Apuntes de Derecho Contractual

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APUNTES DE DERECHO CONTRACTUAL


El Contrato: Es un acuerdo entre sujetos de derecho, que manifiestan sus voluntades
para dar nacimiento, modificar o extinguir una o varias relaciones jurídicas de
naturaleza patrimonial(*).

(*) Si bien la mayoría de la doctrina actual considera que solo actos que tengan
naturaleza patrimonial se consideran “contratos”, aún existe parte de la doctrina que
reconoce la existencia de contratos con efectos no patrimoniales. Por ejemplo el
matrimonio, así, el Concilio de Trento consideró al matrimonio como un “Contrato-
Sacramento”.

Naturaleza: El Contrato es un tipo de acto Jurídico, perteneciente a la especie de los


Negocios jurídicos.

 Si bien parte de la literatura los Reúne en un solo concepto, lo cierto es que no todo
acto jurídico es un negocio jurídico.

Acto Jurídico: es la acción de un sujeto con la finalidad de crear, modificar, transferir,


conservar o extinguir derechos que pueden estar determinados o indeterminados por la ley;
este, a su vez, se caracteriza por ser de manera voluntaria y generar efectos a terceros.

Negocio Jurídico: acto voluntario lícito realizado de conformidad con una norma jurídica
que tenga por finalidad directa y específica crear, conservar, modificar, transferir o
extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del Derecho privado

ACTO JURÍDICO NEGOCIO JURÍDICO


Género Especie
Origen: La ley Lícito o ilícito, efectos Origen: El acuerdo de las partes. Requiere
queridos o no queridos. de Voluntariedad, licitud, efectos queridos.
Convencional
Todo Negocio Jurídico también es Acto
No todo Acto Jurídico es Negocio Jurídico Jurídico.
Sus efectos son Ex Lege: están previstos en Sus efectos son Ex Voluntate: produce los
la ley. efectos que ha buscado el sujeto
voluntariamente.
Ej. Resp. Contractual.
Ej. Resp. Extracontractual.

EL CONTRATO ES UN ACTO JURÍDICO CON EFECTOS DADOS POR LA LEY, POR


LAS PARTES, POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y POR LA COSTUMBRE.
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REQUISITOS Y ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO

 Requisitos: Presupuestos Necesarios, externos al acto.

 Elementos: Características internas del acto que deben presentarse para su validez y
eficacia.

REQUISITOS

 Condiciones de quienes realizan el Acto/Contrato.


 Objeto a que se refiere.

1. SUJETOS (REQUISITOS SUBJETIVOS)

“Capacidad y Legitimación”.

Sujetos deben ser capaces en dos sentidos:

- Capacidad Jurídica: - Posibilidad de ser sujetos de efectos jurídicos (derechos y


deberes). En Costa Rica, hoy en día se da a todas las personas por el hecho de ser
personas. (Para personas físicas, en materia de beneficios, el Código Civil amplió en el
artículo 31 hasta 300 días antes de nacimiento).

- Capacidad de Actuar: - Posibilidad de crear, mediante su voluntad, efectos jurídicos.


Está dado por ley.

1. Personas Físicas:
- Mayoría de edad
- Aspectos Mentales
2. Persona Jurídica:
- Cada ordenamiento pone limitaciones a esta capacidad. EJ: En Costa
Rica no puede darse un usufructo perpetuo a una persona jurídica.
- El pacto Constitutivo pone otros límites. Ejemplo, posibilidad de adquirir
por fideicomiso.

Sobre la Legitimación:

Hay contratos que no pueden celebrarse por determinadas personas, aun cuando sean
mayores de edad y estén sanas, por eso debe agregarse un concepto más, el de
Legitimación, entendiendo este desde el punto de vista Civil: La posibilidad de realizar un
contrato porque esto no le esté prohibido por ley.
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No debe confundirse esta legitimación con la Legitimación Procesal, que se encuentra


expresada en el 104 del código Procesal: Es aquella que alega tener una determinada
relación jurídica con la pretensión procesal.

2. OBJETO (REQUISITOS OBJETIVOS)

El objeto es la prestación que las partes deben hacer, generalmente la realización de una
conducta. (Ejemplo Entregar una cosa).

Esta conducta debe ser:

- Licita
- Posible
- Determinada o determinable (fijarse el contenido o determinar la forma de fijar
el contenido).
- Valorable (susceptible de ser cuantificada de manera económica).

ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. VOLUNTAD:

El Querer interno que se exterioriza. Es lo que da nacimiento al contrato.

Esta voluntad debe estar libre de vicios.

Vicios de la Voluntad:

- Error: Falsa representación de la realidad.


 Error en el Sujeto
 Error en las características del Contrato
 Error Obstativo: se quería manifestar una cosa, pero se manifiesta
otra. Es el error que recae sobre la naturaleza del acto (Error in
negotio) o sobre la identidad del objeto (error in corpore).

La duda excluye al error: “pues quien obra a sabiendas que puede estar
equivocado, desconociendo con exactitud las consecuencias de sus actos,
no puede invocar luego su propio error”.

Cuando el Error es Esencial acaba con la validez del contrato.


- Intimidación: Presión sobre una persona paraqué realice una conducta.
Esta presión debe ser injusta y notable.
 Miedo: No hay contacto físico. (la amenaza debe ser percibida como
real, aún cuando no lo sea).
 Violencia: Hay contacto físico.
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- Dolo: Maquinaciones para provocar un error que lleve a la realización


del contrato. Solo es un vicio cuando en la realización está involucrado
una de las partes contratantes.

2. FORMA

Todo acto jurídico está sujeto a una forma o manifestación específica, es decir una serie de
signos sensibles por los que se manifiestan las partes. Cuando esta forma es específica,
prescrita por ley para que el acto se perfeccione, estamos ante los llamados “CONTRATOS
SOLEMNES”. Un ejemplo de una solemnidad que debe mantenerse es la “inscripción de la
habitación familiar” (Artículo 43).

3. CAUSA

Existe discusión respecto a su importancia verdadera, algunos autores indican que su


importancia es meramente teórica, sin embargo el Código Civil en el artículo 627 exige
“Causa Justa”. Es el motivo impulsivo y determinante por que las partes contratan.

Se dice que si la causa no existe o no es licita, el contrato es inexistente. Ejemplo: La causa


de la donación es la “gratuidad”, un deseo de beneficiar al otro sin recibir nada a cambio y
no perjudicar a los acreedores.

¿QUÉ PASA SI ESTÁN AUSENTES LOS REQUISITOS O LOS ELEMENTOS DEL


CONTRATO?

La validez de todo contrato está sujeta a que todos los elementos y requisitos se encuentren
presentes en la etapa de perfeccionamiento o formación del contrato. Cuando alguno de
los elementos o requisitos no se encuentra o está presente de manera defectuosa nos
encontramos ante una invalidez o nulidad del contrato.

Cuando hay una invalidez o nulidad es relativa, solo el afectado puede pedirla. Ejemplo:
quien compró un auto pensando que era otro, pero decide conservar el comprado.

En el tema de las nulidades debe tenerse claro que, si el contrato no se ha cumplido, puede
pedirse su nulidad y con ello su “no cumplimiento”, si el contrato ya se cumplió, debe
pedirse la nulidad antes de que se consoliden los derechos, es decir: “antes de que prescriba
la acción” y solicitar la restitución de las circunstancias hasta antes del contrato o el pago
de daños.
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ARTÍCULO 835 Código Civil.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:

1º.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su
existencia.
2º.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos
interviene (sic).
3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces.

ARTÍCULO 836.- Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o contratos:
1º.- Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su
existencia es imperfecta o irregular.
2º.- Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige teniendo
en mira el exclusivo y particular interés de las partes; y
3º.- Cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces.

Cuando una Nulidad es absoluta, cualquier interesado puede pedirla, aún cuando no sea
parte del contrato. Un ejemplo de esto es la nulidad de una compra-venta simulada. Donde
un acreedor puede pedir que se declare la situación.

ETAPAS DE FORMACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato puede darse entre presentes y entre ausentes. En todos los casos se dan las
mismas etapas, pero presentan características diferentes.

1 - ) Oferta:

- Debe ser declarada y dirigida (por dirigida no debe entenderse individualmente a


una persona, puede ser genérica y en ese caso el primero en aceptar es el
destinatario.
- Debe ser precisa y completa: deben presentarse todos los elementos, condiciones
y demás para no llevar a equivoco. No obstante puede ser con reservas o
condiciones, siempre que estas estén claras (ejemplo ofertas al comprar por
docenas)
- Es obligatoria: debe fijarse por un plazo determinado.

Una oferta entre presente no puede retirarse de forma unilateral, una oferta entre ausentes
puede retirarse antes de que la misma sea aceptada.

2 - ) Aceptación de la Oferta:

- Debe ser Pura y simple: Sin objeciones. Si se realiza una contraoferta, entonces
aún no estamos ante la aceptación de la oferta.
- Debe hacerse en tiempo útil: Dentro del plazo para ello.
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En principio, la aceptación entre presentes es inmediata, mientras que la aceptación entre


ausentes, debe darse dentro del plazo fijado para ello por el oferente.

3- ) Conclusión o momento de formación del contrato: Hay contrato en el momento de


acuerdo entre las partes. SIN EMBARGO DEBE DETERMINARSE EL MOMENTO EN
EL QUE REALMENTE HAY ACUERDO.

 Teoría de la Declaración: el contrato se concluye en el momento en que lo acepta el


beneficiario.

 Teoría de la Información: el contrato se concluye en el momento en que ambas


partes conocen de la determinación de la otra.

EFECTOS DE LOS CONTRATOS

Entre Partes: “El contrato es ley entre las partes” (artículo 1022 del C.c). Las obligaciones
contractuales son obligaciones civiles, por lo que el acreedor puede exigir del deudor la
satisfacción de la deuda según lo pactado. En caso que el cumplimiento del objeto de la
obligación no sea posible, por equivalencia, el acreedor puede demandar la indemnización
de daños y perjuicios. Una vez que un contrato ha nacido válidamente, se convierte en
irrenunciable, y las obligaciones originadas por el contrato válido no se pueden modificar
unilateralmente.

1. La partes están obligadas al cumplimiento del contrato, en caso de no cumplir se


pueden aplicar clausulas penales o condenar al pago de indemnizaciones. Esta
obligación debe ser “En Natura”, es decir, tal y como se contrato, no es obligatorio
acepta sustitución. Según el caso es incluso necesario que sea determinada persona
quien cumpla el contrato.

Quien no ha incumplido es quien puede reclamar del otro el cumplimiento forzoso o el


pago de daños y perjuicios. Debe diferenciarse entre quien no ha incumplido y quien ha
cumplido, esto en razón de que es posible que una parte no realizara aún su “parte” del
contrato, pero al ver que la otra parte no cumple detenga su realización sin que por esto se
entienda un incumplimiento. Ejemplo: Un contratista se compromete a realizar una
construcción, para ello pacta con su cliente que le deposite una cantidad de dinero antes de
iniciar la construcción. Si la cantidad de dinero no se deposita en el tiempo estipulado, el
contratista no está obligado a realizar la obra para poder alegar el incumplimiento por parte
del cliente.

2. Una vez realizado el contrato, es irrevocable e irrenunciable de forma unilateral.


Es decir sin que ambas partes estén de acuerdo. Excepcionalmente se puede reservar la
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renuncia unilateral como clausula en el contrato. En Costa Rica se reduce en mucho


esta posibilidad por el artículo 681 (condición meramente potestativa). Existen
excepciones de ley, como el Mandato: Puede renunciar en mandatario o puede ser
removido por el poderdante.

3. Deber de ejecución de buena fe:


 Lealtad
 Cooperación (ejemplo el casero que se esconde para no poder cobrar).

Efectos respecto de terceros: En principio, los contratos sólo tienen efectos entre las
partes que lo forman. Sin embargo, hay contratos que sí surten efectos sobre terceros.
Un tercero es un sujeto que no participó en la formación del vínculo contractual, y que por
lo tanto, no hizo manifestación de voluntad sobre el contrato. Incluso, puede ser que el
tercero ni siquiera supiera de la existencia del convenio

1. Terceros Obligatorios:

a) Efectos respecto de los causahabientes.- En principio, los herederos suceden al


difunto en sus derechos y obligaciones, excepto en aquellas que sean
personalísimas. (En Costa Rica no se heredan deudas, sin embargo, quien recibe
un bien está en la obligación de pagar las deudas por las que este responda).

b) Efectos respecto a acreedores quirografarios (sin garantía real): Ya que todo


el patrimonio del individuo responde por sus deudas, el acreedor quirografario
tiene una relación con los bienes del deudor y si este se desprende
“irresponsablemente de los mismos, lo afecta”, por lo que existe la posibilidad
de exigirle cobrar una deuda, proteger un bien, etc esto por medio de la acción
Oblicuo o Pauliana (articulo 715 del C.Civil).

c) Efectos respecto de los penitus extranei: terceros que deben respetar el


contrato. A esto se le llama Oponibilidad. Esto se reduce al deber de respetar
los bienes de otros. Sin embargo esto requiere aparejado un deber de cumplir
con solemnidades, por ejemplo en Costa Rica los bienes que requieran de
inscripción deben estar inscritos para reclamar esta protección. (455 del
c.civil).
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2. Terceros ingresados de forma voluntaria por las partes: En Principio no


pueden incluirse obligaciones a cargo de un tercero, aunque si pueden ponerse
beneficios.

a) Promesa de realización del hecho por un tercero: Si el tercero acepta la


realización libera al promitente, de lo contrario, el promitente es el obligado y
eventualmente el responsable civil.

b) Inclusión de un beneficio para un tercero: El tercero puede exigir el


cumplimiento o puede rechazarlo. Si lo rechaza existe obligación entre las
partes, pero puede cobrarse a quien incluyó al tercero por cualquier gasto que le
genere al obligado. Ejemplo: Contrato para que arreglen la casa de un hijo, sin
decirle, y después este no quiere que se realice el arreglo.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

Contratos unilaterales y bilaterales


- Contrato unilateral: es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones solo para
una parte.

- Contrato bilateral: es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para


ambas partes.

La importancia radica en quien debe soportar perdidas o responder por afectaciones.

Contratos onerosos y gratuitos


- Contrato oneroso: es aquél en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos, en
éste hay un sacrificio equivalente que realizan las partes (equivalencia en las
prestaciones recíprocas); por ejemplo, la compraventa
.
- Contrato gratuito: sólo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la
otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para
una sola de las partes, como por ejemplo el comodato (préstamo de una cosa).

La importancia radica al momento de cobrar daños y reclamar incumplimientos.


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Contratos conmutativos y aleatorios


- Contrato conmutativo: es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las
partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Ejemplo
compraventa de una casa.

- Contratos aleatorio: es aquel que surge cuando la prestación depende de un


acontecimiento futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las ganancias o
pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Ejemplo
compraventa de cosecha.

La importancia radica en la posibilidad de reconocer cuando se da cumplimiento


parcial y en los efectos cobratorios.

Contratos principales, accesorios y subcontratos


- Contrato principal: es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los
que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de lo principal
porque la nulidad o la inexistencia de los primeros origina a su vez, la nulidad o la
inexistencia del contrato accesorio.

- Contratos accesorios: son también llamados "de garantía", porque generalmente se


constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ejemplo la hipoteca o la
prenda.

La importancia es que la terminación del principal acaba con el accesorio.

Contratos instantáneos, de tracto sucesivo o diferido


- Contratos instantáneos, o de tracto único, son aquellos que se cumplen en el mismo
momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto.

- Contrato de Tracto Sucesivo: es aquel en que el cumplimiento de las prestaciones se


realiza en un periodo determinado, y que, por deseo de las partes se puede extender para
satisfacer sus necesidades primordiales y éstos términos pueden ser:
 Ejecución continuada: ejecución única pero sin interrupción.
 Ejecución periódica: varias prestaciones que se ejecutan en fechas
establecidas.
 Ejecución intermitente: se da cuando lo solicita la otra parte.
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- Contrato ejecución diferida: Es un contrato que se completa en un momento, pero se


cumple en otro momento futuro. Ejemplo compra de un lote de mercadería que se
entregará en un plazo.

La importancia es que la invalidez del segundo y tercero es hacia el futuro y no


retroactivo.

Contrato formal o solemne y no solemne o no formal

- Contrato formal: es aquel en que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por
determinado medio para que el contrato sea válido. Por ejemplo en Australia, para que
la compra venta de un bien sea perfecto es requisito entrega del título válidamente
emitido por el Registro. Otro ejemplo es el matrimonio.

- Contrato no forma o no solmene: Vasta con el acuerdo de voluntades.

Contrato nominado o típico e innominado o atípico


- Contrato nominado o típico: es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en
la ley. En ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que
acudir. (Compraventa, arrendamientos...)

- Contrato innominado o atípico: es aquel para el que la ley no tiene previsto un nombre
específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella.
 Puede ser un híbrido entre varios contratos.
 Contrato completamente nuevo.

(*) En ambos casos, para completar las lagunas del derecho o situaciones no previstas
por las partes en el contrato, es necesario acudir a la regulación de contratos similares
o análogos.

Contrato de libre discusión, de adhesión y contratos tipo


- Contratos de libre discusión: se realizan luego de que las partes discuten sus clausulas y
demás condiciones. (autonomía de la voluntad)
- Contratos de Adhesión: El Contrato es obra exclusiva de una de las partes.
- Contratos tipo: El contrato es obra de autoridades estatales, profesionales o
agrupaciones gremiales.

La importancia es que en la segunda y tercera clase hay mayor intervención del legislador
, por carecer de la autonomía de la voluntad en forma completa.
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EL CONTRATO DE COMPRA VENTA

Naturaleza Jurídica: Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud del cual
una de las partes (vendedor) se obliga a dar algo en favor de la otra (comprador) a cambio
de un precio en dinero.

Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase porque se trata del
contrato tipo traslativo de dominio y, además, porque constituye la principal forma
moderna de adquisición de riqueza; es decir, tanto en su función jurídica como económica,
debe merecer un estudio especial.

Un contrato de compraventa es un contrato:

 Bilateral. Es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas


partes.

 Oneroso. Porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos.

 Conmutativo. Generalmente es conmutativo, por cuanto que las prestaciones son


ciertas y determinadas al realizar el contrato.

 Consensual. La compraventa es un contrato consensual para muebles y formal para


inmuebles. En materia de muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del
acto; es decir, se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del
consentimiento tácito y expreso. En el tácito, se admite que por hechos indubitables la
compraventa de bienes muebles se forme y constituya, generalmente en aquellos casos
en que se tome la cosa y se deposita el precio: hecho indubitable de la manifestación de
la voluntad para celebrar el contrato. En cuanto al consentimiento expreso, se acepta
que verbalmente, la compraventa pueda celebrarse por señas, o por escrito si así se
prefiere, sin que sea menester esta formalidad para los bienes muebles. En cuanto a los
inmuebles, el contrato siempre debe constar por escrito, pero el documento puede ser
público o privado, dependiendo el importe.

 Principal. Existe por sí solo, pues no depende de otro contrato.

Historia

En el derecho romano es el convenio de cambiar una cosa (merx) que se entregara al


comprador (emptor) por una cantidad de dinero (pretium) que se pagara al vendedor
(venditor). De hecho la forma más primitiva de compraventa consistió en el trueque de
cosa y precio.
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Tipos de Compra Venta

Compraventa civil

Definida como la obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación
del comprador a pagar un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.

Compraventa mercantil

Definida como la compraventa de bienes o muebles para revenderlas, bien en la misma


forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.

Compraventa con reserva de dominio

Es aquel contrato en el cual las partes, mediante un pacto expreso, modifican el efecto
traslativo de dominio, haciéndolo depender del cumplimiento de una obligación por parte
del comprador.

Compraventa en abonos

Es aquel contrato en el cual mediante pacto expreso de las partes acuerdan que el
comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa mediante
entregas parciales en cierto tiempo.

Compraventa con pacto de preferencia (también retroventa)

Contrato en el cual las partes pactan que el comprador se obliga a no vender el bien
adquirido como consecuencia de la compraventa, sin antes darle preferencia al vendedor
para volver a adquirirlo en igualdad de condiciones en que pudiera adquirirlo un tercero.

Compraventa de cosa esperada o futura

Contrato en el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras y el pago del precio
subordinándolas a la condición suspensiva de que la cosa llegue o no a existir.
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Compraventa judicial

Es equiparada por la ley a una enajenación forzada. Técnicamente no es un contrato porque


no existe acuerdo de voluntades entre el propietario del bien y el deudor del crédito que da
origen al procedimiento judicial, ni mucho menos el mejor postor.

ELEMENTOS DE LA COMPRA VENTA:


Personales
Los elementos personales de este contrato se conforman por dos partes: el comprador y el
vendedor.

1. Vendedor: aquella persona física o moral que se obliga a transferir el dominio de


una cosa o un derecho a otro.
2. Comprador: aquella persona física o moral que se obliga para con el vendedor a
pagar un precio cierto y en dinero a cambio de una cosa que pasará a su propiedad.

Elementos reales
Los elementos reales son dos: precio y cosa.

Precio
Como parte de la prestación que debe dar el comprador, el precio debe tener las siguientes
características:

 Cierto, es decir, que debe ser determinado y determinable, debe fijarse al celebrar el
contrato de manera precisa, matemática y exacta).
 En dinero ( Se puede pactar dentro del contrato que una parte se pague en dinero y otra
parte del precio se pague en especie siempre y cuando el importe en dinero sea igual o
mayor que el valor de esa cosa).
 Verdadero: no debe ser ficticio, pues si no se estaría en presencia de un contrato
ficticio o de donación.
 Justo, es decir, debe existir una equivalencia lógica entre el valor de la cosa vendida y
el precio, ya que si existe una desproporción de los precios se desnaturalizará el
contrato.

Cosa
Pueden ser objeto del contrato de compraventa todas las cosas y derechos que reúnan los
siguientes requisitos:
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 Debe existir en la naturaleza. También pueden ser objeto del contrato las cosas
futuras o las compras de esperanza.
 Debe estar determinado, es decir, individualizado puntualizando ciertos respecto a la
cosa.
 Debe ser determinable en especie, es decir, datos de género, calidad, cantidad, peso o
medida.
 Debe estar en el comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su
naturaleza, es decir, no puede ser poseída por algún individuo, y cuando la ley así lo
declare.

EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Obligaciones del vendedor

 Conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega.


 Entregar el bien al comprador en el lugar y en el momento convenidos.
 Garantizar al comprador una posesión útil.
 Garantizar al comprador una posesión pacífica.
 Responder a la evicción ( privación total o parcial de una cosa, sufrida por su
adquirente, en virtud de una sentencia judicial o administrativa).
 Recibir el pago del precio.

EN Costas Rica
(artículos 1049 – 1098)

ARTÍCULO 1049.- La venta es perfecta entre las partes desde que convienen en
cosa y precio.

ARTÍCULO 1053.- Si la promesa de vender una cosa mediante un precio


determinado o determinable ha sido aceptada, da derecho a las partes para exigir que la
venta se lleve a efecto.

ARTÍCULO 1056.- El precio de la venta debe ser determinado por las partes, o por
lo menos deben fijar éstas un medio por el cual pueda ser determinado más tarde.
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO

(artículo 1101 del C.civil – 1123 del C.civil).

La cesión de derecho, es un contrato por medio del cual se transmiten el derecho o


derechos con respecto a una obligación que tiene el sujeto acreedor, quien como cedente
transfiere su deuda a la relación crediticia de otro sujeto llamado cesionario.

Partes que intervienen

1. Cedente: acreedor que va a transmitir los derechos que tiene en contra de un deudor.
2. Cesionario: quien se convierte en el nuevo acreedor, ya sea a título oneroso o
gratuito.
3. Cedido: aquel que responde de un derecho que se ha cedido. Ejemplo el deudor.

Objeto
Es constituido por los derechos

ARTÍCULO 1101.- Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el
comercio, pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o
implícitamente por la ley.

ARTÍCULO 1103.- La cesión hecha mediante un precio determinado en dinero, se rige por
los mismos principios de la venta de objetos corporales.

Naturaleza
a. Consensual
b. Formal: debe realizarse con las formalidades bajo pena de nulidad
c. Puede ser unilateral si es gratuito o bilateral si es oneroso.

ARTÍCULO 98.- Reservas en inmuebles: En las reservas gratuitas de uso, usufructo,


habitación, goce y posesión, no será indispensable la aceptación del beneficiario ni su
comparecencia, sin perjuicio de que pueda renunciarlas.

Capacidad

Se requiere la de comprar y vender si es onerosa y la de la donación si es gratuita.


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Derechos no cedibles: los que están fuera del comercio de los hombres.

 Garantía Pro-cesionario: El cedente de un crédito responde por la existencia y legitimidad


del derecho; no responde de la efectividad (ejemplo solvencia del deudor, salvo que
expresamente se haya comprometido a ello).

Tipos de Cesiones:

Cesión de Derechos de Crédito (ejemplo hipotecas)

ARTÍCULO 1109.- La venta o cesión de un crédito comprende sus accesorios, como las
fianzas, prendas, hipotecas o privilegios.

ARTÍCULO 1110.- El cesionario, aunque subroga al cedente en cuanto al crédito cedido y


a los medios de hacerlo valer, no goza de las acciones de anulación o rescisión que el
cedente hubiera podido intentar; salvo estipulación en contrario.

Cesión de Derechos Hereditarios

ARTÍCULO 1117.- El que cede un derecho de herencia debe entregar a menos de reservas
expresas, aun las cosas que haya recibido como heredero y aun los frutos que haya
consumido.

ARTÍCULO 1118.- El comprador debe indemnizar al vendedor todo lo que éste hubiere
pagado en calidad de heredero.

ARTÍCULO 1119.- El cesionario no puede, salvo pacto en contrario, reclamar del cedente
lo que éste adquiera por derecho de acrecer después de la venta o lo que hubiere adquirido
por el mismo título al tiempo del contrato, con ignorancia de las partes.
ARTÍCULO 1120.-El cedente de derechos de sucesión garantiza su calidad de heredero.
Pero no responde de la evicción de objetos particulares que se hubieran reputado como
pertenecientes a la sucesión, salvo pacto en contrario.

Cesión de Derechos litigiosos (derecho en disputa):

ARTÍCULO 1122.- Se reputará litigioso el derecho desde la contestación de la demanda en


juicio ordinario, y desde el embargo formal en el ejecutivo.

ARTÍCULO 1121.-Todo aquel contra quien se haya cedido a título oneroso un derecho
litigioso, puede ejercer el retracto de este derecho, pagando al cesionario el precio real de la
cesión, los gastos y costos legítimos y los intereses del precio desde el día en que se pagó.
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El retracto se deberá hacer dentro de los nueve días inmediatos a aquél en que se haga saber
al interesado la cesión.

EL ENDOSO Y SU DIFERENCIA CON LA CESIÓN

Endoso es una declaración, pura y simple, puesta en el título-valor por la cual su


tenedor (a estos efectos llamado endosante) legitima a otra persona (denominada
endosatario) en el ejercicio de los derechos incorporados al título. Es la forma normal y
tradicional de transmisión de la letra de cambio y de todos los títulos "a la orden", que
permite al titular movilizar el crédito reflejado en el documento. Existiendo varias
modalidades.

Requisitos y contenido del endoso


El primer requisito es que conste en título o en hoja adherida al mismo, también
llamado como principio de inseparabilidad.
Los otros requisitos hacen referencia al contenido del mismo, a saber:

 El nombre del endosatario: Es decir, de la persona a quien se le da el documento. Este


no es requisito esencial, ya que se permite el endoso en blanco.
 La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su
nombre:
Este es el único requisito esencial del endoso, el único cuya falta lo anula en forma
absoluta.

 La clase de endoso: Tampoco es un requisito esencial, pues en caso de falta, se


presumirá que es endoso en propiedad.
 El lugar y la fecha: Tampoco son esenciales pues si falta el lugar, se presumirá que el
endoso se hizo en el domicilio del endosante, y, si falta la fecha, se presumirá que se
hizo en la fecha en que el endosante adquirió el título.

Diferencia entre Cesión y Endoso

Naturaleza jurídica.

 El endoso es una declaración unilateral de voluntad del endosante (acto unilateral).


 La cesión de crédito es un acto bilateral (contrato).
Objeto.
 El endoso es la forma de trasmisión de los créditos contenidos en títulos valores a la orden
y nominativos.
 La cesión de crédito tiene por objeto trasmitir derechos emergentes de un contrato o de
cualquier otro acto jurídico, incluso de un título valor.
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Formalidades.
 El endoso es una constancia que se escritura en el mismo título valor o en hoja adherida a
él.
 Cuando la cesión de crédito sea a título valor, se documenta por separado de éste aunque,
como es obvio, haciendo referencia a él.
 El endoso es un acto de carácter formal (solemne), pues supone necesariamente la
existencia de la constancia referida, aunque esa constancia pueda consistir en la sola firma
del endosante.
 La cesión de crédito es un contrato consensual, para cuya validez basta el acuerdo de
cedente y cesionario.
Procedimiento
 El endoso es una forma rápida y sencilla de trasmisión de los créditos, lo cual favorece su
circulación. No es necesario notificar al librador, ni a ningún endosante anterior, que el
título se endosará a favor de otra persona.
 La cesión de crédito supone, en primer lugar, la celebración de un contrato entre cedente y
cesionario. En segundo lugar, supone una diligencia posterior de notificación al cedido. Si
no se le notifica la cesión, el cedido paga bien si paga al cedente.
 El endoso supone la trasmisión del crédito sin posibilidad de oposición y hasta sin
conocimiento del librador (deudor).
 Al librador de un título valor le es indiferente quién es su acreedor.

Diferencias en cuanto a las responsabilidades respectivas de cedente y endosante

 El cedente de un crédito responde por la existencia y legitimidad del crédito; no responde


de la solvencia del deudor, salvo que expresamente se haya comprometido a ello.
 El endosante de un título valor contrae una obligación autónoma frente a todos los
tenedores posteriores del título, salvo que incluya en su endoso la cláusula “sin mi
responsabilidad”.
19

EL CONTRATO DE MANDATO

El mandato es un contrato mediante el cual una persona (mandante) confía la gestión de


uno o más negocios a otra (mandatario), quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera.

Naturaleza:

Es un contrato consensual, bilateral imperfecto, de buena fe y se presume oneroso.

Diferencia entre Mandato de apoderamiento (representación):

La doctrina y la jurisprudencia ha construido el apoderamiento como un negocio unilateral


y recepticio y el mandato como una de las relaciones jurídicas subyacente en las que puede
asentarse el poder vinculante para el mandante y el mandatario.

Sujetos en el contrato de mandato:

 Mandante, comitente o poderdante: Es la persona natural o jurídica que confiere el


encargo.
 Mandatario, procurador o apoderado: Es la persona que acepta el encargo

Características:

 Puede ser oneroso o gratuito; es oneroso cuando ambas partes reciben valores
económicos, y gratuito cuando no hay intereses patrimoniales o sea que los valores
económicos le corresponden a una sola parte (En Costa Rica se presume Oneroso, salvo
pacto en contrario 1258 C.c).

 Es un contrato típico o Nominado; es decir, está específicamente contemplado y


regulado por la ley.

 Es un contrato principal; existe por sí mismo, se constituyen para garantizar el


cumplimiento de una obligación principal.

 Es un contrato conmutativo; es un acuerdo voluntario en el que cada parte conoce sus


derechos desde el inicio del mismo, e intenta que ambas partes tengan un trato
igualitario.
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 Es un contrato de tracto sucesivo; regulan una serie de entregas o prestaciones


periódicas que intervienen durante algún tiempo prolongado.

 Es un contrato bilateral; es un acuerdo de voluntad en el cual se generan derechos y


obligaciones en ambas partes.

 Es un contrato de medios y no de resultados.

Clases de mandato

 General: Solo administración. Se otorga en escritura pública y se debe inscribir. (1255


C.c)
 Generalísimo: Administración y disposición. Se otorga en escritura pública y se debe
inscribir. (1253 del C.c).
 Especial: para el acto específico que se otorga. No se inscribe. (1256 C.c)
 Especialísimo: Para actos específicos designados por ley, como donación (1408 del
C.c) y matrimonio. No se inscribe
 Judicial: para representación Judicial. No requiere escritura pública y no se inscribe.
(1289 C.c)

Obligaciones del mandatario

 Obligación de ejecutar el mandato.


 Debe ejecutar el mandato personalmente. Si hay sustitución, ésta puede ser amplia o
restringida.
 Se debe sujetar a las instrucciones recibidas del mandante. En caso de que el
mandatario no recibiera instrucciones concretas, debe actuar prudentemente, como si se
tratara de su negocio propio.
 Debe rendir cuentas acerca de la ejecución del mandato.

Obligaciones del mandante

 Pagar la retribución convenida.


 Reembolsar las expensas o gastos que haya realizado el mandatario.
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 Indemnizar al mandatario por los daños y perjuicios que éste hubiera sufrido con
motivo del cumplimiento del mandato.

Extinción del mandato


El mandato puede terminar por alguna de las siguientes causales:

 Vencimiento del plazo.


 La conclusión del negocio para el que se otorgó el mandato.
 Por la rescisión del contrato, a causa del incumplimiento de una de las partes.
 Por nulidad del contrato.
 Por revocación.
 La renuncia del mandato por voluntad del mandatario.
 Con la muerte del mandante o del mandatario.
 Por la interdicción del mandante o la del mandatario.

NORMATIVA:

(Codigo Civil, artículos 1251 a 1300)

ARTÍCULO 1251.- El contrato de mandato puede celebrarse entre presentes y ausentes, por
escritura pública o privada y aun de palabra; pero no se admitirá en juicio la prueba de
testigos, sino en conformidad con las reglas generales, ni la escritura privada cuando las
leyes exijan documento público. El instrumento en que se hace constar el mandato se llama
poder. Los poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública ei
inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad, y no producen efecto
respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción.

ARTÍCULO 1252.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación tácita o


expresa del apoderado o mandatario. La aceptación tácita se presume por cualquier acto en
ejecución del mandato; excepto los que se hicieren para evitar perjuicios al mandante
mientras nombra otro apoderado.

ARTÍCULO 1253.- En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de
una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o
gravar toda clase de bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar
toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el
poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en
persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo.
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ARTÍCULO 1254.- Si el poder generalísimo fuere sólo para alguno o algunos negocios, el
mandatario tendrá respecto del negocio o negocios a que su poder se refiere y de los bienes
que ellos comprendan, las mismas facultades que según el artículo anterior, tiene el
apoderado generalísimo para todos los negocios de una persona.

ARTÍCULO 1255.-Por el poder general para todos, alguno o algunos negocios, tiene el
mandatario respecto del negocio o negocios a que su poder se refiere, amplia y general
administración, comprendiendo ésta las facultades siguientes:
1.- Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para la conservación o
explotación de los bienes.
2.- Intentar y sostener judicialmente las acciones posesorias y las que fueren
necesarias para interrumpir la prescripción respecto de las cosas que comprende el
mandato.
3.- Alquilar o arrendar bienes muebles hasta por un año; pero, si el poder se limita a
cierto tiempo, el período del arrendamiento no debe exceder de ese plazo. Para
arrendar bienes inmuebles, se requiere poder generalísimo o especial.
(Así reformado por Ley No.7527 del 10 de julio de 1995).
4.- Vender los frutos así como los demás bienes muebles que por su naturaleza están
destinados a ser vendidos o se hallen expuestos a perderse o deteriorarse. 5.- Exigir
judicial o extrajudicialmente el pago de los créditos y dar los correspondientes
recibos. 6.- Ejecutar todos los actos jurídicos que según la naturaleza del negocio se
encuentren virtualmente comprendidos en él como medios de ejecución o como
consecuencias necesarias del mandato.

ARTÍCULO 1256.-El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial,
solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder
extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado
esté encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos
registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el
Registro. (Así reformado por el artículo 178 de la ley No.7764 del 17 de abril de 1998).

ARTÍCULO 1258.- El mandato no se presume gratuito; lo será si así se ha estipulado

ARTÍCULO 1264.- El mandatario podrá sustituir el encargo, si en el poder se le faculta


expresamente para ello, y sólo responderá de los actos del sustituto en caso de que el
mandante no le hubiere designado la persona en quien hizo la sustitución del poder, y que
el sustituto fuere notoriamente incapaz o insolvente. Cuando se trate de poder
especialísimo, la sustitución sólo podrá hacerse en la persona o personas que el mandante
señale en el mismo poder.

ARTÍCULO 1273.- El mandante esta obligado:


1.- A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato.
2.- A reconocerle los gastos razonables causados en la ejecución del mandato.
3.- A pagarle la remuneración estipulada o usual.
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4.- A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes.


5.- A indemnizar las pérdidas que se le hayan ocasionado sin culpa suya o por causa
del mandato.
Salvo que haya habido culpa de parte del mandatario, no podrá excusarse el
mandante de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado al
mandatario no ha tenido buen éxito, o que los gastos o pérdidas habidos en el mandato
pudieron ser enormes.

ARTÍCULO 1277.- Podrá el mandatario retener los objetos que se le hayan entregado por
cuenta del mandante, en seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su
parte.

ARTÍCULO 1278.- El mandato termina:


1.- Por el desempeño del negocio para que fue constituido.
2.- Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la
terminación del mandato.
3.- Por la revocación del mandato.
4.- Por la renuncia del mandatario.
5.- Por la muerte del mandante o mandatario.
6.- Por la quiebra o concurso del uno o del otro.
7.- Por la interdicción del uno o el otro.
8.- Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en
ejercicio y por razón de ellas.

ARTÍCULO 1285.- El mandatario que renuncia está obligado a continuar en el desempeño


de aquellos negocios cuya paralización pueda perjudicar al mandante, hasta que avisado
éste de la renuncia haya tenido tiempo bastante para proveer al cuidado de sus intereses.

ARTÍCULO 1289.- En virtud del poder judicial para todos los negocios el mandatario
puede apersonarse como actor o como reo a nombre de su poderdante, en cualquier negocio
que interese a éste, seguir el juicio o juicios en sus diversas instancias, usar de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores,
pedir y absolver posiciones, reconocer documentos, recibir dinero y dar el correspondiente
recibo, otorgar y cancelar las escrituras que el negocio o negocios exijan, renunciar
cualquier trámite, recusar a los funcionarios judiciales y quejarse de ellos, o acusarlos por
motivo de los juicios, y hacer todo lo que el dueño haría si él mismo estuviese, para llevar a
término los negocios.

ARTÍCULO 1293.- No habiendo estipulación previa, los mandatarios judiciales recibirán


los salarios que se fijen por peritos además de los gastos que hagan en la causa. Los fiscales
o representantes del Fisco, de los Municipios o demás corporaciones públicas, no pueden
transigir ni comprometer en árbitros sin autorización expresa y especial para el negocio o
asunto de que se trata.
24

LA FIANZA

El contrato de fianza es una convención de garantía personal en virtud de la cual un


tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a responder, subsidiaria o
solidariamente, del cumplimiento ante el acreedor, en lugar del deudor, que es el obligado
principal, para el caso en que éste no cumpla. El contrato de fianza es básicamente gratuito
y consensual, pues se perfecciona por la simple manifestación de voluntad del fiador
aceptada por el acreedor, ya lo quiera y lo conozca el deudor, o incluso aunque lo ignore.

Naturaleza:

El contrato de fianza es básicamente gratuito y consensual, pues se perfecciona por la


simple manifestación de voluntad del fiador aceptada por el acreedor.

Características del contrato de fianza


El contrato de fianza presenta los siguientes caracteres:

 Accesorio: La garantía presupone la existencia de una obligación principal a la que


accede, y en virtud de este carácter se contamina de la nulidad del contrato principal, de
su extinción, o de su cesibilidad, por el principio que establece que lo accesorio sigue la
suerte de lo principal.

 Consensual: Queda concluido para producir sus efectos propios desde que las partes
hubieren manifestado recíprocamente su consentimiento.

 Conmutativo. Porque las ventajas y desventajas que se procuran, las partes las conocen
desde el momento de la constitución de la fianza.

 Unilateral: La fianza es normalmente, un contrato unilateral ya que sólo crea


obligaciones para el fiador.

 Gratuito: El hecho que se le reconozca al fiador la facultad de estipular con el deudor


una remuneración por el favor prestado, no significa que la fianza deje de ser gratuita,
ya que como dijimos antes, el deudor no es parte del contrato.

 Subsidiario: Se trata de una característica de la obligación y no del contrato, en virtud


de la cual solo se exigirá la obligación el fiador en efecto al incumplimiento por parte
del deudor principal.
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Efectos del contrato de fianza

Efectos entre acreedor y fiador

 El acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se haya hecho exigible;
no siendo necesario perseguir al deudor principal (a no ser que este interponga
el beneficio de excusión).
 El fiador, antes de ser requerido de pago, puede pagar la deuda. En este caso, las
obligaciones del fiador son las siguientes:
 Si paga antes del plazo, deberá esperar a que se cumpla este para ejercitar contra el
deudor la acción de reembolso.
 Deberá dar aviso al deudor antes de pagar anticipadamente, de no hacerlo la sanción es:
 El deudor puede oponer todas las excepciones que pudo oponer el acreedor.
 El fiador pierde la acción de reembolso, en caso de que el deudor pague la deuda al
acreedor ignorando que ya la ha pagado el fiador.
 El fiador puede oponer el beneficio de excusión, el beneficio de división, la excepción
de subrogación y las excepciones reales o personales.

Efectos entre fiador y deudor

 El fiador tiene derecho para que el deudor le obtenga el relevo o le caucione las resultas
de la fianza, o consigne medios para el pago en los siguientes casos (estos derechos no
se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor):
 Cuando el deudor principal disipa temerariamente sus bienes.
 Cuando el deudor se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y éste
ya ha vencido.
 Cuando se ha cumplido la condición o vencido el plazo y se hace, en consecuencia,
exigible la obligación en todo o parte.
 Cuando haya fundado temor que el deudor principal se fugue o no deje bienes
suficientes para el pago de la deuda.
 Fiador y deudor están obligados recíprocamente a darse aviso del pago.
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 Si el deudor paga sin dar aviso al fiador será responsable de lo que éste ignorando el
pago pagare de nuevo, pero tendrá acción de reembolso en contra del acreedor.
 Si paga el fiador sin dar aviso al deudor y el deudor paga la deuda, el fiador no tiene
acción de reembolso contra el deudor, pero sí puede repetir contra el acreedor por el
pago de lo no debido, además en caso de haber pagado precipitadamente podrá el
deudor oponer a la acción de reembolso todas las acciones que pudo oponer el
acreedor.
 El fiador tiene derecho a que se le reembolse lo pagado, esto es por vía de la acción de
reembolso.
 El fiador tiene derecho a que se le reembolsen los otros perjuicios, de acuerdo con las
reglas generales.
 El fiador que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor.

Efectos entre cofiadores

 Cuando son varios, la deuda se divide entre ellos, de iure, en partes iguales.
 El cofiador que paga más de lo que le corresponde, tiene derecho a que sus cofiadores
le reembolsen el exceso.
 Entre ellos pueden oponerse las excepciones reales y las suyas personales.

Extinción del contrato de fianza

 Por vía consecuencial con la extinción de la obligación principal.


 Por haber ocurrido respecto de la fianza misma cualquiera de las causas por las que se
extinguen las obligaciones
 Por medios especiales.
 El relevo de la fianza en verdad no es una forma particular de extinción de la fianza
sino una modalidad de la remisión.
 Cuando el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador
tenía el derecho de subrogarse. Este sí es un modo especial de extinguir la fianza.
 La confusión, que es aplicación de las reglas generales.
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NORMATIVA:

(Codigo Civil, artículos 1301 a 1333)

ARTÍCULO 1301.- El que se constituye fiador de una obligación, se sujeta respecto del
acreedor a cumplirla, si el deudor no la satisface por sí mismo.

ARTÍCULO 1302.- Es nula la fianza que recae sobre una obligación que no es civilmente
válida.

ARTÍCULO 1304.- La fianza no se presume, debe ser expresa, y no puede extenderse a


más de lo contenido en ella. Si la fianza fuere indefinida comprenderá no sólo la obligación
principal sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio seguido contra el deudor y
todos los posteriores a la intimación que se haga al fiador.

ARTÍCULO 1311.-El fiador tiene derecho a oponer todas las excepciones que sean
inherentes a la obligación principal, y no las que sean únicamente personales del deudor.

ARTÍCULO 1312.- El fiador no es obligado a pagar sino en defecto del deudor, salvo que
haya renunciado el beneficio de excusión en los bienes de éste.

ARTÍCULO 1316.- Si el fiador se hubiere obligado solidariamente con el deudor al pago


de la deuda, se aplicarán en ese caso, todas las reglas establecidas para los deudores
solidarios.

ARTÍCULO 1317.- El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no
haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza.

ARTÍCULO 1319.- Si la fianza se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, el fiador
no podrá reclamar de él otra cosa que aquello a que tuviere derecho el acreedor.

ARTÍCULO 1325.- Si hay dos o más fiadores de una misma persona por una misma deuda,
el fiador que pagó tiene recurso contra los fiadores que se obligaron al mismo tiempo que él
por su porción respectiva y contra los que se obligaron antes que él por el todo de lo
pagado; pero no tiene ningún recurso contra los que se obligaron con posterioridad.

ARTÍCULO 1330.-Extinguida la obligación principal, se extingue la fianza.

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