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TEMA 1: LA INGENIERÍA EN RELACIÓN AL DERECHO.

IMPORTANCIA DEL
DERECHO EN LA FORMACION DEL PROFESIONAL. NOCIONES BASICAS DE
DERECHO.

NORMAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD HUMANA: La norma es un condicionante de la


conducta humana.

NORMA: “las exigencias de la vida social del hombre impone a este pautas o reglas que
indican que debe hacer y que no debe hacer”. Estas reglas se denominan NORMAS, es
todo enunciado que prescribe (ordena o determina) una determinada conducta. El hombre
no vive aislado, es un ser sociable y la vida en sociedad está basada en reglas de conductas
de los individuos.

1. Normas Técnicas: Son las que regulan el mundo físico, también llamadas normas
del ser en lenguaje jurídico. Son reglas que indican la manera de actuar para lograr
un fin determinado. Más aún, son normas que pasan a ser obligatorias en función
del cumplimiento del fin. Suelen estar incorporadas a la Norma Jurídica.
 Son facultativas pues su incumplimiento solo afecta al infractor.
 Son constantes, ya que resultan de leyes mecánicas.
 Son objetivas pues son independientes del sujeto.

Discrecionalidad técnica: si tengo dos alternativas igualmente válidas, los condicionantes


externos me permiten poner esas alternativas en distintos niveles. Ej.: elegir los asientos
para el anfiteatro: podríamos usar sillas, butacas o simplemente escalones; todas estas
alternativas son igualmente válidas. Sin embargo, existen condicionamientos externos (la
mayor o menor comodidad que se busca lograr, disponibilidad de fondos, etc.), siempre
pretendiendo la mejor inversión con el menor costo posible.

La discrecionalidad técnica está condicionada por la racionalidad. El uso y abuso de


la discrecionalidad técnica también existe. Ej.: cuando en una licitación puesta en marcha
por el Estado, se distorsiona el proceso de selección. O una decisión arbitraria que implica
un exceso de poder. Hierros de $8 o $10. Si elijo el más barato, luego las vigas duran
menos.

En definitiva, la discrecionalidad nunca debe ser un proceso irrazonable teniendo, bajo


este supuesto, un acto netamente arbitrario motivado por el exceso de poder (sabiendo que
el derecho se presenta como una limitación a los excesos).

2. Normas Éticas: Son las que regulan el mundo del deber ser (es decir, regulan la
conducta humana), incluyendo tanto a las normas morales como al derecho (normas
jurídicas). Son los principios que dirigen al hombre en lo que debe hacer.
 Son obligatorias pues su cumplimiento afecta al interés general.
 Son variables ya que cambian con el tiempo, el lugar y las personas.
 Son subjetivas puesto que cada persona tiene un fin en particular.
a. Norma Jurídica: rigen la conducta en todos los sujetos para satisfacer sus
intereses. Tiene como punto de partida uno mismo y de llegada otra persona la
cual fue afectada por mis acciones (bilateral). La norma la impone un sujeto extraño
(son coercibles).
Se puede analizar en 2 partes:
 En una primera parte en la que ordena, prohíbe o autoriza conductas.
 En una segunda parte en donde se imparte pena o sanción para quien no
adecua su conducta a la primera parte.

 Heterónomas: son impuestas por el legislador (la autoridad), no dependen de la


aceptación del sujeto. Su vigencia depende de la autoridad que la dicta.
 Coercibles: se exige el cumplimiento de las normas mediante el uso de la fuerza,
dado que su incumplimiento afecta al interés general.
 Bilaterales: regula la conducta de uno con respecto a otro. Ej.: casos de pedofilia,
violaciones.

b. Norma Moral: son deberes que el hombre se impone a sí mismo, referido a él o a


los demás. Tiene como punto de partida y de llegada el mismo sujeto (unilateral).
Cuando se traspasa el umbral mínimo no hay retorno (no son coercibles). Estas
normas condicionan el contenido de las normas jurídicas y se encargan de regular
la conducta humana desde su propia individualidad.


Autónomas: la aceptación o no de la norma moral depende exclusivamente del
sujeto. No se imponen a nadie.
 No Coercibles (o incoercibles): no pueden ser regidas por la fuerza.
Excepciones: DAR (puedo quitar). NO HACER (o destruir lo hecho al margen de lo
convenido)
 Unilateral: regula la conducta humana con respecto a uno mismo (la propia
persona).

NOTA: Tener en cuenta que las normas jurídicas sí pueden limitar a las morales (es decir,
este aparato legal puede actuar como limitante del comportamiento moral), Ej.: la ley en
China acerca de cuántos hijos se pueden tener por familia.
El derecho percibe el acto de justicia, de ahí que se insista en conciliar la normativa
moral con la jurídica, en cierta medida, el límite de la norma moral está en la conciencia.

Pero existen excepciones en cuanto al ejercicio de la fuerza. Ej.: Se encarga a un


ingeniero el diseño de una máquina por el monto de $10000; arreglando que se dará el 50%
por anticipado y el 50% una vez finalizada la labor; además, se tiene el plazo de 1 mes para
la entrega definitiva. Si luego de transcurrido el mes, la entrega no se hace efectiva, se le
envía una carta documento al ingeniero en la cual se solicita la entrega del diseño. Si aun
así el ingeniero no cumple, se lo demanda ante un juez, quien establece un plazo (digamos,
10 días) para la entrega del diseño. En el caso que, luego del plazo de 10 días, todavía no
se haya hecho efectiva la entrega; tampoco se podría hacer uso de la fuerza para asegurar
el cumplimiento.
Bajo este supuesto de la imposibilidad de usar la fuerza, surgen dos “formas indirectas de
cumplimiento”:
 Que el diseño lo haga otro ingeniero (es decir, la obligación se cumple por parte de
otro). En este caso, debemos referirnos a las capacidades de las personas: a pesar
de que exista un título habilitante, nada me asegura que un dado profesional tenga
las capacidades allí certificadas (en definitiva: los títulos son una presunción de
capacidad).
 El pago de daños y perjuicios derivados del incumplimiento (además del pago
referido al propio diseño).
 En caso de no pagar por daños y perjuicios, se recurre a embargo. Pero si el sujeto
en cuestión está “limitado” económicamente, resultaríamos burlados, recibiendo
nada luego de todos los esfuerzos realizados.

EL DERECHO: “es el conjunto de normas que rigen la conducta humana”. Condicionante


del comportamiento del hombre. La vigencia de la norma es independiente de la aceptación
del sujeto y se puede recurrir a la fuerza para el cumplimiento de la misma. “Es un
ordenamiento social y coercible de las acciones humanas según el criterio de la justicia“.
Es una ciencia jurídica que puede analizarse desde
 el punto de vista objetivo la norma en sí misma, es la ley.
 el punto de vista subjetivo es la facultad que tenemos las personas de ejercer el
derecho. El derecho y la obligación van juntos, todos la tenemos, solo hay que
exigirla. Los derechos se ejercen para tener paz social.

CLASIFICACION DE LOS DERECHOS:

1) Natural y Positivo

DERECHO NATURAL: Es el derecho universal e inmutable superior a las leyes emanadas,


formado por aquellos principios propios a la naturaleza del hombre y surgidos de la voluntad
divina. Son los principios generales del derecho.

DERECHO POSITIVO: Es el conjunto de normas jurídicas consagradas por la Constitución,


las leyes nacionales, provinciales, decretos, ordenanzas municipales, disposiciones y
algunas costumbres, aplicables según la jerarquía normativa. Tiene como fuente al derecho
natural y son emanadas de la autoridad competente. No es ni universal ni inmutable ya que
puede variar de una región a otra y puede variar con el tiempo.
DERECHO PUBLICO: es aquel en el cual el Estado interviene como poder público,
prevalecen los intereses públicos sobre los particulares.

1. Derecho Internacional Público: Regula las relaciones de los Estados entre sí y


todos los organismos a nivel internacional. (OIT establece jornada laboral 8 hs, Arg
se adecúa)

2. Derecho Constitucional: tiene como objeto de estudio a la Constitución. Organiza


el Estado en el fuero interno; determina su forma de Gobierno, establece los poderes
que lo integran, la coexistencia del poder federal y los poderes locales, etc.
Son ejemplos de derechos constitucionales: Derecho a Huelga, Derecho a Enseñar
y Aprender, Derecho a la protección del Medio Ambiente (Nuevo).
3. Derecho Administrativo: Es el que rige la organización y funcionamiento de actos
públicos, de los servicios públicos y el ejercicio del poder de la policía. El objeto es
la administración pública. El órgano administrativo es el Poder Ejecutivo. La
administración pública Centralizada es el gobierno; La Descentralizada viene dada
por organismos autárquicos, ej.: la universidad pública.

4. Derecho Penal: Establece los delitos y las sanciones correspondientes para


proteger el orden público. Son los pasos a seguir para hacer valer los derechos.

5. Derecho Laboral (o del Trabajo): Regula las relaciones entre patrones y obreros
(relaciones individuales) o entre empleados y empresas, beneficios sociales,
sindicatos (relaciones colectivas), etc.

6. Derecho Procesal: Establece el camino a seguir para el cumplimiento de la


norma; organiza el Poder Judicial en sí. Es decir, es el conjunto de normas que
regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de
fondo.
DERECHO PRIVADO: prima el interés privado sobre el interés público. Es aquella rama
del derecho en la que intervienen solo los particulares o el estado como persona jurídica.

1. Derecho Internacional Privado: Regula el derecho de particulares frente a normas


de otros Estados. Determina la Jurisdicción.

2. Derecho Civil: Regula las relaciones básicas y más importantes de los individuos
(nacionales y extranjeros). Constituye el núcleo o tronco del Derecho Privado. El
derecho civil es un derecho supletorio por cuanto se recurre a él cuando surge
alguna laguna en alguna rama del derecho público, ya que establece las reglas
generales que rigen las relaciones jurídicas de los particulares, entre sí o con el
Estado, que tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter humano.

3. Derecho Comercial: tiene por objeto regular los actos de comercio.

2) DERECHO OBJETIVO Y SUBJETIVO

Derecho Objetivo: son las leyes o normas legales que regulan la conducta humana (el
derecho termina siendo la facultad que se desprende de la norma). Es una regla social
obligatoria. Es una conjunto de normas legales (conforme a la ley o prescripto en ella)
vigentes que regulan la conducta de los miembros de la comunidad. Constituye una realidad
exterior para cada uno de los integrantes de la sociedad.

Derecho Subjetivo: es la facultad que emana de la norma, la ejercida, se necesita una


persona que la ejerza (el juez). Es la facultad que tiene una persona de ejercer el derecho,
de disponer libremente de lo que le pertenece, es decir, de usar, gozar y disfrutar las cosas
que le pertenecen. Se lo denomina subjetivo porque contempla el derecho en función del
sujeto que lo posee.
A su vez el derecho subjetivo se divide en:

1. DERECHOS PATRIMONIALES: Son aquellos que tienen una connotación monetaria


(una persona tiene el derecho de exigir a otra el cumplimiento de una prestación). Son
aquellos que sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular de dichos
derechos. Se dividen en:
a. Derechos Reales
b. Derechos Intelectuales
c. Derechos Creditorios o Personales

a) Derechos Reales: son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de actuar
directamente sobre una cosa. Establecen una relación directa entre la persona y la cosa
objeto del derecho. Todos están obligados a respetarlo.

b) Derechos Intelectuales: son aquellos por los cuales el titular tiene la facultad de
disponer, usar o gozar de una creación intelectual. Establecen la relación entre el creador
o inventor y su descubrimiento, creación o invención, prohibiéndose la reproducción del
objeto.

c) Derechos Personales: Relación jurídica que existe entre dos personas, en virtud de la
cual una de las partes (el sujeto activo o acreedor) tiene el derecho de exigirle a la otra
(deudor) el cumplimiento de una prestación que puede consistir en un dar, en un hacer o
en un no hacer. Ej.: la compraventa en general, hipoteca.

DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES: No tiene en sí mismos un contenido económico.


Se dividen en:
a. Derechos Personalísimos
b. Derechos de Familia

a) Derechos Personalísimos: son los derechos básicos fundamentales de cada persona


y no puede privarse a nadie de ellos. Son inalienables, imprescriptibles, inembargables y
absolutos. Ej.: derecho a la vida, derecho a nacer, derecho a la libertad, derecho al honor,
etc.

b) Derechos de Familia: están formados por todas las normas jurídicas que rigen las
relaciones entre las personas que constituyen un grupo familiar. Ej.: deberes y derechos de
los cónyuges, patria potestad, tutela, adopción, etc.
TEMA 2: SISTEMA LEGAL ARGENTINO. EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. FUENTES
DEL DERECHO. ESQUEMA INSTITUCIONAL ARGENTINO.

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO

1. LEYES DE FONDO: Son las que regulan directamente la convivencia social, los
derechos y obligaciones recíprocas de las personas. Están dadas por el Código Civil y
Comercial, Código de minería, Código Penal, etc. Son el QUE de los derechos y las
obligaciones de la persona.
2. LEYES DE FORMA: (o procesales) son las que establecen los medios para hacer
efectivas las leyes de fondo. Cada provincia dicta sus propias leyes. Son el CÓMO, los
pasos a seguir para hacer valer el derecho que establece la Ley de Fondo.

SISTEMAS DE INCORPORACIÓN Y CODIFICACIÓN (Estructura del Aparato Legal o


Legislación de un país)

1. De Incorporación: las leyes dictadas no responden a un único texto. Las leyes se


dictan a medida que las circunstancias lo exigen, (método de compendio). Las
compilaciones de estos textos se llaman códigos abiertos.
2. De Codificación: en este sistema de leyes están comprendidas en un único texto,
llamado código. Principalmente aplicado en países sajones. En Argentina existe el
Código Civil y Comercial Argentino.
3. Sistema mixto: compartiendo características de los anteriores.

ANTECEDENTES Y ORIENTACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO

Fue redactado por Ramiro Vélez Sarsfield, se observa como ley en la República
Argentina desde el 1 de Enero de 1871. Por carecer de una legislación propia fue necesario
recurrir a los códigos, leyes y autores extranjeros a pesar de lo cual el Código se adapta
perfectamente a nuestras necesidades.

Las fuentes de inspiración del código civil y comercial fueron 7:


1. Derecho Romano
2. Derecho Español
3. La obra Jurídica de Fleitas
4. Código Civil Francés
5. Derecho Canónico
6. Doctrinas Internacionales
7. Derechos y Costumbres Nacionales
FUENTES DEL DERECHO (¿de dónde surge el derecho?) son los hechos creadores de
normas jurídicas. Son cuatro los hechos creadores

1) LA LEY

Ámbito subjetivo: las leyes son obligatorias para todos los habitantes del territorio argentino,
sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliarios o transeúntes, sin prejuicio de lo
dispuesto en leyes especiales.

Vigencia: rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas
determinan.

Eficiencia temporal: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las


consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Las leyes NO son RETROACTIVAS, sean o no del orden público, excepto disposición en
contrario. Tampoco pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes SUPLETORIAS NO son APLICABLES a los contratos en curso de
ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de
consumo.

Ignorancia: la ignorancia de las leyes NO sirve de excusa para su cumplimiento, si la


excepción NO está autorizada por el ordenamiento jurídico.

Renuncia: Está prohibida la RENUNCIA general a las leyes. Los efectos de la ley pueden
ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíbe. No
se puede renunciar a una ley en sí misma, pero sí a los derechos conferidos por la misma,
siempre que esto solo afecte al interés individual y que no esté prohibida la renuncia a los
derechos de dicha ley. Es decir, que estemos en presencia de derechos NO EXIGIBLES.
Estos derechos pueden ser renunciables o no renunciables. La renuncia de alguien a una
norma, beneficia a otro.

Efecto de espacio: Una ley puede ser válida en una ciudad y no en otra.

Derogación: La derogación (anulación) de una ley solo puede realizarse mediante otra ley,
que así lo determine. No se acepta la derogación de una ley por el no uso o por la costumbre
contraria a la ley.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES:

 Generalidad: vale para todos por igual.

 Estabilidad: son sancionadas para regir amplios períodos de tiempo.

 Obligatoriedad: se impone por medio de la fuerza y sanciones. La ignorancia


de la ley no sirve para justificar su incumplimiento.

 Irretroactividad: la ley rige para el futuro y no para el pasado, esto significa que
nadie puede ser juzgado por una ley posterior al hecho.
FORMACIÓN DE UNA LEY: Comprende 5 pasos:
1. Iniciativa
2. Discusión
3. Sanción
4. Promulgación
5. Publicación

1. Iniciativa: consiste en la facultad de proponer una Ley al Poder Legislativo para su


discusión y eventual sanción. Puede partir de cualquiera de las 2 Cámaras del Congreso
(de Diputados y de Senadores – Poder Legislativo) o del Poder Ejecutivo.

2. Discusión: aprobada la ley por la cámara de origen pasa a la cámara revisora para su
discusión.
Si fuese corregido por la cámara revisora, volverá a la cámara de origen para que apruebe
las correcciones. Si es aprobado pasará al Poder Ejecutivo para ser promulgada como ley.

3. Sanción: Para considerar aprobado por ambas Cámaras un proyecto de ley, se requiere
el voto de la mayoría (2/3) de los miembros de cada Cámara, previo quórum necesario. Una
vez sancionada, pasa al Poder Ejecutivo para su aprobación, el cual tiene derecho al veto.
Existen casos particulares cuando una de las Cámaras no apruebe el proyecto de ley:
a. Si el proyecto es desechado (vetado) totalmente por una de las Cámaras, dicho
proyecto no podrá volver a ser tratado en las sesiones del año en curso.
b. Si el proyecto es corregido o se le adicionan cosas, volverá a la cámara de origen.
Si las correcciones son aprobadas, la ley es sancionada. Pero si fueran rechazadas,
regresa a la Cámara revisora y las correcciones son aprobadas con el 75% (de los
presentes); regresan nuevamente a la de origen, donde para rechazar las correcciones es
necesario también el 75% (de los presentes) y ahí queda sancionada para pasar al ejecutivo
y que la promulgue.
EL VETO es el poder de anular una norma. Puede ser:
 veto total (se implementaba antes de la década del 90; basta con anular un artículo
para anular toda la ley)
 veto parcial (es el que se utiliza actualmente; se vetan solo algunas artículos).

4. Promulgación: Una vez sancionada por el Poder Legislativo, la ley pasa al Poder
Ejecutivo para su examen, el cual podrá aprobarla o vetarla. En caso de ser aprobada la
ley es PROMULGADA. En caso de ser vetada regresa al Poder Legislativo; donde, en caso
de ser aprobada en las dos Cámaras con mayoría de los dos tercios de los votos la ley es
igualmente PROMULGADA. Se llama PROMULGACIÓN TÁCITA cuando el proyecto no
es devuelto en el término de 10 días hábiles. La aprobación expresa del Poder Ejecutivo se
pone de manifiesto en la promulgación, nombre del decreto por el cual, éste poder, manda
cumplir la ley.

5. Publicación: luego de sancionada y promulgada, se la publica en el Boletín Oficial. Las


leyes son obligatorias luego de su publicación y desde el día que determinen; si no lo
hiciera, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.

2) LAS COSTUMBRES

Concepto: Es la reiteración general y constante de hechos y conductas con conciencia de


ellas, son obligatorias aunque no sean impuestas por la ley. Supone reiteración de los
hechos durante un tiempo determinado, con convicción jurídica (es decir que la gente lo
siente como obligatorio). Las costumbres pueden ser:
1. Según la Ley: se crea conforme a la ley, escogiendo una de las posibilidades
comprendidas en la ley y ateniéndose a ella, tiene un valor o carácter representativo
de ley.
2. Contra la Ley: ocurre cuando no ha sido admitida nunca por el Derecho escrito, o
si la admitió momentáneamente, la derogó después por actos a ella contrarios. (No
tiene ningún valor).
3. Fuera o anterior a la Ley: son las que se crean al margen de la ley en materia no
contemplada por ella (lagunas legales o jurídicas; no existen leyes al respecto).

3) LA JURISPRUDENCIA
Concepto: Es el conjunto de fallos emanados del Poder Judicial sobre una determinada
materia que sirven como solución para futuros casos similares. Es la enseñanza o criterio
que emana de los fallos judiciales que implica la interpretación sobre el significado y alcance
de la ley que hacen los jueces para una correcta aplicación de la misma.

4) LA DOCTRINA

Concepto: Es la interpretación y opinión de los autores o personas especializadas en temas


jurídicos que contribuye a modificar o crear nuevas formas. Pueden interpretar la ley
analizando sus términos y alcances, proponer modificaciones e iniciativas tendientes a la
sanción de nuevas leyes.
“La doctrina regula un proceso dinámico por acomodación de las leyes a los cambios”

INTERVALOS DE TIEMPO EN DERECHO: Usa el calendario Gregoriano. Modo de contar


los intervalos de tiempo son:
 Día: es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche.
 Plazos fijados en días: a contar de uno determinado, queda este excluido del
cómputo, el cual debe empezar al día siguiente.
 Plazo en meses y años: Se computan de fecha en fecha.
 Plazos fijados en horas: a contar desde una determinada hora, queda ésta
excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente.

Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe en otro modo.
Todos los plazos son continuos y completos y vencen a la hora 24 del día del vencimiento.
Los plazos que señalan las leyes comprenderán los días feriados a menos que el plazo
indicado sea de días hábiles, (días hábiles son aquellos en los que se trabaja)

SISTEMA POLÍTICO FEDERAL Y LA LEGISLACIÓN. El sistema argentino es :

a. Representativo: los gobernantes son elegidos por el pueblo. Según el art. 22 de la


Constitución, es una forma representativa porque el pueblo no delibera ni gobierna sino por
medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.
b. Republicano: es un conjunto de estados gobernados por sí mismos, el presidente
es jefe máximo, cuya autoridad NO es absoluta (división del poder). En definitiva, es una
forma de gobierno republicana porque reconoce la soberanía del pueblo como base de todo
gobierno. De este principio se derivan las demás características del sistema: elección de
los representantes, periodicidad de sus funciones, división de poderes, responsabilidad de
funcionarios y publicidad de los actos de gobierno.
c. Federal: existe división de poder entre el gobierno no federal y los gobiernos locales.
Los Estados constituyentes delegan ciertas responsabilidades (leyes) al gobierno central,
reservándose ellos otras responsabilidades. Las provincias son relativamente autónomas
para elegir sus autoridades en el ámbito local. En general, diremos que la forma de gobierno
de nuestro país es federal porque está formado por la unión de las provincias que componen
la Nación.

Por ser Federal, en el sistema argentino distinguimos dos niveles de decisión

Nacional donde existen dos cámaras:


 Diputados: representan al pueblo, la cantidad de diputados de una dada provincia
queda definida en función de la población de la misma.
 Senadores: representan a las provincias, existiendo una cantidad fija de
representantes por provincia.

Provincial: particularmente, Tucumán tiene una estructura diferente, ya que cuenta con
una legislatura unicameral.

EL ESTADO ESTÁ CONSTITUIDO POR 3 NIVELES

I. Poder Legislativo: función de sancionar leyes y ejercer control sobre el Poder


ejecutivo. Está formado por dos cámaras: DIPUTADOS integrada por representantes del
pueblo, según la cantidad de habitantes que tenga cada provincia. SENADORES integrada
por 2 representantes de cada provincia y 2 de Capital Federal.
II. Poder Ejecutivo: ejecuta las leyes emanadas por el Poder Legislativo (presidente
y vicepresidente de la Nación). Es unipersonal, el vicepresidente solo ejerce funciones
ejecutivas en caso de enfermedad, ausencia, muerte o renuncia del presidente.
III. Poder Judicial: cuando NO se cumplen las leyes se encargan de hacerlas cumplir
(por la fuerza) con sus correspondientes penas. Exige el cumplimiento de las leyes y
controla los otros dos Poderes. Está formado por los miembros de la Corte Suprema de
Justicia y tribunales inferiores.

FACULTADES: Nuestro gobierno se compone de un poder central, con facultades


delegadas y una serie de provincias con facultades reservadas, existiendo además,
facultades concurrentes entre el Congreso Nacional y las legislaturas locales.

1. Facultades Reservadas: son las que las provincias se reservan para sí mismas.
2. Facultades Delegadas: las provincias delegan al Estado central o Federal ciertas
normativas o procesos administrativos.
 Políticas: recibir agentes extranjeros, levantar ejércitos en caso de guerra, celebrar
tratados.
 Económicas: leyes de comercio, aduanas, bancos emisores de billetes, acuñar
monedas.
 Legislativas: dictar Código Civil, Comercial, etc. después de que el Congreso lo
haya sancionado.

3. Facultades Concurrentes: aquellas que, tanto el Estado Nacional como Provincial,


pueden llevar a cabo. Son los poderes compartidos (por ejemplo: obras públicas –rutas-).
PIRÁMIDE JURÍDICA

Constitución Nacional: Ley principal y fundamental. Está en la punta de la pirámide,


manda a todas las demás y es la más importante, es la ley madre.
Leyes Nacionales: Establecidas de acuerdo a la Constitución Nacional a través de un
Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo Nacional, mediante el proceso formal de elaboración
de las leyes.
Decretos: Son leyes en sentido genérico, pero tienen una formación distinta. Son emitidos
por el Poder Ejecutivo a través del Presidente y reprendidos por él o los ministros. Además
del número y del año hay que indicarlos por el nombre del titular de Poder Ejecutivo (Ej.:
1920/93 Menem). Una vez completo el mandato, los números vuelven a cero. Los decretos
pueden ser:
 Reglamentarios: Aquellos que continúan a una ley aclarando y puntualizando
elementos que la ley no tiene. Establecen formas de aplicación e interpretación pero
nunca pueden alterar la esencia de las leyes.
 Decretos propiamente dichos: son emitidos por el Ejecutivo pero tienen capacidad
de legislar propia (por ejemplo: de necesidad y urgencia, son válidos por un tiempo
limitado hasta ser consolidados por una ley).
Resoluciones Administrativas: Son leyes emitidas por una autoridad inferior al Poder
Ejecutivo (ministros, secretarios de Estado, directores Nacionales de áreas). Dichos
funcionarios las establecen determinando, por ejemplo cómo se aplica tal decreto.
Ordenanzas Municipales: Corresponden a una ley emitida por un Poder Municipal.
Reglamentaciones de instalaciones, edificios, etc.
Edictos Policiales: Por ejemplo: prohibición de vender alcohol a menores de 18 años.
Constituciones, Leyes, y Decretos Provinciales: el orden de estos no está bien
establecido. Podríamos decir que las Constituciones provinciales “estarían”
inmediatamente debajo de la Constitución Nacional y con el mismo criterio las leyes
provinciales “estarían” debajo de las nacionales. Cuando existen litigios entre Estados
Provinciales se recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
TEMA 3: SUJETO DE DERECHO. PERSONAS. COLEGIOS Y CONSEJOS
PROFESIONALES.

SUJETO DE DERECHO: Las facultades jurídicas necesitan la existencia de un titular que


ejerza dichas prerrogativas (Privilegio, gracia o exención). Son sujetos de derecho las
PERSONAS.

PERSONAS: Son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones
(art. 30 C.C.). Ente quiere decir que tiene entidad para el ejercicio del derecho y
cumplimiento de las obligaciones.

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS:

 Persona Humana o Física: de existencia visible (o naturales), de carne y hueso. Todo


ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o
accidentes, son capaces de contraer obligaciones y adquirir derechos. El ser humano
tiene signos evidentes de humanidad y por ende se consideran personas físicas, tienen
mucho menos vida que la persona jurídica.

 Persona Jurídica: son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere
aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto
a los fines de su creación. Son invisibles y suponen un conjunto de capitales. El
instrumento que las crea es el ESTATUTO.

1) PERSONA HUMANA:

DEFINICIÓN: Todo ente que presente signos característicos de humanidad, sin distinción
de cualidades o accidentes.

NACIMIENTO, EXISTENCIA Y FIN:

Personas por Nacer: Son aquellas que están concebidas en el seno materno. Las
personas existen desde el momento de la concepción (según nuestra legislación); es decir,
que desde ese momento puede adquirir derechos, los cuales quedan supeditados al
nacimiento con vida de dicha persona.
Ej.: cuando se realiza una donación a una persona por nacer:
 Si la persona nace con vida la donación se perfecciona.
 Si la persona muere luego de haber nacido: se inicia un juicio sucesorio.
 Si nace muerta, la donación continúa siendo del donante (nunca se hace el
traspaso)

Nacimiento con vida: Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer
quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. El nacimiento se considera cierto
cuando hay testigos que puedan apreciar: respiración, voz u otro signo de vida en el recién
nacido. Si la persona no nace con vida, se considera que nunca existió. En caso de duda
se presume el nacimiento con vida.
Existencia

 PERSONA MENOR DE EDAD Y ADOLESCENTE: Es la persona que NO ha


cumplido los 18 años. Se distinguen estas etapas:
1. Menores de edad: menores de 13 años.
2. Adolescentes: entre 13 y 18 años.
El adolescente entre 13 y 16 años puede decidir por aquellos tratamientos que no
resultan invasivos. Para tratamientos invasivos debe presentar consentimiento de sus
progenitores.
A partir de los 16 años el adolescente se considera ADULTO para decisiones atinentes
al cuidado de su propio cuerpo.
La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a la persona
menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio. La
emancipación es irrevocable.
 ADULTOS: personas mayores de 18 años. Supone el ejercicio pleno del derecho y
el cumplimiento de obligaciones a través de ellos mismos.

Fin: La existencia de la persona termina con su muerte. El derecho declara a una persona
muerta a través de un funcionario que tiene capacidad. La muerte puede ser:
 Natural.
 Provocada: por homicidio o por suicidio. En el caso de los homicidios, es un tema
que le interesa a la nación, puesto que atenta al orden público.
 Ausentes con presunción de fallecimiento: La ausencia de una persona de su
domicilio o residencia en la República, haya o no dejado apoderados, sin que de
ella se tengan noticias durante 3 años consecutivos; si por última vez se encontró
en un lugar de incendio, terremoto u otro suceso semejante y no se tiene noticias
por 2 años; si encontrándose en un buque naufragando o perdido, y no se tuviesen
noticias por 6 meses. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia de
ella. Si el ausente apareciese después de ser declarado muerto, tendrá derecho a
exigir la entrega de sus bienes en el estado que se encuentren en ese momento y
los frutos no consumidos.

2) PERSONA JURIDICA

DEFINICION: Son personas jurídicas todos los entes susceptibles, a los cuales el
ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones
para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

EXISTENCIA: de la persona jurídica PRIVADA comienza desde su constitución. No


necesitan autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los
casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica NO puede funcionar antes
de obtener la personería jurídica. Nacen desde el día en que fuesen autorizadas por la ley
o por el gobierno en el caso de que necesitan autorización, sino desde que se organizan y
aprueban sus estatutos.

PERSONALIDAD DIFERENCIADA: La persona jurídica tiene una personalidad distinta de


la de sus miembros. (Lo adquirido por la P.J. NO es directamente vinculado con las
personas en forma individual, personal).
Los miembros NO responden por las obligaciones de la P.J., excepto en los
supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.
INOPONIBILIDAD: La actuación que esté destinada a la confección de fines ajenos a la
P.J., constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar
derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socio, asociados, miembros
o controlantes directos o indirectos la hicieran posible, quienes responderán solidaria o
ilimitadamente por los perjuicios causados.
En este caso se corre el velo de la responsabilidad limitada de los socios y si usan la
sociedad para infringir la ley, responden con todo su patrimonio.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio
de las responsabilidades personales de que puedan ser posibles los participantes en los
hechos por los perjuicios causados.

EXTINCIÓN: La Persona Jurídica se extingue si el Poder Ejecutivo o la ley ordenan


específicamente que se disuelva, disolución por voluntad de sus miembros, por terminación
de los bienes destinados a sostenerlas, por el cumplimiento del fin que perseguían.
PERSONAS JURÍDICAS DIVIDEN EN:

 P.J. Públicas: Estado Nacional, Provincias y Municipios, la Ciudad Autónoma, las


entidades autárquicas (que se autoabastecen).Estados extranjeros, organizaciones
a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica. Iglesia
Católica.
 P.J. Privadas: Sociedades. Asociaciones civiles. Simples asociaciones
Fundaciones.. Entidades Religiosas. Mutuales. Cooperativas. Consorcios de
propiedad horizontal.

REGIMEN LEGAL: Las P.J. Privadas que se constituyen en la República Argentina se rigen:
a. Por las normas imperativas de la Ley especial, o del Código C y C Argentino.
b. Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos.
c. Por las normas supletorias de leyes especiales, o por las de este Título.

Las P.J. privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley
general de sociedades.

FUNCIONAMIENTO: el estatuto de las P.J. puede ser modificado en la forma que el mismo
o la ley establezcan. Las modificaciones del estatuto producen efectos de sus
otorgamientos. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de esta, excepto que
el tercero la conozca.
El estatuto contiene normas sobre el gobierno, la administración y la representación,
y si la ley exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica.
En ausencia de previsiones especiales, se rigen:
a. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una
asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que le permitan a los
participantes comunicarse entre ellos. El acto debe ser suscripto por el presidente y otro
administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de
acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
b. Los miembros que deben participar en una asamblea, pueden auto convocarse para
deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se toman son válidas si
concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.
Los administradores de la P.J. deben actuar con lealtad y diligencia.
DISOLUCION Y LIQUIDACION:

La P. J. se disuelve por:
a) Decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por
el estatuto o disposición especial.
b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordino su
existencia
c) La consecución del objeto para el cual la P.J. se formó, o la imposibilidad sobreviviente
de cumplirlo
d) Vencimiento del plazo
e) Declaración de quiebra, la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por
avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley
prevé un régimen distinto.
f) La función de las P.J. que se fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio
es absorbido.
g) La reducción a 1 del número de miembros, si la ley exige pluralidad de ellas y esta no
es establecida dentro de 3 meses.
h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando
ésta sea requerida.
i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de
ley especial.

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

Los atributos de la personalidad son tanto para las personas físicas como jurídicas.

1. NOMBRE: Palabras que sirven para identificar a una persona, hacen a la identidad de la
misma. No solo identifica a la persona sino también a su grupo familiar.
Reglas (para personas humanas): se pueden asignar como máximo 3 prenombres; no se pueden
inscribir apellidos como prenombres; no se puede poner primeros prenombres idénticos a hermanos
vivos; el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los conyugues (si no hay acuerdo,
sorteo); todos los hijos de un mismo matrimonio llevan el mismo apellido del primer hijo; hijos
extramatrimoniales con un solo vinculo filial llevan el apellido de ese progenitor; el apellido de un
menor de edad sin filiación determinada, debe ser anotado en el registro civil con el apellido que está
usando, o uno común; en caso de conyugues, cualquiera de estos puede optar por usar el apellido del
otro, con o sin la preposición “de”, salvo en caso de divorcio (viudo si puede mientras no se case
nuevamente)

A su vez es:
a. Obligatorio: todos tienen que tener nombre.
b. Inmutable: no puede ser cambiado, salvo por intervención judicial. No
requieren intervención judicial los casos de desaparición forzada, identidad de
género o apropiación ilegal.
c. Imprescriptible e inalienable: no pierde el nombre por el paso del tiempo
ni se puede vender.
2. DOMICILIO: es el asiento físico de la persona. Se pueden distinguir:

a) Domicilio real: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia


habitual..
b) Domicilio legal: El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba
en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin
perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
 los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben
cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de
simple comisión;
 los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo
están prestando;
 los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no
tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
 las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
c) Domicilio especial: Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio
de los derechos y obligaciones que de él emanan
d) Domicilio ignorado: La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde
se encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido.

Caracteres del domicilio: es voluntario (depende de la voluntad de las personas); es


mutable; es inviolable (según la Constitución Nacional) y es necesario.

El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se


le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales
tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de
las obligaciones allí contraídas.

3. ESTADO CIVIL: Este atributo es exclusivo de las personas físicas. Involucra una serie
de derechos y obligaciones que afectan la organización de la familia y de la sociedad, que
interesan al orden público, estando regido exclusivamente por la ley.
Los estados civiles son:
 Soltero.
 Casado.
 Divorciado
 Viudo.
El estado civil influye directamente en el régimen patrimonial de la persona así también se
contraen nuevas obligaciones. Todo lo que se produce en el matrimonio es bien
GANANCIAL (se ha formado una sociedad de interés común a partir del matrimonio) y tiene
gran importancia en la herencia. El viudo solo participa con lo que es de uno por el bien
ganancial (hereda de la sociedad conyugal) y el resto es herencia que se reparte por vía
sanguínea (cuando no hay descendencia hay ascendencia). El matrimonio no implica no
tener bienes propios (los que se tenían antes del matrimonio o heredados), pero los frutos
de estos son gananciales. La liquidación de la sociedad conyugal se produce ya sea por
muerte o por divorcio.

El Estado Civil, presenta los siguientes caracteres: inalienable (está fuera del comercio);
imprescriptible; el ministerio público interviene siempre como parte en los casos de
instancias judiciales.
4. CAPACIDAD: Es la aptitud que tienen la personas para adquirir derechos y contraer
obligaciones y se basa en el estado de las personas.
Existen capacidades:
a. DE DERECHO: Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de
derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de
hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.
b. DE EJERCICIO (DE HECHO): Toda persona humana puede ejercer por sí misma
sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código y en una
sentencia judicial. Los derechos que pueden ejercer son solamente aquellos de los cuales
sean titulares. (Se adquiere a la mayoría de edad, 18 años).

La carencia de esta aptitud es lo que se llama INCAPACIDAD.

INCAP. DE DERECHO: a medida que crece la persona va adquiriendo nuevos derechos.


Ej.: el menor de edad, que es representado por sus padres, no tiene derecho a votar pero
sí derecho a la vida.
a. Incapacidad De Derecho Absoluta: En nuestra legislación No Existe; ello
significaría el reconocimiento de la esclavitud o de la muerte civil. No se concibe ninguna
persona sin derecho.
b. Incapacidad De Derecho Relativa: Se admite, en cambio, la incapacidad relativa
de derecho, por tratarse de la relación de la persona con la sociedad.
La incapacidad de derecho, es siempre relativa, se origina por ley, es excepcional, las
incapacidades responden a causas significativas.

INCAP. DE HECHO O EJERCICIO: Son incapaces de ejercicio:


a. la persona por nacer.
b. la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente.
c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en
esa decisión.
Los incapaces de hecho tienen plena capacidad de derecho: por ello efectúan actos
jurídicos a través de sus representantes. Las excepciones a las funciones de los
representantes son los actos personalísimos: testamento, matrimonio, divorcio, etc. (en
estos casos, el consentimiento debe ser otorgado por el incapaz).
La incapacidad, en el caso de los menores adultos, cesa con la mayoría de edad,
con el matrimonio o con la emancipación por habilitación de edad (al cumplir 18 años).
Las personas jurídicas tienen capacidad que se requiere para funcionar de
derecho relativa, es decir, toda la capacidad necesaria para la obtención de los fines de la
entidad. Respecto de los terceros gozan de los mismos derechos que los particulares para
adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales,
recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legadas por testamentos,
donaciones por pactos entre vivos, crear obligaciones e intentar acciones civiles o
criminales.

5. PATRIMONIO: Es el conjunto de bienes que tiene una persona, implica siempre un


balance entre un activo y un pasivo, es por eso que podemos decir que el patrimonio puede
ser: Positivo, Negativo, Neutro o nulo. No se concibe persona sin patrimonio (aún si mi
patrimonio es cero, sigue siendo un patrimonio en cuanto a balance).
Puede estar formado por bienes físicos con valor económico que ocupan un lugar en el
espacio y/o por los derechos, como ser los derechos de autor o intelectuales (estos últimos,
sin tangibilidad material).
El patrimonio es: único (excepto beneficio de inventario y separación de bienes);
indivisible; necesario; inalienable; es la prenda de los acreedores, quienes pueden cobrar
sus créditos del patrimonio del deudor.
La persona jurídica debe tener un patrimonio.
6. RESPONSABILIDAD: Este atributo es exclusivo de las personas jurídicas, pueden ser
demandadas por acciones civiles y pueden hacerse ejecución de sus bienes. Hay 2 tipos
de responsabilidades:
 Responsabilidad contractual: Responden por los daños que causen quienes lo
dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
 Responsabilidad extracontractual: Responden por los daños que causen sus
dependientes (empleados) a las cosas.

COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES

CONSEJO PROFESIONAL: o Colegios de Graduados son Personas Jurídicas pero


paraestatales, o sea que el Estado delega funciones en ellos Ej.: matrículas habilitantes de
profesionales. Es una persona jurídica de Derecho Público constituida por los propios
profesionales, que tiene patrimonio y además responsabilidad y personería jurídica ante la
justicia pudiendo querellar ante la misma a los que ejerzan indebidamente la profesión.
Ejercen el control como policías desde el punto de vista ético.

Funciones: Organiza y lleva las matrículas de los profesionales estableciendo que ningún
profesional podrá ejercer si no está matriculado en los registros del consejo, caso contrario
puede ser sancionado con multas por violación del derecho penal administrativo. La
Constitución de Tucumán del 90 anula la colegiación obligatoria aunque las leyes anteriores
siguen aún vigentes, por lo que se debe presentar un recurso para ejercer la profesión en
forma independiente.

Sanciones:
 Denegar la matrícula si hay causa justa. Se podrá solicitar inscripción después de 3
años de la resolución respectiva.
 Amonestar, consistiendo esta una sanción privada sin trascendencia.
 Multa, con una determinada cantidad de dinero.
 Suspender en el ejercicio de la profesión por el plazo entre 1 mes y 1 año.
 Cancelar la matricula otorgada, en cuyo caso solo podrá solicitarla luego de 5 años
de la cancelación.
 Advertir, lo que significa una sanción leve.

Patrimonio:
 Las cuotas de cada profesional inscripto.
 Las cuotas por cada acto de ejercicio de profesión.
 Multas.

Formación: El consejo profesional se elige por voto secreto y obligatorio de todos los
profesionales nucleados en él. Cada consejo está constituido por 5 miembros que deberá
tener 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión. El cargo es obligatorio y ad-
honorem, durante 5 años.
SOCIEDADES COMERCIALES: sociedades comerciales con fines de lucro, no requieren
autorización del estado para funcionar, pero deben adecuarse a uno de los tipos
asociatorios previstos por la ley (S.A, S.R.L, etc.). Los requisitos son:
 Inscripción en el registro público de comercio.
 Llevar libros de comercio.
Las que están tipificadas por la ley se dice que están “Legalmente Constituidas”. Las “No
Legales” son conocidas como “Sociedades de Hecho”. ‘Habrá sociedad, cuando dos o más
personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una presentación, con el fin
de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirá entre sí, del empleo que
hicieran de lo que cada uno hubiere aportado’.

Son elementos necesarios para esta sociedad:


1. Dos o más personas.
2. Realización de aportes (‘prestación’) que puede ser: obligaciones de dar (por
ejemplo: sumas de dinero) y de hacer (por ejemplo: aportar el trabajo), a cargo de
cada una de las partes (‘mutuamente obligado’).
3. Finalidad de lucro o de ventaja económica (‘apreciable de dinero’)
4. División de las utilidades y las pérdidas: todos se benefician con las ganancias y
soportan las pérdidas (puede ser partes iguales o en proporción a los aportes).
5. Fondo común, formados por los aportes.
6. Organización, lo que implica administración y representación.

1. Colectiva
2. S.R.L
3. S.A
4. Comandita Simple
5. Sociedades de Hecho

1. Colectiva: Es una sociedad realmente entre personas, que se unen mediante un


contrato. Tienen un objeto determinado y un capital determinado. Los socios de esta
sociedad responden solidariamente por todos los derechos y obligaciones de ese
contrato. Responder solidariamente quiere decir que responden no solo con el
patrimonio de la sociedad sino también con el patrimonio de cada uno de los socios.
2. S.R.L.: Es una sociedad limitada al capital que termina afectando. La
responsabilidad de los socios no es solidaria. Es un capital que se afecta para el
cumplimiento de un objetivo y solamente se responde en la medida del capital
afectado. Cada socio pone un capital para formar la sociedad y responden por las
deudas hasta ese monto, no más.
3. S.A.: Están basadas en la suscripción de acciones. Manejan grandes capitales, sus
socios generalmente no se conocen entre ellos. La responsabilidad, al igual que en
las S.R.L., está limita al aporte social realizado por cada socio.
4. Comandita Simple: Hay un socio capitalista y otro socio activo (trabajo).
5. Sociedades de Hecho: no se ajustan a ninguna de las sociedades legalmente
estructuradas. Deben responder con la totalidad del patrimonio y no solo con el
capital comprometido como en las sociedades legales.
TEMA 4: OBJETO DE LAS RELACIONES JURÍDICAS

BIENES: Los objetos materiales (cosas) e inmateriales (derechos), tangibles e intangibles,


susceptibles de valor. El conjunto de los bienes de una persona constituyen su patrimonio.

En sí Mismas (por naturaleza)


CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS En Relación a las Personas

 EN SÍ MISMAS: Las cosas pueden clasificarse por sí mismas en:


1) Inmuebles y Muebles
2) Fungibles.
3) Consumibles.
4) Divisibles e Indivisibles
5) Principales y Accesorias.
6) Fuera del comercio.

1. COSAS INMUEBLES Y MUEBLES

a) INMUEBLES: cosas que no tienen movilidad y que están adheridas al suelo


(están fijos en un lugar), se definen:
 Por su Naturaleza: Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas
incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el
suelo sin el hecho del hombre.

 Por Accesión: son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por
su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los
muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un
derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran
inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o
a la actividad del propietario.

b) MUEBLES: son aquellos que pueden moverse de un sitio a otro por sí mismos
o por una fuerza externa.

2. COSAS FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES

a) FUNGIBLES: Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale
a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y
en igual cantidad.
b) NO FUNGIBLES: no tiene equivalencia con ninguna otra cosa, son irreemplazables.

3. COSAS CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES

a) CONSUMIBLES: son todas aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Ej.:
alimentos, carbón, cemento.
b) NO CONSUMIBLES: Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer
uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después
de algún tiempo. Ej.: ropas, muebles del hogar, libros.
4. COSAS DIVISIBLES E INDIVISIBLES

a) DIVISIBLES: Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin
ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las
otras partes como a la cosa misma. Ej.: los granos, un pan, una torta, la tierra.
b) NO DIVISIBLES: Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en
antieconómico su uso y aprovechamiento. Ej.: parto una mesa y ya no es mesa;

5. COSAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS

a) PRINCIPALES: son las que pueden existir por sí mismas. No dependen de otra cosa
para su existencia. Ej.: un lote de terreno, una mesa, una silla, etc.
b) ACCESORIAS: son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra
cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa
principal. Ej.: ventana-pared, casa-terreno.

6. BIENES FUERA DEL COMERCIO:

Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida:
a. por la ley;
b. por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones.

 EN RELACIÓN A LAS PERSONAS, A SU TITULARIDAD:

1) BIENES DEL ESTADO

 BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO: Son bienes pertenecientes al


dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales:
a. el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados
internacionales y la legislación especial,las aguas interiores, bahías, golfos,
ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas que son la porción de tierra
que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas
normales
b. los ríos, estuarios, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el
ambiente peri glacial y toda otra agua, comprendiéndose las aguas subterráneas,
Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la
línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o
laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de
la misma manera que los ríos;
c. las islas formadas o que se formen en el mar territorial
d. el espacio aéreo supra yacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de
la Nación Argentina
e. las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública
construida para utilidad o comodidad común;
f. los documentos oficiales del Estado;
g. las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

Los bienes públicos son:


o Inembargables (no puedo echar manos al bien para producir el
desapoderamiento del mismo y subastarlo o apoderarme).
o Inenajenables (no se pueden vender).
o Imprescriptibles (a pesar del paso del tiempo, no hay extinción de
derechos, nadie puede adquirir el dominio sobre ellos por haberlos poseído
por un tiempo).
Los bienes públicos del Estado pueden ser desafectados de esa categoría, SOLO
por Ley, en este caso pasan a ser bienes privados del Estado, ya sea Nacional, Provincial
o Municipal, según el caso.
Hay dos procedimientos mediante los cuales un particular puede obtener el uso de
un bien público: concesión (no es precaria, y en caso de cesar corresponde su
indemnización) y permiso (es de carácter precario y no indemnizable).

 BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO: Pertenecen al Estado nacional,


provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:
a. los inmuebles que carecen de dueño;
b. las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de
interés similar
c. los lagos no navegables que carecen de dueño;
d. las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los
tesoros;
e. los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier
título.

Los bienes privados del Estado son:


 embargables.
 enajenables.

2) BIENES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y ORIGINARIAS:


Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano. Se reconoce la preexistencia del dominio de las
tierras a las comunidades aborígenes organizadas como tal.

3) BIENES PRIVADOS DE LOS PARTICULARES


Las cosas que no fuesen bienes del Estado Nacional, provincial o de las
municipalidades, son bienes particulares sin distinción de las personas (físicas o jurídicas)
que tengan derechos sobre ellas, salvo aquellas establecidas por las leyes especiales.
Sus titulares pueden aprovechar sus frutos y productos, disponer de ellos de
acuerdo a la ley común y reclamar cuando un tercero los tenga indebidamente en su poder.
Los bienes de los particulares están afectados por la prescripción, son enajenables
y embargables. Salvo por disposiciones especiales. Ej.: la casa como bien de familia.
CLASIFICACION:
Se llama Fruto: a los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o
disminuya su sustancia. Hay frutos:
 Naturales: producciones espontaneas de la naturaleza.
 Industriales: se producen por las industria del hombre o la cultura de la tierra
 Civiles: son las rentas que la cosa produce. Las remuneraciones de trabajo se
asimila a frutos civiles.

Se llama Producto a los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran
o disminuyen su sustancia.

BIENES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los
derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho
administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el
funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la
biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios
previstos en la ley especial.
Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la
normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.

FUNCIÓN DE GARANTÍA
Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y
constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que el Código
o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales
autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.

BIENES EXCLUIDOS: Quedan excluidos de la garantía:


a. El lecho cotidiano del deudor y de su familia (bien de familia).
b. las ropas y muebles de uso indispensable.
c. los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio.
d. los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta,
construcción o reparación
e. pensión de alimentos.
f. Sueldos y salarios en función a un porcentaje (20%)
g. la indemnización por despido o accidente de trabajo
h. los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre
el inmueble afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización
o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución
individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble

VIVIENDA: Puede afectarse un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una
parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas
en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley
nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o
más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro
del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado
el constituido en primer término

EL PATRIMONIO COMO PRENDA COMÚN DE LOS ACREEDORES: El patrimonio es la


garantía que los acreedores tienen para el resarcimiento (reparación de un daño) de las
deudas. Se puede echar mano al patrimonio del deudor para hacer efectivos los créditos.
Puede suceder que los bienes subastados no alcancen para cubrir las deudas, los créditos
se dan de acuerdo a la solvencia de la persona.

CLASES DE ACREEDORES: La ley distingue distintos tipos de acreedores a los efectos


de sus posibilidades de cobrar los créditos.

1) ACREEDORES PRIVILEGIADOS: Son los que tienen el privilegio conferido por ley
de cobrar antes que los demás acreedores. Estos tienen privilegios sobre la
generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles. Estos pueden ser:
 Generales: Sus derechos recaen sobre la generalidad de los bienes del
deudor, sean bienes muebles e inmuebles.
En orden de prioridad:
a. gastos de justicia.
b. Costos y honorarios
c. impuestos o deudas publicas
d. gastos funerarios.
e. gastos de última enfermedad durante seis meses.
f. los salarios de los dependientes por seis meses
 Especiales: Estos privilegios producen efecto sobre bienes
determinados (muebles o inmuebles). Ej.: el locador tiene privilegios para el
cobro de alquileres adeudados sobre los bienes muebles que sean propiedad
del locatario.

2) ACREEDORES CON DERECHO REAL DE GARANTÍA: el privilegio alcanza


hasta el valor de la cosa mueble o inmueble, dado en garantía (hipoteca o
prenda). Si la deuda no se cubre, el saldo quedaría para ser incluido en
acreedores quirografarios.

3) ACREEDORES QUIROGRAFARIOS: (o comunes): No tienen preferencia


alguna y están en tercer lugar, después de los privilegiados y los reales de
garantía. Si los bienes no alcanzan a cubrir las deudas correspondientes a los
acreedores comunes, se los prorrateará (repartir una cantidad
proporcionalmente entre varios) en el tiempo, proporcionalmente al monto del
crédito.
VÍAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

1) ACCIÓN INDIVIDUAL: es el conocido juicio ejecutivo contra la presentación de


un título que prueba la existencia de una obligación, se intima al deudor a pagar la deuda
más una suma en la que incluye la actualización monetaria (inflación) e intereses.
También se pueden incluir costos adicionales (honorarios).
Los pasos a seguir son:
a. Intimación al pago
b. Embargo de los bienes del deudor: los bienes embargados no pueden
ser enajenados, tampoco los sueldos y jubilaciones salvo un cierto porcentaje.
c. Si no pagan aún dentro del límite establecido: se dicta sentencia de
trance (deben negociar o le sacan a remate) y remate. Lo producido por el remate se
afecta al pago de obligaciones y costos.

2) ACCIÓN COLECTIVA: (quiebra) Se da cuando existen varios acreedores. Ésta


tiene lugar frente a un estado de cesión de pagos del deudor. Esta acción puede provenir
del acreedor o del deudor. Se puede pedir la quiebra en el caso que el deudor sea
comerciante o concurso civil en caso de que no sea comerciante.
Los pasos a seguir son:
a. Pedido de quiebra o concurso: se llama a convocatoria de acreedores
y junto con el deudor se ve si se puede refinanciar la deuda, si hay arreglo el pedido
termina en lo que se llama concordato, arreglan los términos en que pagará la deuda; si
no hay arreglo se pasa a la instancia siguiente.
b. Declaración en quiebra: los bienes del deudor pasan a manos de una
tercera persona llamado síndico, que desde ese momento administra el patrimonio del
deudor.
c. Liquidación del patrimonio del deudor: ya sea que se rematen los
bienes o si los acreedores están de acuerdo se realiza una venta directa para obtener
mejores precios que por vía del remate.
d. Pago a los acreedores: se realiza de acuerdo al orden de privilegios.
TEMA 5: HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

HECHOS JURÍDICOS: El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al


ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o
situaciones jurídicas. Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna
adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Son
involuntarios

EL SIMPLE ACTO LICITO: es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que


resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

ACTO JURÍDICO: El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

ACTO VOLUNTARIO: son los ejecutados con discernimiento, intención y libertad, que se
manifiesta por un hecho exterior.
 Discernimiento: capacidad de definir los actos que se efectúan.
 Intención: voluntad de realizar el acto.
 Libertad: determinación de llevar a cabo el acto sin presión alguna.

ACTO INVOLUNTARIO: es involuntario por falta de discernimiento:


1. el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
2. el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años;
3. el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin
perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.

MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD: Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por


escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.

SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD: El silencio opuesto a actos o a


una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto
o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede
resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación
entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

MANIFESTACIÓN TÁCITA DE VOLUNTAD: La manifestación tácita de la voluntad resulta


de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando
la ley o la convención exigen una manifestación expresa.

VICIOS DE LA VOLUNTAD: ERROR, DOLO, VIOLENCIA: Los hechos ilícitos


considerados como vicios de la voluntad pueden ser ejecutados por:

1. ERROR: Error es la idea inexacta del hecho realizado e ignorancia es la ausencia


de nociones.

ERROR DE HECHO: El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad


del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser
reconocible por el destinatario para causar la nulidad.

2. DOLO: Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero,


cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.
La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto
no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.

 El dolo es ESENCIAL y causa la nulidad del acto si es grave, causa un daño


importante.
 El dolo INCIDENTAL no es determinante de la voluntad; en consecuencia, no
afecta la validez del acto.

3. VIOLENCIA: La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un


mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o
bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las
amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las
demás circunstancias del caso.

ACTOS JURÍDICOS.

 OBJETO: Es la cosa o hecho sobre el cual cae la obligación contraída. No debe ser
un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas
costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad
humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido
que lo sea.

 CONVALIDACIÓN: El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido,


aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del
vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición.

 CAUSA: es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido


determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados
cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o
tácitamente si son esenciales para ambas partes.

 FORMA Y PRUEBA: Son el conjunto de solemnidades que la ley exige que deben
cumplirse para que un acto jurídico pueda considerarse válido. La falta de
formalidades trae como consecuencia la nulidad del acto Ej.: escritura del acta,
presencia de testigos. Si la ley no designa una forma determinada para la
exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente

LAS FORMAS DE LOS ACTOS JURÍDICOS SON 2:


 Son INSTRUMENTOS PÚBLICOS:
a. las escrituras públicas y sus copias o testimonios; los instrumentos que extienden
los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las
leyes;
b. los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.
Son requisitos de validez del instrumento público: la actuación del oficial público en
los límites de sus atribuciones y de su competencia y las firmas del oficial público,
de las partes, y de sus representantes.
Los instrumentos públicos se tienen por cierto y hace fe pública, se supone siempre
válido a menos que se pruebe lo contrario. Prueban la verdad de su contenido sin
necesidad de recurrir al reconocimiento de las firmas.
 INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES NO FIRMADOS: Los
instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman
instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no
firmados; esta categoría comprende:
a. todo escrito no firmado, los impresos, los registros visuales o
auditivos de cosas o hechos
b. cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y
de información.

MODALIDADES
 CONDICIÓN: Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual
las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.
Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas
costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente
de la voluntad del obligado.
La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en contrario.
 PLAZO: La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al
vencimiento de un plazo.
El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a restituir a
su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circunstancias,
resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.
 CARGO: El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un
derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya
previsto como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento
se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que
tal condición no existe.
El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte y
con él se
traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que sólo pueda ser ejecutado
por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es
inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho
principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos.

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS: Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en
razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.
La nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos los
casos debe sustanciarse. De acción cuando se siente perjudico por el acto jurídico e intenta
que se declare la nulidad, de excepción cuando se pretende que la nulidad no afecte a uno.
a. NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS
 Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral
o las buenas costumbres.
 Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo
en protección del interés de ciertas personas.

Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una
o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras
disposiciones válidas, si son separables. Si no son separables, se declara la nulidad
total.
La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se
hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo
que han recibido.
b. CONFIRMACION
Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta
expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber
desaparecido la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad
de la otra parte.
c. INOPONIBILIDAD
El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos
previstos por la ley. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin
perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad.

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS: Todos los derechos son transmisibles excepto


estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe
trasgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Sucesor universal es el
que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe
un derecho en particular.
TEMA 6: DERECHOS PERSONALES: OBLIGACIONES.

DERECHOS PERSONALES: Facultan al titular del derecho para exigir que una persona
determinada cumpla con una obligación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer.
Implica una relación jurídica entre un sujeto acreedor y otro deudor.

OBLIGACIONES: La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor


tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y,
ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.

 REQUISITOS: La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser


material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de
valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra
patrimonial del acreedor.
 CAUSA: No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo
para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
 PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESUNCIÓN DE FUENTE
LEGÍTIMA: La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto
de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se
presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario.
 BUENA FE: Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las
exigencias de la buena fe.

 EFECTOS

1. CON RELACIÓN AL ACREEDOR: La obligación da derecho al acreedor a:


a. emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a
que se
ha obligado;
b. hacérselo procurar por otro a costa del deudor;
c. obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

2. CON RELACIÓN AL DEUDOR: El cumplimiento exacto de la obligación


confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las
acciones del acreedor.

CUMPLIMIENTO POR DEBER MORAL: Lo entregado en cumplimiento de deberes


morales o de conciencia es irrepetible.

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: El reconocimiento consiste en una


manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al
cumplimiento de una prestación. El reconocimiento puede referirse a un título o causa
anterior; también puede constituir una promesa autónoma de deuda. Si el acto del
reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe
estarse al título originario, si no hay una nueva y lícita causa de deber.

ACCIÓN DIRECTA: Es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a
su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio
y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y
sólo procede en los casos expresamente previstos por la ley.
ACCIÓN SUBROGATORIA: El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer
judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y
esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna
sobre los bienes obtenidos por ese medio.

1. SEGÚN NATURALEZA

 OBLIGACIONES DE DAR: El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla


en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla
con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella.
Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto
de su entrega. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar
al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de tres días desde
la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Es
de cumplimiento compulsivo. Ej.: compro un zapato y lo pago.
 OBLIGACIÓN DE HACER: Es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un
servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por
las partes. La prestación de un servicio puede consistir:
1. en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente
de su éxito.
2. en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su
eficacia;
3. en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido (llave en mano o
producto en mano)

El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la


intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera,
la prestación se tiene por incumplida, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo
mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva. Es de cumplimiento no
compulsivo. Ej.: pago un anfiteatro y me lo hacen.

 OBLIGACIÓN DE NO HACER: Es aquella que tiene por objeto una abstención del
deudor o tolerar una actividad ajena.
Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y
los daños y perjuicios. Es de cumplimiento compulsivo. Ej.: pactar un compromiso
de no vender determinados productos dentro de un plazo y zona determinados, es
decir, no ejercer actividad comercial específica.

2. OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

 OBLIGACIÓN DIVISIBLE: es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de


cumplimiento parcial. La prestación jurídicamente divisible exige los requisitos:
a. ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga
la misma
calidad del todo;
b. no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser
antieconómico su
uso y goce, por efecto de la división.

 OBLIGACIONES INDIVISIBLES: Son indivisibles las obligaciones no susceptibles


de cumplimiento parcial. Hay indivisibilidad:
a. si la prestación no puede ser materialmente dividida;
b. si la indivisibilidad es convenida; en caso de duda sobre si se convino que la
obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria;
c. si lo dispone la ley.

3. OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL

 OBLIGACIONES SIMPLEMENTE MANCOMUNADAS: es aquella en la que el


crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes
entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran
deudas o créditos distintos los unos de los otros.
 OBLIGACIONES SOLIDARIAS: Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad
de sujetos y originadas en una causa única cuando su cumplimiento total puede
exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. La
solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título
constitutivo de la obligación.
El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los
codeudores, simultánea o sucesivamente. Cualquiera de los deudores solidarios
tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda.
 OBLIGACIONES CONCURRENTES: son aquellas en las que varios deudores
deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Se hacen contratos por
aparte, entonces tengo obligaciones concurrentes con cada uno de los profesionales
implicados en la obra y cualquiera me responde por el 100%.
Las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas: El acreedor tiene
derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores. El pago
realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados
concurrentes. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y
la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los
otros. La mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto
a los otros codeudores.

4. OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS

 OBLIGACIONES PRINCIPALES: son aquellas cuya existencia, régimen jurídico,


eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro
vínculo obligacional. Es decir nace, vive y muere por ella misma.

 OBLIGACIONES SON ACCESORIOS a una obligación principal cuando dependen


de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan
esenciales para satisfacer el interés del acreedor.
La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y
obligaciones
accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario.

OBLIGACIONES CON CLÁUSULA PENAL Y SANCIONES CONMINATORIAS

CLÁUSULA PENAL: es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de
una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la
obligación. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o
cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio
del acreedor o de un tercero.
El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba
la causa extraña que suprime la relación causal. La pena o multa impuesta en la obligación
suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor
no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación
suficiente.

SANCIONES CONMINATORIAS: Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del
derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen
deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial.
Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe
satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su
resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

RESPONSABILIDAD CIVIL: son aplicables a la prevención del daño y a su reparación.


RESPONSABILIDAD OBJETIVA: “Las personas deben responder por los daños
producidos por las personas a su cargo y por los bienes de que se sirven”. La
responsabilidad surge ajena a la voluntad.

 PREVENTIVA: La acción preventiva procede cuando una acción u omisión


antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o
agravamiento. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a. evitar causar un daño no justificado;
b. adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas
razonables para
evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; del cual un tercero
sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos
en que incurrió.
c. no agravar el daño, si ya se produjo.

 RESARCITORIA: La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de


una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las
disposiciones del Código. Está justificado el hecho que causa un daño:
 en ejercicio regular de un derecho;
 en legítima defensa propia o de terceros;
 para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza
al agente o a un tercero.

 DISUASIVA: Evitar mediante la amenaza de las sanciones, que los daños se


produzcan.

DAÑO RESARCIBLE: Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado


por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho
de incidencia colectiva.
 Se llaman daños y perjuicios (intereses) al valor de la pérdida que se haya sufrido
y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor, por la inejecución de ésta
a su debido tiempo.
 Los daños emergentes son los gastos en que se debe incurrir el acreedor para
reparar los vicios en el incumplimiento de la obligación, surgen del incumplimiento
del deudor.
 El mero (o lucro) cesante es la ganancia faltante o la no obtención del mero que
se pensaba obtener, por la mora del incumplimiento de la obligación.
 El daño moral es el deterioro de la persona en su integridad moral ante la sociedad.
Es una forma de cotización de los afectos, sufrimiento de una pérdida.

a. INDEMNIZACIÓN: es el pago en dinero que el agresor le hace al ofendido


pretendiendo reparar su falta de esa manera. La indemnización comprende la pérdida o
disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico
esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances.
Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos
de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales
legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
b. REPARACIÓN PLENA: La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la
restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el
pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto
que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso
se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad
o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la
sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.
c. PRUEBA DEL DAÑO: El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que
la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

INTERESES: Son aquellas sumas que se debe al ofendido por la demora en el


cumplimiento de la obligación. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta
cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la
obligación. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada.
 Intereses compensatorios: La obligación puede llevar intereses y son válidos los
que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada
para su liquidación. No se da por incumplimiento, sino que está relacionada con el
valor del dinero en el tiempo. Desfasaje de inflación.
 Intereses moratorios: A partir de su mora el deudor debe los intereses
correspondientes.
 Intereses punitorios: Los intereses punitorios convencionales se rigen por las
normas que regulan la cláusula penal. Son intereses moratorios ya pactados.

ACUMULACION Y CURSO DE LOS INTERESES: No se deben intereses de los intereses,


excepto que:
a. una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una
periodicidad no inferior a seis meses;
b. la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde
la fecha de la notificación de la demanda;
c. la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce
desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo;
d. otras disposiciones legales prevean la acumulación.

RESPONSABILIDAD DIRECTA: Es responsable directo quien incumple una obligación u


ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. El autor de un daño causado por un
acto involuntario responde por razones de equidad.
El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor,
sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza.
Pluralidad de responsables: Si varias personas participan en la producción del daño que
tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad
deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes.
Encubrimiento: El encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño.

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA INTERVENCIÓN DE COSAS Y DE CIERTAS


ACTIVIDADES

Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las
actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados
o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes
la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el
cumplimiento de las técnicas de prevención.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y ANÓNIMA


 COSA SUSPENDIDA O ARROJADA: Si de una parte de un edificio cae una cosa,
o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden
solidariamente por el daño que cause. Sólo se libera quien demuestre que no
participó en su producción.
 AUTOR ANÓNIMO: Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo
determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que
demuestre que no ha contribuido a su producción.
 ACTIVIDAD PELIGROSA DE UN GRUPO: Si un grupo realiza una actividad
peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño
causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no
integraba el grupo.
EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD: La reparación del menoscabo
a un bien o a una cosa puede ser reclamado por:
a. el titular de un derecho real sobre la cosa o bien.
b. el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien.
El legitimado tiene derecho a interponer su acción, conjunta o separadamente, contra el
responsable directo y el indirecto.

ACCIONES CIVIL Y PENAL: La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho
pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure
al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los
jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes
especiales.

GESTIÓN DE NEGOCIOS: Hay gestión de negocios cuando una persona asume


oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de
hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente.
El gestor está obligado a:
a. avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión, y aguardar su
respuesta
b. actuar conforme a la conveniencia y a la intención, real o presunta, del dueño del
negocio;
c. continuar la gestión hasta que el dueño tenga posibilidad de asumirla por sí mismo
o hasta concluirla;
d. proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto de la gestión;
e. una vez concluida la gestión, rendir cuentas al dueño del negocio.

La gestión concluye:
a. cuando el dueño le prohíbe al gestor continuar actuando. El gestor, sin embargo,
puede continuarla, bajo su responsabilidad, en la medida en que lo haga por un interés
propio;
b. cuando el negocio concluye.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a
expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento
patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su
patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la
demanda.

PAGO INDEBIDO: El pago es repetible, si:


a. la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa
causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a
producir;
b. paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos
que lo haga como tercero;
c. recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad;
d. la causa del pago es ilícita o inmoral;
e. el pago es obtenido por medios ilícitos.

La repetición del pago no está sujeta a que haya sido hecho con error. La repetición obliga
a restituir lo recibido, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir.
DISTINTAS FORMAS DE VOLUNTAD UNILATERAL La declaración unilateral de voluntad
causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos
y costumbres. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Las
obligaciones nacen por la simple voluntad de las personas, una de las partes se obliga sin
intervención de la otra.

a. PROMESA PÚBLICA DE RECOMPENSA: El que mediante anuncios públicos


promete recompensar, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien
ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta
situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a
conocimiento del público.

b. CONCURSO PÚBLICO: La promesa de recompensa al vencedor de un concurso,


requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de
presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos. El
dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de
designación, se entiende que la adjudicación queda reservada al promitente. El
promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra
premiada si esa transmisión no fue prevista en las bases del concurso.

c. GARANTÍAS UNILATERALES: Constituyen una declaración unilateral de


voluntad, son llamadas “garantías de cumplimiento a primera demanda”, “a primer
requerimiento” y aquellas en que se establece que el emisor garantiza el
cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma
de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las excepciones o
defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición
contra el beneficiario, el ordenante o ambos.
El pago faculta a la promoción de las acciones recursorias correspondientes.
En caso de fraude o abuso manifiestos del beneficiario que surjan de prueba
instrumental u otra de fácil y rápido examen, el garante o el ordenante puede requerir
que el juez fije una caución adecuada que el beneficiario debe satisfacer antes del
cobro.

MODOS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

1. PAGO: es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación.


El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el
crédito y lo libera. Si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses, el
pago sólo es íntegro si incluye el capital más los intereses. La mora del deudor se
produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la
obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago y
se rehúsa injustificadamente a recibirlo.
El Pago puede darse de forma
 directa: se da o hace lo convenido.
 por consignación procede cuando: el acreedor fue constituido en mora;
cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor; o cuando el
deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es
imputable. Si la persona a quien se debe pagar no acepta, cabe la posibilidad
de consignar jurídicamente el pago, es decir, se obliga a recibir el pago, ya
que el deudor tiene la voluntad de pagar.
2. COMPENSACIÓN: La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos
personas, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que
sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas,
hasta el monto de la menor.

3. CONFUSIÓN: La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de


acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio.
La obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la
deuda en que se produce la confusión.

4. NOVACIÓN: La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra


nueva, destinada a reemplazarla.
La novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. La
novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor.
La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios.
Siempre supone una subrogación (sustitución), que puede ser real (cuando el objeto
de la obligación es sustituido por otro), o personal (cuando otra persona cumple la
obligación por mí). En ambos casos es necesaria la aprobación del acreedor.

5. DACIÓN EN PAGO: La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente


acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. La dación en pago se rige
por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad.

6. RENUNCIA: Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley
cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. Por parte del
acreedor (es un acto unilateral), se libera al deudor por propia voluntad.
Si la renuncia se hace por un precio, o a cambio de una ventaja cualquiera, es regida
por los principios de los contratos onerosos. La renuncia gratuita de un derecho sólo
puede ser hecha por quien tiene capacidad para donar.
La aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la extinción del derecho. La
renuncia puede ser retractada mientras no haya sido aceptada. Aceptada la
renuncia, la obligación queda extinguida, debe o no instrumentarse a través de un
acto formal.

7. REMISIÓN (perdón de la deuda): Se considera remitida la deuda, cuando el


acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la
deuda. Pero el deudor no puede alegar la extinción de la obligación por haberla
cumplido. “No se está exigiendo una obligación y se está entregando la
documentación para exigirla”.
La remisión de la deuda produce los efectos del pago.

8. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO: La imposibilidad sobrevenida, objetiva,


absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor,
extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a
causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la
de pagar una indemnización de los daños causados.
La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene
efecto extintivo cuando el plazo es esencial, o cuando su duración frustra el interés
del acreedor de modo irreversible.
9. TRANSACCION: Acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose
concesiones reciprocas (negociaciones), extinguen obligaciones litigiosas o
dudosas.

10. PRESCRICION EXTINTIVA:


 Prescripción Liberatoria: Libera al deudor de toda obligación por el sólo silencio
o inacción del acreedor durante el tiempo designado por ley. Las deudas que se
pagan habiendo estado prescriptas quedan bien pagadas, no puedo
arrepentirme. Cada obligación tiene un plazo de prescripción especifico; en caso
en que no haya sido fijado, se aplica el llamado plazo residual (10 años, según
ley 4030).
 Prescripción Adquisitiva: Otorga derecho de posesión y dominio sobre un bien.
Posesión publica, pacífica y continuada.
TEMA 7: CONTRATOS EN GENERAL

CONTRATO: es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su


consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales.
Consta de un elemento fundamental que es el consentimiento, el cual presenta dos etapas
perfectamente diferenciadas:
 OFERTA: La realiza quien propone el negocio. Es un acto unilateral, que en principio
puede ser dejada sin efecto por la persona que la propuso siempre que no se haya
producido la aceptación.
 ACEPTACION: La realiza quien acepta el negocio (la oferta). También es un acto
unilateral.
Luego de que se han llevado a cabo la oferta y la aceptación, se realiza el contrato, que es
un acuerdo BILATERAL. Una vez que la oferta es aceptada, el contrato está
PERFECCIONADO; luego, se entra en la etapa de cumplimento (del contrato). La
OBLIGACION surge por parte de un acuerdo de voluntades.

EFECTO VINCULANTE: Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las


partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en
los supuestos en que la ley lo prevé.

FACULTADES DE LOS JUECES: Los jueces no tienen facultades para modificar las
estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo
autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público.

BUENA FE: Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan
no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan
considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría
obligado un contratante cuidadoso y previsor.

CARÁCTER DE LAS NORMAS LEGALES: Las normas legales relativas a los contratos son
supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su
contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.

PRELACIÓN NORMATIVA: Cuando concurren disposiciones del Código y de alguna ley


especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación:
a. normas indisponibles de la ley especial y del Código;
b. normas particulares del contrato;
c. normas supletorias de la ley especial;
d. normas supletorias del Código.

INTEGRACIÓN DEL CONTRATO: El contenido del contrato se integra con:


a. las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas
incompatibles con ellas;
b. las normas supletorias;
c. los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque
hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y
regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su
aplicación sea irrazonable.
DERECHO DE PROPIEDAD: Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho
de propiedad del contratante.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Desde el punto de vista de la obligación:


 Unilaterales: cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede
obligada. Ej.: la donación, en la cual sólo se obliga el donante a favor del donatario;
recompensa.
 Bilaterales: cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las
normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos
plurilaterales. Ej.: el contrato de compraventa, en el que las obligaciones son recíprocas
entre vendedor y comprador; locación de obra; alquiler; contrato de trabajo; etc.

Desde el punto de vista de las ventajas:


 Onerosos: No es gratuito, exige una contraprestación económica o personal. Se da
cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una
prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra, es decir, producen ventajas
en ambas partes. En general, los contratos bilaterales son también onerosos.
 Gratuitos: Se da cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja,
independiente de toda prestación a su cargo. En general, los contratos unilaterales son
gratuitos. Ej.: la entrega de una casa es de donación, quien la recibe no debe, en
principio, efectuar ninguna contraprestación. Salvo que la donación se realice con
cargo.

Desde el punto de vista de la certeza de la prestación:


 Conmutativos: Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas
para todos los contratantes son ciertas. Ej.: contrato de compraventa.
 Aleatorios: Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o para
todos, dependen de un acontecimiento incierto, que puede no ocurrir. Ej.: si yo compro
un boleto de lotería, la obligación de pago por parte del vendedor del boleto, aparece
recién cuando yo acierto en el sorteo.

Desde el punto de vista de la forma, los contratos consensuales pueden ser:


 Formales: Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, son nulos
si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos, lo
es sólo para que éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan
concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen
como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad.
Ej.: una escritura pública en la compra de inmuebles.
 No Formales: Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta debe
constituir sólo un medio de prueba de la celebración del contrato. Contratos que no
necesitan de una forma especial para su validez. Ej.: comprar una caja de fósforos

Desde el punto de vista de la mención:


 Nominados: tienen una denominación especial que los distingue de los otros. Están
específicamente mencionados en el C.C. Ej.: contrato de compraventa, locación de
obra, donación, etc.
 Innominados: Puede ser cualquiera no contemplado en el CC, siempre que el objeto
sea lícito y no atenten contra la moral, las buenas costumbres y el orden público. Los
contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por:
a. la voluntad de las partes;
b. las normas generales sobre contratos y obligaciones;
c. los usos y prácticas del lugar de celebración;
d. las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son
compatibles y se adecuan a su finalidad.

Desde el punto de vista de la aceptación:


 De Adhesión: es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas
generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que
el adherente haya participado en su redacción. Ej.: cuando voy al supermercado,
desde un inicio sé que voy a poder pagar el producto buscado, su precio no se
discute (no se negocia). Por ejemplo, contratos administrativos.
 De libre Discusión: las cláusulas surgen de la libre discusión de las partes.

Desde el punto de vista del tiempo:


 De larga duración: que lleva un determinado tiempo entre el perfeccionamiento y el
cumplimiento. La prestación se va sucediendo a medida que corre el tiempo.
 De ejecución inmediata: es el contrato que se perfecciona y se cumple en un solo
acto. La ejecución es inmediata.

Desde el punto de vista de su condicionamiento:


 Principales: son los que valen por sí mismos.
 Accesorios: son complementarios del principal.

FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO


Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una
conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada con la intención de obligarse
y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser
aceptada.
Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la
oferta. La aceptación perfecciona el contrato.

TRATATIVAS CONTRACTUALES
Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para
abandonarlas en cualquier momento.
Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes
deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este
deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber
confiado, sin su culpa, en la celebración del contrato.
Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter
confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente
en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño
sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial,
queda obligada a indemnizar a la otra parte.
Los instrumentos mediante los cuales una parte, o todas ellas, expresan un consentimiento
para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son
de interpretación restrictiva. Sólo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus
requisitos.

CONTRATOS PRELIMINARES: Los contratos preliminares deben contener el acuerdo


sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo.
El plazo de vigencia de las promesas es de un año, o el menor que convengan las partes,
quienes pueden renovarlo a su vencimiento.
Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no
puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es
aplicable el régimen de las obligaciones de hacer.

UNIONES TRANSITORIAS: Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen
para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de
la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y
accesorios al objeto principal. Ej.: UTE donde distintas personas jurídicas conforman una
nueva unión en vista de una obra o prestación de un servicio concreto.

INCAPACIDAD E INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad
restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo
que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con
capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido.
No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos
para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está
prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.
No pueden contratar en interés propio:
a. los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación
están o han estado encargados;
b. los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han
intervenido;
c. los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que
intervienen o han intervenido;
d. los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre
los bienes de las testamentarias que estén a su cargo.

OBJETO: El objeto de los contratos es el mismo que la ley señala para actos jurídicos.
Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica
y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial.
No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos
por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona
humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se
prohíbe que lo sean.

CAUSA: La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y


subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad,
adecuación o extinción del contrato.
El contrato es nulo cuando:
a. su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b. ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de
ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente
a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha
ofrecido.

FORMA: Es el conjunto de solemnidades que la ley establece para que las partes
intervinientes en el contrato manifiesten su consentimiento. Son aquellos recaudos que la
ley exige para su validez o simplemente para que pueda ser probada su existencia.

PRUEBA: Es el medio por el cual las partes pueden hacer valer sus derechos en caso de
discusión. La prueba es la demostración de la verdad de un hecho del cual derivan
consecuencias jurídicas. Las pruebas pueden ser:
a. Por instrumento público: son escrituras públicas de acuerdo a ciertos requisitos
legales con la intervención de un oficial público (escribano). Este da fe de lo consignado y
la Ley da derecho a la verdad, o sea, presupone que lo expresado es cierto, salvo prueba
contraria.
b. Por instrumento privado: son instrumentos entregados por las partes en forma
privada y NO están sujetos a la formalidad alguna. La condición esencial es la figura de las
partes. La firma no puede ser reemplazada por signos o iniciales.
c. Por confesión de las partes: es el reconocimiento que hace una persona de un hecho
que puede traer consecuencias jurídicas: Judicial (ante un juez) o Extrajudicial (ante un
oficial público).
d. Por juramento judicial: Es el reconocimiento, afirmación o negación de un hecho por
una persona en juicio fundada en su honor, en su respeto a Dios o a la Patria.
e. Por presunción: Conclusiones basadas en indicios o datos, pueden ser legales
(emergen de la ley) o judiciales (surgen de un juez).
f. Por testigos: resulta de la declaración de personas vinculadas a la cuestión.
g. Por pruebas parciales: tiene lugar el pedido de las partes o por orden del juez, la
cuestión se somete a examen por personas idóneas en el tema o en la materia para que
emitan un dictamen técnico o científico.

EFECTO: El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto
a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho
a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido,
excepto disposición legal. Los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a
los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes
a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o
esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.

SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y FUERZA MAYOR


En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas
puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca
cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción.
Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada
uno hasta la ejecución completa de la contraprestación.
Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave
amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud
para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple
o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado.

OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: Están obligados al saneamiento:


a. el transmitente de bienes a título oneroso;
b. quien ha dividido bienes con otros;
c. sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a
título oneroso.
La responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes.
Éstas pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla.

RESPONSABILIDAD POR EVICCIÓN Y VICIOS OCULTOS: La responsabilidad por


evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido, y se extiende a:
a. toda turbación de derecho, total o parcial, que recae sobre el bien, por causa anterior
o contemporánea a la adquisición;
b. los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad
intelectual o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas
por el adquirente;
c. las turbaciones de hecho causadas por el transmitente.

La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a:


a. los defectos no comprendidos en las exclusiones (Exclusiones: los defectos del bien
que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las
circunstancias del caso al momento de la adquisición, los defectos del bien que no existían
al tiempo de la adquisición).
b. los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa
impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad
a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su
contraprestación hubiese sido significativamente menor

SEÑAL: La entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que
las partes convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien entregó la señal la
pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió, debe restituirla doblada.
Como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie
que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el
contrato se cumple; pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o
no hacer.

INTERPRETACIÓN: El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las


partes y al principio de la buena fe. Conforme a la buena fe y la intención de los contratantes
al momento de la firma, se presume legalidad del contrato.

SUBCONTRATO: El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante


crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél
tiene en el contrato principal. En los contratos con prestaciones pendientes éstas pueden
ser subcontratadas, en el todo o en parte, a menos que se trate de obligaciones que
requieren prestaciones personales.

CONTRATOS CONEXOS: Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se


hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de
modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido.
Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la
interpretación.

EXTINCIÓN, MODIFICACION Y ADECUACION DE LOS CONTRATOS: Las causales de


extinción son:

1. Por cumplimiento: cuando el objeto del contrato queda cumplido.


2. Recisión bilateral: cuando por voluntad de ambas partes se extinguen las
obligaciones contraídas a través del contrato. Para el futuro, sin efecto retroactivo.
3. Recisión unilateral: basado en el supuesto incumplimiento. Pueden ser extinguidos
total o parcialmente por declaración de una de las partes en casos en que el mismo
contrato le atribuyen esa facultad. Las partes deben restituirse lo que han recibido
en razón del contrato o su valor.
4. Por nulidad: cuando el contrato nace con un defecto en su origen.
a. Nulo: el defecto está a la vista. Se declara el acto inexistente.
b. Anulable: el defecto surge con posterioridad.
5. Por revocación: en los contratos unilaterales, la parte obligada deja sin efecto el
contrato. Ej.: revocación de un mandato.
6. Por resolución: tiene efecto retroactivo, es decir que el vínculo creado desaparece.
Es como si el contrato nunca se hubiese celebrado. Puede ser:
a. Automática: en el contrato hay una condición resolutoria que deriva de un
hecho
futuro o incierto.
b. Facultativa: no basta el incumplimiento, una de las partes debe pedir la
resolución
del contrato mediante el pacto comisorio.
La resolución de un contrato se lleva a cabo a partir de un acuerdo entre las dos
voluntades que intervienen (es bilateral), en contratos no referidos al orden público.
La resolución, puede hacerse en cualquier momento y sin necesidad de reembolso
(es una de las diferencias con respecto a la rescisión).
7. Prescripción: por el paso del tiempo, sin que los derechos y obligaciones sean
cumplidos

8. Frustración de la finalidad: autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución.


Puede ser:
a) Por muerte de una de las partes: se extingue el contrato por imposibilidad de
cumplimiento, en la medida que las obligaciones solo puedan ser cumplidas por
el difunto. Puede darse el caso en que las obligaciones pasen a los herederos
en la medida en que estos puedan apercibirlas.

b) Por Quiebra o Concurso: Esta extinción del contrato se produce porque una
de las partes tiene la imposibilidad de cumplimiento ante la no posesión de
bienes.
 Quiebra: Estado de cesación de pagos de una persona que es comerciante
(su forma de lucro es el comercio)
 Concurso: estado de cesación de pago de una persona que no es
comerciante.
9. Por ministerio de la ley: la ley faculta a la parte a declarar unilateralmente la
extinción del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiales.
PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA EN MATERIA DE HONORARIOS PROFESIONALES: La
prescripción en materia de honorarios profesionales ocurre cuando el profesional NO
RECLAMA sus honorarios en un plazo ya predeterminado por la ley; a saber 2 años.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Es un acuerdo de voluntades donde una de las partes


es un órgano estatal y la otra un particular u otro órgano estatal. El objeto es la satisfacción
de una necesidad pública. Es de tipo bilateral, por adhesión, consensual y no aleatorio (fijo).
Ej.: La provisión de agua potable si la empresa es del estado, el de la luz, etc. siempre que
una parte sea el estado o un órgano del estado.

CONTRATO DE SEGURO: Es aquel por el cual una persona, generalmente jurídica,


llamada “asegurador”, se obliga mediante la percepción de una cantidad llamada “prima” a
indemnizar a otra persona, que recibe el nombre de asegurado, por la pérdida o daño que
éste pudiese sufrir como resultado de la producción de ciertos riesgos personales o
económicos que son el objeto del “seguro”. En algunos tipos de seguros el contrato puede
hacerse a favor de terceros. Ej.: seguro de vida.
TEMA 8: CONTRATO DE CONSUMO
RELACIÓN DE CONSUMO: Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor
y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o
utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social.

CONTRATO DE CONSUMO: Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o


usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o
con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que
tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los
consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

INTERPRETACIÓN Y PRELACIÓN NORMATIVA: Las normas que regulan las relaciones


de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección
del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la
interpretación del Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE CONSUMO: El contrato se interpreta en el


sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su
obligación, se adopta la que sea menos gravosa.

FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

1. PRÁCTICAS ABUSIVAS: Los proveedores deben garantizar condiciones de


atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona
debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados
de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas
que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o
intimidatorias.
Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no
discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la
garantía constitucional de igualdad, en especial, la de la nacionalidad de los
consumidores.
Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en
especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición
simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo.

2. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES: El


proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y
detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra
circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita
para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su
comprensión.
Está prohibida toda publicidad que:
a. contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan
inducir a
error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto
o servicio;
b. efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal
que
conduzcan a error al consumidor;
c. sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma
perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.
Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden
solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita.

MODALIDADES ESPECIALES:

1. CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS


COMERCIALES: Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera de los
establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta
sobre un bien o servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en
la vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una convocatoria
al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el
objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o
se trate de un premio u obsequio.

2. CONTRATOS CELEBRADOS A DISTANCIA: Contratos celebrados a distancia son


aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de
medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser
utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se
consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios
de radio, televisión o prensa.

3. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: Siempre que en el Código o en leyes


especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender
satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u
otra tecnología similar.

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS: Si las partes se valen de


técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de
consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido
mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar
correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo,
y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos.

5. OFERTAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Las ofertas de contratación por medios


electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o,
en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El
oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación.

LUGAR DE CUMPLIMIENTO: En los contratos celebrados fuera de los establecimientos


comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera
lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación.
Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de
prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.
REVOCACIÓN: En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a
distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de
los diez días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior
a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce.
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Si el derecho
de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de
sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las
prestaciones que han cumplido.

IMPOSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN: La imposibilidad de devolver la prestación objeto del


contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable,
debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento del
ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de
adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

GASTOS: El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el
consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad alguna por la
disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o
a su propia naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que
realizó en ella.

CLÁUSULAS ABUSIVAS: Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden


ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas
expresamente por el consumidor.
Es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto
o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de
las partes, en perjuicio del consumidor.
No pueden ser declaradas abusivas:
a. las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado;
b. las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas
legales imperativas.
TEMA 9: CONTRATO DE OBRA Y SERVICIOS:

CONTRATO DE OBRA: Hay contrato de obra cuando una persona, el contratista, actuando
independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra
material o intelectual mediante una retribución.

DIFERENCIAS CON EL CONTRATO DE SERVICIOS, CONCESIÓN Y COMPRAVENTA:


 Se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste
en realizar cierta actividad independiente de su eficacia, se promete solo el
cumplimiento de una obligación donde una de las partes provee un servicio.
 Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz,
reproducible o susceptible de entrega, es decir, cuando se compromete a dar un
resultado que satisfaga al cliente. Los servicios prestados en relación de
dependencia se rigen por las normas del derecho laboral.
 Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una
cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Cuando una de las partes se
compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser
manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos
que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en
suministrar mano de obra o prestar otros servicios.
 Hay contrato de concesión (comodato) cuando el concesionario se obliga,
mediante una retribución, a disponer de su organización empresarial para
comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y
proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido.
 En el contrato de obra pública la retribución al contratista se hace mediante un
precio que paga la Administración, mientras que en la concesión de obra
pública, la retribución al contratista la realizan los usuarios, puesto que este
tiene el privilegio de explotar la obra pública durante un tiempo. En este caso el
Estado otorga la concesión por un término que le permite cubrir las cargas de capital,
es decir, amortización de gastos de construcción, interés de capital invertido y los
gastos de explotación.

REGIMEN DEL CONTRATO DE OBRA PRIVADA Y OBRA PÚBLICA:


 Se considera que el contrato de obras PRIVADAS es un contrato administrativo.
 El contrato de obras PÚBLICAS es una locación de obra en cuya ejecución la
administración procede como Poder Administrativo, razón por la cual debe
considerárselo por su objeto, fin y régimen, como un contrato administrativo con
régimen propio.

UBICACIÓN DEL CONTRATO DENTRO DE LA CLASIFICACION DE CONTRATOS


GENERALES
1. Bilateral: porque hay obligaciones para ambas partes. El Constructor, hacer la obra y
el Comitente dar el pago.
2. Oneroso: porque ambas partes se benefician (el que encarga la obra se beneficia con
la obra; el que hace la obra se beneficia con el pago).
3. Consensual: basta el consentimiento para que el contrato se perfeccione.
4. Conmutativo y no aleatorio: porque las prestaciones son ciertas y definidas desde el
inicio. No dependen de un hecho incierto.
5. De tracto sucesivo: porque la construcción no se perfecciona y se realiza en un solo
acto. Su cumplimiento se encuentra diferido en el tiempo.
6. Nominado: el Código Civil le confiere un trato específico al contrato de obra y está
expresamente tratado en la ley.
7. No formal: el C.C. no exige una forma determinada para su perfeccionamiento y
validez. Estas disposiciones son establecidas por los consejos profesionales. La
documentación técnica es una prueba fundamental (respaldo) en el contrato de obra.
El contrato de obra se concluye por simple consentimiento, no disponiendo la ley modo
especial alguno para su forma. Se establece, sin embargo, por ley, algunas excepciones
en cuanto a la forma y modo de conclusión, por ejemplo:
 El contrato de obras públicas.
 El contrato de construcción de determinados buques;
 Los boletos de compraventa exigidos en el caso de edificios construidos y
vendidos conforme a la ley de propiedad horizontal.
8. No es de Adhesión si el comitente es un particular, el contrato es de libre
discusión. El contrato es de Adhesión si está vinculado al campo de la obra
pública, el comitente sería el Estado, las cláusulas contractuales están fijadas de
antemano y no se discuten.

SUJETOS, ELECCION DEL CONTRATISTA EN LA OBRA PRIVADA Y PÚBLICA:

1. El Proyectista: es el profesional designado por el comitente y que se encarga de hacer


los cálculos y entregar los correspondientes planos. Es decir, se encarga de la
realización del proyecto de la obra (locación de obra intelectual), el cual me define la
obra (el contratista hace la obra partiendo de ese proyecto).
2. Director Técnico: tiene la función de controlar, supervisar (implica un trabajo
intelectual) que la obra llevada a cabo por el contratista sea ejecutada según lo
establecido por el proyectista. Lo más recomendable es que el proyectista ejerza la
función de director técnico. En obra privada, se habla de director técnico; mientras
que en obra pública, el director técnico es conocido como inspector de la obra.
3. EL COMITENTE: persona que está dispuesta a contratar la realización de un objeto a
un precio determinado. En el caso de obra pública, el Estado posee varios profesionales
a su disposición para que actúen como comitentes. La selección se lleva a cabo a través
de un instrumento de selección, el sistema de concursos.
4. Representante Técnico: una vez que se ha adjudicado la obra a un contratista
determinado, la ley exige que el mismo tenga un representante en la obra: se trata del
representante técnico (con “título habilitante”). Este último, en su título debe mantener
concordancia con el director técnico. La labor del representante técnico también implica
una locación de obra intelectual, percibiendo honorarios a cambio.
5. CONTRATISTA: Se encuentra ligado a la obra material.
i. En obra privada, el principio para su selección es el de la libre selección. Ej.: si
deseo
construir una casa, yo elijo quien la va a construir.
ii. En obra pública, está pactado un sistema de selección que debe garantizar la
apertura de
todos los que están en condición y están dispuestos a realizar la obra; se llama a una
licitación pública y el Estado elije la oferta que más le conviene.

LICITACIÓN PÚBLICA: Es el procedimiento por el cual la administración invita a los


interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen
propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará la más ventajosa, con lo cual queda
perfeccionado el contrato.
PRINCIPIOS JURIDICOS DE LA LICITACIÓN:
1. Posibilidad de oposición y concurrencia entre los oferentes.
2. Publicidad del acto.
3. Igualdad de los licitadores.

PASOS DE LA LICITACIÓN:
1. PLIEGO DE CONDICIONES: Es el conjunto de disposiciones redactadas por la
Administración, destinadas a regir el contrato tanto en su formación como en su
ejecución. Contiene las especificaciones generales y técnicas.
2. LLAMADO A LICITACIÓN: La autoridad competente debe generar el llamado a
licitación luego de realizado el pliego de condiciones. Este llamado promueve la
etapa de publicidad y debe expresar en forma objetiva:
 Cuál es el órgano que interviene, es decir cualquier organismo del estado.
 Objeto de la licitación.
 Lugar donde se encuentra la documentación presupuestaria.
 Lugar donde pueden presentarse las ofertas.
 Día, hora y lugar donde se hará la apertura de los sobres.
3. PUBLICACIÓN: El llamado a licitación debe ser anunciado en el boletín oficial y en
diarios públicos bajo pena de nulidad del acto (si no se publica o se publica mal). La
Administración invita a los interesados a presentar ofertas mediante estas
publicaciones.
4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Pueden ofertar todos los que se consideren
en condiciones de efectuar el suministro, obra, servicio, etc. Los oferentes deben:
 Estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de obras Públicas
o en el Registro de proveedores del Estado bajo pena de nulidad, es el aval
de solvencia moral, técnica y financiera.
 Constituir una garantía de oferta como seña precontractual destinada a
asegurar la celebración del contrato (no su cumplimiento). Depósito del 1%
del monto del presupuesto oficial de la obra como garantía para asegurar la
celebración del contrato y darle seriedad a la oferta.
 Presentar las ofertas en forma escrita y a sobre cerrado.
 En un segundo sobre va la oferta propiamente dicha, esto incluye el
presupuesto privado que confecciona el oferente.
5. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Es un acto formal que se realiza en la fecha y
hora establecida en el llamado. Se abren los sobres, se da lectura a las propuestas
y se labra en acta donde se deja constancia de las ofertas y sus montos. No se
estudian a fondo solo se controlan requisitos formales.
6. ADJUDICACIÓN: Es la decisión de la Administración por la cual determina la
propuesta más ventajosa y la declara aceptada. Es la aceptación de la propuesta
más conveniente, que no siempre es la de menor precio. La Administración no está
obligada a ejecutar la adjudicación a ninguno de los oferentes. En consecuencia el
que participa en la licitación adquiere el derecho de competir y no de ser adjudicado.
Podría también no haber adjudicación y la licitación se declara desierta, es decir,
que ninguna de las ofertas es conveniente. También se puede declarar desierta si
no existe presentación de ofertas. La adjudicación en materia administrativa tiene
las mismas consecuencias que la aceptación en materia de contratos. Si una vez
adjudicada la licitación de obra, se retira la propuesta o el oferente no se presenta a
firmar el contrato, perderá la garantía del 1%. Las empresas a las que se le rechaza
la oferta se les devuelve el depósito de garantía.
7. CONTRATACIÓN: La adjudicación implica la aceptación de una oferta, luego de lo
cual el vínculo contractual queda perfeccionado con la NOTIFICACIÓN del
interesado. Se exige la firma del instrumento del contrato. La notificación al
interesado cierra el ciclo de licitación y hace nacer el contrato. Formarán parte del
contrato:
 Bases de la licitación.
 Pliego de condiciones.
 Especificaciones técnicas.
El contratista deberá depositar el 5% del monto de la oferta de la obra como garantía
para asegurar el cumplimiento. Con la aceptación queda perfeccionado el contrato.

OBJETO: Es la obra en sí misma, puede ser material o intelectual. El objeto debe ser
determinado, lícito y posible. El objeto del contrato es la prestación (dar-hacer).
 Comitente: obligación de dar el pago de una suma determinada.
 Constructor: obligación de hacer la obra encargada por el comitente.

OBRA MATERIAL E INTELECTUAL


 Obra material: Es la obra en sí, tiene tangibilidad material, es el resultado material.
 Obra intelectual: Es la parte que compete al intelecto humano, como ser cálculos,
planos. Para su desarrollo se exige el título habilitado y el profesional contratado, a
modo de pago, percibe honorarios que suelen estar regulados por los colegios
profesionales quienes a su vez supervisan dichas acciones.

PLIEGO DE CONDICIONES.

1. ESPECIFICACIONES GENERALES
i.Cláusulas que tratan del objeto del contrato
ii.Dirección y vigilancia de la obra
iii.Condiciones de pago
iv.Trabajos imprevistos y adicionales
v.Modificaciones del proyecto
vi.Recepción de la obra
vii.Rescisión del contrato

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: son de carácter puramente técnico o


constructivo.
i. Métodos de ejecución de obras.
ii. Calidad y tratamiento de los materiales en los distintos rubros.
iii. Realización de estructuras.

En consecuencia se refieren no solo a una técnica sino también a los materiales y


mano de obra a emplearse. Estas especificaciones son muy importantes en el supuesto
que no se haya fijado el precio en un monto determinado, ya que este último saldrá de
considerar los materiales utilizados y la cantidad de los mismos, en el precio de plaza, la
mano de obra. Dada su naturaleza no es posible describirlas tan concretamente como las
generales, son variables en cada obra.

MODIFICACIONES DE OBRA: son todos los cambios a que se somete la construcción de


la obra con posterioridad a la aprobación del proyecto.
Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya
aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean
necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser
previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser
comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. El comitente
puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente
la naturaleza de la obra.

TRABAJOS IMPREVISTOS Y ADICIONALES


 IMPREVISTOS: son todos aquellos que siendo indispensables para la realización
de la obra, no se han representado en los planos, ni mencionados en el contrato, ya
sea por olvido o por negligencia. Estos costos son de cargo exclusivo del
empresario. Ej.: excavaciones, desagües.
 ADICIONALES: aquellos que el comitente manda a ejecutar al margen de lo
establecido en el proyecto, presupuesto y demás documentación contractual, no
siendo los mismos indispensables para que la obra sea entera, el costo corre por
cuenta del comitente.

PRECIO: Contraprestación a cargo del comitente, incluye el costo directo (principalmente,


materiales y mano de obra) y además se adicionan: impuestos, beneficios (se estima como
un 10% del costo directo), gastos generales (normalmente, representa un 15% del costo
directo).
El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.
Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio
de las obras o de los servicios.
Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente, su determinación debe adecuarse
a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales
conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la
importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.
Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida,
ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de
medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige
menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto.

CERTIFICACION: es un sistema a través del cual se realiza el pago. Se forma de dos


elementos fundamentales: la medición y el precio proporcional a lo construido. El certificado
de obra:
 Constituye un instrumento público.
 Es la constancia de la realización de la obra, bajo el monto que la administración ha
certificado.
 No constituye un medio ni una orden de pago, no es papel del comercio.
 No informa conformidad con la calidad de la obra.

DIFERENTES TIPOS DE CERTIFICADOS

 De obra: recibe el nombre de la figura. Tiene el referente de la medición y valores


unitarios.
 De intereses.
 De re determinación de precio: permite mantener el equilibrio financiero del contrato.
 De acopio: cuando me permite acopiar materiales.
 De anticipo financiero de obra: para poder empezar la obra, se cobra en futuras
certificaciones en cuotas.
 De cierre de obra: certificado definitivo.
 De gastos improductivos: no se puede avanzar en la obra por culpa de mora del
comitente. Resarcimiento económico por daños y perjuicios.
Los certificados pueden ser:
 Provisorios
 Definitivos

SISTEMA DE CONTRATACION EN EJECUCIÓN DE OBRAS:


Son los diferentes medios, tanto técnicos como jurídicos, encaminados a la
ejecución de la obra. Se entiende por sistema de ejecución de obras, el estudio económico
jurídico de los medios para terminarla.

Clasificación:

A. SISTEMAS CON PRECIOS DETERMINADOS: Generalmente, la obra no presenta


complejidad. Las partes conocen el precio de antemano. Ej: edifícios, casas,
caminos, etc.

1. SISTEMAS POR AJUSTE ALZADO: En este sistema la obra se contrata por un precio
total, global, único y en principio invariable, que se define inicialmente. En este tipo
de sistema tiene muchísima importancia la documentación técnica de la obra, la cual
debe ser muy completa.
Se trata de sistemas normalmente elegidos por las administraciones públicas. Este sistema
se subdivide a su vez en:
i. Ajuste Alzado Absoluto o Riguroso: Es un sistema en donde el Comitente y el
Contratista convienen un precio por obra terminada. No se admiten variaciones de precios
(por parte del Contratista). Tampoco se admiten variaciones en la obra (por parte del
Comitente). No se admiten los trabajos imprevistos. Si por algún descuido el Contratista no
realiza bien el cómputo métrico, este deberá terminar lo que faltare a su cargo, ya que el
precio convenido por toda la obra es invariable.
ii. Ajuste Alzado Relativo: En este caso puede haber modificaciones de la obra por
parte del Comitente, ya sea en calidad o en cantidad. Puede cambiarse un ítem por
otro, la cantidad del ítem a ejecutar, etc., pero todo esto dentro de ciertos límites
fijados en el contrato, el cual, en la Obra Pública, es del 20% de cada ítem en más
o en menos, de lo contrario, el Contratista puede negarse a hacerlo o bien rescindir
el contrato. En este caso también resulta válida la teoría de la imprevisión
contractual.
b. SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA
Toda obra tiene rubros y cada rubro tiene ítems (unidad de medida de una tarea). Se cotiza
la unidad técnica de la obra. Ej.: m3 de hormigón, m2 de azulejo, etc. Se saca el valor de
ítems, para cada rubro y sumo todos los rubros, este valor final se conoce como “valor
agregado”. Este sistema es el de uso más común en las contrataciones de obras civiles.
Este sistema se divide en dos tipos:
i. Con Cantidad: Es la cantidad de ítems que va a tener la obra, multiplicada por el
precio unitario de cada ítem, nos permite saber con anticipación el precio global. Se pagan
eventualmente los daños y perjuicios por la rescisión de una cantidad que se había pactado.
El pago se efectúa previa medición en obra de las cantidades ejecutadas, de forma
periódica (por ejemplo, mensualmente) y mediante certificados de obra.
ii. Sin Cantidad: Cada unidad técnica se computa como una obra independiente y no
se establece el número de unidades a realizar. Esto hace que el vínculo contractual sea
muy frágil (el contrato no tiene estabilidad jurídica) ya que este sistema faculta a las partes
a terminar el vínculo en cualquier momento, pues no hay una obligación de una cantidad
fija a construir, pagándose por lo hecho. Este es un sistema de aplicación muy poco
frecuente. Se presta para obras muy sencillas, pero de gran longitud, superficie, volumen,
etc.

B. SISTEMAS SIN PRECIOS DETERMINADOS (la obra presenta tal complejidad que el
Estado debe encargarse de proveer todo –diques, represas-). Las modificaciones son
derivadas del objeto, NO del aumento de precio.

a. SISTEMA POR COSTE Y COSTAS:


El sistema de costes y costas se adapta a las obras denominadas de alto riesgo, las que
son muy difíciles de evaluar tanto económica como técnicamente. No existe un precio
determinado, el empresario acepta el precio que el comitente imponga. Lo que el
empresario licita es la costa y un % del costo. El estado se hace cargo de los costes. Este
sistema no enuncia precio alguno para los trabajos. Las rendiciones de cuenta del
Contratista tienen que estar justificadas en cantidad (debe ser la necesaria y realmente
utilizada en los trabajos), calidad (que debe ser la indicada por el tipo de trabajo), y precio
(que debe ser el más conveniente al Comitente).
 Coste: es el costo directo de la obra (en general, materiales y mano de obra). Es
asumido por el comitente (quien paga la obra por la vía del reembolso). Ej.: el
contratista va al corralón y saca ripio, pero el corralón le cobra al comitente).
 Costas: son los gastos generales y beneficios que percibe el Contratista.
Generalmente se determinan como un porcentaje del costo directo.

El sistema por coste y costas puede ser:


i.A Suma Fija: El Comitente paga un monto fijo al Contratista (en concepto de costas),
acarreando en este caso mayores responsabilidades y riesgos para este último.
ii.A Monto Porcentual: El Comitente paga como costas un porcentaje del coste directo de la
obra. Este sistema ofrece más seguridad al empresario.

En Obras Públicas el sistema más usado es el de unidad de medida, y el presupuesto


de la obra tiene carácter de pieza fundamental del contrato. Pues ante cualquier variación
de la obra se analiza la incidencia que tiene el hecho en el presupuesto de la obra

CONTRATOS UNICOS Y SEPARADOS: Se puede contratar distintos sujetos para distintos


rubros, teniendo así contratos separados. Además también se puede tener subcontratos,
donde contrata el locatario.
IMPREVISION CONTRACTUAL: Se da cuando las obligaciones están pendientes. Cuando
hay imprevistos contractuales, en auxilio de la parte más perjudicada, para rescindir el
contrato o modificarlo, para volver al equilibrio alterado por causas ajenas a las partes.

REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminación de precios es una variación en el


precio pactado que permite mantener el equilibrio financiero del contrato.

HONORARIOS PROFESIONALES: Es la retribución del profesional y se fija teniendo en


cuenta:
1. Importancia científica y técnica en la labor.
2. Responsabilidad.
3. Éxito.
4. Valor de la obra.
5. Tiempo usado.
Cuando dos o más profesionales, independientes entre sí actúan en conjunto, los
honorarios fijados por el arancel se dividen en partes iguales y se adiciona un 25% a cada
parte.
Los honorarios prescriben a los 2 años de no cobrarse desde el día estipulado para el pago.

PLAZO: Tiempo previsto para la ejecución de la obra. En el plazo se debe presentar un


plan de obra, que muestre el avance previsto. En base a esto se traza un diagrama de
avance.
Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán
lugar a la aplicación de multas o sanciones, siempre que el contratista no pruebe que se
debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente.

RECEPCIÓN DE OBRAS: Cuando el constructor considera que la obra está terminada


conforme a lo pactado con el comitente, puede hacerse la recepción de la misma. La
recepción puede ser provisoria o definitiva. En obras públicas son necesarias las dos, pero
en privadas no hay exigencias al respecto (puede hacerse una sola).

1. RECEPCIÓN PROVISORIA: Toda obra puede recibirse en forma provisional, lo que


permite al comitente verificarla para comprobar si el contratista se ajustó o no a lo pactado.
Desde el día de la recepción provisional comienza a correr un plazo (fijado por contrato) de
prueba o garantía que termina con la recepción definitiva.

Acta de recepción provisional: Posee


1. Lugar y fecha
2. Partes intervinientes
3. Constancia de la verificación de la obra de acuerdo a los planos.
4. Constancia de las observaciones y replicas.
5. Firma autentica de los intervinientes.

Luego de la recepción provisoria de la obra, surgen estos efectos:


a. El contratista queda librado de vicios aparentes de la obra, deja de tener
responsabilidad sobre ella aunque no queda liberado completamente de sus obligaciones.
b. No puede oponérsele falta de conformidad del trabajo con lo estipulado.

Se inicia aquí el Plazo de Garantía. En él, todo lo que no funcione, falle, o muestre
alguna deficiencia no percibida en la revisión anterior, será considerado Vicio Oculto, cuya
reparación es responsabilidad del Contratista.
Vicios ocultos: Son errores finales de la obra. En obra privada, deben ser denunciados en
un plazo de 60 días contados desde el momento de la aparición del vicio y por un término
de 10 años. La responsabilidad es solidaria entre constructor (director técnico) y proyectista.

2. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Vencido el plazo de recepción provisional, solucionados los


vicios aparentes detectados, la obra está en condiciones de ser recibida definitivamente
por la administración. Si la recepción provisional se hubiera llevado a cabo sin
problemas, la recepción definitiva se operara automáticamente una vez vencido el
plazo.
Los efectos de la recepción definitiva son:
a. El contratista queda liberado de cualquier vicio oculto que pueda aparecer si este no
puede
ser causal de ruina.
b. Da derecho al contratista a que se le cancele la fianza.
c. El empresario puede recuperar los fondos de reposo que tuviera remitidos.
d. Ninguno de los efectos anteriores se produce en caso de dolo.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR ANTES Y DESPUES DE RECIBIDA LA


OBRA:

A. ANTES DE RECIBIR LA OBRA: El contratista o prestador de servicios está obligado


a:
1. ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos
razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la
técnica correspondientes a la actividad desarrollada;
2. informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la
obligación comprometida;
3. proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra
o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;
4. usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle
inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que
el contratista o prestador debiese conocer;
5. ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que
razonablemente corresponda según su índole.

El constructor es dueño de la obra hasta tanto la entregue (recepción). Es responsable


por la
destrucción total o parcial por:
a. Caso fortuito o fuerza mayor: salvo que haya habido morosidad (por parte
del comitente) en recibirlo. En este caso es importante documentar que la obra no quiso ser
recibida.
b. Mala calidad de materiales: salvo que haya advertido al comitente por escrito.
Por mala calidad se entiende no sólo el material de mala calidad sino aquel que fue
destinado a un mal uso.
c. El constructor es responsable por empleados a su cargo: también es
responsable por las inobservancias de las disposiciones municipales, policiales, y de todo
daño causado a vecinos.

B. DESPUÉS DE RECIBIR LA OBRA: El comitente recibe del contratista el fin de obra.


En obra privada existe una única recepción, mientras que en obra pública existe una
recepción provisoria y otra definitiva.
1. Cuando se hace entrega de la obra y la acepta el comitente, se considera cumplido
el contrato.
2. La recepción de la obra cubre los vicios aparentes, entendiéndose por estos,
aquellos que se pueden captar a simple vista o que se constatan con una prueba
sencilla o inspección mínima.
3. La recepción provisoria tiene efectos liberatorios sobre los vicios aparentes para el
constructor.

PLAZOS DE GARANTÍA: Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el


comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera
provisional y no hace presumir la aceptación.
Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no
se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:
a. queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;
b. responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la
extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos.
El adquiriente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al
garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta
gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquiriente pudo advertirlo. El
incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que
el enajenante haya conocido la existencia de los defectos.
La responsabilidad de los defectos ocultos caduca:
a. Si la cosa es inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibió.
b. Si la cosa es mueble, cuando transcurren 6 meses desde que la recibió o puso su
funcionamiento.

OBRA EN RUINA O IMPROPIA PARA SU DESTINO: El constructor de una obra realizada


en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al
adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen
impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa
ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a
un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Para
que sea aplicable la responsabilidad, el daño debe producirse dentro de los 10 años de
aceptada la obra.

EXTINCION DEL CONTRATO

1. Por finalización de la obra

2. Por Rescisión del contrato: Puede darse la resolución de la obra:

a. Pedida por el Estado:


 La muerte del contratista o prestador extingue el contrato excepto que el comitente
acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de extinción, el comitente
debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada
en proporción al precio total convenido.
 Dolo, fraude, negligencia manifiesta del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones.
 Abandono o interrupción de la obra por más de 8 días en 3 ocasiones. También
puede darse cuando la obra no sigue la marcha pautada, es decir, avanza con
lentitud o sin cumplir tiempos previstos.
 No inicio de la obra por parte del contratista dentro de los 15 días del plazo que
debía comenzar. El Estado debe proporcionar el terreno y el proyecto para que este
supuesto sea válido.
 Si el empresario viola o infringe las leyes laborales.
 Multas que se aplican al contratista por parte del Estado, que superan el valor de la
obra.

Las consecuencias son: el pago de daños y perjuicios ocasionados al Estado. El Estado


puede hacer suyos los materiales, maquinarias y equipos que pudieran estar en la obra,
hasta que se efectúe el pago de daños y perjuicios.

b. Pedida por el empresario:


 En caso de paralización, cuando la obra se detiene por más de 6 meses por causa
imputable al Estado.
 En caso de dolo, cuando en forma dolosa el Estado no efectuase el pago de los
certificados correspondientes.
 En caso de reducción de la obra, cuando la obra haya disminuido en su volumen en
más del 20%.
 Incumplimiento, cuando el Estado no entrega a tiempo ya sea el terreno o el
proyecto de la obra.
 En caso de fuerza mayor, cuando por fuerza mayor existe imposibilidad de dar
cumplimiento.

Las consecuencias son: la recepción de la obra y el pago de los montos adeudados en


forma inmediata. El pago por daños y perjuicios al empresario, derivados del
incumplimiento. El empresario puede solicitar que el Estado haga suyas las maquinarias
adquiridas para destinarlas a la obra y las obligaciones contractuales con terceros pagando
dichos contratos.

3. Otras causas de rescisión:


 Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no
imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene
derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada.
 El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución
haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos
realizados y la utilidad que hubiera podido obtener.
 La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito
antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido
el contrato

RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS SUJETOS INTERVINIENTES: El constructor,


los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados
a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de
cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.

CONTRATO DE SERVICIOS: Se da cuando una persona, el prestador de servicios,


actuando independientemente, se obliga a favor de otra, a proveer un servicio mediante
una retribución.
Se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar
cierta actividad independiente de su eficacia.
NORMAS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS

NORMAS APLICABLES: Resultan aplicables a los servicios las normas de contratos de


obra y servicios del Código y las correspondientes a las obligaciones de hacer.

SERVICIOS CONTINUADOS: El contrato de servicios continuados puede pactarse por


tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo
indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración
indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable anticipación.
TEMA 10: DERECHOS REALES

DERECHOS REALES: El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se


ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las
facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en el Código. Es aquel
derecho por el cual se establece una relación directa e inmediata entre una persona y una
cosa dentro de los límites establecidos por la ley.

OBJETO: El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que
constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa.

ESTRUCTURA: La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos,


contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es
establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la
ley, o la modificación de su estructura.

CONVALIDACIÓN: Si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo


adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada.

PERSECUCIÓN Y PREFERENCIA: El derecho real atribuye a su titular la facultad de


perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con
respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oportunidad posteriormente.

 Derecho de Persecución: el titular puede ejercer el derecho, sin importar en manos


de quién se encuentre la cosa.
 Derecho de Preferencia: los acreedores con derecho real tienen preferencia sobre
los acreedores comunes. Como ser el acreedor hipotecario, que es un acreedor
privilegiado frente a los otros. Ej.: si se remata un inmueble, el primero en recibir es
el acreedor hipotecario; el resto pasa a otros acreedores que son quirografarios.

ENUMERACIÓN: Derechos Reales creados por el C.C.:

1. el dominio; 8. el usufructo;
2. el condominio; 9. el uso;
3. la propiedad horizontal; 10. la habitación;
4. los conjuntos inmobiliarios; 11. la servidumbre;
5. el tiempo compartido; 12. la hipoteca;
6. el cementerio privado; 13. la anticresis;
7. la superficie; 14. la prenda

DERECHOS REALES SOBRE COSA PROPIA O AJENA

Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la
propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio
privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales
recaen sobre cosa ajena (usufructo, uso, habitación y servidumbre)

Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas
o gravámenes reales (gravamen es una carga, obligación, impuesto o tributo que se aplica
a un inmueble, caudal o bien y al uso que se hace de estos. Se puede decir que es un
impuesto que grava los ingresos o las utilidades). Las cosas se presumen sin gravamen,
excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su
extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado.

1. COSA PROPIA:

 DOMINIO: (derecho de propiedad), implica un poderío especial que le permite a la


persona la más amplia potestad sobre la cosa, facultades de uso goce, disposición
material y jurídica de la cosa. Algunos autores llaman al dominio como propiedad,
se usa el término dominio para diferenciarlo de la “propiedad intelectual”.
 CONDOMINIO: No está dividida la cosa sino está dividido el derecho de la cosa
(varios propietarios sobre la misma cosa). Es decir, es el derecho real que se
caracteriza por la pluralidad del sujeto y la unicidad del objeto.
 PROPIEDAD HORIZONTAL: La propiedad horizontal es el derecho real que se
ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y
disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre
partes comunes de un edificio. Las diversas partes del inmueble así como las
facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no
escindible.
 CONJUNTOS INMOBILIARIOS: (propiedades horizontales especiales). Son
conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques
industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico
independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral,
comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que
contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas
locales.
 TIEMPO COMPARTIDO: Se considera que existe tiempo compartido si uno o más
bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento,
hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones
compatibles con su destino.
 CEMENTERIO PRIVADO: Se consideran cementerios privados a los inmuebles de
propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos.
 SUPERFICIE: El derecho de superficie es un derecho real temporario, que se
constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce
y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o
sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo.

2. COSA AJENA:

 USUFRUCTO: Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente


de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia de una
cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho,
cuando se lo menoscaba.
 USO: El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su
parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título,
sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se
entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso sólo puede
constituirse a favor de persona humana.
 HABITACION: La habitación es el derecho real que consiste en morar en un
inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El
derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana.
 SERVIDUMBRE: La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos
inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad
sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo.

3. DE GARANTÍA:

 HIPOTECA: La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más
inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga
al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y
preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.
 ANTICRESIS: La anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas
registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un
tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para
imputarlos a una deuda. Ej.: un finquero saca un préstamo, y si no paga, el banco
se resarce con los frutos de la tierra hasta tanto se cancele la deuda, luego de esto
el bien retorna al dueño.
 PRENDA: La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no
registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de
los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y
tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.

ADQUISICION: La ADQUISICIÓN derivada por actos entre vivos de un derecho real


requiere la concurrencia de título y modo suficientes.
 El título es el acto jurídico que reúne los requisitos de fondo y de forma para
transmitir el derecho real de que se trate. El título no se refiere sólo a la forma, es
decir al documento portante del acto jurídico, sino al acto en sí mismo.
 El modo suficiente es aquel que, unido al título suficiente hace adquirir no sólo el
dominio sino también aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión.

La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se
ejercen por la posesión. La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o
constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y
sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera.
El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva.

TRANSMISIBILIDAD: Todos los derechos reales son transmisibles (enajenables,


transferibles), excepto disposición legal en contrario.

INOPONIBILIDAD: La inoponibilidad de un acto jurídico significa que vale entre las partes,
pero no frente a terceros, quienes pueden valerse de ella, para que el acto jurídico
celebrado entre las partes no les afecte, en los casos en que la ley lo permite, para
protegerlos. En general, se otorga la inoponibilidad cuando se ha querido burlar los
derechos de otras personas, o cuando era imposible para esos terceros, conocer la nueva
situación, por falta de registro.

 La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las


disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena
fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la
inscripción registral o la posesión, según el caso.
 Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto
necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real.
 No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni
aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real.

EXTINCIÓN: Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales
y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen:
 Por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción.
 por su abandono. (El abandono implica no sólo la renuncia al derecho real de que
se trate sino el desprendimiento voluntario de la posesión de la cosa, confluyendo
el desprendimiento del elemento material y el elemento intencional o voluntad de no
mantener la titularidad de la cosa).
 por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena.

POSESIÓN Y TENENCIA:

 POSESIÓN: Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real,
lo sea o no. Es cuando la persona tiene algo bajo su poder una cosa con la intención
de someterla al ejercicio del derecho de propiedad (derecho de dominio).
 TENENCIA: Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor.
Uno es el que tiene efectivamente la cosa, pero reconoce en otro la propiedad. Es
un simple tenedor y no tiene la intención de someter el ejercicio del derecho de
dominio.

DIFERENCIAS:
# El poseedor tiene la intención de someter la cosa como dueño.
# El tenedor de la cosa reconoce la posesión de otro.

CONSERVACION: La relación de poder se conserva hasta su extinción, aunque su ejercicio


esté impedido por alguna causa transitoria.

EXTINCIÓN La posesión y la tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho


sobre la cosa. En particular, hay extinción cuando:
a) se extingue la cosa;
b) otro priva al sujeto de la cosa;
c) el sujeto se encuentra en la imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión o la
tenencia:
d) desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida;
e) el sujeto hace abandono expreso y voluntario de la cosa
DERECHOS INHERENTES A LA POSESIÓN El poseedor y el tenedor tienen derecho a
ejercer las servidumbres reales que corresponden a la cosa que constituye su objeto.

DEBERES INHERENTES A LA POSESIÓN El poseedor y el tenedor tienen el deber de


restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído
obligación al efecto

PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN

1. Defensa Extrajudicial: El hecho de la posesión da derecho de proteger la cosa con


el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia
llegarían demasiado tarde, y el que fuese desposeído podrá recobrarla de propia
autoridad sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia
defensa.
2. Defensa Judicial: el que tiene derecho a la posesión y no puede, en caso de
oposición, tomar la posesión de una cosa, debe demandarla por las vías legales
haciendo uso de las acciones posesorias.

ACCIONES POSESORIAS El poseedor de la cosa no puede entablar acciones posesorias,


si su posesión no tuviese por lo menos un año, sin los vicios de ser precaria, violenta o
clandestina. Para que dé lugar a las acciones posesorias debe ser pública, continua y no
interrumpida durante la posesión anual.

1. Acción de mantener la posesión (ó de manutención): Sólo habrá turbación en la


posesión, cuando contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguien ejerciere, con
intención de poseer, actos de posesión de las que no resultase una exclusión absoluta
del poseedor. Ej.: tengo la posesión de un campo con un ojo de agua, el vecino rompe
el alambrado para que su ganado pueda tomar agua. El dueño puede pedir al juez que
se retire al ganado y arregle la cerca, presentando pruebas, para mantener su posesión.
2. Acción de obra nueva: Habrá turbación de la posesión, cuando por una obra nueva
que se comenzara a hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase
que fueren, la posesión de este sufriese un menoscabo que cediese en beneficio del
que ejecuta la obra nueva. La acción posesoria, en ese caso, tiene el objeto de que la
obra se suspenda durante el juicio y que a su terminación se mande a deshacer lo
hecho. No se podrá interponer cuando la obra se hubiere terminado o estuviere en su
finalización. Ej.: si mi vecino construye una medianera, la coloca entera sobre mi terreno
y me doy cuenta, puedo iniciar un juicio para que retire la medianera de mi terreno o
bien venderle la parte usurpada.
3. Acción de recobrar (o de recuperación): Se aplica al haber perdido la posesión de la
cosa y se busca la restitución de ella (solo amparan a los inmuebles), cayeron en
desuso. Ej.: si el vecino planta soja en mi terreno, busco recuperar mi parte usurpada.
Si la usurpación se hizo durante 20 años, y el vecino lo demuestra, la porción de terreno
pasa a ser de su dominio.
TEMA 11: DERECHO REAL SOBRE LA COSA PROPIA: DOMINIO Y CONDOMINIO

DOMINIO: Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la
voluntad y a la acción de una persona. Es el poder más absoluto sobre una cosa. Es el
derecho real de propiedad sobre las cosas exclusivamente; se ejerce propiedad sobre los
bienes materiales e inmateriales. Implica facultades de uso goce, disposición material y
jurídica de la cosa. Algunos autores llaman al dominio como propiedad, se usa el término
dominio para diferenciarlo de la “propiedad intelectual”.

ANTECEDENTES HISTORICOS:

 El Derecho Romano reconocía al propietario la facultad de usar, tomar los frutos y


disponer de la cosa. No era un derecho incondicional.
 En la Edad Media la propiedad Feudal la tenían los señores y junto con la tierra se
transmitían los siervos.
 En la edad moderna se reacciona contra el ejercicio abusivo del derecho de
propiedad de los señores.
 La doctrina social de la Iglesia, sin desconocer su carácter subjetivo, habla de la
función social de la propiedad rechazando doctrinas individualistas (capitalismo) y
doctrinas colectivistas (comunismo).

En nuestra época el derecho de propiedad se concibe de una manera diferente, en lugar


del derecho absoluto del propietario, predomina, y se aplica cada vez más, la concepción
de la propiedad como una función social. “el inmueble es mío, pero está rodeado de otros
que no lo son”. Desde este punto de vista hay dos consecuencias:
1. Obligación del propietario de no dejar sus bienes sin aprovechar o explotar.
2. Obligación del propietario de permitir el uso de la cosa para fines de interés social.
Ej.: instalación de hilos telefónicos sin indemnización alguna, siempre que no
perjudique su propiedad.

CLASES: DOMINIO PERFECTO E IMPERFECTO:

 Dominio perfecto: El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las
facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro
de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se
pruebe lo contrario. Cuando es perpetuo y la cosa no está gravada con ningún
derecho real hacia otras personas.

 Dominio imperfecto: El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo


resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales. Cuando debe resolverse
al fin de un cierto tiempo o con el advenimiento de una decisión (el usufructo).
Cuando el objeto es un inmueble gravado respecto de terceros con un derecho real
como servidumbre, usufructo, uso y habitación, etc.

CARACTERES DE DOMINIO PERFECTO

 Absoluto: El titular de la cosa tiene uso y goce pleno sobre la misma. Es inherente a la
propiedad, el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla
conforme al ejercicio regular. Este carácter está limitado por las restricciones civiles
(cuando está en juego el interés de los vecinos) y administrativas (cuando el que
impone la restricción es el Estado).

 Perpetuidad: El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con


independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus
facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción
adquisitiva. Este carácter está limitado por la prescripción adquisitiva y por la
expropiación.

 Exclusividad: El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien


adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por
lo que falta al título. Este carácter está limitado por las servidumbres.

 Derecho de exclusión: El dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños


del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos
puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a
las normas locales.

EXTENSIÓN:

 El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son
sus accesorios.
 El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la
medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas
especiales.
 Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble
pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los derechos de propiedad
horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones
las hizo el dueño del inmueble, si no se prueba lo contrario.

MODOS DE ADQUISICION:

 APROPIACIÓN: Es la aprehensión de la cosa por parte del sujeto del derecho con
la intención de hacerla suya. Para adquirir la propiedad de esta manera, existen
ciertas condiciones, que el sujeto sea capaz; que la cosa consista en bienes
muebles sin dueño o abandonados por él.
Nota: un inmueble sin dueño pertenece al dominio privado del Estado.

El dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño, se adquiere por


apropiación.
Son susceptibles de apropiación:
i. las cosas abandonadas
ii. los animales que son el objeto de la caza y de la pesca
iii.el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos.
No son susceptibles de apropiación:
i. las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida,
excepto prueba en contrario.
ii. los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno.
iii. los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si
emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de éste,
si no empleó artificios para atraerlos.
iv. los tesoros.

 TRANSFORMACION: Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de


buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra
cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al
estado anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la primera.
Si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser
indemnizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa en su nueva forma; en este
caso debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la
cosa, a su elección.
Si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado
anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie; en este caso debe
pagar al transformador su trabajo; pero puede optar por exigir el valor de los gastos
de la reversión.
Si el transformador es de mala fe, y la cosa transformada es reversible a su estado
anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada
al que la hizo; o abdicarla con indemnización del valor de la materia y del daño.

 ACCESION

o ACCESIÓN DE COSAS MUEBLES: Si cosas muebles de distintos dueños


acceden entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas
sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño
de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es
imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren
la nueva por partes iguales.

o ACCESIÓN DE COSAS INMUEBLES

 Artificial: actos hechos por el hombre


 Natural: hechos por la naturaleza:
o Aluvión: El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble
confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por
sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. No hay
acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión si se
provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines
meramente defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia de
la sedimentación al inmueble. No obsta a la adherencia el curso
de agua intermitente. Se aplican las normas sobre aluvión tanto a
los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las
aguas, como por el abandono de su cauce.
NOTA: No constituye aluvión lo depositado por las aguas que se
encuentran comprendidas en los límites del cauce del río
determinado por la línea de ribera que fija el promedio de las
máximas crecidas ordinarias.
o Avulsión: El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita
de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al
dueño del inmueble. También le pertenece si ese
acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Si se desplaza
parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo
mientras no se adhiera naturalmente. El dueño del otro inmueble
no tiene derecho para exigir su remoción, mas pasado el término
de seis meses, las adquiere por prescripción. Cuando la avulsión
es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo
dispuesto sobre las cosas perdidas.

 TRADICIÓN: Es la entrega material de la cosa, y también suele ocurrir con el


traspaso de los inmuebles. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra
que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales de, por lo menos,
una de las partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se
suplen, con relación a terceros, por la mera declaración del que entrega de darla a
quien la recibe, o de éste de recibirla. También se considera hecha la tradición de
cosas muebles, por la entrega de conocimientos, cartas de porte, facturas u otros
documentos de conformidad con las reglas respectivas, sin oposición alguna, y si
son remitidas por cuenta y orden de otro, cuando el remitente las entrega a quien
debe transportarlas, si el adquirente aprueba el envío.

 REGISTRACION: La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o


constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente
previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera.
Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la
inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan.
Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos
sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.

 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: La prescripción para adquirir es el modo por el cual


el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión
durante el tiempo fijado por la ley.
o Prescripción adquisitiva breve: La prescripción adquisitiva de derechos
reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión
durante diez años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de dos
años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir
de la registración del justo título.
o Prescripción adquisitiva larga: Si no existe justo título o buena fe, el plazo es
de veinte años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del
título o de su inscripción ni la mala fe de su posesión. También adquiere el
derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable,
no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular
registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos
identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean
coincidentes.

 ACCIONES REALES: Las acciones reales son los medios de defender en juicio la
existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su
ejercicio. Las acciones reales son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en
materia de prescripción adquisitiva. Pueden ser:
o Acción reivindicatoria: Tiene por finalidad defender la existencia del
derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que
producen el desapoderamiento. La acción real de reivindicación
corresponde a los titulares de los derechos reales que se ejercen por la
posesión (dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos
inmobiliarios, tiempo compartido, cementerios privados, superficie,
usufructo, uso, habitación, anticresis y prenda), para hacer frente a los
actos que provoquen el desapoderamiento de la cosa mueble o inmueble.
No son reivindicables los objetos inmateriales, las cosas indeterminables
o fungibles, los accesorios si no se reivindica la cosa principal, ni las cosas
futuras al tiempo de hacerse efectiva la restitución.
o Acción confesoria: La acción confesoria compete contra cualquiera que
impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus
servidumbres activas.
o Acción negatoria: La acción negatoria compete contra cualquiera que
impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble,
arrogándose sobre él alguna servidumbre indebida. Puede también tener
por objeto reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real.
o Acción de deslinde Cuando existe estado de incertidumbre acerca del
lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles
contiguos, la acción de deslinde permite fijarla de manera cierta, previa
investigación fundada en títulos y antecedentes, y demarcar el límite en el
terreno. No procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando no
existe incertidumbre sino cuestionamiento de los límites

LIMITES DEL DOMINIO PRIVADO IMPUESTAS POR LAS RELACIONES DE VECINDAD


Y POR EL INTERES PÚBLICO:

NORMAS ADMINISTRATIVAS: Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés


público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio
sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables
en cada jurisdicción.
Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de vecindad,
rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

DAÑO NO INDEMNIZABLE: Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan
indemnización de daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio.

CLÁUSULAS DE INENAJENABILIDAD:
 En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna
el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos
reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a persona o personas
determinadas.
 En los actos a título gratuito todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son
válidas si su plazo no excede de diez años.
 Si la convención no fija plazo, o establece un plazo incierto o superior a diez años,
se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un
lapso que no exceda de diez años contados desde que se estableció.
 En los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afectan las porciones
legítimas, o implican una sustitución fideicomisaria.

INSTALACIONES PROVISORIAS Y PASO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN UNA


OBRA: Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble
lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no
puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados.
LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS

Las restricciones del Derecho Administrativo se establecen con el fin de preservar el interés
público en beneficio de la comunidad, como así también de mantener la higiene, salubridad,
moralidad, etc. de la población.

Restricciones administrativas:

 PARA DEJAR HACER: Son aquellas disposiciones que obligan a los propietarios a
permitir modificaciones en su propiedad para beneficio de la comunidad. Ej. Las
casas de las esquinas deben permitir que se ponga un cartel con el nombre de la
calle.
 PARA NO HACER: Disposiciones que prohíben a los propietarios realizar ciertas
acciones en su propiedad. Ej. En algunos sitios de la ciudad no se pueden construir
inmuebles más allá de una cierta altura establecida.
 PARA HACER: Disposiciones que obligan a los propietarios a ejecutar determinadas
acciones sobre su propiedad en beneficio de la comunidad. Ej. Mantener limpios los
terrenos baldíos, tapias, etc.

Restricciones a la libre disposición jurídica de la propiedad: Fijan los límites dentro de


los cuales el propietario puede ejercer sus facultades para disponer jurídicamente de las
cosas que le pertenecen.
 El propietario de un inmueble no puede obligarse a no enajenarlo.
 Los donantes o testadores no pueden prohibir a los donatarios o sucesores que
enajenan los bienes muebles o inmuebles por más de 10 años
 Los propietarios no pueden imponer a los inmuebles rentas o censos que se
extiendan por un término mayor de 5 años.
CONDIMINIO: Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a
varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los
condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción.
El condominio es el derecho real sobre cosa propia que implica pluralidad de sujeto y
unicidad de objeto, es decir varios dueños de una misma cosa. Se llaman copropietarios o
condóminos.

NORMATIVA

APLICACIÓN SUBSIDIARIA: Las normas de éste Título se aplican, en subsidio de


disposición legal o convencional, a todo supuesto de comunión de derechos reales o de
otros bienes. Las normas que regulan el dominio se aplican subsidiariamente al condominio.

DESTINO DE LA COSA: El destino de la cosa común se determina por la convención, por


la naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba afectada de hecho.

USO Y GOCE DE LA COSA: Cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y


gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u
obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos. No existe
absolutez del derecho porque hay más de una voluntad.

DISPOSICION Y MEJORAS CON RELACION A LA COSA: La disposición jurídica o


material de la cosa, o de alguna parte determinada de ella, sólo puede hacerse con la
conformidad de todos los condóminos. No se requiere acuerdo para realizar mejoras
necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condómino puede
también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento.

ADMINISTRACION

 Inoponibilidad de uso y goce común: Si no es posible el uso y goce en común por


razones atinentes a la propia cosa o por la oposición de alguno de los condóminos,
éstos reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración.

 Asamblea: Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la


convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipación razonable.
La resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de
las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. En caso de
empate, debe decidir la suerte.

 Frutos: No habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa común se deben


dividir proporcionalmente al interés de los condóminos.
CLASIFICACION

 SIN INDIVISION FORZOSA: Permite la partición de la cosa, de forma tal que


desaparezca la figura del condominio y aparezca la del dominio. Esta partición
puede ser física o también el condominio puede ser resuelto por lo que se conoce
como partición económica o judicial.

Ejemplo de partición física: Si tenemos un lote de 20[m]x30[m] que pertenece en


condominio a dos sujetos A y B, podría dividir a la cosa de manera tal que A y B se
queden cada uno con un lote de 10[m]x30[m]. Es decir, de arranque tenemos un
condominio sobre el terreno que significa que A y B tienen el 50% de derecho sobre
la totalidad de la cosa. Al hacer la división, desaparece la figura del condominio y
aparece la figura del dominio de A y B sobre cada uno de los terrenos de
10[m]x30[m]. La ordenanza municipal establece que los lotes mínimos son de
10[m](frente)x30[m](fondo). No podría tener dos terrenos de 5[m]x30[m], por lo que
uno de los copropietarios debería comprar la otra parte del terreno, o bien tramitar
por la vía judicial un remate y la posterior división del dinero.

Ejemplo de partición económica o judicial: Supongamos que A y B fallecen y los


suceden los hijos, aparecerían C y D como codominantes de transferencia por
sucesión esos inmuebles. Sin embargo, cabe la posibilidad que los sucesores
vendan el terreno y cada parte se lleva el 50% que le corresponde o bien uno le
vendo al otro su parte.

El CC y C posee una sección única respecto a la partición de la cosa.

 Reglas aplicables. Rigen para el condominio las reglas de la división de la


herencia, en tanto sean compatibles.
 Derecho a pedir la partición. Excepto que se haya convenido la indivisión,
todo condómino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa. La acción es
imprescriptible.
 Adquisición por un condómino. Sin perjuicio de lo dispuesto en las reglas
para la división de la herencia, también se considera partición el supuesto en que uno
de los condóminos deviene propietario de toda la cosa.

 CON INDIVISION FORSOZA: Existe indivisión forzosa cuando el condominio recae


sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más
heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación,
ninguno de los condóminos puede pedir la división. Cada condómino sólo puede
usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada y
sin perjudicar el derecho igual de los restantes condóminos.

o Temporario: Es aquel que acabo de un tiempo van a finalizar todas las


obligaciones que derivan de que sea de indivisión forzosa. Ejemplo: Límite
de dominio, un padre puede imponer a los hijos que el condominio no se
venda por 10 años. El CC y C hace referencia a este tipo de condominio en
los siguientes artículos:

 Renuncia a la acción de partición: El condómino no puede renunciar


a ejercer la acción de partición por tiempo indeterminado.
 Convenio de suspensión de la partición: Los condóminos pueden
convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años.
Si la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior a 10
años, se considera celebrada por ese tiempo. El plazo que sea inferior a
10 años puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo.
 Partición nociva: Cuando la partición es nociva para cualquiera de los
condóminos, por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de
todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino
económico, el juez puede disponer su postergación por un término
adecuado a las circunstancias y que no exceda de 5 años. Este término
es renovable por una vez.
 Partición anticipada: A petición de parte, siempre que concurran
circunstancias graves, el juez puede autorizar la partición antes del
tiempo previsto, haya sido la indivisión convenida u ordenada
judicialmente.
 Publicidad de la indivisión o su cese: Las cláusulas de indivisión o el
cese anticipado de la indivisión sólo producen efecto respecto de
terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de la propiedad.

o Perdurable: Incluye la medianería y los elementos comunes a la propiedad


horizontal.
Medianería: Es el condominio de indivisión perdurable que se ejerce sobre
el elemento separativo entre dos inmuebles colindantes o contiguos
TEMA 12: SERVIDUMBRE

DEFINICIÓN: La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y


que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble
sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo
OBJETO: La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del
inmueble ajeno.
CLASIFICACION

 SERVIDUMBRE POSITIVA Y NEGATIVA


La servidumbre es positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio; es negativa si
la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título.

 SERVIDUMBRE REAL Y PERSONAL


Servidumbre personal es la constituida en favor de persona determinada sin inherencia al
inmueble dominante. Si se constituye a favor de una persona humana se presume vitalicia,
si del título no resulta una duración menor. Servidumbre real es la inherente al inmueble
dominante. Se presume perpetua excepto pacto en contrario. La carga de la servidumbre
real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante, y la situación de los predios
debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. La servidumbre real
considerada activa y pasivamente es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente,
sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no puede ser separada del fundo, ni formar
el objeto de una convención, ni ser sometida a gravamen alguno. En caso de duda, la
servidumbre se presume personal.

 SERVIDUMBRE FORZOSA
Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea
expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son
servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin
comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para
la explotación económica establecida en el inmueble dominante, o para la población, y la
de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para
el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías. Si el titular
del fundo sirviente no conviene la indemnización con el del fundo dominante, o con la
autoridad local si está involucrada la población, se la debe fijar judicialmente. La acción para
reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible.
LEGITIMACIÓN: Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de
derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Si existe
comunidad debe ser constituida por el conjunto de los titulares.
PROHIBICIÓN DE SERVIDUMBRE JUDICIAL: En ningún caso el juez puede constituir una
servidumbre o imponer su constitución.
PRESUNCIÓN DE ONEROSIDAD: En caso de duda, la constitución de la servidumbre se
presume onerosa
MODALIDADES: La servidumbre puede sujetarse a cualquier modalidad.
TRANSMISIBILIDAD: Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del
inmueble dominante. La servidumbre personal es intransmisible por causa de muerte, sin
perjuicio de lo dispuesto para la servidumbre a favor de varias personas con derecho de
acrecer.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DOMINANTE
DERECHOS REALES Y PERSONALES: El titular de una servidumbre puede constituir
sobre ella derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse
de su responsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales
EXTENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE: La servidumbre comprende la facultad de ejercer
todas las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no
aquellas que sólo hacen más cómodo su ejercicio.
EJERCICIO: El ejercicio de la servidumbre no puede agravarse si aumentan las
necesidades del inmueble dominante, excepto que se trate de una servidumbre forzosa.
MEJORAS NECESARIAS: El titular dominante puede realizar en el inmueble sirviente las
mejoras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Están a su cargo, a
menos que el gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el titular del
inmueble sirviente o un tercero.
TRABAJOS CONTRARIOS AL EJERCICIO DE LA SERVIDUMBRE: El titular dominante
puede obligar a quien hizo en el inmueble sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio
de la servidumbre a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el inmueble
sirviente pasa a poder de otro, éste sólo debe tolerar la realización de las tareas, sin poder
reclamar contraprestación alguna.
EJECUCIÓN POR ACREEDORES: En ningún caso la transmisión o la ejecución de la
servidumbre pueden hacerse con independencia del inmueble dominante.
COMUNICACIÓN AL SIRVIENTE: El titular dominante debe comunicar al titular sirviente
las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón del ejercicio de la servidumbre.
Si no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el titular sirviente.
DERECHOS DEL TITULAR SIRVIENTE

DISPOSICIÓN JURÍDICA Y MATERIAL: El titular sirviente conserva la disposición jurídica


y material que corresponde a su derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a
los mismos usos que forman el objeto de la servidumbre. Así, aquel cuyo fundo está
gravado con una servidumbre de paso conserva la facultad de pasar él mismo por el lugar.
No debe turbar el ejercicio de la servidumbre, ni siquiera por la constitución de otra. Si lo
hace, el titular dominante puede exigir el cese de la turbación; si la servidumbre es onerosa
puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de la turbación.
ALCANCES DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL EJERCICIO: El titular sirviente puede exigir
que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo
para el inmueble gravado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene
derecho. Si en el título de la servidumbre no están previstas las circunstancias de lugar y
tiempo de ejercicio, las debe determinar el titular sirviente.
EXTINCIÓN DE LA SERVIDUMBRE
MEDIOS ESPECIALES DE EXTINCIÓN: Son medios especiales de extinción de las
servidumbres:
a) la desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante;
b) el no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier razón;
c) en las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no
estén cumplidos el plazo o condición pactados; si el titular es una persona jurídica, su
extinción, y si no se pactó una duración menor, se acaba a los cincuenta años desde la
constitución
EFECTOS DE LA EXTINCIÓN: Extinguida la servidumbre, se extinguen todos los derechos
constituidos por el titular dominante.
TEMA 13: EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA (Ley Nacional 21.499)

CONCEPTO: La expropiación por causa de utilidad pública consiste en la ocupación de las


cosas de propiedad individual para fines de utilidad pública, mediante la indemnización de
su valor y de los perjuicios directamente derivados de ella. Constituye una forma de
limitación del derecho de propiedad. Es un medio o instrumento que dispone el Estado para
incorporar al dominio público los bienes de los particulares, cuando estos se requieran para
atender o satisfacer necesidades de utilidad pública e interés social
Nadie puede ser privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública, previa
desposesión y una justa indemnización.

MARCO LEGAL

REQUISITOS O CAUSALIDADES PARA UNA EXPROPIACIÓN LEGÍTIMA:

1. Causa de utilidad pública: la expropiación no puede tener lugar para fines de


interés privado. Debe haber una justa y correcta indemnización, pues la propiedad
es inviolable salvo que sea para el beneficio del bien común. El concepto de utilidad
pública puede ser del orden material, económico o higiénico, o de orden puramente
estético para embellecimiento de la ciudad.
2. Calificada por ley: la legislatura justifica por una ley si se va a expropiar o no. Puede
ser puntual, zonal ó general.
3. Previamente indemnizado: debe dejar indemne al particular por los daños y
perjuicios.

SUJETOS DE LA RELACIÓN EXPROPIATORIA: Podrá actuar como expropiante:


 El Estado Nacional
 El Estado provincial.
 Las municipalidades, los entes autárquicos, las empresas del estado, siempre que
estén expresamente facultados para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por
leyes especiales.
 Los concesionarios de servicios públicos o de obras públicas cuando la ley los
autorice.

La acción expropiatoria (expropiado) podrá promoverse contra cualquier clase de personas,


de carácter público o privado. La nación puede expropiar a las provincias. Las provincias
pueden expropiar a la nación. Ej.: una manzana que contiene una plaza y un banco
nacional, el municipio puede expropiar y hacer de toda la manzana una plaza.

OBJETO EXPROPIABLE:

 Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para
la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica,
pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.
 La expropiación se referirá a bienes determinados. También podrá referirse
genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra
o la ejecución de un plan o proyecto.
 Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del
suelo. Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al
régimen de propiedad horizontal.
 La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que
sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya
razonable utilización convenga material o financieramente a ese efecto.

CLASIFICACION: la expropiación puede ser sobre un bien:


a. Puntual: se expropia lugares específicos. Ej.: una manzana para espacio verde.
b. Zonal: se expropian todos los inmuebles de cierto sector. Ej.: todos los inmuebles
entre tal y tal calle.
c. General: se expropia lo que sea necesario para satisfacer el bien común. Muy
utilizado en vialidad. Ej.: puede ser sacar ripio de un terreno.

PROCEDIMIENTOS:

1. Calificación por ley: se dicta la ley de expropiación (Poder Legislativo). La aplicación


de la Ley será distinta de acuerdo a que el expropiante sea la Nación o las
Provincias.
2. Causalidad pública: Se notifica al expropiado y se pasa a la Fiscalía de Estado para
determinar y precisar el bien.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 El procedimiento administrativo de expropiación será previo y obligatorio,


pudiendo el expropiante prescindir del mismo solo en los casos de urgencia,
que hagan necesaria la posesión inmediata del bien a expropiarse.
 Dispuesta por el órgano competente la ejecución de la ley expropiatoria, se
procederá a individualizar el o los sujetos pasivos de la expropiación.
Cumplidas estas diligencias, las actuaciones serán remitidas al Fiscal de
Estado.
 El Fiscal de Estado girará las actuaciones a la Comisión de Tasaciones a fin
de que ésta determine el valor que, en concepto de indemnización total,
corresponda.
 El Fiscal de Estado procederá a notificar al o los expropiados la
indemnización que se ha estimado y los intimará para que manifiesten su
conformidad o, caso contrario, estimen fundadamente el monto de la
indemnización a que se consideren con derecho.
 El expropiado puede:

1. Aceptar: se firmará el acta de advenimiento y pasará al registro de


propiedad perfeccionado. Se dictará el acto administrativo aprobatorio,
que dispone la adquisición del dominio y toma de posesión por parte del
sujeto expropiante. Se procederá al pago de la indemnización pactada y
desposesión del bien expropiado.
2. No Aceptar: pide una contra oferta, y si el estado la acepta se
perfecciona, en caso contrario el Estado inicia un procedimiento judicial.

Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado


la transferencia del dominio al expropiante mediando sentencia firme, toma de
posesión y pago de la indemnización.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

 No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de


expropiación. (Cuando no estoy de acuerdo con el valor de la indemnización o
cuando habiendo avenimiento no pueda perfeccionarse la adquisición del bien
por hecho imputable al expropiado, se inicia el juicio de expropiación directo,
donde el expropiante es el que demanda).

 Intervienen 2 peritos: el de la parte expropiante y el de la parte expropiada. Con


el valor fijado por la comisión + el valor que da el perito privado, el juez fija un
valor y se emite la sentencia.

 Sentencia Fiscal: Suple al acta de advenimiento. La sentencia fijará la


indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión,
que en ningún caso podrá ser superior al reclamado por el expropiado.

 Pago de Indemnización: debe abarcar el valor del bien, más los gastos de la
expropiación (no se paga lucro cesante ni “vista paisajística” del inmueble, salvo
que la expropiación se realice por este motivo, si se pagan daños emergentes).

 Desposesión del bien expropiado: A requerimiento del sujeto expropiante, el juez


otorgará la posesión del bien expropiado.

EXPROPIACION DIFERIDA: La "expropiación diferida" es la "reserva de inmuebles para


obras o planes de ejecución diferida por parte del Estado". Si el Estado dicta la ley y no
hace el juicio, empiezan a funcionar “los plazos de abandono” y difiere dependiendo de las
características de la expropiación:
 Caso puntual: 2 años
 Casi zonal: 5 años
 Casi general: 10 años
Cumplido el plazo se considera abandonada la expropiación. Las disposiciones anteriores
no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución
diferida, calificados por la ley formal.
El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la
tasación del bien afectado con intervención del Tribunal de Tasaciones y notificará al
propietario el importe resultante. Si el valor de la tasación fuere aceptado por el propietario,
cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho
valor será considerado como firme para ambas partes.
El Estado no se ve en la obligación de restituir el bien, sino de pagar a su propietario gastos,
costas y daños provocados por la inmovilidad del bien.

EXPROPIACIÓN IRREGULAR: El desposeído (sujeto expropiado) inicia el juicio para que


le devuelvan la propiedad o lo expropien del todo. Procede la acción de expropiación
irregular en los siguientes casos:
 Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma
sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.
 Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa
mueble o inmueble resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para
disponer de ella en condiciones normales.
 Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida
restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.
 En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la
misma forma prevista para el juicio de expropiación regular. Las normas de
procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para
la expropiación irregular.

INDEMNIZACION

 La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean
una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta
circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el
mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro
cesante. Integrarán la indemnización, el importe que correspondiere por
depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.
 No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que
lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.
 La indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado
para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.
 Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente
del propietario, dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal
de Tasaciones de la Nación para los bienes inmuebles, o las oficinas técnicas
competentes, para los bienes que no sean inmuebles.

La Constitución de la Nación y la Constituciones de las provincias exigen que la


expropiación se realice mediante indemnización del propietario. La indemnización debe
reunir tres caracteres:

 Debe ser previa, lo cual significa que debe ser satisfecha al propietario antes de
procederse a la ocupación de la propiedad por el expropiante, salvo en situaciones
de urgencia que exijan la posesión inmediata.
 Debe ser justa, se entiende por justa no solo el pago real de la cosa, sino también
del perjuicio directo que le venga de la privación de la propiedad.
 Debe consistir en dinero, ya que en el fondo, la expropiación es una simple
operación de compra venta con carácter obligatorio o forzoso.

PERFECCIONAMIENTO: Habiendo acuerdo sobre la indemnización, el avenimiento


quedará concluido y se dictará el acto administrativo aprobatorio, que dispondrá la
adquisición del dominio.
Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los derechos reales o personales
que sobre el mismo estuvieren constituidos. Para la adquisición del dominio de inmuebles
por el expropiante no se requerirá escritura pública, siendo suficiente al efecto la inscripción
en el Registro Inmobiliario del acto administrativo que apruebe el avenimiento o la sentencia
judicial que haga lugar a la expropiación.
Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la
transferencia del dominio al expropiante mediando sentencia firme, toma de posesión y
pago de la indemnización.
RETROCESION

 Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino


diferente al previsto en la ley expropiatoria o cuando no se le diere destino alguno
en un lapso de dos (2) años, computados desde que la expropiación quedó
perfeccionada.

 La retrocesión no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante
avenimiento o gestión administrativa.
 La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas,
gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión.
 La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus
sucesores universales
 La acción de retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo
quedada perfeccionada la expropiación, al bien se le dio un destino ajeno al que se
determinó.
TEMA 14: DERECHO ADMINISTRATIVO

CONCEPTO: es la rama del Derecho Público interno que tiene por objeto la organización
y funcionamiento de la Administración Pública. Regula las relaciones de distintos órganos
que integran la administración como así también las relaciones entre Administración y los
administrados. Es decir, regula las actividades del Estado y la de entidades técnicas
autárquicas, como Universidades, organismos especiales de carácter bancario, industrial,
etc.

PRINCIPIOS: Nuestra constitución sigue el principio de la división de poderes, tenemos


Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El poder del Estado soberano es uno,
pero las funciones del Estado se dividen. El Poder Ejecutivo efectúa la mayor parte de las
funciones administrativas, no obstante, la función administrativa también puede ser
realizada por los otros poderes, cuando la naturaleza del acto así lo determina.

CARACTERES: Hay 3 tipos de facultades o atribuciones:

1. FACULTADES DELEGADAS: son las facultades que se las da por un tiempo o en


determinadas circunstancias a otros poderes (legislativo o judicial). Toda la
legislación de fondo (civil, comercial, penal) son facultades que las provincias
delegaron a la Nación.
2. FACULTADES RESERVADAS: son atribuciones o actividades propias del Poder
ejecutivo y solo puede cumplirlas él. es la parte administrativa que las provincias
han reservado para sí. Hay leyes específicas en la materia. Ej. Ley de expropiación:
hay una nacional y otra provincial.
3. FACULTADES CONCURRENTES: son facultades que las tienen los tres poderes.
Ej. poder legislativo, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial dictan
Leyes y Administran Justicia.

Otra característica: “es un derecho no codificado”, solo existe una legislación dispersa sobre
la materia. No codificado es que no hay un código, un libro donde estén coleccionadas
todas las leyes que tienen que ver con el derecho administrativo. Las normas se encuentran
dispersas, es decir sueltas. Esto es beneficioso, ya que una codificación conduce a una
petrificación del derecho y la materia administrativa es más permeable a los cambios
sociales.

FACULTADES EXORBITANTES
Existen los “contratos administrativos”, acuerdo de voluntades, generador de obligaciones
y derechos, celebrado entre un órgano del Estado con otro órgano administrativo o con un
particular o administrado, para satisfacer necesidades públicas.
Las atribuciones que tiene la Administración para la celebración del contrato, su ejecución
y disolución, se denominan Prerrogativas Especiales. Ellas responden al fin público del
Estado cuando contrata, y se manifiestan a través de las “cláusulas exorbitantes del
derecho privado”, que son aquellas cláusulas que usualmente no se acuerdan en un
contrato entre particulares porque las mismas resultan antijurídicas a la luz del derecho
privado. En ejercicio de estas prerrogativas públicas, la Administración puede introducir
modificaciones durante la ejecución del contrato administrativo. En el caso que el
contratista del Estado suspenda la ejecución del contrato, la Administración puede optar
por la ejecución directa o por la rescisión contractual.
Las cláusulas exorbitantes pueden ser expresas o concretas y, virtuales o implícitas:
 Las virtuales corresponden a todos los contratos que son administrativos en razón
de su objeto. Por ejemplo, en una concesión de servicio público o de uso de un bien
del dominio público, la Administración puede modificar las obligaciones del co-
contratante durante la ejecución del contrato, y podrá rescindirlo o dejarlo sin efecto.
También se entiende implícita o virtual la atribución de dirigir y controlar en forma
constante el cumplimiento y la ejecución del contrato administrativo.
 Las cláusulas exorbitantes expresas o concretas, son las estipuladas expresamente
en los contratos, que hacen que los mismos se conviertan en contratos
administrativos más allá de su objeto. La cláusula exorbitante expresa debe
mantenerse dentro de ciertos límites de razonabilidad, respetando así los principios
constitucionales.

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN

Actos administrativos: los emite la administración pública y tienen por destinatario, un


agente extraño a ella misma. El ámbito de aplicación de la norma es un campo extra-
administrativo. Pueden ser:
 Actos unilaterales: cuando para su perfeccionamiento se necesita solo de la
voluntad de la administración. Ej.: impuesto
 Actos bilaterales: para su perfeccionamiento se necesita la concurrencia de dos
voluntades: la de la administración y la del administrado o un tercero extraño a la
administración. Ej.: contrato de obra pública, concesión de servicio público.
Todos los actos de la administración son revisables (pueden controlarse) en el ámbito
judicial pero recién después de agotarse la vía administrativa. Esto es así porque la
administración, cuenta con los medios para ratificar o rectificar lo que establece, sin
necesidad de recurrir en primera instancia a la vía judicial. Ej.: alumno de Cs. Ex. ⇒ Decano
⇒ Rector ⇒ ministro ⇒justicia.

Actos de administración: los destinatarios del acto son personas que forman parte del
cuadro administrativo. Generalmente necesitan para su perfeccionamiento la voluntad de 1
sola de las partes. Ej.: el decano de Cs. Ex. establece la fecha de examen especial para
una cátedra.

Actos de gobierno: son también actos administrativos porque tienen por destinatarios
a terceros. Estos actos tienen una importancia, en la que está comprometido el orden
público, hacen al funcionamiento y a la vida propia del Estado. No son revisables por
métodos ordinarios, sino tan solo por métodos excepcionales. Ej.: estado de sitio, ley
marcial, expulsión o admisión de extranjeros, etc.No son revisables judicialmente, porque
sería un control del poder ejecutivo en cuestiones que le son propias y tienen carácter
político. No son revisables por métodos ordinarios, es decir judicialmente en las distintas
instancias, pero si por métodos excepcionales como ser el recurso de inconstitucionalidad
que es un reclamo especial ante la Corte Suprema de Justicia.

Actos institucionales: son dictados por el Estado cuando está en juego la supervivencia
del mismo. Hacen a la escénica y continuidad misma de la vida del Estado. No son
revisables, sino luego de haber pasado el peligro. Ej.: declaración de guerra.

PRESUNCION DE LEGITIMIDAD: El acto administrativo goza de presunción de


legitimidad: su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus
propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial-
e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y
efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la
Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada,
suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al
interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Es todo aquel en que la Administración Pública, bajo
cualquier forma jurídica, es uno de los contratantes. Ésta es una condición necesaria pero
no suficiente. Es el acuerdo de voluntades en el que una de las partes o sujetos es un
órgano estatal, y el otro un particular u otro órgano estatal. El objeto es la satisfacción de
una necesidad pública.

CARACTERES:

1. Formalismo: el formalismo de los contratos administrativos es una característica


que los distingue de los civiles. Su validez se supedita al cumplimiento de las
formalidades exigidas en cuanto a FORMA Y PROCEDIMIENTO.
2. Prerrogativas (facultades) de la administración: en el contrato administrativo el
interés público prevalece sobre el privado, lo que no ocurre con los contratos
civiles donde hay igualdad jurídica de las partes. Así la administración aparece
investida de:
 Posición de privilegio o superioridad.
 Prerrogativas en la interpretación, modificación y resolución del contrato.

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SON:


 Bilaterales: generan obligatoriedad por las dos partes.
 Por adhesión: una de las partes acepta las condiciones de la otra, fijadas de
antemano.
 Consensual: basta con el consentimiento de las partes. Debe haber consenso
(acuerdo) de las partes.
 No aleatorio: no depende de hechos futuros.

ELEMENTOS:

1. Sujetos: Una de las partes que intervienen es siempre un órgano estatal actuando
en función administrativa. La otra parte puede ser privada o pública.
2. Voluntad:
a. Consentimiento: manifestación de la voluntad común, requiere que se
cumplan dos condiciones:
 Capacidad jurídica del contratante.
 Competencia del órgano estatal.
b. Perfeccionamiento del contrato:
 Por manifestación recíproca de voluntad de los contratantes.
 La notificación de la aceptación o adjudicación por parte de la Administración.
 La formalización escrita (como en el contrato de obra pública).
3. Objeto: es la consecuencia que se persigue al celebrarlo, es decir, las cosas o
servicios que son materia de las obligaciones que por el contrato se constituyen. Puede ser
cualquier obra o servicio público que tenga por finalidad la satisfacción de los intereses y
necesidades generales. Además debe ser cierto, documentado y licito. Pueden ser objeto
de estos contratos las cosas que no estén en el comercio, como el dominio público. Ej.
calles, plazas.
4. Forma y Prueba: los contratos se deben hacer según las formalidades establecidas
por las normas o leyes vigentes, sino son nulos o anulables. La legislación vigente no es
excluyente en cuál es el tipo de forma o formalidad que se seguirá en cada contrato, en
algunos casos se podrá hacer por escritura pública o instrumento público, pero en general
es indispensable que en el contrato conste por escrito su pena de invalidez.
La prueba se realiza mediante la presentación de un instrumento que lo conforme en el
caso que el contrato tenga una forma determinada. Cuando la legislación aplicable exigiere
la prueba mediante un instrumento escrito, deberá pactarse con dicho instrumento.

FORMAS DE CONTRATACIÓN: El principio general es que la Administración Pública


puede elegir libre y directamente a la persona con la cual contratará. El proceso por motivo
de los contratos de la Administración se manifiesta a través de las siguientes etapas:
1. Etapa preparatoria: de la autorización para contratar.
2. Determinación del presupuesto estimativo del objeto y costo del contrato.
3. Elección del contratante por un procedimiento específico.
4. Adjudicación. La administración le adjudica el contrato a alguien, es decir que
decide a través de un proceso, con quien contratara.
5. Suscripción formal del contrato, (se firma el contrato).
6. Ejecución.

ELECCIÓN DEL COCONTRATANTE:

1. Contratación directa: son contrataciones discrecionales y excepcionales. El Estado


elige directamente al co-contratante sin concurrencia de oposición, de la misma manera
que los particulares y celebra el convenio. En algunos casos deberá “cumplir con
requisitos mínimos”. Este sistema es restringido (no es el contrato que comúnmente se
utiliza), puesto que se trata de garantizar y proteger la honestidad del acto. La ley lo
permite sólo para obras de poca monta.

2. Licitación pública: es un procedimiento por el que la Administración invita


públicamente a todos los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego
de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará la más
ventajosa, con lo cual queda perfeccionado el contrato.

3. Licitación privada: es una invitación o pedido de ofertas dirigido directamente por


el Estado a empresas determinadas. El número de oferentes es limitado discrecionalmente
por la Administración a través de una lista. El proceso es igual al de licitación pública.

4. Concurso: es la opción que tiene primordialmente en cuenta el factor


personal. Procedimiento para determinar la mayor capacidad técnica, científica,
cultural, etc. entre dos o más personas. Ej.: se aplica en el concurso de cargos de profesor
universitario.

5. Remate público: consiste en la venta de bienes en público, sin limitación de


concurrencia, al mejor postor. El Estado puede intervenir vendiendo o comprando en remate
público. Cuando actúa como vendedor debe fijar un precio mínimo y cuando lo hace como
comprador debe fijar un tope máximo.
TEMA 15: DERECHO LABORAL

CONCEPTO: Es una rama del derecho que se constituye como autónoma, tiene una
doctrina y una metodología propia. El derecho laboral se ocupa de las relaciones
individuales (entre empleado y empleador) y colectivas (gremios representan al colectivo
de los empleados frente a la cámara de empresarios) entre trabajadores dependientes y
empleadores, regulando derechos y obligaciones para ambas partes, buscando el equilibrio
y la justicia. Es regulado por el Estado.

Observación: consideramos al derecho laboral como parte del derecho público, ya que sus
normas básicas son de orden público, o sea, de cumplimiento inexcusable por los
particulares (el Estado interviene para regular las relaciones entre particulares); no
obstante, algunos autores lo consideran como parte integrante del derecho privado.

ANTECEDENTES HISTORICOS

El derecho de trabajo está garantizado en la constitución nacional:

Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir
del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de
enseñar y aprender.

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada;
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control
de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por
la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de
las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con
la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a
cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna.

CARACTERES DEL DERECHO LABORAL

El Derecho del Trabajo presenta los siguientes caracteres:


1) Es un derecho nuevo, en formación: se trata de un derecho dinámico y en constante
evolución que surge de la realidad social.
2) Es un derecho de integración social: sus principios y normas obedecen al interés general.
3) Es profesional: se ocupa del hombre por el hecho del trabajo.
4) Es tuitivo: protector, tutelar del trabajador que es la parte más débil en la relación laboral.
5) Es un derecho especial: se aplican las normas de derecho del trabajo sobre las del
derecho civil,
6) Es autónomo: tiene autonomía científica, legislativa y didáctica que le permite resolver
de motu proprio el objeto de la materia. La autonomía es relativa, ya que el derecho está
interrelacionado entre sus distintas partes.

PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

1. Principio Protectorio: en cualquier caso, es el Estado quien va a imponerse (dictando


reglas, leyes, etc.) para proteger al trabajador (pues, se considera que existe debilidad
del trabajador frente al empleador). Pueden darse 3 situaciones (3 reglas):
 Siempre que hayan dudas en la situación planteada, se falla a favor del trabajador.
 Regla de la norma más favorable: si existe una situación reglamentada por 2 normas
jurídicas; se aplica la norma más favorable para el trabajador.
 Regla de la condición más favorable: siempre se deben promover mejores
condiciones de trabajo. En este sentido, no puedo hacer ninguna modificación en el
contrato que perjudique al trabajador. Ej. si a un trabajador se le cambia el puesto
de trabajo, siempre debe haber mejoras en las condiciones de trabajo. Asimismo, si
no se disminuyen las horas de trabajo, no se pueden modificar los sueldos. Ante el
no cumplimiento por parte del empleador, es factible iniciar acciones legales (juicio
laboral).

2. Principio de Irrenunciabilidad: el trabajador no puede renunciar a los derechos y


garantías establecidas por la ley, ni a los estatutos que lo protegen, ni a los beneficios
conseguidos por los gremios. Entonces, todo lo que firme en contra de estos derechos no
tiene valor y, por lo tanto, puedo iniciar una acción judicial. Ej.: por más que renuncie a las
vacaciones pagas, no es válido ante la ley.

En este caso destacamos: en general, el que inicia la acción judicial es quien debe aportar
las pruebas; sin embargo, en derecho laboral, sucede lo contrario (se dice que hay una
“inversión de la prueba”) quien debe aportar las pruebas es el demandado.

3. Principio de continuidad: cuando en un contrato no se definió su tiempo de


duración, éste siempre se supone “hacia adelante”. Si no se puso un tiempo determinado,
se considera que es por tiempo indeterminado.

4. Principio de Primacía de la Realidad: es lo que se da en la práctica y queda fijado


en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; es decir, haya o no contrato de trabajo, el
puesto de trabajo corresponde al que se estipuló desde el inicio.

5. Principio de buena fe: como el contrato laboral no es necesariamente un contrato


formal, nos basamos en la buena fe de ambas partes para que rija el contrato; es decir, el
consentimiento es el que vale.
 Buena fe del trabajador: alusión de confianza sobre temas de la empresa (fidelidad,
no divulgar secretos de la misma), solidaridad (debo prestar mi fuerza de trabajo en
situaciones específicas estipuladas por la ley, etc.
 Buena fe del empleador: el trabajador tiene derecho a saber cuál es el trabajo, de
qué se trata, nivel de peligrosidad, etc.
6. Principio de Justicia social: el Estado como ente regulador busca equilibrio y
justicia entre los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador.

7. Principio de Equidad: todas las personas son iguales ante la ley, aunque ocupen
puestos diferentes y merecen ser respetadas.

8. Principio de la no discriminación: Este principio tiene por objeto garantizar la


igualdad de trato entre los individuos. Todas las personas tienen iguales derechos e
igual dignidad y ninguna de ellas debe ser discriminada en relación con otra, ya sea por
razones de sexo, raza, color, edad, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier
otra situación. La discriminación impide el desarrollo pleno del potencial de la persona.

9. Gratuidad de procedimientos: Procedimientos gratuitos para el trabajador, por


ejemplo: se incluye el uso de cierta documentación gratuita como el telegrama de
renuncia.

CONTRATO DE TRABAJO

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que alguna
persona física (trabajador) se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar algún
servicio a favor de otra (empleador) y bajo la dependencia de ésta, durante un período
determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración (sueldo).

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:


 Oneroso: Se cobra por una actividad
 Bilateral: Surgen derechos y obligaciones recíprocas.
 Consensual: Existe el consentimiento de las partes.
 Conmutativo: Las prestaciones son ciertas, equivalentes y determinadas.

SUJETOS DEL CONTRATO


 Trabajador: Persona física que se obligue o preste servicio, cualesquiera sean las
modalidades de la prestación. Por tanto, no pueden ser trabajadores las entidades
colectivas ni los incapaces.
 Empleador: Persona física o conjunto de ellas, o la persona jurídica (tenga o no
personalidad jurídica propia) que requiera los servicios de un trabajador.

REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO

 CONSENTIMIENTO: El consentimiento consiste en la exteriorización de la voluntad de


las partes contratantes de realizar un contrato con determinado objeto; generalmente
se presta en forma verbal respecto a las condiciones de trabajo, horario, duración de la
jornada y remuneración. Debe manifestarse por propuestas hechas por una de las
partes dirigidas a la otra y aceptadas por ésta, sea entre presentes o ausentes, bastando
que se enuncie lo esencial del objeto de la contratación.
 CAPACIDAD:
a. Del empleador: Capacidad plena a partir de la mayoría de edad, menor emancipado
por matrimonio.
b. Del trabajador: Se adquiere con la mayoría de edad. Son capaces desde el punto
de vista laboral los menores entre 16 y 18 años emancipados por matrimonio o
autorización administrativa (no necesariamente de los padres), trabajando 6hs
diarias no en horarios nocturnos. Los menores de 14 años pueden trabajar en
empresas familiares o Pymes, pero sólo trabajan, no se los contrata. Los menores
entre 14 y 16 años pueden ser contratados con trabajos de hasta 6 hs. y con
autorización de sus padres o tutores.
Se estimula el contrato para personas con capacidad diferente siempre que haya
puestos adecuados para ellos.

 OBJETO: La prestación de una actividad personal e infungible. No podrá ser objeto del
contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. El objeto del contrato
de trabajo debe ser posible, lícito y no prohibido.
I. ILÍCITO se refiere a situaciones que están fuera de la ley, la moral o las costumbres.
Es decir que es reprochable desde el punto de vista ético. Ej.: la prostitución en la Argentina.
II. PROHIBIDO se refiere a situaciones contrarias a las leyes y reglamentaciones. Se
considera prohibido el objeto del contrato “cuando las normas legales y reglamentarias
hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o
condiciones”. Ej.: para mujeres en postparto hay ciertas tareas que no se pueden hacer.

 FORMA DEL CONTRATO DE TRABAJO: Para la celebración del contrato de trabajo


rige el principio de libertad de las formas.
 Consentimiento de ambas partes a la propuesta de trabajo. Debe existir ausencia
de los vicios de la voluntad (que no haya fraude o simulación). De modo que, en
todo contrato laboral, debe exteriorizarse la voluntad de ambas partes; si el contrato
no es formal, la voluntad quedaría exteriorizada cuando se comienza a trabajar.
 Confección del libro de Registro Único de los trabajadores por parte del empleador.
Todos los empleadores sin excepción (cualquiera que sea el número de empleados
que ocupen) están obligados a llevar libros.

MODALIDADES: El contrato de trabajo puede ser por:


 Tiempo Determinado, a plazo fijo: Se fija de forma expresa o por escrito el tiempo
de duración.
 Temporada: Se realiza en determinadas épocas del año y en forma continua, o
cuando la modalidad de la tarea o servicio así lo justifique. Por ejemplo: zafra,
cosecha de algodón, trabajadores golondrina. (Art. 90) Se llaman a trabajadores
temporarios cuando va a empezar el ciclo, el empleador avisa oportunamente por
diarios y comunicare.
 Tiempo Indeterminado: Cuando no se fija de forma expresa o por escrito el tiempo
de duración. Se termina por jubilación, renuncia o muerte. (Art. 91) El tiempo podrá
ser indeterminado cuando la modalidad de la tarea o servicio así lo justifique. Se
entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres meses de vigencia.
Cualquiera de las partes puede extinguir la relación durante ese lapso sin
expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero
con obligación de preavisar.
EL PERÍODO DE PRUEBA: Duración de 3 meses, empieza a correr desde el primer día.
Se regirá por las siguientes reglas: Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador,
más de una vez, utilizando el período de prueba. El uso abusivo del período de prueba con
el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas
en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, el empleador que
contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de
naturaleza permanente.
El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período
de prueba.
Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral. Las partes
están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente
o enfermedad del trabajo. El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a
todos los efectos laborales y de la Seguridad Social.

DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Ambas partes están obligadas a actuar


de buena fe, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo.

Derechos del Empleador


 De organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa.
 De modificar unilateralmente las formas y modalidades de trabajo no esenciales en
el contrato individual de trabajo, siempre que no perjudiquen al trabajador.
 Aplicar medidas disciplinarias.
 Derecho de control personal (honestidad, capacidad, etc.). Este control debe ser
aleatorio (sin estar destinado a alguno en particular) y no discriminatorio.

Obligaciones del Empleador:


 Obrar de buena fe.
 Pagar la remuneración del trabajador.
 Brindar seguridad, teniendo en cuenta integridad psicofísica, dignidad e higiene.
 Responsabilidad por daños en el trabajo.
 Observar las obligaciones frente a los sindicatos.
 Dar igualdad de trato.
 Realizar los aportes correspondientes (retener del 10 al 14% del sueldo para aportes
jubilatorios) propios y de los trabajadores.
 Dar ocupación a los trabajadores.

Derechos del Trabajador


 Cobrar un sueldo (recordar la existencia de un salario mínimo, vital y móvil
estipulado por ley).
 Gozar de vacaciones y licencias legales.
 Disfrutar del descanso semanal.
 Agremiarse.
 Percibir las indemnizaciones legales según la ley cuando corresponda.
 Aportar ideas para el crecimiento de la empresa.
 Participar de las ganancias, en reconocimiento a sus invenciones.
 Recibir una ocupación.
 Derecho de Huelga
Huelga: suspensión temporaria colectiva, total o parcial del trabajo por parte de los obreros,
para obtener mejoras en las condiciones laborales. Para que la huelga sea lícita debe reunir
3 condiciones:
Que sea pacífica; Fundarse en aspiraciones legítimas relativas al trabajo; Haber
formalizado previamente los reclamos a los organismos de conciliación competentes.

Obligaciones del trabajador:


 Obrar de buena fe.
 Cumplir un horario de trabajo.
 Cumplir sus tareas con diligencia y colaboración, asistencia regular, puntualidad y
dedicación.
 Actuar con fidelidad hacia la empresa.
 Cumplir con las instrucciones dadas por el empleador.
 Responsabilidad por daños de objetos y sujetos.
 Ayuda extraordinaria. Colaborar con el empleador cuando las necesidades
extraordinarias de la empresa así lo requieran.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Para todos los supuestos de extinción del contrato de trabajo, es obligatorio el previo aviso
o la indemnización que reemplace a este. Los plazos legales son:
 por el trabajador: avisar con un mes de anticipación.
 por el empleador: avisar con un mes cuando la antigüedad del trabajador fuese
menor que 5 años; dos meses si fuera superior.

Las hipótesis de extinción del trabajo son 10:


1. Por renuncia del trabajador: se efectiviza mediante pieza documental (telegrama
especial) por correo remitido al empleador o ante la autoridad administrativa. No hay
indemnización. “en muchos casos cuando contratan a un trabajador, le hacen firmar una
renuncia para despedirlo en cualquier momento. No es el medio que la Ley exige. No tiene
validez”
2. Por voluntad concurrente de las partes:
 mutuo acuerdo: Por resolución de ambas partes se disuelve el contrato. Dispuesto
mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa o judicial del trabajo.
 si no existe la manifestación expresa: pero resulta evidente la voluntad de
rompimiento del vínculo; esta hipótesis deberá ser acreditada por el trámite judicial
respectivo.
3. Por fuerza mayor: (por falta o disminución de trabajo) si el empleador demostrara la
existencia de dichas causas, corresponderá que pague al trabajador media indemnización.
Ej.: se produce el despido debido a una gran disminución de ventas.
4. Muerte:
 del trabajador: el vínculo se considera roto. La familia cobra el salario del mes.
 del empleador: si la empresa no continuara, el trabajador percibirá media
indemnización.
5. Extinción del contrato a plazo fijo: vencimiento del plazo. Establecido en el
contrato.
6. Quiebra o concurso del empleador: Si no hay culpa del empleador en la quiebra,
el trabajador tendrá derecho a media indemnización; si la tuviera, se paga
indemnización común.
7. El trabajador con edad de jubilarse: El empleador puede intimarlo a que inicie los
trámites correspondientes, manteniendo durante 1 año el vínculo. Una vez vencido
dicho plazo, la relación quedará disuelta. No corresponde indemnización por jubilación.
8. Por incapacidad física o mental del trabajador:
 Si se diera estando de servicio, percibirá la indemnización prevista en el art. 212.
 Si fuera condición inherente al desempeño de sus tareas (pilotos de avión que no
se le renueva su licencia), percibirá media indemnización.
9. Despido con justa causa: es dispuesto por el empleador como la denuncia del
contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse
por escrito los motivos en que se funda la ruptura del contrato. El empleador dispone del
despido directo sin indemnización alguna para el trabajador. Existen 6 excepciones para
esto:
1. Cuando la madre después de cumplida la licencia por maternidad decide no
concurrir al trabajo, debe recibir un indemnización reducida del 25%.
2. Si un empleado es despedido 3 a 6 meses luego del casamiento debe cobrar un
equivalente a 1 año de sueldo; siempre y cuando haya notificado su casamiento.
3. Si la mujer es despedida 7 meses y medio antes o después del parto, se le paga 1
año de sueldo.
4. Por falta de trabajo o fuerza mayor, se abona una indemnización disminuida (50%
de la normal)
5. Por muerte del empleador o quiebra de la empresa, se paga una indemnización
disminuida.
6. Si es por quiebra debido al empleado no se paga indemnización.
10. Indemnización, Despido sin causa justa: Además del preaviso, el trabajador
recibirá la llamada indemnización por antigüedad; esta incluye todos los lapsos de
prestación de servicios bajo este empleador. Este deberá abonar al trabajador una
indemnización equivalente a UN mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual
devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera
menor. El mínimo no podrá ser menor que dos meses de sueldo, y el máximo del valor del
mes por año de servicio no debe exceder de tres salarios mínimos vital y móvil.
También se debe indemnizar los aguinaldos proporcionales y las vacaciones proporcionales
que no se han tomado. Este es el único supuesto en que las vacaciones pueden ser
restituidas por dinero ya que constituyen un beneficio social.
No olvidar la llamada “integración del mes de despido” por el cual hay que pagar completo
el mes en el cual se produce el despido.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO PÚBLICO

El Estado puede ser tangencialmente sujeto del derecho del trabajo cuando asume el
carácter de empleador en relaciones regidas por las normas laborales. Sin embargo, su
función esencial es la de autoridad pública, al intervenir como órgano de control y de
aplicación tanto en las relaciones individuales como colectivas por medio del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.
Los requisitos del contrato de trabajo, que hacen a su validez, son los siguientes: el
consentimiento, la capacidad, el objeto y la forma.

Cuando el empleador es el Estado, se trata de un contrato administrativo, el cual no cae


dentro del campo del derecho laboral. Así, por ejemplo, un profesor o un ayudante de
cátedra (UNT) tendrá un contrato administrativo y no laboral; es decir, se trata de un
contrato que se da entre un particular y el Estado.
Hacemos notar que, si bien el art. 14 bis de la Constitución Nacional asegura la estabilidad
laboral; ésta no es tan evidente en el derecho laboral como sí lo es en el derecho
administrativo.

CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO

LEY NACIONAL 19.587:


Sobre higiene y seguridad en el trabajo. Establece normas para la preservación de la vida
y la integridad psicofísica de los trabajadores, mediante la prevención, reducción,
eliminación o aislamiento de los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo,
estimulando y desarrollando una actitud positiva respecto de la prevención de los
accidentes o enfermedades que pueden derivarse de la actividad laboral.

ENFERMEDAD DEL TRABAJO (O LABORAL): es la alteración anatómica, funcional o


psicológica del individuo causada por su actividad laboral. Todas ellas se encuentran
incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Son aquellas que se producen como
resultado directo del trabajo que realiza una persona. Se distingue del accidente (hecho
súbito y violento) porque en general, se va dando paulatinamente, muchas veces sin que el
afectado se dé cuenta hasta que los síntomas revelan un estadio grave o irreversible de
dicha enfermedad.
ACCIDENTE LABORAL: todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en
ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES
1. CON PÉRDIDA
 Accidentes con lesión: cuando el hombre ha sufrido una lesión.
 Accidentes sin lesión: cuando el daño es a la propiedad.
 Accidente in-itínere: es el que ocurre durante el traslado del domicilio al
trabajo o viceversa, por el trayecto y medio habitual de transporte.
2. SIN PÉRDIDA
 Incidente: es un acontecimiento no deseado, que no ha producido daño, pero
que bajo circunstancias diferentes, podría haber resultado en lesiones a las
personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso productivo.

RIESGOS DE TRABAJO: CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

Son aquellos elementos o conjuntos de elementos que, estando presentes en las


condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador.
GRUPO I: Factores Físicos: son factores del medio ambiente natural presentes en el
ambiente de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificados por el proceso de
producción y repercute negativamente en la salud. Ej.: Ruido, Luz y Color, Temperatura y
Calor, Radiación, Vibración.
GRUPO II: Contaminantes Químicos y Biológicos: son agentes extraños al organismo
humano que pueden producir alteraciones a la salud cuando están presentes en el
ambiente. Ej. Químicos, Gases Nocivos, Polvos.
GRUPO III: Carga de Trabajo: son los factores referidos a los esfuerzos físicos y mentales
a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea.
 Esfuerzo Físico (cansancio, fatiga, posiciones incómodas, peso excesivo, etc.)
 Esfuerzo Mental (carga mental, stress)

GRUPO IV: Organización del Trabajo: estos factores pueden tener consecuencias para
la salud de los trabajadores a nivel físico pero, principalmente, a nivel psíquico y social. Por
ejemplo, turnos rotativos, estilo de mando, monotonía, responsabilidad excesiva. Ej.
Jornada de Trabajo, Ritmo de Trabajo, Automatización.
GRUPO V: Condiciones de seguridad: se incluye aquellas condiciones naturales que
pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Ej.: trabajo en alturas, construcciones
defectuosas, máquinas inseguras. Estos factores de riego, actúan directa e indirectamente
en el organismo y/o en las relaciones sociales.
EXAMENES PREOCUPACIONALES

1. El trabajador tiene el derecho de: recibir información completa y fehaciente sobre


los resultados de sus exámenes médicos, conforme a las reglas que rigen la ética
médica.
2. El trabajador tiene la obligación de: someterse a los exámenes pre ocupacionales
y periódicos de salud establecidos en las normas de aplicación.
3. El empleador tiene el derecho de: exigir a la ART la realización de los exámenes
periódicos en los casos que corresponda y según el cronograma de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
4. El empleador tiene la obligación de: realizar a sus trabajadores los exámenes pre
ocupacionales y los de cambio de actividad a una de mayor riesgo e informar los
resultados a sus trabajadores.

REGIMEN DE PREVISION SOCIAL


De carácter común: Obligatorio y facultativo.
De carácter especial: Regímenes previsionales y jubilatorios.
 Jubilación: Se dará a los 30 años de servicios o a los 62 años para relación de
dependencia o 65 años para autónomos (con un mínimo de 10 años de servicios).
Por invalidez se da cuando existe incapacidad física o intelectual. Se cobra el 60%
del último sueldo.
 Pensión: La viuda o los hijos menores de 18 años cobran el 75% del último sueldo
que gozaba el causante
TEMA 16: DERECHO INTELECTUAL, PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE
UTILIDAD

DERECHO INTELECTUAL: es un derecho a la explotación económica de la obra o idea


intelectual. A ese derecho estrictamente patrimonial se agrega el derecho moral del autor,
que es la atribución del autor de hacer respetar su obra, proclamar su paternidad,
mantenerla en el anonimato o hacerla pública y aun destruirla siempre que no se hubiera
publicado.

PRODUCCIÓN INTELECTUAL: Son toda producción científica, literaria, artística o


didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción, que provienen de la actividad
puramente intelectual del hombre.

DISPOSICIONES DE LA LEY 11.723:

1. La propiedad intelectual es de dominio exclusivo de los autores durante toda su vida


y de sus herederos por 70 años después de muerte del autor.
2. El derecho de propiedad de una obra científica, o de un proyecto, comprende para
el autor la facultad de disponer de ella, publicarla, ejecutarla, exponerla, enajenarla,
traducirla, adaptarla o de reproducirla total o parcialmente de cualquier forma.
3. Nadie tiene el derecho de copiar o publicar una producción intelectual sin el permiso
del autor o de sus derechohabientes.
4. El autor o sus derechohabientes pueden enajenar parcial o totalmente su obra, ésta
enajenación será solo válida durante el término establecido por la ley y su
adquiriente tiene el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su
título, forma y/o contenido.
5. La enajenación de planos y trabajos, semejantes de derecho, para la ejecución de
la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos, modificarlos o
servirse de ellos.
6. Los derechos de autor son susceptibles de embargo y secuestro, sin perjuicio que
lo sean sus productos.
7. La enajenación de una obra científica debe inscribirse en el Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual para que tengan validez.
8. El autor conserva el derecho de exigir la fidelidad de su contenido
9. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones,
corporaciones o personas jurídicas, durará 50 años contados desde su publicación.

ALCANCE DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

1. TITULARES DEL DERECHO INTELECTUAL son 4:

a. El autor de la obra: será titular mientras viva.


b. Los Herederos: son titulares por un plazo de 70 años, desde que muere el
autor.
c. Los que con permiso del autor: la traducen, refunden, adaptan, modifican o
transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. En caso de autorizar la
traducción de la obra el autor y el coautor tienen el 50% cada uno sobre el
derecho de la obra modificada.
d. El Estado: si al fallecer el autor este no tiene herederos.
2. Comparación con los derechos creditorios:
 Los derechos creditorios son derechos absolutos que se ejercen contra cualquiera.
 Los derechos intelectuales son derechos relativos pudiéndose ejercer sólo contra la
persona a satisfacer la prestación a favor del acreedor.

3. Comparación con los derechos reales:


 El dominio es perpetuo, en tanto que la propiedad intelectual caduca a los 70 años
de la muerte del autor.
 El dominio puede adquirirse por prescripción, en cambio el derecho intelectual no.
 Los derechos reales que quedan sin titular, se incorporan al dominio privado del
estado, en tanto que al caducar la propiedad intelectual para el autor y sus
sucesores pasa al dominio público, siendo posible una apropiación por cualquier
persona.

CONSECUENCIAS DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

Para asegurar su protección el autor de una obra intelectual deberá inscribirla en el Registro
Nacional de la Propiedad Intelectual. Este llevara libros necesarios para que toda obra
inscripta tenga un folio donde constara:
a. Su descripción.
b. Nombre del autor – Título.
c. Fecha de presentación.
d. Contrato que se hubiese constituido sobre la obra, compraventa, traducción, etc.
e. Depósito de croquis y fotografía del original, previa entrega de un recibo.

La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta
el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en la inscripción, sin
perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación
hecha durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta.

1. Será reprimido con la pena establecida por el art. 172 del Código Penal, el que
defraude los Derechos de Propiedad Intelectual que reconoce la ley (11.723).

2. También serán penados:


a. El que edite, venda o reproduzca sin autorización del autor, ya sea una obra inédita
o publicada sin autorización del autor o derechohabientes.
b. El que falsifique obras intelectuales de una obra ya publicada.
c. El que edite una obra, venda o reproduzca, suprimiendo o cambiando el nombre del
autor, titulo o alterando dolosamente el texto.
d. El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente
autorizados.

3. Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 6 años:


a. El que produzca copias no autorizadas por encargo de terceros mediante un precio.
b. El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen, mediante la
factura.
INTERVENCIÓN Y CONTRALOR POR PARTE DE ORGANISMOS MUNICIPALES,
PROVINCIALES, Y NACIONALES EN LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: El que se presente a inscribir una obra con los


ejemplares o copias respectivas será munido de un recibo provisorio, con los datos, fechas
y circunstancias que sirven para identificar la obra, haciendo constar su inscripción.
Luego se publica en el boletín oficial por 10 días, para que si existe una obra similar
dentro de los 10 días se haga la denuncia en el registro de la propiedad.

LA LEY PROTEGE LA CREACIÓN: Para marcar esa protección es indispensable que sea
novedosa u original, es decir, que haya una labor intelectual creadora que lleve el sello del
autor. No es necesaria una originalidad absoluta, basta la organización de elementos
conocidos de una manera nueva.

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: El Registro lleva los libros


necesarios, para que toda obra tenga su folio, número y fecha de inscripción, título, nombre
del autor, etc.
Percibe por la inscripción aranceles fijados por el Poder Ejecutivo.

PATENTE: Una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al


inventor, a cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación, es un
certificado que protege un invento u otra actividad u objeto de la industria.
Podrán obtener los títulos de propiedad industrial, las personas físicas o jurídicas
nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en el país.
Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Calidad de Inventos:
1. Creaciones que produzcan efectos nuevos en la tecnología.
2. Tiene novedad absoluta (en el país o fuera de él).
3. Aplicación industrial.
4. Revela actividad o inventiva.
5. Nuevos productos industriales o nuevas formas de aplicación.

Facultades: los nuevos descubrimientos e invenciones en todos los géneros de la industria


confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación.

Vigencia: La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de


la fecha de presentación de la solicitud y exige cargas fiscales de pago anual, (una vez
concedida la patente, deben pagarse anualidades para su mantenimiento. Pasado los 20
años, la patente pasa a ser de dominio público, cualquier persona puede hacer uso de la
misma sin tener que abonar regalías al titular de la patente.

Transmisibilidad: El que haya obtenido una patente podrá transferir sus derechos bajo las
condiciones que considere convenientes. Deberá hacerse siempre en escritura pública y
después de satisfecha la totalidad del impuesto.
MARCAS Y DESIGNACIONES.
MARCA: Toda distinción de un producto (denominaciones, palabras, frases, números,
dibujos, etc.). Es el signo con capacidad distintiva con que se identifica un producto.

DESIGNACIÓN: Es toda distinción de un servicio

CALIDADES DE MARCA Y DESIGNACIÓN: Pueden registrarse como marcas para


distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los
dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las
imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de
los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y
de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves
con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

FACULTADES: La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su


registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro
debe existir un interés legítimo del solicitante.

VIGENCIA El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco
(5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación
de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.
El derecho de propiedad de una marca se extingue:
1. por renuncia de su titular.
2. por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro.
3. por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

TRANSMISIBILIDAD: la transferencia de una marca registrada es válida respecto de


terceros una vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual.
TEMA 17: DERECHO AMBIENTAL
CONCEPTO: Es la rama del derecho autónoma, constituida por las normas, principios e
instituciones que regulan las actividades humanas en su interacción con el ambiente.
OBJETO: el objeto del derecho ambiental es la calidad de vida, no solo del ser humano.
CARACTERES:
 Es un derecho interdisciplinario, ya que al ser el ambiente un conjunto de
muchos elementos, se necesitan de especialistas que cubran las distintas
áreas.
 Es un derecho transversal, ya que entra en cualquier ámbito.
 Es un derecho mixto, tanto del ámbito privado (relación personal /
profesional) como del ámbito público (impacto en la sociedad)
 El derecho ambiental regula los derechos humanos de la tercera y cuarta
generación.
PRINCIPIOS GENERALES:
1. Igualdad.
2. Precaución
3. Sustentabilidad.
4. El que contamina, paga
5. Recomposición del ambiente.
ANTECEDENTES DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL:
 “Primavera silenciosa” libro de Rachel Carson publicado en 1962. Advertía de los
efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente y culpaba a la industria
química de la creciente contaminación. Es un cásico de la concienciación ecológica.
 “Primera conferencia sobre medio ambiente” 1972. Participaron 113 países.
 “Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente” 1973. Se crea el
PNUMA que fomenta la protección al medio ambiente.
 “Comisión mundial sobre el medio ambiente” 1983. Aparece el término “desarrollo
sustentable”.
 “Cumbre de Río” 1992. Se logró formular una declaración sobre medio ambiente y
desarrollo. Se crea un plan de acción (Agenda 21) para lograr un desarrollo
sustentable. Convenio sobre diversidad biológica. Convención sobre el cambio
climático.
 “Protocolo de Kyoto” 1993. Se pretende reducir un 5.2% la producción de los gases
que provocan el efecto invernadero.

CONSTITUCION NACIONAL: NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS


Dentro de la Constitución Nacional encontramos los siguientes artículos relacionados al
medio ambiente:
ART. 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán (no es lo mismo que garantizar, es decir que no asegura)
a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente
peligrosos, y de los radioactivos.
ART. 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz.
ART. 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley.
Puede interponer acción de amparo para frenar la causa de problemas:
1. El afectado.
2. El defensor del pueblo.
3. Organizaciones no gubernamentales.
FACULTADES DE LA NACION Y LAS PROVINCIAS
 El ordenamiento ambiental del territorio: asegurar el uso ambientalmente adecuado
de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los
diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y
promover la participación social en las decisiones del desarrollo sustentable.
 La evaluación del impacto ambiental: toda obra o actividad que seas susceptible de
degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población, estará sujeta a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución
 El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas
 La educación ambiental: generar en los ciudadanos valores, comportamientos y
actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado.
 El sistema de diagnóstico e información ambiental: proporcionar la información
relacionada con la calidad ambiental
 El régimen económico de promoción de desarrollo sustentable.

PRINCIPIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL


La interpretación y aplicación de la ley, y de toda otra norma de política Ambiental, estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
1. Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo
ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la ley.
2. Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos sobre el ambiente.
3. Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir
la degradación del medio ambiente.
4. Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección
ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras.
5. Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en
forma gradual, a través de metas interinas y finales.
6. Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente,
actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición.
7. Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas
instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y participar
en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y
protección ambientales.
8. Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el
aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una
gestión apropiada del ambiente.
9. Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables
de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos
de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre
los sistemas ecológicos compartidos.
10. Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos
compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.

PODER DE POLICIA
Por poder de policía entendemos la potestad del poder legislativo (sea nacional o provincial
según el ámbito) de regular y con ello limitar los derechos individuales, en pos del bien
común. Cuando hablamos de competencia en materia de poder de policía de medio
ambiente, estamos intentando determinar si el tema será regulado por la ley federal o
provincial (vale decir, si será una ley federal del Congreso o una ley de una legislatura
provincial la encargado de regular el tema).

RESPONSABILIDAD EL ESTADO
1. Responsabilidad estatal por daños ambientales: son los producidos directamente
por él, o bien, por no ejercer su deber de policía ambiental. Son obligaciones del
Estado
 Proveer la regulación adecuada para evitar que se provoquen lesiones al
ambiente
 Asumir una conducta provisoria tomando medidas tendientes a preservar el
ambiente, dando a los habitantes el derecho de exigir una conducta positiva
del Estado por medio de inspecciones, supervisión y dictando leyes.
 Tomar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente para
proteger hombres, animales y plantas de cualquier tipo.
 Proteger a los propietarios de los recursos naturales en su derecho
fundamental, (Ej. Propietario de minas, de bosques, etc.), por medio de
decisiones positivas que impidan perturbaciones a sus derechos
fundamentales.
2. Responsabilidad ambiental colectiva: producida como consecuencia de la
conducta de los particulares o de entes públicos, pero no en relación con otro
particular sino con el Estado como protector del ambiente y la comunidad.

IMPACTO AMBIENTAL: se define como la alteración del medio ambiente, provocada


directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Procedimiento técnico – administrativo
que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un
proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la
administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
DAÑO AMBIENTAL
Se define como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente,
sus recursos y el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. (ART. 27
de la Ley de Gestión Ambiental). El daño ambiente también atenta contra la salud y bienes
de las personas. El daño ambiente puede ser estricto o ecológico puro, en cualquier caso
se debe remendar y prevenir, sin connotación personal, patrimonial, ecológica.
ACCION DE AMPARO
Individual: Cuando el Estado no cumple con estas obligaciones y por esta omisión se
provoca un daño a un propietario de un bien, este tiene el derecho de ser indemnizado
patrimonialmente por los daños que dicha conducta le hubiere ocasionado.

Colectivo: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la


recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones
no gubernamentales de defensa ambiental y el Estado nacional, provincial o municipal;
asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización
pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su
jurisdicción.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona podrá solicitar, mediante acción
de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo

LEYES DE PRESUPUESTOS MINUMOS


Se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones
necesarias para asegurar la protección ambiental
 Ley 26612: Gestión integral de residuos industriales
 Ley 25670:Gestión de PCBs (bifenilos policlorados)
 Ley 25675: Ley General del Ambiente
 Ley 25688: Gestión de aguas
 Ley 25831: Libre acceso a información ambiental
 Ley 25916: Gestión de residuos domiciliarios
 Ley 26331:Protección de bosques nativos
 Ley 26562: Protección de ambientes – quema
 Ley 26639Preservación de glaciares y ambiente peri glaciar
 Ley 26815: Protección contra incendios forestales y rurales
LEY GENERAL DEL AMBIENTE (25675)
Establece los presupuestos mínimos para:
 El logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente.
 La preservación y protección de la diversidad biológica.
 La implementación del desarrollo sustentable.
Establece los objetivos que debe cumplir la política ambiental:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de
los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes
actividades antrópicas;
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras,
en forma prioritaria;
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre
el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo
sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no
formal;
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a
la misma;
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación
de políticas ambientales de escala nacional y regional
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
TEMA 18: LEGISLACION DE AGUAS

CONCEPTO: por agua se dice a aquella que forma parte del conjunto de los cursos y
cuerpos de aguas naturales, artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las
contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas.
NATURALEZA JURIDICA: el agua no es mueble ni inmueble, sino que debe tenerse en
cuenta el lugar en que se halla. Atento a ello, el agua puede estar en una u otra categoría:

 COSA INMUEBLE
o Por su naturaleza: porque pertenece al suelo mismo.
o Por accesión: cuando corre por acueductos, canales, cañerías, represas,
piletas, etc.
 COSA MUEBLE: el agua separada de un rio o fuente, o almacenado en un tanque.
TRASCENDENCIA ECONOMICA: desde el punto de vista económico, la importancia y el
valor del agua son imponderables. Por su utilización para satisfacer las necesidades
humanas, aprovechamiento industrial, riego, productor de energía, y como medio de
navegación, de transporte y comercio.
CLASIFICACION SEGÚN EL DOMINIO
1- DOMINIO PUBLICO
a. Marítimas: mares territoriales, mares interiores.
b. Terrestres: superficiales, ríos, lagos navegables, subterráneas con cauce
natural y definidas
2- DOMINIO PRIVADO
a. Aguas Privadas: nacen y mueren en un mismo fundo, brotan en terrenos.
b. Aguas Pluviales: caídas en lugares privados, aguas que no tienen
movimiento apreciable como esteros, ríos y lagunas no navegables.
USO Y DOMINIO DE LAS AGUAS POR PARTICULAES: los fundos inferiores están
obligados a aceptar las aguas pluviales de los fundos superiores. El Estado, en
representación de sus habitantes, es titular del dominio público del agua superficial y
subterránea, incluido el lecho que encauza las aguas superficiales. Los particulares solo
pueden acceder al derecho del uso de las aguas públicas, no a su propiedad. Asimismo, la
sociedad a través de sus autoridades hídricas ofrece el agua en concesión bajo la condición
que su uso resulte beneficioso en términos de interés público.
En lo que respecta a las aguas, dentro de esta categoría se encuentran los lagos que no
son navegables, cuyo uso y goce corresponden a los propietarios ribereños y las vertientes
que nacen y mueren en una heredad, cuya propiedad, uso y goce corresponden al dueño
de la misma.
AGUAS QUE CORREN POR CAUSES NATURALES EN LOS RIOS

1- CAUCE: parte de la superficie terrestre por donde corre el rio normalmente, cuyo
límite está dado por la línea de la ribera. El rio consta de un recorrido que comienza
con el nacimiento y termina en la desembocadura. El curso tiene tres partes:
a. Curso Alto: donde nace (montañas). Las aguas corren a gran velocidad y
con poco cauce
b. Curso Medio: el declive es menos pronunciado, el cauce se ensancha y la
velocidad disminuye
c. Curso Bajo: la velocidad se acentúa y aquí se encuentra la desembocadura
en el mar, en otro rio, lago, etc.
El cauce consta de 2 márgenes: izquierda y derecha, y está constituido por dos
partes: piso y ribera.
2- CAUDAL: la importancia de un rio es función de la cantidad de agua que fluye por
él. El rio consta de una época de crecida (caudal máximo) y de una época de estiaje
(caudal mínimo). Según el caudal se clasifican en ríos, arroyos o torrentes.

3- LINEA DE RIBERA LEGAL: el límite entre la propiedad estatal y particular está dado
por esta línea, que es el máximo nivel que alcanzan las aguas con crecidas
normales.

EL ESTADO Y EL PODER DE POLICIA


La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ejerce el poder de policía en materia
de contaminación hídrica industrial asignado por los Decretos Nacionales a través de la
Dirección de Control de la Contaminación Hídrica.
1- La Constitución dice que todo rio navegable es de jurisdicción exclusiva de la Nación
y que todo ciudadano de la Nación puede navegar en territorio argentino.
2- En el Código Penal figuran 2 artículos que dicen que toda persona que contamine
el agua potable será recluida por el termino de 3 a 10 años y si el hecho fuera
seguido por muerte, de 10 a 25 años
3- Si en estos hechos mediare negligencia e impericia se impondrá una multa, y si es
seguida de muerte de 6 a 2 años de prisión
CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS
La contaminación hídrica consiste en una modificación provocada por la acción indirecta o
directa del hombre en la calidad del agua, haciendo impropia o peligrosa para el consumo
humano, la industria, la agricultura, la pesca, las actividades recreativas, así como para los
animales domésticos y la vida natural. Se puede dividir en 2:
1- CONTAMINACION NATURAL: el agua es nociva en su estado natural
2- CONTAMINACION ARTIFICIAL: es nociva por la acción del hombre. Las causas
pueden ser:
a. Contaminación agrícola: pesticidas, abonos
b. Contaminación industrial: las aguas provenientes de las industrias que
vuelven a la tierra para contaminar las aguas en general
c. Contaminación urbana: cloacas, detergentes, basura domiciliaria, etc.
TEMA 19: DERECHO PROCESAL

DERECHO PROCESAL: Es la rama de las ciencias jurídicas que estudia la organización


de la justicia y el procedimiento de los juicios. Es decir el Derecho Procesal es el que regula
la actividad jurisdiccional (actividad en tribunales) del Estado para la aplicación de las leyes
de fondo, y su estudio comprende:
1. La organización del Poder Judicial.
2. La determinación de la competencia de los funcionarios que la integran.
3. La actuación del Juez y de las partes en la substanciación (Tramitación de un juicio
hasta que está listo para sentencia) del proceso.

NORMAS PROCESALES: Son las normas que establecen los medios efectivos para hacer
valer los derechos y obligaciones que consagran las leyes de fondo que regulan la
convivencia social. La actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y
aplicación de las normas jurídicas implica siempre dos tipos de normas:
A. NORMAS ORGÁNICAS O DE FONDO: Se refieren a la organización de los
tribunales. Son aquellas que establecen el órgano, determinando quién está facultado para
establecer o aplicar las normas jurídicas. Se refieren a la jurisdicción y área que le compete
a cada tribunal. Son las normas que organizan cuantos jueces hay, en que trabaja cada
uno, etc.
B. NORMAS PROCEDIMENTALES O DE FORMA: Regulan el procedimiento, se
refieren a cómo se aplican las leyes. Son aquellas que establecen los actos sucesivos y las
formas que debe cumplimentar el órgano para el establecimiento o la aplicación válida del
Derecho, determinando cómo debe procederse para ello. Es decir, son las instancias a
seguir para el cumplimiento de la ley:
a. Tipo Ordinario: Se aplica en todos los casos en que no haya un proceso especial.
b. Tipo Sumario: En los que se tramita con mayor rapidez.
c. Tipo Especial: En los que la legislación ha previsto un procedimiento específico (ej.
sucesiones).

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL ARGENTINO:

El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la


Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran también el sistema de
justicia argentino el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el
Consejo de la Magistratura.

 Existe por un lado una Justicia Federal con competencia en todo el país que atiende
en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros
delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación.
 Por otro lado, cada una de las provincias argentinas cuenta con una Justicia
Provincial que entiende en el tratamiento de los delitos comunes (también
denominada justicia ordinaria), con sus propios órganos judiciales y legislación
procesal.

Poder Judicial Nacional: Se encuentra conformado por:


 La Corte Suprema de Justicia de la Nación compuesta por 7 miembros: un
presidente y 6 ministros.
 El Consejo de la Magistratura de la Nación, es un órgano colegiado, representativo
de diversos sectores del poder público que tiene a su cargo la selección de los
magistrados y la administración del Poder Judicial, pero no ejerce funciones del
Poder judicial.
 Los Fueros, Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones. Se
encuentran fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero laboral, contencioso-
administrativo federal, etc. Dentro de cada fuero actúan los Juzgados de Primera
Instancia y las Cámaras de Apelaciones. Estas Cámaras son Tribunales que revisan
lo actuado en Primera Instancia, se dividen en "Salas" y son tribunales
pluripersonales.

ETAPAS DE UN PROCESO ORDINARIO:

1. DEMANDA: Ante el juez, la parte lesionada ejerce una acción ante la justicia. Contiene
los sujetos que intervienen, es decir, precisa sujeto activo (demandante) y sujeto pasivo
(demandado). La demanda se hace por escrito y debe contener:
 Apersonamiento: Nombre, domicilio y condiciones personales del actor y del
demandado.
 Objeto: La designación por lo que se demanda.
 Hechos: Los hechos y derechos en los que se fundamenta la demanda.
 Petitorio: La pretensión, es decir que es lo que el actor busca por medio de la demanda.

2. NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO: El juez da traslado a la demanda. Se notifica al


demandado. Se pueden dar varios supuestos:
 El demandado puede reconvenir, o sea, contrademandar: Lo que sucede
muchas veces cuando las partes han incurrido en violación del contrato (divorcio).
Si existiese controversia entre la demanda y la contestación, se abre la causa a
prueba, y durante el período de ésta las partes aportan las pruebas que hacen a su
derecho (medios de prueba).
 Puede ocurrir que no se conteste la demanda: En este caso el demandado es
declarado en rebeldía (significa negación de la demanda).
 Si se contesta afirmativamente se traba el allanamiento, (el demandado se allana
a la demanda, la acepta y deberá actuar conforme a lo que se le pide).
 Si se contesta negativamente se traba el pleito.
 Oponer excepciones dilatorias: Estas dilatan el proceso y pueden ser por
incompatibilidad jurisdiccional o una excepción que se opone porque, por el
domicilio, no corresponde accionar con ese juez.

3. APERTURA A PRUEBA: Se lleva la causa a prueba y tiene por objeto que cada una de
las partes tenga elementos de sostén. Si existen hechos controvertidos (pleito) se abre la
causa a prueba, las cuales se debe presentar dentro de los 40 días, para que finalmente el
juez pueda dictar sentencia.

4. SENTENCIA: Es la resolución del Juez, donde se reconoce los derechos a alguna de las
partes. La parte que se considera agraviada con la sentencia del Juez de Primera Instancia,
puede llevar la causa a reconocimiento del tribunal de Segunda Instancia mediante la
Apelación. Transcurrido el tiempo para interponer la apelación y fallada la causa en
Segunda Instancia, se produce el efecto de la cosa juzgada.

5. COSA JUZGADA: La causa llega a su fin y ya no existe posibilidad para apelar. Cuando
se dicta la sentencia y alguna parte no está de acuerdo hay un tiempo para apelar. Si no se
apela se queda firme y hace cosa juzgada, no hay más derecho a reclamos y debe
cumplirse con lo que dijo la sentencia.
MEDIOS DE PRUEBA:

 Reconocimiento judicial (inspecciones): Es el reconocimiento del lugar donde se ha


producido el hecho, practicado por el Juez mismo. Permite conocer el estado material
de los lugares. Es útil en confusión de límites.
 Prueba pericial: Para demostrar verdad con informe de Peritos. Será admisible cuando
la apreciación de los hechos controvertidos requieren conocimientos especiales de
alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.
 Testigos: Declaración de terceros que han visto u oído el hecho sobre el que declaran.
Puede ser testigo toda persona mayor de 16 años o menor en caso que el juez lo
autorice.
 Confesión: Es la declaración por medio de la cual una de las partes reconoce como
verídico un hecho, que le puede producir consecuencias jurídicas. En este caso se debe
contestar a las preguntas solo con sí o no.
 Pruebas instrumentales: Son pruebas preconstituidas.
a. Instrumento Público: Documento público. Documento otorgado ante
funcionario público bajo formas especiales. Tienen valor por sí mismos.
b. Instrumento Privado: Documentos otorgados por las personas mismas
(partes), sin intervención del oficial público. Para su validez se exigen firmas.
Para que tengan valor probatorio se debe demostrar la autenticidad de las
firmas.
 Informes: Tienen por objeto la verificación de actos o hechos que resultan de archivos,
documentos o registros contables; obtenidos en oficinas públicas, escribanías,
sociedades, entidades, etc.
 Presunciones: Es la conclusión que puede sacar un juez, sin tener pruebas
contundentes, a partir de una serie de indicios o basado en hechos similares y
ocurridos. No dan prueba directa de un hecho, sino que partiendo de otros hechos
relacionados se llega a demostrar el hecho que se investiga por razonamiento.

PRUEBA PERICIAL

PERITO: Técnico que designado por orden judicial, prepara un informe sobre los hechos o
puntos que específicamente le indique el juez. No es árbitro, solo aconseja o asesora. La
prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez. El perito
designado por el juez podrá ser recusado. Cada parte tiene la facultad de designar un
consultor técnico que no reemplaza al perito tercero.

RESPONSABILIDAD DE LOS PERITOS


 Civil (sí causa daño a otro por su proceder).
 Penal (sí calla verdad).
 Procesal (incumplimiento).
 Profesional (atenerse al reglamento de su profesión).

REMOCIÓN: Será removido si:


 Renuncia sin motivo.
 Rehúsa dar su dictamen.
 No dictamina a tiempo.
JUICIO ARBITRAL

El estado permite a los particulares la elección de jueces privados para dirimir o poner fin a
sus contiendas, es decir nombrar árbitros. Es el juicio de carácter voluntario para las partes
que someten su controversia a la resolución de un árbitro (o varios). La ley admite
posibilidad de que las partes someten la decisión de sus diferencias a jueces privados.

REQUISITOS:
 Arbitro de Derecho: Proceden y fallan de acuerdo a la ley como lo haría un juez. Puede
ser un juez o un letrado elegido por las partes.
 Amigables Componedores: Es el único tipo de árbitro que se acepta en Tucumán.
Pueden no ser letrados y no tiene que sujetarse a normas procesales; basta con gozar
de capacidad civil, tener buena conducta e instrucción necesaria para poder apreciar el
caso. Los amigables componedores o arbitradores laudan sin ajustarse a normas
legales (no siguen ningún tipo de proceso, como es el caso obligatorio de los árbitros)
y su sentencia será dictada según su leal saber y entender.

LAUDO: Es la decisión de las árbitros. Emitido el laudo, el juez dispondrá su notificación y


cumplimiento. Las partes podrán interponer el recurso de nulidad dentro de los 5 días de
notificado, y solo podrá fundarse en que se laudo fuera de término o sobre puntos no
comprometidos. Debe recalcarse que el laudo es inapelable. Si las partes no aceptan el
laudo, van a juicio en el tribunal que le corresponda.

MEDIACION
La mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a
través del dialogo entre las partes, donde el mediador como tercero neutral las acompaña
para que ellas mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas.
Pueden ser:

 Públicas: realizada por un mediador matriculado, sorteado por la cámara


correspondiente.
 Privada: el mediador es elegido por las partes a propuesta de quien inicia la acción
El acuerdo de mediación tiene el carácter de cosa juzgada. Se tratan temas familiares
(alimentos, tenencia, régimen de visitas) y patrimoniales (daños y perjuicios, incumplimiento
de contratos)
TEMA 20: NORMAS QUE REGULAN EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL INGENIERO

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS FUNCIONES PROFESIONALES:

a. Locación de servicios: Es el contrato de trabajo (material o intelectual) mediante


el cual el profesional, actuando en relación de dependencia se compromete a emplear
una fuerza de trabajo o su actividad física o intelectual en dirección al resultado que se
busca (pero no es el resultado mismo), recibiendo una bonificación en dinero por esta
función.
b. Locación de obras: Es el contrato por el cual el profesional se compromete a
alcanzar un determinado resultado (que puede ser una obra material o intelectual),
recibiendo a cambio el pago de honorarios. En este caso no existe relación de
dependencia y la locación de obra intelectual es privativa del profesional, no así la
material. La idea la piensa el profesional pero la usa el otro, se pueden obtener los
derechos de ésta por medio de la ley de patentes. pero la obra intelectual es de la
persona que la crea.
c. Contrato de mandato: Es el contrato en virtud del cual una persona encarga a otra
realizar actos (disposición legal) jurídicos en su cuenta, representándolo. En otras
palabras, es un contrato por el cual una persona hace un acto jurídico en nombre de
otra. En este aspecto el ingeniero puede intervenir en certificados de obra
(representando al dueño de la misma) o adquirir materiales en su nombre. El derecho
arancelario prevé un Plus.
d. Peritaje y arbitraje: Es la tarea que realiza una persona especializada en una rama
específica de la ciencia, para ayudar a la tarea de un juez en el esclarecimiento,
mediante su análisis de los hechos, de una causa judicial. El profesional debe poseer
título de la Universidad Nacional y el consejo profesional posee aranceles propios para
estos trabajadores.

EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

Ejercicio Profesional: Es toda actividad remunerada o gratuita que requiera la


capacitación de las Universidades Nacionales y se lleva a cabo mediante la prestación
personal. Para poder ejercer como ingeniero, si se es profesional recibido en el exterior, se
debe hacer la reválida del título. Si se es argentino no se necesita prueba de competencia.
Si actuamos como docentes debemos regirnos por la ley de enseñanza.

Matrícula: La matrícula es un documento que nos otorga el Consejo Profesional para poder
ejercer como profesionales. La misma puede ser cancelada o suspendida a pedido del
interesado, o por disposición del Consejo respectivo o de la Junta Central. Tiene un costo
anual, ese dinero se utiliza para sostener a los consejos profesionales.

LEGISLACIÓN REGULADORA DEL EJERCICIO PROFESIONAL:

1. LEYES NACIONALES: Las leyes reguladoras de las profesiones deben ser provinciales
y solo la ley Nacional para los lugares y materias de jurisdicción Nacional. Sin embargo
bajo ciertos aspectos es admisible una legislación nacional.
2. TRATADO DE MONTEVIDEO: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú tiene un
tratado en el que establece que aquellos profesionales que tengan título o diploma
expedido por la autoridad nacional se tendrán por habilitados para ejercer sus
profesiones en los otros países. Los requisitos son:
a. Que tengan el titulo expedido por la autoridad nacional.
b. Que el diploma esté debidamente legalizado.
c. Que abone los derechos inherentes a la reválida.
3. LEY DE REVALIDA: Requiere ante todo que exista autenticidad del título, que se dé
una prueba de suficiencia, con las prácticas y los trabajos científicos indispensables y
abonar los aranceles inherentes a la reválida. Una excepción es la contratación de
profesionales extranjeros por parte de la Universidad o del gobierno.
4. LEY 4560: Los ingenieros pueden ejercer las profesiones en el poder ejecutivo o ante
los tribunales como peritos, siempre que cuenten con título expedido por la Universidad
Nacional, o privada o escuelas especiales de la nación, o hubieren revalidado su título
extranjero.
5. CÓDIGO PENAL: La usurpación de título, es decir, el uso del título sin contar con él, es
un delito aunque solo se diga posesión sin llegar al ejercicio fraudulento. Es un engaño
a la fe pública y se lo castiga con multas proporcionales al delito y al daño causado.
Este delito se paga con penas de 1 mes a 1 año de prisión.

MODALIDADES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE INGENIERO:

a) En relación de dependencia: Se realizan tareas para un empleador de acuerdo con las


condiciones convenidas de antemano, con remuneración periódica y fija. No le corresponde
el cobro de honorarios regulados por el arancel. Obligaciones: Lealtad y buena fe para con
el empleador. Poner sus conocimientos al servicio de la tarea encomendada. Está obligado
a matricularse.

b) Como profesional independiente: Se realiza una tarea encargada por el Comitente


que finaliza con la entrega del trabajo y el pago de los honorarios convenidos, nunca
inferiores al arancel fijado por ley. Obligaciones: Poner todos sus conocimientos en
beneficio de los (honestos) intereses de su cliente; de no hacerlo, se le podrán levantar
cargos judiciales y por parte del Consejo Profesional. Tiene obligación de matricularse. Las
sanciones consisten en suspensión de la matrícula temporalmente.

c) Como empresario: Se es propietario de una empresa, y percibe por los servicios que
presta o los bienes que comercializa, de acuerdo al precio de mercado. Obligaciones: Si
provee servicios de ingeniería tiene las mismas obligaciones que como profesional
independiente. Tiene obligación de abonar salarios justos a sus empleados profesionales.
Debe matricularse si usa sus conocimientos para el desarrollo de su profesión.

ÉTICA PROFESIONAL:
El conjunto de reglas de conducta que impone deberes para con los demás y cuyo
contenido se refiere a la moral profesional. Para la ética no hay nada en forma de ley.
Son los mejores criterios y conceptos que deben guiar la conducta de un profesional por
razón de los más elevados fines que pueden atribuirse a la profesión que ejerce.
La ética establece normas morales que se traducen en deberes para con la profesión, los
colegas y los clientes.

 Para con la dignidad de la profesión


a. Contribuir a que la sociedad tenga la más alta opinión de la profesión que ejerce.
b. No ejecutar actos reñidos con la buena técnica (aunque sean bajo órdenes).
c. No ocupar cargos privados y públicos relacionados, simultáneamente.
d. No competir con colegas mediante honorarios inferiores al arancel.
e. No firmar nada que no haya sido analizado personalmente.
f. No recibir ni dar comisiones para obtener designaciones profesionales o trabajos.
 Para con los demás profesionales
a. No usar trabajos, ideas, planos, etc. ajenos sin la autorización correspondiente.
b. No difamar ni denigrar colegas.
c. No sustituir a un colega en un trabajo iniciado por éste, sin el conocimiento del
mismo.
d. No renunciar a los honorarios, ni convenirlos por un monto inferior al arancel.
e. Fijar retribuciones adecuadas para los colegas que actúen como colaboradores
suyos.

 Para con el público en general


a. No ofrecer servicios cuyo objeto sea de dudoso cumplimiento o imposible de
realizar.
b. No aceptar comisiones por parte de proveedores de materiales, descuentos, etc.
c. No ser director de obra y Contratista al mismo tiempo.
d. Mantener reserva en circunstancias relacionadas con su cliente.
e. Manejar con discreción los fondos que el cliente ponga a su cargo.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

1. Contractuales: La responsabilidad contractual se ajusta a las cláusulas del


contrato y a los derechos y obligaciones que genera la obra realizada. El criterio
para evaluar la responsabilidad contractual debe ser circunstancial (de acuerdo al
lugar, tiempo y persona) y no rígido.
Estas responsabilidades comprenden:
 Culpa:
i. Negligencia: Omisión más o menos voluntaria.
ii. Impericia: Falta de conocimiento, practica o destreza.
iii. Imprudencia: Falta de cautela o precaución. Constituye uno de los
elementos característicos de los delitos culposos.
 Dolo: Mentira, engaño, o simulación. Intención de producir mal.
 Mora: Tardanza en el cumplimiento de una obligación.

2. Extracontractuales: Las responsabilidades extracontractuales surgen de


cualquier acción del profesional que produzca violación a los reglamentos
municipales (por impericia o negligencia) o que ocasione daños a terceros, con los
que no está unido contractualmente, a causa de la ejecución de la obra. Esta
responsabilidad genera indemnizaciones.
Estas responsabilidades pueden ser:
 Delictual: Dolo.
 Cuasi – delictual: Culpa y negligencia.

HONORARIOS PROFESIONALES: Es la retribución por el trabajo personal y la


responsabilidad del profesional en el ejercicio de la tarea encomendada e incluyen el pago
de los gastos generales de su oficina relacionados con el ejercicio de su profesión
Los principios básicos que se deben tener en cuenta para fijar los honorarios son:
 Importancia científica y tecnológica de la labor a realizar.
 Responsabilidad que se adquiere.
 Éxito en el logro del objetivo fijado.
 Valor de la obra realizada.
 Tiempo utilizado en la realización de la obra.
Cuando dos o más profesionales, independientes entre si, actúen en conjunto, por encargo
de un comitente, los honorarios que el arancel fija para uno solo, se dividirá por igual entre
ellos y se adicionara a cada parte el 25% del total. En los juicios, los profesionales que
actúen como peritos estimarán sus honorarios conforme al arancel vigente, pero los jueces
determinaran el monto.

ARANCELES: El arancel fija los honorarios mínimos que deben cobrar los profesionales
inscriptos en los Consejos Profesionales, por tareas de ejecución normal. Para tareas que
ofrezcan dificultades o condiciones especiales, los honorarios se determinan entre el
profesional y el comitente.
Existen trabajos que son arancelados (su valor está determinado por el estado) y otros que
no lo están. En el caso de ingeniería los aranceles no existen por lo que los honorarios
quedan liberados a la voluntad del ingeniero.
Los aranceles cuando son fijados por ley establecen un principio básico: nadie puede fijar
sus honorarios en una suma inferior a la del arancel.
Cuando el ingeniero actúa como perito en un tribunal, sus honorarios están al pie del
informe por él presentado. Los aranceles rigen cuando el profesional actúa como locador
de obra intelectual o como mandatario.

PRESCRIPCIÓN DE HONORARIOS: Los honorarios profesionales prescriben por no


cobrar a los 2 años de la fecha estipulada para el pago de los mismos.

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