Mohorazo
Mohorazo
Mohorazo
Ha sido criticada esta definición por no hacer mención a las libertades y derechos humanos, por
lo que habría derecho C° en todas las naciones, legitimando inclusive a los gobiernos autocráticos. No
obstante hay quienes salen en su defensa, argumentando que no se trata de legitimar a dichos
gobiernos sino que una definición debe contener sólo aquellos elementos que le son permanentes y
estables, cosa que no sucede con los derechos humanos ya que éstos no son siempre reconocidos ni
respetados.
Como se puede apreciar, las dos definiciones anteriores son parceladas, ven una sola cara de la
relación sociedad - E°. El concepto dado por Maurice y Andre Hauriou, en cambio, es ecléctico.
Dicen que el derecho C° es “el conjunto de principios y normas que regulan la organización y
funcionamiento del E° procurando conciliar las exigencias del poder con las exigencias de la
libertad.”
Esta definición es acorde con la concepción dicotómica que los autores detentan del ser
humano. Habría, por una parte, un aspecto social que impulsa al hombre a vivir en sociedad. Y sabido
es que no puede existir ésta sin orden, sin protección, por lo que surge el fenómeno del poder. Sería
esta faz la que justifica el poder y el aparato estatal. Por la otra parte, existe en el ser humano un
aspecto individualista que impulsa a éste a afirmar su propio yo, a diferenciarse de los demás. Esta
cara es la que sustenta las garantías, derechos y libertades individuales.
Son los medios a través de los cuales se produce el derecho C° o se da testimonio de él. Debe
distinguirse entre fuentes productivas, que son las que crean la norma, y las fuentes cognitivas, que
son las que dan testimonio de la norma (ej: la materialidad de un código o del diario oficial). Dentro
de las fuentes productivas también se debe distinguir entre fuente material y fuente formal.
Fuente Material: es representada por los hechos de la realidad histórico-social. Son fuente en cuanto
inspiran a la autoridad a que dicte la norma C°. Por ello son indirectas o mediatas.
Fuente Formal: son los instrumentos jurídicos en los cuales se contienen las normas de derecho C°.
Reciben distintos nombres según la autoridad que las dicta, quién interviene en su creación, la
materia que regulan o su finalidad. Por esta razón son directas o inmediatas.
(Instrumento Jurídico: decisiones adoptadas por determinada autoridad, siguiendo un determinado
procedimiento y con una determinada fuerza vinculante.)
1. LA CONSTITUCIÓN
Es la más importante fuente del dº Cº es por eso que se le llama "Carta Fundamental" o "Ley
Fundamental de la Organización del Eº y de las libertades públicas". Entre la Cº y el dº Cº hay una
relación de continente-contenido.
Cabe señalar que en virtud de éstos 2 efectos existe unidad en el sistema normativo. Vale decir,
la unidad formal y material del ordenamiento jurídico es producto del principio de supremacía
constitucional según el cual, como ya dijimos la Cº se encuentra en la cúspide de un ordenamiento
jurídico determinado. (Este principio se garantiza en el Art. 6) 1
Es aquella ley cuyas normas tienen por finalidad introducir una modificación a las normas de
la Cº y le sigue en jerarquía a ésta.
Para que ésta ley sea jurídicamente válida debe elaborarse siguiendo el procedimiento que la
Cº establece en su artículo 14, que es relativamente más complejo que el que se utiliza para elaborar
la ley ordinaria. Esto es importante ya que indica que la Cº de 1980 es rígida.
Decíamos que la ley de reforma constitucional es de menor jerarquía que la Cº, ello se debe a:
A. Razón de forma: La ley de reforma para ser válida debe ajustarse al procedimiento que le impone
el órgano constituyente originario a través de la Cº.
a. Este procedimiento consiste en la aprobación de cada Cámara por 3/5 de sus miembros en
ejercicio. (No se está en ejercicio cuando se está fuera del país y cuando se ha sido desaforado por la
Corte de Apelaciones respectiva para un proceso criminal) Dicho quórum puede aumentar a 2/3 de
los miembros en ejercicio cuando se modifican los siguientes capítulos:
-Cap. 1: Bases de la Institucionalidad
-Cap. 3: Derechos y deberes fundamentales
-Cap. 7: Tribunal Constitucional
-Cap. 10: FFAA, de Orden y Seguridad Pública
-Cap. 11: Consejo de Seguridad Nacional
-Cap. 14: Reformas de la Cº
b. Ratificación por el Congreso P leno 60 días después.
Es aquella ley cuyas normas tienen por única finalidad aclarar el sentido de una norma de la Cº
cuando ésta se presenta oscura. No puede modificar la Cº sino que debe limitarse a determinar su
exacto sentido y alcance.
Esta ley debe elaborarse siguiendo un procedimiento algo más complejo que el de la ley
ordinaria, pero mucho menos que el de la ley de reforma constitucional. Esto da pie a que la ley
interpretativa sea utilizada para encubrir una verdadera reforma constitucional, por ello es que está
sujeto a control constitucional preventivo y obligatorio. La Cámara de origen debe, por lo tanto
dentro de los 5 días siguientes al momento en que el Congreso despacha completamente el proyecto,
remitirlo al Tribunal Cº.
La ley interpretativa se aprueba, modifica o deroga con un quórum de 3/5 de los miembros en
ejercicio de cada cámara, según dice el Art. 63.
La expresión preceptos legales es muy amplia y genérica. Se utiliza para englobar un conjunto
de instrumentos legales de igual jerarquía, convencionalmente jerarquía de ley. Interviene en la
elaboración de estos instrumentos , en mayor o menor medida, el órgano legislativo.
A. LEYES ORDINARIAS
También es una expresión genérica, ya que hay varias clases de leyes ordinarias, recibiendo
este nombre en oposición a las Cºes:
-Ley Orgánica Cº.
-Ley de Quórum Calificado.
-Ley de Amnistía e Indultos Generales en favor de Terroristas.
-Leyes Comunes u Ordinarias Propiamente Tales.
Las leyes ordinarias, si bien tienen la misma jerarquía, se diferencian por la complejidad de su
procedimiento de creación, vale decir, por la diferencia de quórum fundamentalmente y el contenido
normativo de cada uno de ellas. Respecto de esto último, toda ley ordinaria tiene por objeto de su
contenido una materia de ley. No obstante ,cada una tiene un ámbito específico, una competencia
particular.
A.1. L.O.C: Es aquella para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere un quórum de
4/7 de los miembros en ejercicio de cada cámara.
Las materias de ley propias de una LOC son taxativas, esto es que no hay otras que las
expresamente mencionadas por la Cº (Art. 63). Todas ellas han sido consideradas por el constituyente
originario de suma importancia, ya que establecen el marco dentro del cual se puede y debe
desarrollar la vida en sociedad, por lo que deben ser tan permanentes como sea posible. Algunas
materias de LOC:
-Concesiones mineras
-Inscripciones electorales
-Votaciones y escrutinios
-Tribunal Calificador de Elecciones
-Partidos Políticos
-Organización y funcionamiento del Congreso Nacional, del Tribunal Cº, del Banco Central, de la
-FFAA y Carabineros
-Gobierno y Administración Regional y Provincial
-Municipalidades.
Cabe señalar que las materias de LOC no pueden regularse por DFL, vale decir, que el
Congreso no puede delegar al Pdte. Rep. facultades legislativas en estas materias. Esto se establece
en razón de que podría prestarse para burlar el quórum de la LOC, siendo que la ley delegatoria es
aprobada por simple mayoría de los presentes.
Acerca del control Cº de las LOC éste es preventivo y obligatorio. Por ello debe la Cámara de
origen enviarla al Tribunal Cº 5 días después del momento en que fue despachada completamente
del Congreso Nacional.
Las LOC pueden ser tanto reales ,elaboradas de acuerdo al procedimiento propio de las LOC,
como fictas . Estas últimas, son aquellas que se tienen por LOC no obstante hayan sido elaboradas
mediante otro procedimiento. La existencia de estas LOC fictas es posible en virtud del Art. 5
transitorio de la Cº, según el cual aquellas leyes que estaban vigentes al momento de entrar a regir la
Carta de 1980 que regulan materias que de acuerdo con la nueva Cº debieran regularse por una LOC,
se considerarán con dicho carácter y estarán vigentes hasta que se dicte la correspondiente LOC real.
A.2. L.Q.C: Es aquella ley para cuya aprobación, modificación o derogación se requiere un quórum
de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada cámara.
Las materias regulables por LQC son también taxativas. Algunas de ellas son:
-Ley que debe indicar cuales son los delitos que pueden hacer perder la nacionalidad
chilena.
-Ley que debe fijar los delitos de carácter terrorista.
-Ley de control de armas.
-Ley que limite la adquisición del dominio de ciertos bienes.
-Ley que autoriza al Eº para realizar actividades empresariales.
-Ley que altera los límites geográficos de las regiones, provincias y comunas.
-Ley que otorga amnistía o indulto general a delincuentes que no sean terroristas.
Estas materias no son regulables por DFL.
El control constitucional de las LQC ante el Tribunal Cº es preventivo y eventual. Al igual que
en el caso de las LOC existen LQC reales y fictas.
A.3. Ley de Amnistía e Indultos Generales en favor de Terroristas: Es aquella para cuya
aprobación, modificación o derogación se requiere de un quórum de 2/3 (El quórum más alto
posible). Ha sido establecida en razón de que existe otra ley (LQC) que otorga amnistía o indultos
generales en favor de delincuentes que no sean terroristas.
Amnistía: Beneficio de efectos radicales ya que borra tanto el delito como la pena, dejando a la
persona del delincuente como si nunca hubiese delinquido. Es una ficción de olvido que favorece
tanto a personas condenadas por un delito como a aquellas que ni siquiera han sido parte de un
proceso aún. Es otorgada por el órgano legislativo. Ej: DL 2191 de 1978 amnistió tanto a opositores
como a militares que hubiesen delinquido entre 1973 y 1978. También se han otorgado amnistías a
quienes han infringido la ley electoral en tiempos norma les.
Indultos: Beneficio que recae sobre la pena y no sobre el delito. Puede implicar: condonar la
pena rebajar la pena o sustituir la pena por otra menos rigurosa. Es importante destacar que la
persona sigue siendo delincuente, no se borran sus antecedentes penales, de lo que se desprende que
el indulto sólo opera respecto de personas condenadas.
El Indulto puede ser particular o general . Es particular aquel que sólo beneficia a una o varias
personas individualizadamente . La otorga el Pdte de la Rep. por medio de DS y para evitar abusos
existe la Ley 18.050 de 1981, Ley de Indultos, a la que debe ajustarse. Esta ley señala los requisitos
que deben existir para poder pedir el indulto (Ej: mostrar arrepentimiento, haber cumplido al menos
la mitad de la pena, haber mostrado buena conducta en el penal, etc.). No obstante, existe un caso
excepcional en que es otorgado por el Congreso Nacional. Ello resulta cuando se trata de personas
que han sido condenadas por un delito, pero que previamente por ese mismo hecho han sido
condenadas en juicio político.
Es general aquel que beneficia indistintamente a cualquier delincuente que cumpla con los
requisitos que señala la misma norma que otorga el indulto. Por lo que el nº de personas beneficiada s
es indeterminado. Es otorgada por el órgano legislativo.
A diferencia de lo anteriormente expuesto cuando la amnistía o el indulto se otorga a un
terrorista mediante la ley en análisis, quien interviene sólo puede ser el órgano legislativo dadas las
características mencionadas en el encabezado de éste apartado. Sólo es necesario agregar que el
indulto particular se puede conceder únicamente en 2 situaciones: cuando el delito de terrorismo se
cometió con anterioridad al 11/03/90; y cuando el delito de terrorismo se cometió con posterioridad a
dicha fecha, pero sólo para sustituir la pena de muerte por la de cadena perpetua.
Cabe destacar que la situación del terrorista previo a 1991 era distinta. De hecho la Cº les
negaba la amnistía, el indulto general, el particular y la libertad provisional. Como se a visto, con la
reforma de ese mismo año se les concedieron los 4 beneficios.
A.4. Leyes Comunes u Ordinarias propiamente tales: Es aquella para cuya aprobación,
modificación y derogación se requiere e l quórum más bajo posible, el de simple mayoría de los
presentes en la sala. Sin embargo, para evitar abusos la Cº establece un quórum de asistencia mínimo:
1/3 de los miembros en ejercicio de la cámara correspondiente (Art. 53).
El nº de materias de ley regulables por ella también son taxativos. Para determinar cuales son
se resta a las materias de ley establecidas en los Arts. 60 y 62, las que corresponden a LOC y a LQC,
esto es que se determinan por exclusión.
A diferencia de las materias de ley anteriormente vistas, las materias de ley común son
susceptibles de delegación legislativa en favor del Pdte.Rep. para que él las regule vía DFL.
Por último, el control constitucional de la ley ordinaria es preventivo y eventual.
-Durante el gobierno militar que asumió el poder por la vía de los hechos el 11/09/73 también se
dictaron decretos ley, pero a diferencia de lo ocurrido en las ocasiones pasadas, se elaboró toda una
estructura institucional legislativa. Ello debe entenderse bajo el supuesto de que el gobierno militar
no tenía intención de retirarse del poder a corto plazo.
La Junta Militar de Gobierno dictó 2 tipos de DL. Unos con carácter de ley ordinaria en
ejercicio de la potestad legislativa, y otros con carácter Cº en ejercicio de la potestad constituyente
derivada, modificando las normas de la Carta de 1925. Por todo lo expresado se pueden también
definir los DL como la expresión legislativa y constituyente de la Junta de Gobierno Militar.
Es importante tener presente que ambas clases de DL, aunque tienen diferente jerarquía, se
dictaban sin ninguna diferencia formal. El procedimiento consistía en que debía ser dictado p or la
Junta de Gobierno, debía llevar la firma de todos los miembros de la Junta y además podía, aunque
no era obligatorio, llevar la firma de uno o más ministros de Eº. Si un DL con carácter de ley común
tenía una disposición contraria a la Cº se entendía inconstitucional por lo que era procedente el
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Si el DL era de carácter Cº y contenía una
disposición contraria a la Cº se asimilaba a una reforma a la Cº.
Sucedió que a menudo los DL contrariaban la Cº de 1925, por lo que muchos recurrieron al
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. No obstante, estos nunca avanzaban ya que se
alegaba que eran de carácter Cº. Pasado un tiempo, la Corte Suprema formuló una tesis para
distinguir una clase de DL de otro, puesto que era inaceptable que el criterio para distinguirlos fuese
si contenían o no disposiciones contrarias a la Carta de 1925.
La Corte Suprema planteó que para diferenciar uno de otro DL, al dictar la Junta un DL en
ejercicio de la potestad constituyente, en el contenido del DL debía expresar que artículo de la C° de
1925 que estaba modificando. Desde éste punto de vista, la Corte Suprema estimaba que un DL que
modificara tácitamente la C° de 1925 era un DL con carácter del ley com ún y por ende,
inconstitucional. Por consiguiente, respecto de aquél, cabía el recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.
Como bajo éste criterio todos los DL anteriores eran meramente legislativos, la Junta dictó un
DL n° 788 del 4 /12/1974 que decía que todo DL anterior a la fecha que contravenía la C° de 1925 se
considerará de carácter constitucional , independientemente de que la modificación fuese tácita o
expresa. A continuación agrega que de la fecha en adelante todo DL de carácter constitucional debía
llevar la mención: “dictado en ejercicio de la potestad constituyente” independientemente de que la
modificación fuese tácita o expresa.
El riesgo de la modificación tácita está constituido por el hecho de que esa modificación no se
puede incorporar al texto de la Carta de 1925 puesto que no se sabe que artículo está modificando.
Por lo tanto, éstas modificaciones quedaban como satélites de la Carta lo que provoca una gran
inseguridad jurídica, ya que no hay donde ver en forma sencilla los derechos. Esto es lo que criticaba
especialmente la Corte Suprema, problema que la Junta intentará resolver mediante las actas
constitucionales.
Las Actas Constitucionales no son sino DL que la Junta dictó en ejercicio de la potestad
constituyente, pero que tenían la particularidad de que no podrían ser nunca modificados tácitamente
por otro DL de rango constitucional. Esto se establece a modo de que no ocurra con las actas
constitucionales lo mismo que sucedió con la Carta de 1925. Sólo podían ser mo dificadas
expresamente, pudiendoseles incluir en el texto del Acta Constitucional, garantizando la seguridad
jurídica.
B.2. DFL: Es un decreto que dicta el Pdte Rep. para regular materias de ley con la facultad
legislativa que el Congreso delega en él mediante la dictación de una ley delegatoria de facultades
legislativas. Esta ley debe indicar la materia de ley sobre la cual recae la delegación y fijar la fecha
dentro de la cual debe dictarse el DFL.
Los DFL tienen su primera existencia bajo la C° de 1833. Sin embargo, la C° de 1925 en
principio no los reinstitucionalizó por los abusos que se habían cometido a través de ellos atentando
contra el principio de separación de poderes del E°. A pesar de ello, entre 1925 y 1970 se dictaron
una enorme cantidad de DFL, simplemente de hecho, producto de que a juicio de quienes intervenían
en su dictación la realidad social los hacía indispensables. Sus argumentos fueron su rapidez en
comparación a la ley y la relativa ignorancia en ciertas materias que afectaba a los parlamentarios.
En cambio el Pdte Rep. cuenta con gran asesoría por lo que no está sometido a dicho problema.
La C° de 1980 les da una expresa consagración en los Arts. 5 inc n°2, 32 n°17 y 50 n° 1. Esto
viene a significar que el E° de Chile les da un expreso reconocimiento, y se obliga a respetarlos. De
ello se deriva el principio de intangibilidad de los Tratados Internacionales, en virtud del cual, éstos
no pueden ser alterados por obra de la legislación interna del E° parte. Ni siquiera la Ley de Reforma
Constitucional puede introducirles unilateralmente una modificación o derogarlos. No obstante, esto
no significa que el Tratado Internacional esté ubicado jerárquicamente por sobre la ley, o en el
mismo nivel que la C° o por sobre ella .
Un Tratado Internacional no puede tener mayor jerarquía que ley porque a nivel interno los
órganos que intervienen en su elaboración son los mismos que intervienen en el proceso de creación
de la ley. Así mismo, un tratado no puede estar en un mismo rango que la C° o sobre ella, no sólo
porque no lo dispone ésta expresamente, sino que además el Art 82 n°2 dispone exactamente lo
contrario. Según éste, lo mismo que la ley ordinaria y la de reforma constitucional, los tratados están
sujetos al control preventivo y eventual del Tribunal Constitucional. Por su parte, el Art. 80 referente
a la posibilidad de declarar inaplicables por inconstitucionalidad a los preceptos legales ya vigentes,
hace posible que lo mismo resulte respecto de los tratados. Ello basado en que la doctrina
generalizada y la jurisprudencia han incluido a los tratados dentro de los preceptos legales. Esto está
expresamente señalado en las Actas de la Comisión Ortúzar o Comisión de Estudios de la Nueva C°.
Es importante se ñalar que si los tratados internacionales se aceptaran al mismo nivel que la C°
o por sobre ella, ésta podría ser reformada por un tratado, en circunstancias que la única forma de
reformar la C° es a través del ejercicio del órgano competente del poder constituyente derivado (Cap.
14 de la C°).
Cabe también señalar que a pesar de que el tratado no tiene jerarquía de C° ni está por sobre
ella, la violación de un tratado internacional no sólo implica desconocer las normas de éste sino que
además constituye un atentado contra la propia C° que le da sustento . O sea, se estarían violando los
Arts. 32 n°17 y 50 n°1. El primero de ellos le otorga al Pdte. Rep. la facultad de acordar tratados
internacionales, y el segundo, dispone que al Congreso Nacional le corresponde aprobar los
Tratados Internacionales previamente a que el Pdte Rep. los ratifique. Además, cuando se viola un
tratado acerca de derechos humanos se infringe también el Art. 5 de la C°, ya que éste reafirmando el
principio general de intangibilidad de los tratados impone a todos los órganos del E° el deber de no
sólo respetar sino que promover los derechos constitucionales que se consagran en la propia C° y en
los tratados internacionales, con tal que éstos hayan sido ratificados por Chile y se encuentren
vigentes.
4, 5 y 6. REGLAMENTOS AUTÓNOMOS, REGLAMENTOS DE EJECUCIÓN Y
DECRETOS SUPREMOS SIMPLES
Todos ellos son Decretos Supremos. Éstos son “el lenguaje propio del Pdte de la República” y
se definen como la orden o decisión por escrito que adopta el Pdte de la Rep. con la firma de uno o
más de sus Ministros de E° para abordar materias de gobierno y administración del E° (Art. 35). No
obstante, hay decretos que no llevan la firma del Pdte Rep. y en tal caso simplemente llevan la
fórmula que dice: “por orden del Pdte.”
a. DS Simple: vulgarmente llamado Decreto. Es aquel DS que contiene normas particulares, o sea,
normas que se refieren a una o más personas individualizadamente, o bien, a una situación muy
concreta y determinada. Por esto mismo, es de su propia naturaleza que tras su aplicación agote todos
sus efectos normativos.
Ej: -Nombramiento de funcionario
-Ordenar la construcción de una escuela en X.
El Reglamento Autónomo es un nuevo tipo de reglamento que fue creado por la C° de 1980 y
es aquel que tiene por finalidad regular materias que la C° no ha entregado a la competencia del
legislador . Es materia de reglamento autónomo todo aquello que no es materia de ley (Art. 32 n°8).
Siendo el Pdte de la Rep. el Jefe de la Administración Pública, los Jefes de los Servicios
públicos son funcionarios de su exclusiva confianza que reconocen en él a su superior jerárquico
(Art. 1 y 24 de la LOC de la Administración del E°, Ley 18.575 de 1986). No obstante, hay
excepciones en esta jerarquía, como es la de los Servicios Públicos descentralizados. Los Servicios
Públicos cumplen su función dictando las llamadas Resoluciones de Jefes de Servicio, que por las
razones expuestas tienen la 7ma
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
8. RESOLUCIONES JUDICIALES
Son aquellas que dictan los Tribunales de Justicia para poner en marcha los procesos y resolver
los conflictos con significación jurídica que se les sometan.
Cuando el juez dicta sentencia para resolver un conflicto debe hacerlo sujeto a las normas que
se contienen en las demás fuentes formales del derecho, respetando la jerarquía que existe entre
ellas. Por ello, la resolución judicial se encuentra en la más baja jerarquía posible. Sin embargo, una
vez que la resolución judicial ha sido dictada su jerarquía se ve elevada, ubicándose incluso por sobre
los preceptos legales de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la Constitucional. Éste consagra el
principio de independencia judicial en términos positivos primero, y negativos después. Dice así: “La
facultad de conocer y resolver las causas civiles y criminales, así como la facultad de poner en
ejecución las resoluciones es de exclusividad del Poder Judicial; ni el Pdte de la Rep.(ni autoridad de
él dependiente) ni el Congreso Nacional (ni autoridad de él dependiente) pueden en caso alguno
ejercer funciones judiciales, revisar el f undamento o contenido de las resoluciones judiciales, ni
pueden abocarse al conocimiento de causas que están pendientes, ni pueden revisar procesos
fenecidos”. Esto es, que ningún poder puede desconocer una resolución judicial.
LA CONSTITUCIÓN DE 1980
Allende, para tranquilizar los espíritus y mantener la calma, declaró que quería establecer un
socialismo diferente, que las reformas que quería introducir se harían con apego a la Carta del '25.
Hay que considerar que para dictar las leyes que el socialismo quería, y para efectuar reformas a la
Constitución, la UP requería de una mayoría parlamentaria que no tenía. Por esto, Allende se vio en
la necesidad de acoger los planteamientos que le hiciera don Eduardo Novoa M., que luego
configuraron la teoría del resquicio legal, la cual no vulneraba la Constitución, sino que lo que
proponía era que el gobierno de Allende pusiera en aplicación la leyes que se habían dictado en la
República Socialista de los 100 días, como el DL 520, que le permitía al gobierno expropiar
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
empresas sin necesidad de dictar una leypor cada expropiación, bastaba un decreto. Además esta
teoría recomendaba que le gobierno de Salvador Allende aplicara con más severidad normas legales
vigentes que concedían atribuciones económicas al Pdte., tanto en el ámbito público, como en el
privado. Ej.: La ley de la CORFO y la ECA, que daban atribuciones en el campo de la planificación
económica, creación de empresas estatales, etc. Finalmente sugería que le gobierno de la UP
aprovechara los principios de la economía liberal vigente, los que antes eran aprovechad os sólo por
los particulares. Ej.: el principio de la autonomía de la voluntad, del libre comercio; simplemente que
le Estado ofreciera a los particulares comprar sus acciones, y como los ofrecimientos eran atractivos,
fueron aceptados por muchos.
Pero había un problema que el gobierno de la UP no pudo superar, y que fue el origen de su
fin. Si quería socializar la economía, debía adquirir la propiedad de los medios de producción. Para
ello contaba con la expropiación y la compra de acciones, pero par eso necesitaba de recursos que el
gobierno no tenía. Por esto el gobierno de la UP se vio obligado a recurrir a las vías de hecho, vale
decir a las requisiciones e intervenciones de empresas, mecanismos no idóneos jurídicamente para
traspasar la propiedad al Estado, ya que sólo le otorgaban el control de la administración por un
tiempo, después del cual debían ser devueltas a sus dueños. El problema era que la requisición era un
mecanismo de hecho que consistía en la intervención del Estado cuando éste conside raba que esa
empresa no producía lo suficiente, o engañaba a los consumidores, después la empresa debía ser
devuelta. La intervención era un mecanismo jurídico que se desvirtuó, consistía en que el Estado
asume temporalmente mientras se suscita un problema laboral, al término del cual la empresa debía
ser restituida. Sucedió que se generaban artificialmente los problemas para poder requisarlas o
intervenirlas, y después la administración de la empresa no era devuelta, y pasaba a ser permanente.
Los dueños demandaban al Estado ante los tribunales, que acogían ordenando la devolución, lo que
no se producía, porque a juicio del gobierno, tales resoluciones venían del Poder Judicial al que veían
como reaccionario, parte de la burguesía. Por lo tanto, para el cumplimiento se debía recurrir a la
fuerza pública, pero como esta era controlada por el gobierno a través de intendentes y gobernadores,
les era negada a los tribunales.
Esta situación generó miedo e incertidumbre, la producción descendió, hubo escasez y surgió
el mercado negro. Como la gente reclamaba, el gobierno reprimía, los diarios y canales eran
clausurados. El gobierno entró en conflicto con la Contraloría, ya que esta no tomaba razón de las
disposiciones del gobierno, recurriendo éste al mecanismo de la insistencia. Finalmente se entró en
conflicto con el Congreso Nacional, porque los parlamentarios opositores aprobaron una reforma
constitucional, llamada la reforma de las areas de la economía que pretendía garantizar que
determinadas empresas perte necieran a privados, y otras al Estado. Allende se negó a promulgarla.
Todo esto unido a las tomas de terrenos en el campo y la ciudad, provocaron que el 23 de
Agosto de 1973 se reuniera la Cámara de Diputados, y en uso de sus atribuciones constitucionales,
declaró al gobierno de Allende ilegal en su ejercicio. Poco tiempo después, el 11 de Septiembre se
produjo el golpe de Estado.
Una vez producido el golpe se constituye la Junta militar de Gobierno, la que apenas llegó al
poder dictó DL que hoy tienen poca importancia porque han perdido su vigencia:
1. Bando n°5, del 11 de Septiembre de 1973, el cual es citado, porque de manera sistemática
explica las causas de la intervención. Se funda en la declaración que el 23 de Agosto del '73 hiciera la
Cámara de Diputados. Además se preocupa de precisar que el golpe se funda en el derecho de
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
rebelión del pueblo frente a un gobierno ilegítimo. Señala también cuales son las condiciones para
que esa rebelión sea legítima:
a) Que el gobierno sea ilegítimo.
b) Que se hayan agotado las vías pacíficas de solución.
c) Que el daño que provocaría la intervención sea menos que aquél que se sufriría manteniendo
el gobierno.
3. DL 128 de 1973, que se dictó para aclarar el DL 1. Explicita los poderes de la Junta, el
significado de "mando supremo". La junta asumen la potestad constituyente, legislativa y ejecutiva,
excluyendo sólo la judicial.
4. DL 527 de 1974, establece el estatuto de la junta, precisando la forma como se iban a ejercer
las potestades constituyente, legislativa y ejecutiva. La primera (tanto la originaria como la
derivativa) lo haría a través de DL. La segunda también a través de DL. Los DL dictados en el
ejercicio de la potestad constituyente derivada como los que ejercían la potestad legislativa eran
dictados por el mismo órgano y por el mismo procedimiento, con lo cual se burlaba el principio de
supremacía constitucional. En cuanto al poder ejecutivo, la junta lo delegaba en su Pdte., el cual a
partir del año 1975 recibirá el nombre de Pdte. de la República, el que va a ejercer el gobierno a
través de DS con la firma de uno o más Ministros de Estado.
6. DL 991 de 1977. Su importancia radica en que creó órganos asesores de la junta que
intervenían cuando se dictaba un DL. Se llamaban Comisiones Legislativas, y fueron 4, 1 por cada
miembro de la Junta.
7. DL 77 de 1973. Disolvió todos los partidos de la UP : PC, PS, MAPU, PR, IC, los que fueron
declarados asociaciones ilícitas 2 . Por tanto, sus bienes fueron confiscados y pasados al Fisco.
El poder constituyente originario estaba radicado en la junta, de acuerdo a los DL 1, 128 y 527.
En el ejercicio de este poder decidió que debía elaborarse una constitución. El proceso se dividió en
cuatro etapas:
1. Comisión Ortúzar.-
2. Consejo de Estado.-
1. Los ex- presidentes, que entraban por derecho propio. Estaba Jorge Alessandri R. y Gabriel
González Videla, Frei no quiso integrarlo.
Como su misión era asesorar al Pdte. en el gobierno y administración del Estado, era
representativo de todos los sectores de la actividad nacional, al menos en teoría 3 . Trabajará entre los
años 1978 - 1980, tiempo durante el cual escucho el parecer de diversos sectores de la soc iedad,
instancia en la cual fue más abierta que la Comisión Ortúzar. Finalmente elaboró un nuevo
anteproyecto de Constitución con el correspondiente informe explicativo, y lo entregó al Pdte. A
diferencia de lo ocurrido con la Comisión Ortúzar, las Actas de las sesiones del Consejo de Estado
fueron declaradas secretas.
3. Junta de Gobierno.-
Está representada por la entrega que hace el P dte. de la época de los 2 anteproyectos a la junta
para su consideración. Como la junta no podía realizar la tarea por si sola, la va a encargar a una
comisión especial asesora de confianza de la junta, la que estuvo integrada por los respectivos
generales auditores de las diversas ramas de las FFAA y Carabineros, además del Ministro del
Interior, Sergio Fernández y la Ministro de Justicia, Mónica Madariaga. La Comisión propuso a la
junta un proyecto de Constitución definitivo, que fue aprobado por la junta en el DL 3464 de agosto
de 1980.
1.- Este último no reprodujo la disposición que contenía el proyecto Ortúzar sobre la
inamovilidad de los Cdtes. en Jefe y del Gral. Director de Carabineros.
2.- El anteproyecto del Consejo de Estado tampoco estuvo de acuerdo con el excesivo plazo de
transición que el proyecto definitivo de Constitución contempló, que era inicialmente de 9 años,
durante los cuales la Constitución no regiría plenamente. El plazo debía comenzar el 11 de Marzo de
1981 y terminar el 11 de Marzo de 1990. Durante este lapso operaría la junta con todas sus
3 El Consejo de Estado estaba integrado por un ex- Pdte. de la Corte Suprema, un ex- contralor, un ex- Cdte. en jefe del
Ejército, de la Armada, de la FACH, un ex- gral. director de carabineros, un ex- ministro de Estado, un ex- diplomático, un
ex- rector de universidades estatales o reconocidas por el Estado, un profesor o ex- profesor de alguna facultad de derecho,
otro de una facultad de economía, un representante de las actividades profesionales, del empresariado, de los trabajadores,
de la mujer y de la juventud.
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atribuciones. El anteproyecto del Consejo de Estado sólo contemplaba 5 años, además contemplaba
el funcionamiento del Congreso en ese período, no obstante se trataba de un Congreso no elegido
popularmente, sino designado.
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3.- El proyecto definitivo contenía el art. transitorio 24 que establecía un Estado jurídico de
excepción que otorgaba enormes poderes al Pdte. para solucionar problemas internos, el llamado
"Estado de peligro de la paz interior". En virtud de éste el Pdte. durante la transición podía expulsar
del país a chilenos, sin previo juicio, arrestar a personas en sus casas o lugares que no fueran
cárceles, sin previo juicio y censurar previamente. Causaba molestia al Pdte. del Consejo de Estado
(Jorge Alessandri) el hecho que este estado no admitiera recurso alguno contra las medidas
adoptadas, como así lo declaraba el mismo art.
4.- El proyecto definitivo tampoco especifica cuales debían ser los sistemas electorales para
elegir senadores y diputados, materia encargada al legislador.
Por estas razones, el Pdte. del Consejo de Estado renunció a su cargo, pero de manera especial,
se sabía que la junta militar tenía el propósito de convocar a plebiscito para que le pueblo se
pronunciara sobre el proyecto, entonces Alessandri escribió una carta con su renuncia y las razones
de ella. La presentó en sobre cerrado al secretario del Consejo de Estado, para que se la entregara a
Pinochet, sólo en caso que le pueblo aprobara el proyecto, si no lo hacía, el secretario debía esperar
nuevas instrucciones.
Una vez que la junta hubo aprobado el proyecto, con fecha 11 de agosto de 1980 la junta dictó
el DL 3465, por el cual convocaba a un plebiscito en el que podrían participar los mayores de 18
años chilenos y extranjeros. Los votos en blanco se considerarían en favor del si. El plebiscito no
satisfacía los requisitos democráticos por:
2. No existían partidos políticos, y por tanto, no se podía orientar al pueblo acerca de las
diferentes opciones.
4. El escrutinio de los votos corría por cuenta de las municipalidades, en circunstancias que los
alcaldes eran de confianza de Pinochet.
Las fuerzas de oposición llamaron como pudieron a votar no, rea lizaron un acto en el teatro
Caupolicán, donde tomó la palabra el ex- Pdte. Frei M. quien llamó a votar por el no, y era partidario
de una asamblea constituyente 4 .
4 Congreso generado por elección popular conformado por todas las fuerzas políticas de relevancia.
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aceptaba esto. Se objetó que no se separarán estas decisiones. Además la junta podía modificar la
Constitución, pero previa aprobación del pueblo (art. 18 transitorio letra a). En 1989 se introdujeron
previa aprobación popular, 54 reformas.
En el 8° año la junta de gobierno debía proponer al pueblo el candidato para el primer período
presidencial democrático. Así lo hizo, designando al dictador Pinochet, pero el pueblo se pronunció
negativamente el 5 de octubre de 1988. Por esta razón debió convocarse a elecciones presidenciales
y parlamentarias conjuntas, lo cual se llevó a cabo el 11 de Diciembre de 1989, siendo elegido Don
Patricio Aylwin Azócar, y entrando a funcionar el Congreso, el 11 de Marzo de 1990.
Este capítulo contiene los grandes principios en que sienta la institucionalidad, es la parte
ideológica de la constitución, la que le imprime sentido. Cuando se quiere interpretar una norma de la
Constitución, no se puede prescindir de estos principios. Las instituciones del Estado no son más que
la concreción normativa de estas grandes ideas.
Filosófico - Político:
En primer lugar, el art. 1° señala que "los hombres nacen libres en dignidad y derechos". Esta
frase ya había sido formulada en la Declaración de Independencia de Virginia en 1776, y luego en la
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, también el la Declaración
Universal de los derechos del Hombre, de la ONU, aprobada en París en 1948.
De esta disposición se infiere que el constituyente considera a los hombres con una facultad
natural de autodeterminarse eligiendo entre diversas opciones y que esta libertad no puede ser
coartada por el Estado, ya que como el mismo art. lo señala, el Estado está al servicio de las
personas, y no al revés. Pero no basta con declarar la libertad de los hombres, se necesitan derec hos a
través de los cuales se hace posible esta libertad. Todos los hombres tienen la misma dignidad, que
emana de la naturaleza humana, la dignidad de persona, por eso todos los hombres tienen los mismos
derechos, ya que a través de ellos se satisface la naturaleza humana. Estas características son
desarrolladas más adelante por la Constitución, en el art. 19.
A fin de garantizar que la naturaleza humana pueda desarrollarse en todas sus cualidades sin el
yugo del Estado, la constitución señala que estos derechos son congénitos, innatos, los hombres
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nacen con ellos, no son otorgados por el Estado, éste sólo los reconoce, los garantiza. Es por esto que
se dice que adhiere a la concepción iusnaturalista de los derechos, la que vendría a ser un aspecto de
la concepción humanista - cristiana. Esta concepción iusnaturalista de los derechos tiene ciertas
características:
2) Son inalienables, el hombre no se puede desprender de estos derechos porque son inherentes
a la naturaleza humana,
3) Son imprescriptibles
4) Son absolutos, pero no en cuanto no puedan ser limitados, sino en cuanto las personas no
pueden ser privadas perpetuamente de setos derechos. En contra de esto, se reconoce la pena de
muerte, pero se cocilia dic iendo que lo que es absoluto e inalienable es la vida del inocente.
Estos derechos no son taxativos, no son únicamente los enumerados en el art. 19, son todos los
derechos que emanan de la naturaleza humana en algún momento histórico determinado. El art. 5° en
su inc.2° dice que los órganos del Estado deberán respetar y promover, no sólo los derechos que la
Constitución garantiza en el art. 19 sino también los que se encuentren garantizados en los tratados
internacionales vigentes ratificados por Chile.
Principio de Subsidiariedad.-
El hombre puede optar por actuar individualmente o bien integrar organizaciones o cuerpos
intermedios de la sociedad, que se denominan así porque conceptualmente se ubican entre el
individuo y el Estado. Tanto el individuo como estas organizaciones intermedias son libres, ya que
están formadas por seres libres, la libertad del hombre se les traspasa. Lo que el hombre busca es
satisfacer sus múltiples necesidades de la mejor manera.
El Estado está al servicio de estas organizac iones que el hombre integra, reconoce la libertad
tanto del hombre, como la de estas organizaciones intermedias, así que, en principio, debe dejarlas
actuar, debe respetar esta libertad, surgiendo así el principio de subsidiariedad del Estado , según el
cual éste reconoce y ampara la libertad del individuo y de los cuerpos intermedios, y les otorga la
autonomía suficiente para cumplir con sus fines específicos, debiendo el Estado asumir sólo las
actividades que por su naturaleza no pueden o no deben ser asumidas por los individuos o las
organizaciones. Este principio no está consagrado expresamente, se llega a él deduciéndolo de la
concordancia entre los incisos 1° y 3° del art.1° de la Carta del '80.
Este principio no implica que el Estado deba asumir una actitud pasiva y dejar hacer al
individuo y los grupos intermedios, como ocurrió en los siglos XVIII y XIX, pues la Constitución no
consagra un liberalismo individualista así, el principio no es absoluto. En las actas de la Comisión
Ortúzar hay constancia de que:
1.- El Estado se reserva ciertas actividades que por su naturaleza son inherentes a su estructura
orgánica, como las funciones ejecutiva, legislativa, policial, Relaciones Exteriores, recaudación de
tributos, etc.
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2.- También se reserva actividades que por razones de orden estratégico deben en un momento
histórico permanecer dentro de Estad, como el Control del expendio de alimentos y bebidas, Control
de los medicamentos, Otorgamiento de títulos profesionales, Reservarse la propiedad de los
yacimientos mineros, Control del establecimiento de las empresas, Control del ejercicio de las
profesiones.
3.- Se reserva aquellas actividades que los particulares no tienen interés en abordar porque no
les depara suficiente lucro. Ej.: Mantención de un servic io ferroviario en un sector en que lo utiliza
poca gente.
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
4.- El Estado aborda aquellas actividades que los particulares no pueden abordar.
5.- El Estado se reserva la intervención en las actividades que los particulares realizasen en
forma deficiente, derivándose explotación, injusticias sociales, mala distribución de ingreso, pobreza.
El Estado debe intervenir en aras del bien común.
El inciso final del art. 1° es el fundamento normativo que nos permite concluir que el Estado no
puede permanecer pasivo frente a la pobreza, injusticia social, etc. La insatisfacción de necesidades
sociales genera división, antagonismo, y el Estado tiene el deber jurídico de remover todos esos
obstáculos para garantizar unidad, integración, y debe hacerlo asegurando la participación de las
personas. Si estos cauces de integración no existen, no hay democracia, deben existir canales de
comunicación entre el Estado y las personas. Este inciso es el fundamento de la intervención legítima
del Estado en el ámbito económico - social en aras del bien común, impone al Estado deberes sociales
y lo obliga a hacer participar a las personas en el beneficio del progreso económico - social. Pero no es
la intervención de un Estado socialista, ya que se reconoce el derecho preferente del individuo y de los
cuerpos intermedios de la sociedad asumir la iniciativa para la satisfacción de las necesidades
colectivas.
Los cuerpos intermedios deben limitar su acción al cumplimiento de sus fines específicos, los
cuales deben ser morales y no ser opuestos al orden público, a la seguridad nacional, o a las
costumbres, deben ser fines lícitos. Varios arts. revelan estas limitaciones: art. 19 n°6, art. 19 n°11, art.
19 n°21, art. 19 n°15, art. 19 n°16.
Otra limitación va dirigida a las organizaciones políticas. El art. 19 n°15 en su inciso 7° faculta
al TC para declarar inconstitucional a cualquiera organización política que atente contar los valores o
principios del sistema democrático.
El art. 19 n°9 al referirse a las entidades de salud privada, las deja bajo el control del Estado.
Finalmente el art. 23 relacionado con el 19 n° 19 se refiere a las organizaciones gremiales,
poniéndoles la limitación de no poder realizar actividades político partidistas, ya que deben abocarse a
su fin.
deber de crear políticas y programas para fortalecer a la familia. Esta asistencia se otorga a través de
los servicios públicos o municipalidades. El art. 19 n°4 garantiza la protección de la honra, tanto de
una persona como de su familia. Finalmente los n° 10 y 11 del art. 19 referidos a la educ ación, hacen
recaer en la familia y no en el Estado, el derecho preferente de educar a los hijos, derecho que se
ejerce a través de los padres de familia. Por ello la familia es la que escoge el tipo de establecimiento
que estima conveniente para sus hijos.
De acuerdo con el art. 1° inciso 4°, el fin esencial del Estado es el bien común. Siguiendo a Sto.
Tomás define en ese art. el bien común, pero, si bien es cierto que el bien común es el fin esencial del
Estado, no es un fin exclusivo. La Constitución lo dice al señalar que el Estado contribuirá a tal fin, es
decir, se sumará a otros.
En esta tarea, el rol protagónico se encuentra radicado en el sector privado, pero esto debe
matizarse con la responsabilidad que el Estado debe asumir rectificando las actividades asumidas
deficientemente por los privados.
Jurídico - Político:
Desde el punto de vista jurídico - político, la Constitución del '80 adhiere a la concepción del
Constitucionalismo democrático, tanto clásico como contemporáneo, concepción doctrinaria inspirada
en el liberalismo que nace afines del siglo XVIII inspirado en Locke, Rousseau, Hobbes,
Montesquieau, Diderot, Voltaire, con una sola finalidad: limitar el ejercicio del poder para garantizar
espacios de libertad a las personas. Esta concepción va evolucionando hasta trascender la finalidad
inicial que justificó su nacimiento. En efecto, a principios del siglo XX, especialmente después de las
guerras, el Constitucionalismo clásico se enriquece con nuevas ideas que conformarán el
Constitucionalismo democrático contemporáneo, ideas que ya no buscan tanto la limitación del poder,
sino que buscan ir en auxilio de los sectores desposeídos de la sociedad.
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6.- Participación
Soberanía Nacional
Sin embargo, la nación como ente abstracto se ve imposibilitada de ejercer la soberanía, debido
a lo cual delega su ejercicio en el pueblo y en las autoridades que la Constitución establece. A raíz de
esto el art. 5 inc. dispone que nadie puede atribuirse el ejercicio de la soberanía.
Democracia Representativa
Este principio está consagrado imperfectamente en la carta de 1980, ya que el art. 4 sólo señala
que Chile es una república democrática, sin hacer mención a si es representativa o no.
Que Chile sea una república significa que no es una monarquía; distinción trascendental, puesto
que ambas son muy diferentes en cuanto a las características de sus respectivos jefes de Estado: en la
primera hay un rey generado por sucesión hereditaria, con cargo vitalicio, y que no asume
responsabilidad por su gestión.
Por su parte, que sea una república democrática significa que se organiza según el sistema
político democrático que descansa sobre los valores de la justicia, la libertad y la igualdad, como
también sobre ciertos principios, dentro de ellos los del constitucionalismo democrático clásico.
Además, se garantiza la existencia de partidos políticos y el reconocimiento de la oposición, de modo
de experimentar alternancia de las tendencias políticas en el poder.
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
Nuestra forma de gobierno es una democracia representativa o indirecta, a virtud de la cual las
autoridades ejercen el poder en representación de la nación, de modo tal, que todo lo que aquéllas
hagan legítimamente es imputable a ésta. Ahora, el régimen político imperante en esta forma de
gobierno es el presidencial, lo que se desprende de las siguientes normativas, entre otras:
1.- Art. 32 N 9, según el cual los ministros de Estado son de exclusiva confianza del presidente,
quien además los designa.
2.- Art. 24 inc. 1 , establece que el presidente, además de jefe de E , lo es del gobierno y la
administración pública.
4.- Art. 55, señala la incompatibilidad de los cargos de ministro y parlamentario, salvo en caso
de guerra externa.
5.- Art. 37, recuerda las facultades de los ministros cuando acuden al congreso, negándole entre
ellas el derecho a voto.
En la Carta de 1980 no se dice que Chile sea una democracia representativa, sólo se habla de
democracia, ya que no todas las autoridades se generan por elección popular, como es el caso de los
senadores designados, los miembros del Poder Judicial o los del TC, pero al pensar de este modo la
Comisión está revelando que a juicio de sus miembros la calidad de representativo sólo se puede
adquirir por elección popular, lo que es peligroso porque las autoridades no generadas por elección
popular no actuarían a nombre y cuenta de la nación, sino a la propia. Las autoridades de un sistema
democrático basado en la soberanía deben ser representativas, sino serían dichas autoridades las
soberanas. Reforzando esta idea el art. 5 señala que la soberanía la ejerce el pueblo y las autoridades
que la Constitución establece.
Dentro de esta forma de gobierno, la Constitución adopta un régimen presidencial como señala
el art. 32 n°9, según el cual los ministros de Estado los nombra el P dte. de la República, y son de su
exclusiva confianza, por lo que se mantienen en el cargo mientras tengan esa confianza; el art. 24
inciso 1° que dice que el Pdte. de la República además de Jefe de Estado, es Jefe de Gobierno y
administración del Estado; el art. 48 n°1 que señala que la Cámara de Diputados puede fiscalizar los
actos de gobierno, pero a diferencia de lo que ocurriría en un régimen parlamentario no puede aprobar
un voto de censura y obligar a renunciar a los fiscalizados, pues estos no dependen de la confianza del
parlamento; art. 55, los cargos de ministro de Estado y parlamentario son incompatibles, salvo en caso
de guerra externa; art. 37 que señala que cuando las leyes se debaten en el Congreso, los ministros de
Estado pueden ir a las ses iones, tomar parte en los debates, tienen derecho preferente a tomar la
palabra, pero no tienen derecho a voto.
Este principio postula que las funciones en que se diversifica el poder del Estado deben estar
radicadas en órganos distintos, para evitar que la concentración de funciones conduzca al abuso del
poder. El fin último de este principio es el de proteger los derechos de las personas.
Este principio está consagrado en el art. 7° inciso 2° al señalar que ninguna magistratura,
persona o grupo de personas, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, pueden ejercer un
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poder distinto al consagrado por la Constitución y por las leyes, y esta actuación es nula, por nulidad
de derecho público, imprescriptible, y lleva consigo responsabilidad civil, penal y administrativa.
Principio de Juridicidad.-
La importancia del constitucionalismo democrático clásico esta en que hizo tomar conciencia de
que el gobernante no puede realizar su voluntad, ya que él está para el servicio de las personas. Por
tanto, debe regirse por el derecho que las mismas personas le imponen.
b) Su actuación debe ajustarse a los procedimientos que fijan la Constitución y las leyes en
razón de la seguridad jurídica.
Art. 7° inciso 1°: Dentro de este principio, también llamado de legalidad en sentido amplio, hay 2
aspectos importantes: La supremacía constitucional y el principio de legalidad en sentido restringido.
El principio de supremacía constitucional por el cual están subordinadas a la constitución todas las
normas del ordenamiento jurídico, está consagrado en el art. 6° inciso 1°. Incluye el principio de
vinculación directa, la Constitución por si misma no obliga si sus normas no han sido desarrolladas
previamente. La Constitución del '80 no adhiere a él según lo dispuesto en el art. 6° inciso 2°.
El principio de legalidad en sentido restringido, que postula que la autoridad de be someter sus
actuaciones a los requerimientos que impone la ley, bajo la condición de que la ley se haya dictado
conforme a la Constitución, según el art. 6° inciso 1°. La ley es el instrumento jurídico por excelencia
que contiene normas generales y obligatorias y abstractas, que según Sto. Tomás de Aquino deben
prescribir, prohibir, permitir o mandar conforme a la razón. P or ello su aplicación supone garantías de
justicia e igualdad, ya que se aplica por igual a todos quienes están en la misma condición, de ahí que
otorgue seguridad jurídica. Sobre todo la ley desde un punto de vista político es un producto
normativo que se deriva de la participación de todas las tendencias políticas en el parlamento. Por esto
se dice que la ley es el principal vehículo de la soberanía.
2. Judicial, se siguen los mismos conceptos que respecto de la autoridad administrativa. Este es
el principio de legalidad judicial, que posee 2 aspecto:
a) El principio orgánico, consagrado en el art. 74, toda la organización orgánica del poder
judicial es materia de LOC, así como sus atribuciones.
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
b) Funcional, que postula que la tramitación de los procesos debe adecuarse a un procedimiento
establecido en la ley, art. 19 n° 3 inciso 5°. Contiene las garantías que otorgan un procedimiento justo
y racional. Toda sentencia debe surgir de un proceso previo, legalmente tramitado por un
procedimiento justo y rac ional.
Este principio postula que las personas son titulares de derechos congénitos, que se tienen por
el solo hecho de nacer, y que por ello no provienen del Estado, son imprescriptibles, inalienables,
absolutos y no tienen carácter taxativo. En efecto, los derechos de que gozan las personas no son sólo
aquellos que consagra la Constitución, sino que también gozan de aquellos que emanen de la
naturaleza humana. La Constitución de una manera poco feliz, señala que las personas no sólo gozan
de los derechos que la Constitución establece, sino también de aquellos establecidos por los tratados
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ese inciso podría indicar que los
únicos derechos de las personas serían esos, pero ello no es así.
La concepción doctrinaria en que apoya estas caractrerísticas de los derechos de las personas es
la iusnaturalista. Arts. de la Constitución que respaldan esta concepción son: art. 1° inciso 1°, 5° inc.
2°, 9° inc. 1°, 19 en su encabezamiento al decir "asegura" y no otorga.
ste principio postula que la autoridad asumen las responsabilidades de una actuación contraria a
derecho. Este principio está formulado en los incisos finales de los arts. 6° y 7°. La actuación al
margen de la constitución genera responsabilidades y sanciones determinadas por la ley (art.6°). La
actuación de una autoridad que no esté regularmente investida o la de una que si lo está, pero actúa
fuera de su competencia, o de una que si lo está, actúa dentro de su competencia, pero sin las
formalidades correspondientes, es nula y acarrea responsabilidad, la que puede ser civil, penal o
administrativa. La responsabilidad civil se genera cuando la actuación contraria a derecho acarrea un
daño o perjuicio al Estado o a los particulares, y se hace efectiva obligando a la autoridad a
indemnizar el daño producido. La responsabilidad penal se produce cuando la actuación está tipificada
como delito en la legislación penal, y se hace efectiva obligando a la autoridad a cumplir la pena
correspondiente al delito, lo cual implica el ejercicio de la acción penal correspondiente. En relación
con la responsabilidad administrativa , ésta se da cuando la actuación implica haber fallado a los
deberes y obligaciones que el estatuto administrativo impone al funcionario. Se hace efectiva
5 Según la Corte Suprema, un tratado está vigente cuando ha agotado su tramitación. Una vez ratificado, los demás Estados
parte del tratado pueden exigir a Chile las obligaciones emanadas de éste, se produce la vinculación internacional. Pero el
Estado chileno no se compromete con sus nacionales, o sea, un chileno no puede invocar un tratado frente al Estado si no ha
agotado su tramitación. Ha agotado su tramitación cuando después de ratificado es promulgado por el Presidente y luego
publicado en el Diario Oficial. Bajo el gobierno militar, muchas personas que habían sufrido violaciones a sus derechos
interponían recursos de amparo y protección fundamentados en el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos,
pero fueron rechazados, pues dicho pacto no había agotado su tramitación, pues faltaba la publicación en el Diario Oficial,
lo que sólo se hizo en 1989. Otros tratados son: Pacto internacional sobre derechos económico - sociales de 1966, publicado
en 1989; Convención americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, publicado en 1990.
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obligándose a la autoridad a soportar una sanción administrativa, como la destitución del cargo,
suspensión de éste, multa, censura por escrito o amonestación verbal. El hacer efectiva esta
responsabilidad supone el ejercicio de la acción administrativa y la realización de un sumario
administrativo que se lleva ante la autoridad administrativa jerárquicamente superior.
La fáctica se genera por la mala actuación de una autoridad popularmente electa frente a su
electorado.
Este principio postula lo siguiente: no sólo los gobernados deben adecuar su actuación a
derecho, el gobernanate no está sobre el ordenamiento jurídico. Pero la autoridad no se somete a
cualquier ordenamiento, sino a uno que respete los principios del Constitucionalismo Clásico, o sea
los de Sobrenía Nacional, Separación de Funciones, Reconocimiento de los derechos de las personas,
Democracia Representativa, Supremacía Constitucional.
Definición: Principio de acuerdo con el cual gobernantes y gobernados se somenten por igual al
ordenamiento generado con respeto a los principios del Constitucionalismo Clásico, bajo la garantía
de tribunales independientes con potestad suficiente para hacer efectiva las responsabilidades de unos
u otros. Esta es la definición de un Estado liberal de derecho, o sea un Estado que se caracteriza
principalmente por lo siguiente:
2. Inviolabilidad del derecho de propiedad, el cual está sólo para staisfacer a su titular. Usa,
goza y dispone en términos absolutos.
3. Sólo hay reconocimiento y protección para los derechos individuales, es decir, aquellos que
se satisfacen por la sola acción de su titular. El titular de un derecho individula no necesita del Estado,
salvo para asegurar condiciones de paz y tranquilidad.
El Estado de derecho en Chile está consagrado en los diversos arts. del Capítulo I. Hay que
distinguir 2 tipos de consagración del Estado de Derecho, una material y otra formal. La material nos
da la esencia del Estado de derecho, lo que representa. La material se encuentra en todo el capítulo I,
porque sólo atendiendo a sus diversos arts. uno puede formarse una idea cabal del contenido del
Estado de Derecho, así, éste fluye de los arts. 1°, 4°, 5°, 6° y 7°.
Desde el punto de vista formal basta con los arts. 6° y 7°, los cuales no nos dan noticia del
contenido esencial del Estado de Derecho, sólo nos hablan del sometimiento a la Constitución. Es una
costumbre en la doctrina y en la jurisprudencia dar estos arts. como fundamento del Estado de
Derecho.
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
3) El Pdte. declara todos los Estados de excepción, el Congreso sólo interviene en la declaración
del Estado de Sitio.
4) El Pdte. es colegislador, siendo su intervención más significativa que la del propio Congreso.
6) Preside el CSN.
Con posterioridad a la II G.M., con el acicate del dolor que traen estas guerras, comienzan a
aparecer los derechos sociales como rectificación de los excesos del liberalismo individualista, dando
origen al neoliberalismo, en razón de las críticas del socialismo y de la doctrina social de la Iglesia.
Los derechos sociales tiene un caracter instrumental, sólo se justifican en razón de ser los
medios para que las personas puedan llegar a gozar de los derechos individuales. Ej.: Derecho a la
Salud, tiene por finalidad que las personas puedan gozar del dercho a la vida, sobre todo las personas
con problemas económicos; derecho a la educación, asegura la igualdad de oportunidades; dercho a la
seguridad social, el derecho a recibir prestaciones económicas o de servicios para poder enfrentar las
contingencias de la vida, envejecimiento, invalidez.
Los derechos sociales son conplementarios de los derechos individuales. El derecho social es
aquel que se satisface con el auxilio o intervención del Estado, lo que se expresa en prestaciones
económicas o de servicios , directa o indirectamente provenientes del Estado.
La Carta del '80 reconoce varios derechos sociales: derecho a la salud, a la educación, a vivir en
un medioambiente libre de contaminación, a la sindicalización, a la protección del trabajo, a la
seguridad social, etc.
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
Otra categoría normativa es la Ley de Base o Ley Marco, que no está consagrada como tal en
la Constitución del '80, sino que se infiere en forma deductiva. La ley de base es aquella que sólo se
limita a establecer los principios generales aplicables en un ámbito de materias, dejando a los
reglamentos la tarea de desarrollar esos principios, materializarlos a través de normas generales.
Es un principio consagrado en el art. 1° inc. final, y que encuentra su concreción material en los
capítulos X y XI de la Constitución, en relación con el art. 32 n° 18, 19, 20 y 21.
Al terminar la II G.M., EEUU advierte el peligro que les representa el poderío de la URSS, país
en el que había un gobierno marxista - leninista. Esta doctrina de la Seguridad Nacional postula la
necesidad de neutralizar el avance de la doctrina marxista en el mundo y de detener el desarrollo
nuclear de la URSS, fomentar el desarrollo nuclear de EEUU y sus aliados. Se puede decir que esta
doctrina da inicio a la guerra fría. Esta doctrina potencia el papel de las FFAA en la neutralización del
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
poder soviético y la intromisión en la institucionalida d misma de EEUU y sus aliados para que no sean
infiltrados por la URSS. Esta doctrina se exporta a Latinoamérica, consagrándose en Chile por la Junta
en el art. 1° inc. final en forma expresa, lo que genera una aguda polémica porque:
c) transforma a las FFAA en pilar de sustentación del sistema institucional. Los capítulos X y
XI de la Constitución le dan a las FFAA un rol protagónico en la defensa de la institucionalidad.
El liberalismo individualista del siglo XIX se muestra impotente para poder enfrentar los
problemas de injusticia social que afectan a sectores significativos de la realidad nacional, por lo que
su existencia se veía seriamente amenazda, porque esas condiciones miserables son caldo de cultivo
de doctrinas extremistas, totalitarias. Entonces surgen correctivos para readecuar el liberalismo a los
nuevos tiempos y surge el convencimiento de que el Estado no puede permanecer pasivo ante el dolor
ajeno, y que sin destruir la libertad , debe intervenir en el marco del principio de subsidiariedad, en
beneficio de los más necesitados, debe remover los obstáculos de orden económico sociales y
culturales que separan a las personas y que hacen perder la igualdad de oportunidades, colocando a las
personas en distintas situaciones para la satisfaccion de sus necesidades.
El principio de participación está intimamente ligado al anterior. Postula que las personas
deben intervenir en el conocimiento y solución de los problemas nacionales, y participar de los
beneficios del desarrollo en igualdad de oportunidades. La participación tiene 2 vertientes, política y
social. La política se produce a través de elecciones y plebiscitos bajo el encausamiento de partidos
políticos. Conduce a la toma de decisiones de trascendencia nacional, porque implica ejercer la
soberanía nacional. En cambio, la social es la que corresponde a los cuerpos intermedios de la
sociedad, en abrir cauces institucionales a través de los cuales puedan expresar frente a la autoridad
política sus anhelos, fines, críticas. 2 cauces importantes son:
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
No sólo se sanciona a las persona u organizaciones que hubieren infringido el art. 8° una vez
que este entrara en vigencia, sino también a los que lo hubieran infringido antes de eso, lo que era
absolutamente contrario a los principios más fundamentales de la sociedad occidental.
Este artículo fue muy combatido, porque proscribía el pensamiento político y pretendía
gobernar las conciencias, además se decía que mediante la aplicación de este art. era posible excluir a
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ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
priori a una fuerza política del juego democrático, a partir de la sola observación de sus objetivos
programáticos. La defensa de quienes apoyabaan este art. se fundaa en el hecho de que en el juego
políticoi democrático sólo debían ser aceptados los que respetan los principios democráticos, y que
resultaría muy ingenuo que se aceptara a fuerzas políticas que aprovechándose de las libertades que el
sistema democratico ofrece, no tuvieran otro objetivo que destru irlo. También decían que no existía
una exclusión a priori, porque la exclusión no se realizaba ipso iure, sino que se producía cuando un
órgano imparcial como el TC decidia que la organización atentaba contra la democracia.
Otra crítica al art. 8° era el que estaba concebido para aplicarse con efecto retroactivo, lo que
carecía de toda justificación.
El art. 8° fue derogado en 1989, luego de nagociaciones del gobierno con la Concertación que
desembocaron en un proyecto de reforma constitucional de 54 enmiendas la constitución, las que
fueron aprobadas mediante plebiscito, pues en los arts. transitorios de la Constitución estipulaban que
toda reforma a la Constitución durante el ejercicio de la Junta debí hacerse mediante plebiscito. Luego
de este periodo el plebiscito es eventual. Esta reforma derogaba el art. 8°, pero lo sustituía por uno
parecido.
El nuevo mecanismo se encuentra en el art. 19 n°15 inc. 6° y ss. que se refiere al derecho de
asociación, porque lo normal es que quiene atentan contra la democracia sean organizaciones. De
acuerdo con esto el TC declarará inconstitucionales a las organizaciones, partidos o movimientos
políticos, que en razón de sus objetivos o sus conductas se encuentren en alguna de estas 3 hipótesis:
1.- Atenten contra los principios básicos de regimen democrático constitucional, o sea contra los
principios del Capítulo I y otros que estén también presentes en la Constitución.
3.- Hagan uso de la violencia, propugnen su uso, o inciten a ella, pero no a cualquier violencia,
sino a la violencia como metodología de acción política, como forma de llegar al poder y mantenerse
en él.
De acuerdo con el art. 19 n°15, no sólo se puede accionar en contra de organizaciones, partidos
o movimiento. En efecto, a diferencia de lo ocurría con el art. 8°, si se entabla la acción contra el
grupo, el TC queda facultado para ampliar su jurisdicción a las personas naturales que conforman ese
grupo, pudiendo por propia iniciativa declara responsables a una o más personas naturales , si éstas han
tomado parte en los hechos que ssirvieron de base para declarar inconstitucional al grupo o
movimiento. Las personas naturales declaradas responsables están sujetas a ciertas inhabilidades
constitucionales, pero menos rigurosas que las del art. 8°. Las sanciones duran 5 años, pudiendo
doblarse en caso de reincidencia, no hay posibilidad de rehabilitación. No corre la aplicación
retroactiva; la persona queda inhabilitada para cargos públicos de elección popular salvo los cargos
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comprendidos en el art. 54 n° 1 al 6; No pueden organizar o formar un partido político, pero puede ser
director de uno; P ierde de pleno derecho los cargos públicos que ejercía.
El Terrorismo.-
Está regulado en el art. 9° y en la LQC 18314. Se define como aquella acción delictiva
(homicidio, secuestro, bombas, etc.) que se materializa con la finalidad de obtener un objetivo político
en razón del terror y el miedo que esas acciones puedan infundir en sus víctimas potenciales.
Es importante adverir que el tipo delictivo exige la presencia de un elemento subjetivo como es
el propósito de alcanzar una finalidad política por el terror, o sea, es importante que el terrorista tenga
la intención y conciencia de provocar un fin político por el miedo que pueda infundir esa acción en sus
víctimas potenciales.
La ley 18314 del gobierno militar, antes de su refrma en el gobierno de Aylwin, consagraba un
tipo de terrorismo esencialmente objetivo, en el sentido que no era fundamental la intención, sino que
prevalecía la conducta objetiva del hechor. Así había terrorismo por el solo hecho de atentar contra
alguno de los miembros de la Junta, sus ascendientes o descendientes, todo ello sin importar la
intención. En el gobierno de Aylwin se reformó la ley para agregarle el elemento subjetivo.
La LQC 18314 contempla otro concepto de terrorismo: Delito terrorista es aquel que contempla
una acción delictiva que se materializa con la finalidad de provocar terror en la población, sea por el
tipo de arma que se utiliza, o bien porque el patrón delictual induce a pensar que se trata de atentar en
contra de una categoría determinada de personas. Esa ley establece una presunción legal: la utilización
de determinadas armas supone un delito terrorista. Se trata de armas de gran poder como explosivos,
bombas, sustancias combustibles, corrosivas o venenosas, paquetes- bombas, etc. También se
considera como delito terrorista la comisión de los delitos señalados cuando se cometen con la
intención de vencer la resistencia de la autoridad para imponerle decisiones.
Las sanciones son muy drásticas y van del presidio mayor hasta el presidio perpetuo o la
muerte. A estas penas deben agregarse las inhabilidades que la Constitución establece . Por todo esto
es que la misma Constitución dispone que el delito terrorista se consagre en una LQC, para que sea
bien elaborada y consensuada.
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Hasta 1989 no procedía respecto del terrorismo la amnistía, el indulto, ni la libertad provisional.
A partir de esa fecha, estos beneficios pueden alcanzar a los terroristas en virtud de la ley !9051 del
año 1991, según la cual el terrorista puede ser objeto de amnistía, pero otorgada por una ley especial,
con el quórum más alto que permite la Constitución, 2/3 de los miembros en ejercicio de la cada
Cámara. Por regla general, el indulto particular no procede salvo para conmutar la pena de muerte por
la de presidio perpetuo. Hay otra excepción: delitos terroristas perpetrados antes del 11 de Marzo de
1990, Aylwin c onmutó la pena por la de extrañamiento.
2. La Corte de Apelaciones, para decidir si confirma o no, debe estar integrada sólo por
miembros titulares y no por abogados integrantes.
4. Una vez en libertad, el terrorista queda bajo la vigilancia permanente de la autoridad, debe ir
a firmar todos los días al Patronato de Reos.
Las inhabilidades constitucionales son las mismas del art. 8° ya derogado, pero por 15 años.
Normalmente cuando una persona es detenida por la autoridad por sospecha de delito, lo común
es que pueda permanecer hasta 48 horas en el cuartel, antes de ser puesta a disposición del juez, este
plazo puede ser excepcionalmente extendido hasta 5 días. Para esto la policía tiene que solicitar al
tribunal la extensión del plazo con el fin de sseguir investigando, el cual debe otorgarla fundadamente
y con orden de someter al individuo a un examen médico. Además queda facultado para asistir al
penal y para dar término a la extensión del plazo. Cuando se trate de una investigación de delityos
terroristas, el plazo puede extenderse a 10 días en la misma forma de la extensión anterior.
Cuando una persona es condenada por delito terrorista pierde la calidad de ciudadano la que
puede recuperar cuando:
Económico - Social:
Desde el punto vista de las relaciones entre el Estado y los particulares en el plano económico
social, la constitución adhiere a la concepción neoliberal que propicia una organización de las
relaciones económico - sociales, que si bien es cierto reconoce, exalta y potencia la libertad del
individuo y la autonomía de los cuerpos intermedios para lograr sus fines propios, al mismo tiempo
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considera limitaciones a esas libertades y autonomía, haciendo posible intervención del Estado y el
reconocimiento de los derechos sociales.
1.- En primer lugar el art. 1° que declara que las persons nacen libres e iguales en dignidad y
derechos desde que consagra la libertad del individuo como rasgo de su naturaleza. Los incisos 1° y
3°, en cuanto consagran el principio de subsidiariedad, el inciso final, ya que deuna manera explícita
impone al Estado el deber de intervenir para ir al auxilio de los más desposeídos.
2.- El art. 19 n° 21, 23, 24, 25 y 22. Consagran los derechos a través de los cuales se ejerce la
libertad económica. El n° 21 consagra la libertad para desarrollar todo tipo de activ idades económicas.
El n°23 la libertad para adquirir todo tipo de bienes, el n°24 consagra la propiedad, el n°25, la
propiedad intelectual, el n°22 dispone el deber del Estado de no realizar discriminaciones arbitrarias
en el trato económico que debe dispensar a las perrsonas, grupos y diversas areas del territorio
nacional.
3.- Los arts. 64, 62 inc. final y 60 n°8, en cuanto evidencian el principio de limitación del gasto
fiscal con miras a neutralizar el proceso inflacionario
I. Nacionalidad
La nacionalidad se define como el especial vínculo jurídico que se establece entre una persona y
el Estado. Se trata de un vínculo jurídico, por lo que no debe definirsela como el vínculo existente
entre una persona y la nación a que pertenece, ya que en este caso ésta viene siendo una agrupación de
personas cohesionadas por la concurrencia de factores sociológicos, pero no jurídicos.
Este vínculo jurídico no sólo existe entre un nacional y el Estado, sino que también entre el
Estado y un extranjero, pero aquél es diverso de éste. Por eso la nacionalidad se define como el
"especial" vínculo jurídico, con el fin de distinguir ambas situaciones.
La relevancia de la nacionalidad y sus efectos varía según los tipos de derechos de que se trata:
2.- Civiles. Dice el C.C. que no se hace diferencia entre chilenos y extranjeros en lo que
respecta a la adquisición y goce de los derechos que consagra, salvo las excepciones que establece.
Entonces, en materia civil hay una asimilación relativa entre chilenos y extranjeros.
3.- Políticos. Aquí rige el principio de diferenciación entre chilenos y extranjeros, al punto que
no es erroneo decir que el chileno goza de derechos políticos, pero el extranjero no o muy
limitadamente.
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A. Fuentes de la Nacionalidad
Son los medios a través de los cuales se adquiere la nacionalidad. Las hay de 2 tipos:
1.- Naturales, biológicas u originarias. Su denominación proviene del hecho que la nacionalidad
se otorga atendiendo al nacimiento. Se subdivide en:
b) Ius sanguinis. Le da a una persona la nacionalidad de sus padres, o sea, para los efectos
de decidir qué nacionalidad se le da a esa persona se atiende a los vínculos de parentesco que surgen
del nacimiento.
Según el art. 10 n 1, son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. El principio subyacente a
esta norma es que la mayor cantidad de gente sea chilena, basándose en que Chile es un país joven.
La palabra territorio está tomada en su sentido amplio, ya que no sólo incluye el territorio físico
real, sino que además incluye el territorio ficto. Este corresponde a las naves y aeronaves chilenas, que
se clasifican en:
1.- De guerra. En este caso son territorio chileno en cualquier parte donde se encuentren.
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2.- No de guerra. En este caso sólo serán territorio chileno cuando se encuentren en aguas de
Chile o volando sobre Chile, o bien en aguas de alta mar o volando sobre ellas.
Las embajadas no se consideran territorio chileno, porque hoy en día ya no rige el principio de
la extraterritorialidad de su territorio, sino que el principio de la inmunidad de jurisdicción de él.
Hay 2 excepciones, que deben ser interpretadas restrictivamente en virtud del principio señalado
al comienzo, a esta norma de que todos los que nacen en el territorio de Chile son chilenos:
1.- Los hijos de padres extranjeros transeúntes. Para ser transeúnte debe darse que ambos padres
sean extranjeros y transeúntes.
2.- Los hijos de padres extranjeros en Chile al servicio de sus gobiernos. En este caso, ambos
padres deben ser extranjeros y uno de ellos debe estar al servicio de su gobierno. Por "su gobierno" se
entiende aquel que corresponda a su nacionalidad. Además, se considera "gobierno" en sentido
restringido, vale decir, sólo se lo considera tal al poder ejecutivo.
En virtud de esta fuente la persona adquiere la nacionalidad de sus padres. Es de dos tipos:
1.- Ordinaria, art. 10 n 3. De acuerdo con esta modalidad es chileno el hijo de padre o madre
chilenos que haya nacido en el extranjero por el sólo hecho de avecindarse en Chile por más de 1 año.
Por tanto, los requisito son:
c) Basta que uno de los padres esté al servicio de la república. Nótese que aquí no se habla
de gobierno, por lo que se entiende que la madre o padre al servicio de la república lo puede estar a
encargo de cualquier poder del estado.
Cabe dentro del tipo de nacionalización voluntaria, ya que el extranjero que desea adquirir la
nacionalidad chilena tiene que manifestar expresamente su voluntad de adquirirla.
Esta manifestación debe efectuarse mediante una solicitud al Ministerio del Interior (M.I.), si
reside en la R.M., o ante el intendente o gobernador respectivo si reside en otra. En esta solicitud el
interesado debe acompañar los siguientes antecedentes:
1.- Certificado del S.I.I. que asegure que está al día o excento de impuestos.
3.- Acreditar su identidad en forma fidedigna, para lo cual puede presentar el carnet de identidad
de extranjería, el pasaporte, u otros documentos que la comprueben.
Además, debe incluir en la solicitud su nombre, nacionalidad original, si es casado, en tal caso
si lo es con chilena o extranjera, si tiene hijos, y si los tiene de qué nacionalidad son, si recibe rentas,
si tiene bienes raíces, y otros datos, como así comprobar por lo menos residencia en Chile durante 5
años. Para verificar estos datos el M.I. solicitará a Investigaciones que revise la autenticidad de los
datos entregados. Una vez sucedido esto, el Ministerio del Interior toma una decisión.
Antes de que pueda recibir la nacionalidad, la Constitución exige que el interesado renuncie a su
nacionalidad anterior. Esta renuncia debe hacerla, a diferencia de lo que ocurría antes de 1974 cuando
debía hacerlo al momento de presentar la solicitud, una vez que el M.I. le haya informado que su
solicitud ha sido aceptada, y que por lo tanto existe el propósito de otorgarle la nacionalidad chilena.
La nacionalidad se otorga por D.S. con la forma de "por orden del presidente", al igual que la
denegatoria, sólo que en este caso el D.S. debe ser fundado. Esta denegación no es susceptible de
reclamación o apelación, salvo que el afectado hubiere sido perjudicado por una omisión ilegal, caso
en podría interponer un recurso de protección. La razón del porqué no es posible apelar el decreto,
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radica en que el otorgamiento de la nacionalidad se considera como una gracia y no como una
obligación del Estado. Con todo, el solicitante puede volver a intentar nuevamente la nacionalización.
La doble nac ionalidad suscita problemas jurídicos relevantes que fluyen de conflictos donde
deba aplicarse ley personal. Si la persona posee dos nacionalidades, no se sabrá cual de las dos leyes
se aplicará para resolver dicho conflicto. En estos casos entra en juego el Derecho Internacional
Privado, que contiene las normas útiles para determinar la legislación aplicable al caso, para luego
resolver el problema jurídico sustancial. La norma general al efecto es la que dice que se aplicará la
ley de aquel país donde el afectado tenga su domicilio efectivo. Para aplicar el derecho internacional
privado es necesaria la concurrencia de un tribunal. Esta regla general en el común de los casos se
encuentra positivizada en los mismos tratados de doble nacionalidad.
Otros requisitos de la nacionalidad por carta los podemos encontrar en la ley de nacionalidad
(D.S. 5.142, 1960):
2.- 21 años cumplidos, salvo cuando el que se nacionaliza es hijo de padre o madre chilenos
nacionalizados con anterioridad, caso éste en que sólo se requieren 18 años.
3.- El extranjero debe estar en poses ión del certificado de permanencia definitiva. Este
certificado habilita al extranjero para permanecer indefinidamente en Chile sin necesidad de visa, y
para trabajar libremente siempre que respete la ley chilena. Este permiso lo otorga el departamento de
extranjería e inmigración del ministerio del interior.
4.- El extranjero no debe estar comprendido en alguna de las prohibiciones para nacionalizarse
chileno:
a) Los condenados o procesados por crimen o simple delito, mientras sus procesos no sean
sobreseídos definitivamente.
b) Personas que no tengan medios para económicos suficientes para subsistir por sí
mismos.
c) Personas que tengan fama de ser agitadores políticos que propicien el cambio
revolucionario del estado o la sociedad.
d) Personas que tengan fama de violar la ley, la moral y que evidencien ser elementos
ideseables. Para esto se consideran aspectos como el hecho que hayan sido condenadas en su país.
La persona nacionalizada por carta tiene los mismos derechos civiles que el chileno. Sin
embargo, no puede optar a cargos de elección popular antes de cinco años de ser nacionalizado, lo que
no quita que tenga derecho a sufragio de inmediato.
Se puede realizar un paralelo entre la nacionalización por opción y la por carta, en 5 aspectos:
a) Por opción. Emitiendo una declaración que, desde que es un derecho constitucional, no
puede ser rechazada.
b) Por carta. Presentando una solicitud que sí puede ser rechazada.
a) Por opción. Desde que nació, ya que la declaración tiene efecto retroactivo.
b) Por carta. Desde que se dicta el decreto que lo nacionaliza.
B. Causales de Pérdida de la
Nacionalidad Chilena
2.- Vía D.S. por haber prestado el chileno servicios determinados en guerra externa a enemigos
de Chile o de sus aliados.
Deben existir los siguientes requisitos para que esta causal se verifique:
a) Guerra externa, declarada o no. La declaración de guerra se debe hacer después de haber
escuchado al Consejo de Seguridad Naciona l, por medio de un D.S. Se supone que previamente debe
existir una autorización mediante ley por parte del congreso, cuyo proyecto sólo puede ser presentado
por el presidente (art. 32 n 21 y 60 n 15).
b) El afectado debe haber prestado servicios a los enemigos de Chile o de sus aliados. Se
comprenden dentro de estos servicios no sólo a aquellos de carácter militar, ya que la constitución no
distingue.
3.- Art. 11 n 3: por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria o
los intereses esenciales y permanentes del E . Esta causal no ha tenido aplicación, porque la
Constitución dispone que estos delitos deben tipificarse en una ley de quórum calificado que aún no se
ha dictado.
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Los jueces debe apreciar la prueba en conciencia, liberados de la obligación de observar las
normas regulatorias de la prueba.
Bajo el gobierno militar existió una causal similar a la anterior, que se obtu vo de la carta de
1925: atentar desde el extranjero contra los intereses esenciales del Estado, siempre que en Chile
exista un estado de sitio o asamblea. El presidente, mediante D.S., declarará la pérdida de la
nacionalidad, dejando constancia de haber escuchado al embajador del país, y con la firma de todos
los ministros de estado.
4.- Por cancelación de la carta de nacionalización. las causales que habilitan para ello no están
en la Constitución, sino que en la ley de nacionalidad:
a) Por ser condenado por un delito contemplado en la ley de seguridad del estado: rebelión
o desacato contra la autoridad, injuria, u ofensa a la bandera.
b) Por haber sido otorgada la carta a personas respecto de las cuales existía prohibición de
otorgárselas.
La carta de nacionalización se cancela por D.S. con la firma del presidente y del ministro del
interior, dejando constancia de que hubo acuerdo del gabinete.
5.- Por revocación de la ley que otorgó la nacionalización por gracia. Se verifica cuando el
extranjero se ha hecho indigno de la nacionalidad chilena por hechos anteriores o sobrevinientes a la
dictación de la ley que otorgó la nacionalidad. Revocar no es anular, sino sólo dejar sin efectos por
falta de méritos.
Cuando una persona ha perdido la nacionalidad, puede recobrarla, pero sólo por ley (art. 11 inc.
final).
II. Ciudadanía
Es la calidad que habilita a una persona para ejercer derechos políticos, que son aquellos cuyo
ejercicio le permiten a una persona tomar parte en la conducción política del Estado ( por ej. elecciones
y plebiscitos) (art. 5 inc.1 ). La Constitución contempla algunos derechos políticos clásicos, como lo
son el de sufragio y el de optar a cargos de elección popular (art. 13 inc. 2 ); y otros los contiene la
ley, como el derecho a organizar o afiliarse a un partido político, consagrado en la LOC 18.603 de
partidos políticos.
A. Requisitos
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3.- No estar o haber sido condenado a pena aflictiva, esto es, aquella que priva de libertad desde
3 años y un día hacia arriba.
La LOC de Inscripciones Electorales exige para votar y optar a cargos públicos de elecc ión
popular inscribirse en los registros electorales. Sin embargo, este no es un requisito para obtener la
ciudadanía, porque no es requerido por la Constitución. Al respecto, el TC ha declarado que
constituye más bien un trámite mediante el cual un individuo acredita que cumple con los requisitos
constitucionales para ser ciudadano y, por tanto, para poder sufragar y ser elegido popularmente.
B. El Sufragio y la Votación
1.- Secreto.
2.- Personal.
3.- No es delegable.
4.- Igualitario, es decir un voto por cada persona.
5.- Obligatorio, pero sólo para los ciudadanos. Esta característica parece estar en contradicción
con el requisito de la inscripción electoral, porque la ley lo consagra como un trámite facultativo y no
obligatorio, de donde fluye que un ciudadano no inscrito no puede votar, en circunstancias que, según
la carta fundamental, ello es su obligación. Por consiguiente , el ciudadano está obligado a votar sólo si
se encuentra inscrito en los registros electorales, de lo contrario no, sin embargo de que estaría
violando la constitución.
En principio los extranjeros no deben votar, pero la Constitución, bajo ciertos requisitos, les
otorga el derecho de sufragio en los casos y formas que determine el legislador. De este modo, hoy en
día votan facultativamente en todas las elecciones de votación popular, no obstante estar inscritos en
los registros electorales.
Estos requisitos que deben cumplir los extranjeros son (art. 14):
a) Ser extranjero.
b) Ser mayor de 18 años.
c) No haber sido condenado a pena aflictiva.
d) Tener residencia o avecindamiento de 5 años, cuya veracidad tendrá que asegurar con
un certificado que emite el departamento de extranjería e inmigración del ministerio del interior.
"Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente
previstos en esta Constitución." (art. 15 inc. 2 ).
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente está facultado para llamar a consulta popular, la que
revierte las siguientes características:
Esta consulta ha sido criticada en razón de que presionaría al congreso o a otros órganos o
personas a actuar de la forma que el Presidente considere adecuado (L. Búlnez, J. Guzmán y J.L. Cea).
Estas personas señalan que, en virtud del art. 60 n 20, la consulta popular es materia de ley, ya que
éste dispone que lo son toda norma que cumpla tres requisitos: (i) que sea general; (ii) que sea
obligatoria; y (iii) que consagre o estatuya las bases esenciales de cualquier ordenación o regulación
jurídica.
Frente a estos autores, otros (C. Cruz Coke, P. Varas y S. Mohor) señalan que la consulta
popular es procedente dado que (i) la Constitución limita el llamado a votación popula r, pero no el
destinado a consulta popular; (ii) no es relevante el hecho que constituya un arma de presión, porque
lo que se discute es la facultad; y (iii) no es materia de ley porque éstas están consagradas
taxativamente, no incluyéndose la consulta popular. Además, los requisitos del art. 60 n 20 son
copulativos, de modo que ausente uno de ellos, la competencia se traslada al reglamento autónomo del
presidente de la república, como sería en este caso, ya que las normas que regulan la consulta no son
obligatorias, y no obligan ni al consultado ni al presidente.
2.- Por encontrarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva. En este caso la
suspensión se produce una vez dictado el auto de procesamiento, el que, según el art. 274 del CPP, se
puede dictar cuando concurren 2 requisitos:
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b) Que existan, a lo menos, presunciones fundadas de que la persona haya actuado como
autor, cómplice o encubridos del delito.
3.- Encontrarse la persona procesada por delito terrorista, independientemente de la pena que se
imputa al hecho delictivo. También es necesario e l auto de procesamiento.
4.- Encontrarse la persona condenada por el TC en razón de haber tomado parte en hechos que
sirvieron de base a la declaración de inconstitucionalidad de una organización, partido o movimiento
(art. 19 n 15 inc. 7 ). La suspensión durará 5 años.
D. Pérdida de la Ciudadanía
La ciudadanía puede perderse, con todos los derechos políticos que ella conlleva, en los
siguientes casos:
2.- Por haber sido condenado a pena aflictiva. En este caso se puede recuperar cumpliendo 2
requisitos:
a) Extinguir la responsabilidad penal, lo que se puede lograr con un indulto, cumplimiento
de la pena, con una amnistía, por muerte, perdón del ofendido, prescripción de la pena.
3.- Por haber sido condenado por delito terrorista. En este caso se puede recuperar cumpliendo 2
condiciones:
a) Cumplimiento de la condena.
b) Mediante una LQC.
1.- Pena aflictiva. Si el fallido ha sido beneficiado con la amnistía, se discute si aún es necesaria
la habilitación del senado. Unos dicen que sí, porque la Constitución no distingue. Otros, en tanto,
postulan que en este caso especial no sería necesaria, debido a que la amnistía borra el delito. Al
respecto la jurisprudencia ha sido equívoca.
2.- Condena por delito terrorista. La Constitución dispone que previamente la persona debe
cumplir la condena, y debe mediar una LQC. Surgen dudas respecto de si existiendo amnistía, y no
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cumplida la condena, obtiene aún el reo la ciudadanía. Mohor cree que sí porque la amnistía borra el
delito, por lo que la persona nunca ha perdido la ciudadanía.
Otro problema que se suscita con los terroristas es el caso del indulto, ya que como no borra el
delito, sino que sólo extingue la pena, no habilitaría al reo para recuperar su ciudadanía.
F. Sistema Electoral
El art. 18 de la constitución se refiere al sistema electoral. Esta expresión puede ser tomada en 2
sentidos:
1.- Amplio. Designa el conjunto de leyes y en general el conjunto de nor mas jurídicas que
regulan los procesos electorales y plebiscitarios. En consecuencia comprende el estudio de diversas
L.O.C: ley 18.556 sobre inscripciones electorales y servicio electoral; ley 18.700 sobre votaciones y
escrutinios; ley 18.460 sobre el Tribunal Calificador de Elecciones; ley 18.695 sobre municipalidades
en cuanto regula las elecciones de los concejales municipales; ley 19.175 sobre gobierno y
administración regional y provincial, en cuanto regula las elecciones de los consejeros regionales; y
finalmente algunas normas sobre la ley de partidos políticos.
c) La Constitución establece que la ley debería garantizar siempre la plena igualdad entre
los candidatos de partidos políticos y los independientes, en lo que se refiere a la presentación de
candidaturas y a la participación de estos candidatos en las elecciones y plebiscitos.
Asimismo, debe haber igualdad en la participación del proceso electoral mismo. De ahí
que ambos candidatos tengan el derecho a secretaría de propaganda, a mandar representantes a las
mesas electorales para observar el proceso, y a usar los canales de televisión para efectuar su
publicidad. Claro que en este último caso el tiempo de que disponen los independiente es tan corto
como el que le corresponda al partido que en la última elección parlamentaria hubiere obten ido la
menor votación.
2.- Restringido. Designa el sistema de escrutinios que se utiliza en una elección con el fin de
determinar qué candidatos y cuántos han obtenido los cargos. En la constitución existe sólo una
manifestación del sistema electoral en sentido restringido, y se refiere a la elección presidencial, art.
27 y ss., que es mayoritario a dos vueltas o de doble turno. Respecto de las demás elecciones no se
pronuncia, razón por la cual el legislador asume la tarea normativa.
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El art. 19 enumera los derechos de las personas, en virtud de las siguientes razones:
1.- Seguridad jurídica, ya que de no nombrarse hacerlos efectivos sería más difícil.
2.- Necesidad de limitar el ejercicio de los derechos que se enumeran en el art. 19, ya que si no
se enumeraran no se podrían limitar. Estas limitaciones son de 2 tipos:
b) Extraordinarias. Son aquellas que tienen sólo un carácter transitorio, razón por la cual
no siempre acompañan al derecho. Por ejemplo, disposiciones atingentes a los estados de excepción,
impuestas por DS.
3.- Necesidad de proteger los derechos. La Constitución consagra recursos para la protección
del ejercicio de los derechos (por ej. la libertad individual, personal y seguridad individual se protegen
mediante el recurso de amparo).
La vida e integridad física y psíquica se protege contra acciones u omisiones arbitra rias o
ilegales, propias o ajenas:
1.- Son acciones u omisiones arbitrarias las que, según las actas de la CENC, se oponen a la
justicia, razón o bien común, aun cuando aparentemente se ajusten a derecho. Por ejemplo, la
jurisprudencia ha dicho que si una requisición militar se dirige siempre en contra de una misma
persona, aunque esté permitida por la Constitución y las leyes, sería arbitraria, ya que habría una
conducta irracional de la autoridad.
2.- Son acciones u omisiones ilegales aquellas que están en contra del texto o del espíritu de una
norma de derecho positivo vigente.
1.- Propias. De esta manera, procede el recurso de protección en contra de personas que se
hayan declarado en huelga legal. También la ley sobre trasplante de órganos prohibe disponer de ellos
con fines de lucro. Sólo se permite donarlos con fines altruistas y en la forma que la ley declara.
La Constitución encarga al legislador el deber de proteger la vida del que está por nacer. Sin
garantizar directamente la vida del que está por nacer, la ley efectivamente los protege mediante las
siguientes normas:
2.- Art. 75 del Código Civil, que impone al juez el deber de proteger la vida del que está por
nacer de oficio o a petición de parte cuando crea que ella peligra.
3.- Art. 85 del CP, que prohibe notificar y aplicar la pena de muerte a la madre embarazada,
hasta después de 4 meses de haber dado a luz.
4.- Ley 14.908, sobre abandono de familia, que da derecho a la madre embarazada a pedir
alimentos para la creatura.
A. Aborto
1.- Terapéutico. Dar muerte al nasciturus para salvar la vida de la madre o su salud gravemente
amenazada.
2.- Eugenésico. Dar muerte al nasciturus para cuando se teme que nazca con una malformación
física o psíquica.
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3.- Malthusiano. Dar muerte al que está por nacer cuando la madre no puede alimentar al nuevo
hijo en razón de que ya tiene otros y carece de recursos financieros suficientes.
4.- Social. Dar muerte al nasciturus por carecer de medios para alimentarlo y educarlo.
5.- Sentimental. Dar muerte al que nacerá para ocultar a la madre de la deshonra de haber sido
burlada por su amante.
6.- Etico. Dar muerte al nasciturus por ser producto de una violación.
Los profesores Guzmán y Silva Bascuñán se opusieron a todo tipo de aborto por considerarlos
un asesinato de un inocente. Sin embargo, pareciera que la Constitución, respecto de esos 2 tipos de
abortos, permite al legislador despenalizarlos. Así hasta el año 1989 el Código Sanitario, en su art.
119, permitía el aborto terapéutico, lo que nunca se conceptualizó como contrario a la Constitución.
En ese año, dado el alarmante aumento del número de abortos (1 de cada 3 nacimientos, recurriendo
subterfugiamente a ese tipo de aborto), la ley 18.826 (ley Merino) modificó ese código prohibiendo
todo tipo de abortos.
B. Apremios Ilegítimos
La CPE prohibe los apremios ilegítimos en el art. 19 n°1 inc. final. También lo hacen los
tratados internacionales vigentes, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Individuales y
Políticos y la Convención de Derechos Humanos (también llamado Pacto de Costa Rica).
La expresión "apremios ilegítimos" se usa para expresar el sufrimiento físico o sicológico que
se le provoca a una persona en forma indedida o a f in de obtener de ella el comportamiento deseado.
Como resulta que los apremios ilegítimos representan una amenaza a la vida o a su integridad
física o psíquica, la CPE los prohibe en todas sus formas. Lo único que acepta son los apremios
legítimos, es decir, los que tienen por finalidad inducir a una persona actuar de acuerdo con las normas
del ordenamiento jurídico, inducción que a la vez debe hacerse en la forma que previene el mismo
ordenamiento jurídico, por ejemplo arrestar a un testigo rebelde para obligarlo a recurrir a la presencia
del tribunal, cuando se ha rehusado sin causa justificada; arrestar a un perito rebelde; arrestar al padre
o marido, que habiendo sido condenado en juicio de alimentos se niega a pagar la correspondeiente
pensión alimenticia, Ley 14.908 art. 15, etc.
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Esta igualdad es sólo en el plano jurídico, pues la CPE no garantiza la igualdad material (bienes,
servicios). Se garantiza la igualdad ante el derecho, ante las normas del ordenamiento jurídico. La
CPE postula que no deben existir en el ordenamiento jurídico normas cuya aplicación induzca a
discriminaciones arbitrarias. No es que la Constitución prohiba las discriminaciones en el orden
jurídico, pues los destinatarios de las normas jurídicas son muy diferentes entre sí: así, es la mujer la
que se embaraza, hay incapacidades, riesgos, distintas profesiones. Por lo tanto, es necesario
discriminar, sino el Derecho sería injusto. Lo que se prohibe son las discrimina ciones arbitrarias, vale
decir, contrarias a (según la Comisión Ortúzar) a la justicia, razón o bien común.
No debe creerse que basta que la norma sea general para que con ella se satisfagan las
exigencias de la igualdad ante la ley. Ejemplo: "todos los mayores serán esclavos". Interesa que la
aplicación de la norma no sea discriminatoria, aun siendo general, art. 19 n 2 inc. final. Este art. dice
que ni la ley o autoridad alguna podrán consagrar una discriminación arbitraria. Para poner en
evidencia la filosofía de este precepto, la CPE condena la esclavitud, claro que también lo hace por
una razón histórica, ya que Chile ostenta el honor de haber sido uno de los primeros países que abolió
la esclavitud: en 1811 se dictó la ley de libertad de vientres y en 1823 se abolió la esclavitud en forma
definitiva. Por eso la CPE dice que en Chile no hay grupos o clases privilegiadas. Los tribunales
estiman que se satisface la igualdad ante la ley mediante la dictación de normas generales, lo que no
siempre puede ser justo (aplicación muy mecánica).
Corresponde a la igualdad ante la ley proyectada al campo de la justicia, así "es del derecho de
toda persona que recurre a los tribunales haciendo valer pretensiones para recibir un trato justo,
igualitario y racional". Comprende el estudio de 2 aspectos:
1.- Derecho a la acción. Implícitamente la CPE, en el art. 19 n°3 inc. 1, al decir que garantiza a
todas las personas un igual ejercicio de sus derechos ante los tribunales, reconoce que todas las
personas tienen derecho a recurrir a los tribunales, es decir a la acción, para provocar el ejercicio de la
jurisdicción.
2.- Derecho al debido Proceso. Es el derecho que tiene toda persona que recurre a los tribunales
a ser juzgado por un tribunal legalmente establecido; a ser sometida a un proceso previo antes de ser
condenada o absuelta; a que el procedimiento al cual es sometida se haya establecido mediante ley ; a
que ese procedimiento sea justo y racional. Comprende los siguientes elementos:
a) Derecho a ser juzgado por un tribunal legalmente establecido. Posee a su vez 2 aspectos:
a.1) Legalidad del tribunal. La CPE exige siempre que el tribunal haya sido
establecido mediante ley. Esto por seguridad jurídica, ya que se ha elaborado por un Congreso que
representa a todas las fuerzas políticas generadas por votación popular. Además, las leyes contienen
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La segunda posición sostiene que el tribunal tiene que haber sido establecido con
anterioridad a la iniciación del juicio. En este caso, se permite que el tribunal se establezca con
posterioridad a los hechos, pero con anterioridad al juicio. Esta tesis la defiende el anteproyecto de la
Comisión Ortúzar y del C. de Defensa del Estado. La Junta, al pronunciarse sobre el proyecto, rechazó
este criterio, como a su vez la Comisión Ortúzar había rechazado la tesis del tribunal con anterioridad
al fallo, y el TC concluyó que la única tesis que quedaba era la relativa a la anterioridad de los hechos.
Una tercera posición señala que el tribunal debe haber sido establecido con
anterioridad al fallo. El tribunal se puede establecer con posterioridad a los hechos e incluso a la
iniciación del juicio, con tal que todavía no se haya dictado el fallo, ya que las leyes que le dan
competencia a un tribunal se aplican in actum y, por lo tanto, predominan sobre las anteriores. Esta es
la posición a que adhiere la C. Suprema, pues considera válido el traspaso de juicios radicados en la
justicia militar a los tribunales ordinarios.
c) Proceso establecido por ley. Por cierto que tampoco basta un proceso previo, pues el
procedimiento, que comprende los diversos trámites a través de los cuales se van produciendo racional
y ordenadamente los hechos del proceso, debe estar establecido por ley. Específicamente, la
Constitución dice "proceso previo legalmente tramitado".
1.- Art. 19 n°1 inc. final, que prohibe todo apremio ilegítimo y la tortura.
2.- Art. 19 n°3, que consagra el derecho a la defensa jurídica a cargo de un letrado. Por eso la
misma carta prohibe que se impida la actuación de un letrado; sólo acepta que ésta sea regulada.
Además, la Constitución encarga a la ley establecer un mecanismo de asistencia legal gratuita, lo que
en si constituye un derecho social que se manifiesta en los abogados de turno, la Corporación de
Asistencia Judicial, el Privilegio de Pobreza, y las Clínicas Jurídicas.
3.- Otro elemento contemplado en este número 3 del art. 19 es un precepto según el cual no se
puede presumir de derecho la responsabilidad penal de la persona, porque de así serlo se eliminaría su
posibilidad de defensa. En virtud de esta norma se derogaron varios preceptos de la Ley de Quiebras.
4.- La carta de 1980 se refiere también a las declaraciones que tienen que hacer los inculpados
de un delito ante el juez. Esta persona está obligada a declarar sobre el hecho delictual que se le
imputa, es decir, debe emitir la declaración indagatoria. Pero la Constitución señala que no podrá
declarar bajo juramento, ya que lo más probable es que el inculpado mienta, caso en que cometería
perjurio y sería procesado por dos delitos, art. 10 n°7 letra "f". Este beneficio se extiende a personas
vinculadas al inculpado, como sus parientes, empleador, y otros, en todo caso individualizados en el
CPP. Este beneficio es todavía más fuerte que el que se le reconoce al propio inculpado, porque las
personas referidas ni si quiera están obligadas a declarar.
5.- Se suma a los elementos señalados, en cuant o a garantizar la justicia y racionalidad del
proceso, el n° 7 letra "e" del art. 19, referido al derecho a la libertad provisional o excarcelación. Este
es el derecho que tien toda persona que se encuentra detenida o sujeta a prisión preventiva en el
transcurso de un proceso criminal a obtener provisionalmente su libertad mientras no se decida en
forma definitiva su suerte. Esto es una manifestación del principio que postula que todos son inocentes
hasta que no se pruebe lo contrario.
6.- Finalmente, cabe señalar el derecho a obtener un indemnización por error judicial. La idea
que está detrás de esto es aumentar la preocupación del juez en la correcta substanciación del proceso.
En efecto, si éste sabe que hay una indemnización posible en caso que incurra en error judicial,
evidentemente que pondrá su mejor interés en llevar el procedimiento de la forma más adecuada.
Hay autores que a todos estos elementos los denominan bases institucionales del proceso.
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Siguiendo la Constitución la tradición que se arrastra desde la Carta Magna, nadie puede ser
condenado por un delito si no en virtud de una ley que se haya promulgado con anterioridad al hecho
que se considera delito. En este principio está implícito el principio de la reserva legal en materia
penal, según el cual no hay crimen ni pena si no se ha dictado una ley que así lo declare. Y por cierto
que esa ley no puede ser posterior a los hechos que se sancionan como delito, sino que por el
contrario, debe ser anterior. P or eso en 1989 la reforma constitucional contenía una norma que estaba
destinada a derogar el art. 8, entre otras cosas, por el hecho que sancionaba con efecto retroactivo a
organizaciones, partidos o movimientos políticos, o a personas naturales que se hubiesen dedicado a
propagar o difundir con ánimo proselitista las doctrinas que ese artículo explicitaba. Pero hay que
considerar que este principio se refiere a cualquier ley que aplique sanciones (sea civil o
administrativa), es decir, no sólo a las penales. Con todo, existe una excepción, que puede verificarse
cuando la ley penal favorezca al reo, vale decir, cuando la nueva ley que se dicta priva al hecho de
toda pena o bien la rebaja o cambia por otra menos rigurosa. El mismo principio se consagra en el art.
19 del CP, con su excepción, que corresponde al principio pro-reo.
Se ha planteado el siguiente problema: ¿para que a una persona se le condene por un delito
basta que la ley se haya promulgado antes, o debe también haberse publicado? Igual duda surge
cuando la ley favorece al reo. Un caso contigente relativo a esto es el siguiente. Existen delitos como
el robo, hurto y estafa, que se califican como tales atendiendo al monto de lo robado, hurtado o
defraudado. De modo que mientras mayor sea e l valor del objeto, mayor es la pena, porque el delito
aumenta de entidad: de falta sube a simple delito, y de ahí a crimen. Hace poco tiempo se dictó una
ley que cambia esos montos, cuya consecuencia es que algunos de esos delitos bajan de entidad, y por
ello deben pasar de los juzgados de letras a los de policía local. El problema fue desde qué momento
debía aplicarse la ley, si desde su promulgación o su publicación.
Según una teoría tradicional, las leyes penales entran en vigencia desde el momento en que se
publican, al menos que la misma ley disponga lo contrario. Una segunda posición, que parece tener
más asidero, plantea que esa es la regla general, pero que la Constitución ha consagrado una
excepción a ella respecto de las leyes penales, puesto que expresamente utiliza la expresión promulgar
y no publicar. Para esto se basa en la constatación del hecho que generalmente las personas se enteran
de las discusiones que se llevan a cabo en el congreso cuando una ley penal está en tramitación. Por
eso, antes de que se publique la ley, las personas ya saben que determinados hechos se transformarán
en delito, de manera que sería inconveniente que esa ley entrara a regir desde la fecha de su
publicación y no de su promulgación, toda vez que algunas personas, precisamente por haberse
enterado que determinados hechos serán delitos, aprovecharán de realizarlos antes que la ley se
publique. A raíz de esta situación se adelanta la vigencia al momento de su promulgación. Ahora, en
compensación, y para equilibrar el rigor de esta disposición, las leyes penales favorables al reo
también entran a regir al momento de promulgarse. Por su parte, S. Mohor piensa que la solución al
asunto debería ser más ecléctica. Asi cuando se dicta una ley penal que transforma hechos en delitos,
esa ley debería entrar a regir con su publicación, porque sólo ahí se podría asumir la toma de
conciencia oficial acerca de la existencia de la ley. En cambio, cuando se trata de una ley que favorece
al reo, por razones humanitarias, ella debería entrar a regir al momento de su publicación.
Hemos dicho que la ley penal cuando es más favorable al procesado se puede aplicar con
efecto retroactivo. Pero, ¿hasta qué momento procesal resulta posible la aplicación retroactiva de la
ley penal más benigna? Resulta obvio que mientras se está tramitando el juicio criminal y se dicta esta
ley durante la tramitación, que en ese caso el juez fallará aplicando la nueva ley dejandom de lado la
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ley más rigurosa. Pero si el juicio criminal ya se hubiere fallado y la sentencia estuviere ejecutoriada,
¿se aplica esa ley? Si, incluso cuando el ejecutado estuviera cumpliendo o hibiere cumplido la
condena, porque para la persona que ya cumplió su pena tiene interés la modificación del fallo, ya que
la modificación le puede reportar al individuo efectos beneficiosos:
2.- Si fue condenada a pena aflictiva, esa persona perdió la ciudadanía. Si esta nueva ley rebajó
la pena a una inferior a esa, y se modifica el fallo, hay que entender que nunca perdió la ciudadanía.
3.- Si fue condenado por crimen o simple delito, esa persona no puede ingresar a la
asministración pública. Si la nueva ley penal transformó el hecho en una simple falta, no se producirá
el efecto señalado.
Por otra parte, si la persona está siendo juzgada por una ley penal 1, y durante el proceso se
dicta una ley penal 2 más benigna, pero luego se dicta la ley penal 3 que deroga la ley 2 y aplica una
sanción más rigurosa que la ley 1, la persona será juzgada por la ley 2, produciendose la ultractividad
de la ley penal más benigna.
Hemos dicho que en materia penal rige el principio de reserva legal. Ha sucedido que, por
razones de comodidad, o para garantizar que la ley penal se dicte con pleno conocimiento de causa y
sea lo más realista posible, los parlamentarios sólo se han limitado a describir la pena que se aplicará y
a configurar el tipo delictivo a medias, entregando a la administración la competenc ia de completar la
configuración de este último mediante reglamento. A estas leyes se les denomina leyes penales en
blanco, porque se precisa la pena y parte del tipo delictivo (ej: "la violación de los reglamentos de
salud que dicte el presidente serán sancionados con la pena de reclusión menor en grado mínimo").
La Constitución advierte que son un peligro para la seguridad jurídica y que violan el principio
de reserva legal. Por ello exige que tanto la pena como el tipo delictivo estén en la ley, art. 1 9 n°3 inc.
final.
Hace tiempo atrás se discutía en el congreso el proyecto de ley relativo a las sustancias
sicotrópicas y estupefacientes, que contemplaba un tipo delictivo con la correspondiente sanción
penal: se sancionaba el comercio, fabricación y distribución ilícita de estas sustancias. Pero el tipo
delictivo no estaba completo, porque expresamente disponía que lo que se sancionaría eran la
comercialización, fabricación y distribución ilícita de ese tipo de sustancias que el presidente en un
reglamento individualizaría. Por considerarla inconstitucional, algunos parlamentarios recurrieron al
TC en contra de esa ley, alegando que no describía totalmente el tipo delictivo, sino sólo en parte. El
TC llegó, sin embargo, a la conclusión que en ese caso no se infringía la Constitución, ya que ella no
exigía que en todo caso el tipo estuviera totalmente descrito en la ley, sino que sólo disponía que el
tipo estuviera expresamente descrito en ella. Junto con esto, recurrió a un argumento de orden
histórico: expresó el TC que el anteproyecto de la C. Ortúzar, como así el del C. de Estado,
contemplaban que el tipo delictivo debía estar expresa y totalmente explicitado en la ley, pero el
proyecto de la Junta Militar cambió la norma y eliminó de la misma la expresión "totalmente". En
definitiva, concluyó que no todas las leyes penales en blanco son inconstitucionales, y que sólo lo son
cuando el tipo penal práctica y sustancialmente queda entregado a la elaboración de un reglamento.
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Al hablar del derecho al respeto, la CPE trata de un derecho individual que se satisface por la
sola intervención de su titular. Basta que no se atente contra el derecho, y que el Estado y los
particulares se abstengan de interferir en él.
La vida privada es aquel ámbito de la vida de una persona que legítimamente puede marginar
del conocimiento público. Dice la Ley de Abuso de Publicidad, Ley 16.643 del 1967, que siempre se
considerará vida privada la vida sexual, conyugal y doméstica de una persona, salvo que constituya
delito. En definitiva, es vida privada lo que no compromete el interés público.
La vida pública, por su parte, es aquel sector de la vida de una pers ona que puede e incluso
debe ser expuesta al conocimiento público en aras del interés general. Por ejemplo, el ejercicio de una
función pública. Pero también puede ser de interés público el conocimiento de cómo se desempeña
una persona en su oficio. En consecuencia, es vida pública el conjunto de actuaciones de una persona
que revierten interés general. Dice la misma ley, que debe considerarse vida pública todo aquello que
tenga interés público real y concreto, todos aquellos actos o documentos inscritos e n registros
públicos, las actuaciones de una persona que han sido dadas a la publicidad con su consentimiento,
aquellas actuaciones a las que el público ha tenido acceso gratuito u onerosamente, aquellas
actuaciones que constituyen delito de acción pública.
La honra es el prestigio, fama, buen nombre, crédito que una persona tiene en concepto de los
demás (honor es el concepto de uno respecto de su persona. Los delitos que atentan contra el honor se
denominan contumeliosos). La Constitución protege tanto la honra de una persona como la de su
familia. Para estos efectos, la Ley de Abusos de Publicidad señala que la familia se constituye por los
cónyuges, ascendientes, descendientes y colaterales legítimos hasta el 2° grado de consanguinidad,
padres e hijos naturales y ascendientes y descendientes legítimos hasta el primer grado de afinidad. El
ordenamiento jurídico ha establecido una serie de delitos o figuras delictivas con el fin de proteger
estos bienes jurídicos.
1.- Calumnia. Según el CP, calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso,
actualmente perseguible de oficio. Sin embargo, dicho código contempla que el ofensor se libere de
responsabilidad penal con tal que pruebe que el delito que imputa es verdadero, lo cual se ha
denominado exceptio veritatis. Claro que la calumnia tiene un inconveniente que ha limitado su
ámbito de aplicación, que consiste en que para que la calumnia se configure no se puede sino imputar
un delito, delito que además debe ser actualmente perseguible de oficio, es decir, no debe estar
prescrito y debe nacer de acción pública.
2.- Injuria. Se dice que todo lo que no es calumnia cae en el campo de la injuria. Es todo acto o
expresión que se ejecute o profiera en descrédito o menosprecio de una persona. A diferencia de lo
que sucede en la calumnia, el supuesto injuriante no puede pretender librarse de la responsabilidad
penal probando la verdad de la injuria, porque se supone que la injuria representa una imputación cuyo
conocimiento no es de interés general, y que aun cuando fuera verdadera, la sociedad no ganaría nada
con saberlo. Sin embargo, hay casos en que el supuesto injuriante tiene el derecho a valerse de la
exceptio veritatis:
Se puede decir, entonces, que cuando el conocimiento de la imputación injuriosa no repre senta
un interés público concreto, no corre la exceptio veritatis.
A. Difamación
La Constitución sienta las bases de un nuevo delito, el delito de difamación. Este delito lo
individualiza el legislador, la Constitución sólo señala las bases, vale decir, el legislador consagra un
ilícito penal, en tanto la Constitución un ilícito constitucional.
través de un medio de comunicación social, o que se produzca con ello un daño moral o patrimonial a
la víctima. Caracteriza a este delito el hecho que para que se verifiq ue debe siempre intervenir en él un
medio de comunicación social.
1.- Imputar a una persona a través de un medio de comunicación social cualquier hecho falso.
El medio puede liberarse de la responsabilidad penal probando que el hecho es verídico.
2.- Imputar a una persona a través de un medio de comunicación social hechos o actuaciones
que, aun siendo verdaderos, le caucen injustificadamente un daño o descrédito sin que la divulgación
importe un interés general. En este caso no hay derecho a la "exceptio veritatis".
Estos tipos delictivos se encuentran consagrados en la ley 16.643 del año 1967. La sanción que
se les aplica son la multa y, en caso de reincidencia, la privación de libertad. La ley señala que la
difamación es la difusión a través de un medio de comunicación social de hechos o noticias falsas que,
al haberse difundido, generan daño al orden público, a la economía nacional, a la seguridad pública, o
bien a la honra, crédito o reputación de una persona. Además, se sanciona penalmente la exigencia de
una prestación bajo amenaza de divulgación de esos hechos. La sanción en este caso es la multa, que
puede elevarse a privación de libertad si se cumple la amenaza. El art. 22 de dicha ley contempla otro
tipo de difamación: difundir a través de un medio de comunicación social imputaciones relativas a la
vida privada de una persona cuando esta divulgación le provoque un daño patrimonial o moral (por
ejemplo, que quede en ridículo, en menosprecio, etc.)
El CP consagra delitos destinados a proteger la morada de una persona, vale decir, el lugar
donde desarrolla su vida doméstica, conyugal, etc. El delito de violación de morada ilustra de una
manera clarísima que el art. 19 n°5 protege directamente un recinto físico, para de esa f orma proteger
indirectamente la vida privada. Por eso no sólo se está en presencia de este delito cuando al transponer
los límites de la morada una persona se entera de lo que ahí sucede, sino que también cuando no se
entera de nada. Se sanciona el hecho que se haya puesto en peligro la vida privada. Este tipo de delitos
son de peligro y no de resultados.
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Claro que estos derechos no son absolutos, porque si bien es cierto que la Constitución no
establece directamente estos límites, encarga dicha labor a la ley. El legislador establecerá los eventos
y la forma de allanar el hogar de una persona válidamente, incluso contra su voluntad, y los casos y la
forma en que una comunicación privada pueda abrirse, registrarse o interceptarse válidamente.
El CP señala los casos en que se puede traspasar válidamente los límites del hogar:
Por otra parte, se puede violar la comunicación privada lícitamente en los siguientes casos:
Tanto bajo la Constitución de 1925 como bajo las anteriores, no existía en Chile libertad
religiosa, sino que regía el régimen del patronato, en virtud del cual el Estado y la Iglesia permanecían
unidos. Siendo la religión oficial la católica, apostólica y romana, no existía libertad de culto, aunque
sí en el hecho.
La Constitución de 1833 prohibía el e jercicio público de cualquier otro culto que no fuera el
católico. Tratando de esclarecer este precepto, en el año 1865 se dictó una ley interpretativa que indicó
que sólo se prohibía el ejercicio público del culto, pero no el privado, esto es, el manifestado en
recintos privados. Por lo tanto, en la práctica lo que los adeptos a otros cultos no podían hacer era salir
a las calles a dar testimonio de su creencia.
En el año 1925 se dio término al patronato. Los curas dejaron de ser funcionarios públicos (e l
Estado ya no financió el culto), el gobierno ya no proponía al Papa el nombramiento de los obispos, y
la Iglesia no tuvo más representantes en el Consejo de E°.
1.- Libertad de conciencia. Es la libertad que tiene cualquier persona en materia religiosa para
manifestar, adherir, o simplemente no ser partícipe de ninguna creencia determinada. Esta libertad se
agota dentro del marco de la conciencia, por lo que no tiene límite alguno. Es un derecho absoluto.
2.- Libertad de opinión de creencia religiosa. Las personas desean expresar su pensamiento
religioso. Aquí se entra en el terreno de la libertad de opinión e información, y, por lo tanto, esta
libertad enfrenta los mismos límites que afectan a esa libertad. Pero existe una diferencia favorable a
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la religioso: bajo estado de excepción, no se permite afectar la libertad de opinión religiosa, ya que la
Constitución no lo dispone expresamente.
3.- Libertad de culto. Es el derecho que tiene toda persona para realizar actos o actuaciones de
carácter externo de adoración a Dios. Por ejemplo, misas, procesiones, cánticos, mandas, etc. Al
Estado chileno le ha parecido conveniente estimular el ejercicio de la libertad de cultos, pero no es un
derecho absoluto, y no puede ejercerce en contra de la moral (todo aquello que nuestra conciencia nos
permite discernir como bueno), de la buenas costumbres (aquello que habitualmente realizamos como
moralmente bueno, o sea, la repetición pública, uniforme y generalizada de actos considerados
moralmente buenos), y del orden público (normas y principios de los que depende la existencia misma
de la organización social, es decir, las normas de derecho público y orden público).
El Estado advierte que la gente religiosa es mejor que la que no tiene religión, porque su moral
es más sólida, ya que sabe que puede engañar al hombre, pero no a Dios. Por esta razón la
Constitución favorece el ejercicio de los cultos, y lo hace de 2 maneras:
1.- Permitiéndole a las Iglesias construir templos y dependencias, con el único límite de que
con ello no pongan en peligro la seguridad de las personas, y que dichos recintos sean higiénicos, o
sea, que respeten las ordenanzas de construcción y las normas de sa nidad.
Por templo se entiende el lugar donde se realiza el culto. Con dependencia se hace referencia al
lugar donde viven los que hacen el culto y donde se guardan los artefactos del culto (por ej. casa
parroquial). La dependencia no debe estar necesariamente adherida físicamente al templo.
Sucede que la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica de derecho público, porque así lo
dispone el D° canónico. El Estado reconoce esta situación, que brinda gran estabilidad a la Iglesia, ya
que su existencia no depende de él. En cambio, las demás iglesias tienen personalidad jurídica de
derecho privado, situación que éstas, en nombre de la igualdad de la ley, y mediante constantes
peticiones, han tratado de modificar de modo que el Estado les reconozca personalidad jurídica de
derecho público. Pero hay que considerar que existe una diferencia entre la Iglesia Católica y las
demás Iglesias, que consiste en que la primera es la única organizada como un E°, y por ello sujeto de
Derecho Internacional. Por esto, y tomando en cuenta que las normas se aplican por igual a quienes
estén en la misma situación, no habría violación de la Constitución.
Se refiere a la libertad física porque es el derecho que tiene toda persona para disponer
físicamente de sí misma dentro del marco del ordenamiento jurídico. El concepto de libertad
individual viene a ser una denominación doctrinaria de este derecho.
1.- Libertad personal o ambulatoria o de movimiento, que consiste en el derecho que tiene toda
persona para permanecer o residir en cualquier parte del territorio nacional, como para salir y regresar
a él. No tiene carácter absoluto y, según la Constitución, dos son sus limitaciones:
Cabe señalar que el Presidente de la República también está afecto a una limitación de su
libertad individual, ya que no puede ausentarse del país sin autorización del Senado.
2.- Seguridad individual o inmunidad personal, que es el derecho de toda persona a no ser
privada de libertad sino en los casos y en la forma que establezca la ley. Así, el sospechoso de un
delito puede ser privado de libertad, también el que está en un estado antisocial (embriaquez,
vagancia), o se puede privar de libertad por vía de apremio para obligar a una persona a actuar
conforme a derecho, y durante los Estados de Excepción aunque la persona no haya cometido delito.
Al hacerse referencia a estas libertades, suele hablarse de las medidas de seguridad del proceso,
ya que se vinculan a la libertad individual en sus dos modalidades. Estas medidas tienen por finalidad
asegurar la disponibilidad de la persona del sospechoso que se presume ha actuado como autor,
cómplice o encubridor, para que en caso de ser condenado se tenga plena certeza de que se cumplirá la
sentencia.
1.- Citación. Es la orden del juez competente que impone a una persona que es sospechosa de
un delito la obligación de comparecer ante él a fin de tomarle la declaración indaga toria. Esta medida,
que se aplica bajo apercibimiento de arresto en caso que el citado no se presente, se verifica de este
modo únicamente en delitos poco graves, vale decir, aquellas faltas o delitos cuyas penas no excedan
de 540 días de reclusión.
2.- Detención judicial. Es la privación de libertad durante un breve tiempo que, ordenada por el
juez competente o quien tiene a su cargo las primeras diligencias de un sumario, afecta al sospechoso
de un delito. Para ordenarla se requieren, según el CPP, 2 re quisitos:
c) Que el delito lleve una pena que exceda 540 días de privación de libertad (este
requisito lo agrega el profesor).
Dura máximo 5 días, con la excepción del delito de incendio en que el sospechoso es un
comerciante que ha siniestrado su local con el fin de cobrar el seguro (no confundir con el c aso del
terrorista; aquí se trata de detención judicial). Durante ese plazo de 5 días, el juez debe tomar la
declaración indagatoria, excedido el cual debe liberar al sospechoso. Si luego de tomada la
declaración el juez lo considera no sospechoso, lo dejará en libertad incondicional. Si, por el contrario,
el juez pasa de la sospecha a las presunciones (nótese que se habla de presunciones en plural) sobre su
actuación en el delito, dictará el auto de procesamiento, como consecuencia del cual someterá al
delincuente a prisión preventiva de duración indefinida.
Se cree a veces que sólo el juez competente o el que realiza las diligencias del sumario puede
ordenar la detención judicial. Pero la Constitución dice que la puede ordenar todo funcionario
autorizado por ley, lo que habilita a las siguientes personas para evacuar esa orden: intendentes,
gobernadores, alcaldes, comandantes de guarnición, el Ministro del Interior, pero sólo cuando se trate
de los delitos individualizados en la ley, y no fuere conveniente, por temor a que sea burlada, esperar
el actuar de la justicia.
La policía puede detener a una persona ejecutando una orden de detención proveniente de un
funcionario competente, y de iniciativa propia cuando la sorprenda en delito flagrante, en estado
antisocial (vagancia, embriaguez, prostitución), o por sospecha de que sea delincuente. En este último
caso, entre otras será sospechosa la persona que esté disfrazada sin dar excusas racionales, y la que sea
sorprendida en lugares y circunstancias que hagan presumirle malos designios.
Por último, también puede detener un particular cuando sorprenda a otro en delito flagrante.
No se debe confundir el término detención judicial con arresto. Detención se vincula con la
sospecha de la perpetración de un delito, en cambio la expresión arresto se utiliza en la siguientes
situaciones:
3.- Prisión preventiva. Es la privación de libertad que ordena el juez competente en contra de
una persona que a partir de ese momento pasa a llamarse procesado, cuando se cumple lo que sigue:
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a) Que se trate de un delito respecto del cual proceda pena privativa de libertad que
exceda de 540 días (reclusión menor en grado mínimo).
Por último, es preciso acotar que tanto en la detención judicial como en la prisión preventiva se
puede poner término a la privación de libertad mediante la libertad provisional o excarcelación.
4.- Arraigo. Consiste en prohibirle a una persona sospechosa de haber cometido un delito, o
que se encuentre afecta por una orden de detención o prisión preventiva, o sentencia condenatoria, a
hacer abandono del país, a fin de que de este modo pueda ser debidamente juzgada o, en su caso,
cumplir su sentencia.
b) Legal. Lo decreta la ley ipso iure por el solo hecho de haberse dictado orden de
detención o auto de procesamiento o bien condena privativa o restrictiva de libertad que deba
cumplirse en Chile.
A. Garantías Constitucionales de la
Libertad Individual
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Se designa con esta expresión al conjunto de disposiciones constitucionales que tienen por
finalidad proteger la libertad individual de una persona, evitando que sea afectada más allá de lo que
permiten la Constitución y las leyes. Son las siguientes:
1.- La orden de detención por sospecha de delito, o de arresto, sólo puede ser emitida por
funcionario autorizado por ley, salvando el caso de detención rea lizada por un particular en contra de
una personas sorprendida en delito flagrante.
2.- La orden de detención o de arresto se debe comunicar al afectado de manera expresa y
acompañando las razones en virtud de las cuales se emite. Esta intimación debe ir junto a la
advertencia de que si se resiste puede ser llevado a la fuerza al tribunal. Además, debe dársele copia
de la orden para efectos de su seguridad jurídica.
3.- La persona detenida o arrestada debe ser puesta a disposición del juez competente. El plazo
ordinario es de 48 horas, pero puede excepcionalmente extenderse cuando el juez competente, a
petición de la policía, ordene esa extensión por medio de resolución fundada. Como existe el riesgo de
tortura al afectado, el juez tiene siempre que ordenar el examen médico del afectado a cargo de un
profesional externo a las instituciones de Carabineros e Investigaciones. El magistrado queda
facultado asimismo para visitar al implicado en cualquier momento, a fin de velar por su integridad
física y psíquica, y puede en todo momento suspender el plazo. Cualquier negligencia atribuible al
juez será sancionada mediante medidas disciplinarias por el tribunal jerárquicamente superior.
Esto se relaciona con el art. 272 bis del CPP, según el cual esta extensión a 5 días está prevista
para cualquier delito que no sea terrorista, pues para éstos corre un plazo de 10 días incluidas las 48
horas iniciales.
4.- La persona detenida, arrestada o presa, puede ser privada de libertad en lugares públicos
destinados a esos efectos (cárceles, penitenciarías y cuarteles) o bien en su casa. Se suscitó el
problema, vinculado al caso Letelier, de si se podía cumplir pena privativa de libertad en el hogar.
Existen 2 líneas argumentativas en torno al tema. La primera señala que la Constitución no especifica
y que por ello abarca todo tipo de privaciones de libertad. Por otro lado, se sostuvo que la legislación
procesal no contempla normas que permitan llevar a cabo de ese modo la pena privativa de libertad.
Durante los estados de excepción, las personas deben ser arrestadas en sus casas o en lugares
no destinados a la detención de reos comunes. Detrás de este precepto está el hecho que el arrestado
en estado de excepción no es un delincuente; sólo es arrestado porque en concepto privativo de la
autoridad pone en peligro la seguridad nacional.
5.- Cuando una persona es detenida o está sujeta a prisión preventiva, puede ser privada de
libertad de 2 maneras:
a) En libre plática. En este caso la persona puede recibir visitas, y enviar y recibir
correspondencia, ya que se supone que estas actuaciones no entraban el desarrollo del sumario.
mismo emita una orden de detención que certifique que está detenido en ese lugar, con el fin de que el
juez se preocupe de tomarle la declaración indagatoria.
6.- Norma relativa a las declaraciones que debe rendir el inculpado al juez que forma parte de
las garantías a un proceso justo y racional.
7.- Las letras g) y h) del art. 19 n°7 contienen 2 preceptos que poco tienen que ver con la
libertad física de las personas; más se vinculan con la anímica, espiritual, etc. La Constitución prohibe
al legislador disponer la pena de confiscación de bienes (privar a un delincuente de todos sus bienes),
ya que ello tiene un inconveniente: se transforma al delincuente en una persona dependiente de la
voluntad de terceros, no es independiente de carácter. Sin embargo, no se debe confundir la
confiscación con el comiso o decomiso, porque si bien en éstos también existe una privación de
bienes, ésta no es total. En efecto, en este caso la privación recae en los instrumentos del delito, y en
lo que se ganó con éste. Hay un sólo caso en que se permite la confiscación: cuando se aplica a las
asociaciones ilícitas (art. 292 del CP).
De acuerdo con la letra h), se prohibe castigar al delincuente con la pérdida de sus derechos
provisionales, como la jubilación o el deshaucio, porque de ser así, no se le castigaría únicamente a él,
sino también a su familia. La pena, de personal pasaría a ser trascendente. El origen de esta medida s e
encuentra en el gobierno de la UP, aunque a nivel de ley.
8.- Art. 19 n° 7 letra e): Libertad Provisional. A diferencia de la Constitución del año 1925, la
libertad provisional es concebida como un derecho, el que se puede definir como aquel que tiene toda
persona sujeta a detención judicial o prisión preventiva para obtener transitoriamente su libertad
mientras se decide su suerte definitiva en el proceso criminal. Bajo el régimen de la Constitución de
1925, este beneficio procedía sólo respecto de aquellos delitos que no importaran pena aflictiva. De
ahí hacía arriba el juez era libre de otorgarla o no. El acta constitucional n°3 transformó radicalmente
las cosas al definir la libertad provisional como un derecho del delincuente.
Que la libertad provisional sea un derecho implica que si el detenido cumple con los requisitos
que la ley establece (CPP), el juez debe concederle la libertad provisional. Ello responde a que en
principio toda persona debe ser considerada inocente mientras no se pruebe lo c ontrario en el proceso.
Los requisitos a que hacíamos mención anteriormente son:
b) El inculpado debe probar que se dedica a actividades legales y sanas, vale decir,
oficio legítimo, manifestar seriedad y responsabilidad, etc. Esto se prueba fundamentalmente por
medio de documentos y testigos.
c) El inculpado debe rendir una fianza cuyo monto fija el tribunal considerando las
condiciones de la persona.
La carta de 1980 no dice expresamente que la libertad provisional sea un derecho, sino que se
llega a ello a partir los siguientes antecedentes:
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b) El mismo artículo 19 n°7 letra e) estatuye que la ley establecerá los requisitos y
modalidades para establecer la libertad provisional.
Recapitulando, el hecho que la libertad condicional sea un derecho redunda en que, por una
parte, cumpliéndose los requisitos siempre procederá, y, por otra, que no podrían existir delitos
inexcarcelables, ya que eso sería inconstitucional. Sin embargo, la Constitución establece 3 casos en
que no procede la libertad provisional:
a) Cuando así lo requiera la investigación del juez dentro del sumario, esto es, cuando
su otorgamiento pueda perjudicar el desarrollo del sumario. En este caso, se rechaza en virtud de
diligencias pendientes.
Hasta el año 1991, la libertad provisional no procedía respecto de los terroristas. En ese año se
impusieron reformas al respecto que dispusieron los siguientes requisitos:
9.- Art. 19 n°7 letra i): Error Judicial. Una persona puede ser víctima de error y de perjuicios
morales y materiales que deben ser indemnizados. Respecto de estos errores se consagra el derecho a
indemnización de perjuicios por error judicial. Cabe advertir desde luego que esta institución procede
únicamente por errores verificados en procesos criminales.
Tienen derecho a indemnización las personas que se encuentren en las siguientes hipótesis:
a) La persona debe haber sido a lo menos procesada, es decir, haber sido objeto de un
auto de procesamiento (no basta haber sido detenido). Sin embargo, para que quede de manifiesto el
error del juez, es necesario que esa persona posteriormente haya sido favorecida con un auto de
sobreseimiento definitivo dictado por el mismo juez en el sumario.
c) La persona que ha sido condenada al final del plenario que, luego de interponer los
recursos pertinentes (apelación, casación, queja, revisión, etc.), ha obtenido sentencia absolutoria. Así
queda en evidencia el error del juez.
Si la Corte Suprema estima que el juez se ha equivocado, el afectado debe seguir los siguientes
pasos. Debe solicitar a dicha Corte que declare que la sentencia condenatoria (hipótesis 3) errada o el
auto de procesamiento (hipótesis 1 y 2) errado han sido dictados de ese modo injustificada o
arbitrariamente. Esta solicitud se eleva mediante un procedimiento que no se encuentra en la
Constitución, sino en un autoacordado del año 1983, reformado por otro que se dictó en mayo de
1996. La solicitud se debe presentar dentro de los 6 meses siguientes al sobreseimiento (hipótesis 1 y
2) o a la sentencia absolutoria (hipótesis 3). Interpuesta, la Corte da traslado al fisco (notifiación para
que éste haga defensas o alegaciones que estime necesarias) por 20 días (en 1983 por 15 días). La
solicitud debe ser acompañada por algunos antecedentes:
Si la solicitud se presenta fuera de plazo o dentro de él, pero sin los antecedentes requeridos, o
el solicitante no comparece legalmente, la solicitud se hace inadmisible. Una vez admitida es
trasladada al fisco. Responda o no éste, la Corte Suprema igualmente pide un informe al fiscal, luego
del cual el presidente del máximo tribunal ordenará que la solicitud se vea en cuenta (no en relación)
por la sala penal (en 1983 se veía en relación). Sin embargo, éste de oficio o a petición de parte puede
disponer que la solicitud se vea en relación y no en cuenta.
la prueba en conciencia. Procederá indemnización por el daño moral (aflicción o dolor a causa de una
acción contraria a Derecho) y el mater ial o patrimonial.
Es el derecho de toda persona para por una parte, exigir que los demás no contaminen, y, por
otra, exigir al Estado medidas positivas tendientes a mejorar el medio ambiente.
Como se puede apreciar este derecho es mixto: es a la vez un derecho individual y un derecho
social. Individual por cuanto otorga a su titular el derecho de exigir que los demás se abstengan de
contaminar, poniendo en éstos un deber de abstinencia; social toda vez que le impone al Estado el
deber de adoptar medidas positivas que miren a descontaminar el ambiente. En este último caso, el
titular -el individuo- sólo satisface su derecho mediando la intervención del E°.
El medio ambiente es el entorno en el que se desenvuelve la vida del hombre. Esta concepción
es complementada con la que contiene la ley 19.300, sobre bases del medio ambiente, según la cual el
medio ambiente es un medio global no sólo integrado por elementos biológicos, químicos o físicos,
sino también por elementos socio-culturales. Todos estos elementos se encuentran en permanente
interacción por obra humana o de la naturaleza, y revierten una importancia trascendental, porque
permiten que exista y se desarrolle la vida, lo cual los hace merecedor de la protección de la
comunidad y el E°.
Pero este medio ambiente puede contaminarse, es decir, puede ver alterada la conformación de
los ecosistemas que lo constituyen, debido a la acción humana. De ahí que la contaminación sea la
presencia en el medio ambiente de elementos químicos, físicos, biológicos, energías, ruidos,
vibraciones, que alteran el equilibrio entre los elementos que conforman un ecosistema, poniendo en
peligro la calidad de vida de las personas, la naturaleza, y la conservación del patrimonio ambiental.
Por consiguiente, los contaminantes son todos aquellos elementos que pueden dañar el medio
ambiente, es decir, alterar su equilibrio biológico.
Según lo que dispone la Constitución, el Estado tiene, por un lado, el deber de velar por que las
personas efectivamente puedan llegar a gozar de un ambiente libre de contaminación, y, por otro, la
obligación de preservar la naturaleza. El Estado cumple esos deberes estableciendo una estructura
organico-administrativa integrada por diversos servicios públicos cuya misión es prevenir el daño al
medio ambiente y reparar los daños ya producidos. Podría decirse que prácticamente todos los
ministerios tienen responsabilidades al respecto. Lo mismo las intendencias, gobernaciones,
municipalidades, el Servicio de Salud del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), y las diversas comisiones regionales del medio ambiente en que esta última se
desconcentra territorialmente.
Sin embargo, debe tenerse presente que si bien es cierto existe toda una infraestructura
orgánico-administrativa orientada a proteger el medio ambiente, no es menos cierto que la eficacia de
esa infraestructura está condicionada a la existencia de recursos económicos suficientes. Por esta
razón el recurso de protección no procede cuando se interpone con el propósito de obligar al Estado a
adoptar medidas positivas de mejoramiento ambiental, es decir, cuando se interpone con el propósito
de compeler al Estado a salir de su situación de omisión. Entonces, en cuanto derecho social, este
derecho no está amparado por el recurso de protección, ya que la acción positiva del Estado no
depende tanto de la fructificación del recurso como de la existencia de los medios económicos
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necesarios para llevar a cabo medidas pos itivas. Por eso la propia Constitución señala expresamente
que el recurso de protección procede únicamente frente a actos positivos que generan contaminación.
La ley 19.300 ha dado origen a la CONAMA, que es un servicio público con personalidad
jurídica y patrimonio propio, es decir, autónomo o descentralizado, que se encuentra bajo la
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la
República. Posee un consejo directivo que preside el ministro de dicha carte ra y que se encuentra
integrado por una serie de otros ministros (defensa, economía, salud, OOPP, bienes nacionales,
vivienda y urbanismo, RREE). El consejo directivo es el órgano superior y tiene a su cargo la
dirección de la CONAMA. Sus decisiones las pone en ejecución el órgano ejecutivo que posee la
CONAMA, órgano que tiene carácter administrativo. El representante legal de la comisión es su
director ejecutivo. Existe además un consejo consultivo conformado por expertos y personas
vinculadas al tema: académicos designados por el Consejo de Rectores, científicos, representantes de
los trabajadores, y empresarios. La CONAMA se desconcentra territorialmente en las Comisiones
Regionales del Medio Ambiente, las cuales operan bajo la presidencia del intendente regional, y se
integran además por todos los gobernadores provinciales y las secretarías regionales ministeriales.
Este consejo regional es integrado también por un director regional que representa a la CONAMA en
cada comisión regional.
Con el fin de preservar el medio ambiente, el Estado está facultado para llevar a cabo las
siguientes medidas:
1.- Declarar a un determinado sector del país zona latente o zona saturada , declaración que se
hace por D.S. con la firma del Presidente de la República y del Ministerio Secretario General de la
Presidencia. Dichas declaraciones consisten en lo siguiente:
a) Zona latente. Cuando los contaminantes se sitúan entre el 80% y el 100% del
máximo de contaminantes que de acuerdo con la norma de emisión respectiva puede tolerar el
ambiente.
b) Zona saturada. Cuando los contaminantes se sitúan por sobre el 100% de ese tope.
ambiental, en el marco de los cuales puede llegar incluso a proponer tributos especiales para
desincentivar actividades contaminantes.
2.- Limitar por ley los derechos de las personas a fin de evitar la contaminación (art. 19 n°8
inc. 2°). El art. 19 n°24 inc. 2° parte final establece de modo expreso que una de las causas válidas
para limitar el derecho de propiedad es la protección del medio ambiente. Sin embargo, esto no
significa que este sea el único derecho que se pueda limitar con ese fin, ya que el n°8 no hace
distinción alguna. Esta restricción debe cumplir con los siguientes requisitos:
d) La restricción debe respetar la esencia del derecho que se limita, y en ningún caso
puede impedir su libre ejercicio. El que respete la esencia se traduce en que la restricción no puede
destruir el derecho ni tampoco trabar su ejercicio más allá de lo racional (art. 19 n°26)
1.- Sólo se puede interponer para atacar actos de contaminación y no para atacar omisiones que
generen contaminación. Así el recurso de protección no se puede interponer contra el Estad o o las
autoridades de gobierno. Al establecer esta norma se buscó proteger, por un lado, las arcas del E°, y,
por otro, las actividades económicas que estaban desarrollando a la época los empresarios, porque de
lo contrario numerosas industrias se verían forzadas a paralizar sus actividades o, en caso contrario, a
mejorar su situación contaminante, alternativa ésta que traería consigo un alza en los costos y, con
ello, en los precios. En la práctica, cuando se interponían recursos de protección tendientes a que las
empresas mejoraran sus condiciones de emisión, eran rechazados basándose en que ellas se
encontraban en estado de omisión y no de acción. Sin embargo, con el tiempo la jurisprudencia ha ido
variando y ha tomado conciencia que el acto de contaminación se lleva a cabo mediante una acción y
no una omisión.
2.- Cuando el recurso de protección se interpone con el fin de proteger cualquier derecho que
no sea el ambiental, se interpone ante acciones u omisiones arbitrarias o ilegales. En cambio, en el
caso del derecho ambiental el recurso sólo procede por actos que a la vez sean arbitrario e ilegales
(copulatividad).
obligado a individualizar sin errores a la persona o autoridad objeto del recurso, pues de lo contrario el
recurso será declarado inadmisible. La razón de ser de estas exigencias está en que de alguna manera
todos somos responsables de la contaminación. En definitiva, el recurso de protección se dirigirá en
contra de quien puedan ser imputados actos concretos y determinados de contaminación, es decir, en
contra de quien sea objeto de una relación causa-efecto individualizada (art. 20 inc. final).
Ante todo es necesario precisar que no se trata del derecho a la salud, sino a la protección o
acciones de salud.
Hasta la segunda guerra mundial, la salud había sido definida como el estado de una persona
que carece de enfermedades. En conformidad con esto, se destacaban acciones de salud como las
siguientes:
1.- Acciones de recuperación de salud. Tienen por finalidad que una persona recupere la salud
perdida. Su objeto es restituir salud. Un ejemplo de lo anterior es la acción de medicina curativa.
2.- Acción de rehabilitación de un individuo. Su finalidad es obtener que una persona recupere
una habilidad física o psíquica perdida a consecuencia de un trauma, como por ejemplo, la hemiplegia,
que requiere de un tratamiento kinesiológico.
Estas acciones han sido tradicionalmente responsabilidad de los profesionales particulares que
ejercen la medicina. En esta labor, los hospitales públicos son llamados a llenar el vacío que deja la
actuación de privados, vale decir, se cristaliza también en este ámbito el principio de subsidiariedad.
Luego, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cambió el concepto de salud. La OMS
ha acuñado un nuevo concepto se salud, especialmente debido al avance de la tecnología médica. De
este modo, hoy la salud se define como el estado de perfección física, psíquica y social de una
persona, con lo cual se quiere evidenciar que la salud de una persona, aparte de las enfermedades
comunes, puede estar afectada por la presión de circunstancias adversas propias del medio social,
como las exigencias laborales, la ausencia de urbanización, de centros asistenciales, de aeropuertos,
caminos, la a bundante contaminación, la existencia de cesantía, etc. Por eso este nuevo concepto de
salud engloba acciones destinadas a combatir lo anterior, como las siguientes:
1.- Acciones de protección de la salud. Son las que buscan impedir que una persona pierda la
salud que ya tiene, a través de vacunas, control de alimentos y remedios, etc.
2.- Acciones de promoción de la salud. Su objeto es afianzar, fortalecer, mejorar los niveles de
salud que ya se tienen, por medio de urbanizaciones, la construcción de aeropuertos, gimnasios,
labores de descontaminación, mejoramiento de las condiciones de trabajo, etc.
dignidad de la persona. Por eso el Estado se reserva la facultad de coordinar y contr olar estas acciones
de salud.
1.-Derecho al libre e igualitario acceso a las acciones de salud. Consiste en la facultad que se le
reconoce a su titular para exigir prestaciones de sa lud para efectos de conservar, mejorar, recuperar o
rehabilitarse en su salud. Los titulares del derecho tienen libre acceso a las acciones de salud, las
personas tienen libre decisión de elegir su salud. Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que los
individuos tienen el deber de no atentar contra la salud de los demás. Así, si alguien está afectado por
una enfermedad grave o contagiosa, puede ser obligado a internarse por orden del servicio de salud
correspondiente.
El acceso debe ser libre de discriminaciones arbitrarias (contrarias a la razón, justicia y bien
común). Pero en la práctica esto no se da así. La ley 18.469 del año 1985 dice que los pobres tienen
acceso enteramente gratuito a los hospitales y servicios asistenciales y consultorios del sistemas
nacional de servicios de salud. El problema radica en que estas personas resultan en el hecho
perjudicadas, porque se da preferencia a quienes pueden pagar el servicio.
El acceso debe ser libre, cuestión que, según las actas de la CENC, diferencia a las
democracias de los sistemas totalitarios.
2.- Derecho a escoger el sistema de salud. Dentro del sistema privado o público, las personas
pueden elegir el que más se adecúe a sus intereses. El sistema privado se materializa en clínicas o
centros asistenciales particulares o que son financiados por la persona que requiere el servicio, o en
prestaciones financiadas por las isapres. En cambio, el sistema público de salud está representado por
el conjunto de prestaciones que otorga el sistema nacional de servicios de salud, en donde las
prestaciones son gratuitas para quienes sean pobres, o para quienes cotizan en FONASA. Este derecho
-escoger el sistema de salud- es más individual que social, ya que no es necesaria la intervención del
Estado en su materialización, y, por tanto, está amparado por el recurso de protección. Es el único
derecho de este n°9 que es protegido por dicho recurso.
Para financiar ambos sistemas de salud, se puede descontar u na porción del sueldo de los
trabajadores, actualmente consistente en un 7%. Esto se establece por ley.
Es un derecho eminentemente social, como consecuencia del cual los pobres tienen acceso
gratuito a la educación.
La libertad de enseñanza (art. 19 n°11) es el derecho de toda persona para transmitir, dar,
ofrecer, entregar conocimiento, valores y habilidades que permitan a los receptores desarrollarse en su
vida.
3.- La comunidad nacional. Contribuye a la educación pagando impuestos para asistir la labor
subsidiaria del E°, construyendo establecimientos de enseñanza privada, y también interviniendo en el
conocimiento y solución de los problemas nacionales a través de los cauces constitucionales. Por
ejemplo, las universidades, institutos y centros de formación técnica, pueden expresar sus inquietudes
a través de los consejos económicos culturales o regionales. Además, pueden ser grupos de presión.
La Constitución no se contenta con asegurar la libertad de enseñanza, sino que agrega que ésta
incluye las facultades para mantener, crear, y explotar establecimientos de enseñanza, con el único
límite de que no se opongan al orden público, buenas costumbres, seguridad nacional, y la moral.
Sin embargo, debe hacerse una distinción: no todo establecimiento de enseñanza está
autorizado para impartir educación válidamente. En efecto, para que la persona que haya cursado sus
estudios en un establecimiento educacional superior obtenga título profesional o técnico, es necesario
que aquél sea reconocido oficialmente por el Estado. En consecuencia, sólo una vez que ha sido
reconocido un establecimiento puede éste impartir educación de manera válida.
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
Cabe hacer notar que estos centros de estudio deben observar una limitación adicional: no
pueden impartir enseñanza con una determinada orientación político-partidaria, mandato que busca
garantizar el pluralismo cultural e ideológico.
1.- Requisitos mínimos para que un estudiante pueda cursar los diversos niveles de enseñanza
básica y media.
2.- Establecer un mecanismo de control que haga posible fiscalizar el funcionamiento de los
establecimientos de enseñanza básica y media, a fin de comprobar que los educandos cumplen con los
requisitos mínimos para cursar los diversos niveles.
Libertad de informar: es comunicar y a hacer partícipes a los demás, sin coacción externa.
Cobra importancia a través de los medios de comunicación social.
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Los siguientes derechos no se encuentran en la C°, pero sí en los tratados (art. 5 inc. 2°) y en la
ley de abusos de publicidad:
3.- Derecho a hacer circular informaciones, noticias, pensamientos, ideas, libremente y por
cualquier medio.
4.- Derecho a la información, el que involucra a su vez que ésta sea seria, oportuna y veraz. No
debe existir interferencia de la autoridad. La exigencia de que sea oportuna y veraz no se satisface
según los requerimientos caprichosos de cada individuo, ya que esto sería arbitrario. El titular del
derecho sólo puede seleccionar el medio de comunicación social que prefiera, bajo el supuesto de que
existe pluralismo informativo.
Básicamente dos son los sistemas de control o limitaciones a que se encuentra sujeto el
ejercicio de este derecho de libertad de opinión e información:
1.- Control preventivo. También se denomina censura previa, y consiste en que la autoridad
revisa el material informativo antes de que éste sea difundido, con el fin de prevenir atentados contra
ciertos bienes jurídicos que a la sociedad le interesa proteger, como la moral, el orden público, la
seguridad nacional, el bien común, la reputación o fama de las personas. En general, este sistema es
propio de gobiernos autoritarios. En democracia se ocupa excepcionalmente en 2 ocasiones:
2.- Control represivo. Opera una vez que la información se ha difundido, pero siempre y
cuando esa información constituya un delito o abuso tipificado en la ley 16.643 sobre abusos de
publicidad (LQC de 1967). De estos delitos y abusos conocen los tribunales y la Dirección General de
Bibliotecas, Archivos y Museos, respectivamente. En virtud de los delitos se pueden aplicar penas de
privación de libertad, en tanto como consecuencia de los abusos se pueden imponer determinadas
multas. Son ejemplos de abuso el no llevar pie de imprenta (editorial), o no entregar 15 ejemplares a la
Biblioteca nacional. Ejemplos de delitos son la injuria, la calumnia, la difama ción, incitación al delito,
llamado a rebelión, etc.
En el marco ideológico neoliberal se acepta la pluralidad informativa, ya que ella es lo que más
conviene a la democracia. Así la Constitución prohibe a l Estado monopolizar los medios de
comunicación social con mira a que los privados puedan acceder a ellos. Ahora, para ello los
particulares deben cumplir con los requisitos señalados en la ley 16.643, como por ejemplo, que el
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propietario y director de cualquier medio de comunicación social debe ser chilenos y no estar afectos a
condena de pena aflictiva.
La Constitución no declara expresamente que los individuos puedan llegar a ser dueños de una
estación radioemisora, de donde se sigue que este derecho no es garantizado. Sin embargo, esta
garantía puede inferirse de normas generales: el Estado no puede monopolizar los medios de
comunicación social, el principio de subsidiariedad, y la libertad para desarrollar actividades
económicas contemplada en el art. 19 n°21.
En 1989 se dictó una ley complementaria de la Constitución relativa al CNTV, la LQC 18.838.
Esta ley define lo que debe entenderse por "velar por el correcto funcionamiento de la televisión", y
expresa que el CNTV dispone de facultades de fiscalización y supervigilancia sobre el contenido de
las emisiones televisivas. Luego expresa que dicha frase significa que ese consejo deberá preocuparse
de que la programación televisiva respete ciertos va lores y principios culturales, nacionales, y
morales, como la dignidad de la persona incluidos los DDHH, la democracia, el pluralismo, la paz, y
la formación espiritual e intelectual de la juventud y la niñez. Pero en ningún caso esto podría implicar
establecer una censura previa, vale decir, siempre debe realizarse esa labor mediante un control a
posteriori. De ahí es que al CNTV esa ley le otorgue facultades para aplicar sanciones a los canales de
televisión que no demuestren un funcionamiento correcto. Estas sanciones pueden ser: amonestación,
multa, suspensión, hasta la caducidad de la concesión televisiva. Claro que, respetando el debido
proceso, esa ley le permite a los concesionarios reclamar en contra de las resoluciones adoptadas por
el CNTV. La rec lamación se interpone ante la Corte de Apelaciones de Stgo., salvo cuando versa
sobre la caducidad de la concesión, ya que en ese caso la reclamación la conocerá la Corte Suprema.
Es importante advertir que no se debe hablar de propietarios de un canal o radio, sino que lo
adecuado es hablar de concesionario. Sucede que tanto los canales de televisión como las frecuencias
radiofónicas funcionan utilizando el espectro radioeléctrico que según la ley es un bien nacional de
uso público, espectro que constituye a su vez el medio propicio a través del cual se propaga la señal
auditiva y visual. Ahora, como es un bien nacional de uso público, nadie se lo puede apropiar, y sólo
se puede aspirar a obtener la concesión de una frecuencia, sin perjuicio de que se pue da ser propietario
de la concesión.
1.- De libre recepción. Es aquel cuya señal sonora y visual llega a cualquier aparato por el sólo
hecho de encenderlo. En este caso las concesiones, por el hecho de utilizar el espectro radioeléctrico,
que es saturable, duran hasta 25 años. Esto a virtud de la ley 19.131 del 1992, porque con anterioridad
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a ella las concesiones eran de duración indefinida. Las concesiones son otorgadas por el CNTV, y sólo
se otorgan a personas jurídicas, sean de derecho público o privado.
2.- De recepción limitada. Es aquel que sólo llega a ciertos televisores cuyos dueños han
cancelado el servicio respectivo (televisión por cable, codificada, por fibra óptica, etc.). Las
concesiones de televisión en este caso son de duración indefinida. Se habla en este caso de
concesionarios porque si bien no utilizan el espectro radioeléctrico, sí utilizan las calles, avenidas,
parques, a través de las cuales extienden sus cables (en el caso de la televisión por cable). La
concesión la otorga la Subsecretaría de transportes y Telecomunicaciones, de conformidad con las
normas de la ley 19.118 de Telecomunicaciones.
Derecho a respuesta.-
Las personas pueden ser ofendidas (injuriadas o calumniadas), o injustamente aludidas por un
medio de comunicación social, caso en el que esas personas tienen el derecho a exigir al director de
eses medio de comunicación social que difunda gratuitamente la correspondiente aclaración o
rectificación en las mismas condic iones en que fue entregada la información cuestionada (por
ejemplo, en cuanto a tamaño o a caracteres tipográficos). Este derecho está regulado en la Ley 16643
sobre Abusos de Publicidad (1967, art.11).
Este derecho es efectivo en la práctica, por las graves sanciones que acarrea: si el director se
negara a difundir la rectificación, el afectado puede recurrir al juez letrado en lo criminal competente,
demandando al director para que le tribunal lo obligue a difundir la aclaración o rectificación dentro
de un plazo fijado por le tribunal. Si no lo hiciera, el juez puede aplicar una fuerte multa, y el director
será procesado por el delito de desacato, y el juez también puede suspender al medio de comunicación
social. Entonces, el propietario de un medio de comunicaión social puede intervenir y pedir al tribunal
un nuevo plazo para hacer la aclaración, y el levantamiento de la suspensión. Si el tribunal accede,
pero el propietario se niega a publicar la aclaración, se clausura definitivamente al medio de
comunición social, y se castiga al dueño a pagar una indemnización especial a los trabajadores que
quedaron cesantes (1 mes por año de servicio), y que es compatible con cualquier otra indemnización
convencional o legal.
Es el derecho que la Constitución asegura a toda persona a fin de que puedan agruparse junto a
otras con cualquier fin lícito. Es absolutamente consubstancial a la democracia, ya que es el medio a
través del cual las personas participan del conocimiento de materias a fin de aportar soluciones.
situación que se trató de modificar en el año 1971 a través del estatuto de garantías democráticas. En
efecto, se dispuso que las reuniones se regularan por ley, y que mientras se dictaran esas leyes,
seguirían rigiendo los reglamentos. Nunca se dictaron esas leyes.
El decreto que norma las reuniones es el D.S. 1.086. La reunión en lugares públicos sigue
siendo sin permiso previo. El decreto señala que cuando las personas quieran reunirse en lugares de
ese carácter, deberán avisar a través de sus organizadores debidamente identificados al intendente o
gobernador respectivo con 48 horas de anticipación, indicando el lugar donde se van a reunir, las
calles que se ocuparán, quienes harán uso de la palabra, y a qué hora se disolverá la reunión. En esas
48 horas las autoridad evaluará los antecedentes para decidir si la hora, el lugar, las calles y lo que se
va a tratar podría o no poner en peligro los derechos de los demás. De acuerdo a los antecedentes, la
autoridad podrá cambiar la hora, el lugar y las calles si estima que de esa forma se protegen los
derechos de terceros. El reglamento le permite efectuar estos cambios cuando se dan los siguientes
supuestos:
1.- La reunión se vaya a llevar a cabo en lugar y en horas que afecte al esparcimiento de las
personas.
2.- La reunión se vaya a llevar a efecto en lugar donde se puedan destruir plantaciones.
3.- La reunión se vaya a desplazar por calles de gran afluencia vehicular, de manera que se
forme en ellas una considerable congestión vehicular.
Sólo en un caso puede negar el derecho a reunión: cuando estén vigentes los estados de
excepción.
Art. 19 n°14: Derecho de Petición
Es el derecho que asiste a toda persona para hacer sugerencias a cualquier autoridad, sea que la
solicitud tenga un fin público o privado. Sólo se exige que se proceda en términos respetuosos y
convenientes.
1.- Liderada por Ortúzar, postulaba que toda petición generaba la obligación de respuesta, ya
que de lo contrario no tendría sentido hacer peticiones. Reconocer el derecho sin la obligación de
respuesta fue considerado por esta tendencia como una falta de respecto a la dignidad del solicitante.
2.- Liderada por J. Guzmán, posición que en definitiva se impuso, señaló que no debería existir
obligación de responder en atención a las siguientes razones:
c) Es difícil definir qué se entiende por respuesta, si es acusar recibo o dar una solución
al problema planteado. Si es lo primero, no tiene sentido establecer obligación alguna. En cambio, si
es lo segundo, sería imposible satisfacer todas las peticiones.
En consecuencia, este derecho no está amparado por el recurso de protección. Pero esto no deja
a la población en un estado de indefensión frente al tema, por cuanto ordinariamente sí hay recurso de
protección para salvaguardar el derecho que es objeto de la petición.
Es el derecho de toda persona a vincularse con otras para formar una organización destinada a
la consecución de fines cuya materialización requiere de un prolongado transcurso del tiempo.
La asociación, al igual que la reunión, también puede constituirse sin permiso previo de la
autoridad, aunque este derecho no es absoluto, ya que no se pueden formar asociaciones contrarias al
orden público, la moral o la seguridad nacional, esto es, asociaciones ilícitas.
La Constitución señala que cuando se quiera formar una asociación con personalidad jurídica,
se deberá estar a lo que la ley disponga al respecto (por ejemplo, Código Civil en el caso de las
corporaciones y fundaciones, y el Código de Comercio en lo tocante a las sociedades comerciales).
Partidos Políticos
Son asociaciones voluntarias integradas por ciudadanos que participan de una misma doctrina
de gobierno, dotadas de personalidad jurídica, y que tienen como fin contribuir al funcionamiento del
sistema democrático e influir en la conducción política del Estado de acuerdo con las exigencias del
bien común y el interés nacional (LOC 18.603).
Para constituirse, un partido político necesita pasar por diversas etapas que constituyen un
proceso bastante complejo. Un partido político se constituye como tal cuando obtiene su personalidad
jurídica, y lo hará en el momento en que se inscriba en el registro de partidos políticos que lleva el
registro electoral. Las etapas a que se hacía alusión son las siguientes:
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2.- Copia autorizada de esa escritura junto a un extracto de la misma debe enviarse al servicio
electoral. Si su director considera que se ha extendido de conformidad a derecho, y que la agrupación
cumple con los requisitos para constituirse como partido, ordenará que el extracto se publique en el
Diario Oficial.
3.- A partir de esa publicación el partido político pasa a llamarse partido p olítico en formación,
y queda habilitado para difundir su declaración de principios y planes de gobierno. Junto a ello,
comienza a correr un plazo de un mes, dentro del cual cualquier partido político en formación puede
oponerse a la Constitución de ese partido. También se inicia un plazo de 210 días dentro del cual el
partido debe obtener, en 3 regiones geográficamente contiguas, o bien a elección del partido en cada
una de 8 regiones cualesquiera, un número de afiliados por región equivalentes al 0.5% de los
electores que hayan sufragado en la región respectiva en la última elección parlamentaria.
4.- Quienes deseen afiliarse a un partido político en su período de formación deben hacerlo a
través de una declaración notarial, ser ciudadano con derecho a sufragio, y no estar inscrito en otros
partidos. Con posterioridad al proceso de constitución, la afiliación se reglará según los estatutos de
cada partido.
5.- Una vez que el partido ha conseguido el número de afiliados requerido, debe presentar una
solicitud al director del Servicio Electoral pidiendo se lo inscriba en el registro respectivo, debiendo
acompañar una nómina de los afiliados al partido por región. El director de dicho servicio proveerá
que la solicitud se publique, iniciándose un término de un mes para que cualquier persona se oponga a
su constitución (afiliados que no existen, alcance de nombres con otros partidos, etc.). Si no se verifica
oposición alguna, el director del Servicio Electoral ordenará su inscripción, a partir de la cual el
partido político en formación estará legalmente constiuido y obtendrá su personalidad jurídica.
6.- El partido puede constituirse en cada una de las 13 regiones del país logrando el número de
afiliados que corresponda, mediante solicitud al director del Servicio Electoral con el fin de que éste
realice la inscripción respectiva.
1.- La Constitución señala que los partidos políticos deben limitarse a realizar aquellas
actividades que les sean propias. Las siguientes son las normas que nos permiten reforzar lo dicho:
a) Art. 23. Los cuerpos intermedios deben realizar sólo actividades propias a sus fines
específicos. De este modo, un partido políticos no puede intervenir en el funcionamiento de los demás
grupos intermedios y, particularmente, en los grupos sindicales. El constituyente declara incompatible
los cargos superiores de un partido político con los de una asociación gremial.
b) Art. 19 n°5 inc. 6° y ss. Establece la prohibición de que los partidos políticos
ejecuten actividades contrarias a los principios democráticos.
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2.- Los partidos no pueden monopolizar la acción política (antes sí lo hacían), ya que de lo
contrario se tornaría dificultosa la convivencia nacional. De este modo la carta de 1980 favorece la
participación política de independientes (art. 18).
3.- Hasta 1989 los registros de afiliados a los partidos políticos eran públicos. Se consideró que
esto era inconveniente y que atentaba contra el secreto del voto. A partir de esa fecha, la lista
actualizada de militantes que cada cierto tiempo debía enviar el partido al registro electoral se
convirtió en secreta.
4.- En el pasado, los partidos políticos se financiaban con recursos de origen extranjero, lo cual
los hacía en algún grado dependientes de sus proveedores. La Constitución de 1980 prohibe el
financiamiento externo, de manera que en la actualidad los recursos financieros de los partidos
políticos encuentran su antecedente en los militantes y en las donaciones de privados. En el presente
se tramita una ley tendiente a que el Estado financie a los partidos políticos más necesitados. Sin
embargo, la idea no se ha consolidado debido a que algunos sectores estiman que esos fondos podrían
utilizarse de manera más provechosa en obras sociales.
5.- La contabilidad de un partido político debe ser pública , para así garantizar transparencia a
los afiliados. La LOC de Partidos Políticos dispone que los libros de contabilidad de éstos deben ser
puestos en conocimiento del Servicio Electoral. Además, el balance anual debe ser publicado en los
diarios del sector y, un extracto de él, en el Diario Oficial.
5.- La Constitución exige que los partidos políticos tengan una estructura orgánica
democrática, vale decir, según la LOC de Partidos Políticos, deben poseer:
políticos afines con propósitos políticos), y aprueba o rechaza candidatos que presenten los consejos
regionales.
6.- La LOC 18.603, regulando aquello que la Constitución no ha reglado, señala que no pueden
afiliarse a los partidos políticos miembros de las FFAA, tribunales, TRICEL y del Tribunal
Constitucional. Para desafiliarse a un partido no se debe expresar causa.
A. Libertad de Trabajo
1.- Derecho a la libre elección del trabajo. Puede definirse como aquel que tiene toda persona a
escoger libremente el trabajo que se adecúe a su vocación, conveniencia y necesidades. En principio
ninguna clase de trabajo puede prohibirse, a me nos que atente contra la moral, seguridad pública, la
salubridad pública, o interés nacional, casos en que la ilicitud del trabajo debe ser en todo caso
determinada por ley. Así, se prohibe la esclavitud, el narcotráfico, la prostitución y el ejercicio de
ciertas profesiones sin título universitario.
2.- Derecho a la libre contratación, Es el derecho a acordar libremente las condiciones del
trabajo. Cuando el trabajador es independiente, este derecho no es tan amplio como cuando es
dependiente, porque se lo considera más débil económicamente. En este caso la legislación laboral
protege al trabajador imponiendo exigencias no modificables por la voluntad de las partes, referentes a
materias como previsión, vacaciones, ingreso mínimo, causales de fin de contrato, etc.
Este derecho incluye el derecho a la no discriminación en la oferta del trabajo, siempre que esa
discriminación no sea hecha en razón de la idoneidad o capacidad del postulante. Vale decir, existe
plena libertad para escoger la persona con la que se contrata, siempre que el criterio de selección se
funde en idoneidad y capacidad.
3.- Derecho a la libre afiliación. En el contexto de una economía neoliberal (a la que adhiere la
carta de 1980), este derecho encuadra plenamente dentro de los requerimientos de libertad en que se
inspira dicha concepción. A nadie se lo puede obligar a afiliarse a una organización determinada como
condición de acceder a un trabajo, como tampoco que se desafilie para permanecer en él. Ni la ley ni
autoridad alguna podrán establecer estas condiciones.
Se ha dudado si este derecho rige también para el ejercicio de las profesiones con título
universitario, ya que inmediatamente después de enunciar el principio de libre afiliación y
desafiliación, la Constitución agrega que la ley determinará qué profesiones requieren título
universitario (LOC de Enseñanza 18.962) y establecerá las condiciones bajo las cuales se deberán
ejercer esas profesiones. Entonces, ¿es válida la afiliación (por ejemplo a colegios profesionales)
como condición para ejercer una de las profesiones que requieran título universitario? Hay quienes
sostienen que el principio es absoluto, y otros que señalan que tratándose de las profesiones que para
ejercerce requieren título universitario, la Constitución ha dejado a la voluntad del legislador
determinar si dicha condición es necesaria para ejercerla. Los que defienden esta posición dicen que es
perfectamente válido imponer la afiliación obligatoria a un colegio profesional.
El estudio de este derecho involucra el estudio de los siguientes derechos de contenido social:
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2.- Derecho a un justa retribución. Es aquella que permitiendo el libre desarrollo espiritual y
material del trabajador y su familia, no afecta la productividad de la empresa. Cabe destacar que el
ingreso mínimo está muy lejos de ser una justa retribución, ya que con éste es imposible vivir
dignamente, y lo prueba el hecho que no obstante existir el ingreso mínimo, a los trabajadores se les
asegura el derecho a la negociación colectiva, cuyo fin primordial es elevar el monto del ingreso.
Cada empresa tiene su propia condición económico-financiera, y por ello sabe hasta donde
puede ceder. Por eso es que la filosofía de la Constitución es que los trabajadores de una empresa
negocien con su empresa. De esta forma, no alenta la negociación interempresas. La Constitución dice
expresamente que la negociación colectiva con la empresa en que laboran es un derecho del
trabajador.
En 1991 se aprobó la ley 19.030 sobre organización sindical y negociación colectiva. Esta ley
dispone que es jurídicamente viable que en una negociación colectiva intervengan trabajadores de
distintas empresas. Pero esto no contradice el espíritu de la C°, aunque pudiera en el texto, ya que la
propia ley dispone que esa modalidad sólo será posible si los empleadores aceptan. Si lo hacen
reconocen que sus empresas tienen más o menos la misma posiciones en el mercado.
Esa ley establece diversas etapas a través de las cuales se desarrolla la negociación colectiva.
Los trabajadores presentan un pliego de peticiones designando una comisión negociadora. Si hay
acuerdo, se firma el contrato. Si no lo hay, dice la legislación que se puede nombrar un med iador. Si
se fracasa en esta instancia las partes pueden ponerse voluntariamente de acuerdo en un arbitraje, pero
si no se coincide en el árbitro no quedan más instancias que la huelga. No obstante, hay casos en que
el arbitraje es obligatorio.
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4) Derecho a la huelga. La Constitución no lo establece como tal, sino que se limita a declarar
en que´casos no procede. Estos casos son:
b) Los trabajadores que laboren en empresas o corporaciones, cualesq uiera que sea su
finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública (eléctricas, teléfonos, agua, gas).
Es el derecho que asiste a toda persona para exigir que no se produzcan discriminaciones
arbitrarias en el acceso a los cargos, empleos o funciones públicas, es decir, que no se repartan los
empleos de manera injusta, contraria a la razón o al orden público.
La Constitución exige que la ley establezca requisitos objetivos que han de cumplirse para
acceder a estos cargos. Por esta razón, la misma C°, cada vez que instituye un cargo, recuerda este
deber. Sin embargo, existen ciertas personas a las cuales la Constitución o las leyes les han privado
este derecho: los que pierden la ciudadanía (art. 17), los condenados po r el TC, y los condenados en
un juicio político. Además, hay ciertos cargos que son de exclusiva confianza del Presidente de la
República, en los cuales no se hace carrera funcionaria (ministros de Estado y jefes de servicios
públicos).
Los requisitos objetivos para acceder a las funciones y empleos públicos son los siguientes:
El Estado debe idear mecanismos destinados a prevenir riesgos a las personas (envejecimiento,
muerte, etc.) o situaciones como la cesantía, nacimientos, accidentes en el trabajo, etc.
2.- Sistema de asistencia social. Este sistema, financiado con aportes del E°, está concebido
para asumir los riesgos o necesidades que sufran las personas desempleadas, ya que debido que no
tienen trabajo no se pueden afiliar a entidades de previsión. El Estado les otorga el beneficio previo
examen de su condición social. Ello se materializa en pensiones asistenciales, subsidios de cesantía,
desayunos y almuerzos.
Existen varios principios en los cuales se sustenta la seguridad social que son recogidos por la
Constitución de 1980:
1.- Universalidad subjetiva. Todas las personas deben estar cubiertas en sus necesidades o
riesgos.
2.- Universalidad objetiva. Todos los riesgos o necesidades deben estar cubiertos por el sistema
provisional social.
4.- Uniformidad. Las prestaciones básicas que se otorgan a las personas deben ser las mismas;
por ejemplo, la pensión de vejez, sobrevivencia e invalidez.
5.- Solidaridad. Las personas deben hacer aportes según su capacidad económica, pero deben
recibir prestaciones de acuerdo a su necesidad. El Estado debe siempre cubrir la prestación básica
uniforme (por ejemplo, una persona que ha vivido mucho pero impuso poco dinero, probablemente
verá muy disminuida su pensión. El Estado debe completar el residuo hasta llegar a la pensión básica
uniforme).
La Constitución de 1980 hizo viables las instituciones privadas de previsión. Con anterioridad
a ella, existían sólo instituciones públicas de previsión: cajas de previsión, todas las cuales hoy se
encuentran refundidas en el INP. Este sistema siempre fue considerado inapropiado por ser muy
irregular, ya que las diversas cajas exigían distintos requisitos y entregaban diversas prestaciones.
Además, estaban todas desfinanciadas, en virtud de lo cual el Estado debía aportar recursos
constantemente. Las cajas de previsión funcionaban mediante un sistema de repartos, acorde con el
cual las cotizaciones pasaban a integrar un fondo común. Pero este fondo se utilizó
indiscriminadamente para financiar a miembros en actividad y pasivos de las cajas. El sistema no se
satisfizo a sí mismo, razón por la cual se crearon las AFP, las cuales, a diferencia del sistema anterior,
funcionan con un sistema de capitalización individual, de manera que los aportes de cada afiliado van
a una cuenta individual que lo beneficiará sólo a él. Los fondos que se obtienen de las diversas cuentas
son invertidos en actividades económicas nacionales e internacionales, y van generando
rentabilidades.
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Para garantizar que el fondo de pensiones no se pierda, existe una comisión calificadora de
riesgos que selecciona los títulos financieros de corto y largo plazo que podrán ser objeto de inversión
por parte de los fondos de pensiones. Además, la ley exige que se lleve una separación contable entre
el fondo de pensiones y el capital de la S.A (AFP).
Por último, la Constitución indica que al Estado corresponderá supervigilar las instituciones
públicas de previsión (INP) mediante la Superintendencia de Seguridad Social, y las privadas (AFP) a
través de la Superintendencia de AFP.
Es el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales como son los sindicatos
(empresas, interempresas, trabajadores independientes, trabajadores transitorios), y también
estructuras que se forman a través de sindicatos, como federaciones o confederaciones de sindicatos o
centrales sindicales e incluso organizaciones internacionales.
De conformidad con esta ley, para que se constituya un sindicato es necesario que los
trabajadores se reúnan en una asamblea cuyo quórum variará según el tipo de sindicato que se busca
formar. Se debe levantar un acta constitutiva que registrará el número de asistentes, el ministro de fe,
el directorio del sindicato, y las resoluciones que se adopten. Además, en esa sesión se deberán
aprobar los estatutos. Luego, dentro de 15 días a contar de la constitución, la directiva tiene que
presentar a la Inspección del Trabajo la copia original del acta constitutiva más una copia de los
estatutos, autorizados ambos por el ministro de fe, antecedentes que una vez depositados por ese sólo
hecho el sindicato obtiene su personalidad jurídica. Ahora comienza a correr un plazo de 90 días
dentro del cual la Inspección del Trabajo puede objetar la constitución del sindicato o sus estatutos,
notificando ello al directorio del mismo con el fin de que éste, en un plazo de 30 días, decida realizar
las rectificaciones correspondentes o bien elevar una reclamo ante el tribunal del trabajo competente.
En caso que el directorio decida nada hacer, el sindicato perderá la personalidad jurídic a, pero, si opta
por efectuar el reclamo ante el tribunal del trabajo, éste conferirá traslado (notificación) a la
inspección del trabajo, que tendrá un plazo de 10 días para responder, pasado el cual, conteste o no, el
tribunal deberá resolver la cuestión. Si falla a favor del sindicato, éste verá afianzada su personalidad
jurídica, pero, si lo hace en favor de la Inspección del Trabajo, el sindicato dispondrá de un
determinado plazo para realizar las enmiendas atingentes, pasado el cual, si no las ha hecho, perderá
su personalidad jurídica.
Los sindicatos son una forma de asociación, y como tal gozan de todas las garantías que la
Constitución les franquea, entre las cuales se encuentra la constitución de sindicatos sin permiso
previo de la autoridad, y el derecho de libre afiliación o desafiliación de los sindicatos (art. 19 n°15).
Este principio es reiterado en el n°16 relativo a la libertad de trabajo.
1.- Representar los intereses de los traba jadores en una negociación colectiva.
3.- Denunciar ante los tribunales del trabajo o ante cualquier autoridad administrativa
pertinente (dirección o inspección del trabajo), infracciones a la legislación provisional y a la
legislación laboral en general. Consecuentemente con ello, pueden representar a los trabajadores ante
las autoridades de justicia y tribunales en la defensa de sus intereses.
Art. 23 de la Constitución
Este derecho se configura cuando el derecho de la igualdad ante la ley es trasladado al campo
de la repartición de las cargas públicas.
Carga pública es toda exigencia impuesta unilateralmente (no contractualmente) por el Estado
a las personas para satisfacer el interés general. Existes 2 tipos de cargas públicas:
1.- Reales. Es la carga pública que afecta a la "res" (cosa), esto es, afecta al patrimonio de una
persona. Por ejemplo, los tributos de cualquier especie: impuestos, contribuciones, derechos
arancelarios, derechos municipales (por ejemplo basura), y peajes. También son de este tipo las
expropiaciones, nacionalizaciones y requisiciones de bienes.
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2.- Personales. Son las que afectan la libertad de la persona y su libertad de desplazamiento.
Por ejemplo, el servicio militar, las votaciones, la mesa de escrutinios y, en otros países, cuando se
forma parte en un jurado.
Las principales garantías que la Constitución reconoce en relación con las cargas públicas son
las que vienen:
2.- Toda carga pública sólo puede establecerse por ley (art. 19 n°20 inc. 1 y 2 respecto de las
reales, art. 22 inc. 3 respecto de las personales.).
4.- Se prohiben los tributos de afectación. Tributos de afectación son aquellos cuya
recaudación ha sido de antemano destinada por el legislador a un fin. La Constitución los prohibe
porque busca lograr dos cosas:
a) Que los parlamentarios no sean víctimas de las presiones de los electores de manera
que luego de su elección, a modo de retribución, destinen a los fines de éstos los tributos de
afectación.
Banco del Estado a fin de que el Presidente de la República pueda disponer de ellos destinándolos a
las inversiones más rentables o a satisfacer necesidades prioritarias.
1.- Se permiten los tributos de afectación establecidos en la carta de 1925, los que se
mantendrán vigentes hasta que el legislador los derogue (art. 7 transitorio).
2.- Se autorizan los tributos destinados a fines propios de la defensa nacional. Por ejemplo, el
10% de las ventas del cobre.
3.- Se permiten los tributos de afectación cuyo fin es el desarrollo local o comunal, pero
siempre que estos tributos graven bienes o actividades de clara identificación local o comunal
(ejemplos: extracción de basura, bienes raíces, patentes de alcoholes, patentes comerciales). La
autoridad debe actuar en esto dentro del marco que le fija la ley que crea el tributo.
Este derecho a realizar actividades económicas lícitas está amparado por el recurso de
protección (art. 20 CPE), sin embargo, en Marzo de 1990 se dictó la Ley 18971 que instituyó un
nuevo recurso para la defensa de este derecho, el llamado recurso de amparo económico, y debe
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entenderse que se suma al recurso de protección. En resumen este dercho tiene una protección
constitucional y otra legal.
El recurso de amparo económico se diferencia del de protección en que puede ser interpuesto
por cualquier persona, mientras que el de protección sólo por la persona que tenga un interés actual en
el asunto o por otra persona a su nombre. En el recurso de amparo económico existe un derecho de
acción pública.
En tercer lugar tanto el recurso de protección como el de amparo económico proceden cuando
se infringen los incisos 1° y 2 del número 21 del art. 19. La infracción del inciso 1° se da cuando la
autoridad impone obstáculos indebidos al ejercicio de una actividad privada. El inciso 2° se infringe
cuando el estado realiza actividades empresariales sin la autorización de una LQC.
El amparo económico se tramita de acuerdo con el procedimiento que se utiliza para el recurso
de amparo ordinario. Excepción a esto es que la sentencia de la Corte debe interponerse dentro de 5
días para la apelación y no dentro de 24 horas como en el amparo ordinario.
Se garantiza que todas las personas reciban un tartamiento de parte del Estado en materia
económica libre de discriminaciones arbitrarias, entendiendose esto a la luz de la concepción
neoliberal. Así en principio el Estado debe dar el mismo tratamiento económico a todos los agentes
económicos, asegurandoles su bienestar y sin intervenir para no a lterar el el equilibrio natural
económico. Sin embargo, excepcionalmente, el Estado puede intervenir dando a un area o sector un
tartamiento especial, pero deben cumplirse dos requisitos:
Los beneficios pueden ser directos cuando consisten en bienes que se entregan directamente a
un grupo de personas para estimular su desarrollo, por ejemplo, el subsidio habitacional. En cambio,
los beneficios indirectos consisten en la suspensión o disminución de tributos.
Los gravámenes comprenden el tipo de medidas destinadas a frenar o moderar el desarrollo de
grupos o sectores economicamente desarrollados en favor de otros economicamente deprimidos.
Dice la Constitución que los beneficios indirectos deben ser puestos expresamente año a año en
la ley general de presupuestos, ya que en el corto plazo son una disminución de los ingersos del
Estado.
c) Aquellos que la propia Constitución señala que no pueden ser adquiridos por particulares,
como los yacimientos mineros o las aguas, art. 19 n°24.
Existen limitaciones al ejercicio de esta libertad análogos a los casos anteriores, por las cuales
determinadas personas no pueden adquirir ciertos bienes, o no en la cantidad que deseasen (no más
del 1,5% de las acciones de un banco por una persona natural, y no más del 3% por una persona
jurídica; prohibición a los jueces letrados para adquirir la propiedad de la concesión de un yacimiento
minero ubicado dentro de los límites de su jurisdicción; los peruanos para adquirir bienes en Arica;
extranjeros para adquirir bienes fronterizos), pero esto sólo puede hacerce por LQC.
Requiere la ejecución del art. 19 n°23. La Constitución reconoce el derecho de propiedad muy
ampliamente, pues dispone que lo asegura en sus diversas especies: nuda propiedad, propiedad
fiduciaria, propiedad individual, propiedad colectiva, dentro de ella la propiedad familiar, propiedad
comunitaria, y sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, o sea, incluso sobre otros
derechos y acciones, concesiones, cuotas. Ya el Código Civil advertía que sobre las cosas
incorporales había una especie de propiedad, lo que es corroborado por la Constitución. Así, se hace
dueña la persona de los derechos que emanan de los contratos. La Constitución del '80, a diferencia
de la del '25, no hace referencia a los contratos - leyes.
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Los contratos - leyes son los que se celebran entre el Estado o un órgano de éste y una
empresa privada, normalmente extranjera, y en virtud del cual el Estado le reconoce ciertos
privilegios de orden tributario o administrativo con el fin de estimularla a establecerse e invertir en
Chile. La empresa se compromete a instalarse y a generar inversiones. Se llaman contartos - leyes
porque son aprobados por ley.
Mientras no se dictaron normas constitucionales no se sabía si el Estado podía dejarlos sin
efecto, existiendo 2 posiciones al respecto: La primera decía que el Estado no podía dejar sin efecto
un contrato - ley unilateralmente (por el art. 1545 del Código Civil). La segunda era apoyada por los
Ius publicistas y era contraria a esto porque el Estado debía buscar siempre el bien común.
El conflicto terminó en 1971, cuando se modificó la Carta del '25, disponiéndose que el
Estado podía dejar sin efecto los contratos - leyes unilateralmente mediante otra ley, siempre que
hubiera un daño actual, directo y patrimonial.
La Carta del '80 no se refiere al contrato - ley, pero no reafirma la teoría anterior, ya que se
establece que se puede hacer dueño de bienes incorporales como las personas se hacen dueñas de
derechos emanados de un contrato. La empresa se hace dueña de los derechos que emanen del
contrato, y el Estado no puede unilateralmente terminar con el contrato porque privaría a la empresa
de derechos adquiridos. La única via que el Estado puede ocupar para dejar sin efecto el contrato es
la expropiación.
a) De contenido individualista que miran al interés del propio dueño en sus relaciones con los
demás titulares de derechos de dominio, por ejemplo, las servidumbres de derecho privado.
Otro ejemplo es el usufructo y el uso o habitación. Otras son las limitaciones para el goce de
algunos bienes cuando se pongan en peligro los derechos de los herederos. Estas limitaciones
están establecidas por ley (código Civil por ej.)
b) De contenido social, que también son establecidas por ley y que corresponden a la función
social de la propiedad. Con estas limitaciones la propiedad privada sirve al interés social.
Operan mientras la propiedad está en manos de particulares, y son una institución propia de
la concepción neoliberal.
Pero para evitar abusos, la Constitutción se preocupa de establecer de una manera exhaustiva
lo que comprende la función social de la propiedad privada, o sea, las causales que justifican el
establecimiento de limitaciones para hacer efectiva esta función. Lo que la función social de la
propiedad comprende es:
1) Acto Unilateral del Estado: La expropiación no es una convención, se consuma con la sola
voluntad del Estado, no importando la oposición del expropiado.
b) Autoridad Administrativa, que puede ser el Pdte. o un Jefe de un servicio público. Este es el
Acto Expropiatorio.
B) Ley general: autoriza al administrador para expropiar cualquier bien que esté comprendido
dentro de una categorí de bienes (género). A diferencia de la particular, ésta no agota su
vigencia normativa después de la expropiación.
En cuanto al acto expropiatorio, éste debe siempre individualizar en especie el bien, ubicar al
propiertario, fijar el rol da avalúo e indicar el monto de la indemnización.
3) Causa (interés justificable), que recibe distintas denominaciones. Si se tarta de un bien que será de
interés para toda la nación, será el "interés nacional", pero si sólo se beneficia una parte, se le llama
"utilidad pública". Quien califica es el legislador.
Cuando se expropia por ley particular califica el legislador, cuando es por ley general, califica
el legislador en abstracto, y en la práctica es la autoridad administrativa la que individualiza en
especie.
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4) Puede recaer sobre cualquier bien (corporal, incorporal, mueble o inmueble). El bien pasa a ser
propiedad del Estado, el que puede conservar el dominio o transferirlo a un particular.
2° Considerar el interés del expropiado, es injusto cargar sobre él, el perjuicio que toda la sociedad
vaya a experimentar al pagar una indemnización.
En la Carta del '80 al expropiado se le indemnizará el daño patrimonial que se le haya causado
efectivamente.
Características de la Indemnización:
b) Sólo el daño patrimonial efectivamente causado, es decir, daño emergente y lucro cesante. El
daño debe ser efectivo, real.
Si hay juicio por no acuerdo de las partes, la administarción puede tomar posesión inmediata,
pero debe pagar una indemnización provisoria que determinida la propia administarción, según la ley
(LOC de expropiaciones, DL 2186 de 1978). Según este DL, indemnización provisoria es la que
ofrece pagar la admionistración durante el acto expropiatorio.
Esta indemnización indicada en el acto expropiatorio ha sido determinada por una comisión
de 3 peritos, "Comisión de hombres buenos". Así, la indemnización provisoria se deposita en la
cuenta del tribunal, a menos que el expropiado además reclame acerca de la improcedencia de la
expropiación. Ahí tampoco podrá tener lugar la posesión, ya que el expropiado al ega la ilegalidad
del acto, por lo cual no podrá haber posesión hasta que el tribunal determine si procede o no la
expropiación.
Una vez que el acto expropiatorio se publica en el Diario Oficial comienza a correr un plazo
de 30 días en los cuales es posible reclamar acerca de:
3. Cuando se estima por el expropiado que no existe un interés justificante. Si es así, la ley
expropiatoria sería inconstitucional. Hay 2 teorías:la primera señala que es el legislador es
quien determina si hay o no causa para la expropiación, por lo que no podría reclamarse (Luz
Bulnes), la segunda considera que esto sería una invitación a abusar del poder (S. Mohor).
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4. Cuando la expropiación es parcial, sólo afecta a una parte del bien y el resto no es
susceptible de aprovechamiento económico, se puede pedir que se expropie todo el bien.
1° Puede considerse como una institución para cuya conceptualización es necesario recurrir a otras
instituciones (institución dependiente). Es el acto unilateral del stado en virtud del cual, previa
autorización de ley particular, el Estado priva a un particular por causa de interés nacional de todo o
parte de una universalidad jurídica recurriendo al convenio, a la confiscación o a la expropiación.
b) Confiscación: Opera como un castigo o una sanción contra una empresa, ya que se la priva
de todos sus bienes sin indemnización alguna. Ej.: Después de la 2° Guerra Mundial, el Estado
francés nacionalizó las empresas Renault por haber colaborado con los alemanes.
2° Como institución autónoma es el acto unilateral de Estado en virtud del cual, previa autorización
de ley particular, se priva a una persona de una universalidad jurídica, previa tam bién calificaión de
interés nacional ( no utilidad pública), pagandose al afectado una indemnización adecuada.
1.- Cuando el Estado tiene la intención de privar a un particular del dominio de un bien cualquiera
que sea, o de una facultad o atributo del dominio.
2.- Cuando el Estado impone limitaciones que pueden destruir facultades o atributos del dominio y
esas limitaciones terminan afectando la esencia del derecho, la limitación es inconstitucional, por lo
que el gobierno debe expropiar.
2. Para justificar que el dueño del terreno superficial no se hiciera dueño de los yacimientos
mineros en el subsuelo de su propiedad.
Dentro de este sistema que recoge la Carta del '80, el particular no se hace dueño de los
yacimientos mneros, y sólo está facultado para adquirir una concesión minera. Esta concesión está
definida en la ley 17997 sobre Concesiones Mineras de 1981. Esta LOC define la Concesión como
un derecho real inmueble tanto frente al Estado como ante cualquier particular, y que faculta a su
titular para explorar o explotar un yacimiento minero, para transferirlo o transmitirlo, y en general
para hacerlo objeto de cualquier ato o transacción jurídica con las solas limitaciones que establece el
Código de Minería.
aeroespacial. Tampoco se pueden dar en concesión los yacimientos mineros a los que se refiere la
Constitución:
3. Yacimientos mineros en zonas declaradas por ley como de importancia para la seguridad
nacional (generalmente areas fronterizas).
Estos yacimientos sólo pueden ser explorados y explotados de las siguientes maneras:
1.- Directamente por el Estado o por una empresa estatal (ej.: ENAP).
2.- A través de una Concesión Administrativa, es decir, otorgando el Estado esta facultad a los
particulares, pero sujeta a un contrato administrativo celebrado entre el particular y el Estado. Así, el
Estado delega en los particulares su responsabilidad de explorar y explotar el yacimiento no
cencesible, quedando el particular condicionado por el Estado a través del Pdte., quien por DS
impone requisitos y condiciones.
a) No la otorga el Pdte. de la Rep. sino los tribunales de justicia para garantizar la estabilidad y
seguridad. No depende de la voluntad política, sino de la técnica.
- Concesión de exploración: Dura 2 años a cuyo término se puede renovar por 2 más, pero
se pierde la mitad del territorio.
- Derechoa aprovecharse de las aguas subterraneas que descubra, pero sólo para servicio del
yacimiento.
d) Todo concesionario goza del régimen de amparo constituido por todas las acciones, recursos y
procedimientos que puede hacer valer el concesionario para defender su concesión frente al Estado
o particulares, cuando su concesión se ve amenazad por acción de 3°, y así el concesionario cuenta
con el recurso de protección, recurso de amparo económico, reivindicación, posesorias,
indemnizatorias, etc. pero para poder hacer valer estas acciones debe trabajar el yacimiento.
e) Hay causales de caducidad dentro del regimen de amparo y también hay causales de extinción.
Las causales de acducidad se dan cuando el concesionario no cumple obligaciones impuestas por el
ordenamiento minero, por ejemplo no pagar la patente. la concesión sale a remate, y si no hay
postores el remate se declara desierto y caduca la concesión. También es causal de caducidad de la
concesión de exploración, el que el concesionario la explote. Causales de extinción son la renuncia
del concesionario y el hecho de transferir la concesión a terceros.
Estas causales, si hay duda de su existencia deben ser declaradas por los tribunales
de justicia, sólo deben estar establecidas al momento de constituirse la concesión, no hay efecto
retroactivo.
f) Los particulares sólo pueden adquirir concesiones mineras, pero sobre ella existe un derecho de
dominio. El estado no puede privar a un concesionario de su concesión a menos que recurra a la
expropiación pagando indemnización (daño patrimonial efectivame nte causado) equivalente al
valor comercial de la concesión. Esta ley de concesión minera en cuanto hace equivalente el daño
patrimonial efectivamente causado al valor comercial de la concesión se ha declarado
inconstitucional, por cuanto a veces el valor comercial puede ser cero. No hay coincidencia en
todos los casos.
Hasta 1967 los particulares podían ser propietarios de aguas bajo ciertos requisitos. El código
Civil permitía a un particular hacerce dueño de las vertie ntes que nacían y morían dentro de una
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misma heredad, y de los lagos no navegables por buques de más de 100 toneladas situados dentro de
una misma heredad. pero en 1967 la Ley 16615 reformó la Carta del '25 declarándose que las aguas
pasaban a ser bienes nacionales de uso público, no susceptibles de propiedad privada. esta reforma
tuvo por finalidad favorecer el proceso de reforma agraria de Frei, continuando lo iniciado por
Alessandri. la misma norma constitucional introducida por esta ley dispuso que aque llas aguas que se
encontraban en manos de particulares debían ser expropiadas por el legislador (causa: interés
nacional). La constitución también dispuso que esas expropiaciones no darían lugar a indemnización,
porque el titular de un derecho de propiedad sobre las aguas pasaría a ser titular de un nuevo derecho,
el derecho real de aprovechamiento de aguas, adquiriendo la calidad de concesionario de aguas, por
la sola disposición de la norma constitucional (ipso iure). También se le llamó merced de aguas.
Los que eran titulares de un derecho de propiedad sólo serían indemnizados en el caso de que
fueran privados de agua total o parcialmente, sólo en la medida de que no pudieran satisfacer de
manera racional las mismas necesidades que satisfacían antes de la expropiación.
La Carta del '80 no ha cambiado el sistema, sin embargo a diferencia del anterior no dispone
que las aguas sean bienes nacionales de uso público, pues la redacción de la norma así lo da a
entender (art. 19 n°24 inc. final). En als actas de la CENC se reconoce el carácter de uso público de
las aguas.
El art. 19n°24 no otorga propiedad sobre las aguas, sino que otorga propiedad sobre los
derechos que se tengan sobre las aguas.
El derecho real de aprovechamiento de aguas: Los particulares pueden poseer derechos sobre
las aguas según ley (Código de Aguas). Merced de Aguas: esla concesión que tiene el particular
sobre aguas, se solicita a la Direcciuón General de Aguas del Ministerio de Agricultura. Hacen
excepción los particulares que ipso iure fueron transformados de propietarios a concesionarios por la
reforma del '67. La Constitución reconoce el derecho de propiedad sobre la concesión de aguas.
La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre el intelecto y sus
creaciones. Dentro de este derecho cabe distinguir 2 aspectos fundamentales:
a) Derecho de Autor: Es el derecho de propiedad que las personas tienen sobre sus creaciones
artísticas, científicas o literarias por el solo hecho de crearlas. Como dispone la Ley 17336 (1970)
sobre propiedad intelectual las obras deben inscribirse en el Registro de Propiedad Intelectual que
se lleva en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Departamento de Derechos
Intelectuales. La inscripción no otorga el dominio, sino que fundamentalmente es un medio de
comprobación o prueba sobre la autoría de la creación. Ahora bien , la Constitución dispone que
el derecho de autor sobre la creación no tiene una duración indefinida, sino que por el contrario,
una duración temporal, lo que la diferencia sustancialmente de la propiedad ordinaria.
Precisamente por esto está en un numerando diferente. El plazo de duración es determinado por el
legislador (P lazo o tiempo de protección), con la limitación impuesta por la Constitución de que
no puede ser inferior a la vida del autor. La ley 17336 dispone que el tiempo de protección del
derecho de autor se extiende hasta 50 años después de la muerte del autor, incluso pudiendo
extenderse más, si quien se ha adjudicado el derecho de autor despúys de la muerte es el conyuge
sobreviviente o alguna de las hijas solteras, viudas o casadas con un marido que haya quedado
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definitivamente invalido para cualquier tipo de labor (art. 10 de la Ley 17 336). la Constitución
dispone que el derecho de propiedad intelectual otorga al autor un derecho patrimonial y el
derecho a la paternidad en la integridad de su obra. El derecho de paternidad permite ocupar con
fines de lucro su obra en forma directa, o bien, sin desprenderse de su derecho, autorizando a un
3° para que la adapte, modifique o traduzca. El derecho moral es otro que emana del derecho de
autor, y es intransferible, inalienable, imprescriptible, y consiste en en el derecho que se le
reconoce para exigir que la obra se publique con su nombre (paternidad). Además consiste en el
derecho a oponerse a que su obra sea adaptada, modificada o traducida sin su expresa y previa
autorización (derecho de integridad).
b) Propiedad Industrial: Es aquella que recae sobre los inventos, procesos tecnológicos, marcas
comerciales y modelos industriales. A diferencia del derecho de autor, el derecho de propiedad
industrial no se adquiere por el hecho de la creación, ya que según dispone la Ley 19039 (1991),
para poder adquirir el derecho de propiedad industrial es necesario registrar el invento, proceso,
etc, en el Registro de Propiedad Industrial que se lleva en el Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción. El derecho de Propiedad Industrial sólo se constituye desde eses momento y
desde allí comienza a ser reconocido y protegido. Por lo tanto, la inscripción no tiene un caracter
meramente probaorio, sino que también uno constitutivo.
Este numerando no puede entenderse sino exclusivamente con todos los demás derechos del
art. 19, y ha sido visto como un forma de garantía de esos otros derchos, porque viene a ser una
válvula de seguridad de que podremos gozar validamente de los demás derechos.
1. El derecho de toda persona a que las leyes que regulan el ejercicio de los derechos, respeten la
esencia de éstos.
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2. El derecho de toda persona a exigir que las leyes que regulan el ejercicio de los derechos no
impidan su libre ejercicio.
Puede darse que el legislador al complementar estos derechos destruya su esencia, que según
el Tribunal Constitucionla es aquello que lo identifica y que le permite diferenciarlo de otros
derechos, así, una ley destruye la esencia de un derecho cuando destruye su identidad.
Por otro lado se garantiza el libre ejercicio del derecho. Según el Tribunal Constitucional, una
ley impide el libre ejercicio de un derecho cuando impone requisitos, condiciones o tributos que
entraban el ejercicio de un derecho más allá de lo razonable.
1. Recurso de Protección.
La primera vez que se implementó este recurso fue en el Acta Constitucional n°3 del DL 1552
(1976), pero se había estudiado su implementación en 1972 cuando un grupo de senadores de
derecha como Sergio Diez, con la asesoría de los profesores Jaime Navarrete y Soto Kloss, habían
elaborado un proyecto de ley de reforma constitucional para incorporar el recurso de protección a la
Carta del '25, tomando como modelo el recurs o de amparo, ya contemplado en ella. Este proyecto se
presentó al Congreso, pero su tramitación quedó interrumpida por el golpe, y sólo en 1976 se
reanudó el estudio del proyecto por la CENC. Ese mismo año se dictó el Acta Constitucional n°3 que
lo consagró como una vía rápida para la protección de los derechos constitucionales exceptuando la
libertad individual y los derechos sociales.
En 1980 se aprobó la actual constitución, la cual derogó las Actas Constitucionales, pero esto
no significó el término de la institución del recurso de protección, el que quedó instituido en la nueva
constitución, pero con la diferencia de que no encarga la regulación de la tramitación de este recurso
a la Corte Suprema, sino que guarda silencio al respecto. Como no se le encargó expresamente a la
Corte Suprema la regulación, el Auto Acordado que lo regulaba tecnicamente debió entenderse
derogado, pues ya no tenía sustento constitucional, ya que la Carta del '80 dice que los
procedimientos judiciales son materia de ley y no excepcionaba al recurso de protección, sin
embargo el auto acordado siguió subsistiendo.
En 1992 la Corte Suprema derogó el auto acordado de 1977 y lo reemplazó por otro, pero a
diferencia de lo sucedidio en 1977, no estaba ahora autorizada por norma alguna de carácter
constitucional, por lo que aplicando el art. 7° inc. final de la constitución, el auto acordado es nulo.
La Corte Suprema se ha defendido diciendo que lo ha dictado en ejercicio de la superintendencia
económica y directiva que posee (art. 79), pero este argumento es absolutamente intrascendente,
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porque eso no la autoriza a extralimitarse en su competencia (arts. 19 n°3 inc.5°, 60 y 7° inc.1°). Sin
embargo nadie ha dudado de la validez de este auto acordado, y en la actualidad se aplica de hecho.
De acuerdo al art. 20, el recuro de protección es la acción de que dispone toda persona,
natural o jurídica, víctima de un acto u omisión arbitraria o ilegal que implique una amenaza,
perturbación o privación de los legítimos derechos constitucionales para solicitar de la Corte de
Apelaciones respectiva, el pronto restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección, sin
perjuicio de la interposición de otras acciones.
La razón de ser del recurso de protección es la de tratarse de un recurso muy expedito que se
tramita en el marco de un procedimiento muy breve y agil, a fin de otorgar al afectado la más pronta,
rápida y efectiva protección.
Puede ser interpuesto por cualquier persona natural o jurídica, fundamentalmente de derecho
privaso, considerando el hecho de que estas son las titulares de los derechos constitucionales
garantizados, sin embargo, se han dado casos de recursos de protección interpuestos por personas de
derecho público.
Cuando es interpuesto por personas de derecho público, hay que distinguir si lo interponen o
no para la protección de los derechos de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Si es así,
la actuación de la autoridad es jurídicamente válida (art. 5° inc.2°), pero si la interposición del
recurso es usada por la autoridad para ventilar sus diferencias con otros entes públicos, entonces el
recurso es improcedente.
Se puede interponer en contra de todo acto u omisión arbitraria e ilegal. El acto u omisión es
ilegal cuando es contrario a las normas del derecho positivo vigente, y es arbitrario cuando el acto u
omisión se opone a la razón, justicia y al bien común. No por el hecho de que un acto sea legal, no es
arbitrario. Arbitrariedad e ilegalidad son cosas distintas.
Se puede interponer contra cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, puesto que
los ataques pueden provenir de diversas fuentes, y el recurso debe neutralizarlos.
Excepciones.-
1.- Mediante recurso de protección no procede intentar obtener que una ley sea dejada sin efecto o
declarada nula o inconstitucional, ya que la constitución establece o parece establecer como única vía
para esto el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o bien la declaración de oficio que
puede hacer la Corte Suprema acerca de la inconstitucionalidad de una ley.
2.- No procede contra las resoluciones judiciales que sólo pueden ser atacadas mediante recursos
procesales ordinarios o extraordinarios. Sin embargo se ha aceptado de manera excepcionalísima que
en ciertos casos el recurso pueda interponerse en contra de resoluciones judiciales que se hayan
dictado groseramente al margen del procedimiento, constituyendose en una forma efectiva de evitar
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El acto u omisión arbitrario e ilegal para ser atacable vía recurso de protección, debe tener una
relación causa - efecto con una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de un
derecho.
La privación puede definirse como la imposibilidad material total del ejercicio de un derecho,
en cambio la perturbación es la imposibilidad parcial. La amenaza representa el peligro inminente de
verse expuesta una persona a una privación o perturbación en el ejercicio de sus derecho.
La importancia de esta distinción radica en que en el auto acordado que regula el recurso se
establece un plazo de 15 días corridos y fatales desde la amenaza, perturbación o privación para la
interposición del recurso.
Existen situaciones que afectan el ejercicio de un derecho que pueden derivar de una amenaza
a perturbación, y de esta a privación, en estos casos el plazo corre desde los 3 sucesos. La distinción
también tiene importancia para determinar la medida a tomar por la Corte.
Excepcionalmente hay aspectos de los derechos sociales que son protegidos por el recurso de
protección, porque tienen un contenido individualista y no social, por ejemplo en materia de trabajo
está el dercho a la libertad de elección y contartación del trabajo, en salud, la elección del sistema de
salud, etc.
El fin de este recurso es el retablecimiento del imperio del derecho y de la debida protección
al afectado. Esto supone retrotraer a las partes a la situación inmediatamente anterior al momento en
que produjo el acto u omisión arbitrario e ilegal, par que así la persona vuelva a quedar en situación
de poder ejercer el derecho afectado en manera plena e integral.
Hay situaciones conflictivas que por su naturaleza no se prestan para resolverse a través de un
recurso de protección, por ejemplo, la determinación del dominio de una cosa, monto de una
indemnización, si existe o no delito, etc. Estas son materias de lato conocimiento.
c) Debe dirigirse a la persona o funcionario al que se le pueda imputar por una relación de
causalidad el acto arbitrario, no puede equivocarse el recurrente, o se rechazará el recurso (art.20
inc.final).
1. El recurso puede interponerlo el afectado o cualquier persona a nombre del afectado, ya sea
por escrito, por telégrafo o por télex.
2. Debe interponerse ante la Corte de Apelaciones respectiva, es decir, la del lugar donde se
produjo el acto u omisión arbitrario e ilegal.
3. Hay un plazo de 15 días corridos y fatales, después del cual se declara inadmisible el recurso.
Este plazo empieza a contarse desde el momento en que se produce el acto u omisión
arbitrario e ilegal, o bien desde que el afectado toma conocimiento de éste.
5. Si el recurso se declara admisible, la Corte solicitará informes y antecedentes dentro del p lazo
que fija a la persona o funcionario contra quien se interpone el recurso, o a la persona o
funcionario que en concepto de la Corte sea el autor del acto u omisión arbitrario e ilegal.
6. Para estos efectos, la Corte puede recurrir a cualquier medio que otorgue rapidez y eficacia a
la entrega de tales antecedentes.
7. Quien interpone el recurso puede solicitar una orden de no innovar con el fin de paralizar o
suspender el acto que podría generara un daño irreparable.
8. Una vez que se reciben los informes o antecedentes requeridos por la Corte, o bien sin ellos,
la Corte decreta Autos en relación, lo cual significa que comenzará la vista de la causa, previa
relación del asunto al tribunal, por el relator, sorteandose la sala que c onocerá del recurso, e
incorporándose el asunto a la tabla de esa sala. Terminada la vista de la causa el recurso se
falla dentro de un plazo de 5 días desde que la causa está en estado de ser fallada, o
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excepcionalmente en 3 días cuando los derechos afectados sean la vida e integridad , derecho
de reunión, libertad de opinión e información y el derecho a no ser juzgado por comisiones
especiales.
10. La Corte Suprema, para los efectos de ver la causa por regla general no dicta autos en
relación, lo cual significa que no escucha alegatos de abogados, a menos que la propia Corte
de oficio o a petición de parte decida sobre la conveniencia de escuchar alegatos.
11. La prueba se aprecia en conciencia.
12. Contra el fallo de la Corte de Apelaciones sólo procede el recurso de apelación ante la Corte
Suprema. No se puede apelar de la inadmisibilidad del recurso por la Corte de Apelaciones,
aunque procede un recurso de queja.
13. Tanto la Corte de Apelaciones como la Suprema pueden decretar medidas para mejor
resolver, y pueden aplicar sanciones en contra de la autoridad, persona o funcionarios que
haya retardado indebidamente los antecedentes solicitados por la Corte o se hayan opuesto a
la adopción de medidas adoptadas por las Cortes. Las sanciones son:
14. Amonestación.
15. Censura por escrito.
16. Multa
17. Suspensión en el ejercicio de sus funciones.
Se ha dicho con anterioridad que este recurso no procede en cuanto a materia de derechos
sociales, sin embargo, en la práctica se acepta este recurso para protegerlos, procediendo de la
siguiente manera: el recurrente se esfuerza en relacionar el derecho social con uno que sí esté
protegido, así por ejemplo, el derecho a obtener jubilación (derecho social) se acoge argumentando
que la libertad para adquirir el dominio de la jubilación está siendo obstruida.
2. Recurso de Amparo.
Se puede definir como el recurso de que dispone toda persona que es víctima de una amenaza,
perturbación o privación del ejercicio de la libertad individual para recurrir ante el tribunal
competente a fin de que se reestablezca el imperio del derecho, y se de al afectado la debida
protección 6 .
Características.-
18. Es un recurso de tramitación rápida, se tarta de dar al afectado protección expedita, ya que
está en juego su libertad individual.
19. A diferencia del recurso de protección, sólo puede ser interpuesto por personas naturales.
6 La procedencia del recurso de amparo está condicionada a que dicha amenaza, perturbación o privación se haya
materializado con infracción a la Constitución o a las leyes.
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20. El bien jurídico protegido es la libertad individual en sus dos aspectos: libertad personal y
seguridad individual.
21. Seguridad Individual: Es el derecho de toda persona a no ser privado de libertad sino
en los casos y en la forma que establecen la Constitución y las leyes. Así, el recurso
de amparo procederá cuando un arresto o detención haya sido efectuado con
infracción a la Constitución o las leyes. La doctrina sintetiza esta idea expresando que
el recurso de amparo procede cuando una persona es víctima de un adetención o
arresto arbitrario. El Código de Procedimiento Penal se preocupa de señalar casos de
detención o arreto arbitrario, pero sin constituir una enumeración taxativa:
La persona que interpone el recurso de amparo puede perseguir fines más concretos como los
siguientes:
29. La libertad.
30. El afectado puede pedir que se le ponga a disposición del tribunal competente.
Puede ser interpuesto por el propio afectado, o bien por cualquier persona a nombre del
afectado, con tal que sea procesalmente capaz, a unque no sea abogado y aún cuando carezca de
mandato judicial.
El Auto Acordado de la Corte Suprema (1974) trató de evitar los abusos (el gobierno de la
época creía que se habían interpuesto muchos y que se estaba desprestigiando), por lo que se exigió
que quien interpone el recurso de amparo debe identificar el lugar donde se encuentra la persona
víctima de la infracción y por orden de quien está privado de libertad. Sino, no se admite a
tramitación, y se derivará al tribunal ordinario competente como denuncia de desaparecimiento.
33. Es la del radio jurisdiccional en donde se dictó la orden de detención o arresto ilegal.
34. Cuando no hay orden de autoridad, es la del redio jurisdiccional de la víctima.
35. Basta que se traslade el asunto de un tribunal a otro para que cambie la competencia,
así es competente el del domicilio del afectado.
36. La Corte Marcial (Código de Justicia Militar) cuando se pretende atacar resoluciones de
tribunales militares.
Cuando los antecedentes quedan a disposición del tr ibunal, éste decreta autos en relación, lo
cual significa que deberá sortearse la sala que habrá de conocer del recurso, y la incorporará a la tabla
del mismo día o del siguiente.
El fallo del recurso de amparo es apelable sólo cuando lo ha visto la Corte de Apelaciones, no
cuando lo ha conocido la Corte Marcial. Se apela dentro de 24 horas.
El fallo de la Corte d eApelaciones debe dictarse dentro del plazo de 24 horas contadas desde
el momento en que la causa queda en estado de ser fallada, sin embargo el Código de Procedimiento
Penal establece que dicho plazo puede extenderse hasta 6 días en aquellos casos en que la Corte haya
adoptado medidas para mejor resolver que impliquen realizar diligencias probatorias fuera del lugar
donde se realiza el juicio. Puede ser incluso más tiempo si la table del emplazamiento lo obliga.
Internacionalmente el recurso de amparo se conoce como "Habeas Corpus" (En latín, que se
presente el cuerpo).
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1° La Corte puede habilitar a uno de sus ministros para que se apersone en el lugar donde se
encuentra detenida la persona. Ahí le toma declaración y de acuerdo con los antecedentes que
obtenga decide si lo deja o no en libertad, luego informa a la Corte lo que ha hecho, y después la
corte inicia la vista de la causa y falla.
2° Puee ordenar que la persona sea traída a su presencia, se le toma declaración y en virtud de los
antecedentes se ve la causa y se falla.
Estas 2 medidas son alternativas, y el tribunal además puede decidir sobre otras cosas como si
debe o no ser puesto a disposición del tribunal competente o subsanar una deficiencia legal.
El Código de Procedimiento Civil establece que hay casos en que el recurso de amparo no
procede a pesar de que una persona haya sido afectada en su libertad individual:
37. Cuando es en contra de la resolución judicial que ordena la detención de una persona, o
cuando es en contra del auto de procesamiento que afecta a una persona. El afectado debe
interponer primero otro recurso, el de queja.
38. En contra de la sentencia condenatoria que impone una pena privativa de libertad, cuando ha
sido dictada por un tribunal competente.
39. En contra de una orden de detención judicial confirmada por un tribunal superior.
Innovaciones introducidas por la Constitución del '80 al Recurso de Amparo (art.21 inc.final). -
40. El recurso de amparo no sólo procede cuando a una persona se le ha privado de libertad con
infracción a sus seguridad individual, sino también en su libertad personal. En realidad la
doctrina siempre le había dado una interpretación amplia, asi que no tiene mayor relevancia.
42. Se estableció que también podía ser impuesto en contra de particulares, no sólo contra actos
de la autoridad.
43. El recurso de protección no es una vía idónea para impugnar resoluciones judiciales, procede
sólo excepcionalmente. El recurso de amparo tiene naturaleza mixta es a la vez acción y
recurso procesal (los que su finalidad es impugnar resoluciones judiciales).
45. El recurso de protección protege un gran número de derechos contemplados en el art. 20,
excluídos los derechos sociales y la libertad individual. En cambio el recurso de amparo sólo
protege la libertad individual en sus 2 aspectos.
46. El recurso de protección tiene un plazo de 15 días para interponerse, el de amparo no tiene
plazo.
47. El tribunal competente para conocer de un recurso de amparo puede ser la Corte de
Apelaciones, o la Corte Marcial. En el recurso de protección lo es sólo la Corte de
Apelaciones respectiva.
48. El recurso de amparo se conoce en doble instancia cuando se interpone ante la Corte de
Apelaciones, y en única cuando conoce la Corte Marcial. El recurso de protección siempre se
conoce en doble instancia.
La Constitución impone de modo general a todas las personas el deber de respetar a Chile y
sus emblemas. A los nacionales se les imponen debers más específicos: honrar a la patria, defenderla,
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No se puede interpretar la Constitución en contra de los debers que establece. También sirve
para educar a las personas en el respeto a estos deberes. Además sirven de fundamento jurídico para
que el legislador penal instituya los delitos correspondientes para sancionar las conductas que se
oponen a estos deberes, como son el llamado a rebelión, ofensa a las autoridades, quema de
emblemas nacionales, etc.
El art. 22 inc. 3° al disponer que el servicio militar es obligatorio y que las demás cargas
públicas también lo son, pone de manifiesto que la constitución faculta al legislador para que
imponga otras cargas públicas, pero siempre por ley.
La constitución reconoce a los grupos intermedios y les da garantías para realizar sus fines
específicos. Así, el art. 23 establece que es una infracción que debe ser sanc ionada el que los cuerpos
intermedios interfieran en los fines específico de otros cuerpos intermedios. Así prohibe a los
partidos políticos interferir en la organización de las asociaciones gremiales, sancionando a los
dirigentes que asi lo hagan, luego dispone que está estrictamente prohibido a toda organización
gremial realizar prácticas político - partidistas, sancionando a quienes lo hagan.
Por último este artículo declara incompatibles los cargos directivos superiores de un gremio y
los cargos directivos superiores de un partido político, para evitar la politización de los cuerpos
intermedios de la sociedad.
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Jefe de Estado
Su presencia simboliza la unidad del Estado, no obstante que dentro del Estado existan diversas
fuentes políticas. Representa también la continuidad , ya que simboliza que el estado es siempre el
mismo a pesar de los distintos gobiernos que pasen por el poder, por lo cual el gobierno actual
siempre asume los compromisos del Gobierno anterior.
1.- Negociación preliminares: Contratos entre los representantes de los Estados para ponerse de
acuerdo en la redacción del texto del tratado.
2.- Firma provisoria: El ejecutivo directamente o a través de sus representantes, lo que constituye la
regla general, estampa su firma en el texto del tratado, para asegurar que existe acuerdo. Esta firma,
eso si, no significa que haya que haya acuerdo definitivo, es de carácter provisional. Antes el
congreso deberá examinar el contenido del tratado y aprobarlo o rechazarlo.
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3.- Aprobación del tratado por el Congreso: No puede modificarlo, sólo aprobarlo o rechazarlo.
Incluso,
excepcionalmente un tratado no necesita la aprobación del congreso en el caso de que se trate de un tratado
que no tiene otra finalidad que poner en ejecución las normas de un tratado anterior que ya ha pasado por el
congreso y que ha sido aprobado por este (Art. 50 nº 1). El tratado anter ior es el tratado Marco y el
posterior es el tratado de ejecución. Existe una contraexcepción y es que el tratado de ejecución debe pasar
por el congreso cuando recaiga sobre materias propias de ley, por ejemplo el Mercosur (Art. 61 nº 1 letra
C).
4.- Ratificación: Acto del presidente quien como conductor de las relaciones internacionales es quien a
través de la ratificación, y a nombre del estado de Chile asume el compromiso de respetar las obligaciones
del Tratado frente a los estados partes. Se extiiende en un documento firmado por el Presidente y el
Ministro de Relaciones Exteriores. El Presidente no está obligado a ratificar después de la aprobación del
congreso.
5.- La ratificación no vincula sino en virtud del depósito o canje de las mismas (Adhes ión).El tratado no
obliga respecto de los nacionales. Esto pasa cuando el tratado se incorpora al ordenamiento jurídico interno.
6.- Promulgación: Se hace por Decreto Supremo del Presidente y se publica en el Diario Oficial. Para la
Corte Suprema un tratado es aplicable a los nacionales cuando se ha publicado en el diario Oficial.
-Otra atribución instrumental es la de nombrar a los embajadores, designar representante s ante los
organismos internacionales y a los ministros plenipotenciarios que representan a Chile sólo en un asunto
o materia determinada. Estos funcionarios son de la exclusiiva confianza del Presidente (Art. 32 nº 9).
-Otra atribución es la de declarar la guerra de acuerdo al art. 32 nº 21. Esta se declara por Decreto
Supremo en donde se deja constancia de haber escuchado al Consejo de Seguridad Nacional. No se requiere
su acuerdo, sino sólo su opinión. Antes del Decreto Supremo, el Presidente debe estar previamente
autorizado por ley, cuyo proyecto sólo puede presentarle al congreso el propio presidente (Art. 60 nº 15).
Jefe de gobierno
El Presidente no necesita previa autorización legal para actuar. Las leyes lo deben apoyar, razón por
la cual necesita de la mayoría parlamentaria. La función de gobierno es esencialmente discrecional, ya que
no necesita de la previa habilitación de la ley.
a.- ORGÁNICA: Conjunto de entes u órganos que apoyan al Presidente a satisfacer las necesidades del país.
Son personas jurídicas de derecho público. Están establecidas el artículo 1º de la L.O.C. 18575 sobre bases
generales de Administración del Estado. Además del Presidente, la administración pública está constituida
por :
- Los ministros.
- Intendencias regionales.
- Gobiernos regionales.
- Municipalidades.
- Servicios públicos.
- Contraloría General de la República.
- Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
- Banco Central.
- Empresas públicas creadas por ley.
b.- FUNCIONAL : Es una actividad que consiste en el conjunto de actuaciones de los organismos antes
nombrados con el fin de satisfacer de manera regular, continua e igualitaria las diversas necesidades
públicas.
Así, administrativamente los órganos mencionados dependen del Presidente de la República y este
es el titular por excelencia de la función administrativa.
Hay chilenos que aún no habiendo nacido en Chile se hace con respecto de ellos una ficción como si
hubiesen nacido en Chile.
El presidente dura en su cargo 6 años, tiempo establecido por la ley 19295 de Marzo de 1994, que
modificó en este sentido a la Carta de 1980 que establecía 8 años. La reforma de 1989 modificó
transitoriamente el primer gobierno democrático estableciendo para él un tiempo de 4 años.
La Constitución permite al Presidente de la República salir del país, ya que él conduce las relaciones
internacionales del país. Per esta ausencia del país sólo puede ser de 30 días sin necesidad de ningún
permiso; pero si la ausencia es mayor a este tiempo necesita un permiso que le otorgue el Senado en
acuerdo. Además, si la ausencia del país se realiza dentro de los últimos 90 días de su mandato también
debe haber acuerdo del Senado. Durante los 6 meses siguientes a la expiración de su mandato, el ex -
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presidente no puede ausentarse del país sin acuerdo de la Cámara de Diputados, porque ella es la que inicia
los juicios políticos.
Al menos una vez al año, el Presidente debe dar cuenta del estado político y administrativo de la
nación ante el Congreso P leno. Esto se hace el 21 de Mayo, fecha en que se inicia el periodo de legislatur a
ordinaria que dura hasta el 18 de Septiembre.
Cuando hay varios candidatos y ninguno obtiene mayoría absoluta el T.R.I.C.E.L. califica, en un
plazo de 40 días, la regularidad de la elección, y debe determinar quien ha resultado elegido. Si algún
candidato obtuvo mayoría absoluta lo proclama Presidente, pero si ninguno obt uvo mayoría absoluta,
deberá existir una segunda elección, que se realiza en el 5º día siguiente a la declaración del T.R.I.C.E.L. y
se presentarán solo los dos candidatos con más alta mayoría relativa. Es elegido Presidente quien obtiene la
mayoría absoluta de votos, sin contar los nulos ni los blancos. Califica el T.R.I.C.E.L. dentro de los 25 días
a la segunda elección.
Cuando el T.R.I.C.E.L. proclama Presidente se lo comunica al Presidente del Senado 90 días
después de la 1º o única elección, y se realiza un Congreso P leno de sesión pública para tomar
conocimiento solemne de la proclamación que ha hecho el T.R.I.C.E.L., y en ese mismo acto el Presidente
del Senado procede a tomarle juramento o promesa al Presidente electo, quien jura conservar su cargo,
respeto a la Constitución y las leyes, mantener la independencia del país. Luego de esto pasa a ser
Presidente en ejercicio.
Si el Presidente no puede asumir su cargo por un impedimento temporal, en este caso hay que
subrogar.
El subrogante asume como vice - presidente de la República. Quien subroga es el Presidente del
Senado, y si no pudiera este lo hará el Presidente de la Corte Suprema, y en subsidio de él, el Presidente de
la Cámara de Diputados.
En el caso que el impedimento sea definitivo, temporalmente asumen las mismas personas
anteriormente mencionadas, en el mismo orden. Éste, dentro de los 10 días siguientes convocará a nuevas
elecciones a realizarse dentro de los siguientes 60 días a la convocatoria, y el nuevo Presidente electo tiene
un mandato hasta el día que le hubiese tocado terminar al primero.(Presidente de reemp lazo).
Cuando el Presidente está en ejercicio y tiene un impedimento temporal, lo subroga el Ministro que
corresponda de acuerdo con el orden de precedencia que establezca la ley, quien toma el nombre de vice -
presidente. El D.F.L. 7912 de 1927 modificado varias veces, que se llama L.O.C. de Ministros ordenó a los
Ministros en un orden de precedencia que establece el siguiente orden : Ministro del Interior, Relaciones
Exteriores, Economía, Hacienda, etc.
Sin embargo, este orden puede ser alterado por e l Presidente mediante Decreto Supremo. Si todos
los ministros están imposibilitados de subrogar al Presidente, lo hacen las mismas personas establecidas en
el caso de impedimento temporal del presidente electo, pero no en ejercicio.
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Si faltan menos de 2 años para la próxima elección parlamentaria y hay vacancia presidencial, la
Constitución establece que es conveniente que las dos elecciones se realicen juntas, razón por la cual se
convoca al Congreso P leno para que elija al presidente de Reemplazo por ma yoría absoluta, asumiendo de
los 30 días siguientes. Este cargo dura hasta 90 días después de la elección parlamentaria, la cual se
realizará conjuntamente con la elección presidencial.
Si faltan más de 2 años para la próxima elección parlamentaria, se debe convocar a elección dentro
de los 10 días siguientes, la cual se lleva acabo al nonagésimo día siguiente a la convocatoria. El Presidente
asume dentro de los 10 días siguientes a su proclamación por el T.R.I.C.E.L. y dura en su cargo hasta 90
días después de realizada la segunda elección parlamentaria, la cual se realizará conjuntamente con la
elección presidencial.
Representan las facultades del Presidente de la República para el ejercicio de sus funcione s de jefe de
Estado, de Gobierno y de la administración pública. (Art. 32)
1.- Iniciativa legislativa : Es la facultad de elaborar y presentar proyectos de ley al congreso, o más
específicamente a alguna de las cámaras legislativas. La iniciativa sólo procede al presidente o a los
parlamentarios. Atendiendo a esto la iniciativa se clasifica en iniciativa ordinaria o iniciativa exclusiva del
Presidente.
a.- Iniciativa Ordinaria : La tiene el Presidente y a los parlamentarios, y en general recae sobre la
generalidad de las materias de ley.
b.- Iniciativa Exclusiva : Es la que sólo tiene el Presidente y consiste en que los proyectos son
elaborados y presentados al Congreso sólo por el Presidente, pero se aprueba siempre con la intervención
del Presidente y las cámaras.
La razón de la exclusividad es que algunos proyectos están relacionados con la planificación económica
y con el desarrollo económico social y, además porque si estas materias fueran de iniciativa parlamentaria
podrían ser utilizadas para pagar favores electorales.
Entre estas materias de iniciativa parlamentaria hay algunas que podrían prestarse para manipu lar los
resultados electorales o para favorecer el éxito electoral de un partido.
Las materias de ley de iniciativa exclusiva del Presidente están establecidas en el art. 62 inciso 3º de la
C.P.R. Cuando el Presidente presenta un proyecto al Congreso, éste sólo puede rechazarla, aprobarlo o
disminuir las iniciativas presidenciales. Estas materias son :
4.- Establecimiento de fuerzas de aire, mar y tierra, y normas que autorizan a entrar tropas exteriores, o salir
tropas terrestres. (Art. 60 nº 13)
5.- Autorizar al Estado, organismos del Estado o municipalidades para contratar empréstitos.
6.- Autorizar al Estado, organismos del Estado o municipalidades para realizar operaciones que puedan
comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, organismo o municipalidad.
7.- Fijar las normas por las cuales una empresa del Estado podría contratar empréstitos.
8.- Crear servicios públicos, empleos rentados y fijar atribuciones.
9.- Fijar tributos, modificarlos, condicionarlos, establecer excenciones tributarias, formas de distribución de
los tributos.
10.- Fijar, modificar o conceder las remuneraciones y pensiones o cualquier beneficio económico a los
funcionarios de la administración pública del Estado. Tanto trabajos activos como pasivos.
11.- Fijar modalidades y procedimientos de negociación colectiva.
12.- Establecer normas relativas a la seguridad social. (Ámbito privado y público)
13.- Proyecto de ley que autoriza al Presidente a declarar la guerra.
El proyecto de ley que elaboran quienes tienen la iniciativa parlamentaria se puede presentar en
cualquiera de las dos Cámaras por regla general; al igual que el proyecto entregado por el Presidente.
Los diputados sólo pueden presentar proyectos ante la cámara de diputados. Los senadores sólo pueden
presentar proyectos en la Cámara de Senadores. Hay proyectos en que la ley, por excepción, deben
comenzar a estudiarse en una cámara determinada.
El Art. 62 señala los proyectos de ley que deben presentarse sólo ante la Cámara de Diputados, o dicho
técnicamente sólo pueden tener "origen" en la Cámara de Diputados. Estos proyectos son :
A su vez hay proyecto que sólo pueden tener origen en el Senado, y estos son:
Cuando se elabora un proyecto de ley que implica gastos (todos), debe ir acompañado de un informe en
el cual debe dejarse testimonio de cual será la fuente de recursos a la que se recurrirá para financiar la
aplicación del proyecto. Los proyectos que implican un gasto para el fisco son de iniciativa exclusiva del
Presidente.
El proyecto que presenta el Presidente se llama mensaje, y el presentado por el parlamento lleva el
nombre de moción; pero ambos se envían con un mensaje explicativo para facilitar su tramitación.
El proyecto de ley que se presenta en alguna cámara, antes de ser votado por la sala correspondiente,
debe ser estudiado por las llamadas comisiones legislativas, que existen en ambas cámaras. Cada comisión
legislativa debe informar aquellos proyectos de ley que se relacionen con las materias en las que se supone
que la comisión se especializa.
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En cada cámara hay una comisión especializada en cuestiones de orden jurídico constitucional, en la
Cámara de Diputados se llama Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en el Senado se llama
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento.
Estas comisiones son permanentes y se cambian cada 4 años para las elecciones parlamentar ias.
La L.O.C. del Congreso Nacional, ley 18918 de 1990, le permite a cada cámara establecer las
comisiones permanentes que quiera y las faculta para establecer las comisiones de carácter transitorio para
el asunto de un asunto determinado.
Cuando se presenta un proyecto de ley en una cámara pasa a la oficina de partes donde se registra su
ingreso. De allí pasa a la presidencia de la cámara respectiva y el Presidente de la cámara en una sesión a la
que se convoca, da cuenta a la Sala del proyecto de ley que se ha presentado.
Una vez que la comisión emitió el 1º informe del proyecto, va con este 1º informe a consideración de la
Sala y se aquí comienza la discusión general en la cual la Sala se pronuncia sobre legislar en la materia.
Durante el período de discusión en general, el Presidente de la República, a través de sus Ministros o los
integrantes de la sala, pueden modificar el proyecto, lo que se llaman modificaciones, que si agregan algo
se llaman aditivas y si quitan algo se llaman supresivas, y si modifican algo se llaman substitutivas.
Al término de la discusión hay que votar. Si se rechaza la idea de legislar , el proyecto es rechazado y no
puede volverse a presentar sino después de un año si la cámara que lo rechazó era la de origen. Si la idea de
legislar se aprueba hay que distinguir si el proyecto recibió modificaciones en alguno de sus artículos o si
no sufrió estas modificaciones.
Si el proyecto no sufrió modificaciones se dará por aprobado en la cámara de origen, lo que constituye
el 1º trámite constitucional.
Si el proyecto sufrió modificaciones vuelve por 2º vez a la comisión legislativa para un 2º informe en el
cual la comisión analiza las modificaciones al proyecto y no los artículos que no han sido modificados, pues
estos se entienden aprobados. Después del 2º informe, el proyecto vuelve a la Sala de nuevo en la cual
comienza la "discusión en particular", donde sólo se discute sobre los artículos conflictivos para ver si se
aprueban o no. Se vota esta vez artículo por artículo. Terminadas las votaciones se entiende por aprobado
el proyecto en la Cámara de Origen y pasará a la Cámara Revisora, lo que constituye el 2º trámite
constitucional.
Puede el proyecto aprobarse, pero con modificaciones ADV. Pero todas las modificaciones que se le
hacen a un proyecto tanto en la Cámara de Or igen como en la Cámara Revisora deben cumplir con un
requisito cual es que deben estar vinculadas con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. La L.O.C.
del Congreso Nacional dice que se consideran ideas matrices o fundamentales del proyecto aquellas que han
sido consignadas primitivamente en el mensaje o en la moción, aunque entre ellas exista desconexión
lógica. Esta exigencia se hace con el fin de evitar las leyes misceláneas.
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Puede ocurrir que la Cámara de Origen rechaza en general un proyecto de Ley. este proyecto no puede
volver a ser presentado sino dentro de un año. Sin embargo, los proyectos iiniciados por mensaje si faculta
para que este proyecto sea visto por la otra cámara. Si esta otra cámara lo aprueba por 2/3 de los presentes,
el proyecto pasará nuevamente a la cámara de origen y sólo se entenderá que es rechazado aquí de nuevo si
lo hace por 2/3 de los presentes y no se vuelve a presentar dentro de un año. Esto sólo corre para ley común.
-Modalidades:
1.- Un proyecto de ley es aprobado en la cámara de origen y pasa a la cámara revisora. Si esta lo rechaza
totalmente se crea una comisión mixta de diputados y senadores, para ver como se soluciona el conficto la
comisión mixta debe aprobar un proyecto de alternativa que deje contentas a ambas cámaras. Así se pone
a consideración de ambas cámaras por separado (mayoría de los presentes). Si la comisión no se pone de
acuerdo o si llega a acuerdo pero el proyecto no es aprobado por alguna de las cámaras, en principio este
proyecto de ley debiera considerarse terminado. Sin embargo si al Presidente le interesa, la constitución lo
faculta para que solicite que el proyecto primitivo fuera considerado por la cámara de origen. Si la cámara
de origen considera el proyecto y eleva el quorum de aprobación a 2/3 de los presentes, tecnicamente se
dice que fue capaz de insistir en el 3º trámite constitucional. Si la cámara de origen insistió en el proyecto,
deberá pasar a la cámara revisora , en el 4º trámite constitucional, la cual rechazará el proyecto sólo por un
2/3 de los presentes. En este caso el proyecto muere. Si la cámara revisora no reune 2/3 para rechazar, se
entiende que el proyecto fue aprobado y despachado por el Congreso (2/3 en la cámara de origen y 1/3 +1
en la cámara revisora).
2.- El proyecto aprobado en el 1º trámite constitucional pasa a la cámara revisora y esta lo aprueba, pero le
introduce modificaciones. Así vuelve en 3º trámite constitucional a la cámara de origen, la que tendrá que
conocer las modificaciones las que aprobará o modificará. Si las aprueba, el proyecto se entiende aprobado
por el congreso. Pero si la cámara de origen rechaza las modificaciones se conforma una comisión mixta
para resolver la dificultad proponiendo un proyecto de alternativa. Si se aprueba el proyecto por las 2
cámaras este se aprueba.. Pero si la comisión no se pone de acuerdo o el proyecto es rechazado en principio,
la parte cuestionado del acuerdo se pierde. sin embargo, el Presidente puede solicitar que el proyecto
primitivo pase a ser considerado en 4º trámite constitucional por la cámara de origen. Si esta última vuelve
a rechazar las modificaciones por una votación de 2/3 de los presentes, la cámara insistió en el rechazo. Así
todo muere allí la parte cuestionada en el proyecto. Si la cámara de origen en el 4º trámite constitucional, no
reúne los 2/3 de los presentes para insistir en el rechazo, el proyecto va en el 5º trámite constitucional a la
ccámara revisora, y si esta reúne los 2/3 de los presentes para aprobar las modificaciones. En este caso las
modificaciones se entenderán aprobadas por los 2/3 de la cámara reviisora y 1/3 de la cámara de origen.
Cuando se aprueba el proyecto pasa al Presidente.
3.- Sanción o veto: La cámara de origen remite al Presidente el proyecto, y este tiene 30 días para
decidir si lo aprueba o le introduce modificaciones. El presedente lo puede rechazar totalmente un proyecto
de ley. Si considera que el proyecto le satisface lo declarará expresamente en un oficio al Congreso y
promulgará el proyecto, lo que se conoce como sanción expresa. Si pasan los 30 días y no dice nada lo
sanciona tácitamente. Si dentro de los 30 días termina la legislatura ordinaria el Presidente tiene 10 día s más
para introducir vetos al proyecto. Dentro de los 30 días puede formular vetos al proyecto, pero deben estar
relacionados con la idea matriz o fundamental del proceso (se evitan leyes misceláneas). Si lo hace las
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cámaras lo declaran inadmisible. El veto le permite al Presidente introducirle observaciones al proyecto que
le remite al congreso, las que deben estar relacionadas con las idea central del proyecto.
El proyecto vetado es remitido a la cámara de origen para que cada cámara tenga la posibilidad de
pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de las observaciones. Se votan según el tipo de ley. Si ambas
cámaras aprueban el proyecto, este es remitido al Presidente para que lo romulgue. Las observaciones
pueden ser rechazadas o aprobadas total o parcialmente. Las partes cuestionadas no serán ley, a menos, que
en una 2º votación ambas cámaras por separado logran insistir por 2/3 de los miembros presentes en la
totalidad o parte del proyecto originario según sea el caso. En caso de insistencia las cá maras imponen su
voluntad sobre la del presidente, así el veto no es absoluto. El veto es de tipo suspensivo que sólo le permite
al Presidente introducirle observaciones al proyecto.
4.- Promulgación: Es el acto en virtud del cual el Presidente da testimonio formal y solemne ante el
cuerpo social de que existe una nueva ley, de que es tal porque ha cumplido todos los requisitos
constitucionales, y, por lo tanto, el Presidente manda que esa ley se tenga como parte del ordenamiento
jurídico naional y sea obedecida por la comunidad. Este acto se realiza mediante Decreto Supremo (D.S.
promulgatorio). Sólo se promulgan las leyes y los tratados internacionales. El Presedente tiene 10 días para
promulgar desde que resulta procedente hacerla. Cuando la sanción es tácita el plazo corre cuando se
extingue el plazo de sanción (30 días). Si veto el proyecto y ambas cámaras aprobaron las observaciones se
cuenta desde la aprobación. Si ambas rechazaron e insistieron se cuenta desde la insistencia. La
promulgación transforma el proyecto de ley en ley.
5.- Publicación: Acto a través del cual la ley se difunde en el cuerpo social para que se conozca y se
cumpla. Se inserta el texto en el Diario Oficial, momento a partir del cual la ley entra en urgencia y se
presume conoc ida por todos, a menos que la ley disponga un plazo. La publicación se hace dentro de 5 días
contados desde el momento en que el D.S. promulgatorio agota su tramitacióin en la Contraloría, vale decir,
toma razón.
El Congreso puede acelerar el proceso de elaboración de una ley con el sistema de urgencia en que cada
cámara cuenta con un plazo de 30 días para despachar el proyecto. Sin embargo, la urgencia puede
graduarse, ya que en virtud de la L.O.C. 18918 del Congreso Nacional el Presidente puede decretar :
1.- Simple urgencia: La cámara que recibe la urgencia cuenta con 30 días.
2.- Suma Urgencia: La cámara que recibe la urgebcia tiene 10 días.
3.- Discución inmediata: La cámara que recibe la urgencia tiene 3 días.
Este proyecto de Ley se basa en los principios de celeridad, especialidad y limitación de atribuciones
del Congreso.. Este proyecto lo elabora el Presidente con el Min. de Hacienda. Todos los ministerios y
servicios públicos le hacen llegar cada año al Ministerio de hacienda sus gastos y posibles ingresos en
relación con el ejercicio financiero del próximo año. (Art. 62 inciso 3º, principio de especialidad).
Este proyecto solo puede ser presentado en la Cámara de Diputados, como cámara de origen.
Considerando que esta ley rige a partir de enero de cada año, el art. 64 dispone que el Presidente debe
presentar el proyecto con tres meses de anticipación y las cámaras disponen de 60 días par a despachar el
proyecto (principio de celeridad). Si el congreso deje pasar 60 días el proyecto se aprueba automáticamente.
- Facultades del Congreso en la ley de presupuestos:
1.- El Congreso no puede alterar el cálculo de los ingresos públicos hechos por el presupuesto.
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2.- En los que respecta a los gastos públicos hay dos tipos:
a) Permanentes: Están establecidos en leyes generales con un carácter permanente como las leyes de
sueldos de funcionarios públicos. Estas leyes tienen vigencia permanente.
b) Variables: Los que se determinan cada año y viáticos, escuelas. caminos, etc.
Respecto de los gastos permanentes estos no pueden ser modificados, la ley sólo se limita a registrarlos.
Respecto de los gastos variables, si pueden alterarse por los parlamentarios, pero sólo con la finalidad de
reducirlos. Se evita así que se vayan a pagar con estos favores electorales, y además por que el aumento del
gasto puede aumentar la inflación.
3.- El Presidente hace el calculo de los ingresos públicos a través del Ministerio de Hacienda. Pero cuando
el presupuesto entra en vigencia se hace el cálculo del rendimiento efectivo que estos ingresos tendrán, por
ejemplo el cobre. Esto también le corresponde sólo al Presidente. Así puede presentar un proyecto de ley
complementario que lo faulte para proveerse de nuevos recursos como un aumento de impuestos,
préstamos, privatización, etc.
4.- Puede ser que la ley de presupuesto se complemente con un proyeto para nuevos gastos. Así sólo el
Presidente puede presentar un proyecto para nuevos gastos y debe nombrar una fuente de recursos para el
mismo gasto. El congreso puede aprobar el gasto y la fuente de recursos, pero desde el momento en que el
congreso lo aprueba y donde el el Presidente promulga podrían ocurrir ccirscunsta ncias que hicieran pensar
que la fuente fuera insuficiente. En este caso el Presidente con el informe del la Contraloría puede decidir
relajar el gasto en forma proporcional. Se apoya de informes de otros organismos también, como la
Tesorería Gral. de la República, S.I.I., aduanas, etc., en virtud del art 64.
Es la facultad del Presidente para convocar a legislatura extraordinaria y para clausurarla después de
convocarla en cualquier momentos.
Presidente del Senado, quien sólo lo hace a requerimiento por escrito de la mayoría de diputados y
senadores en ejercicio, lo que se denomina "autoconvocatoria del congreso". No da lo mismo quien
convoca. Cuando lo hace el Presidente del senado, el congreso puede dedicarse a debatir cualquier proyecto
de ley o tratado, igual como si estuviera legislando en legislatura ordinaria. Pero cuando convoca el
Presidente el congreso sólo puede debatir los proyector que este presente. Sin embargo hay dos
excepciones:
1.- El congreso puede debatir el proyecto de ley de presupuesto aún cuando no haya sido incluido en el
Decreto del Presidente.
2.- Cada cámara por separado pueden ejercer sus atribuciones exclusivas aún cuando las materias no
hayan sido puestas en el decreto de Presidente, como por ejemplo iniciar un juicio político.
El Congreso también puede autoconvocarse y tratar materias que le interese, pero esto es casi imposible
porque el Presidente del Senado puede convocar, previa solicitud de la mayoría de los diputados y
senadores en ejercicio mientras el congreso ya está en receso. El Presidente lo hace uando se está en receso
y además durante los últimos 10 días de la legislatura ordinaria. (Lo siento muc hísimo, pero no fue ni
siquiera posible tratar de entender lo que el Pato quiso decir en esta parte).
3.- Otra atribución legislativa del Presidente es dictar DECRETOS CON FUERZA DE LEY. Este es el
decreto en virtud del cual el Presidente entra a regular materias propias de ley gracias a la delegación de
facultades legislativas que el congreso le hace al Presidente en la forma en que la constitución lo prescribe,
lo que se puede hacer de 2 maneras:
1.- Dictar una ley delegatoria de facultades legislativas de iniciativa exclusiva del Presidente (Art. 61
incisi 1º).
2.- A través del acuerdo (no ley) que el congreso adopta, actuando ambas cámaras por separaso, con el
fin de dar su aprobación a un tratado interviniendo cuando este requiere para su puesta en aplicación de la
dictación de una o más leyes.
Una vez dictado el D.F.L. va ala contraloría para que esta examine su constitucionalidad y legalidad. Si
está de acuerdo a la ley y a la constitución la Contraloría TOMA RAZÖN y entra en vigencia mediante la
publicación en el Diario Oficial. De lo contrario lo REPRESENTA al Presidente. Este no puede insistir con
la firma de los ministros (Art 61 y 88 inciso 3º).
El D.F.L. tiene la misma jerarquía de ley, por eso en principio un D.F.L. puede modificar una ley
anterior y viceversa. Excepción a esto son las leyes de quorum especiales
Respecta la facultad del Presidente de elaborar la Ley de Reforma Constitucional. De acuerdo con el
capítulo 14 de la Constitución, el Presidente y los parlamentarios concentran la iniciativa para elab orar y
presentar al congreso, proyectos de reforma de la constitución, lo mismo sucede en materia de iniciación de
ley ordinaria ocurre para la ley de reforma constitucional (moción o mensaje).
La idea del constituyente es limitar el nº máximo de parlamentarios que puedan presentar un proyecto.
el art 62 establece un máximo de 10 diputados o 5 senadores. La constitución favorece el debate de los
proyectos y no que los parlamentarios se pongan de acuerdo antes.
Un proyecto de reforma para ser aprobado en ambas cámaras necesita ordinariamente que a lo menos
las 3/5 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara se pronuncien a favr del proyecto. No se aplica
el principio de insistencia. Excepcionalmente el quorum puede elevarse a 2/3 de los miembros e n ejercicio
de cada cámara cuando se trate de los capiítulos: 1, 3, 7, 10, 11, 14.
Aprobado el proyecto no va al Presidente como en el caso de ley ordinaria, sino que debe ser ratificado
60 días después por el Congreso pleno en mayoría de sus miembros, s ino, se hará la reunión el día siguiente
con los diputados y senadores que hayan ( la mayoría de los presentes sirve para aprobar el proyecto). Se
trata de obstaculizar la reforma con miras de dificultar su concretización. Se favorece la estabilidad de la
Constitución. En estos días se analizará a fondo la reforma.
Si en el congreso pleno se aprueba el proyecto, sólo entonces pasa al Presidente. Se entiende que se
rechaza cuando no concurre la mayoría de los presentes a ratificarlo. El Presidente sanciona o veta el
proyecto. Si lo sanciona, el proyecto debe ser promulgado, no habiendo plazo para promulgar. Si lo veta
este veto es distinto al de la ley ordinaria, ya que aquí puede introducirle modificaciones o rechazarlo
totalmente. Si lo rechaza totalmente el proyeco vuelve al congreso y si este tiene interés en que el proyecto
se transforme en ley, no le queda otra cosa que insistir por 2/3. Si prospera la insistencia el proyecto va al
Presidente y este puede promulgar dictando un D.S. promulgatorio o co nvocar al pueblo a plebiscito, el cual
no debe ser anterior a 30 días ni posterior a 60 desde que se publica el D.S. de convocatoria en el Diario
Oficial.
Si le introduce modificaciones al proyecto, este vuelve vía cámara de origen al congreso para que c ada
cámara se pronuncie sobre las observaciones. Si las cámaras los aprueban, por 3/5 o 2/3, el proyecto se
devuelve al Presidente para que lo promulgue. Pero si son rechazadas total o parcialmente por cada cámara
la única posibilidad es que en una 2º votación de cada cámara se insista por 2/3 de los miembros en
ejercicio en todo o en parte del proyecto, o bien se convoca a plebiscito, con los mismos plazos que se
mencionaron anteriormente. Si las cámaras no insisten los aspectos conflictivos mueren.En el D ecreto de
Convocatoria a plebiscito el Presidente señala los puntos en que hay discrepancia.
Si el Presidente no convoca a plebiscito durante los 30 días, precluye su dº y está obligado a
promulgar. Las discrepancias que se consultan en plebiscito se votan separadamente. La votación la califica
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el T.R.I.C.E.L. y luego le comunica al Presidente para que, en su caso, el Presidente promulgue el proyecto
aprobado por el pueblo dentro de 10 días. Una vez que la ley de reforma se publica en el Diario Oficial y
entra en vigencia las normas pasan a formar parte de la constitución, tanto la formal como la material.
B.- Por dº propio: Ellos sólo deben manifestar su voluntad de integrar el senado. Deben jurar ante el
Presidente del Senado. Estos son unicamente los Ex- Presidentes que se hayan desempeñado por 6 años en
el cargo, salvo aquellos que hayan sido destituidos por juicio político. Estos son vitalicios, pero también
están sujetos a las prohibiciones parlamentrias, como las incapacidades y causales de suspensión del cargo
2.- Art. 32 nº 7: Decretar Estados jurídicos de excepción regulados en los arts. 39, 40 y 41 y en una ley
complementaria que es la L.O.C. 18415 de 1985. Cuando hay situaciones de catástrofe o agitación política
no se puede llevar una vida jurídica normal. Para enfrentar estos períodos se ocupa el mecanismo de
Estados de excepción. Estos estados de excepción son esencialmente temporales, ya que si no lo fuesen el
pueblo podría delarar ilegítimo al gobierno. La constitución les establece un plazo máximo de 30 días.
-Caracteristicas:
1.- Sólo puede ponerse en vige ncia si previamente se dan las situaciones de excepción, que son situaciones
fácticas que justifican los Estados de excepción. Estas situaciones están en la constitución y a cada una le
corresponde un Estado de Excepción diferente:
A.- Si hay una guerra externa, no importando que esta esté declarada o no, corresponde declarar el
Estado jurídico de Asamblea.
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B.- Si hay una guerra interna, o sea, un enfrentamiento violento de sectores de la comunidad que
luchan por alcanzar el poder,o cuando el gobierno debe enfrentar a fuerzas rebeldes militarmente
organizadas, corresponde declarar el Estado de Sitio.
C.- Si existe conmoción interior, vale decir, situación de grave inestabilidad institucional
caracterizada por un proceso generalizado de descomposición soc ial, corresponde declarar el Estado de
Sitio.
D.- Si se da una situación de emergencia, o sea, casos aislados, pero graves de alteración al orden
público o daño o peligro de daño para la Seguridad Nacional por causas internas o externas, corresponde
declarar Estado de Emergencia.
E.- Si se da una situación de calamidad pública, vale decir, la causada por desastres naturales,
corresponde declarar el Estado de Catástrofe.
2.- Los estados de excepción se decretan por el Presidente con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional,
salvo el estado de Sitio que se decreta con acuerdo de Congreso. El Congreso sólo aprueba o rechaza, no
modifica. Tiene 10 días donde el Presidente puede declarar provisionalmente un Estado de Sitio con
acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, pero el congreso puede rechazar el Estado de sitio provisional
con todas sus mnedidas. Si el Congreso no dice nada en los 10 días se entiende que aprueba la medida. El
quorum de aprobación para el Estado de Sitio es de simple mayoría en ambas cámaras.
3.- El Estado de excepción es temporal. la constitución fija la duración del Estado de Sitio y el de
Emergencia con un máximo de 90 días. Este plazo puede renovarse y prorrogarse en el Estado de Sitio, en
cambio el Estado de Emergencia sólo puede renovarse. Tanto la renovación como la prórroga se producen
si se mantienen las mismas cirscunstancias que provocaron el Estado de Excepción: en todo caso se
prorroga un mismo Estado de Excepción, ya que no hay solucón de continuidad. La prórroga se decreta
cuando está vigente el Estado de Excepción, en cambio la renovación se decreta cuando se termina el 1º
Estado de Excepción.
El plazo del Estado de Asamblea y el de Catástrofe es muy relativo, ya que dura lo que dure la
guerra o la calamidad pública. La ley 18415 les fijó un plazo máximo de 90 días, que puede renivarse y
prorrogarse.
4.- El Estado de Excepción se puede decretar para todo o parte del territorio de la República y sólo cuando
la situación afecte a todo o parte del territorio de la República. Excepción a esto es el Estado de Catástrofe
que no sólo se puede decretar en la zona afectada, sino en cualquier otra zona que lo requiera para hacer
frente a la calamidad pública.
5.- El decreto del Presidente con el acuerdo de Consejo de Seguridad Nacional o el congreso debe ir con la
firma del Ministro del Interior y el de Defensa y publicarse en el Diario Oficial. Excepión a este
procedimiento la hace el Estado de Sitio que entra en vigencia IPSO IURE con acuerdo de Consejo de
Seguridad Nacional, pero de todas maneras debe publicarse dentro de los tres días siguientes.
6.- Los Estados de Excepción facultan al Presidente para suspender o restringir derechos, pero sñolo
aquellos que la Constitución señala para cada Estado de Excepción. Así si se quiere ampliar la cantidad de
derechos restringidos puede decretar 2 o más Estados de Excepción (Art 41 nº 1, 2, 4 y 5). Los derechos
restringidos para cada Estado de Excepción son:
- Estado de Asamblea: Libertad individual, libertad de opinión e información, dº de reunión, libertad de
trabajo, dº de asociación, dº de sindicación, censura a la correspondencia y a las comunicaciones, disponer
requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del dº de propiedad.
- Estado de Sitio: Libertad individual, dº de reunión, libertad de opinión e información y de locomoción.
- Estado de Emergencia: Libertad de locomoción y dº dereunión.
- Estado de catástrofe: Libertad de locomoción, circulación de mercaderías, libertad de trabajo, libertad de
opinión e información, limitaiones al ejercicio de dominio, requisiciones.
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
7.- Los dº indicados se pueden suspender o restringuir, lo que está establecido en la L.O.C. que regula los
Estados de excepción que es la 18415. Los tribunales precisan si el dº fue restringido o suspendido porque
la ley da términos muy amplios.
- Suspender: Según la ley es privar a una persona para ejercer un dº en su totalidad en un tiempo
determinado.
- Restringir: No implica privar el ejercicio del dº, es limitarlo de forma o de fondo. Un e jemplo de
restricción en la forma es que los hechos de terrorismo no se podrán publicar en las 1º páginas de los
diarios. Un ejemplo de restricción en el fondo es que no se pueden difundir los hechos de carácter terrorista.
En este sentido tenemos que cons iderar a la censura previa como una suspensión. En el Estado de sitio o
catástrofe sólo puede restringir la libertad de opinión e información, por lo que no puede haber censura
previa, la que sólo puede darse en el Estado de Asamblea.
8.- La constitución, tanto en Estado de Asamblea como estado de Sitio, el Presidente puede afectar la
libertad individual suspendiéndola o restringiéndola, ya que es el más amplio. En Estado de Asamblea
puede tomar las siguientes medidas:
a.- Arrestar a personas en sus casas o lugares que no sean cárceles, ya que no son delincuentes, sólo
ponen en peligro la seguridad nacional y el orden público a juicio de la autoridad.
b.- Trasladar personas de un lugar a otro del territorio nacional, sólo zonas urbanas (bajo
jurisdicción de un municipalidad). Esto onstituye el traslado, al que se le ha mal llamdo delegación (Esta es
una sanción a un delito).
c.- Puede expulsar o impedir el ingreso de personas al territorio nacional.
d.- Restringir la libertad de locomoción, como por ejemplo el toque de queda.
10.- Sólo en estado de asamblea y catástrofe se puede limitar el dominio y requisar. Las requisiciones son
prestamos forzosos impuestos por el estado en favor de las fuerzas armadas y operan en estados de
excepción. Cuando recaen sobre bienes fungibles implican transferencia de dominio. El dominio también
puede ser limitado de otras maneras como la prohibición de circular a ciertas horas.. Las requisiciones
siempre son indemnizadas, por el daño causado. Las limitaciones del dominio son tales cuando se prive de
un atributa esencial. Las limitaciones, cuando se realizan en estado de excepción se hacen por decreto y no
por ley.
11.- El Presidente está facultado para usar atribuciones que estos estados le confieren, directamente o a
través del Ministerio del Interior o defensa o indirectamente a través de funcionarios públicos. En Estado de
Asamblea puede delegar en Comandantes en jefe de unidades militares, pero con limitaciones. En Estado de
Catástrofe y Emergencia se puede delegar en autoridad militar que es el jefe de la Defensa Nacional. En
Estado de Sitio también se puede delegar en el intendente o gobernador. Las medidas limitativas o
restrictivas son dictadas por los funcionarios respectivos a través de resoluciones o "bandos", resoluciones
que dicta la autoridad militar para garantizar seguridad.
12.- Cuando el Presidente directamente toma las medidas lo hace por D.S. con la forma "por orden del
Presidente de la República" y firmado por el Ministro del Interior y Defensa, sólo en estado de Asamblea.
13.- Cuando se declara Estado de Emergencia o catástrofe queda bajo dependencia directa de la autoridad
militar (Jefe de defensa Nacional), en la zona decretada Zona de Emergencia o Catástrofe. La autoridad
cuenta con dos clase de atribuciones; las que delega el Presidente y las que le son propias porque se las
otorga la ley que son:
a.- Seguir al mando de las fuerzas Armadas y seguridad que estén dentro de la zona para prevenir o
reparar atentados.
b.- Restringuir libertades de locomoción dentro de la zona.
c.- Adoptar medidas para proteger servicios públicos, centros de produccion, etc.
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
14.- Cuando se decreta Estado de asamblea o estado de sitio por guerra interna, una vez designada la
autoridad militar que operará cesa lña activadad de los tribunales militares en tiempos de paz. Los tribunales
de guerra no están bajo la superintendencia de la Corete Suprema, lo que ofrece menos garantías a los
derechos.
15.- Las medidas adoptades por Estados de Excepción no pueden durar más qie el mismo Estado de
Excepción, ni menos que él. Antes de 1989 la expulsión y prohibición de ingreso al país duraban más que le
mismo Estado de Excepción.
16.- Durante la vigencia de Estados de excepción sólo proceden los recursos de protección y amparo, pero
los tribunales que conocen de estos recursos ven disminuidas sus atribuciones jurisdiccionales en favor de la
autoridad administrativa que dictó la medida en contra de la cual se inter pone el recurso respectivo(Art. 41
nº 3). El tribunal no puede calificar los fundamentos, hechos y cirscunstancias en los que se funda la
medida en contra de la que se reclama.. El recurso es procedente sólo para que el tribunal constate o
vberifique si se cumplieron los requisitos de forma, no de fondo, que validan la adopción de la medida, y si
estaba vigente el estado de excepción, si se adoptó medida dentro del plazo, si la autoridad es competente,
etc. El profesor dice que el tribunal puede ver si hay un fundamento racionalal que justifique la adopción de
la medida, aunque no puede ver los fundamentos de hecho.
Atribuciones administrativas
Art. 32 nº 8: Facultad del Presidente para dictar reglamentos, Decretos e Instrucciones con la finalidad
de llevar a efecto el gobierno y la administración del estado. Esta facultad presidencial es denominada
"Potestas reglamentaria".
El instrumento básico a través del cual el Presidente dicta normas es el Decreto Supremo al cual la
constitución le agrega las llamadas instrucciones. El Decreto Supremo se diversifica en D.S. simple y D.S.
reglamentario. Decreto Supremo es una orden escrita que emana del Presidente de la república, con la firma
de uno o más ministros de Estado para el gobierno y la administración del Estado.
El Decreto Supremo debe cumplir con los requisitos de forma y fondo que le establece la Constitución.
Estos son:
- Requisitos de forma : Orden escrita y siempre con la firma de uno o más ministros de Estado, para el
gobierno y la administrac ión del estado.. La firma del Presidente no es de la esencia, puede faltar. Puede ir
firmado por uno o más ministros y "por orden del Presidente". El Presidente en virtud del principio de
juricidad y legalidad administrativa a que se refiere el art 24 inciso 2º, siempre debe actuar en el marco de la
ley y previa habilitación de la ley, para poder dictar D.S. con esta modalidad es necesario que previamente
se haya dictado una ley que especifique presesamente las materias respecto de las cuales se autoriza al
Presidente a dictar D.S. Esa ley es la 16436. Por su parte la Constitución previene que la posibilidad de
dictar D.S. con la fórmula por orden del Presidente, esté referida unicamente a los D.S. simples y nunca a
los reglamentarios.
- Requisitos de fondo: Desde el punto de vista del contenido normativo debe adecuarse a la constitución y
llas leyes. Así debe someterse al control previo de la Contraloría la cual a través de la toma de razón analiza
la constitucionalidad y legalig¡dad de los D.S., control que se realiza una vez que se ha dictado el D.S. Si la
Contraloría lo representa por inconstitucional el Presidente puede requerir la intervención del Tribunal
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
Constitucional (Control Preventivo). Sin embargo el Tribunal Constitucional también puede efect uar un
control represivo que se produce cuando la Contraloría toma razón y se publica el D.S. y después una
cámara o 1/4 de sus miembros en ejercicio, interpone un requerimiento ante el Tribunal Constitucional
respecto de ee decreto. El requerimiento ante el Tribunal Constitucional deberá presentarse dentro del plazo
de 30 días después de publicado el D.S. en el Diariio Oficial. Esto es una síntesis de los dispuesto en el art
82 nº 5,6 y 12 en concordancia con el art. 88 inciso 3º.
El decreto supremo se puede clasificar atendiendo a la extensión del contenido de sus normas. Si el
D.S. contiene normas particulares se llama DECRETO SUPREMO SIMPLE o DECRETO. Cuando son
normas generales se llama DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO, REGLAMENTO SUPREMO o
REGLAMENTO. Si este se dicta para poner en ejecución un precepto legal se llama REGLAMENTO DE
EJECUCIÖN.Si se dicta con el fin de regular materias que no son de ley se llama REGLAMENTO
AUTÓNOMO.
-Materias en que recae el Reglamento de ejecución: Sobre materias que ya han sido reguladas por un
precepto legal. La competencia le está dada por el precepto legal que pondrá en ejecución. No puede ir más
allá. El reglamento autónomo no se subordina jerarquicamente a las preceptos legales. Jamás un precepto
legal podría derogar un reglamento autónomo o viceversa.
Las Instrucciones son ordenes escritas emanadas del Presidente que deben llevar la firma de uno o
más ministros de Estado. Su función es instruir y orientar a los empleados públicos como se deben aplicar
las leyes. Tienen carácter interno dentro de la administración. Otra diferencia con el D.S. es que no va a la
Contraloría a la toma de razón. cuando la onstrucción se dirige a un funcionario determinado se llama
oficio, pero si se envía a varios se llama circular.
La Potestad reglementaria de ejecución por su naturaleza es la que se ejerce para poner en práctica la
función administrativa del Presidente, previa habilitación de la ley. La potestad reglamentaria autónoma se
encuentra al servicio del gobie rno, no necesitándose previa habilitación de la ley.
Art. 32 nº 10: Se faculta al Presedente para efectuar otros nombramientos importantes en el plano
internacional. Consiste en nombrar agentes diplomátios como embajadores, ministros plenipotenciarios y
representantes ante los organismos internacionales. Estos son cargos de la eclusiva confianza del Preside nte.
El Presidente realiza otros nombramientos de confianza previstos en las leyes lo que es válido ya que lo
permite el constituyente (Art. 32 nº 12). Ejemplo de esto es la ley 18834 que establece que los tres
funcionarios de más altas jerarquía dentro de cada servicio público son de exclusiva confianza del
Presidente.
Art. 32 nº 11: Nombrar al Contralor General de la República. Sin embargo no es de confianza del
Presidemte. Se hace con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. (Art. 87).
Art. 32 nº 13: Facultad de otorgar pensiones de jubilación, montepío, pensiones de retiro y pensiones
de gracia. El Presidente debe actuar previa habilitación de una ley a la persona que cumplan con los
requisitos que establezcan
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Art 32 nº 14: Al Presidente le corresponde nombrar a uno de los miembros del tribunal Constitucional
(Art 81) y a los jueces del poder Judicial. Este no se hace por sí solo sino en el marco de un régimen
jurídico mixto en que el nombramiento de jueces se h ace por el Presidente a proposición de la Corte
Suprema o Corte de Apelaciones respectiva.
- Cuando se trata de nombrar a un ministro y/o fiscales de la Corte Suprema la proposición la hace la Corte
Suprema a través de un quina. Un lugar de esa quina se llena por antigüedad y en lista de mérito. los otros 4
lugares se llenan atendiendo al mérito de los candidatos, pudiendo incluso figurar personas extrañas a la
administración de justicia.
- Cuando se trata de nombrar a ministros o fisca les de Corte de Apelaciones la proposición también la hace
la Corte Suprema a través de un terna. Un lugar de ella se llena por antigüedad (juez letrado civil o criminal
de asiento de Corte más antiguo y que manifieste interés en ser promovido). Los otros 2 lugares se llenan
atendiendo al mérito de los ciudadanos.
- Cuando se trata de jueces letrados la nominación la hace la Corte de Apelaciones Respectiva, proposición
que se hace a través de una terna. el 1º lugar de la terna se llena por antigüedad, el juez letrado más antiguo
del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer, y los otros dos por mérito.
Este sistema también regía en la Constitución del 25. La novedad está en el nombramiento de jueces
suplentes o ministros de Corte. cuando se nombra el 2º el Presidente no interviene, lo hace la Corte
Suprema, por sentencia que dura 30 días, cuando es el 1º lo hace la Corte de apelaciones también por
sentencia con una duración de 30 días. Si la Corte Suprema o Corte de Apelaciones respectiva n o hicieran
uso de esa facultad o haciendo uso uso de esa faultad pasa el plazo, el nombramiento se rige por las reglas
generales (Art. 32 nº 14 y 75).
Art 32 n 15: El Presidente debe velar por la conducta ministerial de los jueces. Según la L.O.C. sobre
gobierno y administración regional del Estado ley 19175 el intendente informa al Presidente sobre la
conducta de los jueces. Para conservar independiente al podere judicial el Presidente no sanciona
directamente a los jueces, sólo procede como dice la Constitución:
1.- Recurriendo directamente a la Corte Suprema para solicitarle que declare el mal comportamiento de
un ministro de Corte o juez (Art. 77 inciso 3). La Corte Suprema a requerimiento del Presidente, a solicitud
de parte interesada o de oficio, de manera ágil podrá declarar el mal comportamiento de un juez. El ministro
o juez afectado debe remitir un informe a la corte Suprema. Además se requiere un informe de la Corte de
apelaciones respectiva. Así la Corte Suprema resuelve pudiendo decretar la remoción del ministro o juez y
se remite al Presidente para que dicte el D.S. de remoción, al igual como nombra el D.S. de nombramiento.
Este procedimiento ya estaba el la Constitución de 1925
2.- Recurriendo al Ministerio Público, fiscales de la Corte Suprema o Apelaciones, y puede recurrir en 2
casos:
A.- Cuando algún juez haya incurrido en alguna falta o abuso que no constituya delito.El ministerio público,
a su vez, le solicita al tribunal superior jerárquico respectivo que le aplique a ese juez la medida que
corresponda.
B.- Cuando el juez afectado ha cometido un delito ministerial. en este caso el Presidente recurre al
Ministerio Público para que este accione en contra de ese juez a través de la querella de capítulos que es
un ante juicio que se lleva ante el mismo juez que juzgará al afectado. En esta parte el juez competente para
conocer del delito ministerial como prevaricación, ya que antes de decidir si la acusación es seria o no; si ha
o no lugar a la acusación. La querella es una especie de colador o cedazo, se establece responsabilidad penal
o civil. Si el juez declara ha lugar la querella el juez queda suspendido y el mismo juez competente inicia
el juicio criminal correspondiente, si lo condena, pierde su cargo.
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Art 32 nº 16: Otorgar indultos presidenciales particulares. Oorga indultos particulares por D.S. simple,
pero sólo a personas que cumplan con los requisitos de una ley general, la ley 18050 de 1981, ley sobre
indultos. Para que el Presidente pueda indultar es necesario que se haya dictado sentencia condenatoria
ejecutoriada en el proceso (Actúa sobre la pena). Así cambia, disminuye o elimina la pena. En ciertos casos
un funcionario público o autoridad en razón del delito que ha cometido y antes de ser sometido a los
tribunales de justicia pasa a ser objeto de un juicio político o acusación constitucional.. Después de ser
condenado en ese juicio político la persona es puesta a disposición de los tribunales ordinarios. Si fuera
condenado por el tribunal de justicia por el delito a que fue condenado en el juicio político el Presidente no
puede indultarlo, ya que este indulto particular lo otorga el congreso. El presidente no porque los
funcionarios son dependientes del Presidente. el indulto, al igual que la amnistía se otorga por ley.
En materia de relaciones militares el Presidente actúa en un ámbito en que el Presidente denota
debilidad, falta de protagonismo, inseguridad, incertidumbre. Esto se debe al principio de seguridad
nacional. La doctrina de seguridad nacional ve a los militares como un pilar de la sustentación del sistema
de seguridad nacional y del sistema institucional. Los Capítulos X y XI desarrollan ampliamente este
principio y su normativa da rol protagónico a FFAA y Carabiineros.
Atribuciones militares
Art. 32 nº 18: Nombrar y remover Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros en la forma
prevista en el Art. 93.
También tiene facultad para disponer nombramientos, ascensos y retiros de oficiales según el Art. 94.
Art. 32 nº19: Facultad para disponer, organizar y distribuir las fuerzas de la defensa nacional. A
diferancia de lo que establecía la Constitución del 25, o sea, que como lo estimasa más conveniente, la
constitución del 80 , inspirada en el principio de seguridad nacional condiciona esta facultad, ya que el
Presidente actúa de acuerdo con las exigencias de la seguridad nacional, tomando en cuenta tanto la L.O.C.
18948 sobre FFAA de 1990, como la L.O.C. de Carabineros 18962 de 1990 leyes incorporadas en la
reforma de 1989. El Presidente sólo podrá dispones, organizar y distribuir las fuerzas de seguridad nacional
a proposición de los respectivos Comandantes en Jefe y a proposición del General Director de Carabineros.
Art 32 nº 20: Esta atribución facuta al Presidente para asumir el mando supremo de la FFAA en
tiempos de guerra. Es un super comandante en jefe de las FFAA. Esto cuando el país está en estado de
guerra. El Presidente declara la guerra por D.S. con constancia da haber escuchado al COSENA. Para
poder declarar la guerra debe dictarse una ley que lo autorice.
- Hasta 1943 el Presidente podía ordenar gastos no autorizados por la Ley General de Presupuestos
mediante la dictación de decretos supremos de insistencia, recurría a éste truco toda vez que la
Contraloría le representaba un DS por ordenar gastos que sobrepasaren el límite impuesto por la Ley
Periódica de Presupuesto.
En 1943 se dictó una ley que prohibía al Presidente dictar decretos de insistencia cuando el Contralor
le hubiere representado un gasto por excederse del límite establecido por la Ley General de
Presupuesto.
lugar a fuertes alzas inflacionarias, por lo que en 1943 se regula el Decreto de Emergencia
Económica . consagrado en la Constitución de 1980.
-El Presidente puede emitir un Decreto ordenando gastos no autorizados por la Ley General de
Presupuestos, no pudiendo exceder el límite contable establecido en la Constitución, y siempre que
se cumplan las situaciones fácticas que la propia Constitución señala expresamente.
-En la práctica no se utiliza el decreto de emergencia económica para financiar gastos no autorizados,
ya que genera un déficit presupuestario, se recurre a otras vías de consecuencias económicas menos
perjudiciales, como efectuar al interior de la Ley General de Presupuestos traspasos, redistribuyendo
los recursos de un ítem a otro dentro de una misma partida.
MINISTROS DE ESTADO
-Los Ministros de Estado son los colaboradores más directos e inmediatos de el Presidente de la
República. Su función consiste en colaborar en el desarrollo de las funcio nes gubernativas y
administrativas del Estado, éstas son realizadas por cada Ministro dentro de su respectivo sector de
actividades, manifestándose concretamente en:
(i) Propuesta al Presidente de planes, programas y normas jurídicas que habrán de aplic arse en sus
respectivos sectores.
(ii) Fiscalización de la aplicación efectiva de planes, programas, políticas y normas jurídicas
aprobadas.
(iii) Asignación de recursos económicos a los servicios públicos que actúan dentro del sector
correspondiente a cada Ministro.
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(iv) Control y coordinación de las actividades desarrolladas por los servicios públicos
correspondientes a cada sector gubernativo.
-Para coordinar las acciones de los distintos ministerios, la Constitución faculta al presidenta para
designar a uno o más Ministros de Estado encargándoles la misión de coordinar y armonizar las
actividades administrativas y políticas que a cada Ministro corresponden. Así en el plano general,
corresponde coordinar al Ministro Secretario General de la Presidenc ia, en el ámbito económico-
financiero la armonización corresponde al Ministro de Hacienda. Las relaciones entre el poder
Ejecutivo y el Legislativo, deben ser coordinadas para lograr la aprobación de los proyectos
legislativos en los mismos términos en que son enviados por el Presidente, ésta labor corresponde al
Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.
-Los Ministros de Estado y Subsecretarios son funcionarios de exclusiva confianza del presidente de
la república, para ser designados deben cumplir además con los siguientes requisitos:
(i) Ser chileno.
(ii) Tener 21 años.
(iii)Cumplir los requisitos establecidos para el ingreso a la Administración Pública.
-El número de Ministros, precedencia y organización se regula por el DFL 7912 de 1927 y la Ley
18575 de 1986 (LOC sobre Bases Generales de la Administración del Estado).
-Los Ministros de Estado carecen de potestad normativa, pero cumplen un importante rol en poner
en movimiento la Potestad Reglamentaria del Presidente, deben firmar toda orden escrita del
Presidente, sean Decretos Supremos o simples Instrucciones, éste es un requisito de validez por tanto
si no es cumplido carece de carácter obligatorio.
En virtud de la ley 16.436 pueden dictarse Decretos con la sola firma de un ministro de estado "por
orden del Presidente"; será necesaria la firma del presidente de la República para la emisión de los
decretos supremos Reglamentarios, en éste sentido lo ha señalado el Tribunal constitucional en dos
oportunidades.
Son funcionarios esencialmente responsables de todo acto que refrenden con su firma, ésta
responsabilidad será personal cuando el acto haya sido firmado individualmente por alguno de ellos,
responderá solidariamente cuando el acto lleve la firma de varios Ministros conjuntamente.
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-Responsabilidad Civil: Indemnización por daños causados injustamente por actuaciones politico-
administrativas en que haya tenido participación.
-Responsabilidad Penal: Cuando se haya incurrido en actuación tipificada como delito.
-Responsabilidad Administrativa: Toda vez que por una determinada actuación se hayan infringido
deberes o prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos.
Para hacer efectiva ésta responsabilidad puede recurrirse a las vías procesales corrientes, pero la
acción interpuesta debe respetar las normas de competencia absoluta relativas al Fuero, dado que en
virtud del art 50 n 2 del COT corresponde a un Ministro de Corte de Apelaciones, como Tribunal
unipersonal de excepción conocer de ésta causa en primera instancia.
También podrá someterse a un ministro de Estado a Juicio P olítico, pero en éste caso la iniciativa no
pertenece a los particulares sino que es de exclusividad de los diputados.
-En relación a la Responsabilidad Civil Ministerial se establecen en el Art 49 n 2 del COT normas
especiales ,en tanto un particular para demandar civilmente a un Ministro de Estado que en ejerc icio
de sus funciones provoca un perjuicio o daño injusto, requiere de un pase o autorización del Senado,
previo acuerdo de Desafuero.
Surge un problema interpretativo al determinar cual es el ámbito de las atribuciones del senado. Una
posición dice que corresponde determinar a los miembros del senado si el Ministro incurrió en
Responsabilidad Civil Ministerial, sólo si así lo estiman los senadores podrá el particular intentar
acciones ante los Tribunales de Justicia, para el sólo efecto de determinar las indemnizaciones
procedentes. La otra posición, actualmente imperante, señala que el Senado no está facultado para
determinar la responsabilidad civil de un ministro de Estado, tarea que corresponde a los tribunales;
el Senado sólo debe pronunciarse sobre aspectos adjetivos como si actuó el Ministro dentro del
ejercicio de sus funciones y si el daño es injusto.
Todo lo relativo a la estructura básica de la organización del Estado es materia de LOC 18575 de
1986, regulándose además la carrera funcionaria de los empleados públicos señalando los principios
técnicos y funcionales en que ésta se funda, esta LOC debe ser garantía de la igualdad de
oportunidades en el acceso a los empleos y funciones públicas.
Esta Ley contempla una disposición en su título I que define la composición orgánica de la
Administración del Estado, que está integrada por diversos órganos cuya función primordial es la de
colaborar con el presidente en el ejercicio de sus funciones de gobierno y administración:
-Presidente de la República (Jefe de la Administración del Estado)
-Ministerios
-Intendencias
-Gobiernos Regionales
-Gobiernos Provinciales
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-Municipalidades
-Servicios Públicos
-Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Públicas
-Contraloría General de la República
-Banco Central
-Empresas Publicas creadas por ley
Esta ley hace aplicable a la Administracion del Estado el Art 7 de la Constitución al señalar que éstos
órganos deberán actuar estrictamente sometidos a la Constitución y las Leyes, y no tendrán otras
atribuciones que las que expresamente se les hayan conferido por la Constitución y las leyes. Es así
como este principio de juridicidad se manifiesta en un doble sentido, desde una perspectiva positiva
implica que las actuaciones de la Administración sólo pueden realizarse previa habilitación por ley;
en un sentido negativo significa que se debe actuar con sujeción a la ley.
Si un órgano de la Administración del Estado se excede o comete abusos queda expuesto a las
acciones o recursos contemplados por el ordenamiento jurídico, siendo ilícita su actuación se
sancionará con la nulidad.
Nulidad de Derecho Público: 1. Opera ipso iure: la nulidad es dispuesta por la propia norma
constitucional.
2. Es imprescriptible.
3. No puede sanearse por la voluntad de las partes
4. Sin perjuicio de ello para su oponibilidad debe ser declarada por los
Tribunales.
5. Se produce Ab Initio por el sólo hecho de haberse actuado contra las
normas constitucionales o legales.
6. Efectos Extensivos: Todo lo hecho con posterioridad a la declaración de
nulidad realizado en base al acto nulo, también carece de validez.
La LOC 18575 en su Art 4 señala que todo particular que sea perjudicado u objeto de daño in justo
por actos de órganos de administración del estado tiene derecho a ser indemnizado, debiendo el
estado asumir una responsabilidad objetiva, que surge por el sólo hecho de haberse generado el dalo,
sin atender a la culpa o dolo eventual con que se hubiere realizado el acto. Se funda en el Art 38 letra
i, n 2 de la CPE, según el cual las personas lesionadas en el ejercicio de sus derechos por la
Administración del estado podrán recurrir a los Tribunales señalados por la ley a fin de obtener la
correspondiente indemnización por el daño o perjuicio sufrido. Esta acción indemnizatoria se dirige
contra el Fisco, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado si el daño fue
causado por un servicio publico centralizado( sin patrimonio ni personalidad jurídica propia); o
contra el servicio publico descentralizado que haya causado el daño.
contencioso administrativo, dando a entender que se requería la creación de tribunales especiales que
debían formar parte de la administración del Estado.
Hasta 1989, momento en que se modificó dicha disposición, se suscitaba la pregunta de si podían los
tribunales ordinarios conocer de éstos asuntos mientras se creaban dichos tribunales, algunos
pensaban que esos tribunales resultaban incompetentes no pudiendo ser conocidos éstos asuntos más
que por los tribunales que debían ser creados.
La opinión de otros fue contraria en cuanto daría lugar a indefensión para los individuos afectados,
siendo ésto contrario al estado de Derecho y a diversas normas constitucionales.
El Art 19 n 3 que reconoce a todas las personas el derecho de ejercer la acción recurriendo a los
tribunales de justicia, y el Art 73 que radica en los tribuna les integrantes del Poder Judicial la
exclusividad para conocer y resolver las causas civiles y criminales, debiendo los asuntos
contencioso administrativo comprenderse dentro de las causas civiles, en esta disposición se consagra
además el principio de la inexcusablidad, estando obligados los tribunales a ejercer jurisdicción aún
en ausencia de ley que resuelva el asunto, cuando el tribunal sea requerido legalmente y en asuntos
de su competencia, con carácter temporal y de relevancia jurídica.
La Ley Orgánica de Administración del estado destina éstos órganos al servicio de la comunidad,
desarrollando una actividad administrativa que satisfaga regular, continua e igualitariamente las
necesidades colectivas de todo orden, ésta actividad sólo debe verse limitada para garantizar el
respeto a los cuerpos intermedios de la sociedad y las libertades particulares para desarrollar
actividades económicas licitas (Art 19 n 21).
Cámara de Diputados, con carácter esencialmente político, integrada por miembros elegidos según
distritos electorales; y un Senado que opera como órgano consultivo del Presidente de la Re pública,
con carácter político, integrada por senadores electos según circunscripciones senatoriales.
Esta institución pertenece a la tradición de éste país, contemplándose desde su primer texto
constitucional, pero el carácter de Congreso Bicameral surge sólo con la Constitución de 1822 bajo el
gobierno de O´Higgins.
Ambas Cámaras desarrollan una función común, cual es tomar parte en la elaboración de las leyes,
pero cada una desempeña ciertas actividades de su exclusiva competencia.
El Senado está compuesto por distintas categorías de miembros, según si son generados por vota ción
popular, por Derecho Propio o son designados. Los senadores por votación popular son electos a
razón de 2 por cada circunscripción senatorial, éstas generalmente coinciden con la división en
regiones, a excepción de: la región metropolitana, V, VII, VIII, IX, X. Siendo 19 las
circunscripciones senatoriales, existen 38 senadores electos, de un total de 46 miembros.
-Los candidatos se presentan en listas por partidos (máximo es 2 candidatos por partido) o en listas
por pactos (máximo 2 candidatos por pacto); los electores votan marcando una preferencia individual
dentro de una lista.
-Sumando las preferencias dentro de cada lista se obtiene el voto según lista.
-Los candidatos independientes se presentan en nominas unipersonales, o bien, puede presentarse
dentro de una lista, de ese modo no requiere del patrocinio de un mínimo de ciudadanos que lo
postulen.
Según este sistema una determinada lista de part ido o lista de pacto electoral obtiene los dos cargos
de la respectiva circunscripción senatorial o distrito electoral si, habiendo obtenido la mayoría de
votos por distrito o circunscripción además ha obtenido una cantidad de votos que excedan del doble
de votos obtenido por la lista o nomina que lo sigue inmediatamente en el n de votos. Si ninguna
lista se encuentra en esa situación , los cargos de distrito o circunscripción serán repartido entre las
listas o nominas que hayan obtenido las dos más altas votaciones. Este sistema ha sido criticado, en
tantos e dice que beneficia a las minorías castigando a las mayorías.
Obtiene el cargo el candidato de la lista que ha obtenido más preferencias individuales, existiendo
empate entre dos candidatos, el TRICEL realiza un sorteo publico.
Si el empate se produce entre dos listas o nominas que han obtenido la primera mayoría se reparten
los dos cargos, pero si se produce empate por la segunda mayoría el cargo es ocupado por el
candidato que en su respectiva lista o nomina haya recibido mayor cantidad de preferencias
individuales. En caso de nuevo empate el TRICEL resuelve por sorteo publico
1. Para determinar los reemplazante nunca se realizarán elecciones complementarias, evitándose así
la agitación política y gastos extraordinarios.
2. La vacancia en una de las Cámaras, cualquiera sea el tiempo que falte al senador o diputado para
cumplir su mandato, la vacante se llena con su compañero de lista electoral que no fue elegido.
3. Si no fuera posible aplicar la regla anterior (ej.: compañero de lista ha fallecido), siempre que
falten más de 2 años para que se complete el periodo, la vacante será llenada por la Cámara
respectiva, para ello el partido al cual pertenecía el parlamentario que produjo la vacante presenta
una terna, y la Cámara respectiva por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, elige al
reemplazante.
4. Si faltan menos de 2 años para completar el período, no hay reemplazo.
5. Si el que ceso en el cargo fue un candidato independiente, hay que diferenciar:
(i) Si llegó al Congreso en la lista de un Partido, se aplican las reglas anteriores
(ii) Si el independiente sólo era apoyado por el mínimo requerido de ciudadanos , no hay reemplazo
(iii) Si llegó sólo, pero durante su ejercicio se afilió a un Partido, éste presentará una terna a la
cámara respectiva cuando falten más de 2 años para el término del período
presidente u otro órgano que integra la administración del Estado, basándose en el Art 49 que habla
de "fiscalizar los actos del Gobierno y entidades que de él dependan".
La Cámara fiscaliza adoptando por la mayoría de sus miembros presentes acuerdos u observaciones
que se transmiten por escrito al Presidente, éste está obligado a entregar una respuesta al Ministro
correspondiente, dentro de 30 días y se le notifica ese acuerdo solemne. Para ejercer esta facultad
fiscalizadora cualquier diputado con el apoyo de un tercio de los diputados presentes podrá solicitar
antecedentes al gobierno.
Bajo la Constitución de 1833 la Cámara de Diputados y el Senado tenían la facultad de fiscalizar los
actos del Gobierno enviando un acuerdo que involucraba una crítica a la gestión de uno o más
ministros de Estado, pudiendo obligarlo a renunciar al cargo si aprobaban un voto de clausura. Se
decía que se había hecho efectiva la responsabilidad política del ministro había perdido la conf ianza
de la cámara respectiva.
Dado que la Constitución de 1925 instituyó un régimen presidencial si bien mantuvo las facultades
fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, advirtió expresamente que esa facultad nunca podría
acarrear la responsabilidad política de un ministro de Estado. La constitución de 1980 también
consagra un régimen presidencialista por lo que dispone que los Ministros son de exclusiva confianza
del Presidente de la República.
Este mecanismo no sirve para hacer efectiva la responsabilidad política, penal, civil ni
administrativa. Esta responsabilidad política solo podría darse por el hecho de que produciéndose un
desprestigio ante la opinión publica, lo que podría implicar la no elección de los parlamentarios que
apoyan al Presidente e incluso la incitación a un Golpe de Estado (EJ.: 1973)
2. Juicio Político o Acusación Constitucional: La Cámara puede dar inicio a un juicio político
en contra de determinados funcionarios por causas establecidas por la Constitución. Se realiza para
hacer efectiva la responsabilidad administrativa, civil o penal de una autoridad o funcionario cuando
haya incurrido en abuso de poder, delito de grave infracción al ordenamiento jurídico.
Recibe el nombre de juicio político, por que lo realiza una Cámara de representación política, pero no
porque se utilice para hacer efectiva la responsabilidad política de los acusados. La acusación debe
ser iniciada por un n no inferior a 20 diputados ni mayor de 20, puede dirigirse contra las
autoridades que la Constitución señala expresamente:
-Presidente de la República
-Ministros de Estado
-Intendentes
-Gobernadores
-Ministros de Tribunales Superiores de justicia
-Contralor general de la república
-Generales y Almirantes del Ejercito y la Defensa Naval
Las causales para interponer la acusación también están señaladas expresamente por la Constitución:
-Presidente de la Republica: Debe haber comprometido gravemente al honor o la seguridad de la
nación en abierta infracción a la Constitución o las leyes.
-Ministros: Por la misma causal anterior, aunque la infracción a la Constitución no debe ser "abierta",
además por malversación de fondos públicos, traición a la patria, concusión (exacción ilegal: exigir o
imponer una carga publica sin estar expresamente autor izada por la ley), soborno.
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En relaciona los Tribunales de Justicia, el Art 73 CPE consagra su autonomía, y siendo la Contraloría
General de la Repuública un ente autónomo (Art 87 CPE) surge la pregunta de si cabria acusación
constitucional por notable abandono de deberes cuando adopten decisiones contrarias al
ordenamiento jurídico.
En opinión de unos, no procede acusar constitucionalmente a estos funcionarios por haber adoptado
decisiones supuestamente contrarias a derecho, porque ello haría prevalecer el criterio político de las
Cámaras. Se ha dicho que el notable abandono de deberes debe entenderse como relativo a conductas
que importen una violación grave o reiterada a los deberes adjetivos que le corresponden. Ej:
Retrasos en la presentación en el despacho, involucrarse en materias políticas, etc. (no sustantivos).
Para otros, la acusación constitucional resulta procedente contra toda decisión o resolución contraria
al ordenamiento jurídico, o que surja de una violación a los deberes adjetivos que ese funcionario
correspondan. Es decir, ante un fallo inconstitucional de Tribunales o una toma de razón indebida por
parte de la Contraloria, podría proceder una acusación constitucional.
En opinión de la cátedra no cabria acusación constitucional contra el Poder Judicial por resoluciones
contrarias a Derecho, ya que de ese modo se haría prevalecer el criterio político de la Cámara por
sobre el juicio jurídico emitido por tribunales, lo que se encuentra expresamente prohibido en el Art
73 de la CPE. Es por ello que el notable abandono de deberes debe entenderse de modo restringido,
como una grave o reiterada infracción a deberes adjetivos, en ningún caso respecto de deberes
sustantivos de Tribunales.
Respecto de la contraloría General cabria acusación constitucional por resoluciones dictadas contra
Derecho, por lo que el notable abandono de deberes procedería por grave o reiterada infracción a los
deberes sustantivos y adjetivos del contralor.
-Se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, procediendo como jurado a calificar en
conciencia.
-El quórum requerido para pronunciarse sobre la acusación es de la mayoría absoluta de los
senadores en ejercicio.
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-Tratándose de una acusación contra el Presidente se refiere un quórum de 2/3 de los senadores en
ejercicio.
-Si no se alcanza el quórum establecido, el funcionario es considerado inocente.
-Este informe debe ser considerado por la Sala, con anterioridad a ello el acusado puede presentar
una cuestión previa por la que se cuestiona la concurrencia de los requisitos constitucionales para la
procedencia de la acusación constitucional. Pueden exponerse las siguientes razones:
(i) Funcionario no acusable en juicio político
(ii) Causal no mencionada para procedencia de juicio político
(iii) Acusación interpuesta fuera de plazo, puede acusarse estando el funcionario en ejercicio de sus
funciones o dentro de 3 meses de haber cesado del cargo, podrá ausentarse del país a menos que se
haya interpuesto una acusación contra ellos.
Tratándose del Pdte puede acusársele hasta 6 meses de expirado el mando, por lo que
requerirá de autorización de la Cámara de Diputados para salir del país.
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(i) Dieta Parlamentaria (Art 59): Los parlamentarios tendrán como unica renta una dieta equivalente
al sueldo de un Ministro de Estado con todas sus asignaciones, además de todos los viáticos
requeridos, gastos de combustible para el desplazamiento a Valparaíso y los distritos o
circunscripciones, gastos de representación, secretarios, asesores, etc.
Esta institución pretende impedir, como en la constitución de 1833 que se restrinja el acceso
al Congreso únicamente a las clases sociales más adineradas, o que como se produjo en 1924 los
parlamentarios ante la carencia de una dieta aprueben leyes que acepten gastos de representación.
(ii) Inviolabilidad Parlamentaria: Este derecho se brinda para evitar que se vean expuestos a acciones
civiles o penales por los votos que emitan o manifiesten mientras se encuentren desempeñando sus
labores en "sesiones de cámara o comisión". Se le critica por ser un signo patente de impunidad.
Mohor considera que la inviolabilidad se condiciona al hecho de que el parlamenta rio al manifestar
su opinión lo haga de modo lógico y racional relativo a las materias discutidas.
Bajo la constitución de 1925 la inviolabilidad era más amplia porque expresaba que ésta se
extendía a todo acto realizado por el parlamentario "durante el ejercicio de sus funciones", por lo que
la jurisprudencia y la doctrina hacían una interpretación extensiva.
(iii) Fuero Parlamentario: Opera respecto de situaciones delictivas en que se vea involucrado un
parlamentario, fuera de las sesiones de Cámara o de comisión, consiste en que ningún parlamentario
desde que es proclamado electo o designado, o desde que se incorporal al Senado, puede ser privado
de libertad o procesado por delito sin previa autorización de la Corte de Apelaciones competente
declarando haber lugar a la formación de la causa.
Desde ese momento puede ser suspendido del ejercicio de sus funciones y se inicia en su contra un
proceso criminal, si resulta condenado a pena aflictiva se lo sanciona además con la perdida de la
nacionalidad.
La excepción la constituye el haber sido sorprendido en delito flagrante, caso en el cual se le pone a
disposición de la corte de Apelaciones competente.
Según el Art 58 sólo el parlamentario puede apelar del fallo, pero no el particular agredido. La
redacción de la Constitución de 1980 es igual a la del texto de 1925, de éste modo se llega a la
conclusión de que resulta procedente la apelación del particular. Actualmente la Corte Suprema
realiza una interpretación restrictiva rechazando la apelación del particular, en clara violación al
principio de igualdad ante la ley y garantía del debido proceso.
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Buscan evitar la corrupción de los parlamentarios pudiendo perderse la independencia de éste órgano
político al subordinarse a la voluntad presidencial, pretende garantizar además la transparencia del
ejercicio parlamentario.
(i) Inhabilidades parlamentarias: Pueden ser preexistentes, en cuyo caso ese individuo no puede ser
candidato a parlamentario, o podrá producirse por causa sobreviniente, caso en el cual se produce el
cese de las funciones. Será una inhabilidad absoluta cuando a falta de un requisito de elegibilidad
falta también uno de los exigidos en el Art 44 ó 46. Será inhabilidad relativa cuando cumpliéndos e
los requisitos de elegibilidad falte uno de los requisito del Art 54 (casos de inhabilidad) , aunque al
tiempo de postularse a la elección no se encuentren desempeñándolos, se encontraran inhabilitados se
hubiesen poseído el cargo un año antes de la elección.
Si una persona se desembaraza del cargo y presentándose la elección, la pierde, es sancionado por la
Constitución no pudiendo desempeñar el mismo cargo u otro parecido, hasta que haya transcurrido
un año de la elección, esto para evitar que se usen determinados cargos como método de proyección
al parlamento.
La excepción la constituyen los cargos docentes, que son compatibles aun cuando se desarrollen en
Instituciones Publicas.
Si un particular que desempeña cualquiera de los cargos antes señalados es electos, designado o se
integra al Parlamento deberá renunciar al cargo que ocupaba con electos, en el caso de diputados o
senadores por votación popular. Siendo senadores por derecho propio desde que se integran al
Parlamento por el Juramento ante el presidente del Senado. Tratándose de senadores designados se
les brinda un plazo de 15 días para optar por uno de los cargos, transcurrido el plazo si no se ha
manifestado pierde la sentaría.
1. Si se ausenta del país por mas de 30 días sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, o en receso
de ella sin autorización de su Presidente.
6. El que una vez parlamentario decide aceptar cargos de Director, Gerente de un Banco o Sociedad
Anónima (No cesa en el ejercicio del cargo parlamentario cuando desempeñaba el otro cargo con
anterioridad a la elección) Ej: FraFra
9. El que interviene en actividades estudiantiles, siempre y cuando ello altere el orden estudiantil y su
normal desenvolvimiento
10. El que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden publico o propicie cambiar el orden
institucional, valiéndose de procedimientos distintos de los establecidos por la constitución
(Reforma)
12. El que ha sido condenado por el Tribunal Constitucional cuando toma parte en hechos que
sirvieron de base para la inconstitucionalidad de un Partido, además queda inhabilitado por 2 anos,
salvo cuando sea condenado por el Tribunal Constitucional expresamente por 5 anos.
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13. P ierde el cargo el que ha perdido un requisito de elegibilidad. Ej: P ierde la nacionalidad o
ciudadanía
14. El que mientras es parlamentario acepta cualquiera de los cargos mencionados en el Art 54 de la
CPE, cargos que inhabilitan para postularse.
MATERIAS DE LEY
La Constitución en los Art 60 y 62 establece las llamadas materias propias de ley, que solo puedan
ser reguladas por ley o cuando proceda DFL. En la Constitución de 1980 las materias de ley son de
carácter taxativo, y por lo tanto no hay otras que las establecidas expresamente por la CPE.
Bajo la Constitución de 1925 el régimen era distinto, ni las materias de ley ni las de reglamento
presidencial eran taxativas, este texto enumeraba algunas materias de ley y de reglamento
administrativo presidencial, quedando muchas materias fuera del ámbito de competencia de la ley o
reglamentaria.
De este modo cualquier autoridad legislativa o administrativa estaba capacitada para regular estas
materias, dependiendo del orden de precedencia en la regulación, produciéndose consecuencias
distintas según quien conocía de las materias. Si el Presidente conocía primero, el reglamento
presidencial corría el riesgo de ser derogado con posterioridad por una ley relativa a igual materia. Si
el Congreso legislaba con anterioridad, se impedía la intervención del Presidente, operando como
norma de clausura frente al Reglamento en el ámbito de la "tierra de nadie".
Esta situación se supera con la Constitución de 1980 a través de la taxatividad de las materias de ley,
conociéndose por exclusión las materias de competencia reglamentaria presidencial autónoma (Art
38 n 8). Son materias de reglamento autónomo todas aquellas que la Constitución no le haya
entregado al legislador. El inconveniente de esta operación es que dada la amplitud del Art 60 n 20
puede concluirse que el ámbito de materias de reglamento autónomo es mínimo.
Toda norma que cumpla con los siguientes requisitos, copulativamente, es materia de ley:
Las materias de ley están establecidas en los Arts 60 y 62 de la constitución pudiendo distinguirse
algunas de exclusiva iniciativa del Presidente(Art 62) y otras que pueden comenzar por moción
parlamentaria (Ojo de memoria)
n 1: Aquellas que la Constitución dice que deben ser reguladas por LOC
n 3: Aquellas que la Constitución dice que deben ser objeto de codificación (civil, tributario, etc.)
n 5: Regulación de Honores Públicos a los grandes servidores (Por eso la nacionalidad por gracia se
otorga por ley)
n 7: Autorizar al Estado o a cualquier órgano estatal o municipal para contratar empréstitos. La ley
que lo autorice debe especificar la fuente de recursos para financiar el pago de la deuda y también el
fin especifico que tendrá el empréstito. Así se desincentiva el gasto fiscal y se promueve una política
transparente. Solo el Banco Central puede contratar empréstitos sin autorización legal, dado sus
carácter de ente autónomo.
n 8: Autorizar al Estado o cualquier órgano o municipalidad para realizar operaciones que puedan
comprometer (poner en peligro) su capacidad financiera. Solo el banco central puede actuar sin
autorización legal
n 9: Se refiere a empresas estatales o aquellas en que el Estado tienen participación por aporte de
capitales. Es materia de ley establecer las normas de aplicación general en las cuales una de dichas
empresas pueda conseguir u obtener empréstitos. La Constitución prohibe a las empresas del Estado
contratar empréstitos a o tra empresa estatal o a un órgano publico, dado que esto antes estaba
permitido no produciéndose nunca el pago de estas deudas y se financiaba con emisión monetaria del
banco Central lo que generaba alzas inflacionarias
n 10: Normas sobre enajenación, concesión y arriendo de los bienes fiscales o municipales
n 12: Fijar el valor, tipo y denominación de las monedas y del sistema de pesos y medidas
n 13: Fijar las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra que se mantendrán en ejercicio en tiempos de paz y de
guerra. autorizar la salida de tropas de Chile y la entrada de tropas extranjeras
n 14: Las demás materias que son de iniciativa exclusiva del P dte de la República. Las materias
establecidas en los n 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 del mismo Art 60 son de iniciativa exclusiva, según lo
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dispuesto en el Art 62, así como todos los proyectos que importan Gasto Fiscal (Administración
presupuestaria Financiera Fiscal) (Art 62 n1 a n6)
n 16: Otorgar amnistía e indultos generales. También establecer normas generales para otorgar
indultos particulares y pensiones de gracia
n 17: Establecer la ciudad en que debe residir el presidente, en que debe funcionar el Congreso, el
Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. No es necesario que todos funcionen en la misma ciudad.
n 18: Los aspectos básicos de los procedimientos a que se somete un acto administrativo, en relación
al articulo 19 n3.
n 19: Autorizar el funcionamiento de loterías, hipódromos y juegos de azar
n 20: Establecer normas que reúnan copulativamente los 3 requisito generales obligator ios que
estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico, de lo contrario será reglamentado por
Reglamento Autónomo.
Al Derecho Constitucional interesa el análisis de las bases constitucionales del Poder Judicial, es
decir lo que la Constitución dice del funcionamiento y organización del Poder Judicial. Son los
principios constitucionales del poder judiciales:
Para consolidar este principio se incorporo un precepto nuevo en el Art 73 que no estaba consideraba
en la constitución de 1925: los tribunales Ordinarios y especiales que son parte del poder Judicial
podrán impartir ordenes directas a la fuerza publica para requerir su auxilio en la ejecución del fallo.
Así, ya no es necesario dirigirse a los intendentes o gobernadores. La fuerza publica no podrá
excusarse de modo alguno para no acatar la orden.
2. Principio de Inexcusabilidad:
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Consagrado en el Art 73 inc n 2, aunque ya establecido en el Art 10 del COT fue elevado de
jerarquía. Requerido un Tribunal no podrá excusarse de ejercer jurisdicción ni aun a pretexto de no
existir norma respecto del asunto.
El Art 74 dispone que es materia de LOC todo lo relativo a organización y atribuciones de los
tribunales y que fije los requisitos para ser juez, por lo tanto lo que se refiere al COT debe ser materia
de LOC aplicándose el Art 5 transitorio, y para su modificación se debe consultar a la corte Suprema
Los jueces incurren en responsabilidad penal y civil. Al incurrir en delitos debe distinguirse entre
delitos comunes, que se sustancian en procedimiento penal ordinario respetándose el fuero personal
del juez; y delitos ministeriales, cometidos en el ejercicio del cargo (Ej: Prevaricación). A ellos se
refiere la Constitución cuando habla de cohecho, falta sustancia de observancia en las leyes que
regulan el procedimiento, denegacion de justicia, torcida administración de justicia, y en general
cualquier delito que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones.
Si un juez comete un delito ministerial el afectado dentro de 6 meses, desde notificada la sentencia
deberá iniciar contra el juez infractor una querella de capítulos, ante el Tribunal correspondiente.
Esta querella es un antejuicio para decidir si ha o no lugar la acusación contra el juez. Si esta
acusación ha lugar comienza el juicio criminal contra el juez y este queda suspendido del ejercicio de
su cargo.
En relación con lo ministros de la corte Suprema, dice la Constitución que la ley determinara los
casos en que ellos asumirán responsabilidad y la forma de hacerla efectiva ( Art 324 COT sobre
responsabilidad penal y civil por delitos de cohecho, falta de observancia en leyes procedimentales,
denegacion y torcida administración de justicia, pero luego dice que estas normas no se aplican a los
ministros de la CS salvo en el delito de cohecho.
Denegacion de Justicia: El juez decide dolosamente no aplicar una ley para solucionar un conflicto
Torcida Administración de Justicia: El juez no aplica una ley por negligencia inexcusable
6. Principio de Inamovilidad:
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Postula que los jueces permanecen en sus cargos mientras mantengan su buen comportamiento. Este
principio esta estrechamente vinculado con el principio de independencia judicial.
Esta consagrado en el Art 77 de la Constitución, sin embargo no es absoluto, el juez puede cesar
además de la muerte, por renuncia o porque sobreviene algún impedimento para ser juez (señalados
en el COT: ciego, sordo, mudo, condenado por crimen o simple delito, quiebra, etc). Tambien cesan
en sus cargos a a los 75 años de edad, admitiéndose 2 excepciones:
-No se aplica esta causal a los Ministros superiores del poder Judicial que se encontraban en sus
cargos al momento de entrar en vigencia esta Constitución
-No se aplica al presidente de la corte Suprema, mientras se desempeñe como tal.
La corte Suprema a requerimiento del presidente o parte interesada podrá declarar que un juez tiene
mal comportamiento. En aras del debido proceso debe ser escuchado el juez afectado, se le debe da r
audiencia en la Corte de Apelaciones de la cual depende el juez afectado, siempre que sea posible. Si
el juez afectado es Ministro de esa Corte de Apelaciones no es citado a la audiencia la Corte en la
que se desempeña.
La corte Suprema por mayoría de sus miembros debe decidir sobre la remoción del juez de su cargo.
Podrá determinarse la remoción por juicio ordinario en contra de un juez por delito común, o
indirectamente a través de la calificación anual de jueces que realiza la Corte Suprema.
Art. 73 CPE: Los jueces, incluidos los Ministros, no pueden ser privados de libertad por orden
administrativa sino por orden de juez competente, salvo que sean sorprendidos en delito flagrante
para ponerlo a disposición del juez competente.
Durante el Estado de excepción no pueden ser privados de libertad por el Presidente de la República
ni autoridad administrativa.
La Corte Suprema tiene la superintendencia economica, disciplinaria y directiva sobre todos los
tribunales de la Republica, salvo los que la propia Constitucion exceptua.Vale decir, tiene el control
supremo sobre todos los tribunales a excepcion de el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador
de Elecciones y los Tribunales Militares en tiempo de guerra.
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Mediante la superintendencia disciplinaria, la Corte Suprema queda habilitada para aplicar sanciones
a los jueces y empleados del poder judicial, así como para dejar sin efecto resoluciones judiciales
abusivas a través del recurso de queja, recurso que tiene sus fundamentos en la propia constitución.
Cabe señalar que el autoacordado tiene jerarquía inferior a la ley, por lo que no la reemplaza, sino
que tiende a aplicarla más eficientemente.
1° El conocimiento del recurso de casación en el fondo, mediante el cusal establece el sentido que
debe darsele a las leyes.
2° El conocimiento del recurso de inaplicabilidad, mediante el cual fija el sentido de los preceptos
legales, para que se adecúen a la Constitución.
Su efecto propio es la no aplicación en una gestión judicial de un precepto legal que se estima
inconstitucional. Este efecto puede obtenerse mediante 3 vías diferentes establecidas todas en el art.
80 de la Constitución:
8 Las contiendas de competencia entre tribunales superiores de justicia y autoridades adminiostrativas las conoc e el
Senado.
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Las primeras 2 vías tienen lugar cuando la gestión judicial en la que se va a aplicar un precepto legal
que se estima inconstitucional se encuentra radicada en la propia CS. La tercera vía, en camb io, se da
cuando la gestión judicial en la que se pretende aplicar un precepto legal que se estima
inconstitucional se
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encuentra radicada en un tribunal distinto a la CS, inclusive tratandose de aquellas causas cuyo
conocimiento corresponde a un tribunal administrativo.
El recurso de inaplicabilidad es una acción que se interpone directamente ante la CS con la finalidad
de que ésta declare inaplicable por inconstitucionalidad un precepto legal, que se pretende aplicar en
una gestión judicial pendiente ante otro tribunal.
1° Debe existir una gestión judicial ante un tribunal distinto de la CS, que puede formar parte del
Poder Judicial o bien ser administrativo, como en el caso de las direcciones regionales del Servicio
de Impuestos Internos9 .
2° La gestión judicial debe encontrarse pendiente 10 , esto es que no puede estar ejecutoriada.
3° En la gestión judicial pendiente, debe pretenderse aplicar un precepto legal que se estime
inconstitucional, pudiendose ver afectada alguna de las partes por la aplicación de este precepto legal
substancial vinculado directamente con el asunto que se está tratando 11 .
4° El precepto legal tiene que estimarse inconstitucional, sea por vicio de forma o de fondo. El de
forma es el que se vincula con el proceso de elaboración del precepto legal, por ejemplo, que éste no
haya sido aprobado por las cámaras, que no haya sido aprobado con el quorum correspondiente, o
que no haya pasado por el control del TC, cuando éste es obligatorio. El vicio de fondo se produce
cuando el contenido normativo del precepto es contrario a la Constitución. Cabe señalar que la
doctrina y jurisprudencia tradicionalisata de la CS sostienen que si el precepto legal se ha dictado
antes de entrar en vigencia la Constitución se trata de una cuestión de vigencia o derogación del
precepto legal. En cambio cuando el precepto legal se ha dictado después de la entrada en vigencia
de la Constitución, se presenta realmente un problema de inconst itucionalidad. No obstante, la CS en
un arranque de audacia en sus últimos fallos, ha cambiado los criterios señalados aceptando conocer
el recurso de inaplicabilidad tanto si el precepto legal se dictó antes, como después de la entrada en
vigancia de la Constitución.
5° La aplicación del precepto legal debe producir un perjuicio para el actor del recurso.
1° La parte que puede resultar afecatada con la aplicación del precepto legal debe intraponer el
recurso directamente ante la CS.
9 Gestión Judicial en este caso esta tomado en su sentido más amplio, incluyendo juicios, procesos contenciosos o de
procedimiento voluntario.
10 Si deja de estar pendiente, la CS no puede pronunciarse respecto de el recurso de inaplicabilidad.
11 La expresión precepto legal, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia incluye las leyes ordinarias en cualquiera de
sus categorías, DL, DFL, Tratados Internacionales, LIC, etc.
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2° La gestión judicial donde se pretende aplicar dicho precepto legal debe encontrarse pendiente. La
Carta del '80 otorga el derecho al que interpone este recurso para so licitar a la CS a que suspenda la
gestión pendiente. Cabe notar que la CS no está obligada a suspender la gestión judicial, pero si
puede suspenderla de oficio. De no haber suspensión, ante el peligro de la consumación de la gestión
judicial, los abogados deberán presentar recursos de cualquier caracter para el solo efecto de dilatar
el procedimiento.
3° La CS, una vez interpuesto el recurso, de traslado en favor de quien es contraparte en la gestión
judicial por 6 días. Conteste o no la contraparte, la CS debe solicitar al fiscal un informe, el cual no
está sujeto a plazo para realizarlo.
4° Una vez que el fiscal emite el informe, se decreta autos en relación para que comienze la vista de
la causa, tras la cual, la Corte deberá fallar, sin estar sujeta a plazo.
5° La CS conocerá en pleno.
2° La Carta del '25 hablaba de "juicio pendiente", concepto restrictivo que hacia referencia sólo a los
asuntos contenciosos. La Carta del '80 habla de "gestión pendiente".
3° La Carta del '80 permite la suspensión de la gestión judicial pendiente, cosa que la del '25 no
disponía.
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Las fuerzas armadas se componen del Ejército, A rmada, Fuerza Aérea. Las fuerzas de orden y
seguridad públicas se constituyen por Carabineros e Investigaciones, llamados también fuerza
pública.
Las FFAA y Fuerza pública dependen administrativamente del Ministerio de Defensa, sobre todo
respecto de Carabineros e Investigaciones. Consta en las actas de la Comisión Ortúzar de que se
prefirió al Ministro de Defensa y no al del Interior. Se intenta así que las fuerzas policiales no se
utilicen con fines políticos. Se evita así la politización de la Fuerza pública. El ministerio del Interior
se encarga de la seguridad Interior, imagen de gobierno, relación con los partidos políticos, se
preocupa de la función política. Si las fuerzas policiales dependieran de este ministerio podrían ser
usadas por el gobierno de turno para fines políticos partidistas como habría ocurrido bajo el gobierno
de la UP cuando se reprimieron desórdenes de personas contrarias al gobierno. Así se prefirió un
ministerio técnico como el de defensa. Han habido intentos para modificar esta situación, pero sin
resultado.
1.- Garantizar la eficacia del dº. La misión fundamental es prevenir y reprimir el delito y en este
sentido garantiza que las normas del dº sean respetadas.
2.- Garantizar el Orden Público, o sea, aquellas normas relativas a la organización y funcionamiento
del Estado.
3.- Garantizar la seguridad de las personas.
2.- No deliberantes: Las FFAA y las fuerzas de la defensa general no pueden debatir o discutir
acerca de la conveniencia o inconveniencia de la orden de la autoridad civil. Sin embargo como se
dejó constancia en las actas de la Comisión Ortúzar. No es una no deliberancia absoluta. esta no debe
ser fuera de sus funciones, pero cuando llega a ellas sí, como en el Consejo de Seguridad.
4.- Jerarquizadas: Organizadas en función de la relación jerárquica para garantizar la verticalidad del
mando y asegurar la máxima eficacia en el cumplimiento de los deberes.
5.- Disciplinarias: Sometidas a un estatuto que de modo riguroso regula derechos, deberes y
prohibiciones. Cuando integrantes de FFAA o Carabineros cometen una indisciplina están expuestos
a una investigación sumaria administrativa, y para defenderse no necesitan necesariamente un
abogado, ya que pueden recurrir a un oficial de igual o mayor jerarquía (Art 19 nº 3 inciso 2º).
1.- El nombramiento lo hace el Presidente por D.S., pero no es libre para escoger a cualquier oficial o
general y nombrarlo comandante en jefe o General Director de Carabineros, sino que debe nombrar
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de entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad y que cumplan los requisios que establecen
los estatutos orgánicos para el máximo cargo. Los más antiguos que el elegido pasan a retiro.
2.- El Comandante en Jefe elegido dura 4 años, siendo ina movible y sin posibilidad de volver a ser
designado. Tratándose de los Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros que formaron
parte en la Junta de Gobierno, el plazo de inamovilidad es mayor. El art 8 transitorio establece que el
plazo es de 4 años que se empieza a contar cuando hayan transcurrido 4 años desde el inicio de el 1º
gobierno democrático.
3.- En lo que respecta a la remoción o llamado a retiro no puede hacerse mientras no pasen los 4
años. Sólo en casos muy calificados lo hace el Presidente de la República con acuerdo del consejo de
seguridad nacional. Algunos piensan que esta es la única forma de llamar a retiro. Otra posición dice
que habrá otra forma en juicio político o acusación constitucional, que sólo procede respecto de
generales y almirantes.
Bajo la constitución del 25 el nombramiento, ascenso y retiro dependía de la voluntad exclusiva del
Presidente, cuando se trataba de promover del grado de coronel,para arriba se reque ría del acuerdo
del Senado. Hoy en día el régimen ha cambiado. Es funcional al nuevo rol de la FFAA y carabineros.
El nombramiento, ascenso y retiro se hace por D.S, pero dice la const. en su atr. 32 nº 18 que el
Presidente debe disponer estos nombramientos, ascensos y retiros en la forma que prescribe la L.O.C.
respectiva: 18948 de 1990 y 18961 de 1990, refernente a las FFAA y Carabineros respectivamente.
El Presidente requiere que previamente el respectivo Comandante en Jefe o General Director haga la
correspondiente proposición al Presidente.
El Contralor concluyó que la expresión proponer ers una simple oferta que puede ser aceptada o
rechazada, y se puede volver a proponer otro.. Hasta el año 1989 la Contraloría nada decía acerca de
la dictación de la L.O.C. relativa a las FFAA y Carabineros y esto tiene un valor estratégico
fundamental a través de estas leyes se regulan aspectos básicos respecto a la organización y
funcionamiento de las FFAA y Carabineros. así no son de fácil derogación o modificación , así se
garantiza seguridad.
Esto lo hace la ley por D.S. en caso de funcionarios mayores y en los funcionarios menores lo hace el
Director de Servicio.
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Integrado por elementos militares y civiles. Es el cauce institucional más importante por el que se
expresan las FFAA en aspec1tos relativos a la seguridad nacional y conservación del orden
institucional. el consejo está integrado por:
1.- Los tres comandantes en jefe de la FFAA
2.- General director de Carabineros
3.- Presidente del Senado
4.- Presidente de la Corte Suprema
5.- Contralor General de la Republica
6.- Presidente de la Republica --- Preside el consejo.
Hasta 1989 los civiles eran 3, despues se incorporo al contralor. Tanto los militares como los civiles
son miembros plenos ya que tienen voz y voto. también hay otros que son semi plenos, ya que sólo
tienen voz y prescencia, no se considera para formar quorum de asistencia que es el de la mayoría
absoluta de sus miembros plenos. Los quorums de desición son la mayorñia absoluta de los
miembros en ejercicio. Los semiplenos tampoco son considerados para la convocación al consejo.
Convoca el Presidente por propia inicitiva o por iniciativa de 2 miembros plenos.
Hay un secretario que lleva actas y es ministro de fé y cursa citaciones que es el Jefe de estado mayor
de la Defensa Nacional.
Todo lo relativo a la organización interna no es materia de ley sino de su reglamento que el propio
consejo dictará. Así de asegurar la autonomía de este órgano.
1.- Asesora al Presidente en materia de Seguridad Nacional, pero a requerimiento del propio
Presidente.
Hasta 1989 la redacción del precepto era distinta ( Más agresiva). Antes podía representar a cualquier
autoridad del Estado su opinión ( se asimiló esta representación con la del Contralor). Se le asoció a
la facultad del funcionario de reprresentar la orden de su superior. Ahora no es cualquier autoridad,
porque podría afectar la independencia de los tribunales.
ROSARIO CELEDÓN - CARINA PASTORE- NICOLÁS ROJAS
3.- Para que elñ consejo puede asesorar al Pesidente en materia de seguridad o hacer presente su
opinión el Consejo de Seguridad Nacional debe estar bien informado. Así puede recavar de cualquier
funcionario de la administración del Estad
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4.- Como en el Consejo de Seguridad Nacional hay gente importante la Constitución consideró
importante permitirle emitir un informe previo sobre ciertos proyectos de ley de materias militares
(Art 60 nº 13):
a.- Ley que autoriza la declaración de guerra.
b.- Fijación de fuerzas de mar y tierra.
c.- Autorización de la salida de tropas al extranjero.
El informe se remite al Presidente que por D.S. declara la guerra " habiendo escuchado al Consejo de
Seguridad Nacional".
6.- Nombra a dos Ministros del Tribunal Constitucional (Art 81 letra c).
7.- Da su acuerdo al Presidente para llamar a retiro al los comandantes en jefe y General director de
Carabineros.
8.- Le da acuerdo al Presidente para decretar Estados Jurídicos de Excepción, incluso, Estados de
sitio provisionalmente.
9.- El Consejo de Seguridad Nacional debe certificar un Estado de guerra externa o peligro de guerra
externa, para que el Banco Central puede otorgar empréstitos al Estado para que este pueda financiar
gastos públicos (Art 98).
10.- Tiene facultades para dictar su propio reglamento y modificarlo. Este se dictó en 198 8 y señala
quien preside este organismo, y sus subrogantes. El voto es nominal y secreto, a menos que el
Consejo decida que no se vota en orden de importancia creciente.
Por lo tanto, son 7 los miembros de este tribunal. Cada uno de ellos dura 8 años en sus funciones,
renovandose parcialmente cada 4 años.
Para ser miembro del TC se requiere estar en posesión del título de abogado por un tiempo mínimo
de 15 años, habiendose destacado en la vida profesional, universitaria o pública. Asimismo, no se
debe tener ningún impedimento para poder ser juez, lo que implica que también les afectan las
incompatibilidades parlamentarias (art.55), y las incapacidades (art.56). Por último, respecto de los
abogados designados por el pdte. de la Rep. y el Senado es necesario un requisito adicional: Ser o
haber sido por 3 años abogado integrante de la CS. Con este requisito se pretende hacer primar el
criterio judicial por sobre el criterio político.
Los miembros del TC pierden su cargo por 4 causales: Muerte, Renuncia, si les sobreviene un
impedimento para ser juez y/o cuando cumplen 75 años de edad.
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Los miembros de este tribunal no pueden ser detenidos por orden alguna de autoridad administrativa,
ni aún en los estados de excepción constitucional, salvo que se los sorprenda en delito flagrante. Sólo
pueden ser detenidos por orden del tribunal competente. Además goza de fuero especial, al igual que
los parlamentarios, por lo que no pueden ser privados de libertad o procesados por algún delito, si la
Corte de Apelaciones de Santiago no autoriza la acusación. De autorizarla, los miembros del TC
quedan suspendidos de sus cargos.
El TC sesiona con un mínimo de 5 miembros y adoptan sus decisiones por simple mayoría.
Se clasifican en:
1°) Las que se refieren al control de la constitucionalidad de normas. Están contempladas en el art. 82
n°s 1 al 6 y n°12.
82 n°1: Faculta al TC para controlar la constitucionalidad de las LOC y de las LIC, mientras se
hayan en estado de proyecto y antes de sus promulgación. Respecto de estas , es un control de
caracter preventivo y obligatorio. Deben remitirse estos proyectos (incluido el estado sobre los vetos
que pueda haber puesto el Pdte.) al TC por lo Cámara de origen en un plazo no mayor a 5 días desde
que sea despachado por el Congreso.
82 n°2: Faculta al TC para resolver las cuestiones de constitucionalidad que se presenten antes de la
promulgación de:
82 n°3: Otorga facultades para resolver cuestiones de constitucionalidad respecto de los DFL. En
este caso el control es eventual y preventivo o represivo.
Una vez dictado el DFL, este debe ser despachado a la Contraloría General de la República, para que
tome razón de él. Si le Contralor estima que el DFL es inconstitucional, no tomará razón de él, y el
12 Las LIC y las LOC pueden verse expuestas a 2 controles , uno preventivo y eventual, cuando se suscitan cuestiones de
constitucionalidad durante la tramitación en el Congreso, y uno preventivo y obligatorio, una vez despachadas del
Congreso
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Pdte. de la Rep. no podrá insistir en virtud de los arts. 61 y 88 n°3. Por lo tanto el P dte., tendra que, o
resignarse a no dictar el DFL, o bien recurrir al TC dentro de los 10 días sgtes. contados desde la
representación, para que este resuelva. Si el TC resuelve que es el DFL es constitucional obligará al
Contralor a tomar razón de él.
También se puede presentar la situación de que, habiendo la Contraloría tomado razón del DFL, y
una vez que éste ya ha sido publicado puede cualquiera de las Cámaras por simple mayoría o 1/4 de
los miembros de alguna de ellas, pedir al TC que declare la inconstitucionalidad.
82 n°4: Faculta al TC para resolver las cuestiones de constitucionalidad que se presenten a partir de
la convocatoria plebiscito de una Ley de Reforma Constit ucional, no obstante las atribuciones del
TRICEL. (Revisar cuaderno de alguien, fuente incomprensible).
82 n°5: Faculta al TC para resolver los reclamos en caso de que el Pdte. de la Rep. no promulgue una
ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponde o
dicte un decreto inconstitucional. En estos casos cualquiera de las Cámaras o 1/4 de los miembros de
cualquiera de estas podrá formular ante el TC el correspondiente requerimiento dentro de un plazo
máximo de 60 días desde que la promulgación se hizo procedente. Cuando se ha alterado el texto
promulgado o se dictó un decreto inconstitucional, el plzao es sólo de 30 días desde la publicación o
notificación de la representación de la Contraloría.