitarse, de ahí que se necesiten normas jurídicas).
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2. Derecho, fuerza y poder→
(1) La materia regulada, es decir, el contenido. Esto es erróneo porque puede ser que la
materia regulada coincida con una norma social por ejemplo, y además, la materia regulada
va cambiando con el paso del tiempo.
(2) Heteronomía, que es cuando la da una persona para otra (las da el Estado para los
ciudadanos). Esto tampoco es una característica exclusiva de las normas jurídicas porque
con las normas religiosas también se da lo mismo. Además, hay normas jurídicas que son
autónomas (las da el parlamento para la regulación del mismo).
(3) La estructura (condicional, es decir, si pasa esto ocurre lo otro). Esta estructura se
contrapone a las normas morales, ya que estas se caracterizan por el imperativo categórico
(“no se debe mentir” no hay una estructura de antecedente y consecuencia). La crítica que
se le hace a esto es que la mayoría de las normas del ordenamiento jurídico no siguen esta
estructura.
Lo que lo caracteriza son una serie de sanciones que nada tienen que ver con las sanciones
de las demás normas. Además, el Derecho es un sistema coactivo, que puede imponer
sanciones, aunque sí que es cierto que no es el único que lo puede hacer (las mafias
también son coactivas).
En tercer lugar, es un sistema institucionalizado, es decir, que no solo impone sanciones
sino que cuenta con una estructura organizada. Esta institucionalización la teoriza HART a
través de una distinción que él hace entre reglas primarias y reglas secundarias. HART dice
que una norma es norma jurídica si pertenece al sistema jurídico, sin que la estructura tenga
nada que ver. El sistema jurídico es un conjunto que comprende de reglas primarias
(regulan la conducta, no se debe matar, por ejemplo) y reglas secundarias (establecen los
mecanismos para determinar quiénes son los órganos encargados de modificar el derecho,
aplicarlo, cómo se transforma o modifica el Derecho…).
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El P. ideológico, económico y político. El poder ideológico es un poder que sirve para
transmitir a otra persona concepciones que tiene uno mismo sobre determinados asuntos
que luego van a ser regulados por el derecho. Quien quiere llegar a tener un poder sobre un
grupo de personas, necesita tener primero un cierto poder o dominación ideológica, y de ahí
que la terminología para interpretar la realidad es diferente según los diferentes grupos
sociales.
La segunda razón por la que el poder ideológico es importante, es que se necesitan normas
sociales comunes para que exista una cooperación entre aquellas personas que pertenecen
a un determinado grupo. Eso se hace para aumentar la confianza mutua y afianzar el
sentimiento de inclusión en el grupo. También son importantes las prácticas y rituales
comunes (banderas, folklore, idioma…) que hagan que esa cohesión sea más fuerte.
Después tenemos el poder económico, ya que en toda sociedad hay una organización para
la extracción, transformación, distribución y para el consumo. Quienes pueden monopolizar
estas actividades, son los que pueden obtener el poder económico sobre todo el grupo.
Por último está el poder político o jurídico (es lo mismo), que se deriva de una regulación
centralizada e institucionalizada de muchas de las relaciones sociales. Lo que lo caracteriza
de los otros dos poderes es que este poder tiene unos límites territoriales, los límites del
Estado. Por lo tanto, el poder político no es la única forma de poder.
Relaciones entre poder y Derecho: El primer punto de vista es el que dice que la fuerza
es un medio para hacer cumplir el Derecho. Desde este punto de vista, se define el derecho
como un conjunto de normas cuyo cumplimiento está asegurado por la capacidad de
violencia legítima del Estado.
A esta concepción se le hacen dos críticas: Que hay normas sin sanción. Hay normas que
no pueden ser sancionadoras (se deroga X norma) y hay normas que regulan
comportamientos, y cuya infracción no trae consigo ninguna sanción. Desde el punto de
vista de autores más actuales, el uso de la fuerza es el objeto (la materia) de regulación del
Derecho, y desde este punto de vista, el Derecho es un conjunto de normas que regulan el
uso de la fuerza.
Cómo usa el Estado la fuerza: El Derecho constriñe (obliga) con la fuerza a quien no hace
lo que debería hacer (detenerte para que seas juzgado). Otras veces, el Derecho sustituye
con la fuerza a quien no ha hecho lo que debería hacer (te desahucian, y si no te vas, va la
policía y te saca). El derecho impide por la fuerza a quien hace lo que no debería (disolución
de manifestación ilegal). Por último, el Derecho castiga a quien ha hecho lo que no debería
hacer (penas del CP). Pese a esto, el Derecho regula sobre el uso de la fuerza de manera
limitativa, ya que regula las condiciones en las cuales se puede hacer uso de ella, regula las
personas que pueden ejercer la fuerza (policía y jueces), el procedimiento que se debe
seguir, y finalmente la cantidad. Por otro lado, el derecho no siempre necesita de la fuerza y
no siempre logra imponerse por la fuerza, ya que hay cosas que se cumplen de manera
espontánea.
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rige el principio de legalidad (cualquier acción de cualquier persona está regulado por leyes)
y que hay una serie de derechos individuales o liberales reconocidos.
Por otro lado, el Estado democrático se basa en que la elección de los gobernantes se
atribuye a un número mayoritario de la sociedad (tiene más que ver con las
circunscripciones). Por último, Estado constitucional es en el que se dan los requisitos de
estado de derecho, pero que además exista una constitución (o leyes que hagan su
función), que exista el TC (garante de la constitución), que existan también además de los
derechos liberales los derechos sociales, y que la reforma de la constitución sea rígida.
La principal función del derecho es el control social, ya que pretende imponer y garantizar
un determinado modelo de relaciones sociales.
Cuando hablamos de funciones del derecho, tenemos que distinguir las funciones directas
(aquella función que se desprende del contenido de la misma directamente) e indirectas o
simbólicas (no aparecen en principio en la norma, pero se puede considerar que también
son funciones de la norma).
Dentro de las funciones indirectas están las simbólicas, que se basan en que la sociedad
tenga una cierta idea de aquello que regula el derecho (por ejemplo, hacer concienciar a la
gente de que la violencia de género está mal).
También se habla de funciones ocultas, que son aquellas que el legislador de ninguna
manera ha querido plasmar en la norma, pero que son realmente las funciones queridas por
el legislador, al nivel de las funciones directas.
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TEMA 4
1. Derecho y lenguaje→
Podemos utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje (la poesía de García Lorca es
muy lírica, estamos hablando del lenguaje que hay dentro de ese libro, y no del libro en
cuestión. Utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje empleado en el libro). La
reflexividad por lo tanto es hablar con el lenguaje acerca de otro lenguaje, ese otro lenguaje
(la poesía de G.L. o la CE) es el lenguaje objeto, y el lenguaje que uso para hablar de ese
otro lenguaje es el metalenguaje.
Por otro lado, tenemos las dimensiones del lenguaje, que sirven para dos cosas: Conocer
que el análisis del lenguaje se puede hacer desde tres dimensiones (semántica, sintáctica y
pragmática), y por otra parte, para saber que el significado de un enunciado depende de
estas tres dimensiones. La dimensión semántica se refiere al significado de cada una de las
palabras del enunciado. La dimensión sintáctica se refiere a aquellos símbolos y términos
del lenguaje que no tienen significado por ellos mismos, sino que sirven para unir diferentes
partes de la frase (las comas, “y”, “o”...).
La dimensión pragmática abarca la función del lenguaje, lo implícito (en la comunicación
diaria hay muchas cosas que no decimos, pero que se sobreentiende, es decir, está
implícito), y el contexto (tenemos por un lado el contexto lingüístico que sería el contexto al
leer una novela o la CE, y por otro lado el extralingüístico, que se va más allá de la
realidad). Por lo tanto, para determinar el sentido de un enunciado tenemos que tener en
cuenta estas tres dimensiones.
Ahora hablaremos de las funciones del lenguaje. Durante mucho tiempo se ha creído que el
lenguaje sólo servía para describir cosas, para hablar acerca de la realidad. Las funciones
del lenguaje van mucho más allá que la mera función descriptiva (puedo determinar si el
enunciado es verdadero o falso. El ejemplo por excelencia es la ciencia), ya que tiene
también una función valorativa (valorar algo como “esta película no me gusta por tal”. No se
16
puede hablar en términos de verdad o falsedad, pero sí se puede hablar en términos de
mejor o peor justificación), prescriptiva (obligar o prohibir algo. “no fumes”, “cierra la puerta”.
El ejemplo por excelencia del lenguaje en función prescriptiva es el Derecho), emotiva
(suscitar sentimientos) y performativa (“decir es hacer”. El hecho de pronunciar
determinadas palabras implica hacer algo. El ejemplo típico es la promesa).
El lenguaje de los juristas es un lenguaje que tiene como objeto hablar acerca del lenguaje
de la ley. Por lo tanto, el objeto sobre el que hablan es el lenguaje de la ley. Es por eso que
el lenguaje de la ley será el lenguaje objeto, y el lenguaje de los juristas será el
metalenguaje. No es lo mismo lo que dice la constitución que lo que los juristas dicen que
dice.
Para diferenciar el lenguaje de la ley del lenguaje de los juristas, se dice que el lenguaje de
la ley es el enunciado, y el discurso de los juristas son proposiciones jurídicas. Un mismo
enunciado jurídico, puede ser interpretado de distintas maneras por los juristas. Los juristas
emiten proposiciones acerca del derecho existente, acerca de la interpretación, acerca de la
validez, y acerca de la justicia (estas son las más importantes, pueden haber más).
Estas cuatro proposiciones son todas ellas proposiciones jurídicas, pero son diferentes
porque tratan temas diferentes. Cuando los juristas hacen este tipo de proposiciones, lo que
emiten se puede caracterizar como objetivo si es una proposición acerca del derecho
existente. Si es acerca de la interpretación, las proposiciones podrán ser subjetivas u
objetivas dependiendo de las normas en concreto. Las proposiciones acerca de la validez,
serán objetivos o subjetivos dependiendo de las normas concretas.
Si la proposición es acerca de la justicia, por definición será subjetiva. Con esto queremos
decir que gran parte del derecho está construido por los tribunales y los juristas. Muchas
normas tienen que ser objeto de interpretación, y esto lo hacen los tribunales. Ningún jurista
puede conocer completamente el Derecho sólo en base a los textos legales. Dentro de la
concepción positivista cabe decir tanto que el Derecho es el Derecho promulgado por el
legislador, como decir que Derecho es el promulgado por el legislador y los tribunales. Por
tanto, el derecho no es solo el legislado.
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sea obedecido. El elemento central de Austin es el concepto de soberano, que tiene las
siguientes características:
- Se define por la superioridad en el sentido de que recibe obediencia habitual por
parte de los súbditos, y que él no tiene que obedecer a nadie. Cuando hay un
soberano, eso se deriva en que hay una sociedad política independiente.
- Otra característica es la indivisibilidad aunque esto es compatible con que el
soberano delegue su voluntad en otros sujetos.
- Por último tenemos la ilimitabilidad, en cuanto al contenido de las normas que
puede dictar (puede dictar cuantas normas quiera).
Una de las críticas que se le hacen a Kelsen es que hay muchas normas en el
ordenamiento jurídico que no disponen de sanciones, es decir, que tienen otras funciones.
No toda norma jurídica tiene esa estructura.
Por otra parte, otra crítica es que hay muchas normas que se cumplen independientemente
de las sanciones, entonces ¿por qué es tan importante para Kelsen incidir en las
sanciones?.
Kelsen entiende las normas como técnicas de motivación indirecta. Según la teoría clásica y
muchos autores, la sanción es un instrumento para motivar la conducta, y a esto se le llama
técnica de motivación directa. Sin embargo, Kelsen tiene otra idea. Para él, las normas se
dirigen fundamentalmente a los jueces y no a los ciudadanos en general, esto es porque
son ellos quienes tienen que aplicar las sanciones. En medida que los destinatarios de las
normas son los jueces, las normas jurídicas respecto de los ciudadanos sólo se pueden
considerar técnicas de motivación indirectas, porque la directa sería la que va dirigida a los
jueces. Para Kelsen las normas jurídicas no son mandatos porque dicen que no hay una
voluntad real.
Estas son las razones que da Kelsen: Las normas jurídicas siguen existiendo aún cuando el
legislador o el órgano del que provienen las normas ya no exista. Una norma también sigue
siendo norma jurídica aunque los destinatarios no sepan qué significa la norma. Las normas
jurídicas expresan el sentido objetivo de los actos de voluntad. Las normas jurídicas no son
lo que el legislador pensó sino que son lo que se plasmó en el texto.
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Kelsen. Lo que le lleva a desarrollar su teoría es la concepción tan reduccionista que tiene
Kelsen. Hart dice que una norma es norma jurídica no porque tenga una estructura
específica, sino porque pertenece al ordenamiento jurídico. Es el primer autor que da cuenta
de la diversidad de normas que hay dentro del ordenamiento. Dice que el derecho está
formado por dos tipos de reglas:
Reglas primarias (obligan o prohíben a los ciudadanos a hacer X) y reglas secundarias.
Las reglas secundarias según Hart son de tres tipos:
(1) Reglas de reconocimiento, que son las reglas que identifican qué normas forman parte
del ordenamiento jurídico. Indican qué características debe tener una norma para que sea
una norma jurídica. El criterio sería el origen.
(2) Reglas de cambio, que son las reglas que sirven para crear, modificar, o derogar las
reglas primarias y secundarias.
(3) Reglas de adjudicación (más bien diríamos aplicación, se dice adjudicación debido a la traducción del inglés).
Son aquellas reglas que facultan a unos órganos para determinar si se ha violado o no una
norma primaria.
Algunas condiciones importantes son las personales (sujetos a los que va dirigida la norma.
En función de los sujetos a los que va dirigido la norma, se suele distinguir entre normas
universales, generales y particulares), espaciales (territorio y lugar) y temporales (el tiempo
o el momento en el que se aplica la norma). Las normas universales se dirigen a TODOS, las
normas generales se dirigen a un GRUPO de individuos, y las normas particulares son aquellas que
se dirigen a un único INDIVIDUO. Las normas espaciales son normas que se aplican a un territorio o
lugar determinado. En cuanto a la condición temporal, con carácter general, las leyes no suelen tener
una fecha de finalización.
En cuarto lugar tenemos la sanción, en sentido amplio, y esto quiere decir que incluimos
tanto las sanciones penales como las administrativas como las consecuencias civiles del
incumplimiento de determinadas obligaciones. Tenemos que tener en cuenta que no todas
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las normas prescriptivas conllevan sanciones. El ejemplo por excelencia son las normas que
establecen obligaciones o prohibiciones a los poderes públicos.
En este caso también está la obligación de los poderes públicos para que en el caso de que
haya algún problema, si yo tengo un derecho subjetivo, los tribunales me amparen. También
está la prohibición a que alguien impida ese contrato de compraventa.
En segundo lugar, hay dos conceptos que son importantes: el permiso fuerte y el permiso
débil. El permiso fuerte es cuando el ordenamiento jurídico permite hacer algo. El permiso
débil es cuando no hay ninguna norma que diga nada respecto a una acción, pero del
ordenamiento se deduce que esa acción está permitida. Si partimos de este doble sentido
en lo referido al permiso, nos podemos hacer la pregunta de por qué es necesario publicar
normas permisivas si de alguna manera están implícitas.
Algunos autores lo que dicen es que los permisos carecen de autonomía respecto de las
obligaciones y de las prohibiciones, porque los permisos son siempre excepciones a
prohibiciones y obligaciones previstas en la ley. Para estos autores no es necesario publicar
normas permisivas porque la permisión está implícita.
Otra opinión es la que defiende justo lo contrario, es decir, que las permisiones sí que son
autónomas respecto de las obligaciones y prohibiciones, porque cuando algo no está
regulado en el ordenamiento, no se puede decir que existe una permisión implícita (puede
ser que esa acción esté prohibida, permitida u obligatoria). Por esto es necesario publicar
normas permisivas.
Para saber si un enunciado es constitutivo, no tenemos que tener en cuenta la sintaxis (la
forma lingüística del enunciado), sino que lo que hay que tener en cuenta es cuál es la
función que realizan, es decir, hacer cosas con palabras. Partiendo de la idea de los
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enunciados constitutivos, se diferencia entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Las
reglas regulativas son aquellas que regulan conductas que existen independientemente con
anterioridad a la creación de la regla (comer, vestir…). Las reglas constitutivas, son las que
crean nuevas formas de conducta (Reglas del ajedrez. No existían antes de crearse el
ajedrez. Son reglas que a su vez crean la forma de conducta). Sabiendo esto, en el Derecho
llamamos normas constitutivas a aquellas normas, cuya entrada en vigor transforman la
realidad.
La estructura de las normas constitutivas sería algo como “X cuenta como Y”. Es decir, la
estructura no es condicional. Además, las normas constitutivas no se pueden obedecer o
desobedecer. “Cumplir dieciocho años cuenta como ser mayor de edad” “se suprime el
Museo X”.
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En cuanto a la aplicación del derecho, las reglas se aplican de una manera “todo o nada” (o
se produce una lesión o no se produce). Sin embargo, con los principios no ocurre lo mismo
porque cuentan con una dimensión de peso, es decir, habrá que valorar qué importancia
tienen los principios en un momento dado.
Por otro lado, en cuanto al tipo de razón, las reglas en principio establecen una razón
concluyente, pero si estamos ante un principio, lo que hay que hacer es ponderar (ponderar
la regla y el principio). Por ejemplo, si se tiene que aplicar el delito de injuria, y tenemos en
cuenta la regla 208 del Código Penal, y el principio 20 del Código Penal, estos autores dicen
que si solo tuviéramos la regla se tendría que aplicar esa, pero si tenemos tanto una regla
como un principio, hay que ponderar si se aplica la regla o el principio, y el que más peso
tenga, será el que prevalezca en el caso concreto.
En caso de contradicción entre dos reglas dirán que una es inválida, y por el contrario, si
hay una contradicción entre dos principios, ambos son válidos pero en el caso concreto se
inaplica uno de ellos (habrá que ver cuál prevalece en el caso concreto).
Las críticas que se le hacen a la distinción entre reglas y principios son las siguientes: Las
reglas por lo general son más cerradas que los principios, pero se puede discutir si son tan
cerradas. En cuanto a la aplicación, las reglas tampoco son siempre “todo o nada”, sino que
dependen de la interpretación. En tercer lugar, cuando estos autores hablan de las
contradicciones, va a depender de lo que establezca cada ordenamiento jurídico, y en el
caso español, no es cierto que cuando haya contradicciones siempre una sea inválida. Lo
importante es responder a por qué se hace esta distinción. La distinción tiene como finalidad
justificar las decisiones en contra de la ley.
Las normas jurídicas forman un sistema al que se le llama sistema u ordenamiento jurídico.
(a) El primer significado de sistema es el sistema axiomático o sistema deductivo, que
es propio de la lógica: Un sistema axiomático es un conjunto cualquiera de
enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas. Un sistema tiene unos
axiomas (unas verdades que no se cuestionan), y de estos axiomas, se deducen
lógicamente determinados enunciados a los que se les denomina teoremas. Lo
importante es que se trata de una inferencia lógica, ya que la lógica es la ciencia de
las reglas formales del razonamiento correcto. Las características de un sistema
deductivo son;
(1) la independencia (los teoremas no se pueden repetir)
(2) la completitud (todo lo que se pueda deducir es completo)
(3) coherencia (si estamos hablando de la lógica no puede haber contradicciones).
Dicho esto, tenemos que tener claro que el Derecho NO es un sistema axiomático,
ya que las normas jurídicas no se deducen unas de otras aplicando la lógica, sino
que una norma jurídica para que sea norma jurídica, tiene que ser creada por
alguien. Por eso, la publicación es un requisito sine qua non. Además, el Derecho no
es completo ni coherente.
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Cuando se deduce algo de algo (en este caso una norma de otra), se dice que no se
ha obtenido nada nuevo que no existiera ya. Si que pueden haber en el derecho
deducciones simples como cuando se dice “prohibido fumar”, puesto que se deduce
que “no está permitido fumar”. Tenemos que hacer la diferencia entre deducción
(método de razonamiento que consiste en ir de lo general a lo particular, de las
afirmaciones generales a las conclusiones particulares. Lo que se deduce no es
nada nuevo de lo que ya sabíamos) e inducción (método de razonamiento que
consiste en ir de lo particular a lo general. De los hechos a las generalizaciones. Se
dice algo más de lo que se decía en las premisas, por eso es ampliativo de
conocimientos).
(b) Sistema como conjunto de normas que tienen alguna relación: Esa relación es que
todas las normas son imputables de alguna manera a una norma última, a la que se
le denomina norma independiente (constitución). Por otro lado, esa relación que
tienen las normas entre sí, es una relación que se puede expresar a través de lo que
Kelsen llama cadena de validez (la unión de una norma con otra, que tiene que ver
con el modo de producción de normas y con las fuentes del derecho).
2.2. Sistema estático y sistema dinámico: Kelsen→ La idea de Kelsen es que el sistema
jurídico es un sistema dinámico de normas. Para explicar que es un sistema dinámico de
normas, él lo compara con un sistema estático de normas. Lo que dice Kelsen es que en un
sistema estático de normas, como las normas morales, existen unas normas de las que se
deducen en base a su contenido otras normas.
Estas normas que se deducen están ya contenidas en la primera norma, y esa primera
norma, les presta a las normas que se deducen tanto el fundamento de la validez como el
23
contenido. Las normas dependientes no cambian con el tiempo, y al ser un sistema
deductivo, no habrá contradicciones entre normas.
Frente al sistema estático, está el sistema dinámico, y el ejemplo por excelencia son las
normas jurídicas. La relación entre unas normas jurídicas y otras, es una relación formal, en
base al criterio de habilitación.
En este sistema, puede haber (y hay) contradicciones entre normas, y además es un
sistema cambiante. Lo que quiere subrayar Kelsen es que una norma no vale por tener un
contenido preciso, sino por haber sido producido de una manera específica. Para concluir,
Kelsen estaba en lo cierto al decir que las normas se crean en base al criterio de legalidad y
que se crean por los órganos competentes. Lo que no es correcto en lo que dice Kelsen, es
que las normas que permiten crear otras normas contienen criterios formales y materiales.
3. Las lagunas:
A esta teoría se le pueden hacer varias críticas: Elude el problema de las lagunas, porque
designa a lo mismo con un diferente nombre “cuestión irrelevante”. Otra crítica es que en un
Estado de Derecho no hay situaciones al margen del derecho porque cualquier cuestión
tiene que ser resuelta a favor de alguna de las partes. En tercer lugar, hay cuestiones que sí
están reguladas por el Derecho, pero lo están de forma incompleta.
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hay una norma general que exprese dicho principio, y tampoco ese principio es un requisito
sine qua non del Derecho. En segundo lugar, hay problemas jurídicos que no se resuelven
diciendo que algo está permitido, sino que requieren una respuesta concreta. Además, en
muchos casos, aplicando los medios de llenar las lagunas, se llega a la conclusión de que lo
no prohibido (no regulado), está prohibido algunas veces, y está permitido otras veces. Esta
es una teoría que tiene amplia difusión entre los juristas.
La tercera es la teoría basada en la obligación de juzgar que tienen los jueces. Puesto
que los jueces tienen obligación de juzgar, el ordenamiento jurídico es completo, porque
tienen que buscar la respuesta en ese ordenamiento. Es cierto que los jueces en general
tienen la obligación de juzgar todos los casos que se les presenten. La cuestión es: ¿de esa
obligación de juzgar se deduce que el ordenamiento es completo?. Para la crítica más
importante, tenemos que diferenciar el caso individual (que se da en un lugar y momento
concreto) y el caso genérico (diferentes situaciones que están contempladas por el
derecho).
Cuando decimos que hay una laguna en el derecho, ¿esa laguna se da en los casos
genéricos o en los casos individuales?. Pues bien, las lagunas se dan en el DERECHO, en
los casos genéricos, pero lo que ocurre es que los jueces se dan cuenta de que hay una
laguna cuando les llega un caso concreto. Cuando el juez resuelve una laguna, está
resolviendo un caso individual, pero la laguna sigue existiendo en el ordenamiento jurídico.
Lo único que se puede deducir aquí es que los jueces no cumplen con el principio de
legalidad en caso de laguna. Estas tres teorías son erróneas.
¿Hay algún sector del ordenamiento en que se aplique el principio “lo no prohibido está
permitido”?, es decir, ¿en algún sector el ordenamiento es completo? La respuesta es sí, ya
que esto se aplica en el derecho sancionatorio penal y administrativo. La idea es que
aquello que no está sancionado, no puede tener una sanción penal o administrativa. La
justificación de esto aparece en los artículos 1 y 10 del código Penal, y el artículo 129 de de
la ley 30/1992.
Otro mecanismo son los principios generales del Derecho. Este concepto de principios
generales del derecho tiene un origen iusnaturalista, ya que los autores pensaban que
había unos principios generales del derecho, que por serlo, eran obligatorios y se aplicaban
a todos. Hoy en día lo que ocurre es que esos principios generales, han sido recogidos por
todas las legislaciones, pero sí que es verdad que en el fondo tienen un carácter
iusnaturalista. Aquí estamos analizando los PGD como medio para solucionar las lagunas,
NO como fuentes del Derecho. Cuando hablamos de PPGGD se distingue entre principios
explícitos y principios implícitos.
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Los explícitos son un tipo de norma jurídica, que por tener determinadas características, la
doctrina en lugar de llamarle norma jurídica, le llama principio general del derecho. Esas
características son: Enunciados muy generales (artículo 7.2 CC), enunciados programáticos
(51 CE) y valores superiores del OJ (9.3 CE, 1 y 10 CP). No hay un listado específico que
precise qué normas jurídicas se consideran PGD. Por otra parte, hay PGS potencialmente
contradictorios, con lo cual, el jurista puede elegir el que le convenga. Por último tenemos la
idea de que los PGD, como son tan generales, suelen tener una interpretación flexible. Por
esto una característica importante de los PGD es la discrecionalidad que proporcionan.
En segundo lugar, tenemos los principios implícitos, que son aquellos que se inducen a
partir de una serie de normas. De distintas normas jurídicas, se induce un PGD que es
distinto a lo que dicen cada una de esas normas. Estas, son creadas por el juez o la
doctrina. Se pueden crear PGD contradictorios y por tanto que lleven a soluciones diversas.
Para concluir, tanto la analogía como los PGD son argumentos que utilizan los jueces para
solucionar una cuestión que no está regulada.
4. Las antinomias
Este concepto de antinomia presenta algunos problemas, y es que es un concepto que está
bastante restringido porque no todas las normas del ordenamiento son normas de
obligación, prohibición y permisión. Hay otro tipo de normas que no hacen ninguna de estas
tres cosas, y que también pueden ser contradictorias.
Si aceptamos esta definición de antinomia, quedarían fuera todas estas normas. Otro
problema es que para que se presente una antinomia no es necesario que se refieran a la
misma acción. Es por eso que tenemos que darle otra definición: Hay una antinomia entre
dos normas cuando no pueden cumplirse simultáneamente.
Para que haya antinomia tiene que haber coincidencia en los ámbitos de aplicación de las
normas, es decir, el ámbito material (la acción), espacial, personal y temporal. La
coincidencia de los ámbitos de aplicación puede ser total o parcial. Por otro lado, no se
puede decir que las antinomias existan o no existan ya que depende de la interpretación.
Así, habrá juristas que digan que hay y otros que no.
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- Criterio de competencia: En caso de contradicción entre dos normas pertenecientes
a normas competentes e incompetentes, prevalece la norma competente. Hace falta
que las normas tengan ámbitos competenciales diferenciados porque pertenecen a
subsistemas distintos o porque se trata de leyes que tienen un ámbito competencial
diferenciado.
el tema 6 no entra
TEMA 7 Fuentes del Derecho y validez normativa
1.2. Un concepto de fuentes del derecho (modos de creación del Derecho) → Podemos
distinguir las fuentes de acto y las fuentes-hecho. En cuanto a las fuentes de acto, todos los
pasos para elaborar una ley hacen un acto jurídico. Así, las fuentes del Derecho son los
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actos jurídicos, que en base a las normas sobre producción jurídica de un determinado
ordenamiento jurídico, tienen como resultado la creación, modificación o derogación, de las
normas jurídicas que componen el ordenamiento. Cuando hablamos de fuentes de hecho
nos estamos refiriendo a la costumbre. Esta se puede definir como la constatación de un
hecho preexistente, notorio y reiterado al que el ordenamiento jurídico reconoce el carácter
de fuente del derecho.
2.1. Criterio de jerarquía→ Uno de los tipos de relación que existen en el ordenamiento
jurídico es que hay un criterio de jerarquía. Esto quiere decir que en el OJ hay normas
superiores y normas inferiores. La cuestión fundamental es saber cuál es en concreto la
jerarquía de fuentes en un sistema determinado, en nuestro caso el español. No hay ningún
artículo que especifique concretamente cuál es esta jerarquía, lo que sí existen son otros
tipos de normas por las cuales la doctrina deduce que esas normas significan una jerarquía
normativa. Por ejemplo, cuando la CE dice que es la norma suprema del OJ, la doctrina
deduce que en el lugar más alto de la jerarquía normativa está la constitución, o cuando se
dice que un reglamento no puede ir en contra de la ley, esto significa que se encuentra en
una posición inferior.
A parte, hay otras fuentes del derecho en el que se pueden hallar discrepancias acerca de
la jerarquía normativa. El criterio que hay que utilizar para saber dónde se encuentran el
resto de fuentes, tenemos que tener en cuenta la fuerza de las fuentes. Se habla de fuerza
activa y fuerza pasiva. La fuerza activa es la capacidad que tiene de modificar y derogar
otras normas, y la fuerza pasiva es la resistencia o imposibilidad que tiene de ser derogada
o modificada.
Para saber esto, hay que acudir al ordenamiento jurídico, y hacer una interpretación en
conjunto con diferentes normas. Una norma es jerárquicamente superior si puede derogar o
modificar otra norma, y esa otra norma no puede hacerlo. De todas formas, no todas las
fuentes están relacionadas por el principio de jerarquía, sino que se pueden relacionar
siguiendo el principio de competencia.
2.2 Principio de competencia→ Significa que hay normas que establecen una distribución
material entre distintas fuentes. Esta distribución se hace de distintas maneras. Esto se
puede hacer fijando los límites materiales de cada una de ellas, es decir, estableciendo qué
materia puede y qué materia no puede regular una determinada fuente.
Otra manera es diciendo que una fuente no puede disciplinar o regular una materia. Y en
tercer lugar, se puede hacer estableciendo “reservas materiales de ley” (ciertas materias
sólo pueden ser reguladas por una determinada fuente, o por una ley concreta).
3.1. Concepto de validez→ Desde el punto de vista del deber ser, el legislador tiene la
potestad de elaborar normas, pero tienen un requisito y es que las normas deben ser
válidas.
Una norma es válida cuando cumple las condiciones prescritas o establecidas por el
ordenamiento jurídico para la creación de cada tipo de norma. Cuando hablamos de
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condiciones prescritas, nos estamos refiriendo a requisitos de validez (son lo mismo). Los
requisitos que suelen establecer los ordenamientos jurídicos son los siguientes: Requisitos
referidos al órgano (cada tipo de ley puede ser promulgada por un órgano), al procedimiento
(cada tipo de ley tendrá un procedimiento determinado), relativos a la competencia material
(Materias. Así como órgano y procedimiento hay siempre, no siempre se establecen qué
materias han de regularse), y por último, se habla en ocasiones del requisito de la no
contradicción entre normas. Muchas veces sí que es un requisito de validez, y esto será
cuando las normas son de diferente jerarquía.
También ocurre que pueden haber leyes que estén en el mismo nivel jerárquico cuando hay
una norma de producción (ley de bases) y un texto articulado. En otros casos, la no
contradicción no es requisito de validez. El problema de la validez al final es el mismo que el
problema de las contradicciones normativas, porque en una contradicción normativa
estamos comparando una norma con otra.
Cuando una norma es inválida, ¿Cuál es la consecuencia de la invalidez?. Aquí tenemos
que distinguir el ordenamiento y el momento de la aplicación. En el ordenamiento el hecho
de que una norma sea inválida no supone nada (las normas no desaparecen
automáticamente por ser contradictorias). Sin embargo, en el momento de la aplicación, los
jueces ordinarios si se trata de una norma con rango de ley tienen que plantear la cuestión
de inconstitucionalidad, y si se trata de una norma con rango de reglamento, inaplica el
reglamento y aplica la ley, y posteriormente plantea la cuestión de ilegalidad del reglamento
ante el juez competente.
Junto al concepto de validez tenemos que tener en cuenta otro concepto, que es el de la
existencia, porque de todas las normas que componen el OJ, el concepto de validez no se
extiende a dos tipos de normas muy importantes: La norma suprema (la CE no tiene
requisitos de validez porque jurídicamente a la hora de elaborarlo no tenían ningún límite) y
las normas inválidas. Por esto es necesario otro concepto, el de la existencia de las normas.
Pero, ¿cuándo es una norma inválida y cuándo es inexistente? Cuando no tenga el mínimo
requisito de apariencia de norma, por ejemplo, una norma creada por el aula 101, será una
norma inexistente.
En cuanto tengan ese mínimo, sí que podrá ser declarada inválida.
Siempre se tiene que pronunciar un tribunal acerca de la invalidez, porque mientras no se
pronuncie, será una norma válida. Una postura es que cuando una sentencia determina que
una norma es inválida, la sentencia es declarativa. Lo que ocurre es que la mayoría de los
casos en los cuales se dicta sobre la validez, son casos complicados. Los casos que se
plantean ante los tribunales son casos sobre los cuales hay más de una interpretación. Es
por eso que la segunda postura dice que cuando el tribunal declara la invalidez, esta
sentencia del tribunal es constitutiva de la invalidez, es decir, que la ley es inválida porque el
tribunal dice que es inválida. Si las normas solo se pueden interpretar de una manera, sería
declarativo de invalidez, sin embargo, si pueden ser interpretadas de varias maneras,
entonces el tribunal lo que hace es elegir una de las interpretaciones y por esto es
constitutiva de invalidez.
4. El derecho consuetudinario:
La costumbre es una fuente del derecho que consiste en una práctica social antigua,
reiterada, pública, y uniforme. Las diferencias con la ley son las siguientes: Es una fuente
del Derecho espontánea, siempre es eficaz, es fuente de derecho porque la ley la reconoce
como tal (bien con carácter general, bien en una rama del ordenamiento), no consiste en
enunciados jurídicos, y por último, necesita probarse. Como caracteres de la costumbre se
suele aludir al carácter subsidiario respecto de la ley y a la necesidad de prueba a diferencia
29
de la ley. Cuando hablamos de las relaciones entre ley y costumbre, vamos a distinguir tres
tipos diferentes: Contra legem (en contra de la ley, y está prohibida), secundum legem (sirve
para interpretar la ley) y praeter legem (la costumbre fuera de la ley, es decir, la aplicación
de la costumbre cuando no hay ley).
Cuando algo está puesto en el Derecho, pertenece al mundo del deber ser) y en parte
lingüística (porque cuando nos planteamos si los jueces crean derecho, muchas veces no
estamos de acuerdo en cada uno de los términos de la discusión. Cada uno está hablando
de cosas diferentes). La constitución se toma como punto de partida para el análisis del
sistema de fuentes. Las fuentes del Derecho NO están en el artículo 1.1. del Código Civil,
ya que este artículo es preconstitucional.
XXX Los países que pertenecen al civil law y al common law, tienen un origen diferente,
XXX. La idea que tenemos aquí del derecho, es que lo crea el parlamento y el gobierno. En
cuanto a las fuentes del derecho a día de hoy, son sustancialmente las mismas en los
países del civil law y los países del common law (EEUU e Inglaterra). La jurisprudencia es
fuente del Derecho cuando no hay leyes aplicables.
5.1.3. ¿La jurisprudencia es fuente del Derecho? → Cuando el legislador promulga una
ley, puede crear derecho a través de la legislación positiva (se incluyen normas) y a través
de la legislación negativa (a la vez que incluyen normas, eliminan otras del ordenamiento).
Nos tenemos que quedar con la idea de que la legislación negativa, también crea derecho a
través de disposiciones derogatorias (derogar una norma es lo mismo que introducir una
norma).
Las fuentes del derecho incluyen tanto legislación positiva como legislación negativa. Si la
jurisprudencia es o no fuente del derecho, puede estar expresamente regulado en el
derecho (esto aquí no ocurre), o puede ser que una interpretación del ordenamiento jurídico
30
nos lleve a la conclusión de que la jurisprudencia es fuente del derecho. Los jueces cuando
emiten una sentencia hacen lo siguiente:
(1) Crean una norma particular (fallo) interpretando las leyes
(2) Crean una norma particular (fallo) en caso de laguna
(3) Crean una norma particular (fallo) y una norma general. Esto ocurre cuando la sentencia
tiene efecto erga omnes/general. A esto último se le llama crear derecho, con una
diferencia, que es que los jueces no tienen iniciativa legislativa. Una norma particular
significa que afecta sólo al sujeto que está en el pleito. El término jurisprudencia es
demasiado amplio, no se puede hablar de ella en términos generales.
Hay tribunales concretos que emiten sentencias concretas, por los cuales a través de esas
sentencias sí se crea derecho. Los tribunales a través de los cuales se crea derecho son
estos: El tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, el TC, el Tribunal Supremo,
Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional.
31
constitucional sólo si el legislador hace un desarrollo legislativo de la norma en un
determinado sentido).
(c) Resoluciones del TC (El TC emite fundamentalmente sentencias, autos, y otros tipos de
resoluciones).
En conclusión, las decisiones judiciales en carácter general no crean derecho, pero todos los tribunales y a
través de determinadas sentencias, crean derecho. La cuestión de si la jurisprudencia es fuente del derecho, es
una cuestión mal planteada.
1. ENTRADA EN VIGOR→
2. LA PÉRDIDA DE VIGENCIA
32
2.2. La derogación→
Es un acto legislativo por la cual se produce el efecto derogatorio. Un acto legislativo es un
acto que transcurre en el tiempo, y que hace el legislador, la mayoría de las veces, cuando
se introduce una nueva norma en el ordenamiento (disposiciones derogatorias). Hay que
distinguir el acto derogatorio del efecto derogatorio. Tenemos dos tipos de derogación:
(1) La derogación expresa determinada. Es aquella derogación que tiene lugar a través de
expresiones como “queda derogada la ley 20/2005” o “queda derogado el artículo 5 de la ley
20/2005”. Las características de este tipo de derogación es que se identifica claramente qué
es lo que se deroga. En este caso, hay un acto de derogación (el acto del legislador), y a la
vez, hay un efecto derogatorio. Este tipo de disposiciones derogatorias producen un efecto
automático. La interpretación de la derogación expresa determinada es una interpretación
sencilla. Además, no es necesario que exista contradicción entre la ley que se deroga y
alguna otra ley, ya que el legislador es libre de derogar lo que considere oportuno.
(2) La derogación expresa indeterminada. Es aquel tipo de derogación que tiene lugar a
través de expresiones como “quedan derogadas todas las normas incompatibles con la
presente ley”. Las diferencias con respecto al otro tipo es que aquí no se identifica el objeto
de la derogación. Cuando la contradicción con la presente ley es clara, se va a dar tanto el
acto derogatorio como el efecto derogatorio. Sin embargo, cuando esta contradicción no es
clara, no hay efecto derogatorio. En este caso, la interpretación será compleja, y además es
necesario que exista contradicción.
Además de estos dos tipos de derogación, la doctrina suele hablar de la derogación tácita.
Se le llama derogación tácita a cuando hay dos normas y una de ellas es compatible, que la
norma posterior deroga a la anterior. Esta frase es errónea, porque la norma posterior
prevalece sobre la anterior, pero NO la deroga (no es lo mismo). La ley posterior
contradictoria, si es del mismo o superior rango, y competente, puede prevalecer sobre la
anterior.
3. LA RETROACTIVIDAD:
El punto de partida es la irretroactividad de las normas. Esto quiere decir que las normas
solo se aplican a situaciones o actos que se han creado una vez haya entrado en vigor la
norma.Por eso, se dice que las normas tienen una vigencia para el futuro. La retroactividad
se regula con carácter general en el 9.3 CE (aquí permite aplicar la retroactividad, y sólo
está prohibida la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales), también se regula en el código penal (prohíbe la
retroactividad en el artículo 1 y 2, pero permite la retroactividad de las leyes penales que
favorezcan al rey), y en el código civil (prohíbe la retroactividad de las leyes penales, pero
también de las leyes excepcionales y las de ámbito temporal). También tenemos que tener
en cuenta las disposiciones transitorias de las leyes, que entre otros temas, tratan la
retroactividad.
Antes de analizar los tipos de retroactividad vamos a estudiar qué hechos se pueden dar.
Podemos distinguir entre:
- hechos instantáneos (un hecho que se produce y ya no tiene más efectos. Exención
de todo tipo de responsabilidad al que vende algo),
- hechos duraderos en el tiempo y no concluidos (en el banco una hipoteca 20 años)
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- y por último hecho duradero en el tiempo y concluidos (un préstamo ya pagado por
ejemplo).
(2) La retroactividad impropia, es o bien la aplicación de una ley nueva a hechos surgidos
durante la vigencia de una ley anterior, pero que siguen produciendo efectos, o bien la
aplicación de una ley nueva a hechos surgidos y concluidos durante la vigencia de una ley
anterior, pero sobre los que falta resolución judicial. En estos dos casos, se permite la
retroactividad excepto en los supuestos del 9.3. CE.
1. CONCEPCIONES DE LA APLICACIÓN→
Cuando hablamos de concepciones de la aplicación, nos estamos refiriendo a cómo se
entiende o se concibe la aplicación del Derecho.
Una concepción formalista sostiene que la aplicación del Derecho es una actividad del
tipo cognoscitivo (conocer los hechos objetivos). El juez lo que tiene que hacer es conocer
el ordenamiento jurídico y por tanto las normas que se van a aplicar, y conocer también los
hechos. Del conocimiento de las normas y los hechos, obtendrá la conclusión. Las premisas
de la resolución judicial, al pertenecer a un discurso descriptivo, son susceptibles de
catalogarse como verdaderas o falsas.
Esta manera de concebir la aplicación del derecho suele ir unida a algunas ideas acerca del
ordenamiento jurídico, como por ejemplo que el ordenamiento es coherente y es completo,
y que las normas son claras.
El ejemplo por excelencia de cómo es la aplicación del derecho es el modelo deductivo,
representado por el silogismo judicial (la concepción formalista dice que la aplicación del
derecho se reduce a un silogismo en el que la premisa mayor es la norma, la premisa
menor los hechos, y luego está la conclusión).
La motivación de las sentencias solamente sirve para mostrar a las partes cómo se ha
tomado la decisión y para mostrar también que esa decisión es la única posible (solo hay
una solución correcta para cada caso).
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Una de las direcciones críticas al formalismo viene dada por las concepciones escépticas,
que sostienen que la interpretación es una actividad de valoración y decisión, y NO de
conocimiento, y además, que en muchos casos hay más de una solución correcta. Critican
todas las características que hemos mencionado en la concepción formalista, es decir, que
las normas no tienen un solo significado, que el ordenamiento no es completo, que frente a
las lagunas y antinomias los jueces crean derecho…
Dentro de las concepciones antiformalistas, la más importante es el realismo jurídico
norteamericano. En primer lugar, lo que sostienen estos autores (la mayoría son jueces) es
que las normas jurídicas juegan un papel mucho menor de lo que se suele pensar en la
toma de decisiones judiciales.
Hay dos posturas que explican esto anterior de distintas maneras:
- Por una parte están los escépticos ante las normas (dicen que las normas se
pueden interpretar de muchas maneras y que por eso es más importante la
interpretación hecha por los jueces).
- Por otro lado los escépticos ante los hechos, (aunque los hechos de la realidad sean
objetivos, lo importante es la interpretación que se haga acerca de esos hechos).
Por eso, lo que cuenta en las decisiones judiciales es la opinión de esos jueces tanto
de la norma como de los hechos.
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justificada hay que distinguir el punto de vista formal (justificación interna) y material
(justificación externa); la insuficiencia de las normas jurídicas para justificar una decisión y la
consiguiente necesidad de otros argumentos; la necesidad de interpretar los hechos para
dotarlos de significado, etc.
Los sujetos competentes para aplicar el derecho son los jueces y la administración.
La aplicación del derecho lo que hace es resolver casos individuales (un suceso que ha
tenido lugar en un espacio y lugar determinado).
La última característica es que la aplicación del derecho tiene que ser una aplicación
motivada. Partimos de la concepción intermedia que dice que como las normas jurídicas no
son suficientes para llegar a la conclusión y que la resolución no puede ser arbitraria, la
manera de mostrar que la decisión judicial no es arbitraria, es motivando (argumentando).
Esta exigencia de motivación ha llegado a nuestro ordenamiento, en nuestro caso a la CE.
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esos hechos encajan con lo que dice la norma), problemas acerca de las consecuencias, y
en último lugar tenemos el fallo. Estos problemas hacen que la decisión del juez no pueda
ser mecánica.
3. RAZONAMIENTO JUDICIAL
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incorrecto desde el pdv del contenido (y viceversa). Siendo importantes los dos, es
más importante el punto de vista material, sobre todo pensando en el razonamiento
judicial.
El razonamiento judicial debería ser un razonamiento deductivo en el sentido de que en los
fundamentos jurídicos debería estar todo razonado de manera que el fallo no fuera más que
una deducción. Si dijéramos que debiera ser inductivo, lo que estamos diciendo es que
puede haber cosas que no estén motivadas y sin embargo están en el fallo.
c) Perspectiva material: (Los requisitos que debería tener una sentencia para estar
correctamente motivada desde el pdv material) Las normas jurídicas que hay en nuestro OJ
acerca de la motivación de las sentencias, no dicen gran cosa, salvo en materia penal. Los
requisitos: La decisión judicial debe proporcionar una estructura organizativa racional
(que no puede ir primero el fallo, luego los antecedentes… tiene que tener un orden lógico).
Las razones deben ser coherentes (que deben ser coherentes entre sí, y coherentes con el
fallo). Las razones deben ser completas (el juez debe explicar todas aquellas opciones que
incidan en el fallo). Las razones deben ser explícitas (las razones NO son explícitas cuando
hay una ausencia total de motivación, cuando hay motivación por remisión, y cuando hay
motivación implícita). La motivación por remisión se da a través de dos maneras;
(1) cuando el tribunal de segunda instancia asume la justificación que ha dado el de primera
instancia
(2) cuando los tribunales para justificar algo hacen referencia a la jurisprudencia sobre la
materia. Hay motivación implícita cuando esa motivación se deduce del fallo.
El quinto requisito es que las razones deben ser suficientes (suficientemente razonadas).
Las razones deben ser válidas (son válidas cuando en la cultura jurídica hay un consenso y
habitualidad de dar determinados tipos de razones. Eso no quita que las razones puedan
ser criticadas.
Es más eficiente determinar cuáles son las razones claramente inválidas). Las razones
deben ser concluyentes (a veces hay pluralidad de razones que convergen en una misma
solución. El problema viene cuando varias razones justifican soluciones diferentes. Lo que
hay que ver es cuál es la fuerza de cada una de las razones, que hará que prevalezca una
razón frente las demás).
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Lección 10 - PREMISA NORMATIVA: LA INTERPRETACIÓN
1.1. Concepto→
Según el sentido amplio, interpretar es atribuir significado a las palabras de un determinado
lenguaje, en nuestro caso el jurídico, en base a las reglas de significado de dicho lenguaje.
En sentido estricto, la interpretación es la atribución de significado a los términos de un
determinado lenguaje SÓLO cuando existen dudas en un caso concreto de comunicación
(significado no claro. En la claridad no hay que interpretar).
De estas dos acepciones, es preferible partir del sentido amplio, porque en primer lugar no
se puede establecer una separación nítida entre un significado es claro u oscuro. En
segundo lugar, porque esa claridad y oscuridad son relativas al sujeto, al momento, al lugar
y al caso concreto. Además, esta interpretación en sentido amplio permite tener presente la
distinción entre enunciado y proposición jurídica.
Un enunciado jurídico es cualquier texto legal o parte del texto legal, sintácticamente
correcto y con autonomía semántica (que tenga significado independiente). Un solo artículo
puede incluir muchos enunciados. El enunciado jurídico es el objeto de la interpretación, es
decir, qué es lo que interpretan los juristas, y el enunciado jurídico es producto del
legislador. Una proposición jurídica es el significado(s) que puede tener un enunciado
jurídico. Es el resultado de la interpretación, y una proposición jurídica la puede emitir
cualquier persona, otra cosa es que la interpretación sea correcta, tenga sentido… Tienen
especial importancia las proposiciones jurídicas emanadas por los jueces o cualquier
órgano de la administración, porque son interpretaciones vinculantes. Las relaciones que
se pueden dar entre ambas:
(1) Puede ser que un enunciado exprese una única proposición.
(2) Un enunciado expresa varias proposiciones.
(3) Varios enunciados expresan una sola proposición.
(4) Una proposición completa es obtenida a través de la interrelación de varios enunciados.
2.1. Vaguedad
Antes de saber lo que es la vaguedad tenemos que entender lo que es la intensión y la
extensión de los términos. La intensión de un término es el conjunto de características
necesarias y suficientes del mismo (la intensión de domicilio es el lugar donde las personas
desarrollan las actividades íntimas). Normalmente cuando se habla del significado de los
términos, se hace alusión a la intensión. La extensión es el conjunto de cosas, hechos,
situaciones, etc, que caen bajo la intensión del término (la extensión sería, mi casa, el
camping de vacaciones, la oficina...). Una vez que sabemos esto, podemos saber que un
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término es vago desde el punto de vista de la intensión cuando no está claro cuáles son las
características necesarias y suficientes de un término, y un término es vago desde el punto
de vista de la extensión cuando no está claro cuáles son los objetos, situación, etc que
forman parte del término. Lo contrario a la vaguedad es la precisión, por ejemplo, el
domicilio es un término preciso en cuanto a la intención, y vago extensionalmente porque
hay lugares que no sabemos a ciencia cierta si pertenecen al domicilio o no. Hay que tener
en cuenta que la vaguedad es un carácter objetivo del lenguaje, y esto no es por una falta
de conocimiento, sino que se debe a una característica del lenguaje. Puede ser vaguedad
actual o potencial (puede no ser vago a día de hoy, pero se dice que todos los términos son
vagos potencialmente, es decir, puede ser vago con el paso del tiempo). La vaguedad
afecta a todo tipo de términos, tanto valorativos como a los descriptivos. Este fenómeno de
la vaguedad se suele expresar también como “conceptos jurídicos indeterminados” y
expresiones similares.
3. El contexto
El contexto no es un elemento más de interpretación de los enunciados jurídicos, sino que
es el elemento imprescindible para determinar el significado, porque la mayor parte de los
términos solo tienen un significado dentro de un contexto. El contexto restringe mucho una
primera imprecisión de los términos, porque el contexto va a eliminar alguna de las posibles
interpretaciones. Por otra parte, el contexto también puede ser causa de ambigüedad o
vaguedad, porque puede suceder que una palabra o enunciado aisladamente tenga un
significado claro, y que cuando lo pongamos en un contexto produzca determinadas dudas.
Se suele distinguir entre el contexto lingüístico y el contexto extralingüístico. Dentro del
primero, nos encontramos con el contexto formal (los artículos más o menos próximos al
enunciado objeto de interpretación) y el material (todos aquellos enunciados que están
relacionados o tienen que ver con el enunciado objeto de interpretación). El contexto
material es importante porque a veces tenemos que ir a una ley totalmente diferente. De
hecho, se llama normas intrusas a aquellas que por el objeto que regulan, no deberían estar
dentro de una ley que lleva por título un objeto diferente. El contexto extralingüístico son
todo un conjunto de premisas, de supuestos, que el intérprete tiene sobre las personas, el
mundo, etc, que implícitamente se utilizan para interpretar los términos.
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4. Interpretación guiada por reglas: los límites de la interpretación.(el punto más
importante)
El significado de un enunciado no lo podemos dar libremente cada uno de nosotros.
Características del lenguaje común y jurídico: Las palabras no tienen el significado que cada
persona elige, sino que el significado está guiado por convenciones, es decir, reglas de
uso de las palabras. Esto es lo que distingue el uso correcto e incorrecto de las palabras.
Otra característica es la autonomía semántica del lenguaje, es decir, el significado jurídico
es independiente de las intenciones del emisor (legislador) y del receptor (ciudadanos y
jueces). En relación con la interpretación hay que saber que hay una parte del significado
que es claro y objetivo, y hay otra parte que es imprecisa (vaguedad, ambigüedad…). En
relación a esto hay que decir que toda interpretación que esté en contra de la ley está
prohibida. El juez tiene que interpretar las normas según el significado de la norma, y si hay
más de un significado, tendrá que justificar su elección. Lo que ocurre es que muchas veces
los jueces hacen interpretaciones en contra de la ley, aunque no lo van a decir (se justifican
poniendo en relieve que la interpretación literal va en contra de la finalidad de la norma, o
del criterio sistemático, o del criterio sociológico…). La cuestión es si estos criterios son
válidos para saltarse la ley. El significado puede delimitarse dentro de unos márgenes, es
decir, todas las palabras tienen unos límites en cuanto al significado.
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embargo, es el elemento gramatical junto con el contexto el que constituye el punto de
partida y el punto de llegada de la interpretación, es decir, el contexto y las palabras son los
que delimitan la interpretación. El resto de elementos sirven como criterios para elegir entre
los diversos significados que pueden proporcionar el significado de las palabras y el
contexto.
Antecedentes históricos: Son todas aquellas circunstancias que de alguna manera han
influido en que los artículos y las leyes se hayan publicado tal y como están redactadas.
La realidad social: Tenemos que tener en cuenta que la interpretación según la realidad
social va a depender del tipo de norma que estemos interpretando. Este criterio
interpretativo por lo tanto solo tiene sentido si estamos interpretando un término que hace
referencia a la realidad. Una cosa es interpretar las normas teniendo en cuenta la realidad
social, y otra cosa es que el juez en lugar de interpretar, cambie las normas en función de lo
que él cree que es la realidad social (hacer una interpretación en contra de lo que dice la
ley).
Espíritu y finalidad de las normas: Las normas no tienen espíritu. La finalidad de las normas
sí que es un criterio interpretativo. La cuestión es que en ocasiones está claro cuál es la
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finalidad, pero en otras no está tan claro. Hay que tener también en cuenta que muchas
leyes no tienen exposición de motivos.
Conclusiones: Las conclusión más importante que podemos sacar de este análisis es que
estos criterios del artículo 3.1 CC resultan ineficaces como medios o reglas para encauzar o
limitar la interpretación. Son ineficaces porque cada uno de sus criterios a su vez necesitan
ser interpretados. La segunda cuestión es que este artículo no dice nada acerca de cómo
han de utilizarse estos criterios. Podríamos utilizar los criterios de manera sucesiva hasta
que lleguemos a una interpretación, y la otra manera sería utilizar los criterios de manera
conjunta. Tampoco dice el CC cuál de estos criterios prevalece frente a los demás, porque
puede ser que lleguemos a diferentes soluciones utilizando distintos criterios. Tampoco son
criterios cerrados, y de hecho, los jueces utilizan otros criterios para interpretar y no hay
ninguna sentencia que se haya revocado por utilizar criterios diferentes a los del 3.1. Con lo
cual, nos encontramos con que en realidad no son tanto criterios para llegar a una
interpretación, sino que son argumentos que se utilizan por los jueces para justificar a
posteriori una elección interpretativa que ya ha sido realizada. Lo que tenemos que tener
claro es que el criterio gramatical y literal son los criterios que han de seguirse para delimitar
la interpretación.
6. Argumentos interpretativos
En el anterior epígrafe se hablaba de criterios normativos sobre cómo se debe interpretar.
Ahora vamos a ver los argumentos interpretativos que utilizan en realidad los Jueces para
justificar o motivar sus decisiones.
1) Argumento gramatical
2) Argumento sistemático
3) Argumento teleológico
4) Argumento de antecedentes históricos y legislativos
5) Argumento de realidad social
6) Argumento de la finalidad
(estos son los del artículo 3.1 CC)
7) Argumento de la constancia terminológica: Lo que dice es que hay que entender que
cuando el legislador utiliza la misma palabra en diferentes lugares de la ley, la utiliza
siempre con el mismo significado. Este argumento puede ser correcto o incorrecto.
8) Argumento de la no redundancia: Cuando un enunciado admite más de una
interpretación, se tienen que rechazar aquellos significados que supongan una reiteración
de lo establecido por otro enunciado.
9) Argumento de la coherencia terminológica: Cuando un enunciado tenga más de un
significado, ha de rechazarse aquel que sea contradictorio con el significado atribuido a otro
enunciado. Evitar que dos normas sean contradictorias. Que hay que interpretar los
enunciados de tal manera que sean coherentes.
10) Argumento histórico: Dice que a los enunciados jurídicos hay que atribuirles el mismo
significado que se les venía atribuyendo en la ley anterior a la vigente.
11) Argumento contrario sensu: Vamos a distinguir dentro de la misma dos utilizaciones.
(1) Cuando está claro que la ley hace una enumeración exhaustiva.
(2) Cuando la ley simplemente regula algo y otras cosas no las regula.
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