Casos Practicos Resueltos Derecho Laboral
Casos Practicos Resueltos Derecho Laboral
Casos Practicos Resueltos Derecho Laboral
PRÁCTICA 1
1) La formalización del contrato de trabajo: ¿ha de ser por escrito? ¿tiene derecho el
trabajador a exigirlo? ¿Debe informar la empresa al trabajador de los elementos
esenciales del mismo?
Según el artículo número 8 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo podrá
celebrarse tanto de palabra como por escrito, debiendo estar por escrito cuando exista una
disposición legal que lo exija y obligatoriamente en el caso de los siguientes tipos de contrato:
Así mismo, dentro del mismo artículo 8 se establece que cualquiera de las partes del contrato
tendrá derecho a exigir que éste se formalice por escrito tanto en el momento de su
celebración como durante el transcurso de la relación laboral.
En el caso de que dicha relación vaya a ser por un tiempo superior a las 4 semanas, el
empresario deberá informar por escrito al trabajador de los elementos esenciales del contrato
y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral.
2) El periodo de prueba en el contrato de trabajo: ¿cuáles son los requisitos para poder
establecerlo? ¿Con qué duración? ¿Qué efectos tiene su estipulación?. ¿Son aplicables
estas reglas al contrato indefinido de apoyo a los emprendedores?
De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, no se podrá concertar período
de prueba en los casos en los que el trabajador ya haya desempeñado con anterioridad las
mismas funciones (objeto del período de prueba) en la empresa.
En el caso de poder concertarse, éste deberá establecerse por escrito con sujeción a los límites
temporales establecidos en los convenios colectivos. En ausencia de convenio la duración sería
la siguiente:
Una vez acordado el período de prueba tanto el trabajador como el empresario quedan
obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.
Así mismo, durante el período el trabajador tendrá todos los derechos y obligaciones
correspondientes a su puesto como si fuera de la plantilla.
En base a lo que establece el artículo 34 del Estatuto de los trabajadores la duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio
en cómputo anual. En cuanto a las horas diarias de trabajo, éstas no podrán superar las nueve,
a no ser que por convenio o pacto entre la empresa y representante de los trabajadores se
establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario.
En cuanto a las vacaciones, se encuentran reguladas en el artículo 38 del Estatuto y se
establece que el período de vacaciones anuales retribuidas será aquel pactado por convenio o
en el contrato individual, pero en ningún caso inferior a 30 días naturales.
Los períodos de disfrute de dichas vacaciones se fijarán de común acuerdo entre el trabajador
y el empresario y el calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. De forma que, el
trabajador conocerá con dos meses de antelación los períodos que le corresponden.
De acuerdo con el artículo 54 del Estatuto por el que se regula el despido disciplinario, se
establecen como incumplimientos contractuales los siguientes:
c. Ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los
familiares que convivan con ellos.
d. Transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza
e. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento
f. Embriaguez habitual o toxicomanía
g. Acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo, tanto al empresario como a otros
trabajadores.
En cuanto a las formas de despido, reguladas en el artículo 55, éste deberá ser notificado al
trabajador por escrito haciendo constar los motivos y la fecha en que será efectivo. Así mismo,
en el caso de que el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado
sindical se abrirá un expediente contradictorio, donde serán oídos el resto de miembros de la
representación a la que perteneciera. Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y el
empresario tuviera constancia de ello debería dar audiencia previa a los delegados sindicales.
En cuanto a los comités de empresa, regulados en el artículo 63 del Estatuto, son el órgano
representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo
con más de 50 trabajadores. Aquellas empresas con dos o más centros de trabajo en la misma
provincia o municipios cercanos, aunque cada centro no sume por sí solo más de 50
trabajadores, pero si lo hagan en conjunto podrán constituir un comité de empresa común.
En lo que se refiere a la legitimación para negociar un convenio colectivo, según el artículo 87,
estarían legitimados el comité de empresa, los delegados de personal o las secciones sindicales
que sumen la mayoría de los miembros del comité. En caso de convenios sectoriales, estarán
legitimados:
- Sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros de los comités de empresa o
delegados de personal.
El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores establece la huelga como una de las causas de
suspensión del contrato de trabajo. Dicha suspensión exonera al trabajador de la obligación de
trabajar y al empresario de la obligación de remunerar dicho trabajo.
En cuanto al efecto de la huelga en la relación jurídica con la Seguridad Social, el artículo 106
de la Ley General de la Seguridad Social determina que la obligación de cotizar se suspende
durante las situaciones de huelga y cierre patronal.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 14/1994 por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición en los mismos supuestos y bajo
las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de
duración determinada conforme a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores. Así mismo, podrán celebrar también contratos de trabajo en prácticas o un
contrato para la formación y el aprendizaje según lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto.
En cuanto a las exclusiones, se establece en el artículo 8 de la anterior Ley que las empresas no
podrán celebrar este tipo de contratos en los siguientes supuestos:
PRACTICA 2
1) La empresa “Zapatonni, S.A.”, con domicilio social en Madrid, que cuenta con varios
establecimientos de venta de calzado en Salamanca, desea conocer el convenio colectivo
que le resulta de aplicación a las relaciones laborales con sus trabajadores. ¿También
resulta de aplicación a sus trabajadores temporales?
El convenio colectivo de aplicación para Zapatonni, S.A seria el Convenio Colectivo para el
sector del comercio en general de Salamanca y Provincia, ya que según el artículo 2 el
convenio será de aplicación para todas las empresas radicadas en Salamanca y provincia con
independencia de donde tengan su domicilio social.
Este convenio, según su artículo 4, afectará a todo el personal empleado en las empresas
incluidas en él. Sin embargo, en el caso de los trabajadores temporales el convenio que se les
aplicará será el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal. De acuerdo con
éste (artículo 2), se entiende por trabajador de una ETT:
a) Aquel que es contratado para ser cedido a la empresa usuaria en la que preste sus servicios.
b) Aquel que es contratado para prestar sus servicios directamente en la empresa de trabajo
temporal.
Por lo tanto, según el artículo 4 del Convenio de ETT, dicho convenio se aplicará a la totalidad
de trabajadores que presten servicios por cuenta y bajo la dependencia de las empresas
mencionadas en artículos anteriores.
En este caso, debemos aplicar el artículo 26 apartado 5 de Estatuto de los trabajadores el cual
establece que operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados,
en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en
el orden normativo o convencional de referencia.
Según el Artículo 12 del Convenio, las empresas podrán utilizar los servicios de los trabajadores
contratados de lunes a sábado en domingos y/o festivos en un máximo de 14 de estos días al
año. En ningún caso, el trabajador podrá prestar servicios más de dos domingos y/o festivos en
un mes. En estos casos el procedimiento a seguir será la comunicación de la apertura al
trabajador afectado dos meses antes y teniendo que obtener su consentimiento por escrito y
otorgarle un descanso compensatorio por cada domingo o festivo trabajado que no podrá
coincidir con un festivo.
En cuanto a la compensación que les corresponde, se establece la cantidad de 35 euros por
cada domingo y/o festivo trabajado.
En lo referido al periodo de descanso, este será de un día completo con independencia de las
horas trabajadas.
De acuerdo al artículo 14, aquellos trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de 12
años o mayores si están discapacitados, dispondrán del tiempo necesario para acompañar a
los mismos a consultas médicas previo aviso y justificación, siendo las primeras 16 horas
retribuidas.
Según el artículo 16 del convenio, los trabajadores podrán realizar dos tipos de horas
extraordinarias:
- Aquellas que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida de materias primas, siempre
que no haya otra forma de evitar tal riesgo.
- Horas extraordinarias estructurales necesarias por pedidos o períodos de punta de
producción, ausencias imprevistas, cambios de turno, puesta a punto y cierre u otras
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se
trate.
En cuanto al pago de estas horas extraordinarias a los trabajadores por parte de la empresa se
establece que su importe será el de una hora ordinaria incrementada en el 100%, sin tener en
cuenta el plus de antigüedad.
6) Un trabajador de la empresa, una vez cumplidos tres años desde que fue contratado por
la empresa, solicita el pago de un trienio como complemento salarial de antigüedad.
¿Tiene derecho a la percepción de dicho complemento? ¿También en las pagas
extraordinarias?
En este caso, lo primero que debemos decidir es si esos tres años de excedencia voluntaria del
trabajador son computables en términos de antigüedad o no. En base a esto, hacemos uso del
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores el cual establece que el período que el trabajador
permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad.
Una vez dilucidada esta cuestión pasamos a decidir si el trabajador tiene derecho a la
indemnización por jubilación no anticipada. Para ello debemos irnos al artículo 40 del
Convenio colectivo de aplicación en el cual se establece que aquellos trabajadores con más de
15 años de servicio en la misma empresa en el momento de su jubilación no anticipada,
disfrutarán de un permiso retribuido cuya duración dependerá de la antigüedad. En nuestro
caso, al ser de 20 años, el permiso será de una mensualidad. En cualquier caso, el trabajador
en el momento de su jubilación podrá optar entre disfrutar del permiso especial o percibir su
compensación económica.
8) Cuando los trabajadores causen baja por enfermedad o accidente, ¿tienen derecho a la
percepción de su salario ordinario?
9) ¿Qué sanción se puede imponer a un trabajador que abandone su puesto de trabajo sin
causa justificada si ello ocasionase un perjuicio a la empresa?
De acuerdo con el artículo 43 por el que se regulan las faltas y sanciones, el abandono por
parte del trabajador de su puesto sin causa justificada si ello ocasionara un perjuicio para la
empresa se considerará falta grave o muy grave según el caso.
En consecuencia las dos posibles sanciones que se le pueden imponer al trabajador serán:
- En caso de ser considerada falta grave: suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
- En caso de falta muy grave: desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta
días hasta la rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada
en su grado máximo.
10)Un trabajador contratado para prestar servicios a partir del día 1 de enero de 2014 como
Dependiente de 2ª, desea conocer en detalle sus funciones en la empresa, así como el
importe total de su salario base anual.
El importe total del salario base anual de un dependiente de 2ª sería de 889,03 euros, según
este convenio. En cuanto a sus funciones estas se encuentran establecidas en el Anexo 1 del
convenio y serían: venta de los artículos que comercializa la empresa, orientando al público
respecto a las características de los mismos, cuida de buen orden de las mercancías, su
recuento, reposición, exhibición en escaparates, etc., y en general realizará todas aquellas
actividades necesarias para el mejor desarrollo de la venta, incluyendo la apertura y cierre del
establecimiento. Deberá tener conocimientos esenciales de cálculo mercantil.
11) Cuando termine la vigencia del convenio colectivo ¿Tiene obligación la empresa de
seguir aplicando las actuales tablas salariales? Y, en su caso, ¿durante cuánto tiempo?
PRACTICA 3
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 3:
(Derechos constitucionales Laborales Inespecíficos)
En los días posteriores a los hechos, D. Juan Cotorra extrajo del aparato de grabación de
la empresa -al que sólo él tiene acceso como Encargado- el vídeo que recogía la conducta de
Dña. Raimunda y procedió a colgar el documento en su cuenta de “Facebook”; imágenes que
fueron comentadas por él mismo, y después por visitantes de dicho perfil en tono jocoso.
Denunciado el hecho ante la empresa por parte de Dña. Raimunda, la empresa ha procedido
igualmente al despido disciplinario de D. Juan, teniendo en cuenta la gravedad y culpabilidad
de su conducta.
En base a esto, podríamos decir que si bien hay dispositivos avisando de la existencia
del sistema de videovigilancia la empresa no habría cumplido con sus deberes para con
los empleados del establecimiento en cuanto al proceso de notificación que debería
haber seguido.
El tercer y último hecho de este caso sería la extracción por parte del Encargado del
establecimiento de la grabación de video en la que aparece la empleada Dña. Raimunda
y la divulgación de la misma en una red social. Esto es descubierto por la empleada,
quien lo notifica a la dirección de la empresa, la cual procede al despido del Encargado.
El Encargado habría incurrido en uno de los incumplimientos contractuales que
establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 54 como causa de despido
disciplinario, que sería la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza
en el desempeño del trabajo, ya que él es la única persona del establecimiento que tiene
acceso a los ficheros de las cámaras y, por tanto, quedan bajo su responsabilidad.
Además, sería de aplicación también el artículo 38 del VII Convenio Colectivo de
medianas Superficies de Alimentación de Castilla y León el cual determina como falta
muy grave violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la
empresa, o revelar a personas extrañas a la misma el contenido de éstos.
Así mismo, según la Ley de Protección de Datos en su artículo 10, el responsable del
fichero, que en este caso consideramos que es el Encargado al ser el único empleado del
establecimiento con acceso al mismo, está obligado al secreto profesional respecto de
los mismos y al deber de guardarlos. De forma que, el Encargado habría vulnerado este
deber.
Una vez establecidos los diferentes hechos que conforman el caso y haber determinado
las Leyes, Convenios y artículos aplicables en cada ocasión vamos a dirimir si serían
aceptables las alegaciones que presentan ambos trabajadores, Dña Raimunda y el
Encargado, por la supuesta vulneración del artículo 18 de la Constitución Española.
Así, debido a esta colisión entre las facultades de vigilancia y control del empresario y
los derechos constitucionales de los empleados, es necesario determinar la idoneidad,
necesidad y proporcionalidad del sistema de vigilancia utilizado, ya que en caso de
cumplir estos tres principios el empresario habría actuado haciendo uso de sus
facultades de vigilancia y control sin, por ello, menoscabar el derecho a la intimidad de
sus empleados.
- Principio de Idoneidad. Este principio se basa en la susceptibilidad de la medida para
conseguir el objetivo propuesto. En este caso, las cámaras de videovigilancia pretenden
evitar los robos en el establecimiento y queda patente con la grabación de Dña.
Raimunda que la medida es capaz de conseguir el objetivo.
- Principio de Necesidad, que no exista otra medida más moderada para la consecución
de tal propósito con igual eficacia. En ningún momento en el caso se habla de la
existencia de algún tipo de personal de Seguridad y, en caso de haberlo, serían
necesarios varios vigilantes para poder llegar a cumplir con la misma eficacia que el
sistema de videovigilancia, siendo posible, además, la existencia de fallos en el
desempeño del trabajo por error humano.
Art. 18.4 CE: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”
En base a lo que hemos determinado anteriormente, la empresa no habría notificado ni
dado aviso a sus empleados o representantes de la instalación del sistema de grabación y
cuando el representante presentó queja de ello al Encargado del establecimiento le
aseguró que los ficheros no serían utilizados para controlar la actividad laboral de los
trabajadores. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional
29/2013 que determina que no es suficiente que existan dispositivos alertando de la
existencia del sistema ni que se contara con autorización de la Agencia de Protección de
Datos, sino que “era necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara
e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la
que esa captación podía ser dirigida”. En definitiva, el despido de Dña. Raimunda sería
nulo.
En cuanto al Encargado, Don Juan Cotorra, éste alega que la empresa ha vulnerado su
derecho a la intimidad y al honor al haber accedido indebidamente al conocimiento de
sus relaciones interpersonales a través de redes sociales.
Según lo que hemos establecido anteriormente para el caso de D. Juan, debemos decir
que la empresa entró en conocimiento de esa publicación en Facebook debido a la
denuncia por parte de Dña. Raimunda, con lo cual, en mi opinión, al ser los ficheros
propiedad de la empresa y tener ésta una denuncia por la publicación de parte de ellos
en una red social, no supone una violación del derecho a la intimidad de D. Juan, ya que
la empresa no ha accedido indebidamente a la red social, que además es una web
pública, sino por un motivo determinado que sería establecer si la denuncia de Dña.
Raimunda era o no cierta.
De esta manera, D. Juan habría incumplido la cláusula de buena fe contractual además
de haber cometido una falta de carácter muy grave por violar el secreto de documentos
reservados a la empresa. En base a ello, el despido del Encargado sería procedente y no
habría vulneración del derecho a la intimidad y el honor.
Por último, D. Juan, como ya hemos dicho, habría incumplido el artículo 10 de la Ley
de Protección de Datos con lo cual Dña. Raimunda en base a lo dictado en el artículo 19
(“Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en
sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.”) de la misma Ley tendría
derecho a recibir una indemnización.
PRACTICA 4
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 4:
(Calificación de relaciones jurídicas de prestación de servicios)
Así las cosas, por su colaboración fija en el espacio “La Ventana” se le retribuía
con la cantidad fija de 16.000 Euros + IVA anuales, fijada en el contrato civil de
adquisición de comentarios por el que se inició su colaboración con la cadena; cantidad a
la que se unían esporádicamente otros estipendios, en caso de colaboraciones adicionales
requeridas en otros espacios. D. Bartolomé, no obstante, percibía con periodicidad
mensual, a través de transferencia bancaria, los ingresos correspondientes a dicho periodo
través de una sociedad mercantil (“Producciones y Servicios Txantxalán, S.L.”), de la que
es socio y administrador único, emitiendo tal sociedad la correspondiente factura con
IVA. D. Bartolomé cuenta igualmente con licencia fiscal y está dado de alta y cotiza
como trabajador autónomo a la Seguridad Social (RETA). E igualmente a través de la
citada sociedad factura otras colaboraciones periodísticas con medios de comunicación
diversos (revistas, periódicos y emisoras de radio y TV).
3) Dña. Purificación Monereo presta servicios, desde hace varias décadas, como
limpiadora de locales, empresas, portales, escaleras, garajes y oficinas siempre
pertenecientes a la cartera de clientes de la empresa “Limpiezas del Ebro; S.A.” regentada
por D. Fermín Ramírez, Administrador Unico y Encargado de la misma. Semanalmente,
D. Fermín elaboraba un plan de trabajo con indicación de los clientes a atender y el objeto
Caso 1.
Para determinar si en este caso las relaciones jurídicas establecidas entre D. Bartolomé y
el Director de Servicios Informativos debemos estudiar la existencia de los cuatro
presupuestos sustantivos que condicionan la existencia de un contrato de trabajo.
Trabajo personal y voluntario. Se cumpliría esta característica ya que D. Bartolomé
compromete la prestación de sus servicios a la cadena, habiendo un acuerdo bilateral
y consensual con el Director.
Trabajo retribuido. El cumplimiento de esta característica es claro, ya que se dice que
la cadena le abona a D. Bartolomé la cantidad de 16.000 euros + IVA anuales (que
estaba fijada en el contrato civil) a la cual se le unían a veces ciertos estipendios por
haber realizado otras colaboraciones en la cadena. Por lo tanto, el contrato
establecido tendría carácter oneroso y sinalagmático.
Trabajo en Régimen de Ajenidad. En este caso, si consideramos que los frutos del
trabajo de D. Bartolomé son los comentarios y, en su caso, artículos que produce,
estos pasarían a formar parte del patrimonio de la cadena en el momento de su
emisión en virtud del contrato de adquisición de comentarios. Sin embargo, D.
Bartolomé cuenta también con acceso particular al mercado en el cual se venden sus
productos. Pero, no ostentaría el riesgo, o no se menciona en ningún momento, de
que baje o disminuya la audiencia del programa de la cadena en el que participa. Por lo
tanto, podríamos considerar que el trabajo que hace para la cadena lo realiza en
régimen de ajenidad.
Trabajo en régimen de subordinación. Se define como trabajo en régimen de
subordinación, aquel trabajo sometido a las órdenes del empresario. En este caso, se
dice que los contenidos y los temas a debatir eran fijados por el Director, quién le
comunicaba a D. Bartolomé la obligación de intervenir en los días y franjas horarias
fijadas. Por lo tanto, vemos como se cumplen los indicios de órdenes, horario y el no
rechazo de los encargos, podríamos considerar que en el caso de la cadena D.
Bartolomé realiza el trabajo en régimen de subordinación.
Caso 3.
En primer lugar, en este caso D. Fermín no podría formalizar con la limpiadora un
contrato considerándola como trabajadora autónoma económicamente dependiente, ya
que no cumple todos los apartados dispuestos en el artículo 11.2 de la Ley del Estatuto
del Trabajador Autónomo. Más concretamente, estos serían los dos apartados que no
cumple, según lo dicho en el caso:
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el
ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha
actividad sean relevantes económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las
indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.
Por lo tanto, estaríamos hablando de un trabajo personal y voluntario por parte de Dña.
Purificación, a título oneroso, ya que no se dice lo contrario en el texto, en régimen de
ajenidad ya que ella no percibe ningún pago, o no se especifica, por parte de los clientes
de “Limpiezas Ebro, S.A.” a los cuales limpia las oficinas, sino por parte de la empresa
anterior. Por último, dicho trabajo sería en régimen de subordinación ya que la
trabajadora sigue las órdenes establecidas por D. Fermín en cuanto a la organización de
la limpieza y, si bien la duración y el inicio de los servicios son variables cada jornada
ésta tiene que dar parte de ellos diariamente. En base a esto, consideramos que la
formalización de la relación jurídica debería concretarse en un contrato de trabajo.
Caso 4.
En el caso de D. Fermín, si bien al ser uno de los propietarios de la sociedad y estar
designado como Administrador Único de la misma, al realizar las funciones de
Encargado ya no se le podría aplicar la exclusión establecida en el artículo 1.3 c) que
dice que se excluirá de la aplicación del Estatuto del Trabajador y, por tanto, de la
consideración de contrato de trabajo, a aquellos que limiten su actividad únicamente al
desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.
Por otro lado, si se produjera la contratación de un Director General que no tuviera
vinculación accionarial, sí lo podríamos considerar un contrato de trabajo ya que
prestaría sus servicios de forma personal y voluntaria, a título oneroso y sinalagmático,
por cuenta ajena, ya que los frutos de su trabajo vendrían a incrementar el valor de las
acciones en manos de los socios de la empresa, y en régimen de subordinación,
concretamente a los órganos societarios y teniendo que dar cuenta de su gestión y
decisiones al Consejo de Administración el cual establecería sus funciones.
PRÁCTICA 5
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 5:
(Modalidades de contratación laboral)
finalización del informe final a entregar al cliente, ya que consideraba que las tareas de
ésta dentro del servicio habían concluido. En este caso, si la causa del contrato ha sido
la realización de análisis sanitarios, con la consecuente emisión de un informe final,
podríamos considerar que las actividades de Dña. Mercedes dentro del servicio motivo
del contrato no estarían finalizadas y, por tanto, la empresa habría denunciado el
contrato antes de tiempo.
El último contrato que Hidralia S.A. celebra con Dña. Mercedes es un contrato de
carácter eventual por acumulación de tareas, siendo el motivo que consta en el contrato
el “período vacacional de la empresa”. Este tipo de contratos se encuentran regulados en
el artículo 15.1 apartado b) del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, de acuerdo
con la Sentencia del Tribunal Supremo 4643/2012, de Junio de 2012, la cobertura de las
necesidades provocadas en la empresa como consecuencia de la coincidencia de las
vacaciones de los trabajadores de la plantilla puede llegar a constituir causa justificativa
del contrato eventual. Por lo tanto, al ajustarse la duración del contrato (3 meses) al
período vacacional de los trabajadores de la empresa, podríamos considerar este
contrato como válido en base a lo que dicta la jurisprudencia.
Para finalizar, en lo referente a que el encadenamiento de contratos temporales por parte
de Hidralia, S.A. con Dña. Mercedes pudiera dar lugar a la consideración de ésta como
trabajadora fija o indefinida de la empresa, debemos decir que, para ello debería haber
estado contratada durante un plazo superior a 24 meses dentro de un periodo de 30
meses, no computando para ello los contratos en prácticas ni de interinidad, según lo
dispuesto en el artículo 15.5 ET. Por esto, Dña. Mercedes tendría una acumulación de 9
meses por el contrato de obra o servicio y el contrato eventual de acumulación de tareas,
por tanto no llegaría al plazo exigido y no se la podría considerar como trabajadora fija.
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 6:
(Contratas de obras y servicios; Cesión ilegal de trabajadores; Sucesión
de empresa)
Así las cosas, desde el 2 de enero de 2014 -tras recibir un pequeño curso de
formación a cargo de “Qualitel, S.A.”- Dña. Susana y el resto de sus compañeros vienen
desarrollando su actividad cotidiana en el edificio que “Orange” posee en Las Rozas
(Madrid), puesto que es allí donde se ubica el Departamento 23, dotado de todo el equipo
informático y telefónico que dicha empresa pone a su disposición para el desempeño del
trabajo. Además, “Orange, S.A.” efectúa un control de la actividad desarrollada por cada
uno de los trabajadores mediante un sistema de monitorizaciones y otorga puntuaciones a
cada uno de ellos según su rendimiento: de hecho, al inicio de la campaña, dicha empresa
entregó a cada trabajador un manual donde se contenía la información necesaria para la
ejecución del servicio de telemarketing. No obstante, es la coordinadora de zona de
“Qualitel, S.A.”, Dña. Jimena Gutiérrez, quien lleva a cabo el control de acceso y salida
del personal del servicio de telemarketing de los locales de “Orange”, así como la
ordenación de las vacaciones y la adopción de medidas de carácter disciplinario.