TRABAJO
TRABAJO
TRABAJO
Carrera: DERECHO
INTEGRANTES:
PARALELO: 3RO A
GESTION: 2021
DEDICARTORIA
La teoría general del delito se encarga del estudio del delito, este estudio del delito
se refiere a un estudio de sus elementos de manera general, es decir, el delito dentro
de la parte general del derecho penal, estudiando elementos comunes a todos los
delitos, cabe hacer notar que el estudio de las características propias de cada figura
delictiva corresponde a la parte especial del derecho penal, Muñoz Conde en su libro
Teoría General del Delito nos refiere que “la teoría del delito se ocupa de las
características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito,
sea este en el caso concreto una estafa, un homicidio o una malversación de
caudales públicos”.
La teoría general del delito se ocupa de las características que debe tener cualquier
hecho para ser considerado delito, así sea un homicidio o un hurto, que aunque
tengan características comunes, pueden tener peculiaridades y penalidades distintas
(Zaffaroni, págs. 37,23,74).
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La teoría del delito es un instrumento conceptual que permite la aplicación racional
de la ley penal a los casos concretos. En cierto modo, la teoría del delito induce a la
realización de tres juicios sucesivos: uno sobre la conducta del autor, otro sobre su
contrariedad con la norma y un tercero referido a la posibilidad de responsabilizar
personalmente al autor por el hecho antijurídico realizado; poniendo atención, nos
damos cuenta que estos juicios se corresponden con las categorías básicas que
componen la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; por supuesto,
también deberá considerarse la punibilidad, como consecuencia jurídica del delito y
la cual posee reglas de aplicación que igualmente deben ser tomadas en cuenta.
(Fellini, Zulita, Resolución de casos penales.)
La Teoría del Delito estudia las características comunes del delito, las características
específicas del delito son estudiadas por la Parte Especial del Derecho Penal.
¿Para qué sirve la Teoría Del Delito? Es decir, ¿Cuál es el fin de la Teoría Del
Delito?
La Teoría Del Delito sirve para verificar si están dados los elementos del delito para
requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta que habilite el ejercicio de
poder punitivo del Estado. (ZAFFARONI)
La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos
de la punibilidad de un comportamiento humano ya sea a través de una acción o de
una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico
penal.
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La teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal (Bacigalupo, 1999),
sirve como método de análisis del derecho penal, que concluye con la identificación
de un hecho y su autor y la determinación de los casos en que el autor responde por
su hecho.
La teoría general del delito facilita el estudio jurídico de los estudiantes, porque la
dogmática de la teoría general del delito es el centro de los manuales, exposición,
tratados, entre otros, por tanto es importante para un estudiante que realice un
dictamen sobre la punibilidad de una conducta pero también es importante para que
valore el juez los supuestos de hecho, es decir si este hecho concurre en una acción
se verá la tipicidad, luego la antijuricidad, culpabilidad y los demás presupuestos de
la punibilidad
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Tomando en cuenta que la acción es el primer elemento de la teoría general del
delito se usa cuando se legisla sobre el principio de legalidad, de lesividad del bien
jurídico, o para referirse a la acción u omisión, ya que la norma jurídica se expresa en
prohibiciones y mandatos, las prohibiciones se infringen haciendo (delitos de acción),
los mandatos a su vez no haciendo lo ordenado es decir omitiendo (delitos de
omisión).
La tipicidad se denomina como la infracción penal o hecho típico que equivale a tipo
o tipo penal, la tipicidad o infracción de una norma puede tener lugar de forma
voluntaria (delitos dolosos) e involuntaria (delitos culposos).
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sistema, tomando en cuenta que el sistema contribuye a la seguridad jurídica porque
ayuda a tratar un caso igual a otro, a aplicar los mismos o similares principios que se
resuelven de manera igualitaria y justa, el sistema sirve entonces a una adecuada
administración de justicia.
El sistema de la teoría general del delito debe ser un sistema elástico, flexible o
abierto, que no impida el desarrollo social, sino que facilite el progreso; debe ser
abierto para captar las particularidades del problema concreto, y debe de ser flexible
para adaptarse a las cambiantes situaciones que pueden suceder
La teoría general del delito es una guía para la elaboración y desarrollo del derecho
que hace posible una elaboración creadora y de desarrollo del derecho gracias a la
sistematización que posee; ofrece al legislador las necesarias reformas de la
legislación penal, y también añade la institución jurídica del actuar por otro para
responsabilizar a las personas jurídicas.
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La teoría del delito dentro del ámbito de validez de nuestra constitución expresa que
no existe punibilidad sin ley penal, cuando describe el principio de legalidad art 1CP,
el cual un hecho solo puede ser castigado si su punibilidad está legalmente
determinada con anterioridad a su comisión, el principio de legalidad garantiza la
protección del ciudadano contra el ejercicio y la extinción arbitrarios del poder penal.
Por tanto, la norma jurídico-penal tiene como norma jurídica que es carácter de
obligatoriedad.
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Normas secundarias: norma en este caso que se dirige al juez, que le
compromete a imponer una pena en caso de que se cometa un delito.
Teniendo en cuenta esta estructura formal, hay que decir que la norma jurídica es
una proposición que está formada por dos elementos:
a. El supuesto de hecho.
b. La consecuencia jurídica.
Respecto a las normas jurídico-penales hay que decir, que pese a la variedad de
supuestos de hecho que pueden existir, los mismos van a poder reducirse al delito, y
por su lado, las consecuencias jurídicas de la norma, se pueden reducir a las
distintas sanciones que se posibilitan en el derecho penal: penas, medidas de
seguridad y otras consecuencias accesorias.
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necesario ponerlas en relación con otras normas que las completen (porque
contengan el sujeto de hecho o la consecuencia jurídica que precisan).
En relación con la estructura cabe hacer referencia también al caso de las leyes
penales en blanco con las que hacemos referencia a aquel tipo de normas en las
que el supuesto de hecho por completo, o bien una parte del mismo, está regulado
por otra norma extrapenal.
2.1. Funciones:
2.2. Elementos:
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3. Concepciones del Delito
El delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el
criterio ético de la clase que domina la sociedad.
Los conceptos de delito se desarrollan en los siglos XVIII, XIX y XX. Y pueden ser
agrupadas así:
Toda ley penal en su estructura tiene un presupuesto (lo que no se debe hacer o lo
que manda a hacer) y una consecuencia jurídica.
Quien adecue su conducta al presupuesto, por ejemplo: “el que se apoderare de una
cosa mueble ajena con fuerza...” (Código Penal, Art. 331), sufrirá la consecuencia
jurídica, o sea, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años.
La concepción jurídica del delito fue desarrollado por Juan Domingo Romagnosi,
Giovanni Carmignani y Francisco Carrara
Para Carrara el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger
la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, positivo o
negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.
Al decir “acto externo”, se refiere a que no son sancionables los actos internos o
pensamientos, sólo los actos exteriorizados del hombre. El pensar en matar no es
delito, mientras no lo exteriorice.
Con “acto positivo” se refiere las acciones voluntarias humanas. Con acto negativo,
se refiere, a un no hacer lo que la ley manda a hacer, o sea se refiere a la omisión.
Critica
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La concepción jurídica del delito no es aceptada, porque el delito no es algocreado
por la ley, la ley solamente la define, es mas, sólo la describe en el tipo.
Pessina en Elementos De Derecho Penal dice que el delito no puede ser definido por
la Ley “éste solo...da lugar a las especies delictorumn,”, es decir, los delitos en
particular.
La pretensión de validez es socavada porque lo que ayer fue delito deja de serlo con
el paso del tiempo y con la abrogación de la ley que lo concibió como delito.
Por ejemplo esto ocurrió con el delito de adulterio en Bolivia, que era un delito que
contravenía el deber de fidelidad, hoy ya no es delito sino, es simplemente una
causal de divorcio.
Esta concepción de delito fue desarrollada por Karl Binding, Ernst von Beling, Max
Ernest Mayer, Edmundo Mezger. El delito es la acción u omisión voluntaria
típicamente antijurídica y culpable.
La concepción dogmática del delito e numera los elementos constitutivos del delito.
El concepto dogmático del delito tiene origen en la Teoría de las Normas de Binding
que dice que el delincuente vulnera el supuesto hipotético de la norma jurídica no la
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ley. La norma es un deber ser: “no matarás”. El deber ser, guía a lo que es bueno y a
lo que es malo. La ley establecida es un ser, o sea, ley positiva.
“El que matare tendrá 30 años de…”. El delito “vive” en el ser, o sea en la ley, el
delito no vulnera la ley, vulnera el supuesto hipotético de la norma jurídica penal.
Es mas, el delito es ser, es una conducta positiva, Mas tarde, Edmundo Mezger, se
ayuda de la Teoría del Tipo de Ernst von Beling que dice que cuando se infringe el
supuesto hipotético de norma jurídica penal, esa infracción, ese acto debe encajar en
lo descrito por la ley como delito, es decir la infracción debe encuadrarse al tipo
penal.
La concepción dogmática del delito enumera los elementos constitutivos del delito.
El “delito es un acto típico”, todo acto humano para considerarse como delito debe
adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación no hay delito, o peor aun, si no hay
tipo, la conducta no es delito. Por eso, todo lo que no esta prohibido u ordenado, está
permitido.
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una necesidad extrema de sobrevivir. La violación de un derecho ajeno no es delito
porque se justifica que con esa violación se salva otro bien más importante: la vida
del ladrón.
• Imputabilidad,
• Dolo o culpa y
Pero la conducta deja de ser culpable si median las Causas de Inculpabilidad como:
• El caso fortuito,
Un acto típicamente antijurídico y culpable debe ser sancionado con una pena de
carácter criminal.
Que el autor sea menor de 18 años. Si bien ya es imputable por ser mayor de 14
años, pero es imponible, no se lo puede encarcelar, se lo lleva a una casa de reforma
(Código Penal boliviana Se le aplica solo una Medida de Seguridad.
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Ley absolutoria que deje sin efecto la sentencia condenatoria ejecutoriada.
Desarrollado por Rafaél Garófalo. Enrico Ferri, Gabriel Tarde, Colanjanni, Emilio
Durkheim.
Aunque esos sentimientos son inherentes al ser humano, no son los únicos. Este
concepto rechaza lo que la ley considera como delito.
Muñoz Conde y García Arán dicen que la Dogmática jurídico penal a llegado a la
conclusión de que el concepto del delito responde a una doble perspectiva:
2. El delito se presenta como un juicio que se hace sobre el autor de ese hecho.
4. SUJETO DEL DELITO
Son las personas cuyos intereses (uno ilegítimo que arremete al otro) colisionan en
la acción delictiva. Pueden ser indeterminados, cuando la ley no requiere una
característica específica (al que), o determinados, cuando se requiere de una calidad
especial para poder cometer el delito (ser servidor público para poder cometer uno
de los delitos cometidos por los servidores públicos, por ejemplo, ser mayor de doce
años y menor de dieciocho para poder sufrir el delito de estupro) FRANK ALMANZA
ALTAMIRANO
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muchos casos, un solo individuo; pero en otros casos serán varios los que realizan el
acto en conjunto o que cooperan a su realización. En tales situaciones deberá
establecerse el grado en que cada uno intervino en la ejecución del delito, lo cual
determinará la pena que deba recibir.
Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito.
También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en el lenguaje
criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en algunos casos no
coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo.
Así, por ejemplo, a una persona se le sustrajo un bien y será la víctima, pero el
bien no le pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto pasivo.
En este punto nos interesa dilucidar una importante cuestión: ¿quiénes pueden ser
sujetos activo y pasivo de una infracción penal
5. Sujeto activo
Superadas las épocas en que la sanción penal podía recaer inclusive sobre los
animales y las cosas, porque se los consideraba "autores" de delitos, el Derecho
Penal clásico erigió un principio casi inapelable: sólo el ser humano, la persona
natural, puede ser sujeto activo del delito. De esta manera tradicionalmente se ha
negado la posibilidad de extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas o
morales, posición que se expresa en la frase latina societas delinquere non potest.
(Locución latina, que significa "las sociedades no pueden delinquir")
Por su parte la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que ha sido
ya aprobada por el legislador ecuatoriano, recomienda (Art. 26) que los países
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signatarios adopten las medidas legislativas necesarias para establecer la
responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos previstos en dicha
Convención.
Examinemos cuáles han sido los puntos de vista que se han presentado en este
debate:
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a) La persona jurídica no puede realizar el acto delictivo en cuanto tal, pues éste
exige una conducta con un contenido de voluntad, que sólo es posible en la persona
natural.
c) Así mismo a la persona jurídica no se le pueden aplicar las penas, al menos las
más características en todos los sistemas penales, como son las que afectan a la
libertad individual de la persona. Tampoco las penas podrían cumplir las finalidades
retributiva, preventiva o rehabilitadora que habitualmente se les asigna.
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Frente a la posición tradicional, ha surgido últimamente la posición contraria: el que
una persona jurídica sea considerada también como potencial sujeto activo de delito.
El principal argumento utilizado para mantener esta nueva posición está vinculado a
una realidad que la criminología considera especialmente grave en las sociedades
modernas.
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Hasta podría afirmarse que habría que construir una suerte de Derecho Penal con
características específicas, pero que sería socialmente necesario por la gravedad de
los actos realizados y de sus consecuencias.
6. Sujeto pasivo
Hay menos dificultades en el momento de establecer quienes pueden ser sujetos
pasivos de una infracción penal. En los siguientes casos, no hay duda alguna: La
persona natural: cualquiera que sea su edad, condición o capacidad jurídica, puede
verse lesionada en aquellos bienes jurídicos de los cuales es titular: la vida, la salud,
la honra, la libertad, la propiedad.
Otras personas jurídicas: pueden ser ciertamente titulares de derechos que tienen
protección penal y que pueden resultar lesionados por el acto delictivo; así sucede,
por ejemplo, con la propiedad. La comunidad: en ciertos delitos no hay persona
natural ni jurídica que resulte directamente lesionada por la actividad delictiva. Se
trata de casos en que el delito afecta a bienes jurídicos de carácter general o común,
en todo caso supraindividuales, pues su titular no es una persona en particular, sino
la comunidad en su conjunto. Tales son, en el ámbito tradicional, los delitos contra la
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seguridad pública, la salud pública o la moral pública; pero también los nuevos
delitos ambientales, económicos, etc. La comunidad internacional: una tendencia
importante considera que hay delitos (el genocidio, los delitos de lesa humanidad y
de guerra) que afectan no solamente al orden jurídico interno de los estados sino a la
comunidad internacional en su conjunto.
Esta idea es la que llevado a la creación de una Corte Penal Internacional con
jurisdicción supranacional para juzgar a los responsables de estos delitos. La
naturaleza: juristas vinculados a los movimientos ecológicos han venido sosteniendo
en los últimos años la posibilidad de reconocer a la naturaleza como titular, con
autonomía, de ciertos derechos que podrían ser lesionados penalmente a través de
delitos de destrucción de biosistemas, extinción de flora y fauna, etc. La Constitución
vigente (Arts. 71 y 72), en esta línea, señala derechos de la naturaleza y
eventualmente podrán tipificarse delitos específicos, a más de los actualmente
previstos en la legislación.
En cambio, se niega de una manera unánime que puedan ser sujetos pasivos de
delito: La persona fallecida: la razón es evidente: con el fallecimiento se ha
extinguido el titular de derechos. Aquellos delitos cuya acción parecería estar dirigida
contra el fallecido, no lo tienen a éste como sujeto pasivo, sino a sus parientes o
herederos, o a la comunidad.
Los animales: no son titulares de derecho y no pueden ser por tanto sujetos pasivos
de delito. En los delitos cuya acción se dirige contra animales, el sujeto pasivo será el
propietario del animal. En algunas legislaciones se tipifica el delito de maltrato a
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animales, aunque el autor sea el mismo propietario; en este caso el sujeto pasivo
sería la comunidad.
Objeto material. Es la persona o cosa afectada directamente por el daño causado por
la conducta delictiva o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa.
Cuando la amenaza o daño afecta directamente a una cosa, el objeto material será la
cosa afectada por ejemplo en el robo, la cosa mueble ajena es el objeto material; en
el despojo lo son el inmueble, las aguas o los derechos reales; y en el daño o
propiedad ajena lo son los muebles o los inmuebles, indistintamente.
los animales
las cosas inanimadas.
El objeto material no se da en todos los delitos; los de simple actividad (p. ej., el falso
testimonio, CP, 169) y los de omisión simple (p.ej., omisión de denuncia, CP, 178)
carecen de objeto material.
En algunos delitos pueden coincidir el objeto material y el sujeto pasivo, como ser en
el homicidio (CP, 251). Sin embargo, en otros delitos, se diferencian claramente. En
el robo (CP, 331), el objeto material de la acción es la cosa, el sujeto pasivo es el
titular del interés o bien jurídico violado: el dueño de la cosa.
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El objeto material del delito no debe confundirse con el instrumento del delito que son
los objetos con que se cometió el delito, un cuchillo en un homicidio, una palanca en
caso de robo de vivienda, etc.
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Una víctima, sea individual, como en el homicidio, o abstracta, como el Estado
al revelarse un secreto de armamento a otra nación;
Un vínculo que enlace al autor con el hecho, y del que nace la
responsabilidad.
La Clasificación Del Delito es una elaboración hecha por el legislador que sirve para
distinguir los diversos tipos legales del delito.
Por otro lado, en función del modo de culpabilidad se puede diferenciar entre delitos
dolosos (realizados de forma consciente queriendo provocar el resultado dañoso)
y delitos culposos o imprudentes (no se pretende el resultado dañoso, pero tampoco
se evita)
Entonces tenemos:
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El Sistema Tripartito divide en:
crímenes
delitos
contravenciones.
Delitos Individuales. Son los realizados por una sola persona, ej., La violación, el
prevaricato.
Delitos Colectivos. Son los realizados por 2 o más personas ej., Sedición,
conspiración (CP, 123, 126)
Delito Conexo. Las acciones están vinculadas de tal manera que unos resultados
dependen de unas acciones y otros resultados de otras acciones. Ej., Los
delincuentes se ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes
tiempos y lugares.
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único para la prescripción de un delito, y depende de las penas máximas previstas
para cada tipo de delito.
Lista de delitos:
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Negligencias médicas ARTÍCULO 205
Tráfico de drogas ARTÍCULOS 368 A 377
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Simulación de delitos ARTICULO 167
Encubrimiento ARTICULO 171
Incumplimiento de Deberes Artículo 154.
Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución
(artículo 450 del Código Penal)
Te explicamos qué son los elementos del delito, cómo se clasifican, cómo es la
relación entre ellos y las características de cada uno.
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Los elementos del delito son positivos si llevan a la condena o negativos si
absuelven.
Según la Teoría general del delito, los elementos del delito o elementos del crimen
son el conjunto de características y componentes esenciales que constituyen todo
delito. A través de ellos es posible el estudio del mismo, a través de una
descomposición estructural.
No existe un consenso exacto y universal respecto a cuáles son los elementos del
delito, ya que existen variaciones al respecto en las distintas jurisprudencias de los
países. Éstos se clasifican en positivos o negativos, dependiendo de si conducen,
respectivamente, a la condena o a la absolución del acusado.
Sujeto pasivo. La persona que sufre el delito, ya sea una persona personal (persona
física) o persona impersonal (persona jurídica o moral).
La acción del delito. Todo delito implica una acción u omisión voluntaria llevada a
cabo por un individuo (actus reus), y que da origen al delito. Dichas acciones deben
ser intencionales, voluntarias y conscientes, de modo que un sonámbulo, un
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demente o una persona inconsciente no son culpables de las acciones u omisiones
cometidas, como tampoco lo es un epiléptico de los espasmos de su cuerpo.
Articulo 331.- Robo el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las
cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación
de libertad de uno a cinco años. (Ley N°1768, Código Penal boliviano)
Los tipos penales están compilados en Parte Especial de un Código Penal. El tipo
penal es el concepto legal y se las compila en un código.
8.4. TIPICIDAD.
Adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita
por la ley como delito. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano
voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no
es completa no hay delito.
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La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social. Como ejemplo
de esta última podemos citar: invitar una copa a servidor público (cohecho) o golpes
en el boxeo (lesiones). Estos se estiman comportamientos adecuados socialmente,
no deben considerarse típicos y mucho menos antijurídicos ni penalmente
relevantes.
Graves. Este tipo establece delitos graves con sanciones penales también
agravadas, por ejemplo, el asesinato, el parricidio.
Menos graves. Las sanciones son menos graves, por ejemplo, la sanción para el
homicidio es más corta que para el asesinato.
Leves. Las consecuencias jurídicas son leves. Por ejemplo, el castigo para el dolo.
8.5.1. Subjetivos.
Son características y actividades que dependen del fuero interno del agente, son
tomados en cuenta para describir tipo legal de la conducta por eso estos elementos
tienen que probarse.
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Precisamente las alocuciones: “El que a sabiendas...”, “El que se atribuya
autoridad...” que usa el código penal para describir tipos delictivos, aluden a los
elementos subjetivos de los mismos. Se debe probar que sabía, se debe probar que
actuó como autoridad, etc.
8.5.2. Objetivos.
Son los diferentes tipos penales que están en la Parte Especial del código penal y
que tienen como punto de arranque una descripción objetiva de determinados
estados y procesos que deben constituir base de la responsabilidad criminal.
10. ANTIJURICIDAD
10.1. DEFINICIONES.
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contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico". “La Antijuridicidad”, es el
aco voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal.
Lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho.
La Antijuridicidad Formal
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“La antijuridicidad formal es el acto mediante el cual A, sustrae una pertenencia
bajo amenazas o violencias, conducta que se contrapone al ordenamiento
jurídico”.
La Antijuridicidad Material
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El tipo tiene carácter descriptivo, la tipicidad, encaje, subsunción (al tipo), la
antijuridicidad es valorativa.
Para la Escuela Clásica, el delito es un acto contrario a la ley, esto es, atendía al
elemento descriptivo de la infracción. Modernamente el delito viola la norma penal,
no en sí la ley penal; por eso la conducta debe ser valorada ante la norma. De ahí
que delitos iguales en su revestimiento son valorados de distinta manera, por
ejemplo, en dos homicidios, si uno de ellos es en legítima defensa deja de ser
antijurídico.
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justificación. Unas son causas de justificación del resultado, que excluyen el desvalor
del resultado porque no se produce un resultado desaprobado (y tampoco hay
desvalor de acción si el conocimiento y voluntad se dirigen a un resultado no
desvalorado), como son, cuando se dan ex post sus presupuestos objetivos, la
mayoría de causas tradicionales, como legítima defensa, cumplimiento del deber,
ejercicio del derecho, profesión o cargo y consentimiento justificante; pero otras son
causas de justificación (solo) de la acción, que dejan subsistente el desvalor del
resultado, un mal en sentido jurídico, y excluyen solo el desvalor de la acción, bien el
desvalor objetivo de la acción, como el estado de necesidad justificante, o bien
excluyen ex ante el desvalor subjetivo de la acción por ausencia genérica de dolo o
imprudencia obrando con toda la diligencia debida como el riesgo permitido o caso
fortuito o en supuestos específicos de diligencia debida por creencia racionalmente
fundada como en el consentimiento presunto, en el uso del medio defensivo
racionalmente necesario ex ante, el derecho de información veraz ex ante o el deber
o derecho de detención por creencia fundada ex ante, que son supuestos
equiparados a la concurrencia real a posteriori de los presupuestos de la causa de
justificación. La mayoría de causas de justificación están recogidas legalmente, pero,
al no vulnerar el principio de legalidad penal, caben causas de justificación
consuetudinarias como el ejercicio de un derecho basado en la costumbre,
supralegales como la inexigibilidad jurídica general y, por analogía, favorables al reo
como el estado de necesidad defensivo, (R.A.E.)
Son condiciones que tiene el poder para excluir la antijuricidad de una conducta
típica. Cuando existe una causa de justificación, falta uno de los elementos
esenciales del delito.
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Es decir, las acciones hacen en tipicidad (el acto se subsume al tipo), pero no en
antijuridicidad, donde el comportamiento es justo.
Estas situaciones que “hacen perder la antijuridicidad” a la acción típica tienen origen
en un Estado de necesidad (C.P. Art. 12) como es la Legítima Defensa (C.P. Art. 11,
inc. 1), o El Ejercicio De Un Derecho, Oficio o Cargo, o Cumplimiento de la ley o un
deber (C.P. Art.11 inc. 2).
11.2. PRINCIPIOS
11.2.1. Principio Del Interés Preponderante.
Cuando el interés o bien jurídicamente protegido tiene que ser sacrificado ante otro
mayor. En este caso se aplica el Principio del Interés Preponderante, éste existe
cuando el sujeto activo del delito obra en cumplimiento de su deber o en ejercicio de
un derecho (C.P. Art. 11).
Se aplica este principio cuando el tutelaje del Derecho ha desaparecido. Existe este
principio cuando el sujeto pasivo consciente sufrir consecuencias. Ej., en los delitos
de acción privada como ser el delito de injuria, el delito de difamación, etc., el sujeto
pasivo tiene la facultad de iniciar o no la acción penal.
Diccionario del español jurídico, "Eximente que ampara a quien en una situación
de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno no consistente en una agresión
ilegítima tiene que causar otro mal, siempre que éste no sea mayor que el que trata
de evitar, que no haya provocación intencionada del estado de necesidad y que la
profesión o cargo del sujeto no lo obligue a sacrificarse."
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Situación de peligro actual de los intereses jurídicos protegidos por el Derecho, en el
que no queda otro remedio que la violación de los intereses de otra persona (CP,
12).
11.3.2. Elementos.
11.3.3. REQUISITOS.
ART. 12º CODIGO PENAL. Está exento de Responsabilidad el que para evitar una
lesión a un bien jurídico propio o ajeno no superable de otra manera, incurra en un
tipo penal, cuando concurran lo siguientes requisitos:
1) Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de
evitar, tomando en cuenta principalmente, la equivalencia en
la calidad de los bienes jurídicos comprometidos;
2) Que la lesión que se evita sea inminente o actual, e importante;
3) Que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionalmente por el
sujeto; y,
4) Que el necesitado no tenga por su oficio o cargo, la obligación de afrontar el
peligro.
11.4. La legítima defensa
11.4.1. DEFINICONES
La legítima defensa supone el caso de aquella persona que se defiende de
un agresor ilegítimo apelando a un medio racional conforme a la magnitud de
la agresión y siendo ajena a toda provocación, así por ejemplo, quien se defiende de
un ladrón reduciéndolo mediante el empleo de un arma de fuego. Finalmente,
el estado de necesidad supone la realización de un mal para evitar otro mayor
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inminente a que ha sido extraño, así por ejemplo, aquella persona que mata el perro
del vecino ante la posibilidad inminente de que lastime a un peatón.
11.4.2. PRINCIPIOS
Substitutivo de la defensa pública. Para los clásicos el fundamento se
encuentra en la imposibilidad del Estado para defender el derecho agredido en
ese momento. La defensa privada suplanta a la defensa pública del Estado.
Falta de propósitos antisociales. Para los positivistas el fundamento está en
la ausencia de propósitos antisociales por parte del que se defiende.
11.4.3. Requisitos.
A. Agresión IIegítima.
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Es decir, ir contra el Derecho, además de injusta. Ej., si un demente realiza una
acción injusta, el ofendido puede reaccionar con la legitima defensa. No es admisible
contra actos legítimos. Ej., el delincuente sorprendido flagrantemente que reacciona,
no puede alegar legítima defensa porque la ley permite su captura por quien lo haya
visto. La agresión ilegitima supone:
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El que es agredido no debe haber provocado la agresión. Si es así, es "pretexto de
legítima defensa".
Consiste en que los daños causados en legítima defensa son mayores en el agresor.
Esto se debe apreciar en cada caso concreto, guiado por los requisitos. Si hay
exceso es delito culposo. (CP, 11 párrafo II). La pena sería leve, incluso se llegaría a
impunibilidad.
"Cualquier derecho [engloba todos los derechos] propio o ajeno" (CP, 11 inc. 1).
Cuando se da muerte a mujer adulterina no se puede alegar la legítima defensa por
violación del honor del marido. No hay violación del honor porque ella lo hacía a
ocultas de él, por eso se considera homicidio por emoción violenta" (CP, 254).
Pueden protegerse: los derechos personales (la vida, el honor) y/o los derechos
patrimoniales (propiedad, la posesión, la detentación)
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12. Legítima Defensa Y Estado De Necesidad
Semejanzas
Diferencias
Ejercicio de un derecho.
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"Está exento de responsabilidad el que, en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o
cargo, cumplimiento de un deber o la ley, vulnere un bien jurídico" (CP; 11). Ej.,
chofer que conduce cumpliendo las normas de tránsito y cuidadosamente, atropella a
un peatón que se atraviesa repentinamente, no es responsable, aunque se debe
averiguar y hubo culpa.
13. - LA CULPABILIDAD
CONCEPTO
42
La palabra "CULPABILIDAD " viene del latín "culpabilis" y significa persona digna de
echarle la culpa".
Aristoteles: " La culpabilidad nace del hombre que se aparta de las virtudes"
Vela Treviño: "la culpabilidad", es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que
asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor
de la conducta.
43
"la culpabilidad", en su más amplio sentido puede definirse como el conjunto de
presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta
antijurídica.
En la década del treinta, Max Weber, von Alexander Graf zu Dohna y Hans
Welzel: Apartaron la culpa y el dolo de esta definición. La influencia del positivismo
naturalista en esta construcción, pues el delito se manifiesta como un suceso natural,
que puede ser un fenómeno observado. En el siglo XIX surge la concepción
psicológica de la "CULPABILIDAD "
Es la pérdida del valor de un culpable (juicio de valor sobre el autor, que trae como
consecuencia una acción criminal, conciencia de la antijuricidad de la acción por
parte del autor, en la cual se incluye su responsabilidad.
44
13.1. Función de la culpabilidad:
Quien cumple los requisitos o elementos que hacen aparecer como responsable o
imputable una acción típicamente antijurídica se hace acreedor, desde los
parámetros del Derecho Penal, a una pena para la culpabilidad tiene que presentarse
los siguientes elementos de la culpabilidad :
a) La Imputabilidad
b) El Dolo o culpa
45
Autores clásicos como Gisbert Calabuig y José Ángel Patitó conceptualizan
la imputabilidad como aquel acto humano (acción u omisión) atribuido a una persona;
la obligación de sufrir las consecuencias penales, por la realización de un hecho
delictivo.
Estes son:
46
Ser menor de 16 años. Las disposiciones del CP se aplicarán a las personas
que en el momento del hecho fueren mayores de dieciséis años. A los menores
no se les aplica una pena, sólo una medida de seguridad.
b) El Dolo
Luis Jiménez de Asúa: dice que el dolo es la producción del resultado típicamente
antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con
conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de
causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo
exterior, con la voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que
se requiere.
47
Elemento Cognitivo (conocimiento de realizar un delito)
Elemento Volitivo (voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa:
“El querer de la acción típica”
Tiene que actuar la voluntad.
El individuo tiene que querer hacer.
Elemento Intelectual.
El sujeto debe saber lo que hace y esperar un resultado.
Para que exista dolo tiene que haber estos dos elementos del dolo.
a. Dolo directo
Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho típico, es
decir, el hecho constitutivo de delito. En el dolo directo el autor tiene el total control
mental de querer y saber cuál es la conducta típica que se plantea realizar y la
comete, independientemente de que aquella acción dé sus resultados esperados.
b. Dolo indirecto
Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el hecho delictivo, pero
no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para actuar o
desarrollar la conducta típica.
c. Dolo eventual
Es aquel que se produce cuando el sujeto se representa el hecho como posible,
lejano, pero que podría llegar a ocurrir; no obstante, actúa aceptando dicha
posibilidad.
Teoría de la voluntad
14. LA CULPA
La Culpa es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable, a
consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible, Las
características de la culpa son: la ausencia de dolo, y la infracción de un deber de
cuidado.
48
Es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable, a
consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible.
Zaffaroni dice: Consiste “en el juicio que permite vincular en forma personalizada el
injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que, desde la
teoría del delito, condiciona la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre
éste”.
El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La conducta no se
concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad; la conducta que
individualiza el tipo culposo tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el
tipo doloso.
Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la
forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado.
La culpa puede darse de las siguientes formas:
• Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse.
• Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño (no hacer).
• Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen
conocimientos técnicos especiales.
• Inobservancia de reglamentos: Implica dos cosas: que conociendo las normas estas
sean vulneradas implicando “imprudencia”; o se desconozcan los reglamentos
debiendo conocerse por obligación, implicando ello “negligencia”.
Se distingue entre:
49
La culpa grave: Existe la culpa grave cuando el resultado antijurídico ha podido ser
previsto por cualquier persona (todos pueden preverlo).
La culpa Leve: Que es aquella en que el resultado hubiera sido previsto por persona
diligente.
La culpa levísima: Es aquella en que el resultado hubiera sido previsto por persona
diligentísima. Colinda con el caso fortuito.
ARTICULO 15º.
2.- Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante, esta previsión, lo
realiza en la confianza de que evitará el resultado".
50
Es otro elemento de la culpabilidad. y es Toda conducta del ser humano debe
respetar lo que dice la ley.
En excepciones algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas
Causas De Inimputabilidad (CP, 17, 5) que son: La enfermedad mental, la grave
insuficiencia de la inteligencia, la grave perturbación de la conciencia o en su caso
ser menor de 16 años.
"Actio Liberae In Causa" (CP, 19). Las acciones libres en causa son aquellas en que
el sujeto provoca voluntariamente su incapacidad con el fin de cometer un hecho o
de procurarse una excusa. La imputabilidad debe retrotraerse al momento en que se
tomó la decisión de quedar incapaz.
51
(CP, 5), excepto los enfermos mentales, de los que sufran grave perturbación de la
conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia (CP, 17).
52
Son causas de inculpabilidad: 1. (Error de hecho) El error esencial e invencible sobre
las circunstancias determinantes del hecho. Si el error fuere imputable al agente,
será sancionado cuando la ley lo configure como delito culposo.
16. LA PENALIDAD
La penalidad es la privación o restricción de bienes juridicos Impuesta conforme a la
ley por los órganos Jurisdicciónales al culpable de una Infracción penal.
53
Constancio Bernardo de Quiroz; define a la Pena como la reacción social
jurídicamente organizada contra el delito.
Toda pena consiste en infligir un mal. Lo cierto es que desde una perspectiva
puramente material la pena es una privación de bienes. Ese mal ha de consistir en la
privación de un derecho o bien jurídico.
Ese mal sólo puede imponerse como consecuencia de una infracción de la Ley a la
persona responsable de la misma, es así porque expresa una reprobación o
reproche ante la violación de la norma, y se inflige precisamente como castigo a su
autor, por último la pena ha de ser administrada por las autoridades establecidas al
efecto por la Ley y mediante el procedimiento legalmente establecido.
Toda conducta típica antijurídica y culpable es punible por regla, excepto cuando:
54
La causa de la pena es el delito cometido. La esencia, es la privación de un bien
jurídico. El fin es evitar el delito a través de la prevención general o especial.
La penalidad o punibilidad es, por tanto, una forma de recoger y elaborar una serie
de elementos o presupuestos que el legislador, por razones utilitarias (di versas en
cada caso), puede exigir para fundamentar o excluir la imposición de una pena y que
solo tienen en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuridicidad, ni a la
culpabilidad, y su carácter contingente, es decir, solo se exigen en algunos delitos
concretos. También en la penalidad existen causas que la fundamentan (las
llamadas condiciones objetivas de penalidad) y causas que la excluyen (las llamadas
causas de exclusión o anulación de la penalidad o excusas absolutorias).
Finalmente, trataremos de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, de
difícil encuadre sistemático en la teoría general del delito.
55
estupro y rapto (art. 309, 313), la querella del ofendido en la calumnia e injuria
(art.283, 282)
La penalidad también puede ser excluida en algunos casos en los que el legislador
ha considerado conveniente no imponer una pena, a pesar de
causas vinculadas a la persona del autor y que, por lo tanto, solo le afectan
se consideran tales: el artículo 104 Ins. 4, por el que quedan exentos de penas los
rebeldes o sediciosos que revelaren la rebelión o sedición a la autoridad
legítima: el artículo 204 que declara exento de responsabilidad penal al librador del
cheque o talón que lo hiciese efectivo en el plazo de cinco días contados a partir de
la fecha de su presentación al cobro.
56
pronunciamiento de forma que su apreciación impide la continuidad del proceso o la
condena del acusado, si se llega a apreciar en la sentencia.
Difícil es, sin embargo. reconducir las distintas causas citadas en el Artículo 104 a un
denominador común. Las dos primeras (la muerte del reo y el cumplimiento de la
condena) son tan evidentes que no necesitan rnayor explicación, ni hacía falta que la
ley las mencionara. Las otras causas recogidas son, en cambio, menos evidentes y
merecen una mayor explicación.
La impunidad
57
(derogado por el articulo 44 de la ley N.º 1674, del 15 de diciembre de 1995, Ley
contra la violencia en la familia o Domestica)
Esas circunstancias son las que rodean a la “persona del autor y que, por lo tanto,
solo le afectan solo a él y no a los demás participantes del delito.” (Muños Conde).
Por eso, en puridad, a estas circunstancias se debe denominar: Causas Personales
de Impunidad.
Razones
¿Por qué? Por razones de utilidad pública (Jiménez de Azua), de política criminal
(Reyes Echandía) o de oportunidad política (Sainz Cantero).
Por ejemplo, en el Código Penal boliviano en el Art. 204 del régimen penal del
cheque en blanco el autor ya no es considerado delincuente si paga en 72 horas de
descubierto, esto con el objeto de facilitar a la víctima la recuperación del importe
adeudado. Así también en el delito en la violación el delincuente deja de ser tal, si se
casa con el sujeto pasivo del delito. Entonces se declara la exención de la pena para
la consecución de un valor supremo de la sociedad: la paz.
En causas De Impunidad tenemos:
58
El delincuente deja de ser tal si paga en el delito de incumplimiento de deberes
de asistencia familiar (Código Penal boliviano Art. 249); si vuelve en los delitos
de abandono de mujer embarazada o abandono de familia (Código Penal
boliviano Art. 250, 248); si se casa con el sujeto pasivo en el delito de violación.
17. CODELINCUENCIA
La codelincuencia es la infracción penal cometida por varias personas que se
ponen de acuerdo dividiendo entre sí sus esfuerzos para realizar un delito. El delito
se presenta como fruto de la cooperación de varios delincuentes, por ejemplo el
narcotráfico.
Autor, Coautor
En Derecho Penal, el autor es el sujeto activo del delito. Así el Código Penal
boliviano en su Art. 20 dice:
" Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de
otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no
habría podido cometerse el hecho jurídico doloso. "
Coautor es:
" Aquel que presta una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido
cometerse el hecho antijurídico doloso. "(Código Penal Art. 20).
59
Autores directos (o inmediatos), son los que en sus actos reúnen todos los
elementos del delito. Estos autores directos pueden ser: Por ejecución, toma parte
personal y activa en el delito. Por cooperación, ayudan a la comisión del delito
sabiéndolo. Por coacción, ayudan constreñidas por violencia moral o física a cometer
un delito.
El autor mediato.-
" es aquel que solamente se sirve de otro como instrumento para la realización del
delito. " (Código Penal boliviano Art. 20, párrafo II).
60
Jurídicas, Políticas Y Sociales, Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 24ª, 1997, página
198.)
Identificación e individualización.
Descartar inimputables.
Considerar móviles.
Considerar la influencia de la masa sobre cada uno.
61
Las circunstancias especiales son particularidades de cada delito. La pena para la
violación de papeles y correspondencia privados (CP, 300) es de 1 año, si se divulga
su contenido la pena se eleva a 2 años.
Las circunstancias en el Código Penal boliviano son (CP, 38, 39, 40, 41, 44, 45):
Las circunstancias que permitan apreciar la personalidad del autor y la gravedad del
hecho (CP, 38).
62
17.7. Personalidad del Autor y Naturaleza del Delito
Para conocer la personalidad del autor nos debemos abocar a las circunstancias
como:
Educación y cultura
Conducta anterior y posterior al hecho.
Si había premeditación o motivo social.
Si hubo alevosía y ensañamiento.
La naturaleza de la acción.
Las medios empleados.
La extensión del daño causado y del peligro corrido.
63
Circunstancias Agravantes
Generalidades
El Iter Criminis (camino del delito), también conocido como grados de desarrollo del
delito, lo que significa que, cuando inicia y cuando termina el delito, es decir, es un
proceso de realización del delito, tanto interna como externa propia del
comportamiento humano. La misma que presenta una consecuencia jurídico-penal
por lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados.
64
sino también por el profundo abismo que separa en último caso los pensamientos del
hecho
Concepto
En palabras de PAVÓN VASCONCELOS, el iter criminis, que no es otra cosa que las
fases a través de las que se desarrolla el fenómeno jurídico al que llámanos delito,
éste como producto del hombre tiene un proceso que transita por etapas a las que en
conjunto llámanos el iter criminis, que va desde a ideación hasta el agotamiento.
Para Carlos PARMA, el iter criminis es el derrotero que recorre el delito desde la idea
del autor, hasta que culmine plenamente objetivado en el mundo exterior.
Fases
El delito tiene un proceso dentro del Derecho penal denominado iter criminis. El delito
comienza en la esfera interna del sujeto, como la ideación – deliberación – resolución
o decisión. Aquí, termina la fase interna y da comienzo a la fase externa con los
actos preparatorios – actos de ejecución (tentativa) – consumación – agotamiento.
Como bien señala la doctrina penal, el “agotamiento” no es relevante para el Derecho
penal, dado que el delito ya está consumado, desde luego, no se descarta una
posición minoritaria que señala al “agotamiento” como parte de la fase de ejecución.
65
El estudio del iter criminis consistirá, por lo tanto, en establecer cuáles son estas
fases del delito, así como en determinar qué importancia tiene cada una de ellas
desde el punto de vista del derecho penal, es decir, constatar si el derecho penal va
a intervenir o no en todos y cada uno de estos momentos imponiendo sanciones, y,
en su caso, cual es el fundamento de dicha intervención. En ese sentido tenemos:
Fase interna
En esta etapa hay una lucha interna entre la idea y la repulsa moral al delito, puede
el hombre por su inclinación al bien –según nuestra particular apreciación de la
conducta humana– rechazar la reflexión criminal, como puede acontecer que los
mecanismos de inhibición no sean suficientes y el hombre resuelva en su intimidad
(subjetividad) delinquir.
66
Entonces, en los tres momentos de la fase interna del delito son irrelevantes para el
Derecho penal, no son punibles; es decir, el pensamiento no delinque, la misma que
se traduce en el aforismo “cogitaciones poenam nemo patitur”.
Fase externa
a) Actos preparatorios.- Los actos preparatorios del delito son actos exteriores que
no consisten en la ejecución sino en la preparación de un hecho delictivo. Se
encuentran, pues, en su estadio conceptualmente anterior a la ejecución: en el
estadio de preparación que precede a la realización ejecutiva. Estos actos son, por
regla general, impunes. Únicamente, en algunos delitos especialmente relevantes, el
legislador decide sancionar (no solo su ejecución, sino también) su preparación. El
citado autor nos da a entender que en ciertos delitos son punibles, ello se traduce a
partir de las razones político-criminales, entre ellas tenemos: la conspiración,
proposición o provocación respectivamente.
Los actos preparatorios carecen de relevancia para el Derecho penal, son impunes,
en otras palabras, presentan un insuficiente contenido delictivo. En palabras de
MAURACH, en ciertos casos, no alcanzan siquiera la zona de lo típico, y en otros no
llenan el cuadro rigurosamente circunscrito de la figura legal. Y puesto que la
conminación penal decide no solo como, sino también si debe castigarse una
conducta, estas acciones en principio serán irrelevantes para el derecho penal.
Los actos de ejecución, que representa el límite superior en la fase externa del iter
criminis, si carece de relevancia penal, es decir, son punibles las conductas
concretas o exteriorizadas como tal.
67
c) Consumación.- Según FIANDACA y MUSCO, el concepto de consumación
expresa técnicamente la completa realización de todos los elementos constitutivos de
una variedad delictiva, esto es, cuando el hecho completo corresponde enteramente
al modo legal delineado en la norma penal en cuestión. En el mismo sentido
ALCÓCER, la consumación surge cuando se cumple totalmente los requisitos
exigidos por el tipo. No obstante, este momento no solo debe comprenderse desde
una visión estrictamente formal, sino también material.
68
ANALISIS
DE
EXPEDIENTE
69
IDENTIFICACION DEL EXPEDIENTE
Nurej. 20309926
70
sexo masculino, identificado como Edwin Mamani Loza el mismo en posición de
cubito dorsal a la revisión externa del cadáver se aprecia una herida punzo cortante
en la región torácica lado derecho presumiendo como causa de muerte shock
hipovolémico el mismo se encontraba sin signos vitales. Motivo por el cual se
procedió al levantamiento legal del cadáver.
En consecuencia, se procedió al arresto del hijo del fallecido Wilmer Mamani Pazcaja
de 19 años de edad, aparentemente le habría causado la herida punzo cortante a
Edwin Mamani Loza (fallecido0), que ahora se encuentra en celdas de la FELCC
esperando su situación procesal.
4. RELACIÓN DE DERECHO
De acuerdo a los antecedentes mencionados, teniendo en cuenta la fase de
investigación realizada al efecto, el Ministerio Publico conforme al Código Penal, con
las facultades y potestades determinadas por los art. 225 de la Constitución Política
del Estado con relación a los art. 16, 54, 70, 71, 72, 73, 279, 297, 300, 301 en su
núm. I) y 302 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 2, 5 núm. 1) y 3); 12
numeral 1), 2) y 3); 38 y 40 numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Penal imputado a Wilmer Mamani Pazcaja por el delito de Parricidio, previsto en el
art.253 del Código Penal (boliviano).
71
Con relación a las Medidas Cautelares a aplicar al imputado WILMER MAMANI
PAZCAJA, el Ministerio Publico, deja constancia que se ampliará la fundamentación
oralmente en audiencia pública, a efectos que tenga en cuenta al proveer.
Manifestándose que existen los presupuestos legales determinados por el Art. 233
en su numeral 1) con la existencia de indicios suficientes que determinan la
existencia del hecho denunciado y la participación del Imputado en el hecho descrito
por el Artículos 251 núm. del Código Penal, así como lo determinado por el Art. 233
inc.2) con relación a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, lo que hace
previsible aplicar en este caso la detención preventiva.
72
abstraerse de las investigaciones pudiendo salir de territorio nacional o permanecer
oculto, conocedor de los hechos investigados, Art. 234 numeral 10) en virtud que el
ahora imputado ocasiono una muerte violenta constituyéndose en peligro efectivo
para los familiares de la víctima y de la misma manera para la sociedad.
73
PREVENTIVA en el centro de Rehabilitación de Qalauma de la ciudad de Viacha, a
cuyo efecto expídase el mandamiento correspondiente.
La detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se tramita
el proceso.
74
6.1 ACUSACION FISCAL
Por el Acta de Registro del Lugar de los hechos de fecha 16/09/2019 elaborado por
el Sgto. Freddy Lopez Aruquipa y Sof. Hugo Casas C. Investigadores de la FELCC El
Alto, se tiene que el levantamiento del cadáver, es el domicilio ubicado calle
Mejillones entre Reyes de la zona Senkata 79 N° 1581, en el interior del domicilio ya
referido, donde en el lugar observan un cuerpo de sexo masculino identificado como
Edwin Mamani Loza de 35 años de edad con una herida punzo cortante a la altura
del tórax, llegando en el lugar a colectar una polera de color rosada con mancha
hemática y un cuchillo de mesa con mango celeste con manchas rojizas; tal como se
puede observar del Informe Técnico de Registro del Lugar de los Hechos y autopsia
médico legal, elaborado por el Sgto. Hugo Casas Coyo.
Que, por el Certificado de Defunción de fecha 17/09/2019, emitido por la Dra. Rita
Fernandez Sullcani, quien concluye como causa de la muerte "1.- SHOCK
75
HIPOVOLEMICO. 2.- LACERACION PULMONAR. 3.- TRAUMATISMO TORACICO
ABIERTO POR ARMA PUNZO CORTANTE."
Respecto a la autoría, el Art. 20 del código Penal refiere que "...son autores quienes
realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que
dolosamente presten una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido
cometerse el hecho antijurídico doloso...".
La presente Acusación Formal tiene como fundamento legal el Art. 225 pár. I, II de la
Constitución Política del Estado, los Arts. 5, 8, 12, 40, núm. 11 y 21, de la Ley
Orgánica del Ministerio Publico Ley No.260; los arts. 14, 20 y 253 del Código Penal
vigente, arts. 73 y 323 inc. 1), 393 Bis, 393 Ter núm. 3, 393 quater de la Ley 1970
Código de Procedimiento Penal.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
76
B) PRUEBA TESTIFICAL GRAFICA
C) PRUEBA PERICIAL
SENTENCIA
Se advierte a las partes que, en caso de sentirse agraviadas con esta sentencia, una
vez notificadas en forma legal, pueden interponer el recurso de apelación restringida
en el plazo de 15 días, de conformidad al artículo 408 del Código de Procedimiento
Penal.
Art. 115, 116, 119. 120 y 121 de la Constitución Política del Estado.p
Art. 6, 171, 173, 340, 342, 343 y 344 y siguientes, 357, 359, 360, 361, 362 y 365 del
Código de Procedimiento Penal.
78
6. ACTA DE AUDIENCIA DE LECTURA DE SNETENCIA 30 de diciembre del
2019 a hrs. 09:30
- ACCION
- TIPICIDAD
- ANTIJURICIDAD
- IMPUTABILIDAD
PUNIBLE porque esta conducta como consecuencia tiene una sanción penal a la
que deben ser sometido el ahora acusado.
79
mismo cuerpo legal, todo de acuerdo artículo 323 inc. 1) del Código de
Procedimiento Penal.
ITER CRIMINIS
Art. 115, 116, 119. 120 y 121 de la Constitución Política del Estado.
Art. 6, 171, 173, 340, 342, 343 y 344 y siguientes, 357, 359, 360, 361, 362 y 365 del
Código de Procedimiento Penal.
BIBLIOGRAFIA
(https://lopezvaldezabogados.com/opiniones-sobre-derecho-penal-del-maestro-
marco-antonio-lopez-valdez/teoria-general-del-delito.html)
(Núñez de Arco, J. La Víctima, Capítulo I, Editorial Proyecto Sucre Ciudad
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(https://forojuridico.mx/teoria-del-delito/#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20del
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(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-
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(MACHICADO, Jorge, Concepto del Delito, La Paz, Bolivia: Apuntes Jurídicos®,
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[1] WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán – Parte General. Traducción por Juan
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[2] Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel. Derecho Penal – Parte General, Ara
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[3] MORENO TORRES, María Rosa. La tentativa de delito en la legislación penal
española, En: Teoría del delito, Instituto Pacifico, Lima, 2015, p. 276
[4] POLAINO NAVARRETE, Miguel, ob. cit., p. 572
[5] ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Derecho Penal – Parte General, Ara
Editores, Lima, 2006, p. 164
[6] POLAINO NAVARRETE, Miguel, ob. cit., p. 573.
[7] MAURACH, Reinhart. Tratado de derecho penal, traducido por Juan
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https://www.enfoquederecho.com/2021/05/19/el-iter-criminis-en-el-derecho-
penal/#_ftn3
https://jorgemachicado.blogspot.com › ...
81
Benjamín Miguel Harb DERECHO PENAL
Https//Jorgemachiocado.blogspot.com
Código Penal Boliviano actualizado
82
ANEXOS DE
EXPEDIENTE
83