Civil VII - Sochting
Civil VII - Sochting
Civil VII - Sochting
2
b. Singulares
(legado)
à
Legatario
-‐ Especie
o
cuerpo
cierto
-‐ Género
Art.
1098.
El
asignatario
que
ha
sido
llamado
a
la
sucesión
en
términos
generales
que
no
designan
cuotas,
como
"Sea
Fulano
mi
heredero",
o
"Dejo
mis
bienes
a
Fulano",
es
heredero
universal.
Pero
si
concurriere
con
herederos
de
cuota,
se
entenderá
heredero
de
aquella
cuota
que
con
las
designadas
en
el
testamento
complete
la
unidad
o
entero.
Si
fueren
muchos
los
herederos
instituidos
sin
designación
de
cuota,
dividirán
entre
sí
por
partes
iguales
la
herencia
o
la
parte
de
ella
que
les
toque.
Art.
1099.
Si
hechas
otras
asignaciones
se
dispone
del
remanente
de
los
bienes
y
todas
las
asignaciones,
excepto
la
del
remanente,
son
a
título
singular,
el
asignatario
del
remanente
es
heredero
universal;
si
algunas
de
las
otras
asignaciones
son
de
cuotas,
el
asignatario
del
remanente
es
heredero
de
la
cuota
que
reste
para
completar
la
unidad.
Art.
1104.
Los
asignatarios
a
título
singular,
con
cualesquiera
palabras
que
se
les
llame,
y
aunque
en
el
testamento
se
les
califique
de
herederos,
son
legatarios:
no
representan
al
testador;
no
tienen
más
derechos
ni
cargas
que
los
que
expresamente
se
les
confieran
o
impongan.
Lo
cual,
sin
embargo,
se
entenderá
sin
perjuicio
de
su
responsabilidad
en
subsidio
de
los
herederos,
y
de
la
que
pueda
sobrevenirles
en
el
caso
de
la
acción
de
reforma.
Toda
herencia,
sea
universal,
de
cuota
o
remanente,
el
modo
de
adquirir
es
sucesión
por
causa
de
muerte.
El
título
variará
(media
legitimaria
à
Ley,
¼
à
testamento).
En
caso
de
legado
el
título
siempre
es
el
testamento.
Si
el
legado
es
de
especie
o
cuerpo
cierto,
el
legatario
adquiere
por
sucesión
por
causa
de
muerte.
Los
legatarios
de
género
no
adquieren
el
legado
por
sucesión
por
causa
de
muerte,
sino
que
adquieren
un
crédito
en
contra
de
los
herederos.
La
acción
que
tienen
para
pedir
el
legado
es
una
acción
personal,
no
real.
No
tienen
acción
reivindicatoria
porque
no
tienen
qué
reivindicar.
Los
llamados
a
determinar
lo
que
se
deja
como
legado
de
género
son
los
herederos,
y
una
vez
determinado
se
adquiere
por
tradición.
Consecuencias:
a. Acción:
legado
de
especie
o
cuerpo
cierto
à
acción
reivindicatoria.
Legado
de
género
à
acción
personal
de
cobro.
b. Frutos:
legatario
de
especie
o
cuerpo
cierto
à
se
hace
dueño
de
los
frutos
desde
la
muerte
del
causante
(desde
que
se
abre
la
sucesión).
Legatario
de
género
à
los
frutos
se
deben
cuando
ese
legatario
constituye
en
mora
al
heredero
que
corresponda
para
entregar.
Diferencias:
a. Posesión
efectiva:
es
una
institución
propia
de
herederos
y
no
de
legatarios.
Los
legatarios
no
piden
la
posesión
efectiva,
porque
los
herederos
son
los
que
representan
al
causante.
b. Los
herederos
pueden
ser
instituidos
por
la
ley
o
el
testamento.
Los
legatarios
sólo
pueden
ser
instituidos
por
el
testamento.
Apertura
de
la
Sucesión
La
apertura
de
la
sucesión
sucede
a
la
muerte
del
causante.
Justo
después
viene
la
delación.
Definición:
Es
un
hecho
con
significación
jurídica
que
habilita
a
los
herederos
para
tomar
posesión
de
los
bienes
hereditarios
y
se
los
transmite
en
propiedad.
3
La
sucesión
se
abre
al
momento
de
la
muerte,
sea
esta
real
o
presunta.
¿Cómo
se
determina
este
momento?
Con
la
partida
de
defunción
emitida
por
el
Registro
Civil.
Se
requiere
un
certificado
médico
que
establece
la
hora,
lugar
y
causa
de
la
muerte.
En
base
a
este
certificado
médico
se
va
al
Registro
Civil.
(14/08/15)
Lo
que
si
hace
el
código
es
decir
cuándo
ocurre
la
apertura
de
la
sucesión,
ocurre
al
momento
de
la
muerte.
la
muerte
fija
la
apertura
de
la
sucesión,
y
una
serie
de
cuestiones
importantes
para
la
sucesión
en
concreto,
Ej.
La
ley
aplicable.
Art.
955.
La
sucesión
en
los
bienes
de
una
persona
se
abre
al
momento
de
su
muerte
en
su
último
domicilio;
salvos
los
casos
expresamente
exceptuados.
La
sucesión
se
regla
por
la
ley
del
domicilio
en
que
se
abre;
salvas
las
excepciones
legales.
Si
la
ley
hubiera
dicho
que
la
sucesión
se
abre
en
el
último
domicilio
en
Chile
del
causante,
no
habría
ningún
problema
porque
Chile
tiene
un
ley
única
para
todo
el
territorio
nacional.
Pero
se
puede
dar
el
caso
de
personas
chilenas
que
se
mueren
teniendo
su
último
domicilio
fuera
de
Chile,
extranjeros
que
se
mueren
teniendo
su
último
domicilio
en
Chile,
etc.
La
regla
territorial
que
da
el
código
es
que
se
aplica
la
ley
del
último
domicilio
del
causante,
pudiendo
esta
ser
extranjera.
Último
domicilio
à
no
necesariamente
es
el
lugar
físico
donde
se
produce
la
muerte.
El
lugar
de
la
muerte
se
fija
con
el
certificado
de
defunción.
• La
validez
o
invalidez
de
las
cláusulas
testamentarias
está
determinada
por
el
momento
de
la
muerte.
La
ley
que
se
aplica
es
la
vigente
al
momento
de
la
muerte
del
causante,
no
al
momento
en
que
se
dicta
testamento
(si
es
que
se
dicta).
• Al
momento
de
la
muerte
quedan
fijadas
las
capacidades
e
incapacidades
para
suceder.
Para
saber
si
uno
es
digno
o
capaz
de
suceder
mira
el
momento
de
la
muerte.
El
juez
mira
el
momento
de
la
muerte
para
saber
quiénes
son
los
herederos
y
para
saber
si
esos
herederos
eran
dignos.
• La
aceptación
o
repudiación
de
una
herencia
opera
con
efecto
retroactivo
al
momento
de
la
muerte.
Generalmente,
la
manifestación
de
voluntad
coincide
con
la
adquisición
del
derecho.
Pero
en
el
caso
de
la
muerte,
se
busca
que
los
bienes
nunca
queden
sin
titular.
Producida
la
muerte
del
causante,
se
produce
la
apertura
de
la
sucesión.
En
seguida,
viene
la
delación
de
la
herencia
(aceptación
o
repudiación).
Una
vez
aceptada
la
herencia,
se
retrotraen
los
efectos
al
momento
de
la
apertura.
• Desde
el
momento
de
la
apertura
se
pueden
empezar
a
celebrar
pactos
válidos
relativos
a
esa
sucesión.
Los
pactos
de
sucesión
futura
adolecen
de
objeto
ilícito,
salvo
el
pacto
que
hace
el
causante
de
no
disponer
de
la
cuarta
de
mejora.
• Si
hay
más
de
un
heredero
se
forma
la
comunidad
hereditaria
al
momento
de
la
apertura
de
la
sucesión.
La
comunidad
hereditaria
es
una
universalidad
jurídica.
• También,
así
como
la
aceptación
o
repudiación
de
una
herencia
opera
con
efecto
retroactivo,
en
la
partición
las
adjudicaciones
que
se
hagan
a
herederos
también
operan
con
efecto
retroactivo
y
se
entiende
que
nunca
existió
comunidad.
Por
lo
tanto,
todo
el
tiempo
intermedio,
hasta
determinar
quién
se
quedaba
con
qué
bien,
es
sólo
un
tiempo
necesario
y
práctico,
pero
jurídicamente
es
como
si
no
hubiera
existido.
Juez
Competente
y
Ley
Aplicable
4
El
juez
competente
para
temas
sucesorios
es
el
juez
de
letras
del
último
domicilio
del
causante.
Si
la
sucesión
es
intestada
la
posesión
efectiva
se
tramita
ante
el
Registro
Civil.
Si
es
testada,
ante
el
juez
de
letras
del
último
domicilio.
Pero
incluso
en
el
caso
de
que
sea
intestada
es
importante
saber
quién
es
el
juez
competente
porque
se
pueden
producir
controversias,
pasando
a
ser
un
trámite
contencioso.
La
ley
que
rige
es
la
del
último
domicilio
del
causante.
Si
tuvo
domicilio
en
el
extranjero
rige
la
ley
extranjera
en
Chile.
La
ley
sucesoria
rige
cuestiones
muy
diversas,
Ej.
Rige
quién
es
el
llamado
a
suceder.
Rige
la
ley
extranjera,
pero
hay
una
serie
de
disposiciones
para
salvaguardar
a
chilenos
que
pudiesen
suceder.
• Art.
15.
A
las
leyes
patrias
que
reglan
las
obligaciones
y
derechos
civiles,
permanecerán
sujetos
los
chilenos,
no
obstante
su
residencia
o
domicilio
en
país
extranjero.
1. En
lo
relativo
al
estado
de
las
personas
y
a
su
capacidad
para
ejecutar
ciertos
actos,
que
hayan
de
tener
efecto
en
Chile;
2. En
las
obligaciones
y
derechos
que
nacen
de
las
relaciones
de
familia;
pero
sólo
respecto
de
sus
cónyuges
y
parientes
chilenos.
Habiendo
chilenos
en
la
sucesión,
los
chilenos
tienen
derecho
a
que
la
sucesión,
en
ese
aspecto,
se
regle
de
acuerdo
a
la
ley
chilena.
Ej.
Si
un
chileno
dicta
testamento
según
la
ley
de
Nueva
York
y
deja
sus
bienes
a
su
perro,
esta
disposición
no
tendrá
valor
si
es
que
tiene
sucesores
chilenos.
• Otra
excepción
es
el
caso
del
extranjero
que
fallece
dejando
herederos
chilenos:
Art.
998.
En
la
sucesión
abintestato
de
un
extranjero
que
fallezca
dentro
o
fuera
del
territorio
de
la
República,
tendrán
los
chilenos
a
título
de
herencia
o
de
alimentos,
los
mismos
derechos
que
según
las
leyes
chilenas
les
corresponderían
sobre
la
sucesión
intestada
de
un
chileno.
Los
chilenos
interesados
podrán
pedir
que
se
les
adjudique
en
los
bienes
del
extranjero
existentes
en
Chile
todo
lo
que
les
corresponda
en
la
sucesión
del
extranjero.
Esto
mismo
se
aplicará
en
caso
necesario
a
la
sucesión
de
un
chileno
que
deja
bienes
en
país
extranjero.
La
ley
aplica
un
principio
práctico.
El
tomar
la
decisión
de
aplicar
la
ley
del
último
domicilio
es
complejo,
porque
se
le
da
aplicación
extraterritorial
a
la
ley
chilena.
El
código
pone
esta
regla
y
después
tiene
que
explicar
como
se
aplica.
Los
chilenos
que
tienen
que
aplicar
esta
regla
con
sucesión
en
el
extranjero,
la
van
a
tener
que
aplicar
preferentemente
respecto
de
los
bienes
que
están
en
Chile.
Se
da
una
especie
de
preferencia
sobre
los
bienes
de
jurisdicción
chilena.
Se
aplica
la
ley
extranjera
pero
hay
que
preocuparse
de
dos
cosas:
-‐ Si
hay
bienes
en
Chile
-‐ Si
hay
herederos
en
Chile
à
(se
le
aplica
la
ley
chilena
como
si
el
causante
hubiera
muerto
en
Chile).
Si
el
chileno
considera
que
su
hijuela
no
se
llena
con
los
bienes
que
hay
en
Chile,
ahí
se
le
tendrá
que
aplicar
la
ley
extranjera.
• Muerte
presunta
à
el
presuntivamente
muerto
puede
haber
muerto
en
cualquier
parte
del
mundo.
Pero
en
este
caso
el
juez
competente
será
el
del
último
domicilio
que
tuvo
en
Chile
(Art.
81).
Cuando
una
persona
fallece
dejando
bienes
en
Chile,
sea
extranjero
o
chileno,
si
bien
es
cierto
que
se
puede
aplicar
la
ley
extranjera,
aunque
se
aplique
a
raja
tabla,
se
exige
que
respecto
a
los
bienes
chilenos
se
haga
un
trámite
de
posesión
efectiva.
Se
exige
para
poder
cobrar
el
impuesto
a
la
herencia.
Art.
27
Ley
de
Impuesto
a
la
Herencia.
Delación
de
la
Herencia
5
Art.
956.
La
delación
de
una
asignación
es
el
actual
llamamiento
de
la
ley
a
aceptarla
o
repudiarla.
La
herencia
o
legado
se
defiere
al
heredero
o
legatario
en
el
momento
de
fallecer
la
persona
de
cuya
sucesión
se
trata,
si
el
heredero
o
legatario
no
es
llamado
condicionalmente;
o
en
el
momento
de
cumplirse
la
condición,
si
el
llamamiento
es
condicional.
Salvo
si
la
condición
es
de
no
hacer
algo
que
dependa
de
la
sola
voluntad
del
asignatario,
pues
en
este
caso
la
asignación
se
defiere
en
el
momento
de
la
muerte
del
testador,
dándose
por
el
asignatario
caución
suficiente
de
restituir
la
cosa
asignada
con
sus
accesiones
y
frutos,
en
caso
de
contravenirse
a
la
condición.
Lo
cual,
sin
embargo,
no
tendrá
lugar
cuando
el
testador
hubiere
dispuesto
que
mientras
penda
la
condición
de
no
hacer
algo,
pertenezca
a
otro
asignatario
la
cosa
asignada.
Definición:
llamamiento
legal
para
aceptar
o
repudiar
la
herencia.
Nadie
puede
adquirir
derechos
sin
que
medie
su
voluntad,
ya
sea
tácita
o
expresa.
En
la
apertura
se
transmiten
los
bienes
y
se
entra
en
posesión,
pero
en
la
delación
la
persona
declara
si
los
acepta
o
no.
La
delación
se
produce
al
momento
de
la
muerte,
salvo
que
sea
condicional.
Ej.
Te
dejo
un
campo
si
te
titulas
de
abogado.
Salvo
que
la
condición
sea
de
no
hacer
y
dependa
de
la
voluntad
del
propio
asignatario
à
en
este
caso
la
delación
se
produce
al
momento
de
la
muerte
pero
se
tiene
que
dejar
garantía
suficiente
de
que
se
va
a
cumplir
la
condición.
¿Cómo
se
produce
prácticamente?
Art.
1225.
Todo
asignatario
puede
aceptar
o
repudiar
libremente.
Exceptúanse
las
personas
que
no
tuvieren
la
libre
administración
de
sus
bienes,
las
cuales
no
podrán
aceptar
o
repudiar,
sino
por
medio
o
con
el
consentimiento
de
sus
representantes
legales.
Se
les
prohíbe
aceptar
por
sí
solas,
aun
con
beneficio
de
inventario.
El
marido
requerirá
el
consentimiento
de
la
mujer
casada
bajo
el
régimen
de
sociedad
conyugal
para
aceptar
o
repudiar
una
asignación
deferida
a
ella.
Esta
autorización
se
sujetará
a
lo
dispuesto
en
los
dos
últimos
incisos
del
artículo
1749.
Por
regla
general,
en
Chile
hay
libertad
absoluta
para
aceptar
o
repudiar.
Las
únicas
restricciones
son
de
normas
de
capacidad.
Derecho
Real
de
Herencia
Sucesión
por
causa
de
muerte
à
modo
de
adquirir
el
dominio
Derecho
de
herencia
à
derecho
real
El
derecho
real
de
herencia
comprende
todo
el
patrimonio
del
difunto.
Todas
sus
relaciones
jurídicas
patrimoniales,
independiente
de
su
contenido
efectivo.
Involucra
tanto
activos
como
pasivos,
siempre
y
cuando
sean
transmisibles.
Quedan
fuera
del
derecho
real
de
herencia
los
derechos
intuito
persona
o
intransmisibles
(Ej.
Uso
y
habitación,
penas,
obligaciones
de
hacer).
Art.
577
à
derechos
reales.
Se
menciona
el
derecho
de
herencia
como
un
derecho
real.
Se
puede
adquirir
el
derecho
real
de
herencia
por:
1. Sucesión
por
causa
de
muerte:
lo
adquieren
solamente
los
herederos
o
legatarios
de
especie
o
cuerpo
cierto.
Si
posteriormente
el
heredero
o
legatario
rechaza
la
asignación,
opera
con
efecto
retroactivo
como
si
nunca
hubiese
existido.
Si
la
acepta,
también
hay
efecto
retroactivo
y
se
entiende
que
la
aceptó
al
momento
de
la
muerte.
Posesión
de
la
herencia
à
el
derecho
real
de
herencia
reconoce
tres
tipos
de
posesiones
distintas.
Una
cosa
es
la
posesión
de
la
herencia
y
otra
cosa
es
la
posesión
de
los
efectos
que
componen
la
herencia.
6
-‐ Posesión
legal:
Si
los
verdaderos
herederos
adquieren
los
bienes
y
entran
en
posesión
de
los
mismos
por
el
sólo
hecho
de
la
muerte
aunque
lo
ignoren,
tienen
posesión
legal.
-‐ Posesión
real:
quien
efectivamente
tiene
la
cosa
con
corpus
y
animus.
La
persona
se
comporta
como
heredero
porque
tiene
la
conciencia
de
haber
adquirido
esa
calidad.
Perfectamente
podría
pasar
que
la
posesión
estén
en
manos
de
una
persona
y
la
real
en
manos
de
otra.
Se
realiza
el
trámite
de
posesión
efectiva
para
determinar
quiénes
son
presuntivamente
herederos.
Mientras
no
venzan
los
plazos
de
prescripción
siempre
puede
aparecer
otro
alegando
mejor
derecho.
-‐ Posesión
efectiva:
aquel
en
cuyo
favor
se
ha
emitido
el
decreto
judicial
que
le
concede
la
posesión
efectiva.
Art.
722.
La
posesión
de
la
herencia
se
adquiere
desde
el
momento
en
que
es
deferida,
aunque
el
heredero
lo
ignore.
El
que
válidamente
repudia
una
herencia
se
entiende
no
haberla
poseído
jamás.
2. Tradición
3. Prescripción
La
ley
establece
una
serie
de
trámites
que
los
herederos
deben
cumplir
para
poder
disponer
de
los
bienes,
hasta
llegar
a
la
partición.
La
partición
opera
con
efecto
retroactivo
como
si
nunca
hubiese
existido
comunidad.
El
Art.
25
de
la
Ley
de
Impuesto
a
la
Herencia
dice
que
si
un
heredero
quiere
disponer
de
los
bienes
muebles
debe
necesariamente
tener
otorgada
a
su
favor
la
posesión
efectiva.
Esto
involucra
el
pago
del
impuesto.
El
impuesto
se
paga
justo
antes
de
la
conclusión
de
la
causa.
Una
vez
que
se
determinan
quiénes
son
los
herederos,
estos
herederos
pueden
disponer
de
los
bienes
muebles.
Esto
en
la
práctica
ocurre
muy
poco,
porque
los
herederos
se
reparten
los
bienes
muebles
rápidamente
al
momento
de
la
muerte.
Para
disponer
de
inmuebles,
la
ley
establece
un
estándar
superior.
Art.
688
à
Inscripciones
especiales
de
herencia.
Art.
688.
En
el
momento
de
deferirse
la
herencia,
la
posesión
efectiva
(no
es
el
trámite,
es
la
posesión)
de
ella
se
confiere
por
el
ministerio
de
la
ley
al
heredero;
pero
esta
posesión
legal
no
habilita
al
heredero
para
disponer
en
manera
alguna
de
un
inmueble,
mientras
no
preceda:
1. La
inscripción
del
decreto
judicial
o
la
resolución
administrativa
que
otorgue
la
posesión
efectiva:
el
primero
ante
el
conservador
de
bienes
raíces
de
la
comuna
o
agrupación
de
comunas
en
que
haya
sido
pronunciado,
junto
con
el
correspondiente
testamento,
y
la
segunda
en
el
Registro
Nacional
de
Posesiones
Efectivas;
2. Las
inscripciones
especiales
prevenidas
en
los
incisos
primero
y
segundo
del
artículo
precedente:
en
virtud
de
ellas
podrán
los
herederos
disponer
de
consuno
de
los
inmuebles
hereditarios,
y
3. La
inscripción
prevenida
en
el
inciso
tercero:
sin
ésta
no
podrá
el
heredero
disponer
por
sí
solo
de
los
inmuebles
hereditarios
que
en
la
partición
le
hayan
cabido.
Para
disponer:
Muebles
à
posesión
efectiva
dictada
Inmuebles
à
que
la
posesión
efectiva
se
haya
inscrito:
a) Si
es
judicial,
en
el
registro
de
propiedad
del
CBR
del
último
domicilio
del
causante,
y
en
todos
los
registros
de
propiedad
donde
estén
ubicados
los
inmuebles
de
la
sucesión.
También
debe
inscribirse
el
testamento.
b) Si
la
posesión
efectiva
es
administrativa
(RC),
la
inscripción
se
hace
en
el
registro
que
lleva
el
Registro
Civil.
Lo
hacen
ellos
internamente.
Después
se
inscribe
en
el
CBR.
Con
el
certificado
el
CBR
tiene
los
antecedentes
para
hacer
la
inscripción
especial
de
herencia.
Esto
permite
que
todos
los
herederos
puedan
disponer
de
los
bienes
de
consuno.
Se
crea
una
nueva
inscripción
que
no
es
tradición,
sino
que
solamente
continuación
de
la
historia
fidedigna
de
la
propiedad
(inscripción
especial
de
herencia).
Todavía
no
ha
habido
partición,
por
ende,
no
hay
señalamiento
de
cuota.
7
La
última
inscripción
es
la
de
la
partición.
Se
hace
la
partición,
se
va
a
todos
los
CBR
competentes,
y
ellos
generan
las
inscripciones
personales
de
cada
heredero
(que
tampoco
es
tradición).
Todas
estas
inscripciones
son
declarativas,
el
efecto
de
la
partición
es
declarativo.
(19/08/15)
La
escritura
de
partición
debe
cumplir
con
ciertos
requisitos,
Ej.
El
señalamiento
del
día
y
hora
de
la
muerte
del
causante,
el
impuesto,
los
bienes
que
estaban
en
el
inventario,
etc.
Luego
se
señala
lo
que
hay
que
repartir
y
se
formarán
las
hijuelas.
¿Qué
pasa
si
se
enajena
un
inmueble
de
la
herencia
sin
haber
hecho
las
inscripciones
especiales?
Hoy
es
difícil
que
esto
ocurra.
En
un
comienzo,
el
sistema
registral
era
un
sistema
asilado,
por
lo
que
podía
producirse
la
enajenación
de
un
bien
sin
previa
inscripción
especial
de
herencia.
Todo
se
llevaba
manualmente,
por
fecha.
Actualmente
existen
los
“torpedos”,
que
son
resúmenes
de
la
propiedad,
para
poder
oponerse
a
las
inscripciones
incorrectas
que
se
hagan
sobre
el
inmueble
respectivo.
Eventualmente
se
podría
dar
el
caso
en
que
uno
de
los
herederos
pueda
vender
el
inmueble
sin
las
inscripciones.
Pero
para
que
eso
suceda
tiene
que
haber
negligencia
de
muchas
personas,
Ej.
Abogado
no
hace
estudio
de
títulos.
La
sanción
es
discutida
en
la
doctrina:
a. Unos
dicen
que
como
es
una
norma
prohibitiva
porque
dice
en
el
Art.
688
no
habilita
al
heredero
para
disponer
de
ella
mientras
no
preceda,
aquí
habría
nulidad
absoluta
del
acto.
Por
lo
tanto,
el
título
es
nulo
absolutamente
porque
se
trataría
de
un
acto
prohibido
por
la
Ley.
b. Otros
señalan
que
el
acto
es
valido.
Pero
lo
que
es
nulo
es
la
tradición.
Esto
deja
una
situación
complicada
porque
la
inscripción
en
los
inmuebles
es
tradición,
por
lo
tanto,
si
no
ha
habido
tradición
no
se
generaría
posesión.
c. Otros
relacionan
el
artículo
688
con
el
696,
por
tanto
si
se
enajena
un
bien
raíz
sin
preceder
las
inscripciones,
no
hay
nulidad
del
título
sino
que
se
aplicaría
la
sanción
del
696
à
no
nace
la
posesión
del
adquirente
del
bien,
queda
como
mero
tenedor.
Luego,
si
se
practican
las
inscripciones
respectivas
se
puede
convalidar
el
acto.
Esta
es
la
posición
mayoritaria.
d. Una
teoría
minoritaria,
dice
que
como
no
hay
una
sanción
especial,
el
acto
y
la
tradición
adolecerían
de
nulidad
relativa,
estando
favorecido
de
todos
los
actos
respectivos
para
sanearla.
El
artículo
688
se
aplica
solamente
en
el
caso
que
se
trate
de
enajenar
bienes
inmuebles
de
la
herencia,
pero
nunca
a
la
cesión
del
derecho
real
de
herencia.
Ésta
no
requiere
que
se
hayan
hecho
las
respectivas
inscripciones
especiales
de
herencia,
incluso
no
requiere
si
quiera
que
se
haya
dictado
el
decreto
de
posesión
efectiva,
solo
es
necesaria
la
muerte
del
causante.
Adquisición
del
Derecho
Real
de
Herencia
por
Tradición
Art.
1909.
El
que
cede
a
título
oneroso
un
derecho
de
herencia
o
legado
sin
especificar
los
efectos
de
que
se
compone,
no
se
hace
responsable
sino
de
su
calidad
de
heredero
o
de
legatario.
Art.
1910.
Si
el
heredero
se
hubiere
aprovechado
de
los
frutos
o
percibido
créditos
o
vendido
efectos
hereditarios,
será
obligado
a
reembolsar
su
valor
al
cesionario.
El
cesionario
por
su
parte
será
obligado
a
indemnizar
al
cedente
de
los
costos
necesarios
o
prudenciales
que
haya
hecho
el
cedente
en
razón
de
la
herencia.
Cediéndose
una
cuota
hereditaria
se
entenderá
cederse
al
mismo
tiempo
las
cuotas
hereditarias
que
por
el
derecho
de
acrecer
sobrevengan
a
ella,
salvo
que
se
haya
estipulado
otra
cosa.
Se
aplicarán
las
mismas
reglas
al
legatario.
La
ley
se
pone
en
dos
situaciones:
8
1. Que
se
haga
a
título
oneroso:
el
cedente
sólo
responde
ante
el
cesionario
de
su
calidad
de
heredero,
no
le
asegura
si
hay
bienes
o
deudas,
a
menos
que
los
señale
(ahí
si
se
hace
responsable).
2. Si
es
a
título
gratuito:
el
presuntiva
mente
heredero
ni
siquiera
responde
de
su
calidad
de
heredero,
esto
porque
no
recibe
ningún
perjuicio
económico.
El
cesionario
no
recibe
ningún
perjuicio
material
si
el
cedente
no
es
heredero.
El
título
va
a
ser
la
cesión,
y
el
modo
será
la
tradición.
La
cesión
del
derecho
real
de
herencia
no
comprende
enajenación
de
bienes
en
ese
acto,
incluso
cuando
es
a
título
oneroso.
Formas
en
que
se
hace
la
tradición
del
derecho
real
de
herencia
(se
cede
la
calidad
de
heredero):
a. Sólo
bienes
muebles:
Art.
684
(entrega)
b. Sólo
bienes
inmuebles:
Art.
686
(inscripción
CBR)
c. Herencia
mixta:
- Algunos
dicen
que
prima
la
norma
especial
que
es
la
de
los
bienes
inmuebles.
- Otros
dicen
que
la
tradición
es
del
derecho
real
de
herencia
y
no
del
bien
específico,
por
lo
tanto,
debe
seguirse
la
regla
general,
la
de
los
bienes
muebles
(doctrina
mayoritaria).
En
la
práctica
se
otorga
una
escritura
pública
donde
se
realiza
una
cláusula
donde
se
da
por
hecha
la
tradición
del
derecho
real
de
herencia,
entregando
los
títulos
respectivos.
Esto
en
el
caso
que
se
haga
la
cesión
entre
la
muerte
y
la
posesión
efectiva.
Pero
si
se
hace
después,
se
le
pide
al
conservador
que
haga
una
anotación
marginal
en
la
inscripción
de
la
posesión
efectiva
y
cada
una
de
las
inscripciones
especiales,
quedando
en
la
inscripción
el
heredero
original
y
el
cesionario
que
lo
reemplaza.
Una
vez
hecha
la
partición
ya
no
puede
hacerse
la
cesión
del
derecho
real
de
herencia
porque
se
acaba,
y
aquí
hay
posesión
sobre
bienes
específicos,
no
sobre
esta
universalidad
que
era
la
herencia.
Además
no
se
requiere
que
hayan
precedido
las
inscripciones
especiales
de
herencia,
si
se
hacen
después
habrá
que
tomar
nota
al
margen
de
las
mismas.
En
el
caso
de
los
legados:
- Legatario
de
especie
o
cuerpo
cierto:
el
legatario
puede
ceder
desde
el
mismo
momento
de
la
muerte
de
su
legado
porque
ahí
se
hace
dueño
de
su
legado.
Se
hace
dueño
luego
de
la
muerte
del
causante.
- Legatario
de
género:
adquiere
un
crédito
en
favor
de
la
sucesión,
debiendo
regirse
por
las
normas
de
la
cesión
de
créditos
para
cederlo,
pero
sin
esperar
a
las
inscripciones
especiales
(se
notifica
a
los
herederos)
y
el
cesionario
va
a
cobrar
a
los
herederos.
Adquiere
un
crédito
y
luego
una
acción
personal.
Efectos
de
la
Cesión
/
Derechos
del
Cesionario:
a) El
cesionario
ocupa
el
lugar
del
heredero,
con
todos
sus
derechos
y
obligaciones.
No
hay
prohibición
expresa
para
ceder
el
derecho
a
parientes
o
personas
jurídicas.
b) El
cesionario
puede
solicitar
la
posesión
efectiva
c) Puede
solicitar
la
partición
e
intervenir
en
ella.
d) Tiene
todas
los
acciones
igual
que
un
heredero
original
(Ej.
Petición
de
herencia,
reforma
de
testamento).
e) Tiene
derecho
a
acrecimiento,
salvo
que
se
haya
prohibido
en
la
cesión,
según
el
Art.
1810
inciso
3.
Responsabilidad
del
heredero
que
cede
a. Título
oneroso:
solo
responde
de
su
calidad
de
heredero.
Si
se
señalan
bienes
de
la
herencia,
responde
por
los
bienes
que
señaló
en
la
cesión.
SI
estos
bienes
no
existen
en
la
herencia
responde
por
responsabilidad
contractual.
b. Título
gratuito:
no
responde
ni
de
su
calidad
de
heredero.
Adquisición
del
Derecho
Real
de
Herencia
por
Prescripción
El
derecho
real
de
herencia
se
puede
adquirir
por
el
paso
del
tiempo
(figura
del
falso
heredero).
9
Plazos
de
prescripción:
Art.
1269.
El
derecho
de
petición
de
herencia
expira
en
diez
años.
Pero
el
heredero
putativo,
en
el
caso
del
inciso
final
del
artículo
704,
podrá
oponer
a
esta
acción
la
prescripción
de
cinco
años.
- El
falso
heredero
adquiere
por
el
paso
de
10
años
- Si
al
falso
heredero
se
le
ha
otorgado
la
posesión
efectiva
de
los
bienes,
el
plazo
de
reduce
a
5
años.
Art.704
N°4:
No
es
justo
título:
N°4
El
meramente
putativo,
como
el
del
heredero
aparente
que
no
es
en
realidad
heredero;
el
del
legatario
cuyo
legado
ha
sido
revocado
por
un
acto
testamentario
posterior,
etc.
Sin
embargo,
al
heredero
putativo
a
quien
por
decreto
judicial
o
resolución
administrativa
se
haya
otorgado
la
posesión
efectiva,
servirá
de
justo
título
el
decreto
o
resolución;
como
al
legatario
putativo
el
correspondiente
acto
testamentario
que
haya
sido
legalmente
ejecutado.
Derecho
de
Transmisión
Nace
para
el
asignatario
al
momento
de
la
muerte
del
causante.
Cuando
se
refiere
la
sucesión,
se
pueden
producir
tres
casos:
a) Se
acepta
la
delación
y
el
beneficiario
muere.
Aquí
se
aplica
el
principio
general
del
derecho,
los
herederos
del
asignatario
entran
en
la
herencia
del
causante
porque
ya
se
habría
integrado
al
patrimonio
del
asignatario
muerto.
No
pudiendo
decir
nada
respecto
de
la
sucesión
primera.
b) Muere
el
causante,
el
asignatario
rechaza
la
herencia
y
muere.
Aquí
los
herederos
del
asignatario
no
tienen
ningún
derecho
sobre
la
primera
de
sucesión
c) El
asignatario
muere
antes
de
aceptar
o
repudiar
la
muerte.
à
Aquí
se
da
el
derecho
de
transmisión.
La
Ley
le
reconoce
a
los
herederos
del
asignatario
muerto
el
derecho
que
a
su
vez
su
causante
tenía
para
aceptar
o
repudiar
su
respectiva
herencia.
Art.
957
(Define
el
derecho
de
transmisión).
Si
el
heredero
o
legatario
cuyos
derechos
a
la
sucesión
no
han
prescrito,
fallece
antes
de
haber
aceptado
o
repudiado
la
herencia
o
legado
que
se
le
ha
deferido,
transmite
a
sus
herederos
el
derecho
de
aceptar
o
repudiar
dicha
herencia
o
legado,
aun
cuando
fallezca
sin
saber
que
se
le
ha
deferido.
No
se
puede
ejercer
este
derecho
sin
aceptar
la
herencia
de
la
persona
que
lo
transmite
El
transmitido
siempre
tiene
que
ser
heredero
del
transmitente
que
le
correspondía
aceptar
o
repudiar
la
herencia
(puede
ser
herencia
o
legado).
Tiene
que
ser
siempre
a
título
de
herencia.
Opera
tanto
en
la
sucesión
intestada
como
en
la
testada.
Requisitos
del
Derecho
de
Transmisión
Transmitente:
a. Tiene
que
ser
capaz
y
digno
de
suceder
al
causante.
b. Puede
ser
heredero
o
legatario
del
causante.
c. Que
el
derecho
del
transmitente
para
aceptar
o
repudiar
la
herencia
no
haya
prescrito.
Transmitido:
a. Tiene
que
ser
capaz
de
suceder
al
transmitente.
b. Tiene
que
ser
heredero
del
transmitente.
c. Tiene
que
necesariamente
aceptar
la
herencia
del
transmitente.
Teoría
de
los
Acervos
En
la
sucesión
por
causa
de
muerte
puede
ocurrir
que
los
bienes
que
van
a
conformar
la
herencia
estén
mezclados
con
otros
bienes,
como
sucede
en
la
sociedad
conyugal.
Para
llegar
a
los
bienes
hereditarios
hay
10
que
hacer
una
serie
de
cálculos
para
determinar
las
cuotas.
La
ley,
en
conjunto
con
la
doctrina,
plantea
la
teoría
de
los
acervos.
1. Acervo
Común
de
Bienes
o
Acervo
Bruto:
Están
todos
los
bienes
que
a
la
muerte
del
causante
tenían
la
apariencia
de
ser
de
él.
Pero
puede
ocurre
que
ciertos
bienes
no
sean
suyos
(prestados
o
de
administración).
Art.
1341.
Si
el
patrimonio
del
difunto
estuviere
confundido
con
bienes
pertenecientes
a
otras
personas
por
razón
de
bienes
propios
o
gananciales
del
cónyuge,
contratos
de
sociedad,
sucesiones
anteriores
indivisas,
u
otro
motivo
cualquiera,
se
procederá
en
primer
lugar
a
la
separación
de
patrimonios,
dividiendo
las
especies
comunes
según
las
reglas
precedentes.
Acá
están
los
bienes
comunes
que
son
de
una
comunidad,
por
lo
que
se
incorporan
al
anexo
los
derechos
sociales.
Tiene
un
paralelo
entre
lo
real
y
lo
administrativo.
En
el
inventario
de
la
posesión
efectiva
deberían
incluirse
todos
los
bienes,
determinado
su
calidad
de
acervo,
pero
lo
que
se
hace
es
que
todos
lo
bienes
que
pertenecen
a
otras
personas
y
cuyo
derecho
perece
con
la
muerte,
no
se
incluyen
y
se
devuelven.
Esta
teoría
de
los
acervos
no
es
una
serie
de
actos
parcelados,
son
cálculos
que
se
hacen
todos
juntos
en
un
mismo
acto.
Aquí
se
separaron
intelectualmente
los
bienes
que
no
pertenencia
al
causante,
pasando
al
siguiente
acervo.
2. Acervo
Ilíquido:
Aquí
hay
que
hacer
las
bajas
generales
de
la
herencia
que
están
en
el
artículo
959,
después
de
esto
queda
el
siguiente
acervo
que
es
el
liquido
partible.
Las
bajas
generales
son
taxativas.
Art.959:
En
toda
sucesión
por
causa
de
muerte,
para
llevar
a
efecto
las
disposiciones
del
difunto
o
de
la
ley,
se
deducirán
del
acervo
o
masa
de
bienes
que
el
difunto
ha
dejado,
incluso
los
créditos
hereditarios:
1. Las
costas
de
la
publicación
del
testamento,
si
lo
hubiere,
y
las
demás
anexas
a
la
apertura
de
la
sucesión
(no
incluye
los
honorarios);
2. Las
deudas
hereditarias;
(aquellas
que
el
causante
dejó
en
vida,
a
contrario
sensu
de
las
deudas
hereditarias,
están
las
deudas
testamentarias,
que
son
aquellas
deudas
que
el
causante
dejó
a
sus
herederos
en
virtud
de
un
legado)
3. Los
impuestos
fiscales
que
gravaren
toda
la
masa
hereditaria
(este
numeral
se
encuentra
derogado
por
la
Ley
de
impuesto
a
la
herencia
que
determina
por
el
monto
de
los
bienes
hereditarios
y
el
grado
de
parentesco
por
una
tabla
binaria).
4. Las
asignaciones
alimenticias
forzosas.
El
resto
es
el
acervo
líquido
de
que
dispone
el
testador
o
la
ley.
Al
acervo
ilíquido
se
le
deben
restar
las
bajas
de
la
herencia,
dando
paso
a
un
tercer
acervo,
el
líquido.
(21/08/15)
Acervo
bruto
(masa
de
bienes)
à
acervo
ilíquido:
hay
que
hacer
las
deducciones.
à
Acervo
líquido.
Sin
embargo,
la
misma
ley
de
impuesto
a
la
herencia
en
su
Art.
4
mete
una
nueva
baja
de
impuesto
a
la
herencia
que
no
está
en
el
Código
Civil.
Artículo
4º.-‐
Se
entenderá
por
asignación
líquida
lo
que
corresponda
al
heredero
o
legatario,
una
vez
deducidos
del
cuerpo
o
masa
de
bienes
que
el
difunto
ha
dejado:
1. Los
gastos
de
última
enfermedad
adeudados
a
la
fecha
de
la
delación
de
la
herencia
y
los
de
entierro
del
11
causante;
2. Las
costas
de
publicación
del
testamento,
si
lo
hubiere,
las
demás
anexas
a
la
apertura
de
la
sucesión
y
de
posesión
efectiva
y
las
de
partición,
incluso
los
honorarios
de
albacea
y
partidores,
en
lo
que
no
excedan
a
los
aranceles
vigentes;
3. Las
deudas
hereditarias.
Podrán
deducirse
de
acuerdo
con
este
número
incluso
aquellas
deudas
que
provengan
de
la
última
enfermedad
del
causante,
pagadas
antes
de
la
fecha
de
la
delación
de
la
herencia,
que
los
herederos
acrediten
haber
cancelado
de
su
propio
peculio
o
con
dinero
facilitado
por
terceras
personas.
No
podrán
deducirse
las
deudas
contraídas
en
la
adquisición
de
bienes
exentos
del
impuesto
establecido
por
esta
ley,
o
en
la
conservación
o
ampliación
de
dichos
bienes;
4. Las
asignaciones
alimenticias
forzosas,
sin
perjuicio
de
lo
que
dispone
el
número
3
del
artículo
18º;
y
5. La
porción
conyugal
(esto
está
derogado)
a
que
hubiere
lugar
sin
perjuicio
de
que
el
cónyuge
asignatario
de
dicha
porción
pague
el
impuesto
que
le
corresponda.
(Antes
de
1989
el
cónyuge
no
era
legitimario
por
no
ser
pariente
del
otro
cónyuge,
tenía
que
probar
se
cónyuge
pobre
para
que
se
le
asignara
la
porción
conyugal).
Se
sigue
manteniendo
en
la
ley
porque
podría
eventualmente
pasar
que
hubieran
herencias
a
las
que
todavía
se
les
aplicara
la
ley
antigua.
Todos
los
gastos
en
que
puede
incurrir
el
administrador,
también
se
pueden
deducir.
Primero
se
hace
un
inventario
valorado
de
los
bienes
del
causante,
y
se
sacan
todos
los
bienes
que
no
eran
del
causante.
De
este
inventario
de
bienes
del
causante
se
empiezan
a
reducir
los
gastos.
Se
agregan
a
los
pasivos
todos
estos
gastos.
Después
se
netean
los
activos
con
los
pasivos.
Y
sobre
este
resultado,
el
SII
calcula
el
impuesto
a
la
herencia.
Bajas
1. Gastos
de
apertura
de
la
sucesión
y
de
última
enfermedad:
no
pueden
superar
el
arancel
vigente.
La
verdad
es
que
no
hay
arancel
vigente.
Ya
no
es
competencia
del
colegio
de
abogados
dictar
aranceles.
Hay
aranceles
respecto
de
gastos
de
publicación,
gastos
que
puede
cobrar
el
CBR
por
inscripciones,
etc.
Los
gastos
de
última
enfermedad
se
pueden
imputar
completos,
siempre
que
se
acrediten.
Quizás
la
discusión
está
en
hasta
cuándo
se
extienden,
pero
no
respecto
a
la
cuantía.
2. Deudas
hereditarias:
deudas
que
contrajo
el
causante
antes
de
su
muerte,
aunque
se
hayan
devengado
después.
Son
distintas
a
las
deudas
testamentarias:
se
dejan
en
el
testamento.
Puede
ser
que
después
del
pago
de
las
deudas
hereditarias
no
quede
nada
para
repartir.
Todavía
no
se
calculan
las
hijuelas.
Es
una
de
las
razones
por
la
que
existe
la
figura
del
beneficio
de
inventario,
donde
los
herederos
pagan
las
deudas
hasta
el
monto
de
su
asignación.
Los
albaceas
y
partidores
deben
reservar
bienes
para
el
pago
de
deudas.
Art.
1285.
Todo
albacea
será
obligado
a
dar
noticia
de
la
apertura
de
la
sucesión
por
medio
de
tres
avisos
publicados
en
un
diario
de
la
comuna,
o
de
la
capital
de
la
provincia
o
de
la
capital
de
la
región,
si
en
aquélla
no
lo
hubiere.
Art.
1286.
Sea
que
el
testador
haya
encomendado
o
no
a
el
albacea
el
pago
de
sus
deudas,
será
éste
obligado
a
exigir
que
en
la
partición
de
los
bienes
se
señale
un
lote
o
hijuela
suficiente
para
cubrir
las
deudas
conocidas.
Si
se
designó
por
testamento
albacea,
este
tiene
las
siguientes
obligaciones:
-‐ Hacer
publicaciones
que
la
ley
de
posesión
efectiva
incorporó
al
trámite
de
la
posesión
efectiva,
para
dar
conocimiento
público
de
la
muerte
del
causante
y
de
que
se
va
a
hacer
inventario
de
sus
bienes.
-‐ Está
obligado
a
exigirle
al
partidor
que
guarde
una
proporción
de
los
bienes
para
pagar
las
deudas
conocidas.
Si
el
partidor
no
reserva
bienes
para
pagar
las
deudas,
sabiendo
que
existen,
las
terminará
pagando
él.
12
La
ley
no
establece
un
momento
para
pagar
las
deudas
hereditarias.
Si
dice
que
se
pagan
antes
que
las
deudas
testamentarias.
Tienen
preeminencia
las
deudas
testamentarias.
Por
eso
son
una
baja
general
de
la
herencia.
Se
asegura
el
pago
al
acreedor
de
las
deudas
que
todavía
se
deben
seguir
pagando
en
la
partición,
asignándole
esa
deuda
a
alguno
de
los
herederos.
Los
herederos
pueden
acelerar
la
deuda
y
pagarla
entera.
Es
importante
que
exista
una
suficiente
reserva
de
bienes.
En
la
práctica
esto
se
resuelve
de
una
forma
distinta.
La
mayoría
de
las
deudas
bancarias,
por
regulación,
deben
tener
un
seguro
de
gravamen.
Cuando
la
persona
muere,
las
deudas
se
dan
por
pagadas
porque
las
paga
el
seguro.
3. Derogado.
4. Asignaciones
de
alimentos
forzosos:
los
alimentos
se
dividen
en
forzosos
y
alimentarios.
Son
bajas
sólo
los
forzosos
establecidos
por
ley.
Los
voluntarios
se
pagan
con
cargo
a
la
libre
disposición
(deuda
testamentaria).
Hay
parte
de
la
doctrina
que
dice
que
son
baja
los
alimentos
aunque
no
estén
decretados.
Otros
dicen
que
los
que
se
descuentan
son
los
que
están
decretados
o
al
menos
demandados
(mayoritaria).
Después
de
todas
estas
bajas,
queda
el
acervo
líquido,
que
es
la
cantidad
de
la
cual
el
testador
y
la
ley
pueden
disponer.
Esto
no
se
acaba
acá.
Art.
1185.
Para
computar
las
cuartas
de
que
habla
el
artículo
precedente,
se
acumularán
imaginariamente
al
acervo
líquido
todas
las
donaciones
revocables
e
irrevocables,
hechas
en
razón
de
legítimas
o
de
mejoras,
según
el
estado
en
que
se
hayan
encontrado
las
cosas
donadas
al
tiempo
de
la
entrega,
pero
cuidando
de
actualizar
prudencialmente
su
valor
a
la
época
de
la
apertura
de
la
sucesión.
Las
cuartas
antedichas
se
refieren
a
este
acervo
imaginario.
Art.
1186.
Si
el
que
tenía
a
la
sazón
legitimarios
hubiere
hecho
donaciones
entre
vivos
a
extraños,
y
el
valor
de
todas
ellas
juntas
excediere
a
la
cuarta
parte
de
la
suma
formada
por
este
valor
y
el
del
acervo
imaginario,
tendrán
derecho
los
legitimarios
para
que
este
exceso
se
agregue
también
imaginariamente
al
acervo,
para
la
computación
de
las
legítimas
y
mejoras.
Al
acervo
líquido
hay
que
acumularle
imaginariamente
las
donaciones
hechas
con
cargo
a
legítimas
y
mejoras.
Cuando
se
hacen
donaciones,
es
esencial
decir
a
cargo
de
qué
se
hace.
Si
no
se
dice
nada,
se
entiende
como
mera
liberalidad,
y
por
lo
tanto
al
momento
de
la
muerte
se
computa
a
la
cuarta
de
libre
disposición.
Si
el
acervo
líquido
era
de
100,
pero
se
había
hecho
donaciones
con
cargo
a
legítima
y
mejoras
por
50,
en
realidad
se
va
a
tener
un
acervo
repartible
de
150,
de
lo
cual
50
son
imaginarios.
Pero
sobre
este
monto
se
calcula
el
dinero
que
corresponde
a
cada
hijuela.
Y
a
la
hijuela
en
particular,
de
esa
determinada
persona,
se
descuenta
la
donación
(recibe
menos).
Acervos
imaginarios:
-‐ Para
proteger
a
los
legitimarios
de
donaciones
excesivas
hechas
a
parientes:
se
acumulan
todas
las
donaciones
revocables
e
irrevocables
hechas
a
legítimas
y
mejoras
(donaciones
a
parientes).
-‐ Para
proteger
a
los
legitimarios
de
donaciones
excesivas
hechas
a
extraños:
acumulación
de
donaciones,
siempre
y
cuando
acumuladas
todas
las
donaciones,
superen
la
cuarta
de
libre
disposición.
Todo
lo
que
supere
la
libre
disposición,
se
acumula
imaginariamente
para
el
cálculo
de
las
legítimas
(donaciones
a
extraños).
Los
legitimarios
pueden
pedir
al
juez
que
revoque
las
donaciones
hechas
a
extraños,
en
un
orden.
13
El
acervo
sólo
se
forma
en
que
caso
de
que
en
la
época
en
que
se
hizo
la
donación,
hayan
existido
legitimarios.
El
acervo
imaginario
se
forma
si
es
que
se
perjudicó
a
los
legitimarios,
existiendo
legitimarios.
Herencia
Testada
e
Intestada
Siempre
las
herencias
son
intestadas
o
mixtas.
Hay
un
solo
caso
en
que
la
herencia
puede
ser
totalmente
testada
à
cuando
la
persona,
habiendo
dictado
testamento,
muere
sin
herederos.
En
todos
los
otros
casos,
la
sucesión
será
mixta.
Sucesión
Intestada:
la
ley
llama
a
los
herederos.
Art.
952.
Si
se
sucede
en
virtud
de
un
testamento,
la
sucesión
se
llama
testamentaria,
y
si
en
virtud
de
la
ley,
intestada
o
abintestato.
La
sucesión
en
los
bienes
de
una
persona
difunta
puede
ser
parte
testamentaria,
y
parte
intestada.
Art.
983.
Son
llamados
a
la
sucesión
intestada
los
descendientes
del
difunto,
sus
ascendientes,
el
cónyuge
sobreviviente,
sus
colaterales,
el
adoptado,
en
su
caso,
y
el
Fisco.
Los
derechos
hereditarios
del
adoptado
se
rigen
por
la
ley
respectiva.
Art.
980.
Las
leyes
reglan
la
sucesión
en
los
bienes
de
que
el
difunto
no
ha
dispuesto,
o
si
dispuso,
no
lo
hizo
conforme
a
derecho,
o
no
han
tenido
efecto
sus
disposiciones.
Art.
981.
La
ley
no
atiende
al
origen
de
los
bienes
para
reglar
la
sucesión
intestada
o
gravarla
con
restituciones
o
reservas.
Art.
982.
En
la
sucesión
intestada
no
se
atiende
al
sexo
ni
a
la
primogenitura.
(en
la
época
de
dictación
del
Código
estaba
vigente
el
mayorazgo).
Cuándo
se
aplican
estas
normas
a. Cuando
el
causante
no
dictó
testamento
b. Cuando
habiendo
testamento,
el
causante
no
dispuso
de
bienes
en
el
testamento.
c. Habiendo
testamento
y
habiendo
disposición
de
bienes,
la
disposición
de
bienes
sólo
se
relaciona
a
la
institución
de
legados,
pero
no
de
herederos.
d. Cuando
se
dicta
testamento,
pero
es
declarado
nulo.
e. En
caso
que
los
herederos
rechacen
la
herencia.
Derecho
de
Representación
Es
el
derecho
a
suceder
a
una
persona
en
representación
de
otra.
Art.
984.
Se
sucede
abintestato,
ya
por
derecho
personal,
ya
por
derecho
de
representación.
La
representación
es
una
ficción
legal
en
que
se
supone
que
una
persona
tiene
el
lugar
y
por
consiguiente
el
grado
de
parentesco
y
los
derechos
hereditarios
que
tendría
su
padre
o
madre,
si
éste
o
ésta
no
quisiese
o
no
pudiese
suceder.
Se
puede
representar
a
un
padre
o
madre
que,
si
hubiese
querido
o
podido
suceder,
habría
sucedido
por
derecho
de
representación.
Art.
985.
Los
que
suceden
por
representación
heredan
en
todos
casos
por
estirpes,
es
decir,
que
cualquiera
que
sea
el
número
de
los
hijos
que
representan
al
padre
o
madre,
toman
entre
todos
y
por
iguales
partes
la
porción
que
hubiera
cabido
al
padre
o
madre
representado.
Los
que
no
suceden
por
representación
suceden
por
cabezas,
esto
es,
toman
entre
todos
y
por
iguales
partes
la
porción
a
que
la
ley
los
llama;
a
menos
que
la
misma
ley
establezca
otra
división
diferente.
14
La
ley
se
pone
en
la
situación
de
que
uno
de
los
herederos
falte
o
no
quiera
suceder.
La
propia
ley
califica
el
derecho
de
representación
como
una
ficción
legal.
Si
no
existieran
estos
artículos,
esta
institución
no
existiría.
Cuando
se
hereda
por
representación
se
hereda
por
estirpe
y
no
por
cabeza.
El
porcentaje
que
le
corresponde
a
una
de
las
cabezas,
se
divide
en
el
número
de
hijos
o
parientes
que
lo
representan.
Se
puede
suceder
directa
o
indirectamente.
Se
sucede
indirectamente
en
caso
de
derecho
de
transmisión
y
derecho
de
representación.
Quiere
decir
que
no
eran
las
personas
primariamente
llamadas
a
suceder.
Suceder
por
derecho
de
representación
significa
que
se
toma
el
lugar
de
una
persona
que
no
pudo
o
no
quiso
suceder.
Quiénes
intervienen
en
la
representación
a. Causante
b. Representado
c. Representante
o
representantes.
Requisitos
para
que
opere:
a. Sólo
se
da
el
derecho
de
representación
en
la
sucesión
intestada
(sucesión
cuyo
llamado
lo
hace
la
ley)
à
mitad
legitimaria.
No
hay
representación
en
las
cuartas
de
mejora
o
libre
disposición.
Esto
se
extrae
de
la
ubicación
del
derecho
de
representación
en
el
código.
Se
busca
que
se
respeten
los
órdenes
de
sucesión.
En
la
sucesión
testada,
si
falta
el
asignatario,
no
lo
reciben
sus
herederos,
el
bien
vuelve
a
la
masa
común
y
se
reparte
entre
los
herederos
(acrece).
Pero
se
pueden
poner
legatarios
sustitutos.
El
derecho
de
representación
opera
en
la
sucesión
testada
en
2
casos:
-‐ Asignaciones
dejadas
indeterminadamente
a
parientes
(Art.
1074).
Ej.
Se
deja
la
cuarta
de
libre
disposición
a
los
parientes.
En
este
caso
hay
que
determinar
quiénes
son.
Se
miran
los
de
grado
más
cercano.
En
este
caso
opera
la
representación
porque
no
se
instituye
legado
a
persona
determinada
(se
deja
a
“los
parientes”),
parece
ser
que
la
persona
misma
del
pariente
no
importa
mucho.
-‐ Los
llamados
a
la
mitad
legitimaria
los
hace
la
ley,
pero
el
causante
tiene
una
injerencia,
Ej.
Decir
con
qué
bienes
se
van
a
pagar.
En
las
legítimas
siempre
opera
el
derecho
de
representación.
Art.
1183.
b. Que
falte
el
representado.
Estando
el
representado,
no
hay
representación.
Falta
del
representado
en
varios
casos:
-‐ Muerte
-‐ No
puede
suceder
porque
es
incapaz
o
indigno
-‐ Está
desheredado
-‐ No
quiso
suceder
Art.
987.
Se
puede
representar
al
ascendiente
cuya
herencia
se
ha
repudiado.
Se
puede
asimismo
representar
al
incapaz,
al
indigno,
al
desheredado,
y
al
que
repudió
la
herencia
del
difunto.
c. Que
el
representante
sea
descendiente
del
representado.
Ser
descendiente
no
es
lo
mismo
que
ser
heredero.
Art.
986.
Hay
siempre
lugar
a
la
representación
en
la
descendencia
del
difunto
y
en
la
descendencia
de
sus
hermanos.
Fuera
de
estas
descendencias
no
hay
lugar
a
la
representación.
15
El
primer
orden
de
sucesión
es
el
de
los
hijos.
Si
falta
un
hijo,
entran
sus
descendientes.
El
segundo
orden
de
sucesión
son
los
ascendientes,
en
este
caso
no
hay
representación,
en
este
caso
hereda
el
ascendiente
más
cercano.
Si
hay
representación
en
el
tercero
orden
de
sucesión,
en
el
orden
de
los
hermanos.
Opera
sólo
en
el
1º
y
3º
orden
de
sucesión.
En
el
primer
orden,
el
orden
en
que
opera
es
ilimitado
hacia
abajo.
d. Que
el
representado
sea
pariente
del
causante.
e. Que
el
representante
sea
capaz
y
digno
de
suceder
al
causante.
Se
transforma
una
relación
directa
entre
el
causante
y
el
representante.
La
prelación
es
directa
entre
causante
y
representante.
El
representante
pasa
a
tomar
el
lugar
del
representado,
con
su
grado
y
con
los
derechos
que
esto
conlleva.
El
representante
sucede
directamente
al
causante.
Consecuencias:
-‐ La
herencia
del
representado
indigno
no
se
transmite
con
vicio
de
indignidad.
No
pasa
así
en
el
derecho
de
transmisión.
-‐ El
representante,
debe
ser
por
tanto,
digno
y
capaz
de
suceder
al
causante,
como
si
fuera
su
heredero
desde
siempre.
-‐ Por
tanto,
los
representantes
tienen
la
posibilidad
de
repudiar
o
aceptar
la
herencia
del
causante
o
representado
de
forma
separada.
Si
son
varios
representantes,
cada
uno
puede
operar
como
quiera.
(26/08/15)
Se
puede
suceder
directamente
o
indirectamente:
a)
transmisión
o
b)
representación.
Efectos
de
la
representación
1. El
representante
ocupa
los
derechos
hereditarios
del
representado.
2. El
representante
nunca
puede
tener
más
derechos
que
el
representado,
porque
ocupa
su
lugar.
3. Forma
en
que
suceden
los
representantes.
cuando
se
sucede
directamente
la
ley
dice
que
se
sucede
“por
cabeza.”
Cuando
se
sucede
por
representación
se
sucede
por
estirpe.
Todos
los
herederos
del
representado,
de
la
misma
estirpe,
toman
todos
su
lugar
en
partes
iguales.
Lo
que
le
corresponde
al
representado
se
divide
entre
los
representantes.
Art.
985.
Los
que
suceden
por
representación
heredan
en
todos
casos
por
estirpes,
es
decir,
que
cualquiera
que
sea
el
número
de
los
hijos
que
representan
al
padre
o
madre,
toman
entre
todos
y
por
iguales
partes
la
porción
que
hubiera
cabido
al
padre
o
madre
representado.
Los
que
no
suceden
por
representación
suceden
por
cabezas,
esto
es,
toman
entre
todos
y
por
iguales
partes
la
porción
a
que
la
ley
los
llama;
a
menos
que
la
misma
ley
establezca
otra
división
diferente.
Paralelo
representación
y
transmisión
1. T
à
se
pone
por
escrito
algo
que
es
consecuencia
de
la
aplicación
de
un
principio
general
del
derecho.
En
R
à
no
es
así,
la
ley
la
califica
como
una
ficción
legal
(es
una
excepción
legal).
Si
no
existiera
la
representación
se
tendría
que
llamar
al
siguiente
orden
de
representación,
y
no
se
hace
esto,
se
mira
a
los
herederos
del
representado.
Esta
norma
no
es
de
aplicación
general,
porque
se
aplica
sólo
a
dos
órdenes
de
sucesión.
2. T
à
el
transmitido
adquiere
la
opción
de
aceptar
o
repudiar
porque
viene
incorporado
en
la
herencia
del
transmitente.
R
à
el
representante
adquiere
la
herencia
por
representación
porque
lo
dice
la
ley.
3. T
à
sucesión
testada
e
intestada.
R
à
sucesión
intestada,
salvo
2
excepciones:
a)
asignaciones
que
se
han
dejado
indeterminada
a
parientes
y
b)
cuando
habiendo
testamento
y
legitimarios
se
forma
la
mitad
legitimaria
y
se
reparte
de
acuerdo
a
le
ley.
En
esta
mitad
opera
la
representación.
16
4. T
à
puede
adquirir
una
herencia
cualquiera
que
invoque
y
pruebe
su
calidad
de
heredero
del
transmitente.
R
à
Art.
986.
Hay
siempre
lugar
a
la
representación
en
la
descendencia
del
difunto
y
la
descendencia
de
sus
hermanos.
Opera
en
los
órdenes
de
sucesión
de
los
hijos
y
de
los
hermanos.
5. T
à
el
transmitente
debe
sobrevivir
al
causante,
y
morir
después.
Si
primero
muere
el
transmitente
no
hay
derecho
de
transmisión,
se
hereda
por
derecho
de
representación.
R
à
no.
6. T
à
el
transmitido
debe
ser
capaz
y
digno
de
suceder
al
transmitente.
R
à
el
representante
tiene
que
ser
capaz
y
digno
de
suceder
directamente
al
causante.
7. En
el
derecho
de
transmisión,
la
herencia
se
transmite
con
los
vicios
de
indignidad
que
tenía.
Los
vicios
de
indignidad
no
operan
de
pleno
derecho,
hay
que
hacerlos
valer.
En
el
caso
de
la
representación
no,
porque
todo
se
radica
en
el
representante,
no
en
el
representado.
Hay
que
verificar
los
requisitos
en
el
representante.
8. T
à
requisito
que
el
transmitido
acepte
la
herencia
del
transmitente.
No
hay
derecho
a
opción.
R
à
se
puede
hacer
libremente.
El
representante,
como
ocupa
el
lugar
del
representado,
puede
rechazar
la
herencia
de
su
padre
y
aceptar
la
de
su
abuelo,
por
Ej.
Órdenes
de
Sucesión
La
doctrina
dice
que
en
subsidio
del
llamado
del
heredero,
el
llamado
lo
hace
la
ley.
Es
verdad
que
cuando
no
hay
testamento,
los
llamados
los
hace
la
ley.
Pero
también
es
cierto,
que
habiendo
legitimarios
siempre
se
va
a
reservar
una
porción
(mitad
de
la
herencia),
para
que
se
reparta
de
acuerdo
a
los
llamados
que
hace
la
ley.
La
única
posibilidad
de
que
exista
un
llamado
de
la
ley
en
un
100%
es
que
la
persona
no
hubiese
tenido
legitimarios.
Legitimarios:
ascendientes,
descendientes
y
cónyuges.
Si
no
hay,
esa
persona
puede
disponer
del
100%
de
su
herencia.
Los
órdenes
de
sucesión
se
aplican
-‐ cuando
no
hay
testamento
-‐ cuando
habiendo
testamento,
hay
legitimarios.
Órdenes
de
sucesión:
conjunto
de
herederos
que
considerados
colectivamente,
excluyen
o
son
excluidos
por
otros
herederos
considerados
colectivamente.
Para
efectos
hereditarios,
la
ley
hace
grupo
de
parientes.
Vistos
como
grupo,
excluyen
a
los
otros
grupos.
La
lógica
está
dada
por
la
presunción
de
afecto.
Los
grupos
de
parientes
más
cercanos
excluyen
a
los
más
lejanos.
Para
determinar
cuál
es
el
orden
de
sucesión
que
debe
aplicarse
en
una
sucesión
concreta
tenemos
que
mirar
cuáles
son
los
parientes
y
a
qué
orden
pertenecen.
No
atendiendo
nada
a
la
cantidad.
Dentro
de
cada
orden
si
opera
como
orden
de
preeminencia
el
grado
de
parentesco,
y
hay
en
cada
orden
ciertos
parientes
que
marcan
el
orden,
y
por
lo
tanto
el
orden
toma
su
nombre.
Órdenes
de
Sucesión:
1. El
de
los
hijos
(descendientes
personalmente
o
representados):
los
hijos
excluyen
a
todos
los
otros
herederos.
Legítima
rigorosa:
lo
mínimo
que
la
ley
asegura
a
un
legitimario.
Legítima
efectiva:
lo
que
termina
recibiendo
por
el
derecho
de
acrecimiento.
Art.
988.
Los
hijos
excluyen
a
todos
los
otros
herederos,
a
menos
que
hubiere
también
cónyuge
sobreviviente,
caso
en
el
cual
éste
concurrirá
con
aquéllos.
El
cónyuge
sobreviviente
recibirá
una
porción
que,
por
regla
general,
será
equivalente
al
doble
de
lo
que
por
17
legítima
rigorosa
o
efectiva
corresponda
a
cada
hijo.
Si
hubiere
sólo
un
hijo,
la
cuota
del
cónyuge
será
igual
a
la
legítima
rigorosa
o
efectiva
de
ese
hijo.
Pero
en
ningún
caso
la
porción
que
corresponda
al
cónyuge
bajará
de
la
cuarta
parte
de
la
herencia,
o
de
la
cuarta
parte
de
la
mitad
legitimaria
en
su
caso.
Correspondiendo
al
cónyuge
sobreviviente
la
cuarta
parte
de
la
herencia
o
de
la
mitad
legitimaria,
el
resto
se
dividirá
entre
los
hijos
por
partes
iguales.
La
aludida
cuarta
parte
se
calculará
teniendo
en
cuenta
lo
dispuesto
en
el
artículo
996.
Si
hay
cónyuge
sobreviviente,
éste
pasa
a
integrar
este
orden
de
sucesión.
Si
hay
un
solo
hijo
à
50/50.
Si
hay
más
de
un
hijo
y
menos
de
7
à
por
regla
general
el
cónyuge
se
debe
llevar
el
doble
que
el
hijo.
Más
de
7
à
cónyuge
doble
de
un
hijo,
pero
nunca
llevará
menos
de
¼
de
la
mitad
legitimaria
o
de
la
herencia
(si
no
se
dispone
de
la
otra
mitad).
Se
reserva
a
cónyuge
¼
de
la
herencia,
y
todo
lo
que
queda
se
divide
en
los
hijos.
Art.
996.
Cuando
en
un
mismo
patrimonio
se
ha
de
suceder
por
testamento
y
abintestato,
se
cumplirán
las
disposiciones
testamentarias,
y
el
remanente
se
adjudicará
a
los
herederos
abintestato
según
las
reglas
generales.
Pero
los
que
suceden
a
la
vez
por
testamento
y
abintestato,
imputarán
a
la
porción
que
les
corresponda
abintestato
lo
que
recibieren
por
testamento,
sin
perjuicio
de
retener
toda
la
porción
testamentaria,
si
excediere
a
la
otra.
Prevalecerá
sobre
todo
ello
la
voluntad
expresa
del
testador,
en
lo
que
de
derecho
corresponda.
En
todo
caso
la
regla
del
inciso
primero
se
aplicará
una
vez
enteradas
totalmente,
a
quienes
tienen
derecho
a
ellas,
las
legítimas
y
mejoras
de
la
herencia.
Sólo
se
hereda
abintestato
por
legítima.
Habiendo
legitimarios,
es
lo
primero
que
se
reptarte.
Si
no
hay
legitimarios,
el
causante
puede
disponer
del
100%
de
la
herencia.
Pero
puede
que
no
lo
haya
hecho.
Ej.
Dicta
testamento
sólo
para
instituir
un
legado.
La
regla
es
de
protección
a
los
legitimarios.
Si
hay
legitimarios,
primero
que
pagan
las
legítimas
y
liego
el
testamento.
Los
legitimarios
tienen
el
primer
derecho
a
recibir
la
herencia.
Si
hay
sólo
hijos,
se
reparten
todos
en
partes
iguales.
Si
hay
sólo
cónyuge
se
pasa
al
segundo
orden
de
sucesión,
porque
son
los
hijos,
personalmente
o
representados,
los
que
marcan
el
primer
orden
de
sucesión.
Art.
994.
El
cónyuge
separado
judicialmente,
que
hubiere
dado
motivo
a
la
separación
por
su
culpa,
no
tendrá
parte
alguna
en
la
herencia
abintestato
de
su
mujer
o
marido.
Tampoco
sucederán
abintestato
los
padres
del
causante
si
la
paternidad
o
maternidad
ha
sido
determinada
judicialmente
contra
su
oposición,
salvo
que
mediare
el
restablecimiento
a
que
se
refiere
el
artículo
203.
EL
cónyuge
que
por
su
culpa
ha
dado
paso
a
la
separación
judicial,
no
es
legitimario.
No
entra
ni
al
primer
ni
segundo
orden
de
sucesión.
2. Del
cónyuge
sobreviviente
y
los
ascendientes:
Art.
989.
Si
el
difunto
no
ha
dejado
posteridad,
le
sucederán
el
cónyuge
sobreviviente
y
sus
ascendientes
de
grado
más
próximo.
En
este
caso,
la
herencia
se
dividirá
en
tres
partes,
dos
para
el
cónyuge
y
una
para
los
ascendientes.
A
falta
de
éstos,
llevará
todos
los
bienes
el
cónyuge,
y,
a
falta
de
cónyuge,
los
ascendientes.
Habiendo
un
solo
ascendiente
en
el
grado
más
próximo,
sucederá
éste
en
todos
los
bienes,
o
en
toda
la
porción
hereditaria
de
los
ascendientes.
En
el
segundo
orden
de
sucesión,
el
pariente
que
marca
el
orden
son
ambos.
Dentro
de
los
ascendientes,
se
excluyen
por
grado
de
parentesco,
el
más
cercano
al
causante.
Ej.
Padres,
abuelos,
bisabuelos.
Si
hay
varios
en
el
mismo
grado
de
parentesco,
se
reparte
entre
ellos
en
partes
iguales.
2/3
para
el
cónyuge
y
1/3
para
los
ascendientes.
18
En
este
orden
de
sucesión,
no
opera
el
derecho
de
representación.
Si
operara
en
este
orden,
podría
darse
la
contradicción
que
un
hermano
esté
llamado
en
dos
órdenes
de
sucesión.
Por
eso
el
código
excluye
de
la
representación
al
segundo
orden.
En
este
orden
de
sucesión
también
se
aplica
que
no
es
legitimario
el
cónyuge
que
por
su
culpa
ha
dado
paso
a
la
separación
judicial.
Si
la
paternidad
o
maternidad
fue
declarada
por
oposición
del
padre
o
la
madre,
tampoco
entra
en
la
sucesión
del
hijo,
a
menos
que
se
haya
producido
el
restablecimiento
(perdón
por
medio
de
escritura
pública).
3. Hermanos
(no
legitimarios):
Art.
990.
Si
el
difunto
no
hubiere
dejado
descendientes,
ni
ascendientes,
ni
cónyuge,
le
sucederán
sus
hermanos.
Entre
los
hermanos
de
que
habla
este
artículo
se
comprenderán
aun
los
que
solamente
lo
sean
por
parte
de
padre
o
de
madre;
pero
la
porción
del
hermano
paterno
o
materno
será
la
mitad
de
la
porción
del
hermano
carnal.
No
tiene
que
haber
ningún
pariente
en
el
primer
ni
segundo
orden
de
sucesión.
Hermanos
-‐ Simple
conjunción:
llevan
la
mitad
que
los
hermanos
de
padre
y
madre.
-‐ Doble
conjunción
En
este
orden
opera
el
derecho
de
representación.
Si
uno
de
los
hermanos
muere,
heredan
sus
hijos.
4. Colaterales
(no
legitimarios):
hasta
el
sexto
grado.
Art.
992.
A
falta
de
descendientes,
ascendientes,
cónyuge
y
hermanos,
sucederán
al
difunto
los
otros
colaterales
de
grado
más
próximo,
sean
de
simple
o
doble
conjunción,
hasta
el
sexto
grado
inclusive.
Los
colaterales
de
simple
conjunción,
esto
es,
los
que
sólo
son
parientes
del
difunto
por
parte
de
padre
o
por
parte
de
madre,
tendrán
derecho
a
la
mitad
de
la
porción
de
los
colaterales
de
doble
conjunción,
esto
es,
los
que
a
la
vez
son
parientes
del
difunto
por
parte
de
padre
y
por
parte
de
madre.
El
colateral
o
los
colaterales
del
grado
más
próximo
excluirán
siempre
a
los
otros.
Colaterales
à
hasta
el
sexto
grado
(hijos
de
primos
hermanos).
No
hay
derecho
de
representación.
5. Fisco
(no
legitimario):
Art.
995.
A
falta
de
todos
los
herederos
abintestato
designados
en
los
artículos
precedentes,
sucederá
el
Fisco.
Sucesión
Parte
Testada
y
Parte
Intestada
Art.
952.
Si
se
sucede
en
virtud
de
un
testamento,
la
sucesión
se
llama
testamentaria,
y
si
en
virtud
de
la
ley,
intestada
o
abintestato.
La
sucesión
en
los
bienes
de
una
persona
difunta
puede
ser
parte
testamentaria,
y
parte
intestada.
Art.
996.
Cuando
en
un
mismo
patrimonio
se
ha
de
suceder
por
testamento
y
abintestato,
se
cumplirán
las
disposiciones
testamentarias,
y
el
remanente
se
adjudicará
a
los
herederos
abintestato
según
las
reglas
generales.
Pero
los
que
suceden
a
la
vez
por
testamento
y
abintestato,
imputarán
a
la
porción
que
les
corresponda
abintestato
lo
que
recibieren
por
testamento,
sin
perjuicio
de
retener
toda
la
porción
testamentaria,
si
excediere
a
la
otra.
Prevalecerá
sobre
todo
ello
la
voluntad
expresa
del
testador,
en
lo
que
de
derecho
corresponda.
19
En
todo
caso
la
regla
del
inciso
primero
se
aplicará
una
vez
enteradas
totalmente,
a
quienes
tienen
derecho
a
ellas,
las
legítimas
y
mejoras
de
la
herencia.
Para
que
no
se
produzca
el
neteo
entre
el
legado
y
la
legitima,
se
tiene
que
decir
con
cargo
a
qué
parte
de
la
herencia
se
deja
el
legado.
Primero
se
pagan
las
legítimas,
luego
la
mejora
y
después
la
libre
disposición.
Art.
997.
Los
extranjeros
son
llamados
a
las
sucesiones
abintestato
abiertas
en
Chile
de
la
misma
manera
y
según
las
mismas
reglas
que
los
chilenos.
à
lo
que
fija
el
orden
es
el
parentesco
y
no
la
nacionalidad.
Art.
998.
En
la
sucesión
abintestato
de
un
extranjero
que
fallezca
dentro
o
fuera
del
territorio
de
la
República,
tendrán
los
chilenos
a
título
de
herencia
o
de
alimentos,
los
mismos
derechos
que
según
las
leyes
chilenas
les
corresponderían
sobre
la
sucesión
intestada
de
un
chileno.
Los
chilenos
interesados
podrán
pedir
que
se
les
adjudique
en
los
bienes
del
extranjero
existentes
en
Chile
todo
lo
que
les
corresponda
en
la
sucesión
del
extranjero.
Esto
mismo
se
aplicará
en
caso
necesario
a
la
sucesión
de
un
chileno
que
deja
bienes
en
país
extranjero.
Se
puede
dar
el
caso
de
que
un
chileno
deje
bienes
en
Chile
y
en
el
extranjero,
y
muera
en
el
extranjero.
La
sucesión
se
rige
por
la
ley
del
lugar
donde
muere.
Los
parientes
chilenos
podrán
aplicar
las
leyes
chilenas
de
sucesión
sobre
los
bienes
que
estén
en
Chile.
(28/08/15)
Asignaciones
Testamentarias
-‐ A
título
universal
o
herencias:
aquellas
en
las
que
el
causante
o
la
ley
deja
a
uno
o
más
asignatarios
la
totalidad
de
los
bienes
o
una
cuota
de
ellos.
Recibe
el
nombre
de
herencia,
y
el
asignatario
de
heredero,
independiente
de
cómo
se
le
llame
a
la
asignación.
El
heredero
representa
al
causante
(derechos
y
obligaciones).
El
patrimonio
del
heredero
se
puede
ver
afectado
por
las
deudas
del
causante.
Art.
1097.
Los
asignatarios
a
título
universal,
con
cualesquiera
palabras
que
se
les
llame,
y
aunque
en
el
testamento
se
les
califique
de
legatarios,
son
herederos:
representan
la
persona
del
testador
para
sucederle
en
todos
sus
derechos
y
obligaciones
transmisibles.
Los
herederos
son
también
obligados
a
las
cargas
testamentarias,
esto
es,
a
las
que
se
constituyen
por
el
testamento
mismo,
y
que
no
se
imponen
a
determinadas
personas.
La
asignación
del
heredero
es
un
llamado
universal
o
de
cuotas,
no
de
bienes
determinados.
Algo
distinto
es
que
el
causante
haga,
en
la
práctica,
la
partición
mediante
el
testamento.
No
puede
el
causante
fijarle
el
valor
a
estos
bienes,
el
valor
se
va
a
fijar
mediante
una
tasación
cuando
muera.
Características
a. Puede
ser
testamentaria
o
abintestato
b. Los
asignatarios
adquieren
esa
asignación
por
sucesión
por
causa
de
muerte
al
momento
de
la
apertura.
Si
la
asignación
estaba
sujeta
a
una
condición,
se
adquiere
verificada
la
condición.
c. Los
herederos
adquieren,
aún
sin
enterarse
de
la
muerte,
la
posesión
legal
de
los
bienes.
Art.
688
y
722.
d. Los
herederos
pueden
adquirir
o
heredera
directamente
(cuando
adquieren
por
cabezas)
o
indirectamente
(derecho
de
representación).
e. Aplica
también
el
derecho
de
transmisión,
tanto
en
sucesión
testada
como
intestada.
f. Los
herederos
gozan
de
ciertas
acciones
de
protección
de
su
asignación:
1. Acción
de
petición
de
herencia:
lo
que
la
acción
reivindicatoria
es
al
dominio,
la
acción
de
petición
de
herencia
es
a
la
herencia.
Art.
1264.
Para
recobrar
la
herencia
de
manos
del
falso
heredero.
2.
Acción
de
reforma
del
testamento:
Art.
1216.
Pedirle
al
juez
que
reforme
el
testamento
para
efectos
de
proteger
la
asignación.
Aplica
cuando
mediante
el
testamento
el
causante
ha
pasado
a
llevar
las
legítimas.
Ej.
Deja
legados
y
ya
no
quedan
bienes
para
las
legítimas.
La
reforma
de
testamento
es
para
la
legítima
y
en
ciertos
casos
para
la
cuarta
de
mejora.
20
g. Si
existen
varios
herederos
universales
se
forma
la
indivisión
o
comunidad
hereditaria.
Es
una
característica
que
no
siempre
se
da.
Si
es
uno
sólo
el
heredero
basta
con
obtener
en
su
favor
el
auto
de
posesión
efectiva
y
luego
hacer
las
inscripciones
legales,
no
se
necesita
realizar
la
partición
(porque
no
hay
nada
que
partir).
Otros
abogados
lo
hacen.
h. Los
herederos
heredan
en
todo
le
patrimonio,
no
en
bienes
determinados,
independiente
que
se
llegue
a
concretizar
la
cuota
en
bienes
determinados
por
medio
de
la
partición.
Heredan
todos
los
bienes
transmisibles,
ya
sea
de
forma
universal
o
en
cuotas.
Los
legatarios
heredan
siempre
en
bienes
determinados,
ya
sea
en
cuerpo
cierto
o
género.
i. Los
herederos
representan
a
la
persona
del
causante.
Los
legatarios
no
representan
al
causante.
1. La
cosa
juzgada
en
juicios
que
se
hayan
promovido
por
o
en
contra
del
causante,
afecta
a
los
herederos
(causahabientes).
No
hay
una
identidad
física
de
la
persona,
pero
si
una
identidad
jurídica.
Los
herederos
no
podrían
desconocer
un
fallo
relativo
a
los
bienes
que
reciben.
2. Los
herederos
no
pueden
alegar
o
no
son
titulares
activos
de
la
acción
de
nulidad
cuando
en
su
inicio
el
causante
no
tenía
esa
acción.
No
puede
pedir
la
acción
de
nulidad
el
que
ha
causado
el
vicio.
Se
excluye
aquel
que
causó
el
vicio,
sabía
de
él
o
debía
haberlo
sabido.
Actúan
en
el
contrato
en
representación
de
otro.
j. Contra
el
heredero
de
un
deudor
hipotecario,
el
acreedor
hipotecario
tiene
la
acción
personal
y
no
la
desposeimiento.
A
los
herederos
se
les
aplican
las
mismas
acciones
que
tenía
el
acreedor
contra
el
causante.
Clasificación
de
los
Herederos
Art.
1098.
El
asignatario
que
ha
sido
llamado
a
la
sucesión
en
términos
generales
que
no
designan
cuotas,
como
"Sea
Fulano
mi
heredero",
o
"Dejo
mis
bienes
a
Fulano",
es
heredero
universal.
Pero
si
concurriere
con
herederos
de
cuota,
se
entenderá
heredero
de
aquella
cuota
que
con
las
designadas
en
el
testamento
complete
la
unidad
o
entero.
Si
fueren
muchos
los
herederos
instituidos
sin
designación
de
cuota,
dividirán
entre
sí
por
partes
iguales
la
herencia
o
la
parte
de
ella
que
les
toque.
• Heredero
universal:
cuando
el
llamamiento
es
sin
señalamiento
de
cuota.
Es
lo
normal
cuando
no
hay
testamento
o
cuando
hay
testamento
y
el
causante
no
señala
cuota.
En
este
caso
puede
haber
derecho
a
acrecimiento.
Cuando
falta
un
asignatario,
sus
derechos
se
juntan
a
la
cuota
de
los
demás
asignatarios.
• Heredero
de
cuota:
cuando
se
señala
una
cuota.
La
ley
presume
que
si
el
causante
restringe
lo
que
recibirá
a
una
cuota
no
opera
el
derecho
a
acrecimiento.
Las
asignaciones
testamentarias
pueden
ser
universales
(herencias)
y
singulares
(legados).
Dentro
de
la
herencia,
los
herederos
pueden
ser
universales
o
de
cuotas.
Herederos
de
remanente:
no
es
una
clasificación
adicional,
sino
que
es
una
situación
fáctica.
Son
siempre
testamentarios,
en
principio.
Son
los
que
se
quedan
con
“lo
que
queda”
de
la
herencia.
Siempre
son
de
cuota
o
universales.
El
heredero
de
remanente
lleva
lo
que
resta.
No
hay
una
forma
sacramental
de
instituirlo.
Es
universal
si
el
causante
sólo
instituyó
legado
en
el
testamento,
o
de
cuota
si
el
causante
había
instituido
otros
herederos
de
cuotas.
Si
el
causante
instituye
herederos
universales,
nunca
habrá
heredero
de
remanente.
a. Heredero
de
remanente
testamentario
universal:
se
da
cuando
el
causante
dicta
testamento
pero
sólo
lo
ocupa
para
instituir
legados.
Se
hace
una
asignación
a
título
universal,
pero
sin
señalamiento
de
cuota.
21
b. Herederos
de
remanente
testamentarios
de
cuota:
cuando
el
testador
instituye
herederos
de
cuota
y
de
remanente.
(Ej.
F
20%,
M
20%,
C20%,
G
20%,
y
se
asume
que
D
recibirá
un
20%).
c. Herederos
de
remanente
abintestato
universales:
caso
en
que
en
el
testamento
no
hay
sino,
asignaciones
singulares,
y
el
testador
no
dice
nada
respecto
a
los
herederos.
Se
ocupa
el
testamento
sólo
para
instituir
legados.
Se
entiende
que
la
mitad
legitimaria
son
herederos
de
remanente
a
título
universal.
No
se
dice
nada,
pero
la
ley
suple
(la
ley
siempre
hace
llamado
universal).
d. Herederos
de
remanente
abintestato
de
cuota:
en
el
testamento
sólo
se
designan
herederos
de
cuota,
pero
las
cuotas
no
alcanzan
a
completar
el
entero.
Y
no
se
dice
nada.
Los
que
quedan
sin
señalamiento
de
cuota
son
herederos
de
remanente
pero
de
cuota.
Toda
esta
clasificación
tiene
importancia
para
ver
si
tienen
derecho
de
acrecimiento
o
no
(si
es
que
son
universales).
Art.
1099.
Si
hechas
otras
asignaciones
se
dispone
del
remanente
de
los
bienes
y
todas
las
asignaciones,
excepto
la
del
remanente,
son
a
título
singular,
el
asignatario
del
remanente
es
heredero
universal;
si
algunas
de
las
otras
asignaciones
son
de
cuotas,
el
asignatario
del
remanente
es
heredero
de
la
cuota
que
reste
para
completar
la
unidad.
Art.
1100.
Si
no
hubiere
herederos
universales,
sino
de
cuota,
y
las
designadas
en
el
testamento,
no
componen
todas
juntas
unidad
entera,
los
herederos
abintestato
se
entienden
llamados
como
herederos
del
remanente.
Si
en
el
testamento
no
hubiere
asignación
alguna
a
título
universal,
los
herederos
abintestato
son
herederos
universales.
• Herederos
testamentarios:
se
dejan
por
testamento
• Herederos
abintestato:
instituidos
por
ley.
• Herederos
voluntarios:
aquellos
que
libremente
elige
el
testador,
con
cargo
a
la
cuarta
de
mejor
y
libre
disposición.
• Herederos
forzosos:
legitimarios
(designados
por
ley).
se
caracterizan
porque
sus
asignaciones
priman
por
sobre
la
voluntad
del
causante
(acción
de
reforma
de
testamento,
tienen
derecho
a
que
el
testamento
se
reforme
en
su
favor).
¿Qué
pasa
si
el
causante
hace
llamamientos
que
exceden
el
entero?
Art.
1101.
Si
las
cuotas
designadas
en
el
testamento
completan
o
exceden
la
unidad,
en
tal
caso
el
heredero
universal
se
entenderá
instituido
en
una
cuota
cuyo
numerador
sea
la
unidad
y
el
denominador
el
número
total
de
herederos;
a
menos
que
sea
instituido
como
heredero
del
remanente,
pues
entonces
nada
tendrá.
à
Si
se
tienen
5
hijos
y
se
deja
a
cada
uno
un
25%,
se
reducen
proporcionalmente
has
asignaciones
para
hacerlas
caber
en
el
100%.
Si
son
cuotas
distintas
se
hacen
ajustes
proporcionales.
Art.
1102.
Reducidas
las
cuotas
a
un
común
denominador,
inclusas
las
computadas
según
el
artículo
precedente,
se
representará
la
herencia
por
la
suma
de
los
numeradores,
y
la
cuota
efectiva
de
cada
heredero
por
su
numerador
respectivo.
à
se
llega
a
un
común
denominador
y
después
se
reducen
las
cuotas.
Art.
1103.
Las
disposiciones
de
este
título
se
entienden
sin
perjuicio
de
la
acción
de
reforma
que
la
ley
concede
a
los
legitimarios
y
al
cónyuge
sobreviviente.
-‐ Asignaciones
a
título
singular:
22
Art.
1104.
Los
asignatarios
a
título
singular,
con
cualesquiera
palabras
que
se
les
llame,
y
aunque
en
el
testamento
se
les
califique
de
herederos,
son
legatarios:
no
representan
al
testador;
no
tienen
más
derechos
ni
cargas
que
los
que
expresamente
se
les
confieran
o
impongan.
Lo
cual,
sin
embargo,
se
entenderá
sin
perjuicio
de
su
responsabilidad
en
subsidio
de
los
herederos,
y
de
la
que
pueda
sobrevenirles
en
el
caso
de
la
acción
de
reforma.
El
llamado
a
título
singular
no
es
un
heredero.
No
tiene
ninguna
responsabilidad.
Sólo
sucede
al
causante
en
el
bien
determinado
o
determinable
que
se
le
asignó.
Antes
de
pagar
los
legados
se
tienen
que
pagar
las
deudas,
o
reservar
bienes
para
pagar
las
deudas.
Características:
a. No
representan
al
causante
b. Heredan
en
bienes
determinados,
no
así
los
herederos.
El
legatario
a
lo
menos
sabe
en
género
qué
es
lo
que
va
a
recibir.
c. Tienen
siempre
como
fuente
disposiciones
testamentarias,
para
que
haya
legatarios
siempre
tiene
que
haber
testamentos.
d. Los
legados
suponen
una
manifestación
de
voluntad
expresa
del
testador.
e. A
favor
de
los
legatarios
no
existe
el
derecho
de
representación.
Si
rechaza
su
asignación,
o
muere
antes
del
causante,
no
entran
como
legatarios
sus
herederos.
f. Si
tienen
el
derecho
de
transmisión.
Clasificación:
• Legados
de
especie
o
cuerpo
cierto
• Legados
de
género
Art.
1118.
La
especie
legada
se
debe
en
el
estado
en
que
existiere
al
tiempo
de
la
muerte
del
testador,
comprendiendo
los
utensilios
necesarios
para
su
uso
y
que
existan
con
ella.
Si
los
herederos
se
niegan
a
entregar
el
legado,
el
legatario
tiene
acción
reivindicatoria
para
perseguir
el
bien
a
manos
de
quien
lo
tenga.
En
la
práctica
es
imposible
que
el
legado
de
especie
o
cuerpo
cierto
sea
entregado
al
momento
mismo
de
la
muerte
al
legatario.
A)
Se
tiene
que
esperar
a
hacer
el
trámite
de
posesión
efectiva
porque
el
legatario
tiene
que
pagar
su
impuesto
a
la
herencia.
Pero
él
desde
un
punto
de
vista
jurídico,
ya
adquirió
ese
bien.
B)
Los
legatarios
también,
pueden
responder
subsidiariamente
de
las
deudas
del
causante,
cuando
los
otros
bienes
no
alcanzan.
Quizás
va
a
tener
que
pagar
con
parte
del
bien
legado.
Se
hace
dueño
de
los
frutos
desde
el
momento
del
fallecimiento.
A
la
vez,
lo
perjudican
las
pérdidas
y
deterioros
del
bien,
salvo
las
que
hayan
sido
culpa
de
los
herederos.
Finalmente,
el
plazo
para
reclamar
el
bien
es
el
plazo
en
que
prescribe
la
acción
reivindicatoria.
Prescribe
la
acción
cuando
otro
adquiere
por
prescripción
adquisitiva
el
bien.
En
el
momento
de
la
muerte,
el
legatario
de
género,
se
hace
dueño
de
un
crédito
personal
en
contra
de
los
herederos.
Es
el
derecho
a
pedir
la
entrega
del
bien.
Pero
la
acción
concreta
que
tiene
es
una
acción
personal,
no
una
acción
real.
Por
lo
tanto,
se
aplican
las
normas
de
prescripción
normales.
Art.
2515.
No
se
hace
dueño
de
los
frutos
desde
el
momento
de
la
muerte,
sino
que
desde
el
momento
en
que
constituye
en
mora
a
los
herederos
de
entregar.
Finalmente
adquiere
por
tradición,
cuando
se
le
hace
la
entrega,
es
tradición.
Si
es
inmueble
se
debe
inscribir
en
el
CBR
(pero
generalmente
este
sería
un
legado
de
especie
o
cuerpo
cierto).
La
inscripción
de
los
legados
de
especie
y
cuerpo
cierto
no
es
tradición,
sólo
es
para
mantener
la
historia
fidedigna
de
la
propiedad.
(04/09/15)
23
Cosas
susceptibles
de
ser
Legadas
a. Cosas
corporales
e
incorporales.
Art.
1127.
b. Cosas
futuras
(siempre
que
lleguen
a
existir).
Art.
1113.
Art.
1127.
Pueden
legarse
no
sólo
las
cosas
corporales,
sino
los
derechos
y
acciones.
Por
el
hecho
de
legarse
el
título
de
un
crédito,
se
entenderá
que
se
lega
el
crédito.
El
legado
de
un
crédito
comprende
el
de
los
intereses
devengados;
pero
no
subsiste
sino
en
la
parte
del
crédito
o
de
los
intereses
que
no
hubiere
recibido
el
testador.
Art.
1113.
El
legado
de
una
cosa
futura
vale,
con
tal
que
llegue
a
existir.
Cosas
que
no
se
pueden
legar:
Art.
1105.
No
vale
el
legado
de
cosa
incapaz
de
ser
apropiada,
según
el
artículo
585,
ni
los
de
cosas
que
al
tiempo
del
testamento
sean
de
propiedad
nacional
o
municipal
y
de
uso
público,
o
formen
parte
de
un
edificio,
de
manera
que
no
puedan
separarse
sin
deteriorarlo;
a
menos
que
la
causa
cese
antes
de
deferirse
el
legado.
Lo
mismo
se
aplica
a
los
legados
de
cosas
pertenecientes
al
culto
divino;
pero
los
particulares
podrán
legar
a
otras
personas
los
derechos
que
tengan
en
ellas,
y
que
no
sean
según
el
derecho
canónico
intransmisibles.
Cosas
que
se
entienden
legadas
cuando
el
testador
no
lo
hace
expresamente:
Art.
1111.
Si
al
legar
una
especie
se
designa
el
lugar
en
que
está
guardada
y
no
se
encuentra
allí,
pero
se
encuentra
en
otra
parte,
se
deberá
la
especie:
si
no
se
encuentra
en
parte
alguna,
se
deberá
una
especie
de
mediana
calidad
del
mismo
género,
pero
sólo
a
las
personas
designadas
en
el
artículo
1107.
Por
regla
general,
la
compraventa
de
cosa
ajena
vale,
pero
le
es
inoponible
al
verdadero
dueño.
En
el
caso
de
los
legados
se
da
una
situación
distinta.
-‐ Testador
pensaba
que
la
cosa
era
suya
à
el
legado
es
nulo
-‐ Testador
sabe
que
la
cosa
no
es
de
él,
e
igual
la
lega
à
este
legado
vale
siempre
que
sea
hecho
a
ascendientes,
descendientes
y
cónyuge.
Se
entiende
que
la
voluntad
del
testador
es
que
se
compre
la
cosa
para
entregarla.
Generalmente
se
da
la
parte
en
dinero,
porque
es
difícil
comprarla.
-‐ Cosa
legada
pasó
a
manos
del
legatario
à
a
este
legatario
hay
que
pagarle
en
dinero
lo
que
pagó
por
la
cosa
si
la
adquirió
a
título
oneroso.
Legado
de
cosa
fungible
à
Art.
1112.
El
legado
de
cosa
fungible,
cuya
cantidad
no
se
determine
de
algún
modo,
no
vale.
Si
se
lega
la
cosa
fungible
señalando
el
lugar
en
que
ha
de
encontrarse,
se
deberá
la
cantidad
que
allí
se
encuentre
al
tiempo
de
la
muerte
del
testador,
dado
caso
que
el
testador
no
haya
determinado
la
cantidad;
o
hasta
concurrencia
de
la
cantidad
determinada
por
el
testador,
y
no
más.
Si
la
cantidad
existente
fuere
menor
que
la
cantidad
designada,
sólo
se
deberá
la
cantidad
existente;
y
si
no
existe
allí
cantidad
alguna
de
dicha
cosa
fungible,
nada
se
deberá.
Lo
cual,
sin
embargo,
se
entenderá
con
estas
limitaciones:
1. Valdrá
siempre
el
legado
de
la
cosa
fungible
cuya
cantidad
se
determine
por
el
testador,
a
favor
de
las
personas
designadas
en
el
artículo
1107.
2. No
importará
que
la
cosa
legada
no
se
encuentre
en
el
lugar
señalado
por
el
testador,
cuando
el
legado
y
el
señalamiento
de
lugar
no
forman
una
cláusula
indivisible.
Así
el
legado
de
"treinta
fanegas
de
trigo,
que
se
hallan
en
tal
parte",
vale,
aunque
no
se
encuentre
allí
trigo
alguno;
pero
el
legado
de
"las
treinta
fanegas
de
trigo
que
se
hallarán
en
tal
parte",
no
vale
sino
respecto
del
trigo
que
allí
se
encontrare,
y
que
no
pase
de
treinta
fanegas.
24
Cuando
se
lega
una
cosa
fungible,
no
es
lo
mismo
decir:
las
30
monedas
que
están
en
la
caja
fuerte,
que
decir:
30
monedas.
Cuando
se
lega
“lo
que
está
en
la
caja
fuerte”
se
le
da
lo
que
haya,
pero
cuando
se
determina
el
monto
y
hay
menos,
se
entiende
reducido
el
legado
a
lo
que
se
encuentre.
Legado
de
género
à
Art.
1114.
Si
de
muchas
especies
que
existan
en
el
patrimonio
del
testador,
se
legare
una
sin
decir
cuál,
se
deberá
una
especie
de
mediana
calidad
o
valor
entre
las
comprendidas
en
el
legado.
Los
que
deben
determinar
la
cosa
que
se
lega
son
los
herederos.
Esta
elección
en
principio
es
de
los
herederos,
pero
el
testador
la
puede
haber
determinado.
Art.
1117.
Si
la
elección
de
una
cosa
entre
muchas
se
diere
expresamente
a
la
persona
obligada
o
al
legatario,
podrá
respectivamente
aquélla
o
éste
ofrecer
o
elegir
a
su
arbitrio.
Si
el
testador
cometiere
la
elección
a
tercera
persona,
podrá
ésta
elegir
a
su
arbitrio;
y
si
no
cumpliere
su
encargo
dentro
del
tiempo
señalado
por
el
testador
o
en
su
defecto
por
el
juez,
tendrá
lugar
la
regla
del
artículo
1114.
Hecha
una
vez
la
elección,
no
habrá
lugar
a
hacerla
de
nuevo,
sino
por
causa
de
engaño
o
dolo.
Qué
se
comprende
en
el
legado
(Art.
1119-‐1123)
Art.
1119.
Si
la
cosa
legada
es
un
predio,
los
terrenos
y
los
nuevos
edificios
que
el
testador
le
haya
agregado
después
del
testamento,
no
se
comprenderán
en
el
legado;
y
si
lo
nuevamente
agregado
formare
con
lo
demás,
al
tiempo
de
abrirse
la
sucesión,
un
todo
que
no
pueda
dividirse
sin
grave
pérdida,
y
las
agregaciones
valieren
más
que
el
predio
en
su
estado
anterior,
sólo
se
deberá
este
segundo
valor
al
legatario:
si
valieren
menos,
se
deberá
todo
ello
al
legatario
con
el
cargo
de
pagar
el
valor
de
las
agregaciones.
Pero
el
legado
de
una
medida
de
tierra,
como
mil
metros
cuadrados,
no
crecerá
en
ningún
caso
por
la
adquisición
de
tierras
contiguas,
y
si
aquélla
no
pudiere
separarse
de
éstas,
sólo
se
deberá
lo
que
valga.
Si
se
lega
un
solar
y
después
el
testador
edifica
en
él,
sólo
se
deberá
el
valor
del
solar.
El
código
se
aparta
un
poco
de
las
normas
de
los
bienes
inmuebles
por
adherencia
porque
esto
tiene
la
lógica
de
que
el
testador
hasta
el
momento
de
su
muerte
pudo
modificar
el
testamento.
Algo
distinto
son
las
mejoras
que
se
hacen
al
inmueble,
estas
van
comprendidas.
Art.
1120.
Si
se
deja
parte
de
un
predio,
se
entenderán
legadas
las
servidumbres
que
para
su
goce
o
cultivo
le
sean
necesarias.
Legado
de
Casa
à
se
entiende
solamente
incluido
dentro
del
legado
el
ajuar
(muebles
que
guarnecen
la
casa)
de
la
casa,
y
no
necesariamente
todo
lo
que
está
dentro
de
la
casa.
Estos
bienes
están
en
el
Art.
574.
Se
lega
una
misma
cosa
a
varias
personas
à
Art.
1124.
Si
se
legan
a
varias
personas
distintas
cuotas
de
una
misma
cosa,
se
seguirán
para
la
división
de
ésta
las
reglas
del
párrafo
precedente.
Acá
choca
la
disposición
testamentaria
con
la
norma
de
que
nadie
está
obligado
a
permanecer
en
la
indivisión.
Podrían
chocar
con
una
tercera,
que
sea
un
bien
que
no
permite
división,
ya
sea
naturalmente
o
intelectualmente
(Ej.
Plano
regulador
no
lo
permite).
En
estos
casos
muchas
veces
se
compran
las
cuotas
entre
ellos.
Art.
1110.
Si
el
testador
no
ha
tenido
en
la
cosa
legada
más
que
una
parte,
cuota
o
derecho,
se
presumirá
que
no
ha
querido
legar
más
que
esa
parte,
cuota
o
derecho.
Lo
mismo
se
aplica
a
la
cosa
que
un
asignatario
es
obligado
a
dar
y
en
que
sólo
tiene
una
parte,
cuota
o
derecho.
Puede
pasar
que
en
el
testamento
el
causante
le
legue
una
casa
a
una
persona
determinada,
y
estando
casado
bajo
sociedad
conyugal
la
casa
le
pertenece
en
parte
a
su
cónyuge.
En
este
caso
se
entiende
que
el
causante
lega
en
la
cuota
que
puede
legar,
que
no
le
pertenece
a
su
cónyuge.
Legado
de
especie
o
cuerpo
cierto
sujeto
a
un
gravamen
à
El
legado
no
purga
las
garantías.
Es
uno
de
los
clásicos
casos
del
tercero
poseedor
de
la
finca
hipotecaria.
Art.
1125.
La
especie
legada
pasa
al
legatario
con
25
sus
servidumbres,
censos
y
demás
cargas
reales.
Art.
1135
inciso
3.
La
prenda,
hipoteca
o
censo
constituido
sobre
la
cosa
legada,
no
extingue
el
legado,
pero
la
grava
con
dicha
prenda,
hipoteca
o
censo.
SI
el
testador
dice
expresamente
que
grava
al
legatario
con
la
deuda,
no
hay
dudas.
El
legatario
tiene
que
soportar
la
deuda.
Si
no
la
paga,
el
acreedor
saca
a
remate
la
cosa
y
la
pierde.
Si
no
lo
grava,
se
entiende
que
los
que
están
gravados
con
la
deuda
son
los
herederos,
pero
hay
una
persona
que
tiene
un
derecho
real
sobre
esa
cosa
que
va
a
ir
directo
donde
el
legatario.
Si
el
legatario
quiere
mantener
la
cosa,
va
a
tener
que
pagar
la
deuda,
pero
no
la
va
a
soportar,
porque
va
a
remitir
contra
los
herederos
(cada
uno
por
su
cuota).
Si
nada
dice
el
causante,
se
entiende
que
grava
al
legatario.
Para
que
se
entienda
que
el
legatario
no
está
obligado
a
pagar
la
deuda,
lo
tiene
que
haber
dicho
expresamente
el
causante.
Art.
2429.
El
tercer
poseedor
reconvenido
para
el
pago
de
la
hipoteca
constituida
sobre
la
finca
que
después
pasó
a
sus
manos
con
este
gravamen,
no
tendrá
derecho
para
que
se
persiga
primero
a
los
deudores
personalmente
obligados.
Haciendo
el
pago
se
subroga
en
los
derechos
del
acreedor
en
los
mismos
términos
que
el
fiador.
Si
fuere
desposeído
de
la
finca
o
la
abandonare,
será
plenamente
indemnizado
por
el
deudor,
con
inclusión
de
las
mejoras
que
haya
hecho
en
ella.
Si
el
causante
gravó
al
legatario,
se
produce
una
subrogación
legal
para
cobrar
a
los
herederos.
Cláusulas
de
no
enajenar
à
Art.
1126.
Si
se
lega
una
cosa
con
calidad
de
no
enajenarla,
y
la
enajenación
no
comprometiere
ningún
derecho
de
tercero,
la
cláusula
de
no
enajenar
se
tendrá
por
no
escrita
(pero
vale
igual
el
legado).
Al
Código
no
le
gustan
las
normas
que
impiden
la
libre
circulación
de
los
bienes.
Se
han
regulado
ciertos
casos
expresamente.
En
los
legados
pasa
lo
mismo.
La
cláusula
por
la
que
el
testador
obliga
al
legatario
a
no
enajenar
se
tiene
por
no
escrita,
salvo
que
se
estipule
a
favor
de
un
tercero.
Ej.
Se
lega
el
campo
a
X
con
cargo
de
que
pase
a
mi
hija
cuando
cumpla
18
años.
Son
válidas
las
cláusulas
de
no
enajenar
cuando
está
en
juego
el
derecho
de
un
tercero.
Legados
de
Créditos
à
Art.
1127.
Pueden
legarse
no
sólo
las
cosas
corporales,
sino
los
derechos
y
acciones.
Por
el
hecho
de
legarse
el
título
de
un
crédito,
se
entenderá
que
se
lega
el
crédito.
El
legado
de
un
crédito
comprende
el
de
los
intereses
devengados;
pero
no
subsiste
sino
en
la
parte
del
crédito
o
de
los
intereses
que
no
hubiere
recibido
el
testador.
El
legado
de
crédito
sólo
alcanza
a
las
cuotas
que
están
vigentes,
no
las
que
están
pagadas.
Legados
de
Condonación
à
el
legatario
debía
dinero
al
testador,
y
éste
mediante
el
acto
testamentario
le
condona
la
deuda.
Art.
1129.
Si
el
testador
condona
en
el
testamento
una
deuda,
y
después
demanda
judicialmente
al
deudor,
o
acepta
el
pago
que
se
le
ofrece,
no
podrá
el
deudor
aprovecharse
de
la
condonación;
pero
si
se
pagó
sin
noticia
o
consentimiento
del
testador,
podrá
el
legatario
reclamar
lo
pagado.
Art.
1130.
Si
se
condona
a
una
persona
lo
que
debe,
sin
determinar
suma,
no
se
comprenderán
en
la
condonación
sino
las
deudas
existentes
a
la
fecha
del
testamento.
SI
se
condona
una
deuda
que
no
existía
al
momento
de
dictar
testamento,
y
ésta
se
contrae
después
de
la
muerte
del
causante,
esa
cláusula
no
vale.
26
Si
se
condona
la
deuda
en
el
testamento,
y
una
semana
después
(todavía
vive
el
causante)
se
demanda
el
pago,
se
entiende
que
tácitamente
se
está
revocando
el
testamento.
El
legatario
no
puede
después
de
la
muerte
pedir
que
se
devuelve
el
dinero
cobrado.
Todas
estas
reglas
buscan
respetar,
en
la
mayor
medida
posible,
la
voluntad
del
testador,
y
que
ésta
sea
lo
más
clara
posible.
Cosas
Empeñadas
à
Art.
1128.
Si
la
cosa
que
fue
empeñada
al
testador,
se
lega
al
deudor,
no
se
extingue
por
eso
la
deuda,
sino
el
derecho
de
prenda;
a
menos
que
aparezca
claramente
que
la
voluntad
del
testador
fue
extinguir
la
deuda.
Ej.
Una
persona
pide
prestados
100
mil
pesos
y
entrega
un
anillo
en
prenda.
Después
en
el
testamento
se
lega
esa
misma
prenda
de
vuelta,
se
devuelve
la
prenda
a
la
misma
persona.
Si
nada
se
dice,
se
entiende
que
se
está
legando
la
prenda,
cancelando
la
garantía,
pero
no
condonando
la
deuda.
Para
condonar
una
deuda
hay
que
expresarlo.
Se
puede
legar
una
confesión
de
deuda
à
se
puede
confesar
una
deuda
en
un
legado.
Art.
1133.
Las
deudas
confesadas
en
el
testamento
y
de
que
por
otra
parte,
no
hubiere
un
principio
de
prueba
por
escrito,
se
tendrán
por
legados
gratuitos,
y
estarán
sujetos
a
las
mismas
responsabilidades
y
deducciones
que
los
otros
legados
de
esta
clase.
Esta
sería
una
muy
buena
forma
de
violar
las
legítimas.
Como
las
deudas
hereditarias
son
bajas
generales
de
la
herencia,
se
pagan
antes
que
las
legítimas.
Así
se
podrían
violar
las
legítimas.
Si
el
testador
confiesa
deudas
donde
no
hay
pruebas
por
escrito,
se
entienden
como
disposiciones
testamentarias,
simples
legados.
Entonces,
no
se
pagan
antes.
Si
hay
principio
por
escrito
no
se
discute.
Art.
1374.
No
habiendo
concurso
de
acreedores,
ni
tercera
oposición,
se
pagará
a
los
acreedores
hereditarios
a
medida
que
se
presenten,
y
pagados
los
acreedores
hereditarios,
se
satisfarán
los
legados.
Pero
cuando
la
herencia
no
apareciere
excesivamente
gravada,
podrá
satisfacerse
inmediatamente
a
los
legatarios
que
ofrezcan
caución
de
cubrir
lo
que
les
quepa
en
la
contribución
a
las
deudas.
Ni
será
exigible
esta
caución
cuando
la
herencia
está
manifiestamente
exenta
de
cargas
que
puedan
comprometer
a
los
legatarios.
Lo
que
primero
se
pagan
son
las
deudas
hereditarias,
o
se
pagan
o
se
reservan
bienes
para
pagar.
Los
acreedores
tiene
que
ir
a
cobrar
las
deudas
a
los
herederos.
Legado
al
acreedor
à
Art.
1131.
Lo
que
se
lega
a
un
acreedor
no
se
entenderá
que
es
a
cuenta
de
su
crédito,
si
no
se
expresa,
o
si
por
las
circunstancias
no
apareciere
claramente
que
la
intención
del
testador
es
pagar
la
deuda
con
el
legado.
Si
así
se
expresare
o
apareciere,
se
deberá
reconocer
la
deuda
en
los
términos
que
lo
haya
hecho
el
testador,
o
en
que
se
justifique
haberse
contraído
la
obligación;
y
el
acreedor
podrá
a
su
arbitrio
exigir
el
pago
en
los
términos
a
que
estaba
obligado
el
deudor
o
en
los
que
expresa
el
testamento.
SI
no
se
dice
nada,
no
se
entiende
extinguido
el
crédito.
Si
se
dice
expresamente
que
el
legado
es
para
pagar
una
deuda,
aun
así
existe
el
derecho
del
acreedor
a
negarse
a
recibir
el
legado
y
a
que
le
paguen
el
dinero.
El
acreedor
tiene
derecho
a
recibir
de
forma
íntegra
y
oportuna,
y
en
la
forma
en
que
se
pactó,
el
pago
de
lo
debido.
El
deudor
no
puede
cambiar
los
términos
de
la
deuda
a
su
sólo
arbitrio.
Legados
de
pensiones
alimenticias
à
Art.
1134.
Si
se
legaren
alimentos
voluntarios
sin
determinar
su
forma
y
cuantía,
se
deberán
en
la
forma
y
cuantía
en
que
el
testador
acostumbraba
suministrarlos
a
la
misma
persona;
y
a
falta
de
esta
determinación,
se
regularán
tomando
en
consideración
la
necesidad
del
legatario,
sus
relaciones
con
el
testador,
y
las
fuerzas
del
patrimonio
en
la
parte
de
que
el
testador
ha
podido
disponer
libremente.
27
Si
el
testador
no
fija
el
tiempo
que
haya
de
durar
la
contribución
de
alimentos,
se
entenderá
que
debe
durar
por
toda
la
vida
del
legatario.
Si
se
legare
una
pensión
anual
para
la
educación
del
legatario,
durará
hasta
que
cumpla
dieciocho
años,
y
cesará
si
muere
antes
de
cumplir
esa
edad.
Hay
que
hacer
la
distinción
entre
los
alimentos
forzosos
y
los
legados
de
pensiones.
Los
alimentos
forzosos
son
una
baja
general
de
la
herencia.
El
legado
de
alimentos
es
cuando
por
Ej.
Se
ayuda
a
un
sobrino.
Estos
legados
de
alimentos
voluntarios
se
pagan
con
cargo
a
la
cuarta
de
libre
disposición.
El
juez
los
puede
reducir
si
son
excesivos
en
cuanto
a
la
fuerza
de
la
herencia.
También
se
puede
usar
la
acción
de
reforma
de
testamento.
Extinción
de
los
Legados
1. Revocación
del
testamento
(vida
del
causante):
puede
ser
por
un
acto
formal
o
por
la
dictación
de
un
nuevo
testamento,
con
cláusulas
contradictorias.
2. Art.
1135.
Por
la
destrucción
de
la
especie
legada
se
extingue
la
obligación
de
pagar
el
legado.
Si
la
cosa
legada
se
destruye
antes
de
la
muerte
del
causante,
se
extingue
el
legado.
Si
se
extingue
después,
hay
que
ver
a
quién
se
le
puede
atribuir
la
responsabilidad.
Si
fue
por
culpa
de
los
herederos,
deberán
la
indemnización.
3. La
enajenación
de
las
especies
legadas,
en
todo
o
parte,
por
acto
entre
vivos,
envuelve
la
revocación
del
legado,
en
todo
o
parte;
y
no
subsistirá
o
revivirá
el
legado,
aunque
la
enajenación
haya
sido
nula,
y
aunque
las
especies
legadas
vuelvan
a
poder
del
testador.
4. La
prenda,
hipoteca
o
censo
constituido
sobre
la
cosa
legada,
no
extingue
el
legado,
pero
la
grava
con
dicha
prenda,
hipoteca
o
censo.
5. Si
el
testador
altera
substancialmente
la
cosa
legada
mueble,
como
si
de
la
madera
hace
construir
un
carro,
o
de
la
lana
telas,
se
entenderá
que
revoca
el
legado.
Los
legados
de
cosa
mueble
se
entienden
revocados
cuando
se
altera
sustancialmente
la
cosa.
Con
cargo
a
qué
se
pagan
los
legados
à
Regla
General:
contra
la
cuarta
de
libre
disposición,
a
menos
que
el
causante
haya
dicho
otra
cosa
(Ej.
Cuarta
de
mejora,
pero
sólo
en
caso
de
que
los
acreedores
del
legado
sean
ciertos
parientes).
Donaciones
Revocables
Son
ciertas
donaciones
que
solamente
quedan
ratificadas
por
la
muerte
del
causante.
Son
esencialmente
revocables
durante
la
vida
del
causante.
Se
sujetan
a
las
mismas
formalidades
del
testamento
o
de
las
donaciones
revocables.
Derecho
de
Acrecimiento
Si
el
causante
no
disponía
de
todo
o
parte
de
las
cuartas,
acrecía
a
la
mitad
legitimaria.
Este
acrecimiento
es
una
regla
de
repacto.
Se
hace
un
llamado
de
acuerdo
a
la
ley,
porque
el
llamado
no
lo
hizo
el
testador.
Pero
el
derecho
de
acrecer
es
distinto.
Derecho
de
Acrecimiento:
es
aquel
en
cuya
virtud,
existiendo
dos
o
más
asignatarios
llamados
a
una
misma
cosa,
sin
expresión
de
cuotas,
la
porción
del
asignatario
que
falta
incrementa
la
de
los
otros.
Art.
1147.
Destinado
un
mismo
objeto
a
dos
o
más
asignatarios,
la
porción
de
uno
de
ellos,
que
por
falta
de
éste
se
junta
a
las
porciones
de
los
otros,
se
dice
acrecer
a
ellas.
Requisitos
a. Llamar
a
varios
asignatarios
a
una
misma
cosa:
Art.
1147.
b. Que
el
llamamiento
sea
a
la
totalidad
de
la
cosa
sin
expresión
de
cuotas.
28
c. Que
al
momento
de
abrirse
la
sucesión,
falta
alguno
de
los
asignatarios
conjuntos.
Este
es
el
momento
que
marca,
la
apertura.
d. Que
el
testador
no
haya
nombrado
sustituto
al
asignatario
que
falta.
e. Que
el
testador
no
haya
prohibido
el
acrecimiento.
Art.
1148.
Este
acrecimiento
no
tendrá
lugar
entre
los
asignatarios
de
distintas
partes
o
cuotas
en
que
el
testador
haya
dividido
el
objeto
asignado:
cada
parte
o
cuota
se
considerará
en
tal
caso
como
un
objeto
separado;
y
no
habrá
derecho
de
acrecer
sino
entre
los
coasignatarios
de
una
misma
parte
o
cuota.
Si
se
asigna
un
objeto
a
dos
o
más
personas
por
iguales
partes,
habrá
derecho
de
acrecer.
Si
hay
señalamiento
de
cuotas
no
hay
derecho
a
acrecer,
pero
si
cuando
se
dice
“en
iguales
partes.”
Art.
1150.
Los
coasignatarios
conjuntos
se
reputarán
por
una
sola
persona
para
concurrir
con
otros
coasignatarios;
y
la
persona
colectiva
formada
por
los
primeros,
no
se
entenderá
faltar,
sino
cuando
todos
éstos
faltaren.
Se
entenderán
por
conjuntos
los
coasignatarios
asociados
por
una
expresión
copulativa
como
Pedro
y
Juan,
o
comprendidos
en
una
denominación
colectiva
como
los
Hijos
de
Pedro.
Hay
tres
tipos
de
conjunciones
de
estos
llamados
1. Conjunción
real
o
en
la
cosa:
cuando
se
asigna
la
misma
cosa
a
varias
personas
aunque
sea
en
cláusulas
separadas.
Cosa
distinta
sería
que
estuviera
en
testamentos
separados,
esto
sería
una
revocación.
Art.
1149.
Habrá
derecho
de
acrecer
sea
que
se
llame
a
los
coasignatarios
en
una
misma
cláusula
o
en
cláusulas
separadas
de
un
mismo
instrumento
testamentario.
Si
el
llamamiento
se
hace
en
dos
instrumentos
distintos,
el
llamamiento
anterior
se
presumirá
revocado
en
toda
la
parte
que
no
le
fuere
común
con
el
llamamiento
posterior.
2. Conjunción
verbal:
se
llama
a
varias
personas
en
un
mismo
acto
testamentario,
en
una
misma
cláusula,
pero
a
cosas
distintas.
Si
falta
uno,
no
hay
derecho
de
acrecimiento
entre
ellos,
porque
no
estaban
llamados
a
un
mismo
objeto.
Sólo
hay
derecho
de
acrecimiento
en
la
conjunción
real,
de
la
cosa,
cuando
no
hay
señalamiento
de
cosa.
3. Conjunción
mixta:
llamamiento
a
varias
personas
sobre
una
misma
cosa
y
en
una
misma
cláusula.
Si
hay
derecho
de
acrecimiento.
Es
la
más
sencilla
y
la
más
normal.
Tiene
que
faltar
el
coasignatario
al
momento
de
la
muerte,
si
muere
después
sin
haber
aceptado
o
rechazado
la
asignación,
se
produce
el
derecho
de
transmisión.
Los
derechos
de
transmisión
y
sustitución
priman
al
de
acrecimiento.
Falta:
-‐ Muere
antes
-‐ Indigno
o
incapaz
de
suceder
-‐ Ha
sido
desheredado
-‐ Rechaza
la
asignación
La
ley
regula
el
usufructo.
Art.
1154.
Los
coasignatarios
de
usufructo,
de
uso,
de
habitación,
o
de
una
pensión
periódica,
conservan
el
derecho
de
acrecer,
mientras
gozan
de
dicho
usufructo,
uso,
habitación
o
pensión;
y
ninguno
de
estos
derechos
se
extingue
hasta
que
falte
el
último
coasignatario.
No
se
entiende
revocado
el
legado
por
morir
uno
de
los
usufructuarios,
acrece
el
resto.
Concurrencia
de
los
distintos
derechos:
29
A. Acrecimiento
con
representación:
en
principio
no
hay
posibilidad
de
colisión,
porque
el
de
representación
opera
en
la
sucesión
intestada
y
el
de
acrecimiento
en
la
sucesión
testada.
En
la
sucesión
testada,
es
imposible
que
se
tope
representación
con
acrecimiento.
En
la
mitad
legitimaria
(sucesión
intestada)
prima
el
derecho
de
representación.
Si
no
hay
representación,
hay
acrecimiento.
El
derecho
de
representación
prima
en
el
primer
o
tercero
orden
de
sucesión.
Pero
si
el
llamado
es
en
el
segundo
orden
de
sucesión,
opera
plenamente
el
acrecimiento.
Art.
1163.
El
derecho
de
transmisión
excluye
al
de
sustitución,
y
el
de
sustitución
al
de
acrecimiento.
Para
que
opere
el
acrecimiento
no
tiene
que
haber
ni
sustituto
ni
transmisión.
Para
que
opere
el
acrecimiento,
el
causante
no
lo
tiene
que
haber
prohibido.
El
testador
puede
prohibir
el
acrecimiento.
La
parte
del
que
falta
se
ira
a
sus
sustitutos
o
acrecerá
la
mitad
legitimaria
y
se
repartirá
de
acuerdo
a
las
normas
legales.
Art.
1155.
El
testador
podrá
en
todo
caso
prohibir
el
acrecimiento.
Características
Derecho
de
Acrecimiento
a. Derecho
accesorio
a
la
asignación.
Art.
1151.
El
coasignatario
podrá
conservar
su
propia
porción
y
repudiar
la
que
se
le
defiere
por
acrecimiento;
pero
no
podrá
repudiar
la
primera
y
aceptar
la
segunda.
No
se
puede
rechazar
la
propia
asignación
y
aceptar
la
que
por
acrecimiento
llega.
Art.
1152.
La
porción
que
acrece
lleva
todos
sus
gravámenes
consigo,
excepto
los
que
suponen
una
calidad
o
aptitud
personal
del
coasignatario
que
falta.
b. Es
transferible,
no
individualmente,
pero
si
se
cede
la
asignación,
se
cede
con
el
eventual
derecho
de
acrecimiento.
(09/09/15)
Sustitución
Es
una
institución
que
tiene
por
objeto
que
la
cosa
finalmente
llegue
a
quien
el
testador
quiere
que
llegue.
Supone
que
en
el
testamento
se
designa
a
la
persona
que
va
a
reemplazar
al
asignatario
en
caso
que
éste
falte,
de
modo
que
si
esto
ocurre,
la
cosa
pasará
a
manos
del
sustituto
establecido
en
el
testamento.
Si
no
hay
sustituto,
opera
el
acrecimiento
de
la
mitad
legitimaria.
Para
evitar
esto
el
testador
tiene
que
designar
sustitutos.
La
sustitución
puede
ser:
-‐ Vulgar
o
común
-‐ Fideicomisaria:
se
establece
una
verdadera
propiedad
fiduciaria.
Art.
1156.
La
sustitución
es
vulgar
o
fideicomisaria.
La
sustitución
vulgar
es
aquella
en
que
se
nombra
un
asignatario
para
que
ocupe
el
lugar
de
otro
que
no
acepte,
o
que,
antes
de
deferírsele
la
asignación,
llegue
a
faltar
por
fallecimiento,
o
por
otra
causa
que
extinga
su
derecho
eventual.
No
se
entiende
faltar
el
asignatario
que
una
vez
aceptó,
salvo
que
se
invalide
la
aceptación.
Sustitución
Vulgar
(requisitos)
1-‐ Que
se
trate
de
una
sucesión
testamentaria.
La
sustitución
presupone
la
dictación
de
un
testamento.
La
ley
no
establece
sustitutos.
La
sustitución
tiene
que
ser
determinada
y
designada
en
el
testamento.
2-‐ Debe
ser
expresa.
Art.
1162.
Si
el
asignatario
fuere
descendiente
del
testador,
los
descendientes
del
asignatario
no
por
eso
se
entenderán
sustituidos
a
éste;
salvo
que
el
testador
haya
expresado
voluntad
contraria.
(este
artículo
distingue
la
sustitución
de
la
representación).
Tiene
que
estar
suficientemente
determinada
la
persona
para
saber
quién
es
el
sustituto.
30
3-‐ Que
falte
el
asignatario
original.
Se
nombra
un
asignatario
que
ocupa
el
lugar
de
otro
que
no
acepta
o
llega
a
faltar
por
otra
causa.
Sin
haber
sustitución,
la
cosa
habría
acrecido
a
la
mitad
legitimaria,
pero
al
haber
un
asignatario
sustituto
esto
no
pasa.
Art.
1158.
La
sustitución
puede
ser
de
varios
grados,
como
cuando
se
nombra
un
sustituto
al
asignatario
directo,
y
otro
al
primer
sustituto.
Art.
1159.
Se
puede
sustituir
uno
a
muchos
y
muchos
a
uno.
El
causante
puede
establecer
una
línea
infinita
de
sustitutos.
Una
persona
puede
tener
varios
sustitutos,
y
el
causante
tendrá
que
reglamentar
cómo
van
a
recibir,
o
muchos
asignatarios
un
mismo
sustituto.
Art.
1157.
La
sustitución
que
se
hiciere
expresamente
para
algunos
de
los
casos
en
que
pueda
faltar
el
asignatario,
se
entenderá
hecha
para
cualquiera
de
los
otros
en
que
llegare
a
faltar;
salvo
que
el
testador
haya
expresado
voluntad
contraria.
à
La
ley
quiso
simplificar
la
sustitución.
Un
sustituto
se
entiende
para
varios
asignatarios,
a
menos
que
el
testador
haya
expresado
su
voluntad
contraria.
Falta:
-‐ Incapacidad
-‐ Indignidad
-‐ Asignatario
no
es
persona
cierta
y
determinada
Relación
con
los
otros
derechos:
Art.
1163.
El
derecho
de
transmisión
excluye
al
de
sustitución,
y
el
de
sustitución
al
de
acrecimiento.
à
para
que
haya
sustitución
el
asignatario
tiene
que
faltar
antes
de
que
se
haya
deferido
la
herencia,
antes
de
la
muerte
del
causante.
Si
primero
muere
el
causante,
y
el
heredero
no
acepta
ni
repudia
la
herencia,
opera
el
derecho
de
transmisión.
Si
la
muerte
es
al
revés,
muere
primero
el
heredero
y
después
el
causante,
y
hay
nombrado
un
sustituto,
opera
el
derecho
de
sustitución.
La
sustitución
está
restringida
a
la
asignación
testamentaria,
particularmente
a
la
cuarta
de
mejora
y
libre
disposición.
El
sustituto
tiene
que
cumplir
con
el
requisito
de
poder
ser
asignatario
de
la
cuarta
de
mejora.
En
la
cuarta
de
libre
disposición
no
hay
requisitos.
No
se
puede
ser
sustituto
en
la
mitad
legitimaria,
porque
la
ley
nombra
los
sustitutos.
En
principio,
el
derecho
de
sustitución
y
el
derecho
de
representación
no
deberían
toparse
nunca.
En
la
mitad
legitimaria,
prima
siempre
el
derecho
de
representación.
Sustitución
Fideicomisaria
Art.
1165.
Si
para
el
caso
de
faltar
el
fideicomisario
antes
de
cumplirse
la
condición,
se
le
nombran
uno
o
más
sustitutos,
estas
sustituciones
se
entenderán
vulgares,
y
se
sujetarán
a
las
reglas
de
los
artículos
precedentes.
Ni
el
fideicomisario
de
primer
grado,
ni
sustituto
alguno
llamado
a
ocupar
su
lugar,
transmiten
su
expectativa,
si
faltan.
Incluso
en
la
propiedad
fiduciaria
establecida
por
testamento,
se
pueden
nombrar
sustitutos
a
las
personas.
Pero
estas
sustituciones
se
consideran
vulgares.
Se
sujetan
a
las
normas
de
la
sustitución
vulgar,
deben
cumplir
con
los
requisitos.
Si
mueren
estos
sustitutos,
la
sustitución
no
se
transmite
a
los
herederos.
Si
llegaran
a
faltar
todos
los
sustitutos,
acrece
la
parte
que
le
corresponde
a
los
legitimarios.
Cuadro
Comparativo
31
Derecho
de
transmisión
à
excluye
a
la
sustitución
y
al
acrecimiento
cuando
se
dan
las
condiciones
para
que
opere.
Transmisión
y
sustitución
es
imposible
que
se
topen.
El
acrecimiento
siempre
opera
cuando
los
otros
derechos
no
han
operado,
significa
que
esa
asignación
ya
no
tiene
asignatario.
Derecho
de
sustitución
à
prima
sobre
el
acrecimiento.
El
acrecimiento
siempre
es
de
última
instancia.
Derecho
de
representación
à
nunca
choca
con
el
derecho
de
transmisión,
porque
está
en
la
sucesión
intestada.
El
derecho
de
transmisión
está
en
ambas
sucesiones,
pero
en
la
mitad
legitimaria
siempre
prima
el
derecho
de
representación.
Nunca
chocan
porque
se
dan
en
momentos
distintos.
La
transmisión
supone
que
el
causante
muere
primero
y
después
el
transmitente.
La
representación
supone
que
primero
muere
el
heredero
y
después
muere
el
causante.
Derecho
de
representación
à
prima
sobre
el
acrecimiento
y
la
representación
en
la
mitad
legitimaria.
Asignaciones
Forzosas
En
Chile
tenemos
un
sistema
sucesorio
mixto,
que
consiste
en
que
el
causante
no
puede
disponer
libremente
del
100%
de
sus
bienes.
Pero
esta
afirmación
no
es
completamente
verdadera,
porque
si
el
causante
muere
sin
tener
asignatarios
forzosos,
puede
disponer
del
100%
libremente.
Si
no
hay
titulares
de
las
asignaciones
forzosas,
el
causante
puede
disponer
del
100%
a
su
arbitrio,
si
hay
personas
asignatarias
forzosas
se
forman
la
mitad
legitimaria
y
las
cuartas.
Art.
1167.
Asignaciones
forzosas
son
las
que
el
testador
es
obligado
a
hacer,
y
que
se
suplen
cuando
no
las
ha
hecho,
aun
con
perjuicio
de
sus
disposiciones
testamentarias
expresas.
Asignaciones
forzosas
son:
1. Los
alimentos
(forzosos)
que
se
deben
por
ley
a
ciertas
personas;
2. Las
legítimas;
3. La
cuarta
de
mejoras
en
la
sucesión
de
los
descendientes,
de
los
ascendientes
y
del
cónyuge.
La
cuarta
de
mejora
solamente
existe
cuando
el
causante
ha
dispuesto
de
ella,
pero
no
es
obligación
disponer.
Las
asignaciones
forzosas
el
causante
está
obligado
a
hacerlas,
y
si
no
lo
hace
la
ley
suple
el
testamento.
Medidas
que
la
ley
ha
impetrado
como
protección
de
las
asignaciones
forzosas:
a. Acción
de
reforma
de
testamento
b. Formación
de
los
acervos
imaginarios.
Art.
1185
y
1186.
c. Donaciones
irrevocables
o
donaciones
entre
vivos.
Art.
1401.
Trámite:
a)
que
el
juez,
mediante
información
sumaria
de
testigos,
se
imponga
de
la
fuerza
del
patrimonio
del
causante
y
de
su
estado
mental.
b)
pagar
el
impuesto
a
la
herencia
o
donación.
Este
trámite
es
una
forma
de
proteger
las
legítimas,
porque
el
juez
tiene
que
ver
con
qué
cargo
se
está
haciendo
la
donación.
Si
se
está
haciendo
con
cargo
a
la
mitad
legitimaria,
el
juez
tiene
que
asegurarse
de
que
sea
legitimario.
d. Acción
de
inoficiosa
donación.
Procede
después
de
la
formación
del
segundo
acervo
imaginario.
Si
las
donaciones
hechas
a
extraños
supera
la
cuarta
de
libre
disposición,
nace
una
acción
para
los
legitimarios
para
ir
revocando
las
donaciones,
hasta
circunscribirlas
en
la
cuarta
de
libre
disposición.
Se
reintegra
al
patrimonio
lo
que
se
haya
donado.
Art.
1187
y
1425.
e. Art.
1318.
La
partición
se
puede
hacer
de
3
formas:
a)
causante
la
hace
por
acto
entre
vivos
o
testamentos,
b)
de
común
acuerdo
los
herederos
una
vez
muerto
el
causante,
y
c)
cuando
no
hay
acuerdo
la
hace
un
juez
partidor.
Cuando
la
hace
el
causante,
está
obligado
a
respetar
las
legítimas,
y
a
respetar
que
el
cónyuge
sobreviviente
tiene
derecho
a
que
se
le
integre
en
su
hijuela
el
bien
familiar.
Es
una
forma
de
proteger
la
legítima
que
le
toca
al
cónyuge.
f. Art.
1197.
El
que
deba
una
legítima
podrá
en
todo
caso
señalar
las
especies
en
que
haya
de
hacerse
su
pago;
pero
no
podrá
delegar
esta
facultad
a
persona
alguna,
ni
tasar
los
valores
de
dichas
especies.
à
Sobre
la
mitad
legitimaria
se
puede
determinar
con
qué
bienes
se
quiere
pagar
cada
hijuela
con
cargo
a
32
la
mitad
legitimaria.
No
se
puede
delegar
esta
facultad
en
un
tercero.
Tampoco
se
pueden
tasar
los
bienes,
no
se
les
puede
asignar
un
valor
porque
posteriormente
se
desactualizará
y
porque
al
fijarle
un
valor
se
pueden
violar
las
legítimas
(Ej.
Se
fija
un
valor
que
no
es
el
real).
g. Art.
1192.
La
legítima
rigorosa
no
es
susceptible
de
condición,
plazo,
modo
o
gravamen
alguno.
Sobre
lo
demás
que
se
haya
dejado
o
se
deje
a
los
legitimarios,
excepto
bajo
la
forma
de
donaciones
entre
vivos,
puede
imponer
el
testador
los
gravámenes
que
quiera;
sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
1195.
à
los
cargos
se
pueden
poner
en
la
cuarta
de
mejora
y
la
cuarta
de
libre
disposición.
No
se
puede
decir
que
al
hijo
le
va
a
llegar
la
legítima
en
caso
de
titularse
de
abogado,
o
que
la
use
de
un
modo
determinado.
Lo
único
que
se
puede
hacer
como
causante
es
designar
los
bienes
con
los
que
quiere
que
se
paguen
las
hijuelas.
Pero
esto
es
difícil,
porque
generalmente
las
personas
nunca
saben
con
los
bienes
que
van
a
terminar.
h. Art.
1195.
De
la
cuarta
de
mejoras
puede
hacer
el
donante
o
testador
la
distribución
que
quiera
entre
sus
descendientes,
su
cónyuge
y
sus
ascendientes;
podrá
pues
asignar
a
uno
o
más
de
ellos
toda
la
dicha
cuarta
con
exclusión
de
los
otros.
Los
gravámenes
impuestos
a
los
partícipes
de
la
cuarta
de
mejoras
serán
siempre
en
favor
del
cónyuge,
o
de
uno
o
más
de
los
descendientes
o
ascendientes
del
testador.
à
hay
ciertos
parientes
que
pueden
recibir
la
cuarta
de
mejora,
si
se
sujeta
a
algún
gravamen,
el
gravamen
tiene
que
ser
a
favor
de
uno
de
los
parientes
de
la
cuarta
de
mejora.
El
beneficiario
del
gravamen
(el
que
se
favorece)
tiene
que
ser
un
pariente
que
podría
recibir
la
cuarta
de
mejora.
En
la
cuarta
de
libre
disposición
hay
total
libertad.
Pérdida
de
una
Asignación
Forzosa
1) Desheredamiento.
Art.
1207.
El
desheredamiento
implica
una
causal
de
desheredamiento
y
la
prueba
de
esta.
2) Cónyuge
que
por
culpa
suya
da
ocasión
a
la
separación
judicial.
3) En
caso
de
asignación
de
alimentos,
se
pierde
esta
asignación
en
caso
de
injuria
atroz.
4) El
padre
o
la
madre
en
cuya
contra
se
determinó
la
paternidad,
habiéndose
opuesto
en
el
juicio.
A
menos
que
haya
mediado
el
“restablecimiento”
(el
hijo
perdona
la
oposición).
Las
asignaciones
forzosas,
tienen
lugar
siempre,
tanto
en
la
sucesión
testada
como
intestada.
Por
eso
la
regla
general
es
que
la
sucesión
sea
mixta,
porque
siempre
se
forma
la
mitad
legitimaria.
Asignaciones
Alimentarias
Forzosas
Alimentos
forzosos:
alimentos
que
una
persona
se
ve
en
la
necesidad
de
suministrar
a
otra
por
mandato
o
imperativo
legal.
Se
deben
alimentos
(Art.
321):
Estos
alimentos
son
forzosos,
por
lo
que
es
una
baja
general
de
la
herencia.
a-‐ Al
cónyuge
b-‐ A
los
descendientes
c-‐ A
los
hermanos
d-‐ A
quien
hizo
una
donación
cuantiosa
¿Forman
parte
de
la
asignación
forzosa
los
alimentos
que
no
se
han
demandado?
No,
la
asignación
forzosa
son
los
alimentos
que
se
demandan,
previo
a
la
muerte,
o
después
de
la
muerte
y
antes
de
la
partición.
Tienen
que
haberse
demandado
o
estarse
pagando.
Excepciones
a
Alimentos
Forzosos:
a. Cuando
el
testador
ha
dicho
que
esta
obligación
expresamente
grava
a
un
determinado
heredero
o
legatario.
Deja
de
ser
baja
general
de
la
herencia,
se
paga
con
cargo
a
la
asignación
que
se
le
hizo
a
este
asignatario
en
particular.
b. Los
alimentos
forzosos
en
cuanto
sean
excesivos.
El
juez
va
a
tener
que
fijar
los
alimentos
que
por
ley
se
deberían
deber,
y
todo
el
resto
se
va
a
poder
pagar
siempre
y
cuando
haya
bienes
libres
en
la
cuarta
de
libre
disposición.
33
Art.
1171.
Las
asignaciones
alimenticias
en
favor
de
personas
que
por
ley
no
tengan
derecho
a
alimentos,
se
imputarán
a
la
porción
de
bienes
de
que
el
difunto
ha
podido
disponer
a
su
arbitrio.
Y
si
las
que
se
hacen
a
alimentarios
forzosos
fueren
más
cuantiosas
de
lo
que
en
las
circunstancias
corresponda,
el
exceso
se
imputará
a
la
misma
porción
de
bienes.
Art.
1170.
Los
asignatarios
de
alimentos
no
estarán
obligados
a
devolución
alguna
en
razón
de
las
deudas
o
cargas
que
gravaren
el
patrimonio
del
difunto;
pero
podrán
rebajarse
los
alimentos
futuros
que
parezcan
desproporcionados
a
las
fuerzas
del
patrimonio
efectivo.
Si
bien
es
cierto,
los
alimentos
son
asignación
forzosa,
no
por
el
hecho
de
ser
asignatario
de
alimentos
la
persona
se
transforma
en
representante
del
causante
(nunca
responderán
por
las
deudas).
Si
la
herencia
está
demasiado
gravada
y
los
alimentos
son
excesivos,
el
juez
puede
bajarlos
para
el
futuro.
Pero
nunca
se
van
a
pedir
de
vuelta
los
alimentos.
(16/09/15)
Legitimarios
Art.
1181.
Legítima
es
aquella
cuota
de
los
bienes
de
un
difunto
que
la
ley
asigna
a
ciertas
personas
llamadas
legitimarios.
Los
legitimarios
son
por
consiguiente
herederos.
Dentro
de
las
asignaciones
forzosas
están
las
legítimas,
por
lo
tanto
es
importante
saber
quiénes
son
los
legitimarios.
Heredero
es
el
género,
y
una
especie
de
heredero
son
los
legitimarios.
Los
legitimarios
siempre
son
herederos.
El
término
heredero
es
más
amplio,
el
legitimario
es
el
heredero
que
ha
sido
llamado
por
la
ley
a
la
sucesión.
Lleva
una
cuota
de
la
herencia
que
le
ha
sido
asignada
por
ley,
y
que
el
causante
no
puede
negarle,
salvo
desheredamiento.
Con
cargo
a
las
cuartas,
el
causante
también
puede
instituir
herederos.
La
asignación
puede
ser
a
título
universal
(herencia)
o
título
singular
(legado).
Da
lo
mismo
como
el
causante
lo
haya
mencionado,
si
el
llamado
es
universal
o
de
cuota
es
heredero,
y
si
el
llamado
es
a
especie
o
cuerpo
cierto
o
a
un
género
es
legatario.
El
llamado
en
las
cuartas
puede
ser
universal,
instituyendo
un
heredero
que
no
necesariamente
es
legitimario.
Tanto
el
heredero
legitimario
como
el
heredero
no
legitimario,
representan
al
causante
en
activos
y
pasivos.
El
heredero
puede
ser
un
legitimario,
pero
también
puede
ser
un
tercero.
Art.
1182.
Son
legitimarios:
1. Los
hijos,
personalmente
o
representados
por
su
descendencia;
2. Los
ascendientes,
y
3. El
cónyuge
sobreviviente.
No
serán
legitimarios
los
ascendientes
del
causante
si
la
paternidad
o
la
maternidad
que
constituye
o
de
la
que
deriva
su
parentesco,
ha
sido
determinada
judicialmente
contra
la
oposición
del
respectivo
padre
o
madre,
salvo
el
caso
del
inciso
final
del
artículo
203.
Tampoco
lo
será
el
cónyuge
que
por
culpa
suya
haya
dado
ocasión
a
la
separación
judicial.
Legitimarios:
-‐ Hijos,
personalmente
y
representados
-‐ Cónyuge
sobreviviente
-‐ Ascendientes:
los
ascendientes
como
legitimarios
entran
en
el
segundo
orden
de
sucesión,
y
comparten
la
herencia
con
el
cónyuge
sobreviviente
si
lo
hay.
La
mitad
legitimaria
se
divide
en
tercios
(2/3
para
el
cónyuge
sobreviviente
y
1/3
para
los
ascendientes)
si
es
que
hay
cónyuge
sobreviviente.
No
hay
derecho
de
representación
en
el
segundo
orden
de
sucesión,
se
lleva
la
parte
que
le
corresponda
el
pariente
vivo.
Son
legitimario
el
primero
y
segundo
orden
de
sucesión.
Estos
3
grupos
de
parientes
son
legitimarios,
pero
se
excluyen
unos
a
otros
de
acuerdo
a
los
órdenes
de
sucesión.
34
Derechos
del
Cónyuge
Sobreviviente
Antes
el
cónyuge
no
era
legitimario,
sino
que
la
ley
le
reconocía
una
porción
de
la
herencia
en
caso
de
que
calificara
como
cónyuge
pobre.
La
calificación
de
cónyuge
pobre
iba
dada
por
un
factor
monetario,
pero
en
caso
de
sociedad
conyugal
se
consideraba
pobre
al
cónyuge
si
renunciaba
a
los
gananciales.
Desde
1989
se
derogó
la
porción
conyugal,
y
el
cónyuge
lleva
una
parte
de
la
herencia.
El
objeto
es
que
cuando
muere
uno
de
los
dos
cónyuges,
dejando
al
otro
vivo,
no
lo
deje
en
indefensión.
Por
eso
se
le
mantienen
una
serie
de
prorrogativas
al
cónyuge
sobreviviente
que
van
más
allá
de
su
cuota.
En
principio,
lleva
el
doble
de
un
hijo.
Si
hay
un
solo
hijo
se
llevan
50
y
50%.
Art.
988
inciso
2:
El
cónyuge
sobreviviente
recibirá
una
porción
que,
por
regla
general,
será
equivalente
al
doble
de
lo
que
por
legítima
rigorosa
o
efectiva
corresponda
a
cada
hijo.
Si
hubiere
sólo
un
hijo,
la
cuota
del
cónyuge
será
igual
a
la
legítima
rigorosa
o
efectiva
de
ese
hijo.
Pero
en
ningún
caso
la
porción
que
corresponda
al
cónyuge
bajará
de
la
cuarta
parte
de
la
herencia,
o
de
la
cuarta
parte
de
la
mitad
legitimaria
en
su
caso.
¿Cuándo
esta
regla
podría
ser
afectada?
Al
hijo
nº
7.
Antes
del
séptimo
hijo
el
cónyuge
sobreviviente
se
lleva
el
doble
de
un
hijo.
Sobre
el
7mo
hijo
hay
que
asignarle
¼
de
la
herencia
al
cónyuge
sobreviviente,
y
repartir
el
resto
entre
los
hijos.
En
este
caso,
el
cónyuge
sobreviviente
normalmente
se
lleva
un
poco
más
que
el
doble
de
un
hijo.
Derechos
Adicionales
del
Cónyuge
Sobreviviente
Existe
un
derecho
adicional
en
la
partición
para
que
se
le
asigne
el
inmueble
donde
vivía
(vivienda
principal
de
la
familia
y
muebles
que
lo
guarnecen).
Si
la
cuantía
de
ese
inmueble
supera
la
cuota
que
le
corresponde,
éste
podrá
pedir
que
sobre
todo
lo
que
supere
la
cuota
se
le
constituyan
derechos
de
uso
y
habitación,
usufructo,
etc.,
vitalicios.
Los
derechos
de
uso
y
habitación
son
personalísimos,
entonces
a
la
muerte
de
este
cónyuge
sobreviviente,
no
pasan
a
sus
herederos,
sino
que
se
extinguen.
Pérdida
de
los
Derechos
del
Cónyuge
Sobreviviente
(deja
de
ser
legitimario)
a. Cuando
se
ha
producido
la
separación
judicial
por
culpa
del
cónyuge
sobreviviente.
b. Producido
el
divorcio
o
la
nulidad,
deja
de
ser
legitimario
el
cónyuge
porque
deja
de
tener
grado
de
relación.
Cálculo
de
la
Legítima
Art.
1184.
La
mitad
de
los
bienes,
previas
las
deducciones
indicadas
en
el
artículo
959,
y
las
agregaciones
que
en
seguida
se
expresan,
se
dividirá
por
cabezas
o
estirpes
entre
los
respectivos
legitimarios,
según
las
reglas
de
la
sucesión
intestada;
lo
que
cupiere
a
cada
uno
en
esa
división
será
su
legítima
rigorosa.
No
habiendo
descendientes
con
derecho
a
suceder,
cónyuge
sobreviviente,
ni
ascendientes,
la
mitad
restante
es
la
porción
de
bienes
de
que
el
difunto
ha
podido
disponer
a
su
arbitrio.
Cuando
no
hay
legitimario
es
toda
la
herencia
la
que
se
puede
dividir
a
su
arbitrio,
no
la
mitad
(es
un
error
del
código).
Habiendo
tales
descendientes,
cónyuge
o
ascendientes,
la
masa
de
bienes,
previas
las
referidas
deducciones
y
agregaciones,
se
dividirá
en
cuatro
partes:
dos
de
ellas,
o
sea
la
mitad
del
acervo,
para
las
legítimas
rigorosas;
otra
cuarta,
para
las
mejoras
con
que
el
difunto
haya
querido
favorecer
a
su
cónyuge
o
a
uno
o
más
de
sus
descendientes
o
ascendientes,
sean
o
no
legitimarios,
y
otra
cuarta,
de
que
ha
podido
disponer
a
su
arbitrio.
Los
órdenes
de
sucesión
operan
cuando
no
hay
testamento.
Habiendo
legitimarios
se
forman
las
cuartas,
pero
para
que
efectivamente
se
formen,
tiene
que
haber
una
disposición
de
bienes
con
cargo
a
estas
cuartas
(testamento).
Si
no
se
hace,
las
cuartas
acrecen
a
la
mitad
legitimaria
y
se
transforma
la
“legítima
efectiva.”
35
La
“legítima
rigorosa”
es
lo
que
a
cada
legitimario
le
tiene
que
llegar
en
la
mitad
legitimaria,
esta
rigorosamente
custodiada
en
la
ley.
Pero
si
no
se
ha
dispuesto
del
resto,
las
cuartas
acrecen
a
la
media
legitimara,
y
todo
lo
que
ensanche
la
legítima
rigorosa
se
llama
legítima
efectiva.
Si
falta
uno
de
los
legitimarios,
no
opera
la
legítima
efectiva,
sino
que
el
mismo
derecho
de
acrecimiento.
Siguen
siendo
legítimas
rigorosas.
Sobre
la
porción
legitimaria
el
causante
no
puede
sujetarla
a
plazo,
condición
y
modo,
pero
si
se
puede
en
caso
de
las
cuartas.
Art.
1191.
Acrece
a
las
legítimas
rigorosas
toda
aquella
porción
de
los
bienes
de
que
el
testador
ha
podido
disponer
a
título
de
mejoras,
o
con
absoluta
libertad,
y
no
ha
dispuesto,
o
si
lo
ha
hecho,
ha
quedado
sin
efecto
la
disposición.
Aumentadas
así
las
legítimas
rigorosas
se
llaman
legítimas
efectivas.
Art.
1192.
La
legítima
rigorosa
no
es
susceptible
de
condición,
plazo,
modo
o
gravamen
alguno.
Sobre
lo
demás
que
se
haya
dejado
o
se
deje
a
los
legitimarios,
excepto
bajo
la
forma
de
donaciones
entre
vivos,
puede
imponer
el
testador
los
gravámenes
que
quiera;
sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
el
artículo
1195.
Cálculo
Las
legítimas
se
calculan
sobre
el
acervo
líquido,
pero
la
ley
da
la
posibilidad
de
formar
el
primer
y
segundo
acervo
imaginario
para
proteger
a
las
legítimas.
Las
legítimas
se
calculan
sobre
el
acervo
líquido,
pero
si
se
forman
los
acervos
imaginarios
se
calculan
sobre
los
acervos
imaginarios.
El
primer
acervo
imaginario
se
forma
cuando
se
le
han
hecho
donaciones
con
cargo
a
legítimas
a
un
legitimario.
Art.
1185.
Para
computar
las
cuartas
de
que
habla
el
artículo
precedente,
se
acumularán
imaginariamente
al
acervo
líquido
todas
las
donaciones
revocables
e
irrevocables,
hechas
en
razón
de
legítimas
o
de
mejoras,
según
el
estado
en
que
se
hayan
encontrado
las
cosas
donadas
al
tiempo
de
la
entrega,
pero
cuidando
de
actualizar
prudencialmente
su
valor
a
la
época
de
la
apertura
de
la
sucesión.
Las
cuartas
antedichas
se
refieren
a
este
acervo
imaginario.
à
Se
actualiza
el
valor
de
las
donaciones
y
se
acumula
imaginariamente
a
los
bienes.
Esto
hace
crecer
cada
una
de
las
legítimas,
pero
después,
cuando
se
tenga
que
pagar
se
aplica
el
neteo.
Se
imputa
como
una
deuda.
El
primer
acervo
busca
proteger
a
los
legitimarios
de
los
otros
legitimarios.
El
segundo
acervo
imaginario
busca
proteger
a
los
legitimarios
de
terceros
extraños.
Art.
1186.
Si
el
que
tenía
a
la
sazón
legitimarios
hubiere
hecho
donaciones
entre
vivos
a
extraños,
y
el
valor
de
todas
ellas
juntas
excediere
a
la
cuarta
parte
de
la
suma
formada
por
este
valor
y
el
del
acervo
imaginario,
tendrán
derecho
los
legitimarios
para
que
este
exceso
se
agregue
también
imaginariamente
al
acervo,
para
la
computación
de
las
legítimas
y
mejoras.
à
causante
que
hace
donaciones
con
cargo
a
la
cuarta
de
libre
disposición
pero
que
exceden
ese
cuarto.
Puede
que
se
pase
directamente
al
segundo
acervo
imaginario.
Se
tienen
que
acumular
imaginariamente
todas
las
donaciones
hechas
a
extraños,
al
acervo
que
corresponda,
y
se
calcula
si
es
que
son
más
o
menos
de
un
cuarto
del
acervo
total.
Si
son
menos
de
un
cuarto
no
se
acumulan
imaginariamente,
porque
se
presume
que
corresponden
a
la
cuarta
de
libre
disposición.
Si
superan
la
cuarta,
se
acumulan
imaginariamente.
Si
superan
la
cuarta
de
libre
disposición
le
nace
a
los
legitimarios
la
acción
de
inoficiosa
donación.
A
quien
aprovecha
la
formación
de
los
acervos:
Aprovecha
sólo
a
los
legitimarios
y
los
mejorarios,
no
a
los
otros
asignatarios
de
la
cuarta
de
la
libre
disposición.
La
donación
hecha
a
extraños
podría
chocar
con
otros
legados
con
cargo
a
la
cuarta
de
libre
disposición.
36
Cuarta
de
Mejora
La
cuarta
de
mejora
es
una
asignación
forzosa,
siempre
que
el
causante
la
haya
establecido.
En
el
caso
de
las
mejoras,
siempre
se
necesita
disposición
expresa
de
un
causante
mediante
un
testamento.
No
se
pueden
establecer
por
instrumentos
distintos
al
testamento,
no
tienen
valor.
Lo
que
vale
es
el
testamento
otorgado
en
la
forma
prevista
por
la
ley.
En
la
cuarta
de
mejora
no
puede
establecerse
cualquier
asignatario.
Sólo
se
puede
establecer
a
favor
de
los
descendientes,
ascendientes
y
el
cónyuge
sobreviviente.
Art.
1167.
Asignaciones
forzosas
son
las
que
el
testador
es
obligado
a
hacer,
y
que
se
suplen
cuando
no
las
ha
hecho,
aun
con
perjuicio
de
sus
disposiciones
testamentarias
expresas.
Asignaciones
forzosas
son:
3.
La
cuarta
de
mejoras
en
la
sucesión
de
los
descendientes,
de
los
ascendientes
y
del
cónyuge.
Las
normas
del
derecho
sucesorio
tienen
como
principio
clásico
el
tender
a
mantener
los
bienes
dentro
de
la
familia.
En
este
caso,
el
ordenamiento
chileno
establece
sólo
una
cuarta
de
la
herencia
de
libre
disposición.
¿Tiene
razón
de
ser
la
cuarta
de
mejora?
No,
realmente.
Basta
con
la
media
legítima
para
dejar
los
bienes
a
los
parientes.
Es
una
de
las
razones
por
las
que
se
llama
“mejora”,
se
elige
un
pariente
que
está
dentro
de
los
legitimarios
para
que
reciba
más
todavía.
Se
supone
que
esta
persona
ya
estaba
recibiendo
algo.
Características
1. Las
mejoras
sólo
caben
en
la
sucesión
testada,
en
la
sucesión
intestada
no
se
forma
la
cuarta
de
mejora.
2. Las
mejoras
no
se
presumen,
requieren
necesariamente
de
una
disposición
testamentaria
que
las
establezca.
El
único
caso
en
que
se
presume
una
mejora
es
el
caso
en
que
el
ascendiente
paga
una
deuda
del
descendiente
y
dice
expresamente
que
no
se
cargue
a
su
legítima.
3. La
cuarta
de
mejora
si
puede
estar
sujeta
a
modalidad,
plazo
o
condición,
pero
con
la
condición
de
que
el
beneficiario
de
ese
gravamen
tiene
que
ser
otro
de
los
parientes
que
hubiera
sido
susceptible
de
ser
mejorado.
El
único
que
se
puede
realizar
sobre
la
sucesión
de
una
persona
que
está
viva
es
con
respecto
a
la
cuarta
de
mejora.
Art.
1463.
El
derecho
de
suceder
por
causa
de
muerte
a
una
persona
viva
no
puede
ser
objeto
de
una
donación
o
contrato,
aun
cuando
intervenga
el
consentimiento
de
la
misma
persona.
Las
convenciones
entre
la
persona
que
debe
una
legítima
y
el
legitimario,
relativas
a
la
misma
legítima
o
a
mejoras,
están
sujetas
a
las
reglas
especiales
contenidas
en
el
título
De
las
asignaciones
forzosas.
Art.
1204.
Si
el
difunto
hubiere
prometido
por
escritura
pública
entre
vivos
a
su
cónyuge
o
a
alguno
de
sus
descendientes
o
ascendientes,
que
a
la
sazón
era
legitimario,
no
donar,
ni
asignar
por
testamento
parte
alguna
de
la
cuarta
de
mejoras,
y
después
contraviniere
a
su
promesa,
el
favorecido
con
ésta
tendrá
derecho
a
que
los
asignatarios
de
esa
cuarta
le
enteren
lo
que
le
habría
valido
el
cumplimiento
de
la
promesa,
a
prorrata
de
lo
que
su
infracción
les
aprovechare.
Cualesquiera
otras
estipulaciones
sobre
la
sucesión
futura,
entre
un
legitimario
y
el
que
le
debe
la
legítima,
serán
nulas
y
de
ningún
valor.
Se
puede
prometer
en
una
escritura
pública
al
legitimario
que
no
se
va
a
disponer
de
la
cuarta
de
mejora.
Esto,
aun
así,
no
impide
que
se
disponga
de
ella.
La
promesa
se
hace
a
parientes
determinados,
y
si
es
que
el
causante
dispone
de
ella,
los
que
tienen
la
acción
es
a
los
que
les
promete
no
disponer
de
ella.
Pago
37
Art.
1197.
El
que
deba
una
legítima
podrá
en
todo
caso
señalar
las
especies
en
que
haya
de
hacerse
su
pago;
pero
no
podrá
delegar
esta
facultad
a
persona
alguna,
ni
tasar
los
valores
de
dichas
especies.
à
El
causante
puede
señalar
los
bienes
para
el
pago,
pero
no
puede
delegar
el
señalamiento
en
terceros,
ni
puede
valorar
los
bienes.
Art.
1189.
Si
la
suma
de
lo
que
se
ha
dado
en
razón
de
legítimas
no
alcanzare
a
la
mitad
del
acervo
imaginario,
el
déficit
se
sacará
de
los
bienes
con
preferencia
a
toda
otra
inversión.
à
Las
legítimas
se
pagan
con
preferencia
a
todo
el
resto
de
las
asignaciones
testamentarias.
Pago
1. Pagar
deudas
hereditarias,
o
reservar
bienes
para
esto
2. Legítimas.
Si
no
alcanzan
los
bienes
para
pagar
las
legítimas
se
sacan
bienes
de
las
mejoras,
y
si
aún
así
no
alcanzan,
se
sacan
de
la
libre
disposición,
porque
las
legítimas
tienen
que
ser
respetadas
a
todo
evento.
3. La
legítima
le
gana
a
las
mejoras,
y
la
mejora
le
gana
a
la
libre
disposición
(pero
en
la
práctica
se
rebajan
a
prorrata
las
legítimas
y
mejoras).
Art.
1196.
Art.
1193.
Si
lo
que
se
ha
dado
o
se
da
en
razón
de
legítimas
excediere
a
la
mitad
del
acervo
imaginario,
se
imputará
a
la
cuarta
de
mejoras,
sin
perjuicio
de
dividirse
en
la
proporción
que
corresponda
entre
los
legitimarios.
Si
lo
que
se
ha
asignado
al
cónyuge
sobreviviente
no
fuere
suficiente
para
completar
la
porción
mínima
que
le
corresponde
en
atención
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
988,
la
diferencia
deberá
pagarse
también
con
cargo
a
la
cuarta
de
mejoras.
à
Si
se
asignó
a
título
de
legítima,
más
bienes,
el
restante
se
asigna
a
las
mejoras.
Pago
de
las
mejoras:
Art.
1194.
Si
las
mejoras
(comprendiendo
el
exceso
o
la
diferencia
de
que
habla
el
artículo
precedente,
en
su
caso),
no
cupieren
en
la
cuarta
parte
del
acervo
imaginario,
este
exceso
o
diferencia
se
imputará
a
la
cuarta
parte
restante,
con
preferencia
a
cualquier
objeto
de
libre
disposición,
a
que
el
difunto
la
haya
destinado.
Cuando
se
forma
el
acervo
imaginario,
se
abulta
imaginariamente
el
acervo
de
bienes,
puede
pasar
que
haya
que
compatibilizar.
Se
aumentan
imaginariamente
las
legítimas,
y
se
pagan
con
preferencia
las
legítimas.
Puede
ser
que
ya
en
el
pago
de
las
legítimas
nos
quedemos
sin
bienes.
En
este
caso
no
habrá
con
qué
pagar
las
cuartas.
Art.
1196.
Si
no
hubiere
cómo
completar
las
legítimas
y
mejoras,
calculadas
en
conformidad
a
los
artículos
precedentes,
se
rebajarán
unas
y
otras
a
prorrata.
Art.
1200.
Si
se
hiciere
una
donación,
revocable
o
irrevocable,
a
título
de
legítima,
a
una
persona
que
no
fuere
entonces
legitimaria
del
donante,
y
el
donatario
no
adquiriere
después
la
calidad
de
legitimario,
se
resolverá
la
donación.
Lo
mismo
se
observará
si
se
hubiere
hecho
la
donación,
a
título
de
legítima,
al
que
era
entonces
legitimario,
pero
después
dejó
de
serlo
por
incapacidad,
indignidad,
desheredación
o
repudiación
o
por
haber
sobrevenido
otro
legitimario
de
mejor
derecho.
Si
el
donatario
ha
llegado
a
faltar
de
cualquiera
de
esos
modos,
las
donaciones
imputables
a
su
legítima
se
imputarán
a
la
de
sus
descendientes.
Aquí
la
norma
muta.
Si
se
hace
una
donación
con
cargo
a
legítima
y
la
persona
no
llega
a
ser
legitimaria,
se
resuelve.
Si
se
hace
a
una
persona
que
era
legitimaria
pero
dejó
de
serlo,
en
principio
se
resuelve,
a
menos
que
tenga
descendientes.
Si
tiene
descendientes,
aprovecha
a
sus
descendientes.
38
Art.
1201.
Se
resolverá
la
donación
revocable
o
irrevocable
que
se
hiciere
a
título
de
mejora
a
una
persona
que
se
creía
descendiente
o
ascendiente
del
donante
y
no
lo
era.
Lo
mismo
sucederá
si
el
donatario,
descendiente
o
ascendiente
del
donante,
ha
llegado
a
faltar
por
incapacidad,
indignidad,
desheredación
o
repudiación.
También
se
resolverá
la
donación
revocable
que
se
hiciere
a
título
de
mejora
a
una
persona
que
se
creía
cónyuge
y
no
lo
era,
o
si
ha
llegado
a
faltar
por
incapacidad,
indignidad
o
repudiación.
En
las
mejoras
es
más
extremo.
En
las
legítimas
se
revoca
o
pasa
a
sus
descendientes.
En
el
caso
de
las
mejoras
si
la
persona
no
era
mejorario
o
dejó
de
serlo,
esta
donación
se
resuelve.
Imputaciones
Art.
1203.
Los
desembolsos
hechos
para
el
pago
de
las
deudas
de
un
legitimario,
que
sea
descendiente,
se
imputarán
a
su
legítima;
pero
sólo
en
cuanto
hayan
sido
útiles
para
el
pago
de
dichas
deudas.
Si
el
difunto
hubiere
declarado
expresamente
por
acto
entre
vivos
o
testamento
ser
su
ánimo
que
no
se
imputen
dichos
gastos
a
la
legítima,
en
este
caso
se
considerarán
como
una
mejora.
Si
el
difunto
en
el
caso
del
inciso
anterior
hubiere
asignado
al
mismo
legitimario
a
título
de
mejora
alguna
cuota
de
la
herencia
o
alguna
cantidad
de
dinero,
se
imputarán
a
dicha
cuota
o
cantidad;
sin
perjuicio
de
valer
en
lo
que
excedieren
a
ella,
como
mejora,
o
como
el
difunto
expresamente
haya
ordenado.
Durante
la
vida
del
causante,
la
persona
vive
haciendo
desembolsos
que
podrían
después
de
su
muerte
tratar
de
imputarse
a
legítimas
o
mejoras.
Siempre
que
hayan
sido
útiles
se
imputaran
a
las
legítimas.
Lo
que
nunca
se
imputa
a
legítima
o
mejora
son
los
gastos
por
Ej.
De
educación.
Art.
1198
inciso
2:
Sin
embargo,
los
gastos
hechos
para
la
educación
de
un
descendiente
no
se
tomarán
en
cuenta
para
la
computación
de
las
legítimas,
ni
de
la
cuarta
de
mejoras,
ni
de
la
cuarta
de
libre
disposición,
aunque
se
hayan
hecho
con
la
calidad
de
imputables.
Tampoco
se
tomarán
en
cuenta
para
dichas
imputaciones
los
presentes
hechos
a
un
descendiente
con
ocasión
de
su
matrimonio,
ni
otros
regalos
de
costumbre.
Todo
lo
que
sea
gasto
normal
no
se
imputa,
porque
o
sino
el
cálculo
sería
infernal.
Art.
1206.
Si
al
donatario
de
especies
que
deban
imputarse
a
su
legítima
o
mejora,
le
cupiere
definitivamente
una
cantidad
no
inferior
a
lo
que
valgan
las
mismas
especies,
tendrá
derecho
a
conservarlas
y
exigir
el
saldo,
y
no
podrá
obligar
a
los
demás
asignatarios
a
que
le
cambien
las
especies,
o
le
den
su
valor
en
dinero.
Y
si
le
cupiere
definitivamente
una
cantidad
inferior
al
valor
de
las
mismas
especies,
y
estuviere
obligado
a
pagar
un
saldo,
podrá
a
su
arbitrio
hacer
este
pago
en
dinero,
o
restituir
una
o
más
de
dichas
especies,
y
exigir
la
debida
compensación
pecuniaria
por
lo
que
el
valor
actual
de
las
especies
que
restituya
excediere
al
saldo
que
debe.
Esto
suele
pasar
cuando
hay
donaciones
que
hay
que
imputar.
Ej.
Se
dona
una
casa
con
cargo
a
mejoras,
y
la
casa
vale
más
que
la
cuarta
de
mejoras.
Se
paga
la
diferencia
en
dinero
o
se
devuelve
la
especie.
También
puede
pasar
al
revés,
donde
los
herederos
tendrán
que
pagar
el
saldo
pero
no
tendrán
derecho
a
pedir
la
especie
de
vuelta.
(23/09/15)
Medidas
de
Seguridad
La
ley
arbitra
ciertas
medidas
de
seguridad
que
los
herederos
e
interesados
pueden
tomar:
-‐ Guarda
o
aposición
de
sellos
-‐ Declaración
de
la
herencia
yacente
39
-‐ Facción
de
inventario
solemne
Estas
3
medidas
de
seguridad
tienen
su
regulación
sustantiva
en
el
Código
Civil
y
su
regulación
procesal
en
el
Código
de
procedimiento
civil.
Tienen
un
procedimiento
no
contencioso
que
tiene
que
ser
ordenada.
Guarda
y
Aposición
de
Sellos
Art.
872-‐876
CPC
Aposición
de
sellos:
consiste
en
la
colocación
de
tiras
de
papel
o
de
género
fijadas
con
lacre
u
otras
sustancias
semejantes
de
forma
tal
que
no
pueda
abrirse
sin
la
rotura
del
lacre
el
inmueble,
la
pieza,
o
lugar
que
se
ha
sellado.
No
tiene
por
objeto
impedir
la
entrada
a
la
fuerza
de
un
lugar,
lo
que
busca
es
que
los
efectos
de
la
herencia
queden
guardados
hasta
el
momento
en
que
se
haga
la
facción
del
inventario
solemne.
Es
una
medida
simbólica.
Si
se
viola
la
aposición
de
sellos
constituye
un
delito.
Guarda:
custodia
de
las
llaves
del
inmueble,
pieza
o
mueble
donde
quedan
sellados
y
guardados
los
efectos
de
la
herencia.
Primero
se
sella
y
después
se
custodian
las
llaves.
Art.
872.
La
diligencia
es
un
procedimiento
no
contencioso
que
ordena
el
juez.
No
es
un
procedimiento
que
pueda
hacerse
directamente,
se
solicita
al
juez
de
la
herencia.
La
herencia
se
rige
por
la
ley
del
último
domicilio
del
causante.
El
juez
designa
a
la
persona
que
va
a
hacer
la
aposición
de
sellos,
normalmente
es
el
secretario
del
tribunal
y
se
llevan
2
testigos.
Se
levanta
un
acta
que
se
incorpora
al
expediente
de
guarda
y
aposición
de
sellos.
En
la
misma
resolución
el
juez
designa
quién
se
quedará
con
las
llaves,
que
normalmente
las
custodia
el
tribunal
(secretario).
Principales
razones
para
impetrar
esta
medida:
-‐ Podría
haber
un
heredero
que
piense
que
otro
heredero
va
a
sacar
documentos
de
la
herencia.
-‐ El
acreedor
puede
estar
interesado
en
que
los
documentos
donde
consta
el
crédito
permanezcan.
-‐ SI
se
trata
de
joyas
o
dinero,
el
juez
puede
ordenar
depósito
en
institución
bancaria
o
arcas
fiscales.
Quién
la
puede
solicitar:
todo
el
que
tenga
interés
en
la
sucesión,
o
se
presuma
que
pueda
tenerlo.
Art.
1228.
El
código
da
una
amplitud
de
personas
que
pueden
solicitarla,
lo
único
que
tienen
que
tener
es
un
interés
real
(se
tiene
que
probar).
Presunción
de
interés
real
(no
se
tiene
que
probar)
-‐ Herederos
-‐ Legatarios
-‐ Acreedores
del
difunto
Art.
1284.
El
albacea
también
está
legitimado
para
pedir
la
guarda
y
aposición
de
sellos.
Una
de
las
obligaciones
del
albacea
es
instar
a
que
se
confeccione
el
inventario
solemne,
y
mientras
esto
no
pase
puede
pedir
esta
medida
de
seguridad.
Art.
1223.
Bienes
esparcidos
en
territorios
jurisdiccionales
de
otros
jueces
de
letras.
El
procedimiento
se
insta
ante
el
juez
de
la
sucesión,
pero
se
aplican
las
normas
de
competencia
y
jurisdicción
del
COT,
ningún
juez
puede
realizar
diligencias
fuera
de
su
territorio
jurisdiccional,
se
tienen
que
pedir
exhortos.
Los
piden
las
partes.
Se
tiene
que
pedir
que
se
exhorte
al
tribunal
competente.
Costo:
es
de
los
gastos
propios
de
la
sucesión
que
son
bajas
generales
de
la
herencia.
Por
regla
general
grava
a
todos
los
bienes,
es
una
baja
general,
salvo
que
se
pueda
radicar
en
un
bien
particular.
Ej.
Cuando
un
legatario
pide
la
guarda
de
su
legado
exclusivamente,
los
costos
de
la
gestión
gravan
ese
legado
y
no
el
resto
de
los
bienes
(el
legatario
los
soporta).
Si
no
hay
acuerdo
a
qué
bienes
grava,
lo
define
el
juez.
40
La
guarda
y
aposición
de
sellos
termina
con
la
facción
de
inventario
solemne.
La
ruptura
de
los
sellos
deberá
hacerse
judicialmente,
con
citación
de
las
personas
que
pueden
tomar
parte
de
la
acción.
En
la
práctica,
el
código
dice
que
termina
con
la
facción
del
inventario,
pero
obviamente
que
la
facción
del
inventario
no
se
puede
hacer
sin
romper
los
sellos.
Se
produce
una
continuidad
en
el
procedimiento,
el
mismo
expediente
de
aposición
de
sellos
muta
a
facción
de
inventario.
Normalmente
es
un
mismo
expediente
con
varios
cuadernos,
pero
todo
se
tramita
ante
el
mismo
juez.
El
juez
manda
a
romper
los
sellos
y
en
el
mismo
acto
a
hacer
inventario.
Esta
medida
nace
para
terminar,
no
tiene
carácter
de
permanente.
Es
una
medida
de
protección
a
la
espera
del
inventario
solemne.
Herencia
Yacente
Art.
1240.
Si
dentro
de
15
días
de
abrirse
la
sucesión
no
se
hubiere
aceptado
la
herencia
o
una
cuota
de
ella,
ni
hubiere
albacea
a
quien
el
testador
haya
conferido
la
tenencia
de
los
bienes
y
que
haya
aceptado
su
encargo,
el
juez,
a
instancia
del
cónyuge
sobreviviente,
o
de
cualquiera
de
los
parientes
o
dependientes
del
difunto,
o
de
otra
persona
interesada
en
ello,
o
de
oficio,
declarará
yacente
la
herencia;
se
insertará
esta
declaración
en
un
diario
de
la
comuna,
o
de
la
capital
de
la
provincia
o
de
la
capital
de
la
región,
si
en
aquélla
no
lo
hubiere;
y
se
procederá
al
nombramiento
de
curador
de
la
herencia
yacente.
Si
hubiere
dos
o
más
herederos
y
aceptare
uno
de
ellos,
tendrá
la
administración
de
todos
los
bienes
hereditarios
proindiviso,
previo
inventario
solemne;
y
aceptando
sucesivamente
sus
coherederos,
y
subscribiendo
el
inventario,
tomarán
parte
en
la
administración.
Mientras
no
hayan
aceptado
todos,
las
facultades
del
heredero
o
herederos
que
administren
serán
las
mismas
de
los
curadores
de
la
herencia
yacente,
pero
no
serán
obligados
a
prestar
caución,
salvo
que
haya
motivo
de
temer
que
bajo
su
administración
peligren
los
bienes.
Es
una
declaración
judicial
por
medio
de
la
cual
se
constatan
varias
cosas:
-‐ Que
nadie
ha
aceptado
la
herencia
(no
hay
un
plazo
para
aceptar
la
herencia,
hay
un
plazo
para
que
terceros
interesados
le
pidan
al
juez
que
la
declare
yacente)
à
es
un
plazo
tácito
para
aceptar.
El
único
objetivo
de
declarar
yacente
la
herencia
es
nombrar
un
curador
de
bienes
para
que
la
administre.
A
la
ley
le
interesa
que
las
herencias
no
queden
a
la
deriva.
-‐ Si
pasados
15
días
desde
la
muerte,
nadie
ha
aceptado
la
herencia,
cualquier
interesado
puede
pedir
que
se
declare
la
herencia
yacente.
Requisitos:
a. Que
se
haya
producido
la
apertura
de
la
sucesión
b. Que
hayan
transcurrido
15
días
y
que
ningún
heredero
haya
aceptado
la
herencia.
Da
lo
mismo
si
los
legatarios
aceptaron
su
legado.
c. Que
el
causante
no
haya
designado
en
su
testamento
un
albacea
con
tenencia
de
bienes.
Si
se
designó
albacea,
y
éste
aceptó
el
cargo,
él
será
quien
administrará
la
herencia.
Si
el
albacea
rechazó
el
cargo,
procede
la
declaración
de
la
herencia
yacente.
Art.
885
y
886
CPC.
à
Se
remite
al
Art.
1240
del
CC.
Juez
competente
à
juez
de
la
herencia.
La
resolución
del
juzgado
que
concede
la
herencia
yacente
debe
publicarse
en
un
diario
de
circulación
nacional.
Toda
resolución
judicial
que
declare
yacente
una
herencia
deberá
comunicarse
de
oficio
por
el
tribunal
respectivo
a
la
dirección
de
tierras
y
bienes
nacionales,
para
ver
si
conviene
a
los
intereses
del
fisco
para
realizar
la
posesión
efectiva.
Desde
que
se
declara
vacante
la
herencia
se
tiene
que
notificar
al
ministerio
de
bienes
nacionales
para
que
el
fisco,
como
último
heredero,
pida
la
posesión
efectiva.
El
ministerio
de
bienes
nacionales
estudia
la
conveniencia
y
en
qué
momento
solicitar
la
posesión
efectiva.
La
herencia
yacente
tiene
2
formas
de
terminar:
-‐ Que
al
menos
un
heredero
acepte
la
herencia.
Si
acepta,
empieza
a
administrar
él.
-‐ Que
nadie
reclame,
por
lo
tanto
el
estado
la
reclama,
y
se
procede
a
la
venta
de
los
bienes.
Se
deposita
el
producto
de
esos
bienes
en
arcas
fiscales.
41
Curadores
de
Bienes:
los
que
se
dan
a
los
bienes
del
ausente,
la
herencia
yacente
y
los
derechos
eventuales
del
que
está
por
nacer.
Art.
481.
Se
dará
curador
a
la
herencia
yacente,
esto
es,
a
los
bienes
de
un
difunto,
cuya
herencia
no
ha
sido
aceptada.
La
curaduría
de
la
herencia
yacente
será
dativa.
Art.
484.
Después
de
transcurridos
4
años
desde
el
fallecimiento
de
la
persona
cuya
herencia
está
en
curaduría,
el
juez,
a
petición
del
curador
y
con
conocimiento
de
causa,
podrá
ordenar
que
se
vendan
todos
los
bienes
hereditarios
existentes,
y
se
ponga
el
producido
a
interés
con
las
debidas
seguridades,
o
si
no
las
hubiere,
se
deposite
en
las
arcas
del
Estado.
à
el
plazo
máximo
que
dura
la
herencia
yacente
es
de
4
años.
El
que
denuncia
una
herencia
vacante
tiene
el
galardón,
el
derecho
a
un
premio
que
equivale
al
30%
del
valor
líquido
que
finalmente
adquiere
el
estado.
La
prescripción
adquisitiva
se
suspende
a
favor
de
la
herencia
yacente.
Art.
2509.
Mientras
la
herencia
está
declarada
yacente
no
corren
los
plazos
de
prescripción.
El
que
estaba
poseyendo
no
puede
adquirir
mientras
la
herencia
esté
yacente.
Facción
de
Inventario
Solemne
Art.
858-‐865
CPC.
No
es
una
institución
privativa
del
derecho
sucesorio.
El
inventario
solemne
está
relacionado
con
la
herencia
yacente
y
el
beneficio
de
inventario.
Para
que
opere
el
beneficio
de
inventario
se
tiene
que
hacer
el
inventario
solemne.
Para
saber
qué
bienes
hay
que
repartir,
generar
los
acervos,
es
necesario
tener
un
listado
valorado
de
bienes.
Este
listado
de
bienes
puede
ser
simple
o
solemne.
La
ley
no
obliga
a
que
el
inventario
sea
solemne,
salvo
en
ciertas
situaciones.
Si
todos
los
herederos
son
capaces
el
inventario
puede
ser
simple.
La
solemnidad
del
inventario
busca
proteger
a
ciertos
herederos
más
débiles
o
los
acreedores
en
ciertos
casos.
El
inventario
solemne
es
previo
decreto
judicial
y
realizado
por
el
funcionario
competente.
En
la
materialidad
no
difiere
casi
en
nada
de
un
inventario
simple.
El
solemne
está
revestido
de
solemnidades:
se
solicita
al
juez
y
lo
realiza
el
funcionario
designado
con
una
serie
de
solemnidades.
Art.
858.
Es
inventario
solemne
el
que
se
hace,
previo
decreto
judicial,
por
el
funcionario
competente
y
con
los
requisitos
que
en
el
artículo
siguiente
se
expresan.
Pueden
decretar
su
formación
los
jueces
árbitros
en
los
asuntos
de
que
conocen.
Art.
859.
El
inventario
solemne
se
extenderá
con
los
requisitos
que
siguen:
1. Se
hará
ante
un
notario
y
dos
testigos
mayores
de
dieciocho
años,
que
sepan
leer
y
escribir
y
sean
conocidos
del
notario.
Con
autorización
del
tribunal
podrá
hacer
las
veces
de
notario
otro
ministro
de
fe
o
un
juez
de
menor
cuantía;
2. El
notario
o
el
funcionario
que
lo
reemplace,
si
no
conoce
a
la
persona
que
hace
la
manifestación,
la
cual
deberá
ser,
siempre
que
esté
presente,
el
tenedor
de
los
bienes,
se
cerciorará
ante
todo
de
su
identidad
y
la
hará
constar
en
la
diligencia;
3. Se
expresará
en
letras
el
lugar,
día,
mes
y
año
en
que
comienza
y
concluye
cada
parte
del
inventario;
4. Antes
de
cerrado,
el
tenedor
de
los
bienes
o
el
que
hace
la
manifestación
de
ello,
declarará
bajo
juramento
que
no
tiene
otros
que
manifestar
y
que
deban
figurar
en
el
inventario;
y
5. Será
firmado
por
dicho
tenedor
o
manifestante,
por
los
interesados
que
hayan
asistido,
por
el
ministro
de
fe
y
por
los
testigos.
42
La
ley
de
posesiones
efectivas
(2003)
estableció
que
en
el
formulario
que
se
llena
se
debe
hacer
un
inventario.
Se
debe
elegir
entre
“solemne
o
simple.”
Por
el
sólo
hecho
de
poner
solemne
se
considera
el
inventario
como
solemne,
sin
haber
cumplido
con
las
reglas
de
procedimiento
civil.
Solemnidades
Previas:
Art.
860.
Se
citará
a
todos
los
interesados
conocidos
y
que
según
la
ley
tengan
derecho
de
asistir
al
inventario.
Esta
citación
se
hará
personalmente
a
los
que
sean
condueños
de
los
bienes
que
deban
inventariarse,
si
residen
en
el
mismo
territorio
jurisdiccional.
A
los
otros
condueños
y
a
los
demás
interesados,
se
les
citará
por
medio
de
avisos
publicados
durante
tres
días
en
un
diario
de
la
comuna,
o
de
la
capital
de
la
provincia
o
de
la
capital
de
la
región,
cuando
allí
no
lo
haya.
En
representación
de
los
que
residan
en
país
extranjero
se
citará
al
defensor
de
ausentes,
a
menos
que
por
ellos
se
presente
procurador
con
poder
bastante.
El
ministro
de
fe
que
practique
el
inventario
dejará
constancia
en
la
diligencia
de
haberse
hecho
la
citación
en
forma
legal.
Se
solicita
al
juez
la
facción,
y
el
juez
ordena
el
funcionario
competente
que
lo
realizará.
Se
deben
hacer
las
citaciones
a
todos
los
interesados.
Se
notifica
personalmente
a
los
dueños
o
codueños
de
los
bienes.
Se
cita
mediante
avisos
a
todo
el
resto.
Estos
avisos
se
protocolizan
y
la
notaría
da
fe
que
se
publicaron
en
los
diarios,
y
esto
se
acompaña
en
el
expediente.
El
secretario
cita
a
audiencia
en
su
despacho
a
los
interesados,
se
levanta
acta
del
inventario,
se
firma
y
se
protocoliza
en
notaría.
El
inventario
solemne
debe
incluir
también
valoración
de
bienes.
Se
valoran
los
bienes
de
acuerdo
al
Art.
44
de
la
Ley
de
impuesto
a
la
herencia
y
donaciones.
El
impuesto
a
la
herencia
depende
del
valor
de
los
bienes
y
el
grado
de
parentesco.
Los
bienes
inmuebles
à
avalúo
fiscal,
muebles
à
tasación
de
peritos,
acciones
à
presencia
bursátil.
No
es
requisito
respetar
estos
valores
al
momento
de
la
partición.
Lo
que
normalmente
se
hace
es
una
actualización
al
valor
comercial
de
estos
bienes.
Al
momento
de
realizar
la
posesión
efectiva
lo
que
importa
es
que
los
bienes
se
valoren
en
lo
menos
posibles
para
pagar
menos
impuestos,
pero
después
interesa
que
el
valor
se
actualice
al
comercial.
¿Cuándo
un
inventario
debe
ser
solemne?
-‐ Por
regla
general,
en
toda
herencia
debería
haber
inventario
solemne.
No
lo
hay
cuando
no
hay
incapaces,
y
hay
acuerdo
de
no
hacer
inventario
solemne
(Art.
1284).
-‐ La
ley
establece
asignatarios
que
están
obligados
a
aceptar
con
beneficio
de
inventario
(a
que
se
haga
inventario
solemne)
• Entes
fiscales
• Incapaces
Valor
del
inventario
simple:
Art.
1766.
El
inventario
y
tasación,
que
se
hubieren
hecho
sin
solemnidad
judicial,
no
tendrán
valor
en
juicio,
sino
contra
el
cónyuge,
los
herederos
o
los
acreedores
que
los
hubieren
debidamente
aprobado
y
firmado.
Si
entre
los
partícipes
de
los
gananciales
hubiere
menores,
dementes
u
otras
personas
inhábiles
para
la
administración
de
sus
bienes,
serán
de
necesidad
el
inventario
y
tasación
solemnes;
y
si
se
omitiere
hacerlos,
aquel
a
quien
fuere
imputable
esta
omisión,
responderá
de
los
perjuicios;
y
se
procederá
lo
más
pronto
posible
a
legalizar
dicho
inventario
y
tasación
en
la
forma
debida.
El
inventario
solemne
hace
plena
prueba
en
contra
de
todos,
porque
todos
tuvieron
oportunidad
de
participar,
el
inventario
simple
hace
plena
prueba
en
contra
de
quienes
lo
firmaron.
Bienes
que
deben
figurar
en
el
inventario:
Art.
383.
Si
después
de
hecho
el
inventario
se
encontraren
bienes
de
que
al
hacerlo
no
se
tuvo
noticia,
o
por
cualquier
título
acrecieren
nuevos
bienes
a
la
hacienda
inventariada,
se
hará
un
inventario
solemne
de
ellos,
y
se
agregará
al
anterior.
43
El
inventario
se
hace
al
inicio,
cuando
hay
una
presunción
o
apariencia
de
que
estos
son
los
bienes
del
causante.
Se
inventarían
todos
los
bienes.
si
se
quedaron
bienes
fuera
porque
fueron
ocultados,
se
sanciona.
Pero
si
se
quedaron
fuera
porque
no
se
conocían,
se
tiene
que
ampliar
el
inventario
y
se
tienen
que
volver
a
repetir
todas
las
solemnidades.
Es
mejor
pasarse
que
quedarse
corto.
Hacer
un
inventario
solemne
es
caro,
salvo
el
del
formulario
de
posesión
efectiva.
Hay
que
pagarle
al
secretario
del
tribunal
un
porcentaje
del
valor
de
los
bienes.
Estos
gastos,
en
los
que
se
incurre
para
la
facción
del
inventario,
son
bajas
generales
de
la
herencia.
(25/09/15)
Estas
3
medidas
de
seguridad
ocurren
en
el
tiempo
intermedio
entre
la
delación
y
la
aceptación.
En
la
aceptación
y
repudiación
de
una
herencia
o
legado
hay
una
gran
diferencia
entre
herederos
y
legatarios.
Los
legatarios
tienen
una
opción
binaria:
aceptan
o
rechazan.
En
el
caso
de
los
herederos,
universales,
de
cuota
o
de
remanente,
a
estas
dos
posibilidades
se
les
agrega
la
opción
de
aceptar
con
beneficio
de
inventario.
Aceptación
o
Repudiación
de
la
Asignación
¿Desde
cuándo
se
puede
aceptar
o
repudiar
una
asignación?
Art.
1226.
Se
puede
aceptar
una
asignación
desde
que
se
ha
deferido.
La
apertura
de
la
sucesión
siempre
ocurre
en
el
momento
de
la
muerte.
Un
instante
después
viene
la
delación
(llamamiento
que
hace
la
ley
para
aceptar
o
repudiar
la
herencia),
y
ahí
es
cuando
se
entiende
deferida
la
herencia.
Se
puede
aceptar
la
herencia
siempre
desde
la
muerte,
a
menos
que
la
asignación
sea
condicional.
Si
es
condicional
se
entiende
que
se
defiere
respecto
a
ese
asignatario
particular
desde
que
se
cumple
la
condición.
No
es
correcto
decir
que
la
asignación
se
puede
aceptar
de
la
muerte
del
causante,
se
puede
aceptar
desde
el
momento
en
que
es
deferida,
porque
está
la
excepción
de
las
asignaciones
condicionales.
El
código
toma
un
criterio
distinto
con
respecto
a
la
repudiación.
La
repudiación
puede
ser
desde
la
muerte
del
causante,
independiente
que
la
asignación
haya
sido
condicional
(se
busca
que
se
pronuncie
de
inmediato
para
que
pueda
correr
la
lista
y
no
esperar
a
que
se
cumpla
la
condición).
La
aceptación
y
repudiación
son
actos
jurídicos
unilaterales
irrevocables.
Sólo
se
pueden
dejar
sin
efecto
en
caso
de
fuerza
o
dolo,
y
lesión
enorme.
Plazo
para
aceptar
o
repudiar:
el
plazo
es
indefinido.
El
código
no
estableció
un
plazo
perentorio
dentro
del
cual
los
asignatarios
tienen
que
aceptar
o
repudiar.
Sin
embargo,
no
es
tan
así.
Art.
1232.
Establece
un
procedimiento
para
lograr
que
ese
heredero
o
legatario
que
no
ha
dicho
si
acepta
o
repudia
se
pronuncie.
Art.
1232.
Todo
asignatario
será
obligado,
en
virtud
de
demanda
de
cualquier
persona
interesada
en
ello,
a
declarar
si
acepta
o
repudia;
y
hará
esta
declaración
dentro
de
los
cuarenta
días
subsiguientes
al
de
la
demanda.
En
caso
de
ausencia
del
asignatario
o
de
estar
situados
los
bienes
en
lugares
distantes,
o
de
otro
grave
motivo,
podrá
el
juez
prorrogar
este
plazo;
pero
nunca
por
más
de
un
año.
Durante
este
plazo
tendrá
todo
asignatario
la
facultad
de
inspeccionar
el
objeto
asignado;
podrá
implorar
las
providencias
conservativas
que
le
conciernan;
y
no
será
obligado
al
pago
de
ninguna
deuda
hereditaria
o
testamentaria;
pero
podrá
serlo
el
albacea
o
curador
de
la
herencia
yacente
en
sus
casos.
El
heredero,
durante
el
plazo,
podrá
también
inspeccionar
las
cuentas
y
papeles
de
la
sucesión.
Si
el
asignatario
ausente
no
compareciere
por
sí
o
por
legítimo
representante
en
tiempo
oportuno,
se
le
nombrará
curador
de
bienes
que
le
represente,
y
acepte
por
él
con
beneficio
de
inventario.
Cualquier
interesado
en
saber
el
resultado
de
la
aceptación
o
repudiación
puede
demandar
al
asignatario
para
que
el
juez
lo
obligue
a
pronunciarse.
El
plazo
de
40
días
que
tiene
para
pronunciarse
cuenta
desde
que
44
se
notifica
la
demanda.
El
plazo
de
40
días
puede
ser
prorrogado
o
ampliado
hasta
1
año.
Hay
muchas
razones
que
pueden
llevar
al
juez
a
considerar
prudente
ampliar
el
plazo.
También,
por
el
lado
del
asignatario,
puede
ser
que
necesite
más
de
40
días
para
por
Ej.
Revisar
los
papeles
de
la
sucesión.
En
el
mejor
de
los
casos,
el
asignatario
dentro
del
plazo
acepta.
El
otro
camino
es
que
en
el
plazo
que
el
juez
le
ha
dado
rechace.
En
este
caso
va
a
correr
la
lista.
La
ley
hará
automáticamente
un
nuevo
llamado
aplicando
las
normas
legales.
Si
se
rechaza
un
legado,
esa
porción
acrece
a
la
mitad
legitimaria.
La
porción
de
legado
se
reparte
prorrata
entre
los
legitimarios.
Si
el
que
rechaza
es
un
legitimario,
hay
varios
pasos
anteriores.
Habrá
que
ver
si
el
que
rechazó
estaba
dentro
de
los
órdenes
de
sucesión
que
permiten
la
representación,
el
llamamiento
se
hará
a
sus
representantes.
Si
no
acrece
al
resto
de
los
legitimarios.
Hay
que
ponerse
en
la
situación
particular
de
la
asignación
que
se
rechaza.
La
tercera
posibilidad
es
que
no
diga
nada,
que
no
rechace
ni
acepte.
Si
no
se
puede
ubicar
al
heredero
se
le
nombra
un
curador
para
que
acepte
o
rechace.
Pero
si
es
habido,
constituido
en
mora
de
aceptar
o
repudiar
se
entenderá
que
repudia.
Ante
el
silencio
de
aceptar
o
rechazar
se
entiende
que
rechaza.
Art.
1233.
El
asignatario
constituido
en
mora
de
declarar
si
acepta
o
repudia,
se
entenderá
que
repudia.
Por
regla
general
existe
absoluta
libertad
para
aceptar
o
repudiar
una
asignación.
Sin
embargo
existen
algunas
situaciones
de
excepción.
Art.
1225.
Todo
asignatario
puede
aceptar
o
repudiar
libremente.
Exceptúanse
las
personas
que
no
tuvieren
la
libre
administración
de
sus
bienes,
las
cuales
no
podrán
aceptar
o
repudiar,
sino
por
medio
o
con
el
consentimiento
de
sus
representantes
legales.
Se
les
prohíbe
aceptar
por
sí
solas,
aun
con
beneficio
de
inventario.
Casos
de
excepción:
a. Art.
1231:
Sustracción
de
bienes
de
la
herencia.
El
que
sustrae
bienes
de
la
herencia
tiene
más
de
una
sanción:
sanción
penal,
pierde
la
facultad
de
repudiar
la
asignación
(no
tiene
derecho
alguno
sobre
las
cosas
sustraídas
y
no
se
le
podrán
asignar).
En
el
caso
del
legatario,
éste
pierde
su
legado,
y
si
lo
vende
tiene
que
devolver
el
valor
doblado.
Art.
1231.
El
heredero
que
ha
substraído
efectos
pertenecientes
a
una
sucesión,
pierde
la
facultad
de
repudiar
la
herencia,
y
no
obstante
su
repudiación
permanecerá
heredero;
pero
no
tendrá
parte
alguna
en
los
objetos
substraídos.
El
legatario
que
ha
substraído
objetos
pertenecientes
a
una
sucesión,
pierde
los
derechos
que
como
legatario
pudiera
tener
sobre
dichos
objetos,
y
no
teniendo
el
dominio
de
ellos
será
obligado
a
restituir
el
duplo.
Uno
y
otro
quedarán,
además,
sujetos
criminalmente
a
las
penas
que
por
el
delito
correspondan.
b. Incapaces:
Art.
1225.
Se
exceptúan
quienes
no
tiene
libre
administración
de
sus
bienes.
Esta
norma
el
código
la
podría
haber
obviado.
Se
explica
esta
regla
en
el
sentido
de
que
no
se
pueda
producir
un
bypass
del
administrador.
Si
es
que
pudiera
aceptar
o
repudiar
libremente,
los
bienes
que
le
llegarían
tendrían
que
ser
administrados
por
el
representante.
No
pueden
aceptar
ni
repudiar
por
sí
solos,
pero
si
van
a
repudiar
y
la
asignación
involucra
bienes
raíces,
aparte
de
actuar
representados,
tiene
que
pedir
autorización
judicial
para
repudiar.
c. Mujer
Casada
bajo
Sociedad
Conyugal:
El
marido
requerirá
el
consentimiento
de
la
mujer
casada
bajo
el
régimen
de
sociedad
conyugal
para
aceptar
o
repudiar
una
asignación
deferida
a
ella.
Esta
autorización
se
sujetará
a
lo
dispuesto
en
los
dos
últimos
incisos
del
artículo
1749.
à
esto
quedó
mal
redactado.
Los
bienes
de
la
mujer
los
administra
el
marido.
La
mujer
queda
privada
de
toda
administración
salvo
los
bienes
del
patrimonio
reservado
y
los
bienes
de
administración
separada.
45
La
mayoría
de
la
doctrina
ha
dicho
que
en
principio
da
lo
mismo
si
en
el
acto
de
aceptación
acepta
la
mujer
autorizada
por
el
marido
o
el
marido
autorizado
por
la
mujer,
pero
deben
concurrir
los
dos.
La
aceptación
debe
ser
pura
y
simple,
no
se
puede
sujetar
a
condición.
Art.
1227.
No
se
puede
aceptar
o
repudiar
condicionalmente,
ni
hasta
o
desde
cierto
día.
Art.
1228.
No
se
puede
aceptar
una
parte
o
cuota
de
la
asignación
y
repudiar
el
resto.
Pero
si
la
asignación
hecha
a
una
persona
se
transmite
a
sus
herederos
según
el
artículo
957,
puede
cada
uno
de
éstos
aceptar
o
repudiar
su
cuota.
Formas
de
hacer
la
aceptación:
Art.
1241.
La
aceptación
de
una
herencia
puede
ser
expresa
o
tácita.
Es
expresa
cuando
se
toma
el
título
de
heredero;
y
es
tácita
cuando
el
heredero
ejecuta
un
acto
que
supone
necesariamente
su
intención
de
aceptar,
y
que
no
hubiera
tenido
derecho
de
ejecutar,
sino
en
su
calidad
de
heredero.
Art.
1242.
Se
entiende
que
alguien
toma
el
título
de
heredero,
cuando
lo
hace
en
escritura
pública
o
privada,
obligándose
como
tal
heredero,
o
en
un
acto
de
tramitación
judicial.
à
Aceptación
Expresa.
Art.
1243.
Los
actos
puramente
conservativos,
los
de
inspección
y
administración
provisoria
urgente,
no
son
actos
que
suponen
por
sí
solos
la
aceptación.
à
Si
al
final
hay
duda
respecto
a
la
calidad
de
los
actos
lo
terminará
definiendo
el
juez.
-‐ Expresa:
cuando
se
toma
la
calidad
de
heredero
expresamente,
por
regla
general
es
en
un
acto
judicial.
Ej.
Pedir
la
posesión
efectiva,
comparecer
en
instrumento
público.
La
regla
general
es
que
el
acto
de
aceptación
es
la
solicitud
de
posesión
efectiva.
Normalmente
uno
pide
la
posesión
efectiva
por
todos,
lo
que
hace
nacer
la
duda
de
si
es
que
los
demás
están
aceptando
la
herencia.
Se
podría
pensar
que
no
porque
el
silencio
no
constituye
aceptación.
-‐ Tácita:
Art.
1244.
La
enajenación
de
cualquier
efecto
hereditario,
aun
para
objetos
de
administración
urgente,
es
acto
de
heredero,
si
no
ha
sido
autorizada
por
el
juez
a
petición
del
heredero,
protestando
éste
que
no
es
su
ánimo
obligarse
en
calidad
de
tal.
Se
pueden
hacer
actos
de
administración
urgente,
actos
de
conservación
para
que
el
bien
no
se
deteriore.
Pero
si
se
enajena
el
bien,
se
dona
o
se
cede
la
posición
de
heredero,
se
entiende
que
se
está
previamente
aceptando,
porque
si
no
se
aceptara
la
herencia
no
se
tendría
nada
que
vender,
ceder,
etc.
Formas
de
Repudiación:
Art.
1235.
La
repudiación
no
se
presume
de
derecho
sino
en
los
casos
previstos
por
la
ley.
Casos
en
que
se
presume
la
repudiación:
cuando
se
demanda
para
que
acepte
o
repudie,
pasa
el
plazo
y
no
dice
nada
(Art.
1233).
Por
regla
general,
la
repudiación
debe
ser
expresa.
El
único
caso
de
repudiación
tácita
es
la
del
1233.
Interesa
que
quede
claramente
establecido
que
no
se
quiere
la
asignación
para
que
pueda
correr
la
lista.
La
aceptación
y
la
repudiación
son
irrevocables.
à
Art.
1234.
La
aceptación,
una
vez
hecha
con
los
requisitos
legales,
no
podrá
rescindirse,
sino
en
el
caso
de
haber
sido
obtenida
por
fuerza
o
dolo,
y
en
el
de
lesión
grave
a
virtud
de
disposiciones
testamentarias
de
que
no
se
tenía
noticia
al
tiempo
de
aceptarla.
Esta
regla
se
extiende
aun
a
los
asignatarios
que
no
tienen
la
libre
administración
de
sus
bienes.
Se
entiende
por
lesión
grave
la
que
disminuyere
el
valor
total
de
la
asignación
en
más
de
la
mitad.
46
Art.
1237.
Ninguna
persona
tendrá
derecho
para
que
se
rescinda
su
repudiación,
a
menos
que
la
misma
persona
o
su
legítimo
representante
hayan
sido
inducidos
por
fuerza
o
dolo
a
repudiar.
En
la
aceptación
o
repudiación
de
una
herencia
se
acepta
el
derecho
a
suceder,
no
se
aceptan
bienes
concretos.
El
único
caso
en
que
se
puede
rescindir
la
aceptación
es
por
dolo,
fuerza
y
lesión
enorme:
tiene
que
cumplir
2
requisitos:
a-‐ Que
hayan
disposiciones
testamentarias
que
no
se
tuvieron
en
conocimiento
al
aceptar
b-‐ Producto
de
esta
disposición
la
asignación
se
vea
reducida
en
más
del
50%
al
original.
Efecto
de
Cosa
Juzgada
en
Aceptación
o
Repudiación
Art.
1246.
El
que
a
instancia
de
un
acreedor
hereditario
o
testamentario
ha
sido
judicialmente
declarado
heredero,
o
condenado
como
tal,
se
entenderá
serlo
respecto
de
los
demás
acreedores,
sin
necesidad
de
nuevo
juicio.
La
misma
regla
se
aplica
a
la
declaración
judicial
de
haber
aceptado
pura
y
simplemente
o
con
beneficio
de
inventario.
El
efecto
de
cosa
juzgada
se
da
cuando
se
produce
la
triple
identidad,
pero
acá
una
vez
declarado
judicialmente
se
entiende
que
la
sentencia
tiene
efectos
erga
omnes,
es
oponible
para
todo
el
resto.
Si
es
que
uno
es
heredero
lo
es
respecto
a
cualquier
persona.
La
aceptación
o
repudiación
tiene
efectos
retroactivos
y
se
retrotrae
al
momento
de
la
apertura
de
la
sucesión.
Art.
1239.
Los
efectos
de
la
aceptación
o
repudiación
de
una
herencia
se
retrotraen
al
momento
en
que
ésta
haya
sido
deferida.
Otro
tanto
se
aplica
a
los
legados
de
especies.
Beneficio
de
Inventario
Art.
1245.
El
que
hace
acto
de
heredero
sin
previo
inventario
solemne,
sucede
en
todas
las
obligaciones
transmisibles
del
difunto
a
prorrata
de
su
cuota
hereditaria,
aunque
le
impongan
un
gravamen
que
exceda
al
valor
de
los
bienes
que
hereda.
Habiendo
precedido
inventario
solemne,
gozará
del
beneficio
de
inventario.
El
que
acepta
pura
y
simplemente,
se
produce
una
confusión
de
patrimonios
entre
el
patrimonio
del
causante
y
el
patrimonio
de
los
herederos,
en
términos
tales
que
las
deudas
del
causante
en
vida
van
a
pasar
a
ser
solventadas
por
los
herederos
a
prorrata
de
las
cuotas,
aunque
lo
que
finalmente
recibieron
en
herencia
sea
menor
que
lo
que
tuvieron
que
pagar
por
deudas.
Se
entiende
que
las
deudas
pasan
a
ser
propias.
El
único
límite
que
habrá
será
el
límite
cuotativo
pero
no
cuantitativo.
Ej.
Se
tiene
la
obligación
de
pagar
1/8
de
las
deudas,
pero
este
1/8
no
está
limitado
a
un
monto.
Art.
1247.
El
beneficio
de
inventario
consiste
en
no
hacer
a
los
herederos
que
aceptan
responsables
de
las
obligaciones
hereditarias
y
testamentarias,
sino
hasta
concurrencia
del
valor
total
de
los
bienes
que
han
heredado.
à
El
código
hace
coincidir
lo
cuotativo
con
lo
cualitativo.
El
beneficio
de
inventario
es
de
orden
público,
no
puede
renunciarse.
Puede
no
solicitarse,
pero
no
se
puede
renunciar
anticipadamente.
El
causante
no
puede
imponer
la
obligación
de
aceptar
pura
y
simple.
Art.
1249.
El
testador
no
podrá
prohibir
a
un
heredero
el
aceptar
con
beneficio
de
inventario.
Incluso
la
ley
obliga
a
ciertos
herederos
a
aceptar
siempre
con
beneficio
de
inventario,
como
medida
de
protección.
Las
herencias
del
fisco,
corporaciones,
e
incapaces
deben
ser
siempre
aceptadas
con
beneficio
de
inventario.
47
Art.
1250.
Las
herencias
del
Fisco
y
de
todas
las
corporaciones
y
establecimientos
públicos
se
aceptarán
precisamente
con
beneficio
de
inventario.
Se
aceptarán
de
la
misma
manera
las
herencias
que
recaigan
en
personas
que
no
pueden
aceptar
o
repudiar
sino
por
el
ministerio
o
con
la
autorización
de
otras.
No
cumpliéndose
con
lo
dispuesto
en
este
artículo,
las
personas
naturales
o
jurídicas
representadas,
no
serán
obligadas
por
las
deudas
y
cargas
de
la
sucesión
sino
hasta
concurrencia
de
lo
que
existiere
de
la
herencia
al
tiempo
de
la
demanda
o
se
probare
haberse
empleado
efectivamente
en
beneficio
de
ellas.
Herederos
fiduciarios:
Art.
1251.
Los
herederos
fiduciarios
son
obligados
a
aceptar
con
beneficio
de
inventario
(aquellos
que
heredan
una
asignación
de
propiedad
fiduciaria).
Tienen
que
aceptar
con
beneficio
de
inventario
para
proteger
al
fideicomisario,
y
también
como
una
forma
de
protegerse
ellos
mismos
ante
el
fideicomisario.
Requisitos
para
que
proceda
el
beneficio
de
inventario
a. El
heredero
lo
debe
impetrar
expresamente.
Incluso
en
el
formulario
del
registro
civil
es
necesario
decirlo.
b. Que
no
se
haya
ejecutado
anteriormente
a
la
impetración
del
beneficio
de
inventario,
actos
que
signifiquen
la
aceptación
de
la
herencia.
La
herencia
se
acepta
con
beneficio
de
inventario,
no
se
puede
invocar
después.
c. Que
efectivamente
se
practique
el
inventario
solemne.
Obviamente
no
es
en
el
mismo
acto
de
aceptación.
d. Para
que
los
herederos
gocen
del
beneficio
de
inventario,
además
de
hacer
el
inventario,
el
inventario
debe
ser
fiel,
completo
e
íntegro.
Esto
no
se
contrapone
a
que
alguien
por
desconocimiento
deje
bienes
fuera,
en
este
caso
se
aplican
las
normas
de
la
ampliación
del
inventario
solemne.
En
este
caso
se
evita
el
ocultamiento
de
bienes.
No
es
necesario
expresar
que
se
acepta
con
beneficio
de
inventario
si
es
que
en
el
hecho
se
hace
el
inventario
solemne.
Podría
darse
el
caso
que
nadie
acepte
la
herencia,
se
declare
yacente,
el
curador
haga
el
inventario
solemne
y
ahí
los
herederos
acepten
à
se
acepta
con
beneficio
de
inventario,
porque
ya
está
hecho.
Inventario
Fiel:
para
que
incluso
habiendo
hecho
el
inventario
no
se
goce
del
beneficio,
se
tienen
que
haber
ocultado
bienes
de
mala
fe.
La
mala
fe
se
prueba.
Pluralidad
de
Herederos:
Art.
1248.
Si
de
muchos
coherederos
los
unos
quieren
aceptar
con
beneficio
de
inventario
y
los
otros
no,
todos
ellos
serán
obligados
a
aceptar
con
beneficio
de
inventario.
à
los
gastos
del
inventario
son
bajas
generales
de
la
herencia,
y
no
se
le
asignan
sólo
al
que
lo
solicitó.
Si
todos
corren
con
los
gastos
del
inventario
todos
se
deben
beneficiar
del
límite
de
responsabilidad.
¿Produce
o
no
separación
de
patrimonios
el
beneficio
de
inventario?
Algunos
interpretan
que
al
solicitar
el
beneficio
de
inventario
lo
que
se
hace
es
poner
una
muralla
entre
el
patrimonio
del
causante
y
el
propio,
y
los
acreedores
del
causante
se
van
a
poder
pagar
solamente
con
el
patrimonio
del
causante.
Otros
dicen
que
se
produce
el
efecto
de
confusión
de
patrimonios,
pero
se
limita
la
responsabilidad
de
los
herederos
al
monto
que
ellos
efectivamente
reciban
como
asignación.
Es
la
posición
más
acertada.
Porque
puede
ser
que
un
heredero
pague
con
bienes
propios
la
deuda
de
la
asignación.
El
único
efecto
del
beneficio
de
inventario
es
que
limita
la
responsabilidad
a
un
monto
determinado
de
dinero
à
lo
que
la
persona
efectivamente
vaya
a
recibir
de
la
herencia.
Hay
separación
en
las
deudas.
Art.
1259.
Las
deudas
y
créditos
del
heredero
beneficiario
no
se
confunden
con
las
deudas
y
créditos
de
la
sucesión.
à
El
beneficio
de
inventario
impide
que
opere
un
modo
de
extinguir
las
obligaciones
de
confusión
(en
caso
de
que
el
heredero
fuera
acreedor).
48
El
heredero
que
paga
con
bienes
propios
deudas
de
la
herencia,
es
uno
de
los
casos
de
subrogación
legal
(Art.
1610
nº4).
Esta
persona
se
transforma
en
acreedor.
Pero
nunca
va
a
terminar
respondiendo
por
más
deudas
que
el
monto
que
efectivamente
se
recibe.
Art.
1257.
El
que
acepta
con
beneficio
de
inventario
se
hace
responsable
no
sólo
del
valor
de
los
bienes
que
entonces
efectivamente
reciba,
sino
de
aquellos
que
posteriormente
sobrevengan
a
la
herencia
sobre
que
recaiga
el
inventario.
Se
agregará
la
relación
y
tasación
de
estos
bienes
al
inventario
existente
con
las
mismas
formalidades
que
para
hacerlo
se
observaron.
El
límite
es
el
valor
de
los
bienes,
pero
el
heredero
se
hace
responsable
del
valor
de
sus
bienes.
No
se
puede
hacer
que
el
valor
de
los
bienes
disminuya
para
que
disminuya
la
responsabilidad.
Se
tiene
que
mantener
el
valor
de
los
bienes
que
se
van
a
recibir.
(30/09/15)
Incapacidades
para
Suceder
Todo
asignatario
tiene
que
ser
capaz
y
digno
de
suceder.
La
capacidad
puede
ser
de
goce
(aptitud
legal
para
adquirir
derechos
y
obligaciones)
o
de
ejercicio
(aptitud
para
actuar
en
la
vida
civil).
La
regla
general
en
materia
sucesoria
es
que
todas
las
personas
son
capaces
de
suceder,
a
menos
que
la
ley
las
declare
incapaces.
La
incapacidad
en
materia
sucesoria
es
de
goce,
se
prohíbe
a
la
persona
a
suceder.
No
puede
adquirir
los
derechos
de
heredero
o
legatario.
Además
es
una
incapacidad
especial,
no
atiende
a
otros
motivos
que
no
sean
la
moral
y
las
buenas
costumbres.
Puede
ser
absoluta
(cuando
no
puede
suceder
a
ninguna
otra
persona)
o
relativa
(respecto
a
persona
determinada).
Las
reglas
de
incapacidad
aplican
a
todos
los
tipos
de
sucesión,
no
se
aplican
al
fisco.
Son
reglas
que
tienen
interpretación
restringida
porque
son
excepciones.
La
capacidad
se
rige
por
la
ley
vigente
al
momento
de
abrirse
la
sucesión
y
vigente
en
el
lugar
donde
se
abre
la
sucesión.
Incapacidades
Absolutas:
1. De
las
personas
que
no
existen
naturalmente
al
momento
de
abrirse
la
sucesión.
Art.
962.
Para
ser
capaz
la
persona
tiene
que
existir
al
momento
del
fallecimiento
del
causante.
Hay
una
condición
implícita
en
toda
asignación,
que
es
que
el
asignatario
exista
al
momento
en
que
fallece
el
causante.
• Personas
que
fallecieron
antes
del
fallecimiento
del
causante,
no
entran
en
la
sucesión,
y
sus
sucesores
no
tienen
derecho
a
suceder
al
causante
originario.
A
menos
que
haya
situación
de
transmisión.
• Personas
que
no
existen
al
momento
de
abrirse
la
sucesión.
Esta
situación
tiene
una
serie
de
contra
excepciones:
a. Personas
que
estaban
concebidas
al
momento
de
abrirse
la
sucesión.
El
principio
de
existencia
legal
del
CC
señala
que
la
existencia
natural
y
legal
de
una
persona
principia
al
nacer.
El
nacimiento
es
la
separación
completa
de
la
creatura
de
la
madre.
Pero,
el
CC
reconoce
derechos
a
las
personas
concebidas,
sujetos
a
una
suspensión,
que
es
que
se
concrete
el
principio
del
nacimiento.
La
creatura
concebida
con
derechos
que
se
le
van
a
deferir,
van
a
permanecer
en
suspenso
hasta
el
nacimiento.
Para
determinar
la
época
de
la
concepción
à
no
puede
preceder
al
nacimiento
en
menos
de
180
días
y
más
de
300
días.
La
creatura
que
supuestamente
estaba
concebida
al
momento
del
fallecer
el
causante,
no
puede
nacer
300
días
después
del
fallecimiento
del
causante.
49
b. Personas
que
no
existen
pero
que
se
espera
que
existan.
Ej.
Se
deja
en
un
testamento
como
herederos
a
los
hijos
de
Pedro
y
María.
Las
personas
que
se
espera
que
existan
tienen
que
nacer
y
existir
dentro
de
un
período
de
10
años.
c. Asignaciones
ofrecidas
en
premio
de
servicios
importantes.
No
hay
una
persona
determinada,
sino
que
la
prestación
del
servicio
determina
a
la
persona
del
asignatario.
Son
válidas
estas
disposiciones
porque
lo
que
buscan
es
fomentar
el
bien
común,
o
la
realización
de
actividades
beneficiosas
para
la
sociedad.
También
se
sujeta
al
límite
de
10
años.
Ej.
Dejar
una
cantidad
de
dinero
para
quien
descubra
la
cura
contra
el
cáncer.
No
se
puede
perjudicar
a
los
otros
asignatarios
esperando
que
alguien
descubra
la
cura
contra
el
cáncer.
d. Asignaciones
condicionales.
El
principio
de
existencia
es
una
condición
en
sí.
Es
una
contra
excepción
más
exigente
que
el
principio
de
existencia
legal,
el
asignatario
condicional
tiene
que
existir
al
momento
de
fallecimiento
del
causante
y
al
momento
de
verificarse
la
condición.
e. Quienes
suceden
por
derecho
de
transmisión.
No
es
una
contra
excepción
porque
se
tiene
que
cumplir
la
cadena.
El
transmitente
tiene
que
existir
al
momento
en
que
fallece
el
causante
originario.
El
que
tiene
que
existir
al
momento
del
fallecimiento
del
transmitente
es
el
transmitido.
2. Entidades
que
no
tienen
personalidad
jurídica.
Las
entidades
tienen
que
tener
reconocida
la
personalidad
jurídica
al
momento
del
fallecimiento
del
causante.
Las
cofradías,
gremios
u
otros
establecimientos
que
no
tengan
personalidad
jurídica
son
incapaces
de
suceder.
Se
tratan
de
evitar
las
asignaciones
modales,
simulaciones,
etc.
Contra
excepción:
asignaciones
que
se
estipulan
para
la
creación
de
establecimiento
que
tenga
personalidad
jurídica.
Se
hace
algo
que
se
sujeta
a
la
condición
de
aprobar
legalmente
la
personalidad
jurídica,
y
ahí
pasa
a
ser
capaz
de
suceder.
También
hay
un
límite
de
10
años.
En
el
caso
de
las
personas
jurídicas,
se
ha
discutido
qué
sucede
con
las
personas
jurídicas
extranjeras.
Se
ha
entendido
en
forma
unánime
que
las
PJ
extranjeras
de
derecho
público
no
tienen
incapacidad
o
inconveniente
alguno
en
suceder
como
heredero
o
legatario
en
sucesiones
abiertas
en
chile
y
extranjero
respecto
a
bienes
que
se
encuentran
en
chile.
Respecto
a
las
PJ
de
derecho
privado
hay
discusión.
Alessandri:
sólo
son
PJ
las
que
han
sido
reconocidas
en
tal
carácter
por
el
estado.
Claro
Solar:
no
es
necesario
reconocimiento
del
estado,
las
PJ
extranjeras
también
pueden
concurrir
a
una
sucesión
que
se
abre
en
Chile.
Incapacidades
Relativas:
1. Condenado
por
el
crimen
de
dañado
ayuntamiento.
En
la
época
de
redacción
del
Código
se
hablaba
de
los
nacidos
de
“dañado
ayuntamiento”
à
personas
fruto
de
relaciones
incestuosas,
adúlteras
o
sacrílegas.
Esto
se
puede
sanear
por
medio
de
matrimonio
civil
entre
los
dos.
La
incapacidad
opera
solo
respecto
a
la
persona
que
delinquió.
Actualmente
el
único
delito
que
puede
llevar
una
condena
judicial
es
el
incesto.
Se
contempla
el
saneamiento
mediante
un
matrimonio
que
produzca
efectos
civiles.
Y
esto
no
opera
en
caso
de
incesto
porque
es
un
impedimento
matrimonial,
siempre
van
a
ser
incapaces.
Lo
mismo
aplica
a
la
persona
acusada
por
delito
de
dañado
ayuntamiento,
pero
siempre
que
se
siga
una
condena
judicial.
Esta
incapacidad
relativa
opera
abintestato
y
por
sucesión
testada.
2. Confesor.
Por
testamento
(sucesión
testada),
el
eclesiástico
que
ha
confesado
durante
la
última
enfermedad
al
causante,
o
lo
ha
asistido
durante
los
dos
últimos
años,
es
incapaz
para
sucederlo.
También
son
incapaces
para
suceder,
la
orden
o
cofradía
a
la
cual
pertenece,
también
respecto
de
sus
deudos
y
los
familiares
de
éstos.
Se
resguarda
la
capacidad
de
testar
del
causante.
50
Pero
no
se
impide
al
testador
que
realice
asignaciones
a
favor
de
la
parroquia
a
la
cual
pertenece.
En
la
época
de
redacción
del
Código
había
pocas
parroquias,
por
lo
que
no
se
podía
poner
una
traba
adicional
a
la
llegada
del
ministerio
sacerdotal.
En
Chile
esta
incapacidad
relativa
opera
solamente
respecto
al
sacerdote
de
la
iglesia
católica
(él
único
que
recibe
confesión).
En
otros
ordenamiento
se
ha
resuelto
el
problema
de
otros
credos.
En
Argentina
se
incorpora
a
los
ministros
protestantes.
Se
evita
el
abuso
de
una
determinada
persona.
3. Funcionario
público,
notario,
que
autoriza
el
testamento,
y
los
testigos
del
testamento.
Son
incapaces
de
suceder
al
causante.
Esta
hipótesis
resguarda
la
libre
voluntad
del
testador.
Para
evitar
el
fraude
también
se
evita
esto
respecto
a
interpósita
persona
(cónyuge,
ascendientes,
descendientes,
hermanos,
cuñados
y
empleados
de
la
notaría).
Lo
mismo
opera
respecto
a
los
testigos.
Características
Incapacidad:
a. Es
de
orden
público,
es
indeleble.
No
puede
sanearse.
Por
eso
hay
incapacidades
que
operan
sólo
respecto
de
la
sucesión
testada.
Cautelan
el
interés
de
la
sociedad
general.
En
un
testamento
no
se
puede
volver
capaz
a
un
incapaz.
La
sanción
de
las
asignaciones
hechas
a
incapaces
es
la
nulidad.
La
sanciones
es
una
nulidad
absoluta
pero
parcial,
que
opera
sólo
respecto
de
la
asignación
y
no
afecta
al
resto
de
los
herederos.
Todas
las
incapacidades
son
prohibiciones
de
adquirir
por
sucesión
por
causa
de
muerte
y
ejercer
derechos
como
herederos
legatarios.
La
nulidad
se
ejerce
mediante
una
acción
por
quienes
tengan
interés
en
ella,
los
que
tengan
un
interés
económico
determinado
y
subordinado
a
la
sucesión.
Y
que
obviamente,
puedan
adquirir
la
asignación
hecha
al
incapaz.
Ej.
Herederos
universales
gravados
con
un
legado.
Les
interesa
que
se
declare
al
legatario
incapaz.
Respecto
a
la
prueba
de
la
incapacidad,
son
admisibles
todos
los
medios
probatorios,
incluso
los
testigos
y
las
presunciones.
Cómo
operan
las
incapacidades:
se
ha
señalado
que
operan
de
pleno
derecho.
Sin
embargo,
hay
otros
que
sostienen
que
la
nulidad
sea
judicialmente
declarada.
Esto
último
hace
más
sentido.
Una
de
las
características
de
la
incapacidad
es
que
pasa
contra
terceros.
Si
el
incapaz
recibe
la
asignación,
sin
que
nadie
pide
la
nulidad,
y
la
enajena,
el
dueño
o
quien
se
adueña
de
la
asignación
va
a
poder
ir
contra
terceros
aunque
estén
de
buena
fe.
si
la
nulidad
está
judicialmente
declarada
va
a
otorgar
acción
reivindicatoria
respecto
a
estos
terceros.
La
nulidad
sólo
se
puede
ejercer
como
acción
y
no
como
excepción.
La
hipótesis
de
la
nulidad
como
excepción
se
mira
respecto
a
los
deudores
hereditarios
o
testamentarios.
Hay
dos
formas
de
entender
a
los
deudores
hereditarios:
a. Deudores
del
causante,
que
pasan
a
ser
deudores
de
los
herederos
b. Herederos
que
suceden
al
causante
en
sus
deudas
transmisibles.
En
ninguna
de
estas
interpretaciones
de
los
deudores
hereditarios,
ellos
no
pueden
oponer
la
excepción
de
incapacidad.
Si
se
entiende
que
los
deudores
hereditarios
son
los
deudores
del
causante,
ellos
no
pueden
oponer
a
la
masa
hereditaria
la
excepción
de
que
es
incapaz
o
indigno
el
heredero.
Oponer
esta
excepción
sólo
perjudica
a
la
masa.
Si
se
entiende
que
son
los
propios
herederos,
tampoco
se
puede
oponer
la
excepción
de
que
ellos
son
incapaces,
no
se
pueden
aprovechar
de
su
misma
situación.
Claro
Solar
sostiene
que
estas
interpretaciones
son
contradictorias
al
mismo
tenor
de
la
ley,
porque
permiten
que
se
efectúen
pagos
o
entren
a
poseer
la
herencia
personas
que
no
tienen
derecho
por
ley
a
hacerlo,
y
que
de
hecho
tienen
una
prohibición
de
adquirir
por
sucesión
por
causa
de
muerte.
51
Barros
dice
que
se
busca
seguridad
y
facilidad
en
el
funcionamiento
de
la
sucesión.
No
se
debe
ver
si
todos
los
herederos
son
capaces
o
incapaces.
Hay
una
forma
en
la
que
si
pueden
adquirir
todos
estos
incapaces
absolutos
o
relativos
à
por
prescripción.
No
adquieren
mientras
no
prescriban
las
acciones
que
se
pueden
ejercer
contra
ellos
por
parte
de
quienes
tienen
interés.
El
modo
de
adquirir
pasa
a
ser
la
prescripción
adquisitiva.
La
prescripción
es
prescripción
adquisitiva
extraordinaria
de
10
años
(no
se
entiende
que
el
incapaz
está
de
buena
fe).
(02/10/15)
Incapacidad:
prohibición
para
adquirir
por
modo
de
sucesión
de
causa
de
muerte,
pero
a
la
vez
es
una
prohibición
para
el
causante,
porque
no
puede
alterar
estas
normas.
El
Código
se
pone
en
situación
de
que
se
quieran
vulnerar
estas
causales
mediante
el
pago
de
una
deuda
(Ej.
se
impone
pagar
una
deuda
a
una
persona
incapaz,
para
hacerle
llegar
una
asignación).
El
código
establece
que
estas
disposiciones
van
a
ser
nulas.
Causales
de
Indignidad
para
Suceder
Indignidad:
falta
de
mérito
para
suceder.
La
indignidad
es
una
sanción
que
contempla
la
ley
y
que
excluye
a
un
asignatario
de
la
sucesión
de
un
causante,
por
actos
que
son
atentados
a
la
persona
del
difunto,
o
actos
que
dan
cuenta
de
un
olvido
de
sus
deberes
para
con
el
causante.
Es
parecida
al
desheredamiento
(se
priva
a
un
legitimario
del
todo
o
parte
de
su
legítima).
La
diferencia
es
que
la
indignidad
la
establece
la
ley,
mientras
que
el
desheredamiento
es
una
disposición
testamentaria.
El
desheredamiento
también
se
refiere
a
casos
parecidos.
La
indignidad
es
un
desheredamiento
legal.
Causales
de
indignidad:
se
establecen
de
forma
taxativa
(Art.
968-‐962).
Pero
hay
otras
causales
que
están
dispersas
en
el
código.
Art.
968
y
siguientes:
a. Homicidio
del
causante:
va
a
ser
indigno
de
suceder
la
persona
que
comete
el
homicidio
o
que
ha
intervenido
en
este
crimen
por
obra
o
consejo,
y
también
se
extiende
al
caso
de
quien
dejó
perecer
al
causante,
pudiendo
salvarlo
(omisión
de
socorro).
b. Atentado
grave
contra
el
causante
o
sus
parientes:
el
indigno
es
quien
comete
un
atentado
grave
a
la
vida,
al
honor
(injuria
o
calumnia),
o
a
los
bienes
del
causante
(estafa,
robo),
o
de
su
cónyuge
o
ascendientes
y
descendientes.
Este
atentado
grave
tiene
que
probarse
por
sentencia
ejecutoriada.
La
gravedad
del
atentado
la
va
a
determinar
el
juez
civil,
conociendo
el
juicio
de
declaración
de
indignidad.
c. Incumplimiento
del
deber
de
socorro:
consanguíneas
hasta
el
sexto
grado
inclusive,
que
en
estado
de
necesidad
o
destitución
(indigencia)
del
difunto
no
lo
socorrieron,
pudiendo
hacerlo.
d. Fuerza
o
dolo
para
obtener
disposiciones
testamentarias
en
su
favor:
es
indigno
quien
mediante
fuerza
o
dolo
obtiene
una
disposición
testamentaria
o
le
impide
testar.
Se
busca
resguardar
la
libertad
de
testar.
Si
se
trata
de
una
sucesión
testada,
el
testamento
va
a
ser
nulo
en
todas
sus
partes.
e. Detención
u
ocultación
del
testamento:
es
indigno
quien
detiene
el
testamento
o
lo
oculta.
Se
impide
que
se
cumpla
la
voluntad
del
testador.
La
detención
u
ocultación
tiene
que
haber
sido
realizada
en
forma
dolosa.
Como
excepción
al
régimen
general
del
código
civil,
en
este
caso
se
presume
el
dolo
por
el
hecho
de
la
detención
o
el
ocultamiento.
f. Falta
de
acusación
a
la
justicia
del
homicidio
del
causante:
si
no
da
pronto
aviso
a
la
justicia
también
es
indigno.
Son
indignas
las
personas
mayores
de
edad
que
no
acusaron
el
homicidio
tan
pronto
como
hubiese
sido
posible.
Para
esta
persona
tiene
que
haber
podido
acusar
a
la
justicia
la
comisión
de
este
crimen
por
si
o
por
procurador.
Lo
que
entiende
el
legislador
es
que
la
persona
que
con
su
silencio
contribuye
a
la
impunidad
del
homicida,
es
en
cierto
modo
su
cómplice.
Excepciones:
52
-‐ Cuando
la
justicia
ya
ha
comenzado
a
conocer
del
caso,
ya
sea
de
oficio
(acción
pública)
o
porque
se
puso
en
conocimiento
de
la
justicia
por
otra
persona.
-‐ Si
el
asignatario
que
puede
ser
declarado
indigno
es
el
cónyuge,
ascendiente
o
descendiente
de
quien
cometió
el
crimen,
o
pariente
por
consanguinidad
o
afinidad
hasta
el
3er
grado
inclusive.
g. Falta
de
instancia
por
el
nombramiento
de
un
guardador
al
difunto:
se
refiere
a
un
serio
olvido
del
sucesor
respecto
del
causante.
Alcanza
a
los
ascendientes
y
descendientes
que
están
llamados
a
descender
abintestato,
y
que
no
instaron
a
que
se
nombrar
un
tutor
o
curador
respecto
del
causante
impúber,
demente,
sordo
o
sordomudo
que
no
puede
darse
a
entender
claramente.
La
omisión
tiene
que
ser
por
1
año.
Después
que
se
cumple
un
año
pueden
pedir
que
se
nombre
el
tutor
o
curador
los
llamados
a
suceder
abintestato
en
segundo
grado.
Cesa
esta
causal
cuando
el
impúber
alcanza
mayoría
de
edad
o
el
demente
entra
en
administración
de
sus
bienes.
Se
refiere
sólo
a
las
situaciones
de
incapacidad
referidas
(no
se
contempla
a
los
incapaces
relativos:
menor
adulto
o
pródigo/interdicto).
h. Excusa
infundada
en
causa
del
albacea
o
del
guardador:
el
causante,
principalmente
el
testador,
puede
haberle
solicitado
a
una
persona
ser
designado
como
albacea,
y
la
persona
designada
como
albacea
se
excusa
y
rechaza
este
cargo.
Si
el
albacea
es
un
asignatario
forzoso,
la
indignidad
no
lo
alcanza
respecto
a
la
asignación
forzosa,
y
tampoco
cuando
la
justicia
rechaza
la
excepción
opuesta
por
el
albacea
(quien
termina
ejerciendo
sus
funciones).
i. Cuando
se
hace
una
promesa
al
difunto
de
hacer
pasar
bienes
al
incapaz:
las
asignaciones
hechas
a
un
incapaz
son
nulas,
por
lo
tanto,
si
el
asignatario
en
esta
causal
prometió
al
difunto
que
iba
a
hacer
llegar
bienes
a
un
incapaz,
puede
ser
declarado
indigno.
Hay
una
excepción:
temor
reverencial.
Si
hace
la
promesa
al
difunto
por
temor
reverencial
no
va
a
ser
declarado
indigno,
pero
si
ejecuta
esta
promesa
después
de
la
muerte
del
causante,
si
opera
la
causal.
A
lo
largo
del
código
hay
otras
causales
de
indignidad:
a. Art.
114
CC:
Cuando
se
trata
de
un
menor
de
edad
que
contrajo
matrimonio
sin
autorización
de
un
ascendiente,
estando
obligado
legalmente
a
obtenerla.
Es
parcialmente
indigno,
cuando
es
llamado
abintestato.
Sólo
le
va
a
corresponder
la
mitad
de
la
asignación
que
habría
obtenido
(de
quien
le
debió
prestar
el
consentimiento)
si
no
hubiese
incurrido
en
la
causal.
b. Art.
127
CC:
Viudo
o
viuda
que
tiene
hijos
de
un
matrimonio
precedente
y
algunos
o
todos
están
bajo
su
patria
potestad
o
tutela/curaduría.
En
este
caso
el
viudo
o
viuda
debe
efectuar
un
inventario
solemne
respecto
a
los
bienes
de
los
hijos
que
tiene
bajo
su
cuidado.
Si
no
efectúa
el
inventario
solemne
pierde
el
derecho
de
suceder
al
hijo
respecto
al
cual
no
efectuó
el
inventario
solemne.
c. Art.
219
CC:
Personas
que
hayan
participado
del
fraude
de
falso
pacto
o
suplantación
de
un
pretendido
hijo.
La
persona
que
participó
en
este
fraude,
y
después
se
quiere
valer
del
conocimiento
de
esta
situación
para
obtener
una
asignación
en
la
sucesión
del
causante,
va
a
ser
indigno.
d. Art.
1300
CC:
Se
trata
del
albacea
que
es
removido
judicialmente
de
su
cargo
por
dolo.
El
albacea
tiene
que
hacer
cumplir
al
pie
de
la
letra
la
voluntad
del
testador.
Por
dolo,
se
entiende,
que
en
la
ejecución
del
testamento
obró
de
forma
fraudulenta.
No
tiene
lugar
alguna
en
la
sucesión,
en
caso
que
se
le
designe
alguna
asignación.
e. Art.
1327
CC:
El
partidor
designado
en
el
testamento
que
no
acepta
el
cargo.
Por
la
misma
razón
del
albacea
que
se
excusa
sin
causa
grave.
f. Art.
1329
CC:
Cuando
el
juez
partidor
ha
sido
condenado
por
el
delito
de
prevaricación.
En
los
mismos
términos
del
albacea
removido
de
su
cargo
por
dolo,
se
incumple
un
deber.
Características
Indignidad
1. Se
tiene
que
declarar,
no
opera
de
pleno
derecho.
Se
requiere
la
declaración
judicial
de
la
indignidad
del
asignatario
respectivo.
No
produce
efecto
alguno
mientras
que
no
se
declare
en
juicio.
Mientras
no
se
declare
el
asignatario
se
reputa
heredero
o
legatario
perfecto,
y
los
actos
que
realice
son
válidos.
Pueden
pedir
la
declaración
de
indignidad:
los
que
estén
interesados,
supone
un
interés
económico
subordinado
a
esta
declaración
(pueden
acrecentar
su
asignación
o
pueden
obtener
la
asignación
del
indigno).
53
2. La
indignidad
pasa
a
los
herederos,
se
transmite.
El
indigno
se
reputa
heredero
o
legatario
mientras
no
sea
declarado
como
tal.
Si
fallece
esta
persona
sin
que
se
haya
declarado
la
indignidad,
sus
sucesores
también
van
a
ser
herederos
con
el
mismo
vicio
de
indignidad
del
que
adolecía
el
causante.
La
acción
de
indignidad
se
puede
ejercer
perfectamente
en
contra
de
los
herederos
de
quien
incurrió
en
la
causal
de
indignidad.
3. La
indignidad
no
pasa
contra
terceros
de
buena
fe.
Por
la
misma
razón
de
que
no
opera
de
pleno
derecho.
Hay
una
protección
de
la
apariencia.
Mientras
la
persona
no
es
declarada
indigna
puede
realizar
actos
válidos
respecto
a
su
asignación.
No
se
pueden
extender
los
efectos
de
la
indignidad
a
terceros
de
buena
fe.
4. La
herencia
o
legado
debe
restituirse
cuando
se
declara
la
indignidad.
Si
la
persona
bajo
causal
de
indignidad
adquiere
la
asignación
tiene
que
restituirla
una
vez
declarada
la
indignidad.
Extinción
Indignidad:
a. Perdón
del
ofendido:
la
indignidad
es
una
institución
de
interés
privado,
atiende
a
faltas
contra
la
persona
del
causante.
El
perdón
del
ofendido,
del
causante,
pone
término
a
la
causal
de
indignidad.
Si
el
causante
ya
falleció,
el
perdón
del
ofendido
se
puede
presumir
de
derecho
cuando
hay
disposiciones
testamentarias
posteriores
al
hecho
que
configuró
la
indignidad.
Incluso
opera
esta
presunción
aunque
alguna
persona
ofrezca
prueba
en
contrario.
b. Prescripción:
la
indignidad
se
purga
en
5
años
de
la
posesión
de
la
herencia
o
legado.
Se
tiene
que
entrar
a
poseer.
La
acción
de
indignidad
no
tiene
plazo
de
prescripción,
se
puede
interponer
en
todo
el
lapso
mientras
no
se
cumplan
los
5
años
de
posesión.
Reglas
comunes
para
Incapacidad
e
Indignidad:
a-‐ Excepción
de
incapacidad
e
indignidad:
los
deudores
testamentarios
o
hereditarios
no
pueden
oponer
la
excepción
de
incapacidad
o
indignidad.
Respecto
a
la
indignidad
se
entiende
perfectamente
esta
excepción,
porque
el
indigno
mientras
no
se
declare
es
heredero
o
legatario.
Actúa
como
heredero
propiamente
tal.
b-‐ Derecho
de
alimentos:
el
indigno
o
incapaz
no
se
ve
perjudicado
en
los
alimentos
que
le
asigna
la
ley.
Esto
es
similar
al
caso
de
la
injuria
atroz
en
materia
de
alimentos.
Incapacidad-‐Indignidad
a. Incapacidad
à
prohibición
para
adquirir
por
sucesión
por
causa
de
muerte.
Indignidad
à
sanción
que
impide
al
indigno
conservar
la
asignación,
porque
si
la
adquiere.
Respecto
del
incapaz
no
hay
delación
de
la
herencia,
respecto
al
indigno
si.
Al
momento
de
la
condena
judicial
en
caso
de
dañado
ayuntamiento
se
ve
el
momento
de
deferirse
la
herencia.
b. Incapacidad
à
puede
ser
relativa
o
absoluta.
Indignidad
à
es
una
sola,
se
refiere
a
una
determinada
sucesión,
persona
determinada.
c. Incapacidad
à
descansa
en
el
interés
público,
del
causante
pero
también
el
interés
público.
Indignidad
à
interés
privado
respecto
del
causante
(Ej.
Perdón
del
ofendido).
d. Indignidad
à
adquiere
las
sucesión
y
puede
transmitirla
o
transferirla.
Incapacidad
à
nada
puede
transmitir
a
sus
herederos
y
en
general,
por
eso
pasa
contra
terceros,
sean
de
buena
o
mala
fe.
e. Incapacidad
à
pasa
contra
terceros
de
buena
o
mala
fe.
Indignidad
à
no,
los
actos
de
enajenación
son
válidos
mientras
no
se
declare
indigno.
f. Incapacidad
à
se
purga
por
la
prescripción
adquisitiva
extraordinaria
de
la
herencia
o
legado
(10
años).
Indignidad
à
basta
poseer
5
años
la
herencia
o
legado.
Además
se
purga
por
el
perdón
del
ofendido.
(07/10/15)
Beneficio
de
inventario
(continuación)
Art.
1258
Se
hará
asimismo
responsable
de
todos
los
créditos
como
si
los
hubiese
efectivamente
cobrado;
sin
perjuicio
de
que
para
su
descargo
en
el
tiempo
debido
justifique
lo
que
sin
culpa
suya
haya
dejado
de
cobrar,
poniendo
a
disposición
de
los
interesados
las
acciones
y
títulos
insolutos.
54
Una
cosa
es
tener
un
límite
de
responsabilidad,
y
cuándo
yo
me
libero
materialmente
de
la
persecución
de
los
acreedores.
Existen
dos
formas
de
liberarse:
(i)
Entregar
los
bienes
hereditarios,
a
través
de
la
cesión
de
bienes.
Y
la
otra,
(ii)
es
a
través
de
la
demostración
de
una
cuenta
los
bienes
que
habían,
cuáles
son
las
deudas,
y
cómo
se
distribuyeron.
En
este
último
contexto,
el
heredero
beneficiario
debe
responder
de
los
créditos
que
tenía
la
sucesión,
debiendo
cobrarlos,
o
al
menos,
en
caso
de
no
poder
cobrarlos,
tiene
por
lo
menos
que
conservar
desde
el
punto
de
vista
jurídico
las
acciones
de
cobro,
para
cederlas
con
posterioridad.
Se
debe
recordar
que
los
activos
de
la
comunidad
hereditaria
no
solo
son
bienes
materiales.
Dentro
de
los
bienes
inmateriales
se
encuentran
los
créditos.
La
herencia
es
a
su
vez
acreedora
de
créditos,
o
puede
serlo.
Art.
1261.
El
heredero
beneficiario
podrá
en
todo
tiempo
exonerarse
de
sus
obligaciones
abandonando
a
los
acreedores
los
bienes
de
la
sucesión
que
deba
entregar
en
especie,
y
el
saldo
que
reste
de
los
otros,
y
obteniendo
de
ellos
o
del
juez
la
aprobación
de
la
cuenta
que
de
su
administración
deberá
presentarles.
Esto
es
similar
al
pago,
respecto
de
la
cesión
de
bienes
a
los
acreedores.
Esto
va
muy
relacionado
con
la
quiebra.
Art.
1262
Consumidos
los
bienes
de
la
sucesión,
o
la
parte
que
de
ellos
hubiere
cabido
al
heredero
beneficiario,
en
el
pago
de
las
deudas
y
cargas,
deberá
el
juez,
a
petición
del
heredero
beneficiario,
citar
a
los
acreedores
hereditarios
y
testamentarios
que
no
hayan
sido
cubiertos,
por
medio
de
tres
avisos
en
un
diario
de
la
comuna
o
de
la
capital
de
provincia
o
de
la
capital
de
la
región,
si
en
aquélla
no
lo
hubiere,
para
que
reciban
de
dicho
heredero
la
cuenta
exacta
y
en
lo
posible
documentada
de
todas
las
inversiones
que
haya
hecho;
y
aprobada
la
cuenta
por
ellos,
o
en
caso
de
discordia
por
el
juez,
el
heredero
beneficiario
será
declarado
libre
de
toda
responsabilidad
ulterior.
No
es
llegar
e
invocar
el
beneficio,
sino
que
los
herederos
beneficiarios
deben
preocuparse
de
la
conservación
de
todos
los
bienes
de
la
herencia,
del
pago
de
las
deudas.
Consumidos
todos
los
bienes,
y
existiendo
aún
acreedores,
el
juez
los
citará
mediante
3
avisos,
se
hará
una
junta
de
acreedores,
que
estudiarán
la
cuenta
de
los
herederos,
quedando
exonerados
en
caso
de
que
se
aprueben
las
-‐
Se
va
a
citar
a
esta
junta
solo
en
la
medida
que
existan
todavía
acreedores
que
no
se
han
visto
satisfechos
en
su
crédito.
¿Qué
ocurre
si
la
sucesión
está
muy
cargada
de
bienes?
Se
puede
sujetar
a
las
reglas
concursales,
con
un
reparto
que
sigue
las
reglas
de
la
prelación.
Un
doble
elemento:
Sustantiva,
que
es
el
límite
de
responsabilidad.
Y
adjetiva,
que
es
todo
aquello
requisito
procedimental
que
debe
cumplir
el
heredero
para
que
efectivamente
se
haga
valer
el
beneficio
de
inventario.
Acción
de
Petición
de
Herencia
‘Esta
es
una
de
las
protecciones
del
heredero’
Es
la
que
corresponde
al
verdadero
heredero,
que
la
ejerce
en
contra
del
falso
heredero
que
detenta
los
bienes
hereditarios,
y
que
tiene
por
objeto
que
los
bienes
hereditarios
sean
restituidos
a
los
verdaderos
herederos.
Haciendo
un
símil
con
la
acción
reivindicatoria
–dueño
no
poseedor
en
contra
del
poseedor
no
dueño-‐.
Aquí
encontramos
una
especie
de
acción
reivindicatoria
aplicada
a
la
herencia:
El
sujeto
activo
es
el
verdadero
heredero,
mientras
que
el
sujeto
pasivo
es
el
falso
heredero.
55
Ej.
Muere
una
persona,
y
corren
los
órdenes
de
sucesión,
puesto
que
el
hijo
único
nunca
fue
habido.
Es
así
como
los
hermanos
del
causante
piden
la
posesión
efectiva.
Si
está
vivo
el
hijo
único,
entonces
él
es
el
verdadero
heredero.
El
heredero
de
mejor
derecho
tiene
dos
acciones:
La
acción
de
petición
de
herencia,
para
que
se
le
restituyan
los
bienes,
y
en
el
evento
que
el
testamento
lo
perjudique,
tendrá
la
acción
de
reforma
de
testamento.
Ej.2
Una
persona
que
testa
dando
todo
al
Sr.
Morandé,
sin
tener
ningún
hijo,
cónyuge
o
ascendientes.
El
Sr.
Morandé
se
adjudica
los
bienes,
pero
luego
aparece
de
pronto
un
hijo
“perdido”,
quien
tendrá
derecho
a
las
legítimas.
¿Quién
puede
intentarla?
a. El
verdadero
heredero
b. Los
cesionarios
de
ese
verdadero
heredero:
El
cesionario
tiene
los
mismos
derechos
que
el
heredero,
puesto
que
lo
sustituye.
c. Si
a
su
vez
mueren
los
herederos,
los
herederos
del
heredero,
mientras
no
prescriba
la
acción.
Quienes
no
la
tienen:
Los
legatarios;
quienes
sí
tienen
acción
reivindicatoria
en
legados
de
especie
o
cuerpo
cierto,
dirigiéndola
primariamente
en
contra
de
los
herederos,
y
si
ha
salido
la
cosa
de
sus
manos,
se
dirige
en
contra
de
terceros.
Si
es
de
género,
la
acción
no
será
real,
sino
personal
–un
crédito-‐
y
será
dirigida
en
contra
de
los
herederos
para
el
pago
del
legado.
Contra
quién
se
dirige
la
acción
Art.
1264.
El
que
probare
su
derecho
a
una
herencia,
ocupada
por
otra
persona
en
calidad
de
heredero,
tendrá
acción
para
que
se
le
adjudique
la
herencia,
y
se
le
restituyan
las
cosas
hereditarias,
tanto
corporales
como
incorporales;
y
aun
aquellas
de
que
el
difunto
era
mero
tenedor,
como
depositario,
comodatario,
prendario,
arrendatario,
etc.,
y
que
no
hubieren
vuelto
legítimamente
a
sus
dueños.
à
En
contra
de
quien
detenta
las
cosas
en
calidad
de
heredero.
Si
no
lo
detenta
en
esa
calidad,
se
debe
dirigir
con
la
acción
reivindicatoria.
Esto
sucede
muy
frecuentemente.
Ej.
Muere
el
papá
del
profesor.
Hay
bienes
en
manos
de
terceros,
por
tanto,
se
debe
demandar
por
acción
reivindicatoria.
Solo
en
la
medida
que
se
toma
la
posición
de
heredero,
El
título
de
heredero,
por
regla
general,
será
el
que
consta
en
la
posesión
efectiva.
Pero
puede
ser
también
que
se
esté
actuando
como
heredero,
por
ejemplo,
a
través
de
instrumentos
públicos.
Es
difícil
que
una
persona
que
está
fuera
de
los
órdenes
de
sucesión,
detente
la
calidad
de
heredero.
Esta
acción
tiene
un
doble
efecto:
Que
se
adjudique
la
herencia,
y
que
se
hagan
retornar
los
bienes.
Se
debe
recordar
que
ésta
es
una
universalidad
jurídica,
distinta
de
los
bienes
que
la
componen.
El
primer
objeto
es
ser
reconocido
como
heredero,
y
reconocido
como
tal,
se
deben
retornar
los
bienes.
En
el
marco
del
juicio,
se
discutirá
la
calidad
de
heredero
y
la
restitución
de
los
bienes.
Efecto
de
la
acción
de
petición
de
herencia
Si
se
rechaza
la
acción,
se
consolida
el
derecho
de
quien
se
había
demandado
como
falso
heredero.
Si
se
acoge
la
acción,
se
da
el
doble
efecto:
1º
se
reconoce
la
calidad
de
heredero
y
2º
devienen
en
la
obligación
de
realizar
una
serie
de
prestaciones
mutuas,
tanto
el
demandante
como
el
demandado.
El
efecto
principal
es
la
restitución
de
bienes
al
demandante.
56
1)
Restitución
de
la
cosa
heredada:
Incluso
las
cosas
que
el
causante
no
detentaba
como
dueño,
sino
como
depositario,
arrendatario,
etc.
En
la
práctica,
se
busca
dejar
al
verdadero
heredero
en
la
situación
que
el
causante.
-‐ El
verdadero
heredero
debe
hacer
el
discernimiento
de
qué
bienes
son
parte
del
acervo
líquido
partible,
y
cuales
no
-‐ La
restitución
es
con
aumentos
y
mejoras
(Art.
1265)
Art.
1265.
Se
extiende
la
misma
acción
no
sólo
a
las
cosas
que
al
tiempo
de
la
muerte
pertenecían
al
difunto,
sino
a
los
aumentos
que
posteriormente
haya
tenido
la
herencia.
2)
La
restitución
de
los
frutos:
Art.
1266,
se
aplican
las
mismas
reglas
que
la
acción
reivindicatoria.
-‐ El
poseedor
de
mala
fe
restituir
cosa
y
los
fruto9s
civiles
y
naturales
que
la
cosa
produjo,
y
si
no
los
hubiere
producido,
deberá
restituir
lo
que
la
cosa
hubiera
(Ej.
En
caso
de
un
falso
heredero
doloso,
que
falsifica
un
testamento,
en
donde
se
adjudica
el
campo).
-‐ El
poseedor
de
buena
fe
debe
restituir
frutos
desde
el
momento
de
la
contestación
de
la
demanda.
Art.
1266.
A
la
restitución
de
los
frutos
y
al
abono
de
mejoras
en
la
petición
de
herencia,
se
aplicarán
las
mismas
reglas
que
en
la
acción
reivindicatoria.
Todo
heredero,
de
buena
o
mala
fe,
tiene
derecho
a
cobrar
lo
que
haya
invertido
en
obtener
los
frutos
(Art.
907).
3)
Las
mejoras:
Sigue
las
mismas
reglas
de
la
acción
reivindicatoria.
En
las
mejoras,
distinguimos
necesarias,
extraordinarias
y
voluptuarias.
Necesarias,
pueden
ser
ordinarias
o
extraordinarias
(dependiendo
de
la
periodicidad)
à
Tiene
derecho
a
pagarse
al
falso
heredero,
independiente
de
su
buena
o
mala
fe,
puesto
que
las
empleó
para
la
mantención
de
la
cosa.
4)
Que
el
falso
heredero
indemnice
por
los
deterioros:
Art.
1267.
Art.
1267.
El
que
de
buena
fe
hubiere
ocupado
la
herencia
no
será
responsable
de
las
enajenaciones
o
deterioros
de
las
cosas
hereditarias,
sino
en
cuanto
le
hayan
hecho
más
rico;
pero
habiéndola
ocupado
de
mala
fe,
lo
será
de
todo
el
importe
de
las
enajenaciones
y
deterioros.
Art.
1268.
El
heredero
podrá
también
hacer
uso
de
la
acción
reivindicatoria
sobre
cosas
hereditarias
reivindicables,
que
hayan
pasado
a
terceros,
y
no
hayan
sido
prescritas
por
ellos.
Si
prefiere
usar
de
esta
acción,
conservará,
sin
embargo,
su
derecho
para
que
el
que
ocupó
de
mala
fe
la
herencia
le
complete
lo
que
por
el
recurso
contra
terceros
poseedores
no
hubiere
podido
obtener,
y
le
deje
enteramente
indemne;
y
tendrá
igual
derecho
contra
el
que
ocupó
de
buena
fe
la
herencia
en
cuanto
por
el
artículo
precedente
se
hallare
obligado.
El
falso
heredero
que
tenía
la
conciencia
de
estar
de
buena
fe,
ocupaba
los
bienes
como
dueño.
La
sociedad
le
reconocía
esa
calidad
de
heredero,
por
tanto,
dispuso
de
los
bienes.
Si
estaba
de
buena
fe,
no
responde
ni
de
los
deterioros
de
la
cosa,
ni
de
las
enajenaciones,
salvo
que
lo
haya
hecho
más
rico.
¿A
qué
se
refiere
esto,
puesto
que
al
vender
siempre
se
puede
hacer
más
rico?
No
necesariamente,
puesto
que
se
pague
el
valor
comercial
del
bien,
y
no
gano
nada
extra.
Esto
aplica
respecto
de
la
enajenación
onerosa
del
bien.
Si
se
está
en
cambio
de
mala
fe:
se
devuelve
lo
que
se
recibió,
lo
que
vale
el
bien
y
los
excedentes.
Art.
1269.
El
derecho
de
petición
de
herencia
expira
en
diez
años.
Pero
el
heredero
putativo,
en
el
caso
del
inciso
final
del
artículo
704,
podrá
oponer
a
esta
acción
la
prescripción
de
cinco
años.
Igual
que
la
acción
reivindicatoria,
prescribe
cuando
otro
adquiere
por
prescripción
adquisitiva
la
cosa.
Aquí
el
CC
se
preocupó
de
explicitar
el
plazo:
Prescribe
la
acción
cuando
otro
adquiere
por
prescripción
el
57
derecho
real
de
herencia.
Salvo
el
caso
del
falso
heredero,
en
donde
prescribe
en
5
años.
Pasado
el
plazo,
y
demandado
el
heredero,
se
debe
oponer
la
excepción
perentoria
de
prescripción.
Partición
de
Bienes
Esta
materia
no
solo
aplica
a
estas
materias,
no
obstante
ser
tratada
en
el
libro
de
la
sucesión
en
el
CC.
Si
se
va
a
liquidar
una
sociedad
conyugal
o
una
civil,
se
echa
mano
a
la
partición.
Estas
normas
se
regulan
en
dos
cuerpos
legales:
Art.
1317
del
CC
(título
X),
y
en
el
CPC
entre
sus
Art.
645
y
666
–una
forma
de
hacer
la
partición,
es
mediante
la
designación
de
un
juez
partidor,
y
la
sustanciación
será
a
través
de
un
proceso
arbitral-‐.
La
muerte
de
una
persona
no
es
el
único
motivo
por
el
cual
varias
personas
queden
con
bienes
en
común.
Tal
es
el
caso
de
la
copropiedad
–que
hace
nacer
el
cuasicontrato
de
la
comunidad-‐.
En
lo
que
se
refiere
al
CC,
serán
aplicables
las
normas
de
la
partición
a
la:
-‐ División
de
la
comunidad
-‐ Liquidación
de
la
sociedad
conyugal
-‐ Liquidación
de
la
copropiedad.
Al
legislador
no
le
gustan
las
comunidades:
Las
miran
como
una
situación
“transitoria”,
en
el
sentido
de
que
siempre
está
en
condiciones
de
terminar.
La
ley
pone
las
condiciones
y
herramientas
para
que
los
copartícipes
puedan
liquidar
la
comunidad.
No
los
obliga
a
hacerlo,
pero
están
los
medios:
Una
de
esas
herramientas
es
que
la
acción
de
partición
es
calificada
como
imprescriptible.
Art.
1317.
Ninguno
de
los
coasignatarios
de
una
cosa
universal
o
singular
será
obligado
a
permanecer
en
la
indivisión;
la
partición
del
objeto
asignado
podrá
siempre
pedirse
con
tal
que
los
coasignatarios
no
hayan
estipulado
lo
contrario.
No
puede
estipularse
proindivisión
por
más
de
cinco
años,
pero
cumplido
este
término
podrá
renovarse
el
pacto.
Las
disposiciones
precedentes
no
se
extienden
a
los
lagos
de
dominio
privado,
ni
a
los
derechos
de
servidumbre,
ni
a
las
cosas
que
la
ley
manda
mantener
indivisas,
como
la
propiedad
fiduciaria.
Siempre
está
la
facultad
de
pedir
la
partición.
Y
la
ley,
para
que
la
situación
jurídica
no
sea
inestable,
permite
a
las
partes
pactar
convencionalmente
la
no
división,
de
“comunidad”,
pero
a
ese
le
pone
un
plazo
máximo
de
5
años,
renovable.
Aquí
hay
doctrina
para
los
dos
lados:
¿Se
puede
pactar
la
indivisión,
y
hacer
que
el
pacto
se
renueve
automática,
tácita
e
ininterrumpidamente?
No,
puesto
que
va
contra
el
espíritu
de
la
ley.
La
mayoría
de
la
doctrina
ha
interpretado
que
no
puede
ocurrir
aquello,
puesto
que
cada
vez
que
venza
el
pacto,
se
debe
renovar
necesariamente.
-‐
De
aceptarse
aquello,
implicaría
que
los
bienes
no
pudiesen
ser
movidos
El
Art.
1317
establece
casos
de
indivisión
forzada:
-‐ Es
así
como
las
servidumbres
son
indivisibles.
-‐ En
la
propiedad
fiduciaria,
la
ley
la
manda
a
ser
indivisa,
puesto
que
al
pasar
a
una
tercera
persona,
no
puede
pasar
dividida.
-‐ Las
cosas
que
físicamente
no
sean
divisibles
–sin
perjuicio
de
que
intelectualmente
se
puede
dividir
la
cosa.
Acción
de
partición
Características
1. Es
imprescriptible
(Art.
1317)
2. La
puede
entablar
cualquiera
de
los
partícipes
de
la
herencia,
los
herederos,
cesionarios
del
heredero,
etc.
Ej.
Muere
el
papá
del
profesor,
y
acto
seguido
muere
el
profesor.
La
señora
y
los
hijos
del
profesor
58
pueden
pedir
la
participación.
Pero
se
deja
la
obligación
de
que
se
actúe
como
si
fueran
una
sola
parte,
con
un
procurador
común.
3. No
puede
ser
pedido
por
aquellos
cuyos
derecho
está
subordinado
a
una
condición
suspensiva
(Art.
1319)
Art.
1319.
Si
alguno
de
los
coasignatarios
lo
fuere
bajo
condición
suspensiva,
no
tendrá
derecho
para
pedir
la
partición
mientras
penda
la
condición.
Pero
los
otros
coasignatarios
podrán
proceder
a
ella,
asegurando
competentemente
al
coasignatario
condicional
lo
que
cumplida
la
condición
le
corresponda.
Si
el
objeto
asignado
fuere
un
fideicomiso,
se
observará
lo
prevenido
en
el
título
De
la
propiedad
fiduciaria.
No
pueden
pedirla
mientras
penda
la
condición.
¿Era
necesario
que
dijera
esto?
No,
puesto
que
el
acreedor
sujeto
a
una
condición
pendiente
no
tiene
nada
–“germen
de
derecho”-‐,
salvo
el
derecho
a
impetrar
medidas
conservativas.
Respecto
de
él,
ni
siquiera
hay
delación.
Los
demás
herederos
pueden
impetrar
la
acción
de
partición,
debiendo
reservar
bienes
para
que,
en
la
medida
que
se
cumpla
la
condición,
se
haga
entrega
al
acreedor
sujeto
a
condición
suspensiva.
Ej.
Dejo
el
auto
a
Andrés,
pero
en
el
intertanto,
lo
tendrá
Juan
hasta
que
éste
se
reciba
de
abogado.
4. Tienen
acción
los
cesionarios
en
la
cuota
de
la
comunidad,
como
así
también
los
acreedores:
El
cesionario
del
heredero.
Art.
1320.
Art.
1320.
Si
un
coasignatario
vende
o
cede
su
cuota
a
un
extraño,
tendrá
éste
igual
derecho
que
el
vendedor
o
cedente
para
pedir
la
partición
e
intervenir
en
ella.
¿Qué
pasa
con
los
acreedores?
¿Pueden
pedir
la
partición?
Ej.
Uno
de
los
herederos
tiene
muchas
deudas.
El
padre
del
deudor
muere,
y
les
deja
un
campo
enorme
de
gran
valor
a
sus
herederos.
Los
acreedores
¿Pueden
pedir
la
partición?
Art.
524.
(CPC).
En
el
caso
del
inciso
1°
del
artículo
519,
podrá
el
acreedor
dirigir
su
acción
sobre
la
parte
o
cuota
que
en
la
comunidad
corresponda
al
deudor
para
que
se
enajene
sin
previa
liquidación,
o
exigir
que
con
intervención
suya
se
liquide
la
comunidad.
En
este
segundo
caso,
podrán
los
demás
comuneros
oponerse
a
la
liquidación,
si
existe
algún
motivo
legal
que
la
impida,
o
si,
de
procederse
a
ella,
ha
de
resultar
grave
perjuicio.
El.
Art.
524
del
CPC
señala
que
el
acreedor
podrá
dirigir
su
acción
sobre
parte
o
cuota
que
corresponda
al
deudor
en
la
comunidad.
Por
derecho
de
prenda
general,
tendrá
derecho
a
dirigirse
contra
todos
los
bienes
de
su
deudor,
dentro
de
los
cuales
se
encuentra
la
cuota
en
la
comunidad
–hereditaria
por
ejemplo-‐.
¿Con
qué
objeto?
Para
que
la
cuota
se
venda,
sin
partir
el
bien
(se
liquida
la
cuota,
y
con
ello
se
paga
la
cuota),
pero
también
que
se
pida
la
partición.
Sin
embargo,
este
mismo
precepto
le
da
una
serie
de
defensa
al
resto
de
los
comuneros,
para
oponerse
a
la
partición
(no
a
la
venta
de
cuota).
a.
Pueden
oponer
como
excepción
un
impedimento
legal:
Ej.
El
pacto
de
indivisión.
b.
Probar
en
el
juicio
que
la
partición
de
ese
bien
va
en
perjuicio
del
resto
también.
Ej.
Un
campo
que
es
una
“unidad
económica”,
podría
verse
disminuido
en
su
valor
producto
de
la
división.
En
tal
caso,
en
vez
de
dividir
el
bien,
se
vende
la
cuota
del
mismo.
Capacidad
para
ejercer
la
acción
Capacidad
general,
quienes
sean
libres
administradores
de
lo
suyo.
El
Art.
1322
dice:
Art.
1322.
Los
tutores
y
curadores,
y
en
general
los
que
administran
bienes
ajenos
por
disposición
de
la
ley,
no
podrán
proceder
a
la
partición
de
las
herencias
o
de
los
bienes
raíces
en
que
tengan
parte
sus
pupilos,
sin
autorización
judicial.
Pero
el
marido
no
habrá
menester
esta
autorización
para
provocar
la
partición
de
los
bienes
en
que
tenga
parte
su
mujer:
le
bastará
el
consentimiento
de
su
mujer,
si
ésta
fuere
mayor
de
edad
y
no
estuviere
imposibilitada
de
prestarlo,
o
el
de
la
justicia
en
subsidio.
59
Los
incapaces
lo
hacen
a
través
de
sus
representantes
legales.
Si
hay
menores
de
edad,
aparte
hay
que
pedirle
permiso
al
juez,
salvo
en
el
caso
de
la
mujer
casada
bajo
sociedad
conyugal,
en
donde
el
marido
requiere
únicamente
del
permiso
de
la
mujer
-‐ El
permiso
a
la
justicia
será
necesario
solo
en
la
medida
que
un
incapaz
quiera
provocar
la
partición.
Art.
1325.
Los
coasignatarios
podrán
hacer
la
partición
por
sí
mismos
si
todos
concurren
al
acto,
aunque
entre
ellos
haya
personas
que
no
tengan
la
libre
disposición
de
sus
bienes,
siempre
que
no
se
presenten
cuestiones
que
resolver
y
todos
estén
de
acuerdo
sobre
la
manera
de
hacer
la
división.
Serán,
sin
embargo,
necesarias
en
este
caso
la
tasación
de
los
bienes
por
peritos
y
la
aprobación
de
la
partición
por
la
justicia
ordinaria
del
mismo
modo
que
lo
serían
si
se
procediere
ante
un
partidor.
Los
coasignatarios,
aunque
no
tengan
la
libre
disposición
de
sus
bienes,
podrán
nombrar
de
común
acuerdo
un
partidor.
Esta
designación
podrá
recaer
también
en
alguna
de
las
personas
a
que
se
refiere
el
artículo
anterior,
con
tal
que
dicha
persona
reúna
los
demás
requisitos
legales.
Los
partidores
nombrados
por
los
interesados
no
pueden
ser
inhabilitados
sino
por
causas
de
implicancia
o
recusación
que
hayan
sobrevenido
a
su
nombramiento.
Si
no
se
acuerdan
en
la
designación,
el
juez,
a
petición
de
cualquiera
de
ellos,
procederá
a
nombrar
un
partidor
que
reúna
los
requisitos
legales,
con
sujeción
a
las
reglas
del
Código
de
Procedimiento
Civil
Este
artículo
se
relaciona
con
el
Art.
1396
Art.
1396.
Los
servicios
personales
gratuitos
no
constituyen
donación,
aunque
sean
de
aquellos
que
ordinariamente
se
pagan.
Cómo
se
efectúa
la
partición
de
la
herencia
La
ley
contempla
3
posibilidades:
1)
Por
el
causante
o
testador
en
vida
2)
Muerto
el
causante,
de
común
acuerdo
entre
los
herederos
3)
Muerto
el
causante,
mediante
juez
partidor
De
todas
ellas,
la
que
es
más
recurrente
es
la
de
común
acuerdo
entre
los
herederos.
Es
muy
extraño
que
sea
el
causante
quien
haga
la
partición
en
vida.
No
obstante
aquello,
es
posible
dejarlo
pactado
en
el
testamento.
La
partición
hecha
por
el
causante
es
un
acto
testamentario,
en
donde
señala
bienes
para
pagar.
Normalmente,
si
no
muere
en
un
tiempo
razonablemente
cercano,
la
distribución
del
patrimonio
no
será
acorde
a
la
situación
actual
de
los
mismos.
La
del
juez
partidor
es
minoritaria,
por
los
altos
costos
de
la
misma.
La
gestión
comienza
por
la
designación
voluntaria,
que
en
caso
de
desacuerdo,
se
deberá
recurrir
a
la
justicia.
La
partición
en
esta
hipótesis
es
materia
de
arbitraje
forzoso.
En
el
primer
comparendo
se
fijan
los
honorarios
del
juez
partidor.
El
juicio
arbitral
es
complejo:
Se
sustancia
en
comparendos,
ordinarios
y
extraordinarios.
Aquí
hay
disputas
respecto
a
cómo
adjudicarse
los
bienes.
Los
comparendos
son
verdaderas
terapias
psicológicas;
si
no
hay
acuerdo
al
final,
existe
laudo
arbitral.
El
acuerdo
entre
los
asignatarios
no
es
espontánea:
es
como
un
juicio
de
partición,
sin
juicio.
Es
asistido
por
un
abogado.
Lo
que
se
hace
es
efectuar
reuniones
con
los
herederos,
en
que
se
proponen
minutas
de
partición.
Primero
se
hace
un
inventario
de
los
bienes
que
se
han
de
partir.
Después
se
debe
poner
de
acuerdo
respecto
a
los
principios
para
la
partición
–Ej.
Si
hay
acciones,
se
deben
hacer
conjuntos
homogéneos
(Un
heredero
se
lleva
un
poco
de
acciones
de
X,
un
poco
de
Y,
y
los
demás
se
reparten
del
mismo
modo)-‐.
Logrado
el
acuerdo,
se
propone
una
minuta
de
partición,
facilitando
el
diálogo
entre
los
herederos.
En
dichas
reuniones
se
hacen
manifestaciones
de
voluntad,
y
en
tanto
todos
los
demás
estén
de
acuerdo,
se
deja
constancia
de
ello.
60
Esto
es
propio
de
grandes
herencias.
Es
muy
raro
que
en
estas
situaciones
se
llegue
a
una
sentencia
de
árbitro
partidor.
Se
busca
incluso
por
parte
del
juez
que
se
llegue
a
un
acuerdo
entre
las
partes
(cobrando
así
los
honorarios,
por
acuerdos
logrados).
(14/10/15)
Modos
de
Hacer
la
Partición:
-‐ Causante
-‐ Copartícipes
-‐ Juez
partidor
Partición
hecha
por
el
Causante
Art.
1318.
Si
el
difunto
ha
hecho
la
partición
por
acto
entre
vivos
o
por
testamento,
se
pasará
por
ella
en
cuanto
no
fuere
contraria
a
derecho
ajeno.
En
especial,
la
partición
se
considerará
contraria
a
derecho
ajeno
si
no
ha
respetado
el
derecho
que
el
artículo
1337,
regla
10ª,
otorga
al
cónyuge
sobreviviente.
El
causante
en
vida
puede
haber
hecho
la
partición
en
el
testamento,
sujetándose
a
las
formalidades
propias
del
tipo
de
testamento
que
se
quiera
dictar,
pero
además
se
abre
la
posibilidad
a
que
la
partición
también
se
haga
por
acto
entre
vivos.
Las
formalidades
de
este
acto
entre
vivos
no
están
reguladas
en
ninguna
parte,
por
lo
tanto
se
entiende
que
se
realiza
sin
formalidades.
Esta
norma
se
topa
con
una
disposición
de
la
ley
de
impuesto
a
la
herencia
que
cuando
habla
de
la
partición
dice
que
tiene
que
constar
por
escritura
pública.
Siempre
se
ha
entendido
que
esta
ley
se
refiere
a
la
partición
hecha
por
los
coherederos.
Esta
partición
hecha
entre
acto
entre
vivos
es
minoritaria.
Se
recomienda
hacerla
constar
en
escritura
pública
por
un
tema
de
prueba,
no
de
solemnidad.
Límite
del
causante:
no
puede
pasar
a
llevar
derechos
ajenos.
No
se
pueden
incluir
bienes
en
la
partición
que
no
son
propios.
Viola
el
derecho
de
terceros
la
partición
que
no
respeta
las
legítimas.
El
causante
puede
designar
bienes
al
hacer
la
partición.
Puede
decir
de
qué
forma
se
van
a
pagar
los
bienes.
Pero
lo
que
no
puede
hacer
el
causante
es
a)
delegar
esta
facultad
en
un
tercero
y
b)
ponerle
precio
o
tasar
esos
bienes.
Si
el
causante
tuviera
la
facultad,
además
de
designar
los
bienes,
tasarlos,
sería
una
forma
indirecta
de
violar
las
legítimas,
porque
podría
sobrevalorar
ciertos
bienes
para
completar
las
hijuelas.
Hay
varios
recursos
que
los
herederos
pueden
utilizar
para
cumplir:
-‐ Acción
de
reforma
de
testamento
-‐ Los
herederos
de
común
acuerdo
puede
completar
esa
partición
por
medio
de
“los
alcances.”
Partición
hecha
por
los
Copartícipes
o
Coasignatarios
Art.
1325
y
ss.
Art.
1325.
Los
coasignatarios
podrán
hacer
la
partición
por
sí
mismos
si
todos
concurren
al
acto,
aunque
entre
ellos
haya
personas
que
no
tengan
la
libre
disposición
de
sus
bienes,
siempre
que
no
se
presenten
cuestiones
que
resolver
y
todos
estén
de
acuerdo
sobre
la
manera
de
hacer
la
división.
Serán,
sin
embargo,
necesarias
en
este
caso
la
tasación
de
los
bienes
por
peritos
y
la
aprobación
de
la
partición
por
la
justicia
ordinaria
del
mismo
modo
que
lo
serían
si
se
procediere
ante
un
partidor.
Los
coasignatarios,
aunque
no
tengan
la
libre
disposición
de
sus
bienes,
podrán
nombrar
de
común
acuerdo
un
partidor.
Esta
designación
podrá
recaer
también
en
alguna
de
las
personas
a
que
se
refiere
el
artículo
anterior,
con
tal
que
dicha
persona
reúna
los
demás
requisitos
legales.
Los
partidores
nombrados
por
los
interesados
no
pueden
ser
inhabilitados
sino
por
causas
de
implicancia
o
recusación
que
hayan
sobrevenido
a
su
nombramiento.
61
Reglas:
1. Tienen
que
concurrir
todos
al
acto.
No
solamente
basta
con
concurrir,
tienen
que
estar
todos
de
acuerdo
con
el
modo
de
hacer
la
partición.
2. Aún
concurriendo
todos,
no
deben
haber
cosas
previas
que
resolver.
Tiene
que
haber
acuerdo
total
entre
los
coasignatarios
acerca
de
los
bienes
que
se
van
a
partir,
de
quiénes
son
los
copartícipes
y
cuáles
son
sus
respectivos
derechos.
Si
no
hay
acuerdo,
previo
a
proceder
a
la
partición,
se
tendrá
que
ir
donde
el
juez
de
la
herencia
(no
juez
partidor),
para
que
determine
quiénes
son
los
copartícipes,
cuáles
son
los
bienes,
y
en
qué
calidad
concurre
cada
uno.
El
estar
de
acuerdo
en
el
modo
de
cómo
hacer
la
partición
también
se
debería
incluir,
pero
no
es
algo
que
se
debe
tener
presente
en
primera
instancia,
esto
viene
después.
La
escritura
de
partición
puede
dar
pasos
a
otros
actos
que
completen
la
adjudicación.
Si
la
escritura
adjudica
un
inmueble,
se
va
a
tener
que
llevar
la
escritura
al
CBR
para
que
la
inscripción
de
la
herencia
pase
a
generar
una
escritura
propia.
Esta
inscripción
no
es
tradición.
Es
para
mantener
la
historia
fidedigna
de
la
propiedad.
Los
bienes
se
deben
tasar
por
peritos.
Art.
1335.
Es
la
base
sobre
la
que
procede
el
partidos
para
asignar
las
especies.
Art.
CPC
modifica
esta
situación
y
establece
una
serie
de
excepciones
de
cuando
no
es
necesario
tasar
por
peritos.
No
es
necesario
cuando
son
todos
capaces
y
están
todos
de
acuerdo
en
cómo
hacer
la
partición.
Incluso
habiendo
incapaces
no
es
necesario
tasar
con
peritos
cuando
se
trate
de
tasar
bienes
muebles,
cuando
se
trate
de
tasar
inmuebles
con
el
solo
efecto
de
poner
un
mínimo
para
la
subasta,
o
cuando
se
trata
de
tasar
inmuebles
y
existen
en
los
autos
antecedentes
que
justifiquen
la
tasación
hecha
por
las
partes.
Autos:
se
refiere
al
expediente
de
posesión
efectiva
que
se
tramitaba
ante
el
juez.
Ahora
esto
no
pasa.
Se
entiende
que
los
autos
es
el
expediente
judicial
o
el
expediente
administrativo.
Acá
hay
antecedentes
de
valoración
porque
el
inventario
es
valorado
y
porque
la
ley
de
impuesto
a
la
herencia
dice
cómo
se
deben
valorar
cada
uno
de
los
bienes,
para
efecto
de
calcular
el
impuesto.
Alguna
base
hay.
Obviamente
esta
valoración
normalmente
está
castigada.
Siempre
el
avalúo
fiscal
es
menor
al
avalúo
comercial.
Para
cumplir
la
norma
de
que
haya
antecedentes
en
los
autos,
en
la
escritura
de
partición
se
protocolizan
los
antecedentes.
Ej.
Avalúo
fiscal
de
los
inmuebles,
tasaciones,
etc.
El
SII
ha
fallado
varias
veces
diciendo
que
si
en
la
partición
hay
un
mayor
valor,
este
mayor
valor
no
es
renta.
Pero
siempre
pone
una
prevención
de
que
ellos
siempre
conservan
la
facultad
que
les
permite
revisar
la
partición
y
tasar.
Es
un
incentivo
para
que
el
valor
que
se
ponga
sea
el
de
mercado.
3. Que
haya
acuerdo
en
la
manera
de
hacer
la
partición
4. Que
se
tasen
los
bienes
5. Que
se
apruebe
la
partición
judicialmente,
del
mismo
modo
como
si
se
procediera
ante
un
partidor.
Art.
1342.
Esta
aprobación
judicial
sólo
se
da
cuando
hay
incapaces
o
ausentes.
Si
la
partición
es
hecha
de
común
acuerdo
entre
todos
y
no
hay
incapaces
no
se
necesita
valoración
de
peritos
ni
aprobación
judicial.
El
objeto
que
tiene
el
llevarle
al
juez
la
partición
es
que
el
juez
la
pueda
revisar
para
que
no
se
pasen
a
llevar
los
derechos
de
los
incapaces.
El
juez
hace
una
revisión
formal
de
que
se
estén
cumpliendo
todos
los
requisitos
y
de
que
no
se
estén
violando
las
legítimas
o
derechos
de
incapaces.
Forma:
escritura
pública.
Partición
hecha
por
el
Juez
Partidor
Se
llega
a
esta
forma
de
hacer
la
partición
porque
los
copartícipes
no
se
han
puesto
de
acuerdo
en
cómo
hacerla.
Esta
es
una
materia
de
arbitraje
forzoso.
Art.
235
COT.
Por
regla
general,
el
árbitro
va
a
ser
un
árbitro
de
derecho.
Sin
embargo,
si
todos
los
copartícipes
son
capaces,
libres
administradores
de
lo
suyo,
62
pueden
darle
facultades
de
árbitro
arbitrador.
Incluso
si
hay
incapaces,
las
partes
le
pueden
dar
carácter
de
árbitro
mixto
siempre
que
el
juez
de
la
herencia
lo
apruebe.
No
puede
ser
arbitrador
cuando
hay
incapaces.
El
partidor
que
nombra
el
causante
en
el
testamento,
o
que
nombra
el
juez
competente
a
petición
de
los
copartícipes
va
a
ser
siempre
un
árbitro
de
derecho.
Los
únicos
facultades
para
darle
calidad
de
arbitrador
o
mixto
son
los
copartícipes,
siempre
que
puedan.
Requisitos
para
ser
partidor:
a. Abogado
habilitado
para
ejercer
la
profesión.
b. Libre
administración
de
sus
bienes.
c. Se
le
aplican
las
causales
de
implicancia
y
recusación:
Lo
que
permite
la
ley
es
que
el
resto
de
los
coasignatarios
vayan
donde
el
juez
competente
y
pidan
que
aplique
la
causal
de
implicancia
o
recusación,
pero
no
inhibe
al
causante
de
nombrarlo.
Si
el
causante
es
el
que
nombra
el
partidor,
las
causales
de
implicancia
y
recusación
quedan
vivas,
y
los
copartícipes
las
tienen
que
hacer
valer.
Puede
ser
que
el
causante
no
dictó
testamento
y
no
se
nombró
partidor.
Los
herederos
nombrarán
el
partidor
de
común
acuerdo
o
por
medio
del
juez.
Si
lo
nombran
de
común
acuerdo
y
se
le
puede
aplicar
una
causal
de
implicancia
o
recusación,
se
entiende
que
los
herederos
al
nombrarlo
están
“perdonando”
esta
causal.
El
nombramiento
por
causante
del
partidor
puede
ser
por
acto
testamentario
o
por
instrumento
público.
Los
partícipes
pueden
revocar
este
nombramiento,
siempre
que
lo
hagan
de
forma
unánime.
Normalmente
el
causante
va
a
nombrar
partidor
en
el
testamento,
normalmente
se
nombra
partidor
a
su
abogado.
Puede
ser
que
al
abogado
al
momento
de
la
muerte
del
causante
le
toque
jugar
roles
ingratos,
al
ser
la
persona
de
confianza
del
causante.
Normalmente
el
abogado
de
confianza
del
causante
no
goza
de
confianza
de
los
herederos.
El
COT
permite
que
los
coasignatarios
revoquen
la
asignación
por
acuerdo
unánime.
El
juez
partidor
nombrado
por
el
causante
tiene
una
competencia
limitada,
es
competente
solamente
para
partir
la
herencia
del
causante,
no
otras
comunidades
o
bienes
comunes
(a
menos
que
le
den
competencia).
El
causante
no
le
puede
imponer
partidor
a
terceros
que
no
sean
sus
herederos.
Los
coasignatarios
también
lo
pueden
nombrar,
y
se
necesita
acuerdo
unánime.
Este
acuerdo
unánime
debe
constar
por
escrito.
En
la
práctica
se
ponen
todos
de
acuerdo,
van
donde
el
partidor,
le
proponen
ser
juez
partidor,
y
el
acuerdo
por
escrito
consta
en
el
acta
del
primer
comparendo,
“acta
de
compromiso.”
Es
el
acta
que
levanta
el
juez
árbitro
donde
se
fija
el
procedimiento,
y
ahí
queda
por
escrito
que
lo
han
designado
unánimemente.
Si
hay
incapaces
el
nombramiento
de
común
acuerdo
lo
debe
aprobar
el
juez.
incluso
habiendo
incapaces,
conviene
más
llegar
a
un
acuerdo
en
el
nombre
del
partidor
e
ir
a
que
el
juez
lo
apruebe,
antes
de
que
el
juez
lo
nombre
directamente
(generalmente
nombra
a
abogados
sin
experiencia
en
esto).
Si
no
hay
acuerdo
entre
las
partes
el
que
lo
nombra
es
el
juez
competente.
La
CS
dictó
un
auto
acordado
donde
estableció
criterios
más
o
menos
objetivos
y
obligó
a
hacer
lista
de
abogados
que
se
postulan
para
ser
jueces
árbitros.
El
juez
tiene
que
de
algún
modo
respetar
un
turno.
Aceptación
del
Cargo
y
Plazo
para
desempeñarlo
Art.
1327.
El
partidor
no
es
obligado
a
aceptar
este
encargo
contra
su
voluntad
(nombrado
por
el
juez);
pero
si,
nombrado
en
testamento,
no
acepta
el
encargo,
se
observará
lo
prevenido
respecto
del
albacea
en
igual
caso
(se
hace
indigno
para
suceder,
a
menos
que
justifique
causa
grave).
Art.
1328.
El
partidor
que
acepta
el
encargo,
deberá
declararlo
así,
y
jurará
desempeñarlo
con
la
debida
fidelidad,
y
en
el
menor
tiempo
posible
(plazo
máximo
de
2
años
prorrogables).
63
El
juramento
se
produce
en
el
acto
de
la
notificación.
Si
es
el
juez
el
que
lo
designa,
va
a
tener
que
notificar
de
esta
designación
un
receptor,
y
este
acto
le
va
a
tomar
juramento.
También
puede
pasar
que
lo
designa
pero
el
abogado
ya
sabe
que
va
a
ser
designado,
y
está
afuera
de
la
audiencia
de
designación.
Puede
jurar
ante
el
secretario
en
el
acta
del
tribunal.
Responsabilidad
y
prohibiciones
del
partidor
Art.
1329.
La
responsabilidad
del
partidor
se
extiende
hasta
la
culpa
leve;
y
en
el
caso
de
prevaricación,
declarada
por
el
juez
competente,
además
de
estar
sujeto
a
la
indemnización
de
perjuicio,
y
a
las
penas
legales
que
correspondan
al
delito,
se
constituirá
indigno
conforme
a
lo
dispuesto
para
los
ejecutores
de
últimas
voluntades
en
el
artículo
1300.
-‐ Responde
de
culpa
leve
en
el
desempeño
de
su
cargo
-‐ Puede
estar
en
curso
de
cometer
alguno
de
los
delitos
propios
de
la
sede
jurisdiccional
-‐ Tiene
una
pena
adicional
à
se
hace
indigno
de
suceder.
Se
aplica
cuando
aparte
de
partidor
era
beneficiario
de
una
asignación
testamentaria.
Esto
sucede
cuando
el
partidor
era
además
coasignatario
universal
o
singular
de
la
misma
herencia.
Efectos
de
la
Partición
(Juicio
de
Partición)
Ya
casi
nadie
va
a
un
juicio
de
partición
en
la
herencia.
Generalmente
el
abogado
juez
partidor
oficia,
pero
la
partición
toma
forma
de
común
acuerdo.
Lo
más
interesante
del
juicio
de
partición
es
las
reglas
del
Art.
1337.
La
partición
tiene
dos
efectos
clásicos:
-‐ Declarativo
-‐ Retroactivo
Art.
1344.
Cada
asignatario
se
reputará
haber
sucedido
inmediata
y
exclusivamente
al
difunto
en
todos
los
efectos
que
le
hubieren
cabido,
y
no
haber
tenido
jamás
parte
alguna
en
los
otros
efectos
de
la
sucesión.
Por
consiguiente,
si
alguno
de
los
coasignatarios
ha
enajenado
una
cosa
que
en
la
partición
se
adjudica
a
otro
de
ellos,
se
podrá
proceder
como
en
el
caso
de
la
venta
de
cosa
ajena.
Art.
1345.
El
partícipe
que
sea
molestado
en
la
posesión
del
objeto
que
le
cupo
en
la
partición,
o
que
haya
sufrido
evicción
de
él,
lo
denunciará
a
los
otros
partícipes
para
que
concurran
a
hacer
cesar
la
molestia,
y
tendrá
derecho
para
que
le
saneen
la
evicción.
Esta
acción
prescribirá
en
cuatro
años
contados
desde
el
día
de
la
evicción.
Una
vez
hecha
la
partición
se
entiende
que
el
coasignatario
nunca
estuvo
en
comunidad,
y
no
le
cupo
ningún
derecho
sobre
los
bienes
que
no
le
fueron
adjudicados.
La
partición
declara
el
dominio,
no
constituye
ni
transfiere
el
dominio.
El
dominio
se
adquiere
por
sucesión
por
causa
de
muerte.
Se
hereda
directamente
sin
que
entre
medio
haya
habido
ninguna
comunidad,
aunque
de
hecho
la
hubo.
Por
eso
se
dice
que
es
retroactivo,
porque
se
tiene
como
dueño
al
heredero
desde
el
momento
de
la
muerte
del
causante,
no
desde
la
fecha
de
la
partición.
Adjudicación:
Acto
de
entrega
en
el
cual
a
cada
uno
de
los
indivisionarios
o
coasignatarios
se
le
concretiza
su
derecho
en
bienes
individuales.
Acto
por
medio
del
cual
se
concretizan
bienes.
En
la
adjudicación
el
comunero
pasa
a
ser
propietario
exclusivo.
Se
puede
dar
el
caso
que
en
un
acto
de
partición
se
adjudiquen
bienes
en
común.
Ej.
Bien
que
no
puede
ser
divisible.
Se
puede
establecer
una
comunidad
(Ej.
Inmobiliaria).
La
diferencia
entre
esta
comunidad
y
la
comunidad
hereditaria
es
que
en
ésta
no
estaban
establecidas
las
cuotas.
Igual
se
tiene
que
inscribir
la
partición
y
se
va
a
dar
esta
doble
dimensión:
dueños
exclusivos
de
una
cuota
determinada
y
dueños
en
64
común
del
bien.
Hasta
antes
de
la
partición
son
todos
comuneros
y
son
dueños
del
derecho
real
de
herencia,
no
la
parte
de
la
comunidad
en
ese
bien
específico.
La
adjudicación
supone
la
calidad
de
comunero
(Art.
1337
inciso
1).
Los
efectos
declarativos
y
retroactivos
solo
se
dan
en
la
partición
cuando
el
que
se
adjudica
un
bien
es
un
comunero.
Cuando
entra
un
tercero
se
pierden
estos
efectos,
y
pasa
a
ser
traslaticia
de
dominio
la
partición.
Es
más
manifiesto
esto
cuando
como
parte
del
proceso
de
liquidación
se
sacan
bienes
a
remate.
Los
coasignatarios
pueden
pedir
que
se
incluyan
terceros
ajenos
a
la
herencia
para
que
el
precio
suba
y
sea
real.
Si
el
que
se
adjudica
el
bien
en
el
remate
es
un
coasignatario
hay
efecto
declarativo
y
retroactivo.
Si
se
adjudica
el
bien
un
tercero
no
se
producen
estos
efectos
y
estamos
frente
a
una
compraventa.
(28/10/15)
Efecto
Declarativo
Partición
falta
principio
El
juez
partidor
intentará
que
las
partes
lleguen
a
un
acuerdo.
Solo
cita
a
comparendo
extraordinario
cuando
no
hay
acuerdo
de
partición.
Incluso
cuando
no
hay
acuerdo
los
bienes
se
sacan
a
remate.
En
este
remate
puede
ser
que
se
permita
que
vayan
sólo
los
comuneros.
La
adjudicación
mediante
remate
no
obsta
al
efecto
retroactivo.
Si
obsta
cuando
un
tercero
entra
al
remate
y
se
adjudica
un
bien
(esto
se
hace
porque
tiene
el
efecto
de
que
sube
el
precio).
Si
se
permite
que
haya
terceros
se
logra
transar
los
bienes
a
un
precio
de
mercado.
Tampoco
obsta
al
efecto
declarativo
de
la
partición
que
haya
particiones
por
alcance.
Como
es
difícil
hacer
calzar
el
porcentaje
que
toca
en
la
herencia
con
la
valoración
de
los
bienes
que
conforman
la
hijuela,
se
dejan
estos
alcances
que
pueden
ser
a
favor
o
en
contra.
Los
alcances
se
tienen
que
pagar
a
los
otros
coherederos
en
dinero.
Esto
no
obsta
al
efecto
declarativo
o
retroactivo.
El
alcance
es
lo
que
se
recibe
por
sobre
de
la
hijuela.
Tampoco
obsta
a
este
efecto
si
todos
los
coherederos
de
común
acuerdo
venden
un
inmueble,
y
se
reparten
el
dinero
producto
de
esa
renta.
También
se
produce
el
efecto
retroactivo
y
declarativo.
Se
produce
una
subrogación
real
de
el
bien
por
el
dinero.
Este
efecto
está
en
el
Art.
1344
Y
718
(posesión).
Art.
1344.
Cada
asignatario
se
reputará
haber
sucedido
inmediata
y
exclusivamente
al
difunto
en
todos
los
efectos
que
le
hubieren
cabido,
y
no
haber
tenido
jamás
parte
alguna
en
los
otros
efectos
de
la
sucesión.
Por
consiguiente,
si
alguno
de
los
coasignatarios
ha
enajenado
una
cosa
que
en
la
partición
se
adjudica
a
otro
de
ellos,
se
podrá
proceder
como
en
el
caso
de
la
venta
de
cosa
ajena.
Definición
de
este
efecto:
consiste
en
considerar
que
el
adjudicatario
ha
sucedido
inmediata
e
indirectamente
al
causante
en
los
bienes
que
se
le
adjudican,
y
por
tanto,
no
ha
formado
parte
alguna
de
la
comunidad
hereditaria.
Créditos
en
contra
de
la
Sucesión
(Deudas)
El
patrimonio
del
causante
está
formado
por
activos
y
pasivos,
sin
embargo
la
comunidad
hereditaria
se
forma
solo
sobre
el
activo
(protección
del
acreedor).
Si
bien
es
cierto
la
ley
no
estableció
que
las
deudas
se
adelantaban
o
vencieran
anticipadamente
su
plazo
por
la
muerte
del
causante,
si
protegió
al
acreedor
de
la
comunidad
hereditaria.
El
pasivo
lo
puso
en
otra
glosa.
Está
en
una
glosa
anterior.
Las
deudas
hereditarias
están
en
las
bajas
generales
de
la
herencia,
las
deudas
no
forman
parte
de
la
comunidad
hereditaria
partible.
Se
rebajan
antes,
a
lo
menos
intelectualmente.
65
Se
ponen
dos
obligaciones
à
responsabilidad
de
reservar
bienes
suficientes
para
el
pago
de
estas
deudas.
Se
excluyen
bienes
de
la
partición
para
pagar
deudas
o
se
asignan
pagos
de
deudas
a
herederos
determinados.
Art.
1354.
Las
deudas
hereditarias
se
dividen
entre
los
herederos
a
prorrata
de
sus
cuotas.
Así
el
heredero
del
tercio
no
es
obligado
a
pagar
sino
el
tercio
de
las
deudas
hereditarias.
Pero
el
heredero
beneficiario
no
es
obligado
al
pago
de
ninguna
cuota
de
las
deudas
hereditarias
sino
hasta
concurrencia
de
lo
que
valga
lo
que
hereda.
Lo
dicho
se
entiende
sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
los
artículos
1356
y
1526.
Sobre
los
bienes
se
forma
una
comunidad,
y
las
deudas
se
dividen
de
pleno
derecho
a
prorrata
de
las
cuotas
hereditarias.
-‐ No
hay
comunidad
-‐ Se
dividen
en
relación
a
la
cuota,
salvo
que
se
acepte
la
herencia
con
beneficio
de
inventario.
La
responsabilidad
de
pago
está
limitada
por
el
monto
en
dinero
de
lo
que
efectivamente
haya
recibido
como
asignación.
Art.
1526.
Si
la
obligación
no
es
solidaria
ni
indivisible,
cada
uno
de
los
acreedores
puede
sólo
exigir
su
cuota,
y
cada
uno
de
los
codeudores
es
solamente
obligado
al
pago
de
la
suya;
y
la
cuota
del
deudor
insolvente
no
gravará
a
sus
codeudores.
Exceptúanse
los
casos
siguientes:
4º.
Cuando
por
testamento
o
por
convención
entre
los
herederos,
o
por
la
partición
de
la
herencia,
se
ha
impuesto
a
uno
de
los
herederos
la
obligación
de
pagar
el
total
de
una
deuda,
el
acreedor
podrá
dirigirse
o
contra
este
heredero
por
el
total
de
la
deuda,
o
contra
cada
uno
de
los
herederos
por
la
parte
que
le
corresponda
a
prorrata.
Hay
parte
de
la
doctrina
que
ha
dicho
que
este
artículo
entra
en
contradicción
con
el
1354
(sobre
las
deudas
hereditarias
no
hay
comunidad,
se
dividen
de
pleno
derecho
en
las
cuotas).
Art.
1526
à
parte
enunciando
lo
que
son
las
obligaciones
simplemente
conjuntas,
y
pone
una
excepción
en
que
el
acuerdo
entre
los
coherederos
puede
asignar
una
deuda
a
uno
de
ellos
en
particular.
Pero
el
acreedor
tendrá
una
opción:
podrá
consentir
y
cobrar
al
que
se
le
asigna
la
deuda,
o
cobrar
a
cada
uno
de
los
herederos
por
su
cuota.
Se
hizo
así
por
un
tema
de
evaluación
del
riesgo.
Cuando
una
persona
presta
dinero
hace
una
evaluación
de
riesgo
de
la
contraparte.
Entonces
sería
injusto
que
esta
deuda
se
asigne
a
otra
persona,
se
puede
prestar
para
que
mediante
la
sucesión
queden
deudas
impagas.
Se
permite
volver
a
hacer
una
evaluación
de
riesgo.
El
riesgo
de
la
muerte
va
involucrado
en
toda
evaluación.
La
ley
no
busca
asegurar
el
pago,
busca
que
las
condiciones
generales
que
están
dadas
para
el
pago
se
mantengan.
La
asignación
de
la
deuda
para
el
acreedor
no
es
obligatoria.
El
acreedor
puede
cobrar
por
completo
a
quien
se
le
asignó
la
deuda,
o
cobrar
a
cada
uno
de
los
herederos
por
su
cuota.
Parte
de
la
doctrina
dice
que
estos
dos
artículos
entran
en
contradicción.
Lo
que
ha
dicho
la
doctrina
más
autorizada
ha
sido
que
ocupando
las
reglas
básicas
de
interpretación
de
la
ley
se
tiene
que
intentar
armonizar
la
interpretación
de
los
artículos.
Estos
artículos
se
refieren
a
personas
distintas,
por
lo
que
la
contradicción
es
aparente.
Art.
1526
à
está
reglamentando
la
relación
de
los
herederos
con
el
acreedor
(obligación
a
la
deuda)
Art.
1554
à
está
reglamentando
las
relaciones
entre
los
coherederos
(contribución
a
la
deuda)
Perfectamente
un
heredero
que
paga
el
100%
de
la
deuda
se
puede
dirigir
a
los
coherederos,
cada
uno
por
su
cuota.
Esto
no
puede
darse
cuando
la
asignación
de
la
deuda
completa
forma
parte
de
la
hijuela,
cuando
se
calcula
el
valor
de
la
hijuela
incluyendo
la
deuda.
Respecto
del
deudor
los
créditos
se
dividen
de
pleno
derecho
al
fallecer
el
causante.
Cada
deudor
estará
obligado
solamente
a
pagar
su
cuota,
salvo
que
el
causante
le
haya
asignado
una
cuota
mayor.
66
Entre
los
herederos
entre
sí,
el
crédito
puede
a
lo
menos
intelectualmente
mantenerse
indiviso
hasta
la
partición.
Hay
un
crédito
hipotecario
que
vence
en
cuotas.
Desde
el
punto
de
vista
del
acreedor,
se
debería
ir
a
cada
uno
de
los
herederos
del
causante
a
cobrar
sus
respectivas
partes
por
al
deuda.
Puede
ser
que
se
adjudique
a
alguno
de
los
herederos
el
inmueble
con
la
deuda
en
la
partición.
En
este
caso
se
produce
un
ajuste
de
cuentas
entre
los
coherederos.
El
banco
puede
oponerse
a
que
esta
persona
sea
su
nuevo
deudor.
No
se
puede
oponer
al
acreedor
la
partición
como
excepción.
Se
produce
un
ajuste
de
cuenta
después
de
cada
cuota
entre
los
coherederos
si
el
banco
se
opone
a
este
cambio
de
deudor.
Consecuencias
Efecto
Declarativo
Partición
1. Si
durante
la
indivisión
uno
de
los
comuneros
enajenó
un
bien
que
finalmente
no
le
es
adjudicado,
se
siguen
las
reglas
de
la
venta
de
cosa
ajena
(inoponible
al
verdadero
dueño).
El
adjudicatario
tiene
acción
reivindicatoria.
La
venta
es
de
cosa
ajena,
respecto
a
los
gravámenes
hay
que
distinguir.
Si
el
bien
gravado
se
adjudica
a
quien
lo
gravó
o
por
quien
se
embargó,
estos
gravámenes
permanecen,
se
ratifican,
si
no,
caducan.
Los
acreedores
personales
de
los
herederos
normalmente
intentan
embargar
bienes
de
los
herederos
y
de
la
herencia,
pero
este
embargo
queda
condicionado
al
resultado
de
la
partición.
Normalmente
el
acreedor
intenta
embargar
todos
los
bienes.
Con
este
gravamen
hace
una
presión
sobre
el
heredero
para
que
solucione
la
deuda
porque
le
complica
la
partición
al
resto
de
los
herederos.
Como
la
partición
no
es
título
constitutivo,
sino
que
declarativo,
no
se
le
aplica
el
Art.
1464.
Con
la
dictación
de
la
auto
posesión
efectiva
debidamente
inscrito
+
las
inscripciones
especiales
de
herencia
se
puede
disponer
de
un
bien
inmueble.
Como
la
partición
no
es
enajenación,
se
podría
disponer
de
los
bienes
sin
las
inscripciones
especiales
de
herencia.
Pero
la
verdad,
es
que
esta
discusión
se
pudo
dar
en
los
casos
iniciales
donde
no
existía
el
trámite
de
posesión
efectiva
actual.
Se
ha
incluido
dentro
del
trámite
de
posesión
efectiva
la
determinación
del
impuesto.
Las
inscripciones
especiales
de
herencia
se
hacen
con
mérito
del
expediente
de
la
posesión
efectiva.
Tampoco
se
aplican
las
normas
de
enajenación
de
bienes
cuando
hay
incapaces.
Se
aplican
otras
reglas.
Cuando
hay
incapaces,
la
partición
se
presenta
al
juez
para
su
aprobación.
En
el
caso
de
enajenación
de
bienes
raíces
de
incapaces
el
tutor
tiene
que
pedir
autorización
al
juez.
En
este
caso
la
partición
la
autoriza
el
juez.
Tampoco
aplica
la
prohibición
del
Art.
412
à
que
el
tutor
o
curador
se
adjudique
bienes
en
particiones
donde
tiene
que
participar
el
pupilo.
La
interpretación
es
que
como
hecha
la
partición
tiene
que
tener
un
control
judicial
de
todas
maneras,
es
esta
la
instancia
en
que
el
juez
tiene
que
rechazarla
si
se
perjudican
los
intereses
del
pupilo.
Obligación
de
Garantía
en
la
Partición
Compraventa:
saneamiento
de
evicción
(molestias
y
turbación
en
el
dominio
o
posesión)
y
vicios
redhibitorios
(vicios
ocultos
de
la
cosa).
Lo
mismo
pasa
en
la
partición.
Esta
obligación
de
garantía
es
solamente
respecto
a
la
evicción
y
no
respecto
a
vicios
redhibitorios.
Quien
debió
haber
declarado
los
vicios
es
el
causante
que
está
muerto.
La
ley
excluye
los
vicios
redhibitorios
y
sólo
regula
la
obligación
de
garantía
en
la
evicción.
Fundamento
evicción:
mantener
la
igualdad
en
la
partición.
La
evicción
tiene
dos
partes:
-‐ Hacer
cesar
las
molestias
à
obligación
de
defensa.
Tiene
toda
lógica
que
se
llame
a
los
coherederos
para
defenderse
juntos,
porque
son
todos
representantes
del
causante.
67
-‐ Indemnización
à
todos
deben
concurrir
a
indemnizar
la
cosa
evicta.
Están
todos
obligados
a
responder.
La
cuota
del
deudor
insolvente
grava
al
resto.
No
procede
-‐ Si
la
molestia
causa
de
la
evicción
es
posterior
a
la
partición.
-‐ Si
la
acción
de
saneamiento
se
hubiera
renunciado
(cláusula
de
estilo).
La
acción
de
evicción
hace
que
se
vuelva
a
realizar
la
partición.
-‐ Si
el
partícipe
ha
sufrido
la
molestia
por
su
culpa.
En
la
CV
hay
que
citar
de
evicción
al
vendedor,
dentro
de
un
plazo
de
10
días.
Esta
obligación
no
está
establecida
para
el
caso
de
evicción
en
la
partición.
No
existe
la
obligación
de
citación
desde
el
punto
de
vista
procesal,
pero
de
todas
maneras
se
tiene
que
poner
en
conocimiento
de
los
coasignatarios
que
hay
molestia
en
la
tenencia
del
bien.
normalmente
se
citan
particularmente.
Se
puede
hacer
mediante
cualquier
método
que
deje
registro
de
la
citación.
Art.
1345.
El
partícipe
que
sea
molestado
en
la
posesión
del
objeto
que
le
cupo
en
la
partición,
o
que
haya
sufrido
evicción
de
él,
lo
denunciará
a
los
otros
partícipes
para
que
concurran
a
hacer
cesar
la
molestia,
y
tendrá
derecho
para
que
le
saneen
la
evicción.
Esta
acción
prescribirá
en
cuatro
años
contados
desde
el
día
de
la
evicción.
La
acción
prescribe
en
4
años
desde
la
fecha
de
la
evicción
(desde
que
empiezan
las
molestias),
no
desde
el
vicio.
Si
la
cosa
es
evicta
se
paga
una
indemnización,
en
relación
a
la
cuota
de
cada
uno.
La
cuota
del
insolvente
grava
al
otro.
El
poseedor
evicto
también
sufre
el
pago
de
la
cuota.
Nulidad
Partición
No
hay
reglas
particulares,
se
le
aplican
las
mismas
causas
y
vicios
que
en
los
contratos.
Los
mismos
plazos.
Art.
1348.
Las
particiones
se
anulan
o
se
rescinden
de
la
misma
manera
y
según
las
mismas
reglas
que
los
contratos.
La
rescisión
por
causa
de
lesión
se
concede
al
que
ha
sido
perjudicado
en
más
de
la
mitad
de
su
cuota.
Art.
1349.
El
haber
omitido
involuntariamente
algunos
objetos
no
será
motivo
para
rescindir
la
partición.
Aquella
en
que
se
hubieren
omitido,
se
continuará
después,
dividiéndolos
entre
los
partícipes
con
arreglo
a
sus
respectivos
derechos.
Puede
pasar
que
se
haga
un
inventario
y
se
queden
bienes
afuera.
Esto
no
necesariamente
que
la
partición
se
puede
rescindir.
Hay
que
ver
si
hubo
intención
de
ocultar
bienes
o
descuido.
-‐ Si
hay
descuido
se
aplica
el
suplemento
de
la
partición,
se
hace
una
nueva
partición
sobre
los
bienes
que
aparecen.
Se
reabre
la
posesión
efectiva,
se
complementa
el
inventario,
reliquidar
impuesto,
y
hacer
partición
adicional.
-‐ Cuando
los
bienes
son
de
difícil
partición,
se
hace
la
partición
en
varias
etapas
(particiones
parciales).
No
es
recomendable,
porque
la
partición
tiene
que
cuadrar.
Si
se
hace
de
a
poco,
pueden
darse
cambios
bruscos
de
precios
que
alteren
el
resultado
final
de
la
partición.
Se
puede
producir
lesión
enorme.
La
recomendación
es
partir
los
bienes
de
una
sola
vez,
para
que
todas
las
hijuelas
bajen
o
suban
de
modo
homogéneo.
-‐ Rescisión
por
causa
de
lesión:
se
concede
a
quien
es
perjudicado
en
más
de
la
mitad
de
su
cuota.
Pero
se
da
una
posibilidad
al
resto
de
los
coasignatarios,
para
evitar
esto,
complementando
la
diferencia
de
esta
persona
en
dinero.
68
Art.
1350.
Podrán
los
otros
partícipes
atajar
la
acción
rescisoria
de
uno
de
ellos,
ofreciéndole
y
asegurándole
el
suplemento
de
su
porción
en
numerario.
Art.
1351.
No
podrá
intentar
la
acción
de
nulidad
o
rescisión
el
partícipe
que
haya
enajenado
su
porción
en
todo
o
parte,
salvo
que
la
partición
haya
adolecido
de
error,
fuerza
o
dolo,
de
que
le
resulte
perjuicio.
Prescripción
acción:
reglas
generales.
La
nulidad
absoluta
de
la
partición
se
puede
pedir
hasta
en
10
años
y
la
nulidad
relativa
en
4
años.
Se
empieza
a
contar
el
plazo
desde
el
vicio,
salvo
que
haya
incapacidad
(desde
mayoría
de
edad,
pero
nunca
si
hubiesen
pasado
más
de
10
años).
Art.
1353.
El
partícipe
que
no
quisiere
o
no
pudiere
intentar
la
acción
de
nulidad
o
rescisión,
conservará
los
otros
recursos
legales
que
para
ser
indemnizado
le
correspondan.
Siempre
queda
vivía
la
acción
de
responsabilidad
contractual
o
extracontractual
según
corresponda,
para
pedir
indemnización.
Se
tienen
que
probar
todos
los
requisitos
de
la
acción
que
se
intenta.
¿Se
le
aplica
o
no
la
acción
resolutoria
tácita
a
la
partición?
Art.
1489.
En
los
contratos
bilaterales
va
envuelta
la
condición
resolutoria
de
no
cumplirse
por
uno
de
los
contratantes
lo
pactado.
Pero
en
tal
caso
podrá
el
otro
contratante
pedir
a
su
arbitrio
o
la
resolución
o
el
cumplimiento
del
contrato,
con
indemnización
de
perjuicios.
Ej.
Pagos
pendientes.
Cuando
hay
incumplimiento
de
las
obligaciones
que
emanan
de
la
partición,
se
puede
aplicar
este
artículo?
-‐ Mayoría:
No,
porque
se
opone
al
efecto
declarativo
de
la
partición.
No
hay
acción
para
ir
en
contra
de
los
comuneros.
-‐ Art.
1348
“las
particiones
se
anulan
o
se
rescinden
de
la
misma
manera
que
los
contratos.”
Se
hizo
mención
expresa
a
las
acciones
de
los
contratos,
pero
nada
se
dijo
de
la
resolución.
El
código
al
no
mencionarla
la
excluyó.
-‐ Las
mismas
normas
de
los
contratos
incluyen
la
acción
resolutoria
tácita
-‐ La
acción
resolutoria
tácita
se
aplica
sólo
en
los
contratos
bilaterales.
En
la
partición
se
adjudican
bienes,
no
hay
obligaciones
recíprocas.
-‐ Norma
de
texto
CPC
à
hipoteca
legal.
Si
hay
partición
con
alcance,
el
alcance
queda
garantizado
por
hipoteca
legal.
Podría
sacar
a
remate
los
bienes
y
con
eso
pagarse.
El
código
le
quiere
dar
estabilidad
a
la
partición.
La
jurisprudencia
ha
sido
unánime
no
aceptando
la
CRT
en
las
particiones.
Pero
aún
así,
se
excluye
la
cláusula
de
estilo
de
renuncia
a
la
CRT.
Perfectamente
se
puede
pactar
una
acción
resolutoria
expresa
en
caso
de
no
pago.
(02/11/15)
Pago
Deudas
Hereditarias
Las
deudas
hereditarias
son
las
que
ha
dejado
el
causante
en
vida.
No
son
las
disposiciones
testamentarias.
Son
bajas
generales
de
la
herencia,
se
tienen
que
haber
descontado
al
menos
intelectualmente
de
los
acervos
y
el
albacea
tiene
que
haber
reservado
bienes
para
su
pago.
Los
herederos
son
responsables
por
regla
general
del
pago
de
todas
las
deudas
del
causante.
De
todas
las
deudas
transmisibles.
Quedan
fuera
y
no
se
transmiten
las
obligaciones
intuito
persona,
Ej.
Obligaciones
de
hacer.
No
son
transmisibles:
las
sanciones
penales,
pero
la
jurisprudencia
ha
dicho
que
los
efectos
pecuniarios
del
delito
son
transmisibles
(Ej.
Multas).
69
Cómo
se
pagan
estas
deudas:
por
regla
general,
las
deudas
hereditarias
se
dividen
por
el
sólo
ministerio
de
la
ley
entre
los
herederos,
de
acuerdo
a
sus
cuotas
en
la
herencia.
Sobre
el
pasivo
no
hay
comunidad
hereditaria.
Hay
que
hacer
varias
distinciones,
la
herencia
como
derecho
real
es
una
universalidad
jurídica
compuesta
de
activo
y
pasivos,
sin
embargo,
el
tratamiento
de
cada
parte
de
esa
universalidad
es
distinta.
Los
pasivos
se
dividen
a
prorrata
de
las
cuotas
hereditarias.
No
se
sigue
una
comunidad
de
deudas,
como
la
de
los
bienes,
porque
se
puede
afectar
a
los
acreedores.
Sería
injusto
que
el
destino
del
pago
de
la
deuda
quedara
al
arbitrio
de
los
herederos,
porque
quedaría
en
manos
de
los
herederos
repartirse
las
deudas
como
quisieran.
Se
dejarían
las
deudas
en
el
heredero
más
insolvente.
Por
esto
las
deudas
se
dividen
entre
los
herederos
a
razón
de
sus
cuotas.
Una
deuda
pasa
a
ser
varias
deudas,
y
el
acreedor
tendrá
que
cobrar
a
cada
uno
de
los
herederos
por
su
cuota.
Desde
el
punto
de
vista
del
acreedor,
esto
se
evita
pactando
con
el
causante
indivisibilidad
del
pago.
No
es
necesario
incluir
las
deudas
hereditarias
en
la
partición.
Si
no
se
incluyen
en
la
partición,
ya
han
sido
por
la
ley
partidas
antes.
No
es
lo
mismo
que
no
sea
necesario
incluirlas
en
el
inventario,
es
necesario.
Uno
de
los
trámites
esenciales
antes
de
la
facción
es
hacer
las
publicaciones
legales,
para
que
los
acreedores
puedan
ver
el
inventario.
Responsabilidad
de
los
herederos:
Simplemente
conjunta.
La
insolvencia
de
uno
de
los
herederos
no
grava
a
los
otros.
Excepciones
a
este
principio.
-‐ Obligaciones
indivisibles.
Art.
1526.
-‐ Art.
1355.
la
insolvencia
de
uno
de
los
herederos
no
grava
a
los
otros
excepto
en
el
caso
del
Art
1287.
Art.
1287
inciso
2.
Las
mismas
obligaciones
y
responsabilidad
recaerán
sobre
los
herederos
presentes
que
tengan
la
libre
administración
de
sus
bienes,
o
sobre
los
respectivos
tutores
o
curadores,
y
el
marido
de
la
mujer
heredera,
que
no
está
separada
de
bienes.
Es
la
obligación
de
guardar
bienes
para
el
pago
de
las
deudas.
No
es
necesario
que
haya
una
indicación
material
entre
las
deudas
y
los
bienes
con
los
que
se
pagan.
El
dinero
para
pagar
las
deudas
puede
provenir
de
cualquier
fuente.
La
reserva
de
bienes
para
el
pago
de
las
deudas
se
refiere
a
tomar
las
seguridades
necesarias
de
reservar
bienes,
del
causante
o
no,
para
el
pago
de
las
deudas.
En
la
práctica
son
los
mismos
herederos
que
con
dinero
propio
empiezan
a
pagar
las
deudas,
y
después
en
la
partición
cada
heredero
que
pagó
deudas
las
verifica.
Nunca
se
deja
de
pagar
deudas
a
la
espera
de
la
partición
porque
se
perjudica
a
la
comunidad
misma.
Muchas
veces
los
herederos
no
tienen
dinero
para
pagar
el
impuesto
a
la
herencia.
Hay
que
ir
donde
SII
para
que
emita
una
resolución,
para
que
notifique
a
un
banco
para
que
libere
cierto
dinero
para
el
pago
del
impuesto.
Un
efecto
de
que
las
deudas
se
reparten
a
prorrata
de
las
cuotas
es
que
se
puede
producir
una
confusión
parcial
(extinción
de
obligación)
cuando
alguno
de
los
herederos
era
mutuamente
acreedor
y
deudor
con
el
causante.
La
verdad
es
que
esta
es
una
extinción
parcial,
porque
la
deuda
se
divide
a
prorrata.
Se
extingue
la
deuda
recíproca
solamente
en
el
porcentaje
que
le
correspondía
a
ese
heredero
en
esa
deuda.
Art.
1354.
Las
deudas
hereditarias
se
dividen
entre
los
herederos
a
prorrata
de
sus
cuotas.
Así
el
heredero
del
tercio
no
es
obligado
a
pagar
sino
el
tercio
de
las
deudas
hereditarias.
Pero
el
heredero
beneficiario
no
es
obligado
al
pago
de
ninguna
cuota
de
las
deudas
hereditarias
sino
hasta
concurrencia
de
lo
que
valga
lo
que
hereda.
Lo
dicho
se
entiende
sin
perjuicio
de
lo
dispuesto
en
los
artículos
1356
y
1526.
Excepciones
al
principio
de
que
las
deudas
se
dividen
a
prorrata
de
las
cuotas:
70
a. Beneficio
de
Inventario:
al
aceptar
con
beneficio
de
inventario
se
limita
la
responsabilidad
sobre
las
deudas
a
lo
que
efectivamente
haya
recibido
por
asignación
testamentaria.
Muchos
dicen
que
esto
confirma
la
regla,
porque
el
beneficio
de
inventario
no
limita
el
porcentaje,
sino
que
lo
limita
a
una
cantidad
de
dinero.
b. Obligaciones
indivisibles:
Art.
1528.
Cada
uno
de
los
herederos
con
los
que
se
ha
pactado
indivisibilidad
es
obligado
a
satisfacer
la
obligación
en
el
todo,
y
cada
uno
de
los
acreedores
puede
exigir
el
total.
Altera
en
el
momento
del
cobro
la
repartición
por
cuotas.
Cada
acreedor
puede
cobrar
el
total
de
la
deuda
a
un
heredero.
Una
vez
que
éste
heredero
paga
el
100%
tiene
acción
a
dirigirse
contra
los
coherederos.
es
una
excepción
parcial.
La
obligación
de
entregar
una
especie
o
cuerpo
cierto
es
indivisible.
La
acción
hipotecaria
también
es
indivisible.
Esta
norma
cuotativa
de
las
deudas
hereditarias
se
aplica
en
las
obligaciones
simplemente
conjuntas.
En
este
caso
la
porción
del
heredero
insolvente
si
grava
al
resto.
Cuando
uno
de
los
herederos
pagó
el
100%
si
es
justo
que
la
cuota
del
insolvente
grave
a
los
demás
porque
o
sino
se
alteraría
la
igualdad
de
la
partición.
c. Usufructo
y
fideicomiso:
Art.
1368.
La
ley
tuvo
que
flexibilizar
la
regla.
Se
impone
el
pago
de
la
deuda
al
nudo
propietario.
Pero
el
usufructuario
le
debe
intereses
por
todo
el
plazo
que
dure
el
usufructo.
Si
el
nudo
propietario
no
quiere
pagar
la
deuda
el
usufructuario
pagará
la
deuda
y
exigirá
que
el
nudo
propietario
le
pague
lo
que
él
pagó
por
la
deuda
sin
intereses.
Para
este
pago
tiene
acción
de
retención.
Art.
1372.
Art.
1368.
Si
el
testador
deja
el
usufructo
de
una
parte
de
sus
bienes
o
de
todos
ellos
a
una
persona
y
la
desnuda
propiedad
a
otra,
el
propietario
y
el
usufructuario
se
considerarán
como
una
sola
persona
para
la
distribución
de
las
obligaciones
hereditarias
y
testamentarias
que
cupieren
a
la
cosa
fructuaria;
y
las
obligaciones
que
unidamente
les
quepan
se
dividirán
entre
ellos
conforme
a
las
reglas
que
siguen:
1ª.
Será
del
cargo
del
propietario
el
pago
de
las
deudas
que
recayere
sobre
la
cosa
fructuaria,
quedando
obligado
el
usufructuario
a
satisfacerle
los
intereses
corrientes
de
la
cantidad
pagada,
durante
todo
el
tiempo
que
continuare
el
usufructo.
2ª.
Si
el
propietario
no
se
allanare
a
este
pago,
podrá
el
usufructuario
hacerlo,
y
a
la
expiración
del
usufructo
tendrá
derecho
a
que
el
propietario
le
reintegre
el
capital
sin
interés
alguno.
3ª.
Si
se
vende
la
cosa
fructuaria
para
cubrir
una
hipoteca
o
prenda
constituida
en
ella
por
el
difunto,
se
aplicará
al
usufructuario
la
disposición
del
artículo
1366.
Art.
1372.
El
propietario
fiduciario
y
el
fideicomisario
se
considerarán
en
todo
caso
como
una
sola
persona
respecto
de
los
demás
asignatarios
para
la
distribución
de
las
deudas
y
cargas
hereditarias
y
testamentarias,
y
la
división
de
las
deudas
y
cargas
se
hará
entre
los
dos
del
modo
siguiente:
El
fiduciario
sufrirá
dichas
cargas
con
calidad
de
que
a
su
tiempo
se
las
reintegre
el
fideicomisario
sin
interés
alguno.
Si
las
cargas
fueren
periódicas,
las
sufrirá
el
fiduciario
sin
derecho
a
indemnización
alguna.
La
propiedad
fiduciaria
está
plenamente
en
manos
de
una
persona.
El
fiduciario
es
pleno
dueño
hasta
que
no
se
produzca
la
condición.
Si
la
deuda
se
cobra
cuando
la
cosa
está
en
manos
del
fiduciario,
él
debe
pagar.
Pero
si
ocurre
la
condición
y
la
cosa
pasa
a
manos
del
fideicomisario,
le
tendrá
que
pagar
la
deuda
al
fiduciario.
d. Caso
en
que
los
herederos
pacten
forma
distinta
de
repartirse
las
deudas:
esta
distribución
distinta
la
puede
hacer
el
causante
o
los
coherederos.
El
causante
la
hará
en
el
testamento,
asignándole
a
ciertos
herederos
ciertos
pagos,
o
lo
pueden
hacer
los
propios
herederos
en
acuerdo
post
mortem.
Estos
acuerdos
son
lícitos.
Muchas
veces
se
hacen
incluso
para
poder
facilitar
la
partición.
A
los
acreedores
les
nace
una
opción:
respectar
la
palabra
del
causante
o
de
los
herederos,
o
no
respetar
el
acuerdo
y
dirigirse
a
cada
uno
de
los
herederos
por
su
cuota.
71
Art.
1358.
Si
el
testador
dividiere
entre
los
herederos
las
deudas
hereditarias
de
diferente
modo
que
el
que
en
los
artículos
precedentes
se
prescribe,
los
acreedores
hereditarios
podrán
ejercer
sus
acciones
o
en
conformidad
con
dichos
artículos
o
en
conformidad
con
las
disposiciones
del
testador,
según
mejor
les
pareciere.
Mas,
en
el
primer
caso,
los
herederos
que
sufrieren
mayor
gravamen
que
el
que
por
el
testador
se
les
ha
impuesto,
tendrán
derecho
a
ser
indemnizados
por
sus
coherederos.
Los
herederos
tiene
que
respetar
la
disposición
del
testador,
sólo
los
acreedores
pueden
pasarla
por
alto.
La
disposición
testamentaria
tiene
que
estar
en
armonía
con
el
resto
de
las
disposiciones
y
las
obligaciones
legales.
El
causante
puede
repartir
las
deudas
como
quiera,
pero
no
puede
violar
las
legítimas.
Art.
1359.
La
regla
del
artículo
anterior
se
aplica
al
caso
en
que,
por
la
partición
o
por
convenio
de
los
herederos,
se
distribuyan
entre
ellos
las
deudas
de
diferente
modo
que
como
se
expresa
en
los
referidos
artículos.
Estas
son
solamente
reglas
de
asignación
de
deudas,
pero
no
necesariamente
afectan
quien
termina
soportando
la
deuda.
Hay
casos
en
que
es
mejor
acomodar
las
deudas
a
cada
hijuela
en
vez
de
que
se
partan
a
prorrata.
En
la
práctica,
todas
las
deudas
que
están
estandarizadas
en
el
mercado
(bancarias.
seguros)
son
contratadas
con
seguros
de
gravamen.
Al
momento
de
la
muerte
del
causante
se
extinguen
las
deudas
y
se
pagan
con
el
seguro.
e. Caso
en
que
existan
varios
inmuebles
hipotecados,
garantizando
una
deuda:
Art.
1365.
Si
varios
inmuebles
de
la
sucesión
están
sujetos
a
una
hipoteca,
el
acreedor
hipotecario
tendrá
acción
solidaria
contra
cada
uno
de
dichos
inmuebles,
sin
perjuicio
del
recurso
del
heredero
a
quien
pertenezca
el
inmueble
contra
sus
coherederos
por
la
cuota
que
a
ellos
toque
de
la
deuda.
Aun
cuando
el
acreedor
haya
subrogado
al
dueño
del
inmueble
en
sus
acciones
contra
sus
coherederos,
no
será
cada
uno
de
éstos
responsable
sino
de
la
parte
que
le
quepa
en
la
deuda.
Pero
la
porción
del
insolvente
se
repartirá
entre
todos
los
herederos
a
prorrata.
Tercero
poseedor
de
la
finca
hipotecada.
Uno
de
los
casos
de
indivisibilidad
legal
era
el
de
la
prenda
y
la
hipoteca.
Todo
le
bien
está
gravado
para
garantizar
la
deuda,
no
se
pueden
pedir
alzamientos
parciales.
Este
es
el
caso
en
que
varios
inmuebles
garantizan
una
deuda.
Sin
perjuicio
que
el
heredero
al
que
se
le
asigna
el
inmueble
va
a
terminar
pagando
la
deuda
para
que
no
se
lo
saquen
a
remate,
queda
a
salvo
su
acción
contra
el
resto
de
los
coherederos
para
que
le
completen
su
cuota.
El
acreedor
voluntariamente
puede
subrogarse
en
las
acciones
del
deudor.
En
este
caso
la
subrogación
pasa
de
todas
maneras
dividida
para
el
cobro
de
los
coherederos
(cada
uno
a
prorrata
de
su
cuota).
Aquí
si
la
cuota
del
insolvente
grava
al
resto.
Cuándo
se
pagan
las
deudas
hereditarias
Art.
1374.
No
habiendo
concurso
de
acreedores,
ni
tercera
oposición,
se
pagará
a
los
acreedores
hereditarios
a
medida
que
se
presenten,
y
pagados
los
acreedores
hereditarios,
se
satisfarán
los
legados.
Pero
cuando
la
herencia
no
apareciere
excesivamente
gravada,
podrá
satisfacerse
inmediatamente
a
los
legatarios
que
ofrezcan
caución
de
cubrir
lo
que
les
quepa
en
la
contribución
a
las
deudas.
Ni
será
exigible
esta
caución
cuando
la
herencia
está
manifiestamente
exenta
de
cargas
que
puedan
comprometer
a
los
legatarios.
El
legislador
compatibilizó
dos
cuestiones:
la
duración
natural
de
cada
deuda
y
el
hecho
de
que
la
herencia
hay
que
partirla.
Regla
general:
Las
deudas
se
pagan
a
medida
que
los
acreedores
se
vayan
presentando.
Se
presentarán
a
medida
que
sus
deudas
van
venciendo.
La
muerte
no
acelera
las
deudas,
salvo
que
se
haya
pactado.
El
albacea
y
el
partidor
tiene
que
reservar
bienes
suficientes
para
el
pago
de
estas
deudas.
72
Si
la
herencia
no
está
tan
gravada
con
deudas
y
los
legatarios
rinden
caución,
se
pueden
pagar
primero
los
legados.
El
monto
de
la
caución
no
es
el
monto
del
legado,
sino
que
tiene
que
ser
el
monto
eventual
que
ellos
podrían
llegar
a
tener
sobre
la
deuda.
Los
legatarios
responden
subsidiariamente
y
por
el
monto
de
su
legado.
Si
además
apareciera
que
la
herencia
está
exenta
de
cargas,
se
pueden
pagar
directamente
los
legados.
Los
primeros
interesados
en
determinar
esto
van
a
ser
los
herederos
porque
van
a
estar
obligados
a
las
deudas
hereditarias
y
testamentarias.
Títulos
Ejecutivos
en
Contra
del
Difunto:
Deudas
que
tenía
el
difunto
documentadas
en
títulos
ejecutivos.
Art.
1377.
Los
títulos
ejecutivos
contra
el
difunto
lo
serán
igualmente
contra
los
herederos;
pero
los
acreedores
no
podrán
entablar
o
llevar
adelante
la
ejecución,
sino
pasados
ocho
días
después
de
la
notificación
judicial
de
sus
títulos.
àSe
dejan
pasar
ocho
días
porque
puede
ser
que
ese
heredero
tenga
alguna
excepción
personal
que
oponerle
a
ese
acreedor.
Responsabilidad
de
los
Legatarios
sobre
las
deudas
Los
legatarios
tienen
responsabilidad
en
subsidio
de
los
herederos
en
las
cargas
hereditarias.
Tiene
cierta
lógica
que
los
legatarios
en
alguna
forma
respondan
de
las
deudas
hereditarias.
Si
las
deudas
hereditarias
son
tantas,
nunca
se
deberían
llegar
a
pagar
los
legados.
La
responsabilidad
es
subsidiaria
y
limitada
al
monto
del
legado.
El
legatario
puede
estar
sujeto
a
que
se
le
disminuya
el
legado
por
medio
de
acción
de
reforma
de
testamento,
si
es
que
se
violan
las
disposiciones
testamentarias.
Cuándo
se
aplica
esta
obligación:
Art.
1362.
Los
legatarios
no
son
obligados
a
contribuir
al
pago
de
las
legítimas,
de
las
asignaciones
que
se
hagan
con
cargo
a
la
cuarta
de
mejoras
o
de
las
deudas
hereditarias,
sino
cuando
el
testador
destine
a
legados
alguna
parte
de
la
porción
de
bienes
que
la
ley
reserva
a
los
legitimarios
o
a
los
asignatarios
forzosos
de
la
cuarta
de
mejoras,
o
cuando
al
tiempo
de
abrirse
la
sucesión
no
haya
habido
en
ella
lo
bastante
para
pagar
las
deudas
hereditarias.
La
acción
de
los
acreedores
hereditarios
contra
los
legatarios
es
en
subsidio
de
la
que
tienen
contra
los
herederos.
Hay
tres
casos:
-‐ Que
al
momento
de
la
apertura
de
la
sucesión
no
hayan
bienes
suficientes
para
el
pago
de
las
deudas
hereditarias.
La
medición
se
hace
al
momento
de
la
muerte,
tienen
que
haber
bienes
insuficientes
para
el
pago
de
las
deudas
al
momento
de
la
muerte.
-‐ Cuando
el
causante
destinó
para
legado
bienes
que
debían
destinarse
para
el
pago
de
asignaciones
forzosas.
-‐ Tercero
poseedor
de
la
finca
hipotecada.
Legatario
de
un
inmueble
hipotecado
y
en
que
el
causante
no
asignó
la
deuda.
Si
no
quiere
perder
el
bien
va
a
pagar
la
deuda
con
acción
para
cobrar
a
los
herederos.
La
responsabilidad
de
los
legatarios
es
subsidiaria
y
limitada.
Primero
hay
que
dirigirse
contra
los
herederos,
se
tienen
que
demandar.
Para
que
las
acciones
no
prescriban,
el
acreedor
demanda
a
todos
los
herederos
y
legatarios
para
que
se
vea
en
la
sentencia
a
quién
se
cobra.
Responsabilidad
legatarios:
73
Art.
1363.
Los
legatarios
que
deban
contribuir
al
pago
de
las
legítimas,
de
las
asignaciones
con
cargo
a
la
cuarta
de
mejoras
o
de
las
deudas
hereditarias,
lo
harán
a
prorrata
de
los
valores
de
sus
respectivos
legados,
y
la
porción
del
legatario
insolvente
no
gravará
a
los
otros.
No
contribuirán,
sin
embargo,
con
los
otros
legatarios
aquellos
a
quienes
el
testador
hubiere
expresamente
exonerado
de
hacerlo.
Pero
si
agotadas
las
contribuciones
de
los
demás
legatarios,
quedare
incompleta
una
legítima
o
insoluta
una
deuda,
serán
obligados
al
pago
aun
los
legatarios
exonerados
por
el
testador.
Los
legados
de
obras
pías
o
de
beneficencia
pública
se
entenderán
exonerados
por
el
testador,
sin
necesidad
de
disposición
expresa,
y
entrarán
a
contribución
después
de
los
legados
expresamente
exonerados;
pero
los
legados
estrictamente
alimenticios
a
que
el
testador
es
obligado
por
ley,
no
entrarán
a
contribución
sino
después
de
todos
los
otros.
El
artículo
pone
un
orden.
Se
distingue
entre
los
legados
privilegiados
y
los
no
privilegiados.
A
algunos
se
puede
pedir
el
pago
primero.
El
pago
que
hacen
los
legatarios
no
es
necesariamente
con
la
cosa
legada.
El
legatario
puede
rechazar
el
legado
en
caso
que
esté
muy
gravada
la
herencia.
Se
puede
pagar
en
dinero
o
entregar
el
legado.
El
acreedor
se
va
a
tener
que
dirigir
primero
contra
los
herederos.
Después
verá
todos
los
legados
y
ver
contra
cuál
se
irá
primero.
El
cobro
se
tiene
que
ir
haciendo
de
a
uno.
Orden
a. Legados
comunes
o
no
privilegiados.
b. Donaciones
revocables
y
legados
entregados
en
vida
al
testador.
c. Los
que
el
causante
expresamente
haya
exonerado
del
pago
de
la
deuda.
d. Legados
de
beneficencia
e. Legados
alimenticios
(pensiones
voluntarias,
no
las
forzosas).
Art.
1366.
El
legatario
que
en
virtud
de
una
hipoteca
o
prenda
sobre
la
especie
legada
ha
pagado
una
deuda
hereditaria
con
que
el
testador
no
haya
expresamente
querido
gravarle,
es
subrogado
por
la
ley
en
la
acción
del
acreedor
contra
los
herederos.
Si
la
hipoteca
o
prenda
ha
sido
accesoria
a
la
obligación
de
otra
persona
que
el
testador
mismo,
el
legatario
no
tendrá
acción
contra
los
herederos.
Puede
ser
que
la
hipoteca
esté
garantizando
una
deuda
hereditaria.
Pueden
haber
dos
casos:
-‐ Que
el
causante
la
haya
asignado
como
parte
del
legado.
Se
tiene
que
pagar.
Igual
el
acreedor
de
esa
deuda
tiene
la
posibilidad
de
cobrar
el
total
o
a
cada
uno
por
su
cuota
(con
acción).
-‐ Se
deja
el
inmueble
sin
mención
de
la
deuda.
Se
tiene
que
pagar
si
se
quiere
mantener
la
cosa
y
se
va
contra
los
herederos.
-‐ Hipoteca
garantice
la
deuda
de
un
tercero.
Se
tiene
que
pagar,
pero
en
este
caso
no
se
subroga
en
contra
de
los
herederos,
porque
no
era
una
deuda
del
causante.
Sólo
se
puede
cobrar
al
tercero
(obligación
simple).
(11/11/15)
Pago
de
las
Deudas
y
Cargas
Testamentarias
Art.
1360.
Las
cargas
testamentarias
no
se
mirarán
como
carga
de
los
herederos
en
común,
sino
cuando
el
testador
no
hubiere
gravado
con
ellas
a
alguno
o
algunos
de
los
herederos
o
legatarios
en
particular.
Las
que
tocaren
a
los
herederos
en
común,
se
dividirán
entre
ellos
como
el
testador
lo
hubiere
dispuesto,
y
si
nada
ha
dicho
sobre
la
división,
a
prorrata
de
sus
cuotas
o
en
la
forma
prescrita
por
los
referidos
artículos.
74
No
se
dividen
entre
los
herederos,
hay
que
ver
qué
dispuso
el
causante.
El
causante
puede
haber
gravado
con
el
pago
de
un
legado
a
un
heredero
en
particular,
a
un
legatario,
o
incluso
a
todos
los
herederos
de
una
forma
diversa
a
sus
cuotas
hereditarias.
Esto
es
común.
La
regla
subsidiaria
es
la
misma
regla
de
las
deudas
hereditarias,
entre
los
herederos
a
prorrata
de
sus
cuotas
si
es
que
el
testador
no
ha
dicho
nada.
Esta
misma
regla
igual
se
ve
afectada,
dependiendo
de
qué
es
la
cosa
legada.
Si
es
una
especie
o
cuerpo
cierto,
se
tiene
que
ir
a
las
reglas
de
indivisibilidad.
Cuando
la
cosa
legada
que
se
debe
entregar
es
una
especie
o
cuerpo
cierto,
el
que
queda
gravado
con
la
obligación
de
entrega
es
quien
tiene
la
cosa,
no
todos
los
herederos
por
su
cuota.
Cómo
se
hace
la
división
de
pago
de
legados
Art.
1373.
Los
acreedores
testamentarios
(legatarios)
no
podrán
ejercer
las
acciones
a
que
les
da
derecho
el
testamento
sino
conforme
al
artículo
1360.
Si
en
la
partición
de
una
herencia
se
distribuyeren
los
legados
entre
los
herederos
de
diferente
modo,
podrán
los
legatarios
entablar
sus
acciones,
o
en
conformidad
a
esta
distribución,
o
en
conformidad
al
artículo
1360,
o
en
conformidad
al
convenio
de
los
herederos.
Pago
de
los
legados:
regla
general
à
seguir
el
testamento.
-‐ Puede
decir
que
lo
pagan
todos
los
herederos
pero
en
una
distribución
distinta
a
las
cuotas
hereditarias.
-‐ Lo
puede
pagar
un
solo
heredero.
-‐ Puede
cargar
a
un
legatario.
-‐ puede
no
decir
nada.
Si
no
se
dice
nada,
se
reparte
a
prorrata
de
las
cuotas.
-‐ Puede
ser
que
los
herederos
en
la
partición
se
repartan
entre
ellos
de
una
forma
distinta
a
como
se
van
a
pagar
los
legados.
Nace
la
misma
acción
que
tenían
los
acreedores
hereditarios
a
los
legatarios.
O
se
respeta
el
acuerdo
de
los
herederos,
demandando
a
quien
tenía
a
cargo
pagar
el
legado,
o
a
cada
uno
por
su
cuota.
La
razón
de
dar
esta
opción
es
la
misma
que
en
las
cargas
hereditarias.
Haciendo
una
forma
de
repartir
distinta
podría
ocasionarse
un
fraude
a
los
herederos
testamentarios.
Usufructo
Art.
1369.
Las
cargas
testamentarias
que
recayeren
sobre
el
usufructuario
o
sobre
el
propietario,
serán
satisfechas
por
aquel
de
los
dos
a
quien
el
testamento
las
imponga
y
del
modo
que
en
éste
se
ordenare;
sin
que
por
el
hecho
de
satisfacerlas
de
ese
modo
le
corresponda
indemnización
o
interés
alguno.
Art.
1370.
Cuando
imponiéndose
cargas
testamentarias
sobre
una
cosa
que
está
en
usufructo,
no
determinare
el
testador
si
es
el
propietario
o
el
usufructuario
el
que
debe
sufrirlas,
se
procederá
con
arreglo
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
1368.
Pero
si
las
cargas
consistieren
en
pensiones
periódicas,
y
el
testador
no
hubiere
ordenado
otra
cosa,
serán
cubiertas
por
el
usufructuario
durante
todo
el
tiempo
del
usufructo,
y
no
tendrá
derecho
a
que
le
indemnice
de
este
desembolso
el
propietario.
Art.
1368.
Si
el
testador
deja
el
usufructo
de
una
parte
de
sus
bienes
o
de
todos
ellos
a
una
persona
y
la
desnuda
propiedad
a
otra,
el
propietario
y
el
usufructuario
se
considerarán
como
una
sola
persona
para
la
distribución
de
las
obligaciones
hereditarias
y
testamentarias
que
cupieren
a
la
cosa
fructuaria;
y
las
obligaciones
que
unidamente
les
quepan
se
dividirán
entre
ellos
conforme
a
las
reglas
que
siguen:
1ª.
Será
del
cargo
del
propietario
el
pago
de
las
deudas
que
recayere
sobre
la
cosa
fructuaria,
quedando
obligado
el
usufructuario
a
satisfacerle
los
intereses
corrientes
de
la
cantidad
pagada,
durante
todo
el
tiempo
que
continuare
el
usufructo.
2ª.
Si
el
propietario
no
se
allanare
a
este
pago,
podrá
el
usufructuario
hacerlo,
y
a
la
expiración
del
usufructo
tendrá
derecho
a
que
el
propietario
le
reintegre
el
capital
sin
interés
alguno.
3ª.
Si
se
vende
la
cosa
fructuaria
para
cubrir
una
hipoteca
o
prenda
constituida
en
ella
por
el
difunto,
se
aplicará
al
usufructuario
la
disposición
del
artículo
1366.
75
Se
puede
dar
el
caso
que
dentro
de
las
disposiciones
testamentarias
del
causante
se
haya
instituido
un
usufructo.
Esto
no
se
aplica
si
es
que
se
gravó
a
la
persona,
y
no
a
la
cosa.
Las
cargas
las
soportan
los
dos.
En
principio
tiene
que
pagar
el
usufructuario,
pero
el
nudo
propietario
le
va
a
tener
que
pagar
lo
que
él
pagó
por
el
usufructo,
con
intereses,
cuando
se
consolide
la
propiedad.
Es
una
forma
de
repartir
el
pago,
salvo
que
sean
pensiones
periódicas.
Propiedad
Fiduciaria
Art.
1372.
El
propietario
fiduciario
y
el
fideicomisario
se
considerarán
en
todo
caso
como
una
sola
persona
respecto
de
los
demás
asignatarios
para
la
distribución
de
las
deudas
y
cargas
hereditarias
y
testamentarias,
y
la
división
de
las
deudas
y
cargas
se
hará
entre
los
dos
del
modo
siguiente:
El
fiduciario
sufrirá
dichas
cargas
con
calidad
de
que
a
su
tiempo
se
las
reintegre
el
fideicomisario
sin
interés
alguno.
Si
las
cargas
fueren
periódicas,
las
sufrirá
el
fiduciario
sin
derecho
a
indemnización
alguna.
La
regla
para
las
deudas
testamentarias
y
hereditarias
es
la
misma.
Cuándo
se
pagan
los
legados
Art.
1374.
No
habiendo
concurso
de
acreedores,
ni
tercera
oposición,
se
pagará
a
los
acreedores
hereditarios
a
medida
que
se
presenten,
y
pagados
los
acreedores
hereditarios,
se
satisfarán
los
legados.
Pero
cuando
la
herencia
no
apareciere
excesivamente
gravada,
podrá
satisfacerse
inmediatamente
a
los
legatarios
que
ofrezcan
caución
de
cubrir
lo
que
les
quepa
en
la
contribución
a
las
deudas.
Ni
será
exigible
esta
caución
cuando
la
herencia
está
manifiestamente
exenta
de
cargas
que
puedan
comprometer
a
los
legatarios.
Por
regla
general
se
pagan
después
de
las
deudas
hereditarias,
salvo
que
el
legatario
emita
una
caución
o
cuando
la
herencia
está
manifiestamente
sin
cargas
y
sin
deudas.
En
la
práctica,
los
legados
se
pagan
una
vez
hecha
la
posesión
efectiva.
En
caso
que
sean
legados
de
bienes
raíces,
una
vez
hechas
las
inscripciones
especiales
de
herencia.
Cómo
se
hace
-‐ Incluirlo
en
la
partición,
hacer
comparecer
en
la
escritura
de
partición
al
legatario.
(es
la
forma
menos
común,
porque
la
partición
es
un
acto
propio
de
los
herederos).
-‐ Normalmente
se
hace
una
escritura
de
entrega
de
legado.
Comparecen
a
esta
escritura
todos,
personalmente
o
por
mandatario
común.
Si
el
pago
del
legado
es
carga
de
un
heredero
o
legatario,
comparecerá
el
obligado.
Cuando
son
cosas
muebles,
no
es
necesario
que
la
entrega
del
legado
sea
por
escritura
pública,
pero
es
recomendable
por
certeza.
Gastos
en
la
entrega
del
legado:
el
que
debe
pagar
los
gastos
de
la
entrega
del
legado
es
el
legatario.
Se
descuentan
del
legado
mismo.
Art.
1375.
Los
gastos
necesarios
para
la
entrega
de
las
cosas
legadas
se
mirarán
como
una
parte
de
los
mismos
legados.
¿Qué
pasa
cuando
no
hay
bienes
suficientes
para
pagar
los
legados?
Art.
1376.
No
habiendo
en
la
sucesión
lo
bastante
para
el
pago
de
todos
los
legados,
se
rebajarán
a
prorrata.
La
única
forma
de
hacer
el
prorrateo
es
mediante
los
alcances
(la
diferencia
de
los
recibido).
La
dificultad
es
cuando
el
legatario
no
puede
pagar
los
alcances.
76
Pensiones
periódicas:
Art.
1361.
Los
legados
de
pensiones
periódicas
se
deben
día
por
día
desde
aquel
en
que
se
defieran,
pero
no
podrán
pedirse
sino
a
la
expiración
de
los
respectivos
períodos,
que
se
presumirán
mensuales.
Sin
embargo,
si
las
pensiones
fueren
alimenticias,
podrá
exigirse
cada
pago
desde
el
principio
del
respectivo
período,
y
no
habrá
obligación
de
restituir
parte
alguna
aunque
el
legatario
fallezca
antes
de
la
expiración
del
período.
Si
el
legado
de
pensión
alimenticia
fuere
una
continuación
de
la
que
el
testador
pagaba
en
vida,
seguirá
prestándose
como
si
no
hubiese
fallecido
el
testador.
Sobre
todas
estas
reglas
prevalecerá
la
voluntad
expresa
del
testador.
Los
intereses,
al
igual
que
las
pensiones,
se
devengan
día
a
día.
Las
pensiones
alimenticias
se
pagan
por
adelantado
porque
se
presume
que
son
para
solventar
gastos.
Cuando
el
legado
es
de
pensión
periódica
y
se
produce
una
disminución,
porque
los
bienes
no
alcanzan,
esta
disminución
sólo
afecta
a
las
pensiones
futuras,
no
las
pagadas.
Beneficio
de
Separación
Art.
1378.
Los
acreedores
hereditarios
y
los
acreedores
testamentarios
podrán
pedir
que
no
se
confundan
los
bienes
del
difunto
con
los
bienes
del
heredero;
y
en
virtud
de
este
beneficio
de
separación
tendrán
derecho
a
que
de
los
bienes
del
difunto
se
les
cumplan
las
obligaciones
hereditarias
o
testamentarias
con
preferencia
a
las
deudas
propias
del
heredero.
El
beneficio
de
separación
es
la
otra
cara
de
la
moneda
del
beneficio
de
inventario.
El
de
inventario
tenía
por
objeto
proteger
en
primer
lugar
a
los
herederos
de
los
acreedores
hereditarios
(no
se
responde
por
más
de
lo
recibido).
También,
directamente,
son
protegidos
los
acreedores
personales
del
heredero,
porque
mantienen
el
patrimonio
del
heredero,
a
lo
menos
en
su
dimensión
numérica.
El
heredero
puede
pagar
con
bienes
propios
las
deudas
de
la
herencia,
pero
hasta
el
monto
de
lo
que
efectivamente
reciba.
Acción
oblicua:
acreedor
del
heredero
que
impetra
beneficio
de
inventario.
El
beneficio
de
separación
protege
a
los
acreedores
del
causante
y
a
los
legatarios.
Los
protege
de
los
acreedores
personales
de
los
herederos.
Se
produce
una
verdadera
separación
de
patrimonios,
y
una
afectación
del
patrimonio
del
causante,
para
que
pague
preferentemente
las
deudas
hereditarias
y
testamentarias.
Si
se
impetra
este
beneficio
por
los
acreedores
testamentarios
y
hereditarios,
se
tiene
una
preferencia
legal
para
pagarse
con
los
bienes
del
causante,
por
sobre
los
acreedores
personales
del
heredero.
Desde
el
momento
mismo
de
la
muerte,
independiente
que
falten
trámites,
el
patrimonio
del
heredero
se
infla
y
ya
los
acreedores
personales
podrían
ejercer
su
derecho
de
prenda
general
sobre
esos
bienes.
Si
un
acreedor
personal
embarga
un
bien
de
la
herencia,
este
embargo
queda
en
suspenso
a
saber
si
el
bien
embargado
se
adjudica
al
heredero
o
no.
El
beneficio
de
separación
pone
un
orden
de
prelación
del
pago.
Quiénes
lo
pueden
impetrar:
-‐ Acreedores
hereditarios
y
testamentarios
(no
necesitan
que
sus
deudas
sean
exigibles,
sólo
deben
ser
determinadas.
-‐ No
pueden:
acreedores
personales
de
los
herederos
Art.
1379.
Para
que
pueda
impetrarse
el
beneficio
de
separación
no
es
necesario
que
lo
que
se
deba
sea
inmediatamente
exigible;
basta
que
se
deba
a
día
cierto
o
bajo
condición.
77
Cuándo
los
acreedores
hereditarios
o
testamentarios
no
pueden
impetrarlo:
1. Cuando
los
derechos
de
ese
acreedor
están
prescritos
(no
tiene
acción
para
pedir)
2. Cuando
el
acreedor
ha
reconocido
como
deudor
al
heredero,
aceptándole
el
pago
parcial
de
la
deuda,
alguna
garantía,
etc.
La
ley
presume
que
ya
no
le
tiene
que
dar
mayor
protección
jurídica
a
ese
acreedor
porque
él
la
ha
obtenido
por
otras
vías.
Si
el
acreedor
ha
pedido
un
pagaré
o
ha
aceptado
una
garantía,
quiere
decir
que
hizo
una
evaluación
de
riesgo
y
se
tomó
como
acreedor.
3. Cuando
los
bienes
de
la
herencia
ya
se
han
confundido
con
los
bienes
del
heredero
o
han
salido
de
sus
manos
y
es
imposible
recuperarlos
(no
hay
un
plazo
para
impetrarlo,
pero
este
es
el
límite).
Art.
1380.
El
derecho
de
cada
acreedor
a
pedir
el
beneficio
de
separación
subsiste
mientras
no
haya
prescrito
su
crédito;
pero
no
tiene
lugar
en
dos
casos:
1º.
Cuando
el
acreedor
ha
reconocido
al
heredero
por
deudor,
aceptando
un
pagaré,
prenda,
hipoteca
o
fianza
del
dicho
heredero,
o
un
pago
parcial
de
la
deuda;
2º.
Cuando
los
bienes
de
la
sucesión
han
salido
ya
de
manos
del
heredero,
o
se
han
confundido
con
los
bienes
de
éste,
de
manera
que
no
sea
posible
reconocerlos.
Art.
1382.
Obtenida
la
separación
de
patrimonios
por
alguno
de
los
acreedores
de
la
sucesión,
aprovechará
a
los
demás
acreedores
de
la
misma
que
la
invoquen
y
cuyos
créditos
no
hayan
prescrito,
o
que
no
se
hallen
en
el
caso
del
número
1°
del
artículo
1380.
El
sobrante,
si
lo
hubiere,
se
agregará
a
los
bienes
del
heredero,
para
satisfacer
a
sus
acreedores
propios,
con
los
cuales
concurrirán
los
acreedores
de
la
sucesión
que
no
gocen
del
beneficio.
El
beneficio
de
separación
obtenido
por
un
acreedor
testamentario
o
hereditario
beneficia
a
todos
los
demás
que
lo
invoquen.
Quizás
no
se
invoca
porque
ese
acreedor
se
consiguió
garantías
mejores
que
el
beneficio
de
separación
(Ej.
Garantía
hipotecaria).
Contra
quién
se
pide
el
beneficio
de
separación:
a. Contra
los
herederos
b. Contra
de
los
acreedores
personales
del
heredero.
Obtención
-‐ debe
ser
decretado
judicialmente
-‐ si
existen
bienes
raíces,
debe
inscribirse
el
decreto
judicial
en
el
CBR.
Efectos:
a. Entre
los
acreedores
hereditarios
y
testamentarios
entre
sí.
1. Han
obtenido
una
prelación,
se
pagan
con
preferencia
en
los
bienes
de
la
herencia,
con
preferencia
a
los
acreedores
testamentarios,
sin
embargo
entre
ellos
se
mantiene
la
prelación
legal.
El
beneficio
beneficia
a
los
acreedores
testamentarios
y
hereditarios.
Pero
llegado
el
momento
de
pagar,
se
pagan
primero
los
acreedores
hereditarios
y
luego
los
testamentarios
(primero
las
deudas
en
vida
y
después
los
legados).
b. Entre
acreedores
hereditarios
y
testamentarios
y
acreedores
personales
1. Obtenida
la
separación,
estos
acreedores
hereditarios
y
testamentarios
se
pagan
con
preferencia
en
los
bienes
de
la
herencia.
Si
sobra
algo,
reciben
los
acreedores
personales.
2. Obtenido
el
beneficio
de
separación,
los
acreedores
testamentarios
y
hereditarios
se
pagan
con
preferencia
en
los
bienes
de
la
herencia,
lo
que
no
les
quita
la
acción
a
pagarse
con
los
bienes
personales
del
heredero.
Siempre
los
acreedores
hereditarios
y
testamentarios
tienen
acción
para
cobrar
al
heredero.
Pero
si
hay
una
norma
de
protección
de
los
acreedores
personales.
Si
los
bienes
de
la
herencia
no
alcanzan
a
pagar
las
deudas,
los
acreedores
personales
se
pueden
oponer
al
pago
de
las
deudas
con
los
bienes
propios
de
los
herederos,
invocando
que
sus
deudas
aun
no
han
sido
saldadas.
78
c. Con
respecto
al
heredero
1. Los
herederos
se
hacen
dueños
de
los
bienes
de
la
herencia.
El
beneficio
de
separación
no
obsta
a
que
se
adquieran
los
bienes
por
sucesión
por
causa
de
muerte.
Pero
se
pone
un
límite
à
no
hay
un
plazo
para
pedir
el
beneficio,
pero
el
efecto
de
protección
se
produce
en
los
primeros
seis
meses
de
la
apertura
de
la
sucesión.
Porque
durante
estos
6
meses
se
pueden
revocar
donaciones
o
alzar
garantías.
Luego
de
los
6
meses
no
existe
el
beneficio.
Igual
se
puede
impetrar
el
beneficio
de
separación,
porque
se
puede
oponer
como
excepción
a
los
acreedores
personales.
No
se
van
a
poder
revocar
donaciones
o
alzar
garantías.
Art.
1384.
Las
enajenaciones
de
bienes
del
difunto
hechas
por
el
heredero
dentro
de
los
seis
meses
subsiguientes
a
la
apertura
de
la
sucesión,
y
que
no
hayan
tenido
por
objeto
el
pago
de
créditos
hereditarios
o
testamentarios,
podrán
rescindirse
a
instancia
de
cualquiera
de
los
acreedores
hereditarios
o
testamentarios
que
gocen
del
beneficio
de
separación.
Lo
mismo
se
extiende
a
la
constitución
de
hipotecas
o
censos.
79