LD534 - Contratos Mercantiles PDF

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FMIC UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Segunda Edición. 2005

Copyright © 2002
Primera Edición. 2002
Por Alfonso Trinidad García
Cuernavaca, Morelos.

Los derechos de esta obra son propiedad de:


Fundación Morelense de Investigación y Cultura, S.C.
Coronel Ahumada Nº 33 Col. Lomas del Mirador
62350 Cuernavaca, Morelos, México.

Queda hecho el depósito que marca la Ley.

Derechos Reservados.

Impreso en México.

CONTRATOS MERCANTILES LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA


FMIC UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

FUNDACIÓN MORELENSE DE

INVESTIGACIÓN Y CULTURA S. C.

UNIVERSIDAD MEXICANA

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

MANUAL DE AUTOESTUDIO

CONTRATOS MERCANTILES

LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA

CONTRATOS MERCANTILES LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA


FMIC UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

ÍNDICE
Pág.

I. INTRODUCCIÓN.................................................................... 7

II. INSTRUCCIONES DE MANEJO............................................ 9

III. OBJETIVO GENERAL............................................................ 11

IV. CONTENIDO TEMÁTICO...................................................... 13

UNIDAD I
OBLIGACIONES CIVILES Y MERCANTILES…………………… 21

UNIDAD II
FORMA EN LOS CONTRATOS MERCANTILES……………….. 59

UNIDAD III
COMPRAVENTA MERCANTIL……………………………………. 71

UNIDAD IV
COMPRAVENTA INTERNACIONAL CON ARREGLO
A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS
DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE
MERCADERÍAS……………………………………………………… 84

UNIDAD V
CONTRATO DE SUMINISTRO……………………………………. 93

UNIDAD VI
CONTRATO ESTIMATORIO O DE CONSIGNACIÓN…………. 111

UNIDAD VII
CONTRATOS BANCARIOS……………………………………….. 124

UNIDAD VIII
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO……………. 146

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UNIDAD IX
CONTRATO DE TRANSPORTE……………………………………. 164

UNIDAD X
CONTRATO DE SEGURO…………………………………………… 187

UNIDAD XI
CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS………………………. 210

UNIDAD XII
CONTRATO DE COLABORACIÓN. EL CONTRATO
DE COMISIÓN MERCANTIL………………………………………… 226

UNIDAD XIII
CONTRATO DE EDICIÓN…………………………………………… 255

UNIDAD XIV
CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO…………………………. 266

UNIDAD XV
CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO………………………… 273

UNIDAD XVI
CONTRATO DE FRANQUICIA……………………………………… 281

UNIDAD XVII
CONTRATO DE GARANTÍA………………………………………… 289

V. GLOSARIO.............................................................................. 306

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA......................................................... 312

VII. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN........................................... 313

VIII. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE MANUAL………… 318

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I. INTRODUCCIÓN

Esta obra tiene como finalidad conducir al estudiante autodidacta, al


aprendizaje de la asignatura de Contratos Mercantiles, dentro de la
enseñanza abierta de la UMED.

El desarrollo temático, incluido en este Manual de Autoestudio se ha


elaborado siguiendo un método analítico sintético y bajo la dogmática
jurídica-mercantil con el fin de estudiar la forma, el contenido y la
regulación de los Contratos Mercantiles.

En la clasificación del derecho en general, los Contratos Mercantiles se


encuentran dentro del área del Derecho Privado, ya que están
regulados por todas las normas del Derecho Mercantil y de manera
supletoria por el Derecho Civil, por lo que es importante tomar en
cuenta la distinción que se hace, entre contratos civiles y mercantiles y
las obligaciones que se derivan de dichos contratos.

Los Contratos Mercantiles son útiles para la realización de distintos


actos jurídicos, dentro de las relaciones entre comerciantes nacionales
y extranjeros, también se debe de tomar en cuenta aspectos
internacionales como los establecidos en la Convención sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías: CIF, FOB,
FAS, CF.

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II. INSTRUCCIONES DE MANEJO

El Derecho Mercantil en su dinámica se ha vuelto complejo y


especializado, por lo que cada uno de los contratos que regula serían
materia de un estudio minucioso, pero este trabajo solo abarca lo más
importante de acuerdo a los dispositivos legales en vigor. Es una
exposición sistemática, de conceptos, elementos, objetivos y
comentarios teórico-prácticos, operaciones y convenciones que se
encuentran comprendidos en el programa de estudio de la materia
respectiva.

Siguiendo los lineamientos del material preparado por la institución, en


este Manual se incluyen:

a) Unidades. (17)
b) Glosario.
c) Bibliografía.
d) Actividades de Aplicación.

Cada una de las unidades comprende:

- Presentación.
- Objetivo de la Unidad.
- Contenido.
- Autoevaluación.
- Cuadro Resumen.

Por lo anterior es necesario explicar al alumno la manera de utilizar el


presente Manual de Autoestudio:

En primer lugar deberá leer el Índice con la finalidad de observar tanto


el contenido como la organización del material.

En segundo lugar analizará cada una de las partes en que se divide a


fin de familiarizarse con el Manual.

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10

A continuación, iniciará en el estudio de las Unidades e irá avanzando


de acuerdo a sus posibilidades.

La evaluación de cada Unidad se realizará a través de un cuestionario


de Autoevaluación con preguntas elaboradas en el material contenido
en el Manual de Autoestudio.

Al finalizar el desarrollo del Contenido Temático, se incluye un Glosario


para que el alumno consulte en caso necesario los conceptos más
usuales en el curso.

La Bibliografía Básica abarca los textos indispensables básicos para el


estudio de esta materia.

Cabe destacar la importancia de que el alumno realice las lecturas y


ejercicios sugeridos en las Actividades de Aplicación a efecto de
consolidar los conocimientos.

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11

III. OBJETIVO GENERAL

ANALIZARÁ Y EXPLICARÁ LA

NATURALEZA JURÍDICA, PRINCIPIOS,

EFECTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS

CONTRATOS MERCANTILES TÍPICOS Y

ATÍPICOS EN EL SISTEMA JURÍDICO

MEXICANO, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y

RÉGIMEN LEGAL DE LOS MISMOS.

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13
IV. CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD I
OBLIGACIONES CIVILES Y MERCANTILES

I.1 Fuentes de las obligaciones mercantiles.


I.2 Contratos Mercantiles. Su clasificación.
I.3 Distinción entre contratos civiles y mercantiles.
Análisis del Artículo 75 del Código de Comercio.
I.4 Obligaciones mercantiles.
I.5 Generalidades de los Contratos Mercantiles.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD II
FORMA EN LOS CONTRATOS MERCANTILES

II.1 Perfeccionamiento de los contratos entre presentes.


II.2 Perfeccionamiento de los contratos entre ausentes.
II.3 Eficacia del teléfono, telégrafo, telex y fax.
II.4 Los contratos de adhesión. Contratos tipo. Uso de formularios.
II.5 Aprobación administrativa de algunos de los Contratos Mercantiles
importantes en la vida económica del país.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD III
COMPRAVENTA MERCANTIL

III.1 Concepto del contrato de compraventa civil y los elementos


que se le adicionan para hacer una compraventa mercantil.
III.2 Distinción entre los contratos de compraventa civil y mercantil.
III.3 Por qué es importante la distinción entre los contratos civiles y
mercantiles.

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14

III.4 Elementos reales.


III.5 Elementos formales.
III.6 Incumplimiento del contrato.
III.7 Teoría del riesgo.
III.8 Modalidades de la compraventa.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD IV
COMPRAVENTA INTERNACIONAL CON ARREGLO A LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS

IV.1 Compraventa de plaza a plaza y contra documentos.


IV.2 Compraventas CIF, FOB, FAS, CF.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD V
CONTRATO DE SUMINISTRO

V.1 Concepto.
V.2 Mercantilidad del contrato.
V.3 Naturaleza jurídica.
V.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
V.5 Elementos reales.
V.6 Semejanzas y diferencias con la compraventa.
V.7 Características del contrato de suministro.
V.8 La suscripción. Su concepto: generalidades y diferencias con el
contrato de suministro.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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15

UNIDAD VI
CONTRATO ESTIMATORIO O DE CONSIGNACIÓN

VI.1 Concepto.
VI.2 Naturaleza jurídica.
VI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.
VI.4 Características.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD VII
CONTRATOS BANCARIOS

VII.1 Contrato de depósito.


VII.2 Contrato de apertura de crédito.
VII.3 Contrato para el descuento bancario de documentos.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD VIII
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

VIII.1 Antecedentes generales.


VIII.2 Antecedentes en México.
VIII.3 Clasificación del arrendamiento financiero.
VIII.4 Características.
VIII.5 Elementos esenciales.
VIII.6 Obligaciones del arrendamiento financiero.
VIII.7 Conservación de los bienes.
VIII.8 Uso convenido.
VIII.9 Selección del proveedor y de los bienes.
VIII.10 Vicios o defectos ocultos.
VIII.11 Pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor.
VIII.12 Operaciones terminales.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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16

UNIDAD IX
CONTRATO DE TRANSPORTE

IX.1 Concepto.
IX.2 Mercantilidad del contrato.
IX.3 Marco jurídico.
IX.4 Clasificación.
IX.5 Campos de operación: terrestre, marítimo, aéreo.
IX.6 Transporte terrestre de cosas.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD X
CONTRATO DE SEGURO

X.1 Concepto.
X.2 Elementos personales: Derechos y obligaciones.
X.3 Mercantilidad del contrato.
X.4 Elementos reales.
X.5 Elementos formales.
X.6 Interés económico.
X.7 Riesgo y siniestro.
X.8 El principio de exquisita buena fe.
X.9 Aviso del siniestro y exigibilidad del crédito.
X.10 Coaseguro y reaseguro.
X.11 Seguro de cosas.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD XI
CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS

XI.1 Seguro de personas.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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17

UNIDAD XII
CONTRATO DE COLABORACIÓN. EL CONTRATO DE COMISIÓN
MERCANTIL

XII.1 Concepto.
XII.2 Mercantilidad del contrato.
XII.3 Elementos personales: Principales derechos y obligaciones.
XII.4 Elementos reales.
XII.5 Elementos formales.
XII.6 El expedicionario.
XII.7 Cláusula de autoentrada o consigo mismo.
XII.8 Cláusula de credere.
XII.9 Causas de extinción del contrato.
XII.10 La comisión en relación con los contratos de agencia mercantil,
mediación y correduría privada.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD XIII
CONTRATO DE EDICIÓN

XIII.1 Concepto.
XIII.2 Mercantilidad del contrato.
XIII.3 Elementos: Personales: Derechos y Obligaciones.
XIII.4 Elementos reales.
XIII.5 Elementos formales.
XIII.6 Registro de la obra.
XIII.7 La obra futura.
XIII.8 Causas de extinción del contrato.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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18

UNIDAD XIV
CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO

XIV.1 Concepto.
XIV.2 Mercantilidad del contrato.
XIV.3 Naturaleza jurídica.
XIV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XIV.5 Elementos reales.
XIV.6 Elementos formales.
XIV.7 Características.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD XV
CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO

XV.1 Concepto.
XV.2 Mercantilidad del contrato.
XV.3 Naturaleza jurídica.
XV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XV.5 Elementos reales.
XV.6 Elementos formales.
XV.7 Características.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

UNIDAD XVI
CONTRATO DE FRANQUICIA

XVI.1 Concepto.
XVI.2 Mercantilidad del contrato.
XVI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XVI.4 Elementos reales.
XVI.5 Naturaleza jurídica.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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19

UNIDAD XVII
CONTRATO DE GARANTÍA

XVIII.1 Fianza.
XVIII.2 Prenda.
XVIII.3 La prenda tácita.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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UNIDAD I

OBLIGACIONES CIVILES Y MERCANTILES

PRESENTACIÓN

La presente unidad establece las diferencias básicas entre los


contratos civiles y los Contratos Mercantiles, atendiendo a lo que dicen
los juristas, la obligación mercantil no es diferente de la obligación civil,
en cuanto a su concepción puesto que ambas las une el vinculo jurídico
que surge entre la persona que está sujeta a otra por una prestación,
un hecho es semejante en ambas obligaciones, sin embargo se
presenta una diferencia importante en el objeto jurídico.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Analizar y explicar que son las obligaciones mercantiles y


sus fuentes. Asimismo comprender el concepto de contrato
mercantil y conocer su clasificación, su diferencia con los
contratos civiles a partir del análisis del artículo 75 del
Código de Comercio.

CONTENIDO

I.1 Fuentes de las obligaciones mercantiles.


I.2 Contratos Mercantiles. Su clasificación.
I.3 Distinción entre contratos civiles y mercantiles. Análisis del
Artículo 75 del Código de Comercio.
I.4 Obligaciones mercantiles.
I.5 Generalidades de los Contratos Mercantiles.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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22

I.1 Fuentes de las obligaciones mercantiles.

En nuestro sistema jurídico mexicano, son fuentes de las obligaciones


mercantiles el contrato, la ley, la declaración unilateral de la voluntad, la
responsabilidad objetiva, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de
negocios y el acto ilícito.1

Así pues para nosotros sólo son fuentes directas o inmediatas de las
obligaciones mercantiles las siguientes:

A). El CONTRATO. Es la fuente por excelencia de las obligaciones


mercantiles, etimológicamente su significado proviene “del latín
contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, lograr,
concentrar”.2

CONTRATO. Es una acto jurídico bilateral que se constituye por el


acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas
consecuencias jurídicas (creación o transmisión de derechos y
obligaciones) debido al reconocimiento de una norma de derecho.3

El contrato está definido en los Arts. 1792 y 1793 del Código Civil del
D.F. y conforme a tales preceptos, “el contrato es una especie del
género convenio y que el primero de tales vocablos sólo debe
emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de los
cuales se producen o transfieren obligaciones o derechos; cuando se
modifiquen o extingan obligaciones, será menester el empleo de la
palabra convenio”. 4

1
Arturo Díaz Bravo. “Contratos Mercantiles”. Sexta Edición. Edit. Harla. México.1998. p. 6.
2
Diccionario Jurídico Mexicano.5.Edición. Edit . UNAM. México. 1995. p. 691.
3
Ibidem.
4
Arturo Díaz Bravo. “Contratos Mercantiles”. Sexta Edición. Edit. Harla. México.1998. p. 9.

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23

B). LA LEY COMO FUENTE ESPECÍFICA DE OBLIGACIONES.


RESPONSABILIDAD Y DEBERES PRECONTRACTUALES.

La ley es fuente de las obligaciones mercantiles pero no nos referimos


a ella como fuente genérica, sino como fuente especifica de ciertas
obligaciones; así el Art. 1802, Código Civil del D.F., cuando confiere al
supuesto celebrante de un contrato no ratificado el derecho de exigir
daños y perjuicios al gestor cuya actuación contractual no sea ratificada
por el supuesto representado. Aquí la única fuente de obligación a
cargo del gestor oficioso es la ley y no el contrato, que, a la postre,
resulta inexistente. Ya que “el contrato ésta, primeramente, sujeto a la
condición suspensiva de su ratificación por el aparente representado;
de no producirse tal ratificación, el contrato será inexistente por falta de
consentimiento (Arts. 1794, Fracción I y 2224) y no nulo por no darse
ninguno de los supuestos de ilicitud, falta de forma, error, dolo,
violencia, lesión o incapacidad previstos por los Arts. 2225, 2228 y
siguientes”.5

La ley es la única fuente de obligaciones, en los siguientes casos:

El derecho de exigir al remiso el cumplimiento de sus obligaciones


contractuales, el pago de daños y perjuicios (Art. 2104, Código Civil del
D.F.). Elaboración de inventario de equipo de cómputo en los planteles
de la UMED o interés (Art. 362 Código de Comercio).

La obligación, por parte del que acepta un pago indebido, de abonar


intereses legales sobre las sumas percibidas (Art. 1884, Código Civil
del D.F.).

El derecho que asiste al comisionista de hacer vender los efectos


recibidos del comitente cuando el valor presunto de los mismos no
baste para cubrir los gastos de transporte y recibo de ellos (Art. 279-I,
Código de Comercio).6

5
Ibidem. p.p. 9 y 10.
6
Ibidem. p. 10.

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24

También la ley es fuente única en ocasiones, de acciones judiciales


para obtener la modificación de obligaciones contractuales asumidas
de forma diversa e incluso de obligaciones literalmente estipuladas
precisamente de forma contraria y en pocos casos, para beneficiarse
con la nulidad.7

Existen varios ejemplos de los tres casos mencionados en el párrafo


anterior y se encuentran en las siguientes leyes:

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: “Aunque las


partes en un contrato de compraventa en abonos hayan estipulado la
forma de pago, cuando después de haber pagado más de la tercera
parte del precio o del número total de pagos convenidos, el comprador
incurra en mora, tendrá derecho, a pesar de la exigencia de rescisión
por parte del vendedor de optar entre tal rescisión o el
cumplimiento del contrato mediante el pago del adeudo vencido más el
de las prestaciones que procedan”. (Art. 71 de dicha ley).8

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA: “La adquisición de acciones de


una sociedad por parte de un extranjero en contravención de la LIE,
faculta a la emisora para negar el pago de dividendos”. (Art.37).9

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES: “Es nulo todo


pacto que restrinja la libertad de voto de los accionistas. (Art.198)”. 10

También la ley se ha venido convirtiendo en fuente de la obligación de


contratar, en los casos en que exige la celebración de ciertos contratos
como medio para obtener determinadas consecuencias. Así como por
ejemplo: la LVGC, que en su Artículo 127 exige que los transportistas
de pasajeros contraten un seguro de responsabilidad civil o un depósito
en garantía para hacer frente a la obligación que les incumbe como

7
Ibidem. p. 10.
8
Ibidem. p. 10.
9
Ibidem. p. 10.
10
Ibidem. p. 10.

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responsables de la muerte, de lesiones de los pasajeros y de los daños


a sus equipajes.11

Respecto de los llamados deberes precontractuales la ley no es muy


clara, ya que sólo establece que respecto de “los tratos previos a la
celebración de un contrato exigen ambas partes dos cosas: A).- las
mismas diligencias de buena fe, y B).- la imposibilidad de romper los
arreglos previos, salvo que para ello exista causa justificada, en la
inteligencia de que el incumplimiento de cualquiera de ambos deberes
finca responsabilidades a su autor. Como pudo apreciarse, los
respectivos fundamentos legales no siempre ofrecen la deseable
claridad y por lo que hace a la naturaleza jurídica de las
responsabilidades, se discute si es contractual, extracontractual o
asume algún otro carácter”.12

Por lo anterior, es bueno aclarar que “la fuente de la obligación a cargo


de quien actúa con dolo o mala fe en los tratos previos a un contrato es
el acto o actos ilícitos que ulteriormente cause daño a su contraparte
(Artículo 1910 Código Civil del D.F.); en cambio, la fuente de la
obligación que asiste al proponente del mismo es promesa unilateral de
celebrarlo (Arts. 2244, 2245 Código Civil del D.F.).13

C). LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD COMO FUENTE


DE OBLIGACIONES MERCANTILES.

Corresponde ahora hacer el análisis de otra fuente especial más de


obligaciones mercantiles:

LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. Se entiende por


ella: “la exteriorización de voluntad que crea en su autor la necesidad
jurídica de conservarse en aptitud de cumplir por si o por otro
voluntariamente una prestación de carácter patrimonial pecuniario o

11
Ibidem. p. 10.
12
Ibidem. p. 13.
13
Ibidem. p. 13.

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moral, a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir o


si existe, aceptar”.14

Es una fuente limitada a los casos expresamente señalados en la ley.

“Una de las principales manifestaciones más generalizadas de la


declaración unilateral de la voluntad es la consistente en las
promociones y ofertas. Por promoción entiende el Artículo 46 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor el ofrecimiento al público de
bienes o servicios con el incentivo de proporcionar adicionalmente a
otro bien o servicios de cualquier naturaleza, en forma gratuita, a precio
reducido o al mismo precio, de participar en sorteos, concursos o
eventos similares, así como el ofrecimiento de un contenido mayor en
la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio
reducido, o de dos o más productos iguales o diversos por un solo
precio, así como la inclusión en los propios productos, en las tapas,
etiquetas envases, de figuras o leyendas impresas distintas de las que
obligatoriamente deban usarse”.15

En cuanto a la oferta, barata, descuento, remate o expresión similar, el


mismo precepto legal la conceptúa como: ofrecimiento al público de
productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o
inferiores a los normales del establecimiento.16

Al anunciarse las promociones u ofertas deberá hacerse saber también


las condiciones, el plazo de su vigencia o bien el número de piezas que
se ofrecen; de no anunciarse ninguna de estas últimas circunstancias,
deberán mantenerse indefinidamente mientras no se anuncie en forma
adecuada y por los mismos medios en que se hizo publicidad original,
su provocación (Art. 16-I LFPC); en tanto no trascurra el plazo o no se
agote el volumen de mercancías ofrecido, todo consumidor tiene
derecho a adquirir los productos o servicios ofrecidos (Art. 48-I LFPC);

14
Gutiérrez y González Ernesto. “Derecho de las Obligaciones”. 5ª Edic. México.
1985. p.p. 397 y 398.
15
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 20.
16
Ibidem.

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el incumplimiento por parte del oferente da derecho al consumidor a


optar entre la exigencia del cumplimiento forzoso, la aceptación de otro
bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato, en todo caso, con
el pago de daños y perjuicios, que no serán inferiores al importe de la
diferencia entre el valor del bien o servicio ofrecido y su precio normal
(Art. 50 LFPC).17

D). LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA COMO FUENTE DE


OBLIGACIONES MERCANTILES.

Es difícil sostener la afirmación relativa a la existencia de una


responsabilidad objetiva como fuente de obligaciones mercantiles,
pues, en efecto, pareciera la teoría del riesgo creado un coto reservado
al Derecho Civil. Pero Arturo Díaz Bravo sostiene que tal
responsabilidad objetiva como fuente de obligaciones mercantiles bajo
los siguientes argumentos: “si en el ejercicio de su actividad mercantil,
una empresa, por ejemplo, de transporte de cosas, causa daños con un
vehículo, por error de su conductor o por fallas mecánicas al vehículo
de otra empresa del mismo género; ambas actúan en cumplimiento de
sus respectivos Contratos Mercantiles de transporte, luego la misma
naturaleza debe tener la responsabilidad objetiva de la primera y el
crédito surgido a favor de la damnificada; si tal carácter el juicio que, en
su caso, promovería el dueño de la carga que transportaba el vehículo
(Art.1049, Código de Comercio) ¿por qué habría de convertirse en civil
por el mero hecho de que el sujeto pasivo del daño, la empresa
propietaria del vehículo afectado, no este ligada a la primera por
contrato alguno? Evidentemente, el nexo contractual o extracontractual
no puede modificar el carácter de responsabilidad que, por obra de una
suerte de mimetismo jurídico, debe ser igual frente cualquier dañado. Y
por ello, mercantiles habrían de ser los juicios que se promovieran en
contra de la empresa responsable (Arts. 1049 y 1050. Código de
Comercio).18

17
Ibidem. p.p. 20 y 21.
18
Ibidem.

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28

E). LOS ACTOS ILÍCITOS COMO FUENTE DE OBLIGACIONES


MERCANTILES.

Quizá mayores aún sean los escollos con los que tropiece la afirmación
sobre el carácter de ciertos actos ilícitos como fuente de obligaciones
mercantiles. Más a poco que se piense en la conducta ilícita puede
manifestarse en ocasión del ejercicio de una actividad comercial o en
infracción de un precepto de naturaleza mercantil, no ofrecerá graves
dificultades, la conclusión en el sentido de que aquí también la
responsabilidad del sujeto estará coloreada de mercantilidad.

Empero, como queda apuntado, hay que convenir en que la práctica es


pródiga en casos cuyo encuadramiento no es fácil: corresponde al juez
la decisión acerca de su naturaleza civil o comercial (Artículo 75, último
párrafo, Código de Comercio).

Así parece que no hay duda respecto al carácter mercantil de la


responsabilidad en los casos de las infracciones y los delitos previstos
por los Artículos 231 y 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, que
supone en la mayoría de los casos, el indebido uso de marca o la
violación del derecho de patente.

Finalmente, cuando las obligaciones mercantiles surjan de


responsabilidad objetiva o de actos ilícitos, la prescripción operará por
el transcurso de diez años, según disposición del Artículo 1047 Código
de Comercio, y no de dos, según esta previsto en el Artículo 1934 del
Código Civil, salvo naturalmente, disposiciones específicas en otras
leyes mercantiles.19

F). EL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO.

Aquí en cambio, parece que no puede caber duda al respecto de que


ha de ser mercantil la obligación de quien, con motivo de un acto de
comercio, real o supuesto, debe indemnizar a otro, en razón de un
enriquecimiento sin causa del primero a costa del segundo.

19
Ibidem. p.p. 23 y 24.

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Entre las consecuencias, algunas ya son conocidas: naturaleza


mercantil del eventual juicio; plazo prescriptorio de diez años o de
cinco, según diversos supuestos que contempla, el aceptante, de mala
fe de un pago indebido debe abandonar al que lo efectuó, que
supuestamente serán a razón del seis (Artículo 362 Código de
Comercio) y no del nueve por ciento anual (Artículo 2395 Código Civil)
sobre la validez de estos intereses legales.20

G). LA GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS.

Tampoco debiera suscitar la afirmación en el sentido de que los


derechos y obligaciones surgidos de una gestión oficiosa son de
naturaleza mercantil, si de tal naturaleza es el asunto gestionado.

Obviamente si la gestión se realiza en asunto procesal, no surgirán


obligaciones mercantiles, pues la comparecencia en juicio o
procedimiento ante la autoridad de cualquier índole no es, por sí sola,
acto de comercio, aunque mercantil sea el negocio que se ventile.

Cabe recordar, siempre dentro del terreno procesal, que en el derecho


mexicano el gestor puede comparecer en interés del actor o del
demandado, si se trata de juicios civiles (Artículo 50 CPC); sólo en
representación del demandado, en juicios mercantiles (Artículo 1059
Código de Comercio).21

I.2 Contratos Mercantiles. Su clasificación.

NOCIÓN DE CONTRATO MERCANTIL. Como el contrato mercantil es


un acto de comercio, constituye una categoría jurídica formal:

20
Ibidem.
21
Ibidem.

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30

“serán mercantiles, los contratos a los que la ley atribuya la


mercantilidad”. Y en la mayoría de los casos son aquellos que se
celebran sobre cosas mercantiles.22

Según su función, causa o finalidad económica los Contratos


Mercantiles pueden clasificarse en:

A) CONTRATOS DE CAMBIO.
B) CONTRATOS AUXILIARES O DE COLABORACIÓN.
C) CONTRATOS DE PREVISIÓN.
D) CONTRATOS DE GUARDA O CUSTODIA
E) CONTRATOS DE CRÉDITO.
F) CONTRATOS DE GARANTÍA.

A) CONTRATOS DE CAMBIO.- Son aquellos “que procuran la


circulación de la riqueza bienes y servicios), ya sea dando un bien por
otro, do ut des (compraventa, permuta, cesión de crédito, contrato
estimatorio, suministro, operaciones bursátiles), ya sea dando un bien a
cambio de un hacer o servicio, do ut facia (el transporte y los contratos
de obra por empresa en general”).23

B) CONTRATOS AUXILIARES O DE COLABORACIÓN.- Son, “en los


que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la
actividad económica (empresa) de la otra (contratos de comisión, de
mediación, de agencia, de concesión, de publicidad, de edición,
cinematográficos, de asistencia técnica, de leasing, de factoring).24

C) CONTRATOS DE PREVISIÓN.- Son “en los que una parte cubre a


la otra las consecuencias económicas de la realización de un riesgo,
como en el caso del seguro, una parte asume tales consecuencias,
mediante la correspondiente contraprestación”.

22
Cervantes Ahumada Raúl. “Derecho Mercantil”. Editorial Porrúa. México. 2000. p.
510.
23
Arce Argollo Javier. “Contratos Mercantiles Atípicos”. 2ª Ed. Edit. Porrúa. México.
2000. p.p. 55 y 56.
24
Ibidem.

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31

D) CONTRATOS DE GUARDA O CUSTODIA.- Se trata de aquellos


como el depósito y el servicio bancario de cajas de seguridad.25

E) CONTRATO DE CRÉDITO.- Son “aquellos en que cuando menos


una de las partes transmite a la otra un valor económico con el
aplazamiento de la contraprestación correspondiente, como son, entre
otros, los casos de préstamo, la cuenta corriente, la apertura de crédito
y la capitalización”.26

F) CONTRATOS DE GARANTÍA.- Son “aquellos dirigidos a asegurar el


cumplimiento de obligaciones, fianza, prenda e hipoteca” o “el
fideicomiso de garantía”.27

CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.

Resulta aplicable a los Contratos Mercantiles la clasificación de los


civiles que regula o reconoce nuestro Código Civil del D.F. Sin embargo
por el distinto carácter que tienen los negocios jurídicos comerciales, se
han ideado, como clasificación complementaria a las de los contratos
civiles, algunas particularmente aplicables a los mercantiles, que
atiende a su función económica, que es la anterior que ya citamos.28

Hay muy diversos criterios para clasificar los Contratos Mercantiles.


Pero desde del punto de vista legal, se pueden distinguir expresamente
entre:

1.- UNILATERALES Y BILATERALES O SINALAGMÁTICOS.- (Arts.


1835, 1836). “El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se
obliga hacia la otra sin que esta quede obligada. El contrato es bilateral
cuando las partes se obligan recíprocamente”.29

25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Arce Argollo Javier. Ob. Cit. p. 55.
29
Soto Álvarez Clemente. “Prontuario de Derecho Mercantil”. Editorial. Limusa.
México, D.F. 1996. p. 321.

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32

2.- CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS.- (Art. 1836) Esta no es una


clasificación, autónoma, sino una subclasificación del contrato oneroso,
pero se anota por que en ella se contemplan Contratos Mercantiles de
gran interés.

El oneroso conmutativo dice el Artículo 1838 en su primera parte que


se presenta: “...cuando las prestaciones que se deben a las partes son
ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden
apreciar inmediatamente el beneficio o la perdida que les cause éste,
etc.”. 30

Por ello será contrato oneroso conmutativo, el de compraventa, pues


ahí desde el momento de la celebración, el comprador sabe que tendrá
que cubrir una suma determinada y el vendedor sabe cuál es
exactamente el objeto que debe entregar a cambio del precio.

EL ONEROSO ALEATORIO.- Dice el Artículo 1838 en su segunda


parte que este se presenta: “...cuando la prestación debida depende de
un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación
de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se
realice”.31

Se consideran aleatorios, el contrato de juego y apuesta, de renta


vitalicia y el de compra de esperanza, definidos por el Código Civil para
el D.F. en sus Artículos 2764, 2774 y 2792 respectivamente.

C.- CONTRATOS TÍPICOS O NOMINADOS. (Art.1858).

Es típico o nominado, el que aparece regulado en el Código o en otras


leyes por lo que es bueno aclarar que respecto de la terminología de
nominado, no es como pudiera pensarse por la apariencia gramatical
que es aquel que tiene nombre, sino que es el que esta regulado en la
ley.

30
Código Civil para el D.F.
31
Ibidem.

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33

Es contrato nominado la compraventa; lo son también el


arrendamiento, la sociedad, el mandato, etc., por que los regula el
Código; pero también lo son el contrato de depósito en cuenta de
cheques, el de apertura de crédito, etc., y tantos más que se regulan en
las leyes mercantiles y en las que encuentran una regulación
especial.32

D.- CONTRATOS ATÍPICOS O INNOMINADOS.- Es aquel que


teniendo o no una denominación especial, carece de una
reglamentación particular y específica.

Por ejemplo el contrato petrolero, el llamado contrato de suministro de


energía eléctrica, de estacionamiento de vehículos, etc., que si bien
tienen un nombre, carecen de una reglamentación específica, aunque
de toda la ley en que se les menciona pueda llegar a desprenderse
esta.33

E.- CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS.- “Principales son


aquellos que existen por si mismos. Accesorios son aquellos que
dependen de un contrato principal. Son llamados también de
garantía”.34

“CONTRATO PRINCIPAL.- Es aquel que para su validez y


cumplimiento, no requiere de un acto adlatare que lo refuerce, pero de
existir ese acto adlatare, no implica menoscabo en la fuerza propia del
acto principal”.35

Así, es contrato principal, la compraventa, arrendamiento, etc.; estos


actos cobran vida autónoma sin necesidad de figuras adicionales que
los refuercen.

32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Soto Álvarez. Ob. Cit. p. 322.
35
Gutiérrez y González. Ob. Cit. p. 195.

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34

“CONTRATO ACCESORIO es aquel que tiene vida y existe en la razón


y medida que sirve para dar fuerza o garantizar el cumplimiento de un
derecho de crédito o de una obligación derivada de un acto principal.
Por ello su razón de ser y existir va en función y medida de la vida de
esa obligación”.36 Por ejemplo la fianza es un contrato accesorio.

F.- ONEROSO Y GRATUITOS. DIVIDIÉNDOSE LOS CONTRATOS


ONEROSOS EN CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS.

Según el texto del Artículo 1837 del Código Civil del D.F.: “Es contrato
oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes
recíprocos”.37

Por ejemplo, es onerosa la compraventa, pues si se recibe el provecho


del precio, se cumple con el deber de entregar la cosa y a la inversa, si
se obtiene el provecho de recibir la cosa, se cumple con el gravamen
de entregar el precio.

Según el texto del mismo Artículo 1837 en su segunda parte es


“contrato gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las
partes”.38

En la donación, el donante transfiere al donatario, gratuitamente, una


parte o la totalidad de sus bienes presentes.

En este contrato, el donante no recibe provecho alguno y el donatario


no tiene gravamen de ninguna especie.

G.- CONTRATO REAL Y CONSENSUAL.

CONTRATO REAL, es aquel para cuyo perfeccionamiento, se requiere


de la entrega de una cosa, en tal forma mientras ésta no se reciba, el
contrato no puede sufrir sus efectos.39

36
Ibidem. p.p. 195 y 196.
37
Código Civil para el D.F.
38
Ibidem.

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35

Toma este contrato su nombre de la palabra latina “res” que significa


“cosa” y el Código Civil del D.F. conserva como trato de este tipo sólo
al de prenda, y así preceptúa en su Artículo 2858: para que se tenga
por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor, real o
jurídicamente es real tanto en el campo del derecho civil como en el del
mercantil. También como en el campo de este último.

CONTRATO CONSENSUAL “es el que se perfecciona por el solo


acuerdo de voluntades sobre un objeto cierto, sin necesidad de que se
haga entrega de la cosa”.40

Por ejemplo la compra-venta, en donde por regla general basta el


acuerdo de las partes para que el contrato se perfeccione. Así el
Artículo 2249 del C.C. para el D.F., establece que: “por regla general, la
venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido
sobre la cosa su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni
el segundo satisfecho”.41

H.- CONTRATO CONSENSUAL Y FORMAL.

CONTRATO CONSENSUAL. “Aquí por oposición aformal, pues en el


apartado anterior se opuso al real, es el que se perfecciona por el solo
acuerdo de las voluntades, sin necesidad de que estas revistan forma
alguna específica prevista por la ley.42

Se tiene el caso de la compra-venta de bienes muebles en donde la ley


por regla general no requiere de una forma especial para que el acto
valga. Juan vende a Pedro su reloj y puestos de acuerdo sobre precio y
cosa, el contrato queda perfecto, sin necesidad de forma alguna.

39
Gutiérrez y González. Ob. Cit. p. 192.
40
Ibidem. p. 193.
41
Código Civil. D.F.
42
Gutiérrez y González. Ob. Cit. p. 193.

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36

CONTRATO FORMAL.- “Es aquel donde la ley exige que la voluntad


de las partes se externe bajo cierta forma que ella dispone. Si la forma
no se cumple el acto existirá, pero no podrá surtir la plenitud de sus
efectos jurídicos, en especial contra terceras personas”.43

El contrato formal se tiene por ejemplo en la compra-venta de


inmuebles cuando la operación pasa cierta cantidad, pues entonces se
debe celebrar ante notario y se le debe dar forma escrita ante el.

I.- INSTANTÁNEOS Y DE TRACTO SUCESIVO.

En atención a la forma en que se cumple el contrato se clasifica de esta


forma:

CONTRATO DE TRACTO INSTANTÁNEO.- “Es el que se perfecciona


y ejecuta en un solo momento”.44

Tal es el caso de la compra-venta al contado, en donde por el solo


acuerdo de las voluntades sobre un objeto cierto, se logra la plenitud y
eficacia del contrato y se cumple de inmediato.

CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO.- “Es en el que, perfeccionado el


acto, el contrato no concluye, sino que las partes se siguen haciendo
prestaciones continuas o periódicas”.45

Por ejemplo el arrendamiento, donde se cubre en forma continua y por


períodos fijos, un precio por parte del arrendatario y el arrendador
permite un uso continuado de su cosa.

De los distintos contratos que mencionamos, podríamos, a modo de


ejemplo señalar: el préstamo mercantil como contrato bilateral,
asimismo la compraventa como unilateral, el deposito bancario de
dinero; onerosos, una compraventa mercantil, una permuta; gratuito, un

43
Ibidem. p. 193.
44
Ibidem. p. 197.
45
Ibidem. p. 197.

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37

comodato o préstamo de uso que se celebra entre comerciantes. Como


contrato aleatorio, el de seguro; el reporto como contrato real se
perfecciona con la entrega de los títulos; como contrato formal, la
sociedad.

Como contrato principal, un préstamo; como accesorio, una fianza,


Como instantáneo, una compraventa; como de tracto sucesivo, un
arrendamiento.

I.3 Distinción entre Contratos Mercantiles y civiles. Análisis del artículo


75 del Código de Comercio.

DISTINCIÓN ENTRE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES:

Para determinar cuando un contrato es civil o mercantil, existen


diversos criterios, entre otros los siguientes:46

A.- Una primera opinión señala que la nota característica de los


Contratos Mercantiles es el fin de lucro o de provecho, sin atender a la
cualidad de las personas, ni a ninguna otra consideración. Este criterio
se anuncia, aunque no como único elemento distintivo en los Arts. 75-I
y II y 371 del Código de Comercio, para determinar la mercantilidad de
la compraventa.

B.- Un criterio de orden práctico establece que los Contratos


Mercantiles son aquellos que constituyen alguno de los actos de
comercio enumerados por el Artículo 75 del Código de Comercio.47

Del análisis detallado de los actos de comercio que enumera el Artículo


75 del Código de Comercio, se desprende que, en su mayoría, estos se
producen mediante la celebración de un contrato. Por ejemplo: la
palabra contrato aparece en las fracciones IV, XV, XVI y XXII; la de
operaciones, como sinónimo de contrato, en las fracciones XII, XIII, y

46
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p. 34 a 36.
47
Cfr. Sánchez Mendal. Ob. Cit. p. 43 y Cervantes Ahumada, p. 462.

CONTRATOS MERCANTILES LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA


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38

XIV y hacen referencia a operaciones que se celebran por medio de


contratos las fracciones I, II, III y XXIII.

En la propia legislación mercantil, las normas sobre Contratos


Mercantiles en particular corresponden al libro segundo del
ordenamiento que se denomina: “De los actos de comercio y de los
Contratos Mercantiles en general”.

C.- Otro criterio derivado de la materia que regula o debe reglamentar


el Derecho Mercantil y que puede servir de base para determinar la
mercantilidad de un contrato, es que los actos sean realizados por
empresas.48

D.- Una posición que se abre paso en la doctrina es la tesis que


considera que los Contratos Mercantiles son aquellos que surgen de
las relaciones o que da lugar el ejercicio de una empresa o que están
vinculados a la actividad empresarial.49

En medida creciente, la empresa o negociación y la ejecución por ella


de actos en masa, ha venido adquiriendo un papel preponderante en el
moderno Derecho Mercantil Mexicano, hasta el punto de tener que
considerarla como elemento ampliamente predominante de la
legislación mercantil y como base y fundamento de la mayor parte de
los demás elementos de tal disciplina. La vieja noción del Derecho
Mercantil como derecho reservado a las relaciones entre comerciantes
se sustituye por la de derecho reservado a las empresas.50

Sin dejar de hacer referencia a los actos de comercio que enumera el


Artículo 75 del Código de Comercio y con la consideración de que más
de la mitad de ellos se refieren a la empresa en forma expresa o
implícita, la mercantilidad de un acto jurídico o de un contrato estará
muchas veces en función de la existencia de: un sujeto empresario o

48
Rodríguez Rodríguez. Tomo I. p.p. 11 y 12. Citado por Arce Gargollo Javier. Ob.
Cit. p. 35.
49
Garrigues. Ob. Cit. p. 13.
50
Ibidem. Tomo I. p. 23.

CONTRATOS MERCANTILES LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA


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39

comerciante, del objeto-cosa que sea de naturaleza mercantil


(industria, buque, título de crédito, marca) o del fin de lucro o
especulación que anima a la operación.51

Algunos actos son considerados siempre mercantiles, como las


operaciones de crédito que regula la LGTOC, el contrato de
seguro o la constitución de una sociedad mercantil;52 otros actos, por
su naturaleza tendrán siempre el carácter de civiles como el
testamento, el matrimonio o actos del derecho familiar. Sin embargo,
hay contratos que tienen dificultades para encuadrarse como propios
de una u otra disciplina, por ejemplo, el arrendamiento sobre
inmuebles.

El Artículo 75 fracción II del Código de Comercio, que enumera las


operaciones sobre inmuebles, no incluye la palabra “alquileres”, como
si lo hace la fracción I, que se refiere a las operaciones con bienes
muebles. Esto ha originado que se discuta si un arrendamiento sobre
un inmueble en el que las partes son comerciantes, es una operación
civil o mercantil.

Las consecuencias de calificar a un contrato de mercantil y no de civil,


traerá como principales efectos: la aplicación del derecho sustantivo
mercantil y las normas adjetivas, especialmente, las vías procésales
para el caso del litigio.

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Este Artículo es la piedra angular de todo edificio de la materia


mercantil. Tal Artículo enumera los actos de comercio “actos y no
hechos”, por que en la categoría general de los hechos jurídicos, o sea
de los hechos a que el derecho atribuye consecuencias jurídicas, se
distinguen los actos jurídicos, o sea, las manifestaciones de la voluntad

51
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 35 y 36.
52
Cfr. Mantilla Molina. Ob. Cit. p. 65. Este autor al clasificar los actos de comercio les
llama absolutamente mercantiles.

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40

humana encaminadas a producir consecuencias de derecho. Y en la


categoría de los actos jurídicos se distinguen los actos ilícitos y los
lícitos, llamados estos últimos negocios jurídicos.

Pues bien, si la ley hubiese hablado de hechos de comercio, habría


incurrido en una inexactitud, pues nos habría hecho creer que la
materia de comercio puede comprender hechos que no son actos
humanos, lo que no puede ser, por que el comercio es una rama de la
actividad humana y, por lo mismo, un conjunto de actos, y únicamente
de actos jurídicos. Así, el transcurso del tiempo, que es un hecho
jurídico en el verdadero sentido del vocablo, en cuanto
independientemente del querer humano, produce consecuencias en el
campo mercantil diversas a las que genera en la esfera civil, y la
prueba es que tenemos una prescripción comercial y las diversas
consecuencias que el derecho hace derivar del correr del tiempo
provienen únicamente de la diversa naturaleza (civil o mercantil) de
las relaciones a que los refiere. Así también, si en el Artículo 75 del
Código de Comercio, se hubiese hablado de negocios mercantiles, se
habría expresado incorrectamente, por que habría hecho pensar que la
materia de comercio comprende únicamente los actos lícitos, siendo
así que la disposición del Artículo IV declara mercantiles hasta los
actos ilícitos del comerciante y de igual manera, los actos ilícitos que
mantienen relación con el ejercicio de una empresa. Por tanto, ya que
la ley ha excluido de la materia de comercio los hechos no humanos, e
incluido en la misma, algunos actos humanos ilícitos, se ha expresado
correctamente al hablar del acto de comercio en general.53

Establecido por nuestro Derecho Mexicano el sistema de la dualidad de


Códigos (Civil y Mercantil) y declarando el de comercio en su Artículo 1,
que sus disposiciones “solo son aplicables a los actos comerciales”, se
impone la necesidad de deslindar ante toda la esfera de aplicación de
ambos ordenamientos legales, definiendo y puntualizando con la mayor
precisión posible la naturaleza especifica de los actos de comercio y
determinando las diferencias que los separan de los puramente civiles.
Fácilmente se percibe, en efecto, que un error en esta materia, dada la

53
Tena Felipe. Ob. Cit. p.p. 49 y 50.

CONTRATOS MERCANTILES LIC. ALFONSO TRINIDAD GARCÍA


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41

diversidad profunda a veces, que existe entre ambas legislaciones,


producirá en muchos casos consecuencias transcendentales.
Cualquiera diría, pues, que nuestro legislador se ha preocupado por
darnos un criterio seguro, una norma precisa y clara, mediante la cual
podamos conocer la esencia y naturaleza del acto de comercio,
precisar sus rasgos distintivos y característicos y abarcar en una noción
sintética y común todos los que existen y aun todos los que puedan
existir.54

Si bien podemos afirmar que “el Derecho Mercantil, frente al Civil es un


derecho especial, por que del conjunto de las relaciones privadas
regula particularmente aquellas que constituyen la materia mercantil”.55

Por tanto, el contenido de nuestro Derecho Mercantil esta constituido


por el conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio y de
los comerciantes y su actividad profesional.

Cabe citar que el Artículo 1050 del Código de Comercio, establece lo


siguiente:

“Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las


partes que intervienen en un acto, este tenga la naturaleza comercial y
para el otro tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se
derive, se regirá conforme a las leyes mercantiles”.56

No es así, sin embargo, nuestro Código de Comercio, no ha definido la


naturaleza propia de tales operaciones, sino que se ha limitado a forjar
una enumeración de ellas, que, aunque bastante larga, tenia que
resultar incompleta; a declarar igualmente mercantiles a los actos de
naturaleza semejante a los catalogados y autoriza a los jueces para
que decidan discrecionalmente sobre el carácter dudoso de tal o cual
acto no comprendido en la enumeración del Artículo 75 del Código de
Comercio.

54
Ibidem. p. 50.
55
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 21.
56
Código de Comercio.

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42

La doctrina ha sido fecunda en la definición del acto de comercio;


también lo ha sido en su crítica a las formuladas. Ninguna definición de
acto de comercio es aceptada unánimemente. Su noción por sus
múltiples facetas, parece haber escapado, a pesar de los arduos
esfuerzos de destacados mercantilistas, a los límites precisos de una
definición. Los autores en su mayoría, los consideran inalcanzables.57

Nuestro Código de Comercio no define al acto de comercio, se limita ha


enumerar -casuísticamente- una serie de actos a los que otorga ese
carácter.

No obstante el Código de Comercio adopta un sistema mixto para la


determinación de los actos de comercio. Esto en virtud de que existe
dos sistemas al respecto: el subjetivo y el objetivo. Según el primero,
un acto será mercantil, esto es, acto de comercio, cuando lo ejecute un
comerciante. La calidad mercantil del sujeto otorga a los actos su
carácter comercial. De acuerdo con el sistema objetivo, los actos son
calificados de mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos,
cualquiera que sea el sujeto que lo realice.58

Ahora bien, conviene señalar como acertadamente sostiene Garrigues


y Vázquez del Mercado que las expresiones “sistema subjetivo” y
“sistema objetivo” tiene un solo valor relativo y sirven para destinar el
enfoque predominante personal o predominante real que
sucesivamente ha tenido el Derecho Mercantil en la historia.59

“Como lo nota determinantemente de intermediación y especulación,


así como la participación de un comerciante en el acto, no fueron
suficientes para lograr definir el acto de comercio, pues hay actos que
no es posible aplicarles una u otra y sin embargo, no dejan de ser actos
de comercio, se buscó agruparlos en categorías para así situarlos y

57
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 22. Además consúltese Felipe Tena Ramírez. Ob.
Cit. p.p. 51 a 54.
58
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 22
59
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 45 a la 48. Consúltese a Joaquín
Garrigues. Ob. Cit. p. 150.

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43

conocerlos. La clasificación, en todo caso, resultará de los mismos


actos, en razón de como estén considerados por las legislaciones
positivas correspondientes.60

El catálogo de los actos de comercio mexicano se encuentra, principal,


pero no exclusivamente, en el Artículo 75 del Código de Comercio. En
efecto, además de la enumeración de los actos de comercio contenido
en el citado Artículo 75 del Código de Comercio, también encontramos
declaraciones sobre la mercantilidad de determinados actos en la
LGTOC, en la LIF y en otros ordenamientos de carácter económico.

Así, de acuerdo con nuestra legislación son actos de comercio según el


Artículo 75 del Código de Comercio, los siguientes:

a. COMPRAVENTA.- 1) Las adquisiciones y enajenaciones verificadas


con el propósito de especulación comercial de artículos, muebles o
mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o
labrados (Artículo 75. Fracción I, Código de Comercio); 2) Las compras
y ventas de bienes inmuebles, verificadas con propósito de
especulación comercial (Artículo 75. Fracción II. Código de Comercio);
3) La enajenación que el propietario o cultivador hagan de los
productos de su finca o de su cultivo (Artículo 75. Fracción XIII. Código
de Comercio); 4) Las compras y ventas de porción, acciones y
obligaciones de las sociedades mercantiles (Artículo 75. Fracción III.
Código de Comercio).61

b. ARRENDAMIENTO.- Los alquileres efectuados con propósito de


especulación de artículos, muebles o mercaderías (Artículo 75.
Fracción I. Código de Comercio). En todo caso, el arrendamiento de
bienes inmuebles queda regido siempre por el derecho civil, ya que es
de naturaleza esencialmente civil”.62

60
Véase Mantilla Molina Roberto, sobre la definición del acto de comercio. Ob. Cit.
p.p. 58 y 59.
61
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 23.
62
Ibidem. p. 23.

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44

c. COMISIÓN.- Las operaciones de comisión mercantil (Artículo 75.


Fracción II. Código de Comercio).

d. MEDIACIÓN.- Las operaciones de mediación en negocios


mercantiles (Artículo 75. Fracción XIII. Código de Comercio).

e. DEPÓSITO.- 1.- Los depósitos por causa de comercio (Artículo 75.


Fracción XVII. Código de Comercio).

2.- Los depósitos en almacenes generales (Artículo 75. Fracción XVIII.


Código de Comercio).

f. SEGUROS.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre que


se han hechos por empresas (Artículo 75. Fracción XVI. Código de
Comercio).

g. CRÉDITO Y BANCA.- Las operaciones de banca y de crédito son, en


general, de naturaleza mercantil (Artículo 75. Fracción XIV. Código de
Comercio).

h. TÍTULOS DE CRÉDITO.- 1. Los actos, contratos y operaciones que


tengan por objeto títulos de crédito (Artículo 75. Fracciones III, IV y
XVIII, Código de Comercio).

2.- La emisión, expedición, endoso, aval, aceptación y las demás


operaciones que se consignen en los títulos de crédito (Artículo 75.
Fracciones XIX y XX, Código de Comercio).

i. EMPRESAS.- Los actos relativos a la organización, explotación


traspaso o liquidación de empresas: 1.- Abastecimientos y suministros
(Artículo 75. Fracción V. Código de Comercio); 2.-.Construcciones y
trabajos públicos (Artículo 75. Fracción VI. Código de Comercio); 3.-
Fábricas y manufacturas (Artículo 75. Fracción VII. Código de
Comercio); 4.- Transporte de personas o cosas (Artículo 75. Fracción
VIII. Código de Comercio); turismo (Artículo 75. Fracción VIII. Código
de Comercio); 5.- Comisiones (Artículo 75. Fracción X. Código de
Comercio); 6.- Agencias (Artículo 75. Fracción X. Código de Comercio)

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45

7.- Oficinas de negocios comerciales (Artículo 75. Fracción X. Código


de Comercio); 8.- Establecimiento de ventas en pública almoneda
(Artículo 75. Fracción X. Código de Comercio).

j. COMERCIO MARÍTIMO.- Todos los contratos relativos al comercio


marítimo y a la navegación interior y exterior (Artículo 75. Fracción XV.
Código de Comercio).

k. OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES Y SUS EMPLEADOS Y


OBLIGACIONES ENTRE COMERCIANTES Y BANQUEROS. 1.- Las
obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que derivan
de una causa extraña al comercio (Artículo 75. Fracción XX. Código de
Comercio); 2.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no
son de naturaleza esencialmente civil (Artículo 75. Fracción XXI.
Código de Comercio); 3.- Las obligaciones de los empleados, de los
comerciantes, en lo que concierne al comercio del negociante que los
tiene a su servicio (Artículo 75. Fracción XXII. Código de Comercio).63

Pero la enumeración legal que, de los actos de comercio, hace el citado


Artículo 75 Código de Comercio, no es limitativa o taxativa, sino
simplemente enunciativa. Ya que en efecto la fracción XXIV del Artículo
75 del Código de Comercio, establece que expresamente que
cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los listados en dicho
precepto, tendrán, así mismo, el carácter de actos de comercio. E
incluso establece el Artículo 75 del Código de Comercio, en su parte
final, que la naturaleza comercial del acto, en caso de duda, será fijada
por árbitro judicial.64

63
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 23 a la 25.
64
Ibidem. P. 26. Cfr. Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 48 a la 62.

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46

I.4 Obligaciones mercantiles.

Se ha dicho que el Derecho Mercantil es, principalmente, derecho de


obligaciones.65

OBLIGACIÓN. (Del latín obligatio-onis).66

Obligaciones es, la relación jurídica entre dos personas, en virtud de la


cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para otra, llamada
acreedor, a una prestación o una abstención de carácter patrimonial,
que el acreedor puede exigir al deudor.67

OBLIGACIÓN MERCANTIL.- La obligación mercantil constituye un


vínculo jurídico por el cual el sujeto debe cumplir frente a otro una
prestación que tiene carácter mercantil, por que el acto que la origina
es de naturaleza mercantil: un contrato mercantil.68

Los actos mercantiles más importantes y más frecuentes son los que
engendran obligaciones.69

Por esa razón el Derecho Mercantil es preponderadamente un derecho


de obligaciones.... las obligaciones mercantiles no solo dominan el
ámbito del derecho mercantil, sino también el sector entero de la
contratación privada. La razón es que, en la práctica, el número de
contratos puramente civiles es reducidísimo.

Con base en las escasas normas que sobre obligaciones mercantiles


se encuentran en nuestra legislación mexicana, especialmente en el
Código de Comercio, consideramos que no puede hablarse de una

65
Balandra. “Curso de Derecho Mercantil”. México. 1999. p. 17. Citado por De Pina
Vara Rafael. Ob. Cit. p. 201.
66
Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo I-O. Editorial Porrúa. México. 1992. p. 2246.
67
Borja Soriano. “Teoría General de las Obligaciones”. México. 1953. T. I. p. 81.
Citado por De Pina Vara. Ob. Cit. p. 29.
68
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 149.
69
Garrigues. Ob. Cit. Tomo II. p. 3.

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47

teoría general de las obligaciones mercantiles, sino tan sólo de algunas


normas especiales que derogan a los principios y reglas en materia de
obligaciones civiles que son aplicables, supletoriamente, a todo el
Derecho Mercantil.70

La importancia de distinguir entre las obligaciones y Contratos


Mercantiles, y las obligaciones y contratos civiles, se acrecienta en
nuestro régimen jurídico en razón de que, conforme a la Constitución
Federal, se asigna a la Federación la competencia para legislar en
materia de comercio (Artículo 73. Fracción X de la C.P.E.U.M.),
mientras que la legislación civil se conserva como materia propia de los
estados y del D.F. (Artículos 122, base primera, V, letra h) y 124
Constitución Federal. La legislación mercantil es única y aplicable a
todo el Territorio Nacional, la civil es múltiple y la dictan las entidades
federativas para su territorio local.71

Algunas de las características de los principios en materia de


obligaciones mercantiles que deben tenerse presentes son las
siguientes:

a.- Se aplican a todas las obligaciones mercantiles sin importar su


fuente: acto de comercio, contrato, ley.

b.- El derecho patrimonial mercantil es eminentemente especulativo, de


ritmo rápido, en el que las relaciones contractuales y obligatorias se
contraen, cumplen y consuman con una rapidez y con un rigor en su
ejecución desconocidos para los contratos y las obligaciones civiles.

c.- La materia de las obligaciones mercantiles no recoge principios


modernos sobre ellos, tales como la solidaridad pasiva cuando hay
varios deudores, el interés moratorio expreso al vencimiento de las
obligaciones, una norma general sobre la cesión del contrato mercantil,
regulación sistemática y clara sobre los contratos de adhesión,
condiciones generales de contratación y otras más.

70
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 14.
71
Ibidem. p. 14.

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48

d.- La normas mercantiles son especiales y excepcionales dado la


fragmentaria regulación en esta temática, de modo que el derecho civil
y los principios de las obligaciones y de los contratos se aplicarán
supletoriamente, aunque matizados con el carácter propio de las
instituciones y normas mercantiles.

De las múltiples disposiciones mercantiles se pueden distinguir cuatro


grandes grupos de normas en este tema de las obligaciones y los
Contratos Mercantiles, éstos son:

1. Normas sobre obligaciones mercantiles;


2. Normas sobre el contrato mercantil en general, aplicables a
todos los contratos;
3. Normas especiales para algunos contratos que tienen
regulación por partida doble: civil y mercantil; y
4. Normas especiales que regulan las figuras típicamente
mercantiles que no tienen sus correlativas en el Derecho Civil
(LGTOC, LIC, LOCA, LMV y muchas otras).72

Aunque en forma sucinta, es conveniente referirse a los principios


propios de las obligaciones mercantiles, que rigen en cuanto a sus
modalidades, cumplimiento e incumplimiento.73

MODALIDADES DE LAS OBLIGACIONES.

A.- OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER.

Las obligaciones de dar, consisten en la prestación de una cosa, esto


es: 1.- En la traslación del dominio de una cosa; 2.- En la enajenación
temporal del uso o goce de cosa cierta; 3.- En la restitución de cosa
ajena o pago de cosa debida (Artículo 2011. Código Civil para el D.F.).

72
Ibidem. p. 15. Consúltese también Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 150 y
151, y De Pina Vara Rafael. p. 201.
73
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 202.

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49

Las obligaciones de hacer consisten en la prestación de un hecho, de


una actividad, a favor de acreedor.

Las obligaciones de no hacer consisten la abstención del deudor de


realizar determinado hecho.

I.5 Generalidades de los Contratos Mercantiles.

La legislación mercantil no conceptúa en ningún dispositivo a los


contratos; sin embargo, siguiendo el principio de supletoriedad
establecido en el artículo 2 del Código de Comercio debemos acudir al
concepto que al respecto emite la legislación civil, esto es, el artículo
1792 del Código Civil del D.F. establece que, convenio es el acuerdo
de dos o más personas para crear, transferir o extinguir obligaciones,
mientras que el artículo 1793 del mismo ordenamiento nos dice que los
contratos son los convenios que producen o transfieren obligaciones o
derechos.74

El contrato mercantil es la principal fuente de las obligaciones


mercantiles. Así el artículo 78 del Código de Comercio establece que
en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y
términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto
comercial dependa de la observancia de formalidades o de requisitos
determinados, salvo las excepciones marcadas en el artículo 79 del
mismo ordenamiento, que establece que se exceptúan de las
disposiciones contenidas en el artículo 78 citado, los contratos que con
arreglo a las leyes deban celebrarse en escritura o solemnidades
necesarias para su eficacia.75

Ahora bien, para poder afirmar que el contrato genera obligaciones


mercantiles debemos atender al sujeto, al objeto y al propósito o fin,
esto es el acto jurídico respectivo, para ser calificado como mercantil,

74
Carballo Yánez. Formulario Teórico- Práctico de Contratos Mercantiles. Editorial
Porrúa. México. 2000. p. 3.
75
Ibidem. p. 3.

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50

debe realizarse por comerciantes, el objeto del acto debe recaer sobre
cosas mercantiles y, el propósito debe ser de trafico y especulación,
pudiendo ser aislado o converger cualquiera de los tres supuestos
enumerados.76

Otro aspecto importante de los contratos son sus elementos esenciales


para su existencia y son:77

a.- El consentimiento.- Es la manifestación de la voluntad, que debe ser


libre (Sin vicios: error, violencia, dolo, mala fe), por la que una persona
da su aprobación para celebrar un contrato.

El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se


manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El
consentimiento es tácito cuando resulta de hechos o de actos que lo
presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto los casos en que
por disposición legal expresa o por convenio la voluntad debe
manifestarse expresamente. En los Contratos Mercantiles es de gran
importancia el problema del consentimiento en los contratos celebrados
entre personas que se encuentran en lugares distintos, es decir, es
frecuente en esta materia la propuesta y aceptación de contratos a
distancia, por medio de correspondencia.78 Motivo por el cual el artículo
80 del Código de Comercio establece que los Contratos Mercantiles
que se celebren por correspondencia, quedaran perfeccionados desde
que se contesta aceptando la propuesta o las condiciones con que esta
fuere modificada.

b.- El objeto que puede ser materia del mismo.- De acuerdo con el
artículo 1824 del Código Civil para el D.F. son objeto de los contratos:

1.- La cosa que el obligado debe dar;


2.- El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

76
Ibidem. p. 4.
77
Véase Artículo 1794 del Código Civil para el D.F.
78
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 206.

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51

Para poder ser objeto del contrato, las cosas deben reunir los requisitos
siguientes:

a.- Existir en la naturaleza; b.- Ser determinadas o determinables; c.-


Estar en el comercio. Las cosa futuras pueden ser objeto del contrato.

El hecho positivo o negativo (acción una hacer u omisión un no hacer)


objeto del contrato, debe ser: a).- Posible.- Es imposible el hecho que
no puede existir por que es incompatible con una ley de la naturaleza o
con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que
constituye un obstáculo insuperable para su realización. No se
considera imposible el hecho que no puede ejecutarse por el obligado,
pero si por otra persona en lugar de él. b).- Lícito.- Es ilícito el hecho
que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas
costumbres. El artículo 77 del Código de Comercio establece que las
convenciones ilícitas no producen obligación ni acción.79
48

Además también son importantes sus elementos personales, formales,


reales, así como las obligaciones y derechos de cada una de las
partes, que deben estar claros en el contenido del contrato en si, ya
que de ellos depende la mercantilidad del contrato y por ende las
normas de Derecho Mercantil que deben aplicarse a estos actos
jurídicos.

Autoevaluación

1. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones mercantiles?

2. ¿Cuál es la fuente por excelencia de las obligaciones


mercantiles?

3. ¿En qué casos la ley resulta ser la única fuente de las


obligaciones mercantiles?

79
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 207.

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52

4. ¿Qué son los llamados deberes precontractuales?

5. ¿A qué se debe la declaración unilateral de la voluntad es


considerada como fuente de obligaciones mercantiles?

6. ¿Por qué la responsabilidad objetiva es considerada como fuente


de obligaciones mercantiles?

7. ¿Los actos ilícitos también pueden ser fuente de obligaciones


mercantiles?

8. ¿Qué es el enriquecimiento ilegitimo?

9. ¿Por qué el enriquecimiento ilegitimo es considerado como fuente


de obligaciones mercantiles?

10. ¿Qué es el contrato?

11. ¿Cómo se define el convenio?

12. Defina el Contrato Mercantil.

13. Enumere los elementos del contrato.

14. ¿Cuáles son los elementos del contrato mercantil?

15. Clasifique los Contratos Mercantiles según su función o finalidad


económica.

16. Explique brevemente los Contratos Mercantiles de cambio.

17. Defina los Contratos Mercantiles de colaboración.

18. ¿Qué son los Contratos Mercantiles de prevención?

19. Proporciona el concepto de los Contratos Mercantiles de guarda o


custodia.

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53

20. ¿Qué son los Contratos Mercantiles de crédito?

21. ¿Cuáles son los Contratos Mercantiles de garantía?

22. ¿Cómo se clasifican legalmente los Contratos Mercantiles?

23. ¿En qué consisten los contratos unilaterales?

24. ¿Qué entiendes por contratos bilaterales?

25. Dé el concepto de contratos conmutativos.

26. ¿Qué es un contrato aleatorio?

27. ¿De qué otra forma se les conoce a los contratos típicos?

28. ¿Cuáles son los contratos atípicos o innominados?

29. En términos generales ¿qué son los contratos principales?

30. ¿De qué manera son definidos los contratos accesorios?

31. ¿Qué debe entenderse por contrato oneroso?

32. Dé el concepto de contrato gratuito.

33. ¿Qué es el contrato real?

34. ¿Cómo opera en la práctica el contrato consensual?

35. ¿Qué ventajas presenta el contrato formal?

36. ¿Qué es el contrato instantáneo?

37. ¿Establezca la diferencia entre el contrato de tracto sucesivo y el


instantáneo?

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54

38. Defina Contrato Civil.

39. Enuncie las diferencias básicas entre un contrato civil y un


mercantil.

40. ¿Qué son los actos de comercio?

41. ¿Cómo se clasifican los actos de comercio?

42. ¿Cuáles son los actos de comercio según el artículo 75 del


Código de Comercio?

43. Cite un concepto de obligación.

44. Establezca la diferencia entre una obligación mercantil y una civil.

45. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones?

46. ¿En qué consisten las obligaciones de dar, de hacer y de no


hacer?

47. Cite las obligaciones puras, condicionales y a plazo.

48. ¿En qué consisten las obligaciones conjuntivas y alternativas?

49. ¿Qué efectos tienen para las partes de un contrato las


obligaciones mancomunadas y solidarias?

50. ¿Cómo se establecen las obligaciones divisibles e indivisibles?

51. ¿Por qué es necesario el cumplimiento de las obligaciones?

52. ¿En qué consiste el incumplimiento de las obligaciones?

53. ¿Qué tipo de prescripción es la única que se da en materia de


obligaciones mercantiles?

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55

54. Defina prescripción.

55. ¿Qué es la prescripción negativa?

56. ¿En qué caso se interrumpe la prescripción en materia mercantil?

57. Mencione los elementos esenciales del contrato.

58. ¿Qué es el consentimiento como elemento del contrato?

59. Explique el objeto como elemento del contrato.

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56

CUADRO RESUMEN

Fuentes de las obligaciones mercantiles:

A) El contrato
B) La ley
C) Declaración unilateral de la voluntad
D) Responsabilidad objetiva
E) Actos ilícitos
F) Enriquecimiento ilegitimo

Clasificación de los Contratos Mercantiles


Según su función, causa o Legal
finalidad económica
A) De cambio A) Unilaterales y bilaterales o
sinalagmáticos
B) Auxiliares o de B) Conmutativos y aleatorios
colaboración
C) De previsión C) Típicos o nominados
D) De guarda o custodia D) Atípicos o innominados
E) De crédito E) Principales y accesorios
F) De garantía F) Onerosos y gratuitos
G) Real y consensual
H) Consensual y formal
I) Instantáneo y de
Tracto sucesivo

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57

Distinción entre civiles y mercantiles


Mercantiles Civiles
A) Fin de lucro A) No fin de lucro
B) Constituye actos del Art. 75 B) No constituye actos del Art.
del Código de Comercio 75 del Código de Comercio
C) Contenido regulado por el C) Contenido regulado por el
Derecho Mercantil Derecho Civil
D) Vinculados a actividades de D) Actividad entre personas no
empresarios o comerciantes comerciantes o empresarios

Según el articulo 75 del Código de Comercio, son actos de


comercio, los siguientes:

a) Compraventa
b) Arrendamiento
c) Comisión
d) Mediación
e) Depósito
f) Seguros
g) Crédito y banca
h) Títulos de crédito
i) Empresas
j) Oficinas de negocios comerciales
k) Obligaciones de comerciantes

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58

Obligaciones mercantiles
Modalidades Cumplimiento Incumplimiento Prescripción
a) De dar, de a) Entrega de la a) Mora día a) Negativa
hacer, y de no cosa debida o señalado, se da únicamente
hacer del hecho al siguiente de
b) Puras, prometido su vencimiento
condicionales y b) Sin termino b) Mora, día no
plazo 10 días después señalado se da
c) Conjuntivas y de contraídas, si desde aquel en
alternativas solo produjera que el acreedor
d) Mancomu- acción ordinaria lo reclame
nadas y y al día
solidarias inmediato si
e) Divisibles he también hay
indivisibles ejecución
c) No hay
términos de
gracia
d) Lugar no
pactado será
aquel que sea
idóneo
e) Especie y
calidad media
de mercancías
si no se
hubieran
determinado

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59

UNIDAD II

FORMA EN LOS CONTRATOS MERCANTILES

PRESENTACIÓN

La forma de los contratos en general y en especial en los Contratos


Mercantiles juega un papel importante en cuanto a su
perfeccionamiento en ciertos casos, que llevan a considerar dentro del
estudio, los criterios que permiten diferenciar un contrato civil de un
mercantil, adicionalmente a los conceptos de eficacia de los contratos
celebrados por diversos medios o formas, como teléfono, por telégrafo,
telex, y fax y desde luego los celebrados entre ausentes y presentes.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de distinguir entre un contrato formal y uno no


formal en materia mercantil y comprender cómo se
perfeccionan los contratos entre presentes y ausentes. Así
mismo saber porqué los contratos de adhesión, son
importantes en la vida económica del país.

CONTENIDO

II.1 Perfeccionamiento de los contratos entre presentes.


II.2 Perfeccionamiento de los contratos entre ausentes.
II.3 Eficacia del teléfono, telégrafo, telex y fax.
II.4 Los contratos de adhesión. Contratos tipo.
II.5 Aprobación administrativa de algunos de los Contratos Mercantiles
importantes en la vida del país.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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60

FORMA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.

II.1 Perfeccionamiento de los contratos entre presentes.

Perfeccionamiento de los Contratos Mercantiles entre presentes: La


supuesta consensualidad mercantil.

Sólo como fruto de un inconcebible desconocimiento de la vida


comercial podría pretenderse la vigencia práctica del Art. 78 Código de
Comercio: a nadie escapa que la arrolladora formalidad documental
casi no admite excepciones en la práctica.

Entre estas últimas quizá sólo podrían citarse las compraventas que, en
la vida diaria, se efectúan con los pequeños comerciantes abarroteros.

Por ello, es válido afirmar que la última parte del precepto “... sin que la
validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades
o requisitos determinados”, ha devenido letra muerta. Es en verdad
impresionante el moderno documentalismo mercantil, que campea sin
obstáculo alguno en todas las manifestaciones de la actividad
comercial y abarca desde los simples y pequeños boletos, billetes,
fichas o contraseñas como requisito sine qua non para abordar el metro
o viajar en un autobús urbano, hasta la prolija complejidad de un
contrato de transferencia de tecnología, en todo caso, la carencia del
documento coloca prácticamente al acreedor en la imposibilidad de
reclamar su derecho.

Pero a todo ello hay que agregar el inexorable aumento de exigencias


regístrales como requisito, en ocasiones, para la oponibilidad a terceros
del acto o contrato mercantil y en otras aun para la reclamabilidad de
su cumplimiento entre las partes.

Ejemplos del primer caso encontramos ya en el propio Código de


Comercio:

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61

Art. 26: “Los documentos que conforme a este código deban registrarse
y no se registren, sólo producirán efectos entre los que los otorguen:
pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá
aprovecharlos en lo que le fueren favorables...”; ulteriormente, en la Ley
de la Propiedad Industrial:

Art. 62: “Los derechos que confiere una patente... podrán gravarse y
transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades
que establece la legislación común. Para que la transmisión de
derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros,
deberá inscribirse en el Instituto”.

Art. 63: “El titular de la patente... podrá conceder... licencia para su


explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto...”.

Lo propio disponen los Arts. 136 y 143 respecto de las marcas


registradas o en términos de registro.80

II.2 Perfeccionamiento de los contratos entre ausentes.

La doctrina ha clasificado en cuatro los sistemas de perfeccionamiento


del contrato entre ausentes. Se habla así de los momentos de la
declaración, de la expedición o emisión, de la recepción y del
conocimiento. El C.C. establece que el contrato entre ausentes “se
forma en el momento en que el proponente reciba la aceptación” (Art.
1807). El sistema que adopta nuestro Derecho Civil, como norma
general, es el de la “recepción”.81 En materia mercantil el
perfeccionamiento de los contratos entre ausentes, o “por
correspondencia”, como dice limitativamente el precepto, tiene una
regla distinta que deroga a la del Código Civil. La primera parte del
artículo 80 del Código de Comercio dice:

80
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 30 y 31.
81
Borja Soriano. Ob. Cit. p. 131.

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62

“Los Contratos Mercantiles que se celebren por correspondencia,


quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la
propuesta o las condiciones en que ésta fuere modificada”.

La norma se decide por el sistema de la declaración, aunque el texto no


es claro si sólo con la contestación se perfecciona el contrato o es
necesario que la misma se envíe al oferente, con lo que la tesis
adoptada sería de la expedición o la emisión. Una ejecutoria de la
Suprema Corte ha determinado que “los Contratos Mercantiles
celebrados por correspondencia, sólo se perfeccionan a partir del
momento en que se contesta aceptando la propuesta” (Cfr. La tesis
judicial: Contratos Mercantiles celebrados por correspondencia. Su
perfeccionamiento).

Esta disposición produce las siguientes consecuencias: la oferta podrá


ser revocada hasta que su destinatario acepte y las acciones para
exigir el cumplimiento del contrato deberán ejercitarse ante los
tribunales competentes del lugar en la que se declaró la aceptación,
lugar de perfección.

Los Arts. 1805 y 1808 del C.C. son aplicables, supletoriamente, para
todo lo referente a la revocación de la oferta y para fijar el plazo de
caducidad. Si la oferta no tiene término, el plazo que señala esta norma
es de tres días. Excepcionalmente, la LGCS dispone que el contrato de
seguro “se perfecciona desde el momento en que el proponente tuviere
conocimiento de la aceptación de la oferta” (Art. 21-1). El sistema
adoptado en este caso, es el del conocimiento.82

II.3 Eficacia del teléfono, telégrafo, telex y fax.

La segunda parte del Art. 83 del Código de Comercio establece que los
contratos por telégrafo o telegrama, para producir efectos, deben
contener los signos y condiciones que las partes hubieren convenido

82
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p. 66 y 67.

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63

previamente.83 A más de cien años de que entró en vigor el Código de


Comercio, estos preceptos se antojan obsoletos para los medios de
comunicación actuales. Hay que considerar, además los medios del
télex (ya obsoleto), el fax, a través del módem y los nuevos medios de
telecomunicación: el e-mail, los contratos que se celebran por Internet y
otros medios propios para celebrar Contratos Mercantiles en la nueva
tecnología de comunicación.84 En todos estos casos, aunque
geográficamente las partes no se encuentran en un mismo lugar, la
simultaneidad en que se produce la oferta y la aceptación colocan a
muchos de estos supuestos en el caso del contrato entre presentes.

En este sentido puede resultar aplicable, para algunos casos, el Art.


1805 del C.C., supletorio del Código de Comercio, que dice que los
contratos por teléfono se entienden celebrados entre presentes o
ausentes85.

Los Principios de UNIDROIT distinguen entre los efectos de la oferta y


los de aceptación. “La oferta surte efectos desde el momento que llega
el destinatario (Art. 2.3.1).”86 Cualquier oferta puede ser revocada hasta
que el contrato se celebra, si la comunicación de su revocación llega al
destinatario antes de que éste haya enviado su aceptación” (Art. 2.4.1).
“La aceptación de la oferta produce efectos cuando la manifestación de
asentimiento llega al oferente” (Art. 2.6.2).

La contratación por fax. La evolución de los sistemas de


comunicación necesariamente influye en la forma de los actos de
comercio. El mismo concepto de “documento” o de “escrito” ha
cambiado su connotación precisa para ampliar su aplicación a otros
medios de comunicación. Por ejemplo, en los Principios de Unidroit, la
definición de la palabra “escrito” es muy general, pues incluye cualquier

83
Tena Ramírez. Ob. Cit. p. 309.
84
Ibidem.
85
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 67.
86
“Los principios, igual que la convención de compraventa (internacional de
mercaderías), escoger el momento de la recepción como aquel que determina el
momento en que la oferta tiene efectos legales”.

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64

modo de comunicación que deje constancia de la información que


contiene y sea susceptible de ser reproducida en forma tangible” (Art.
1.10). Una de estas nuevas formas de contratación es mediante el uso
del fax.

Los contratos que se celebran por medio del fax, son contratos entre
ausentes, pues no existe inmediatez en la comunicación.87 La
recepción de un fax, no prueba nada, más que la recepción misma,
pues ni siquiera se puede asegurar, qué documento se recibió. Aunque
este documento venga firmado, a este documento no se le puede dar
mayor fuerza probatoria que al de una copia que reproduzca un
documento original”.88

Sobre el valor probatorio del fax, este documento no prueba por sí


mismo el acto de comercio. En todo caso, la prueba del fax deberá ser
reconocida por las partes contratantes, ya sea porque previamente se
pusieron de acuerdo en un contrato normativo sobre la forma de
contratar (Art. 80 del Código de Comercio), o porque posteriormente a
la celebración del contrato reconozcan que las condiciones de la
operación se hicieron mediante los documentos que se contienen en
los faxes que mutuamente se enviaron.

La ley modelo de UNCITRAL, sobre comercio electrónico, en su amplia


concepción sobre el mensaje de datos, incluye a la información que se
da a través de fax (telecopia) (Art. 2°).

II.4 Los contratos de adhesión.

El contrato de adhesión ha adquirido gran importancia en el campo de


la contratación mercantil y “es aquel cuyas cláusulas redactadas
unilateralmente por una de las partes no dejan a la otra más posibilidad
que la de suscribirlas íntegramente, sin modificación alguna. Este
contrato ha alcanzado desarrollo extraordinario. Se discute su

87
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 68.
88
Pacheco. Citado por Gargollo Arce. Ob. Cit. p. 68.

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65

naturaleza jurídica: se señala por unos que se trata de un acto


unilateral. Hay el predominio exclusivo de una voluntad obrando como
voluntad unilateral, que dicta su ley no a un individuo sino a una
colectividad”. 89

La realidad ha impuesto contratos de esta especie (luz, agua, gas,


transporte), la única garantía de estos contratos es la intervención
estatal.

“Estos contratos suponen una situación económica de monopolio de


hecho o de derecho en la que el monopolista (productor del bien o del
servicio materia del contrato) impone su esquema contractual al
consumidor.

“Así la posición de algunas empresas en el campo de la actividad


mercantil (empresas de seguros, de fianzas, de transportes, de
suministro de energía eléctrica), imponen al cliente determinada forma
contractual con contenido preestablecido o predeterminado, que el
cliente debe aceptar en su conjunto –tal cual– o rechazar. Normalmente
los contratos de adhesión se redactan en formas impresas (machotes),
en las que únicamente se encuentran indeterminados aquellos
elementos particulares, individualizadores de cada contrato singular
(esto es, nombre del contratante adherido, cantidad, calidad, o especie
de prestación, etc.)”.90

II.5 Aprobación administrativa de algunos Contratos Mercantiles


importantes en la vida económica del país.

Se trata de una creciente especie de operaciones contractuales en los


que, por una parte, el consumidor de los bienes o servicios se ve
obligado a celebrar, ante la absoluta necesidad o alto grado de
conveniencia de ellos y, por otra parte, encuentra que práctica o
legalmente está imposibilitado de discutir los términos, condiciones y

89
Soto Álvarez. Ob. Cit. p. 323.
90
Ibidem. p.p. 323 y 324.

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contraprestación. Tales son los casos de los transportes mercantiles de


personas o cosas, los seguros, las operaciones bancarias, en todos los
cuales se habla de notoria conveniencia para el consumidor; otros
supuestos involucran la adquisición de bienes o servicios que son
absolutamente necesarios: alimentos de primera necesidad, energía
eléctrica, combustibles, ropa, medicinas, algunos artículos sanitarios,
etcétera.

Ha de convenirse, en efecto, que algunos de tales bienes o servicios


son en verdad imprescindibles, a tal punto que el consumidor, no se
encuentra en libertad de decidir si los adquiere o no, con la
circunstancia, además, de que en una gran parte de ellos es el Estado
el que determina el precio y, en otros, queda fijado unilateralmente por
el proveedor, sin posibilidad alguna de discusión por el adquiriente. Las
razones de tal estado de cosas, como se sabe, son de orden
socioeconómico y no jurídico.

Nótese que la fórmula empleada por el legislador mexicano (“...


acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o
extinguir obligaciones”) es por demás escueta, pues, conforme a su
texto, basta el acuerdo de dos o más personas para producir o
transferir obligaciones y derechos, como elemento suficiente a los
efectos de configurar un contrato; dentro de tal sencillez caben,
entonces, toda clase de consentimientos encaminados a la creación o
transmisión de obligaciones y derechos sin que sea necesario:

Que las personas tengan libertad económica (aunque si deben tenerla


jurídica) de contratar o no;

Que las personas convengan libremente las condiciones de la


contratación, y

Que las obligaciones y derechos sean recíprocos.

Por lo que debemos distinguir entre libertad de contratar y libertad


contractual y que basta a los efectos de nuestro concepto legal, la
existencia de la primera, por graves que sean las restricciones a la

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67

segunda; restricciones impuestas por las leyes o por la autoridad


precisamente para evitar que, valida de este sí decadente principio de
la autonomía de la voluntad, una de las partes en el contrato, la
económicamente fuerte, pueda, con tranquilidad y sin cortapisas,
imponer sus abusivas condiciones a la otra.91

Autoevaluación

1. ¿Qué es la forma en los Contratos Mercantiles?

2. ¿Cuáles son los principales actos de comercio con forma impuesta,


que nuestras leyes mercantiles señalan?

3. ¿En qué consiste el principio de libertad de forma en algunas


operaciones mercantiles?

4. ¿Por qué se dice que los contratos atípicos tienen libertad de


forma?

5. ¿Cómo se da el perfeccionamiento de los Contratos Mercantiles


entre presentes?

6. ¿En qué momento se da el perfeccionamiento de los Contratos


Mercantiles entre ausentes?

7. ¿Cuál es la eficiencia de los Contratos Mercantiles concertados por


teléfono?

8. ¿Qué ventajas prácticas representan los Contratos Mercantiles


celebrados por telex?

9. ¿Cómo operan los contratos concertados por fax?

91
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 14 a la 17.

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68

10. Establezca la importancia de la aplicación administrativa de algunos


Contratos Mercantiles.

11. ¿Qué es el contrato de adhesión?

12. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar formularios en la celebración


de Contratos Mercantiles?

13. Señale los riesgos de adherirse a formularios o guiones


administrativos en materia de Contratos Mercantiles.

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69

CUADRO RESUMEN

Forma en los Contratos Mercantiles


(Modo en que se presenta la relación jurídica-consensual)

Contratos Mercantiles con forma No formales


impuesta (formales)

a) De comisión  Principio de libertad de


b) Préstamo mercantil forma “el negocio se
c) De sociedades mercantiles reputa formal por voluntad
d) Transporte de las partes”
e) Asociación en  Compraventa sobre
participación mercaderías
f) Emisión de obligaciones  Los contratos atípicos
de sociedades
g) Operación de crédito
h) Prenda mercantil
i) Fideicomiso
j) Arrendamiento financiero
k) Hipoteca industrial
l) Seguro
m) Factoraje
n) Intermediación bursátil
o) Fleteamiento
p) Compraventa e hipoteca
de buques
q) Ventas a domicilio
r) El acuerdo de arbitraje

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70

Perfeccionamiento de los Contratos Mercantiles


Entre presentes Entre ausentes
Supuesta consensualidad Se da en el momento en que se
mercantil contesta aceptando la propuesta
Eficacia de:
-Teléfono
-Telégrafo
-Telex
-Fax

Contrato de adhesión
Contrato tipo. Uso de formularios

Aprobación administrativa de algunos Contratos Mercantiles


importantes en la vida de México

 Compraventa mercantil
 Transporte
 Seguro

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71

UNIDAD III

COMPRAVENTA MERCANTIL

PRESENTACIÓN

El objeto jurídico de la compraventa, se traduce a la transmisión de la


propiedad de un bien o de un derecho, que sea física y jurídicamente
factible de transmitir, el perfeccionamiento y características particulares
de la compraventa mercantil, así como sus elementos reales y formales
deben ser motivo de un análisis detallado, no debemos pasar por alto
que la suscripción de este tipo de contrato, produce el riesgo del
incumplimiento por algunas de las partes, por lo que al formularse
deben incluirse algunas cláusulas.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Comprender y analizar el concepto de contrato de


compraventa civil y los elementos que se le adicionan
para hacerla mercantil. Asimismo ser capaz de
comprender la importancia de hacer una distinción
entre ambas.

CONTENIDO

III.1 Concepto del contrato de compraventa civil y los elementos que se


le adicionan para hacer una compraventa mercantil.
III.2 Distinción entre los contratos de compraventa civil y mercantil.
III.3 Por qué es importante la distinción entre los contratos civiles y
mercantiles.
III.4 Elementos reales.
III.5 Elementos formales.

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72

III.6 Incumplimiento del contrato.


III.7 Teoría del riesgo.
III.8 Modalidades de la compraventa.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

III.1 Concepto del contrato de compraventa civil y los elementos que se


le adicionan para hacer una compraventa mercantil.

El Código Civil establece que la compraventa es el contrato por medio


del cual un sujeto denominado vendedor, se obliga a transferir la
propiedad de una cosa o un derecho a otro sujeto denominado
comprador que se obliga a pagar un precio cierto y en dinero (artículo
2248 del Código Civil). Ahora bien, para los efectos de nuestra materia,
el Código de Comercio dispone que para que las compraventas sean
mercantiles deberán ser con el objeto directo y preferente de traficar o
a las que el propio Código les dé tal carácter (artículo 371 del Código
de Comercio).

De lo anterior se deduce que para que la compraventa sea considerada


mercantil, es necesario que recaiga sobre una cosa de comercio, que la
realice un comerciante (artículo 75, fracciones V, IX, XI, XXIII. Código
de Comercio) o que se realice con el propósito de tráfico y
especulación comercial.92

De esta suerte, las compraventas pueden ser mercantiles:

Por el fin, esto es, cuando se realizan con el “propósito de especulación


comercial”, sin que importen los sujetos ni el objeto sobre el que
recaigan (Art. 75-I y II, Cód. Com.);

92
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 4 y 5.

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73

Por el sujeto, en cuyo caso se encuentran las celebradas por ciertas


empresas mercantiles, como las de abastecimientos y suministros (Art.
75-V, Cod. Com), las fabriles y manufactureras (VII), las libreras, las
editoras y tipográficas (IX), las de ventas en pública almoneda (X), así
como las ventas que de sus productos hagan los agricultores (XIII),
etcétera, y

Por el objeto sobre el que recaigan; aquí el tinte de mercantilidad no


resulta de fin ni del los sujetos, sino de las cosas o derechos cuya
propiedad se trate de transferir, que pueden ser acciones u
obligaciones de sociedades mercantiles (III), títulos de crédito (IV)
etcétera.93

III.2 Distinción entre los contratos de compraventa mercantil y civil.

La mercantilidad de una compraventa depende de un elemento


intencional: el fin de traficar, el propósito de especulación mercantil. Es
decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de
determinada cosa, el ánimo de reventa.

Pero en algunos casos, a pesar de no existir la intención de reventa,


puede hablarse de especulación comercial. “Puede adquirirse la cosa,
no con la intención de revenderla, sino de alquilarla lucrativamente o de
utilizarla en las finalidades especulativas, de tráfico, de la negociación
comercial relativa, y también en estos casos la adquisición y
arrendamiento tendrían carácter comercial”.

Por la falta de este propósito de especulación comercial, el artículo 76


del Código de Comercio dispone que no son actos de comercio las
compras de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los
de su familia, hagan los comerciantes.

93
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 72.

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74

Sin embargo, hay que advertir que existe un caso en el que a pesar de
existir reventa, la compraventa no es mercantil. A él se refiere el
artículo 76 del Código de Comercio, que establece que no son actos de
comercio las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren
consecuencia directa de la práctica de su oficio.

Además, la mercantilidad de una compraventa puede depender de


otros elementos: a) del carácter del objeto sobre el que recae, o, b) de
la calidad de las partes que intervienen en ella. Así deben considerarse
mercantiles las compraventas que tienen por objeto cosas mercantiles
(títulos de crédito, cuotas o partes de las sociedades mercantiles,
buques, empresas) y las celebradas entre comerciantes (Art. 75, fracs.
III, XV y XXI, Cód. de Com.).

Por otra parte, apartándose del sistema tradicional, nuestro Código de


Comercio, en su artículo 75, fracción XXIII, considera acto de comercio
la enajenación que el propietario o cultivador haga de los productos de
su finca o cultivo.94

En cambio en el contrato de compraventa civil, el fin principal es el


consumo, sin el ánimo de especulación.

III.3 ¿Porqué es importante la distinción entre los contratos civiles y los


contratos mercantiles?

Es importante saber cuales contratos tienen el carácter mercantil y


cuales tienen el carácter de civil, por que de ello depende saber que
normas y que órganos jurisdiccionales entrarían en acción ante un
problema entre las partes, es decir, las consecuencias de calificar a un
contrato de mercantil y no de civil, trae como principales efectos: la
aplicación del derecho sustantivo mercantil y las normas adjetivas,
especialmente las vías procésales para el caso del litigio.

94
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 225 y 226.

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75

III.4 Elementos reales.

La compraventa se realiza siempre sobre bienes o derechos que estén


dentro del comercio; y el precio deberá ser cierto y en dinero, esto es,
determinado o determinable, porque si el precio fuera fijado en especie
nos encontraríamos con una permuta, salvo la excepción marcada en
el artículo 2250 del Código Civil, que establece que si la parte en
numerario es igual o mayor, se considerará compraventa.95

III.5 Elementos formales.

En la compraventa mercantil los contratantes se sujetan a las


convenciones lícitas que pactaron y regularmente los contratos de
compraventa no se otorgan por escrito, ya que la Ley no requiere tal
formalidad; sin embargo, en la práctica la existencia de los contratos se
acredita mediante la facturación que expide el vendedor y que acepta el
comprador y que naturalmente se registra en las contabilidades del
comerciante.

La excepción respecto de esta formalidad la conforman las


compraventas que recaen sobre bienes inmuebles, así como a las que
otras disposiciones obligan a realizar por escrito, expresa o
tácitamente, ya que no debemos olvidar que al ser la compraventa un
contrato traslativo de dominio, en ocasiones se requiere su inscripción
en algún registro para que surta efectos a terceros.96

III.6 Incumplimiento del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de


compraventa, da derecho a la parte perjudicada para exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, con el resarcimiento
de los daños y perjuicios correspondientes en ambos casos (Art. 376,
Cód. de Com.).

95
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 5 y 6.
96
Ibidem. p. 5.

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76

Las ventas mercantiles, según el artículo 385 del Código de Comercio,


no se rescindirán por causa de lesión. Pero el perjudicado tendrá
derecho a ejercer la acción para reclamar los daños y perjuicios que se
le hubieren causado, cuando la contraparte hubiere procedido con
fraude o malicia en el contrato o en su cumplimiento.97

Poca o ninguna novedad ofrece el Art. 376 Cód. de Com.: el


contratante incumplido deberá ser condenado a admitir la rescisión del
contrato, o bien a cumplirlo y, en cualquiera de los casos, al pago de
daños y perjuicios.98

Pero si el comprador es un consumidor en los términos de la LFPC y es


el que incurre en mora, tal precepto del Cód. de Com. regirá en caso de
que dicho comprador haya pagado más de la tercera parte del precio o
del número total de pagos convenidos, pues si ya lo efectuó a él
corresponderá optar entre la rescisión o “el pago del adeudo vencido
más las prestaciones que legalmente procedan”, en la inteligencia de
que los pagos extemporáneos “... que sean aceptados por el
proveedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos
pagos”. Parece que con todo esto debe entenderse que sólo reporta la
obligación de pagar los intereses moratorios, así como los gastos y
costas judiciales, en su caso, no así los daños y perjuicios causados
por su mora (Art. 71 LFPC).99

Recuérdese además, que las compraventas a domicilio sólo se


perfeccionan a los cinco días hábiles contados desde su firma (Art. 56,
LFPC).

Además de la principal consecuencia de la falta de pago por parte del


comprador, importa dejar aclarado que las mismas acciones de
incumplimiento y rescisión competen a dicho comprador por mora o
defectuoso cumplimiento por parte del vendedor.100

97
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 230.
98
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 77.
99
Ibidem. p. 78.
100
Ibidem. p.p. 78 y 79.

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77

III.7 Teoría del riesgo.

“Soportar el riesgo en la compraventa, quiere decir sufrir las


consecuencias de la pérdida o deterioro fortuitos de la cosa vendida. Si
el riesgo lo soporta el vendedor, tendrá que entregar otra cosa en
sustitución de la pérdida. Si lo soporta el comprador, tendrá que pagar
el precio sin recibir la cosa”.

El artículo 377 del Código de Comercio dispone al respecto que, una


vez perfeccionado el contrato de compraventa, las pérdidas, daños o
menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías vendidas serán por
cuenta del comprador, si ya le hubiesen sido entregadas real, jurídica o
virtualmente y si no le hubieren sido entregadas real, jurídica o
virtualmente serán por cuenta del vendedor.101

Además, en los casos de negligencia, culpa o dolo,


independientemente de la acción criminal que proceda contra sus
autores, serán éstos responsables de las pérdidas, daños o
menoscabos que por su causa sufrieren las mercaderías (Art. 377 Cód.
de Com.).102

TRANSMISIÓN DE LOS RIESGOS.

“Normalmente una vez que se ha efectuado la transmisión de la


propiedad y entregado la cosa, se transmiten al comprador los riesgos
y peligros de la misma. A este efecto el artículo 377 del Código de
Comercio, dice que perfeccionado el contrato, las pérdidas, daños o
menoscabos que sobrevienen a las mercancías vendidas, serán por
cuenta del comprador, si ya le hubieren sido entregadas las mercancías
real, virtual o jurídicamente, y si no le hubieran sido entregadas en
ninguna de estas formas, serán por cuenta del vendedor”.103

101
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 227.
102
Ibidem.
103
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 203.

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78

“La entrega real, dice el artículo 2284 del Código Civil, consiste en la
entrega material de la cosa vendida o en la entrega del título si se trata
de un derecho. Hay entrega jurídica cuando, aún sin estar
materialmente entregada la cosa, la ley considera recibida por el
comprador, como sería el caso de que la cosa quedara en poder de un
tercero, o en la venta F.O.B. y C.I.F., se entrega la documentación
correspondiente. Desde el momento que el comprador acepte que la
cosa vendida quede a su disposición, se tendrá por virtualmente
recibido de ella, como lo señala también el artículo 378 del Código de
Comercio; la entrega de las llaves al comprador, del lugar en donde
está la mercancía, es una entrega virtual”.104

“La transmisión de los riesgos al comprador, presupone por lo tanto,


que la cosa vendida sea determinada e individualizada, y por supuesto
puesta a disposición del comprador. Si la cosa vendida, por el contrario
no se ha precisado, el riesgo corre a cargo del vendedor”:

Pueden las partes, sin embargo, hacer que pasen al comprador los
riesgos antes de transmitirle la propiedad, como sería el caso de la
venta con reserva de dominio, en este caso se estipula que el vendedor
se reserva la propiedad hasta la total solución del adeudo, pero los
riesgos de la cosa se transfieren al comprador, a quien se ha
transferido la tenencia de la cosa. Esto resulta lógico y equitativo
además, en tanto que el comprador recibe la cosa, tiene por lo tanto la
posesión y el goce de la misma, y de él exclusivamente depende
adquirir la propiedad, pagando, inclusive por adelantado, el precio”. 105

III.8 Modalidades del contrato de compraventa.

A.- Las ventas en abonos. Tienen este carácter las que se celebran
facultando al comprador para que pague el precio parcialmente en
plazos sucesivos.

104
Ibidem.
105
Ibidem.

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79

Están sujetas a las siguientes reglas: 1° Cuando se trate de venta de


inmuebles o de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse
de manera indubitable (automóviles, motores, etc.), puede pactarse que
la falta de pago de uno o varios abonos producirá la rescisión del
contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero, que hubiere
adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria
se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad; 2° Si se trata de
bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse
indubitablemente y que , por tanto, su venta no pueda registrarse, los
contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago de
precio, pero tal cláusula no producirá efecto contra tercero de buena fe
que hubiere adquirido los bienes ( Art. 2310. Cód. Civ.).

La Ley Federal de Protección al Consumidor incluye disposiciones


relativas a las operaciones a crédito, relacionadas con las ventas en
abonos.106

B.- Compraventa con reserva de dominio. Tiene este carácter


aquella en la que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa
vendida hasta que le haya sido pagado su precio (Art. 2312. Cód. Civ.).

Cuando los bienes vendidos sean inmuebles o muebles susceptibles de


identificarse indubitablemente, el pacto con reserva de dominio produce
efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público de la
Propiedad. Si los bienes son muebles no identificables, el pacto no
producirá efectos en perjuicio de tercero de buena fe que hubiere
adquirido los bienes (Arts. 2310 y 2312. Cód. Civ.)107.

C.- Compraventa sobre muestras o calidades. Frecuentemente se


celebran contratos de compraventa sin que las partes tengan a la vista
precisamente las cosas objeto de ellos, sino a una parte de tales cosas;
una cosa igual (muestra); la descripción de las características
perfectamente identificadas de la cosa o que sean conocidas en el

106
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 231.
107
Ibidem. p. 231.

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80

comercio (calidades, tipo). Se habla en estos casos de contratos sobre


muestras o calidades.

Las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades de


mercancías determinadas o conocidas en el comercio, se tendrán por
perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes (Art. 373. Cód.
de Com.).

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos comerciantes,


nombrado por éstos, resolverán sobre la conformidad o inconformidad
de las mercancías con las muestras o calidades que sirvieron de base
al contrato (Art. 273. Cód. de Com.).

En relación con este punto debe señalarse que en el ejercicio de sus


funciones de mediación, el corredor público podrá custodiar las
muestras que le sean entregadas con objeto de transmitir e
intercambiar propuestas entre dos o más partes, teniendo en este caso
todas las obligaciones y derechos que corresponden a un depositario
(Art. 56, Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública).108

D.- Compraventa de mercancías no vistas. Cuando el objeto de la


compraventa sean especies o productos que no hayan sido vistos por
el comprador, ni puedan clasificarse por calidad determinada y
conocida comercialmente, el contrato no se perfeccionará hasta que el
comprador no las examine y acepte (Art. 374. Cód. de Com.).109

E.- Compraventa con entrega en cantidad y plazo determinados. La


entrega de mercancías podrá pactarse en cantidad y en plazo
determinados. El comprador no estará obligado a recibirlas fuera de las
condiciones pactadas pero, si aceptare entregas parciales, la venta
quedará consumada en lo que a estas entregas parciales se refiere
(Art. 375. Cód. de Com.).110

108
Ibidem. p. 232.
109
Ibidem. p. 232.
110
Ibidem. p. 232.

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81

F.- Compraventa contra documentos. En este tipo de ventas el


vendedor cumple su obligación de entrega enviando al comprador los
títulos representativos de las mercancías y los otros documentos
estipulados.

Se caracterizan estas ventas por el hecho de que las mercancías que


constituyen su objeto están representadas por títulos de crédito
(certificado de depósito, conocimiento de embarque, etc.). Dada la
naturaleza de esos títulos, la transferencia de los mismos supone la de
las mercancías que representan. Esto es, la entrega de cosa vendida
queda sustituida por la entrega de los títulos de crédito que la
representan.

“La venta de mercancías en la que se estipula que el pago del precio


habrá de hacerse mediante apertura de crédito documentado,
constituye una venta contra documentos o venta documentada; la cual
puede revestir dos formas: pago contra documentos, conocida también
por su forma abreviada, p/d, y aceptación contra documentos, a/d...”

El artículo 89 de la LTOC establece que la inserción de las cláusulas


“documentos contra aceptación” o “documentos contra pago”, o de las
mencionadas “D/a o “D/p, en el texto de una letra de cambio con las
que se acompañen documentos representativos de mercancías, obliga
al tenedor de la letra a no entregar los documentos sino mediante la
aceptación o el pago de la misma.111

G.- Compraventas internacionales. Estas se analizan en la unidad IV.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa civil y


uno mercantil?

2. ¿Qué elementos se le adicionan a la compraventa civil, para


hacerla mercantil?
111
Ibidem. p. 233.

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82

3. ¿Por qué es importante la distinción entre contratos civiles y


mercantiles?

4. ¿Cómo se considera a la compraventa celebrada por un particular


con un comerciante?

5. Cite los elementos reales de la compraventa mercantil.

6. Señale los elementos fundamentales de la compraventa.

7. Mencione los efectos que origina el incumplimiento de la


compraventa mercantil.

8. ¿Qué es la lesión en la compraventa mercantil?

9. ¿Qué efectos produce, para el vendedor, tener el riesgo en la


compraventa mercantil?

10. ¿En qué casos el comprador, soportar el riesgo en la


compraventa mercantil?

11. Indique en que consiste la transmisión de los riesgos en la


compraventa.

12. ¿Cuáles son las modalidades de la compraventa mercantil?

13. ¿Cómo funciona la compraventa en abonos?

14. ¿En qué consiste la compraventa con reserva de dominio?

15. ¿Qué es la compraventa sobre muestras o calidades?

16. ¿Cómo opera en la práctica la compraventa de mercancías no


vistas?

17. ¿Cuáles son las características de la compraventa con entrega en


cantidad y plazos determinados?

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83
CUADRO RESUMEN

Compraventa mercantil
Contrato por medio del cual el vendedor, se obliga a transferir una
cosa o un hecho, al comprador, el cual se obliga a pagar un precio
cierto.
Puede ser mercantil por:
a) El fin, propósito de especulación.
b) El sujeto, empresas o comerciantes.
c) El objeto, acciones u obligaciones de sociedades mercantiles,
títulos de crédito, etc.
Elementos:
a) Reales.- bienes o derechos que están dentro del comercio y el
precio.
b) Formales.- las convenciones licitas pactadas, pueden ser por
escrito o verbales.
Incumplimiento:
Da derecho a la parte perjudicada a exigir el cumplimiento o la
rescisión del contrato, con el resarcimiento en ambos casos.
Riesgos:
Soportarlo, es sufrir las consecuencias de la perdida o deterioro
fortuitos de la cosa vendida.
a) Para el vendedor.- entregar otra cosa en sustitución de la
perdida.
b) Para el comprador.- pagarla sin recibirla.

Modalidades del contrato de compraventa


a) Las ventas en abonos.
b) Compraventa con reserva de dominio.
c) Compraventa sobre muestras o calidades.
d) Compraventa de mercancía no vista.
e) Compraventa en cantidad y plazos determinados.
f) Compraventa contra documentos.
g) Compraventas internacionales.

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84

UNIDAD IV

COMPRAVENTA INTERNACIONAL CON ARREGLO A LA


CONVENCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS

PRESENTACIÓN

El comercio internacional se ha visto influenciado por la globalización


que ha generado el incremento en las operaciones de compraventa en
los diversos países, por ello ha sido necesario la regularización de los
contratos que se celebran día tras día. El CIF, FOB, FAS y CF, son
formas de compraventas internacionales y las más usuales.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender que terminología se usa en la


celebración de una compraventa internacional con arreglo
a la Convención sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías.

CONTENIDO

IV.1 Compraventa de plaza a plaza y contra documentos.


IV.2 Compraventas CIF, FOB, FAS, CF.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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85

IV.1 Compraventa de plaza a plaza y contra documentos.

Compraventa de plaza a plaza y franco domicilio.

“En las compraventas, el vendedor puede asumir como tal, solamente


la obligación de entregar al comprador la cosa vendida, en el lugar en
que se celebra el contrato o en donde se encuentre en ese momento.
Otras veces, el vendedor se compromete a remitir o hacer transportar
las mercancías a la plaza de destino, en donde serán recibidas por el
comprador, venta de plaza a plaza.

“El vendedor se obliga a entregar la mercancía en un determinado


lugar, pagando todos los gastos y corriendo los riesgos del transporte;
es lo que se conoce con el nombre de venta franco domicilio.

“En otras ocasiones, el vendedor se compromete únicamente, a poner


las cosas en el medio de transporte, pero no asume los riesgos de
ninguna naturaleza a partir de entonces. O bien, sin asumir tampoco
riesgo alguno, contrata el transporte y el seguro sobre las cosas.
Hablamos entonces de la venta FOB y de la venta CIF.” 112

“Compraventas de plaza a plaza y combinadas. Por su volumen y


por ser medio eficaz de la circulación de mercancías, las compraventas
de plaza a plaza tienen importancia primordial. Además, son la base del
comercio internacional, de que adelante nos ocuparemos.

“Las ventas de plaza a plaza son, generalmente, combinadas con


transporte y con seguro. Fue en el derecho marítimo inglés donde estos
tipos de ventas fueron inventadas, y de donde se han extendido a todo
el tráfico comercial.

“Reguladas primero por la costumbre, se han ido tipificando en los


códigos modernos y en convenciones internacionales.

112
Vázquez. del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 210.

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86

“Entre nosotros, están reguladas en la Ley de Navegación y Comercio


Marítimo, que por analogía, debe considerarse aplicable al comercio
terrestre.113

Compraventa contra documentos.

En esta forma de compraventa, la entrega de la mercancía y el pago


del precio se hacen a continuación de la entrega de títulos justificativos
de la propiedad de las mercancías o de otros análogos. En la
compraventa CIF, por ejemplo, y que adelante señalamos en qué
consiste, el vendedor cobra el precio contra la entrega de los
documentos que justifican el embarque, el pago del flete y el pago del
seguro. Se caracteriza, pues, esta operación, porque las partes quedan
de acuerdo en que en lugar de la mercancía, el comprador recibe el
documento que representa la propiedad de la misma y con el cual
puede exigir su consignación. El vendedor se libera de la obligación de
entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de la
mercancía.

Una gran porción de las compraventas internacionales y gran parte de


las nacionales, se celebran contra documentos, utilizando además, el
crédito documentado que opera de manera que el comprador abre un
crédito en su banco, dándole orden de pagar al vendedor contra
presentación de los documentos del contrato.

Frecuentemente se recurre a la venta contra documentos, cuando la


mercancía se encuentra en vía de transportación y el vendedor es
quien posee los documentos que expide el porteador encargado de
transportar la mercancía.

En esta forma de compraventa, el vendedor queda liberado o más bien


cumple con la obligación de entregar la cosa, mediante la remisión al
comprador de los documentos justificativos de la propiedad de la
misma. A menos que se pacte en diversa forma, el pago del precio

113
Cervantes Ahumada. Ob. Cit. p. 536.

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87

debe hacerse en el momento y en el lugar en que se hace entrega de


los documentos. Implica una entrega jurídica del bien.

El artículo 89 de la LGTOC, dice, en relación a la letra de cambio que


se llama letra documentada, que la inserción de las cláusulas
“documento contra aceptación” o “documento contra pago”, o de las
menciones “D/A” o “D/P”, en el texto de una letra de cambio con la que
se acompañen los documentos representativos de mercancías, obliga
al tenedor de la letra a no entregar los documentos, sino mediante la
aceptación o pago de ella.

En la compraventa, sobre documentos, el vendedor cumplirá la


obligación de entrega de la cosa, remitiendo al comprador en la forma
pactada o usual, los títulos representativos de ella y los demás
documentos indicados en el contrato o establecidos por los usos. El
comprador debe hacer el pago contra la entrega de los documentos,
pero quedarán a salvo sus acciones en relación con la calidad o estado
de la cosa comprada. La salvedad a favor del comprador se entiende
lógica, en tanto que éste no recibe en sentido físico la cosa y por lo
mismo no teniéndola a la vista, le es imposible constatar sus
elementos.114

IV.2 Compraventas CIF, FOB, FAS, CF.

1.- COMPRAVENTAS C. I. F. La expresión CIF, cuyo uso se ha


universalizado, es una sigla inglesa procedente de las palabras cost,
insurance, freight costo, seguro, flete). Venta CSF (costo, seguro y
flete) o CIF (cost, insurance, freight):

Se caracteriza este tipo de venta porque el precio comprende el valor


de la cosa vendida, las primas del seguro y el importe de los fletes
hasta el lugar dónde deberá recibirlas el comprador. Desde el momento
en que se efectúa el embarque, el vendedor no puede disponer de las
mercancías ni efectuar modificación alguna en la composición de los

114
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 208 y 209.

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88

lotes; los riesgos de la mercancía pasan a cargo del comprador desde


que ha sido puesta a bordo de la nave. La mercancía está
representada por los documentos (conocimiento de embarque, póliza
de seguro) cuya tradición al comprador equivale a la posesión para él
de la mercancía. El vendedor asume la obligación de entregar la
mercancía para que sea transportada, pero además se compromete a
contratar el flete y el seguro correspondiente. La venta se hace por un
precio global que comprende no sólo el precio mismo de la mercancía,
sino también el costo del transporte y de la prima del seguro.

Característica del contrato es que a pesar de que el vendedor contrata


el transporte y el seguro, la venta se considera consumada en el lugar
de embarque, de manera que cuando se entrega la mercancía, su
transportación corre a riesgo del comprador. La transmisión de la
propiedad se produce cuando se entregan las mercancías al porteador,
es decir, cuando se transmite la posesión por la entrega de los
documentos respectivos.

En la compraventa, costo, seguro, flete, el precio comprenderá el valor


de la cosa, más el importe de las primas del seguro y el importe de los
fletes hasta el lugar convenido para que la mercancía sea recibida por
el comprador. El vendedor se entenderá obligado a contratar el
transporte en los términos convenidos a pagar los fletes y a obtener del
porteador el conocimiento de embarque correspondiente; a contratar y
pagar, a favor del comprador o de la persona que éste indique, la prima
del seguro sobre las cosas vendidas, el cual deberá cubrir los riesgos
convenidos o los usuales y a obtener del asegurador la póliza y el
certificado correspondiente, así como entregar los documentos al
comprador o a la persona que él indique.

La responsabilidad de los riesgos se transmitirá al comprador desde el


momento en que la cosa sea entregada al porteador y desde ese
momento deberá iniciar la vigencia del seguro.115

115
Vázquez del Mercado Oscar. p.p. 211 y 212.

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2.- COMPRAVENTA F.O.B.

Las siglas F.O.B., se refieren a las palabras inglesas Free On Board,


Libre A Bordo, en español, L.A.B. el contrato celebrado en esta forma,
implica que una vez que el vendedor entrega la mercancía a bordo del
transporte, salva su responsabilidad respecto a los riesgos y el
comprador es quien debe contratar, o bien, ya contrató el transporte y
el seguro en su caso.

En la venta libre a bordo, la cosa vendida deberá entregarse para su


transportación a bordo del transporte, en el lugar y tiempo convenidos.
Desde el momento de la entrega la responsabilidad de los riesgos se
transmitirá al comprador.116

Al vendedor, pues, no le incumbe hacer transportar la mercancía,


aunque puede hacerlo, por convenio con el comprador, en cuyo caso
actúa como mandatario.

En esta venta, el precio de la cosa comprenderá todos los gastos,


impuestos y derechos que se acusen hasta el momento de su entrega.

Una especie de la venta a que hemos aludido, es la llamada venta al


costo del transporte, en la que el vendedor cumple su obligación de
entrega de mercancías al colocarla en el muelle, al costado del buque,
y desde ese momento opera la transmisión de la responsabilidad en los
riesgos al comprador.

En ocasiones la compraventa es libre a bordo estibado, cuando el


vendedor deja de ser responsable en el momento que la mercancía
queda estibada.117

116
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 210.
117
Ibidem. p. 211.

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90

3.- COMPRAVENTA FAS (Free Alongside Ship) o Venta CB (al


Costado del Buque): El vendedor cumple su obligación de entrega de
las mercancías al colocarlas en el muelle, al costado del buque y lista
para su embarque y transporte al lugar señalado por el comprador. Los
riesgos y gastos corren a cargo del comprador desde el momento en
que el porteador los reciba al costado del buque.

La compraventa FAS. Menos usual que las anteriores, se diferencia de


la compraventa LAB sólo en que la mercancía deberá entregarse no a
bordo, sino al costado del vehículo.118

4.-COMPRAVENTAS CF, (costo y flete) o C&F, (Cost And Freight): es


similar al CIF, con excepción de las reglas relativas al seguro. Se
equipara con el contrato de fletamento por viaje (Art. 95 y ss. de la LN y
Art. 59 y 60 de la LAC).119

Autoevaluación

1. ¿Cuál en el concepto de compraventa internacional?

2. ¿Qué significan las siglas C.C.C.I.M.?

3. ¿Cuál es el objetivo de la convención de los contratos de


compraventa internacional de mercaderías?

4. ¿En qué consiste la compraventa internacional libre a bordo (Free


On Board, FOB)?

5. ¿Qué es la compraventa internacional costo y flete (Cost And


Freight, CF)?

6. Mencione las ventajas en la compraventa internacional “costo,


seguro y flete (Cost, Insurance and Freight, CIF).
118
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 86.
119
Loc. Cit.

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91

7. Cite el concepto de compraventa de plaza a plaza y franco


domicilio.

8. Explique brevemente la compraventa contra documentos.

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CUADRO RESUMEN

Comprobantes internacionales con arreglos a la convención sobre los


contratos de compraventa internacional de mercaderías
(CCCIM)

a) En el D.O. del 17 de marzo de 1988, se publicó el texto de la


(CCCIM) entre países.

b) Los organismos de comerciantes de todo el mundo, agrupados en


la cámara de comercio internacional (CCI) en 1953 elaboraron las
reglas internacionales para la intercepción de los términos
comerciales conocidos como ICOTERMS, son de observancia
mundial según su versión de 1990.

c) En el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado


(UNIDROIT) se aprobó la convención sobre representación en
compraventa internacional de mercancías, ratificado por México y
publicado en el D.O. 22 de febrero de 1988.

Principales modelos de compraventa intencional contemplados en la


CCCIM, son:

a) Libre a bordo (free on board, FOB)


b) Libre al costado del buque (free alongside ship, FAS)
c) Costo, seguro y flete (cost, insurance and freight, CIF)
d) Costo y flete (CF).

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UNIDAD V

CONTRATO DE SUMINISTRO

PRESENTACIÓN

Es indudable que el contrato de suministro suele confundirse con otros


Contratos Mercantiles como la compraventa, es evidente que el
contrato de suministro es un contrato de cambio y no de venta; esto es
la entrega periódica y continua de bienes y servicio en la cantidad y
calidad pactada se realiza a cambio de un precio determinado.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Comprender y analizar el concepto del contrato de


suministro y ser capaz de identificar su mercantilidad,
su naturaleza jurídica, sus elementos y sus
semejanzas y diferencias con la compraventa y con
la suscripción.

CONTENIDO

V.1 Concepto.
V.2 Mercantilidad del contrato.
V.3 Naturaleza jurídica.
V.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
V.5 Elementos reales.
V.6 Semejanzas y diferencias con la compraventa.
V.7 Características del contrato de suministro.
V.8 La suscripción. Su concepto: generalidades y diferencias con el
contrato de suministro.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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94

V.1 Concepto.

El contrato de suministro es aquel mediante el cual una persona física o


colectiva conocida como “suministrador” o “proveedor”, se obliga frente
a otra denominada “suministrada” a cumplir prestaciones periódicas y
continuas por el pago de un precio cierto.120

El contrato de suministro, es considerado un contrato de empresa


(física o colectiva), que se caracteriza porque el suministrador asume la
obligación de entregar a otra cosas muebles en cantidad, plazos y
forma previamente pactados en un contrato “único” de suministro y
contra el pago de un precio determinado o determinable, por lo que los
derechos y obligaciones son recíprocas y se prolongan en el tiempo,
tratándose de un contrato de tracto sucesivo en la ejecución y
cumplimiento, existiendo entregas y pagos periódicos por unidad de
operación.121

Se trata de un contrato en el que las partes cumplen prestaciones


correspectivas de manera continuada. Es un contrato de cambio, pero
no de venta. El proveedor no se obliga a transmitir la propiedad de una
cosa, sino más bien a suministrar, a entregar a ésta. Es aquí en donde
se encuentra la diferencia básica entre los dos contratos.

En el contrato de suministro, hay como en la venta, intercambio de


cosas por un precio, pero al perfeccionarse no se pretende la
transferencia de la titularidad del derecho negociado, sino típicamente
una obligación de suministrar, proveer la transmisión de la propiedad
queda en segundo plano.

Si tomamos en consideración que el contrato de suministro puede


estipularse para uso o consumo, no es fácil hablar de transmisión de
propiedad como finalidad del negocio. Lógico es entender que el uso no
transfiere la propiedad y , sin embargo, puede haber contrato de

120
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 16.
121
Loc. Cit.

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95

suministro por el cual se concede a una parte el derecho de usar las


cosas, los envases de refrescos, por ejemplo.

Por otra parte, en algunas ocasiones no es fácil hablar de la


transmisión de propiedad como en el caso de la luz, el agua o el gas, o
de servicios, mantenimiento. 122

V.2 Mercantilidad del contrato.

A falta de concepto legal, es la forma en que se opera el suministro la


que conduce a ubicar con cierta claridad los elementos subjetivos y
objetivos del contrato: una de las partes, el suministrante o
suministrador, se obliga a proveer a la otra, el sumunistratario, bienes o
servicios en forma periódica o continuada, a cambio de un precio en
dinero, determinado o determinable.

Resulta difícil concebir un suministro de naturaleza puramente civil,


pues, por hipótesis, una de las partes o ambas son empresas de
carácter lucrativo; a lo menos el suministrador, que debe elaborar,
adquirir o extraer los bienes que en forma periódica o continua
proveerá al adquiriente, de todo lo cual, como es obvio, debe contener
alguna ganancia, el cual es su propósito.

Pero además, recuérdese que el Art. 75-v, Código de Comercio.


Reputa “actos de comercio... las empresas de abastecimientos y
suministros”.123

V.3 Naturaleza jurídica.

En el análisis sobre la naturaleza jurídica del contrato de suministro se


han planteado diversos supuestos para determinar si se puede incluir
dentro de alguno de los contratos típicos existentes. Las principales
tesis son:

122
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 216.
123
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 96 y 97.

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96

a.- Como una compraventa con entregas parciales, periódicas o


continuadas.- “El suministro es una variante o especialidad de la venta
de cosas muebles”. Una tesis de un tribunal colegiado ha señalado
que: “el suministro constituye un tipo especial de contrato de
compraventa mercantil, cuya función consiste en satisfacer las
periódicas necesidades del suministrado, sin que éste tenga que
estipular tantos contratos de compraventa como periodos de necesidad
se le presenten” (cfr. la tesis: contrato de suministro. Características).

b.- Como un contrato de promesa de varias compraventas.- Cuyo


cumplimiento se realiza al momento de la entrega o de la ejecución de
la prestación. Se trata de un contrato normativo de muchas
compraventas futuras. Esta postura es quizá la menos aceptable, ya
que la promesa debería incluir los elementos esenciales de cada
contrato definitivo (cosa y precio) y esto desvirtúa al contrato de
suministro.

Por otra parte, el contrato normativo, como “aquel que tiene por objeto
establecer la disciplina de un contrato eventual futuro”, no produce la
obligación de cumplir prestaciones o de dar o la de celebrar futuros
contratos, y en este sentido, no explica la naturaleza del suministro
como contrato obligatorio.

c.- Como “una especie diferenciada de venta”.

d.- Como “un contrato atípico que participa de las características


de varios. Compraventa, arrendamiento de cosas, arrendamiento de
servicios, etc.”.

En realidad el suministro no es una compraventa, pero participa de


muchas de las características de este contrato. La compraventa tiene
una prestación única, aunque su cumplimiento puede fraccionarse en el
tiempo; el suministro tiene varias prestaciones autónomas, pero ligadas
entre sí por una unidad de vínculo y un contrato único.124

124
Arce Gargollo, Javier. Ob. Cit. p.p. 173 y 174.

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97

V.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Los elementos personales en el contrato de suministro son el


suministrante y el suministrado que también son llamados
suministrante, proveedor o vendedor y suministratario, consumidor o
comprador. Puede ser cualquier persona física o colectiva con
capacidad de ejercicio y actividad lucrativa, por lo que a nuestro criterio
no existe suministro que no sea mercantil, ya sea por el objeto, por el
sujeto o el fin.

Cabe aclarar que quien opera ciertos suministros es el estado o


empresas concesionadas por dicha persona moral , que surgen a la
vida jurídica a través de un acto administrativo (permiso, autorización,
concesión), por lo que la operación se encuentra regulada no sólo por
la legislación mercantil si no que debe ajustarse a las disposiciones
administrativas aplicables al caso concreto.125

Capacidad. Las partes no requieren de capacidad especial para


celebrar el contrato de suministro, que generalmente se celebra entre
comerciantes.

Cuando el contrato lo celebra alguna persona en representación de


otra, por ejemplo una sociedad o en relación a una negociación
comercial, el representante requiere facultades de administración, pues
el objeto de suministro son mercancías propias de la operación normal
de la empresa.

En algunos contratos, especialmente en los contratos administrativos


de suministro, y también dependiendo del objeto por suministrar, el
suministrador puede tener ciertas exigencias de su contraparte para
celebrar el contrato. Por ejemplo, si es una sociedad mercantil el
suministrador debe tener cierto capital mínimo o algunas condiciones
de su operación que garanticen al suministrado que el contrato puede
ser cumplido; si se trata de suministrar un servicio público se requiere
de concesión o de ciertas autorizaciones administrativas. Cuando los

125
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 16.

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98

particulares contratan con dependencias de la administración pública


federal, deben ajustarse a las disposiciones administrativas de las
LAASSP y LOPSR. El suministro de energía eléctrica hay una
reglamentación especial (LSPEE).126

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR.

a.- Entregar las cosas objeto del suministro.- La primera, y quizá


más importante de las obligaciones del suministrador, es entregar los
bienes materia del contrato en el lugar y en el plazo pactado. Una tesis
de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia ha declarado que: “la
función del contrato de suministro consiste en satisfacer las periódicas
y continuas necesidades del suministrado” (cfr. la tesis judicial:
compraventa de suministro. variación del precio).

Las entregas deben ser continuadas o periódicas, según la naturaleza


de los bienes y el carácter del contrato. A falta de lugar establecido, se
aplica la disposición del C. C. respecto al lugar de entrega de la
compraventa, pues la ley mercantil no contiene una norma supletoria al
respecto. El artículo 2291 del C. C. determina que la cosa se entrega
donde se encontraba al venderse; es decir, generalmente, en el
establecimiento del suministrador. Como norma especial, que las
disposiciones de la compraventa civil derogan a la norma general
mercantil aplicable a todas las obligaciones (Art. 86 del Cód. de Com.),
sobre el lugar de pago (entrega).

La entrega puede ser real, jurídica o virtual (Art. 377 del Cód. de Com.
y 2284 del C. C.) aunque por la naturaleza del contrato de suministro
suele ser real o material. Los gastos de entrega son por cuenta del
suministrador, salvo que se pacte otra cosa. Esto es así por aplicación
analógica de la compraventa (Art. 382-I, del Cód. de Com.).

Puede ocurrir que respecto a las entregas no se haya fijado plazo, y en


estos casos puede resultar aplicables supletoriamente el artículo 379
del Código de Comercio, que indica que las mercancías deben estar a

126
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p. 156 y 157.

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99

disposición del comprador veinticuatro horas después de celebrado el


contrato. Una resolución del tribunal colegiado ha determinado que esta
disposición debe entenderse para entregas en la misma plaza o que si
es distinta sea materialmente posible (cfr. la tesis judicial: compraventa.
plazo para la entrega de la mercancía del comprador). Como estamos
en presencia de un contrato distinto de la compraventa y no de una
modalidad de ésta, el precepto debe entenderse aplicable para cada
entrega, prestación independiente o autónoma, y por esto el
suministrador debe tener la mercancía a disposición del suministrado
veinticuatro horas después de cada solicitud o petición de entrega,
salvo que la naturaleza y objeto del contrato no lo permitan.127

Un precepto mercantil importante aplicable al suministro es el artículo


375 del Cód. de Com., que dispone: si se ha pactado la entrega de
mercancías en cantidad y plazo determinados, el comprador no estará
obligado a recibirlas fuera de ellos; pero si aceptase entregas parciales,
quedará consumada la venta en lo que a éstas se refiere.

En esta disposición, el plazo está originalmente concebido a favor del


comprador y la aceptación de las entregas perfecciona la venta en la
entrega parcial. Debe recordarse que en el suministro el plazo se
establece, casi siempre, en beneficio del suministrador y del
suministrado.

En caso de quiebra del suministrado, el suministrador puede suspender


las entregas o exigir fianza (u otra garantía) al suministrado (Art. 146 de
la LQSP). Si quiebra el suministrador, el suministrado puede exigir la
entrega si la cosa ya ha sido determinada (Art. 149 de la LQSP).

b.- Transmitir la propiedad de los bienes. Otra de las obligaciones


del suministrador es la de trasmitir el dominio de los bienes objeto del
contrato al suministrado. Como los bienes son muebles y cosas
genéricas, la transmisión se efectúa cuando “la cosa se hace cierta y
determinada con conocimiento del acreedor” (Art. 2015 del C. C). En la
práctica comercial, el momento de la entrega. El C. de C. señala

127
Arce Gargollo Javier. p. 163.

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100

que el riesgo de pérdida es por cuenta del comprador, si ya le hubieren


sido entregados los bienes por parte del vendedor (suministrador) (Art.
377).

Respecto a la aceptación de las mercancías por el comprador resulta


aplicable el artículo 378 del Cód. de Com. En los casos en que el
suministrador entrega en su negocio y el transporte corre por cuenta
del suministrado, la entrega debe entenderse realizada al porteador o
transportista (entrega jurídica), con todas las consecuencias que de ello
derivan, transmisión de propiedad y riesgo de pérdida a cargo del
suministrado, quien tiene a su disposición la mercancía. La cantidad
que se trasmite es la que corresponde a cada prestación independiente
e individualizada que se identifica con cada una de las entregas.

c.- Garantizar las cualidades. La obligación de garantizar las


cualidades de la cosa está consignada para la compraventa mercantil
en una norma muy general que obliga al vendedor “a la evicción y
saneamiento” (Art. 384 del Cód. de Com.). Las reglas supletorias sobre
evicción y saneamiento están en el C. C. para cualquier enajenación,
pero debe distinguirse la obligación al saneamiento por “defectos
ocultos”, de la evicción propiamente dicha.

Los vicios o defectos de la cosa deben entenderse como aquellas


características que la hagan impropia para su uso. En materia
mercantil, una calidad diferente de la pactada puede hacer a la cosa
impropia para su uso por ejemplo, acero de calidad distinta de la que se
requiere para una determinada producción.

d.- Responder de la evicción. El suministrador tiene el deber de


responder de la evicción, y en este sentido suplen las disposiciones del
C. C. sobre el tema (Arts. 2119 a 2162 del C. C.) y la norma general del
Art. 384 del Cód. de Com. citada. En la práctica es difícil pensar que
pueden darse casos de evicción en la transmisión de los bienes
muebles objeto del suministro.

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101

Como obligación que deriva de la ley a falta de pacto expreso de las


partes, la responsabilidad del saneamiento por evicción o vicios ocultos
puede renunciarse. Si no se pacta en contrario, debe entenderse como
cláusula natural propia de cualquier enajenación.128

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADO.

a.- La más importante y prácticamente única obligación del


suministrado, es pagar el precio pactado. El precio puede ser en
moneda nacional o en divisas y no es necesariamente en dinero, puede
ser en especie, o parte en dinero y parte en especie.

Si no se pactó cuando debe hacerse el pago, una norma supletoria de


la compraventa señala que el tiempo de pago es “de contado”, es decir
al momento de la entrega de la cosa (Art. 380 del Cód. de Com. y 2294
del C. C.

El artículo 85 del Cód. de Com. aplicable al suministro, determina en


qué momento principian los efectos de la morosidad.

La convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de


compraventa internacional de mercaderías señala que: “El comprador,
si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento
determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su
disposición las mercaderías o los correspondientes documentos
representativos conforme al contrato y a la presente Convención. El
vendedor podrá hacer del pago una condición para la entrega de las
mercaderías o los documentos” (Art. 58-1).

Cuando el precio de bienes que ya se han entregado no ha sido


pagado y el suministrado es declarado en quiebra, el suministrador
puede pedir que se separe esa mercancía de la masa de la quiebra
(Art. 159-III de la LQSP).

128
Ibidem. p.p. 164 a la 166.

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102

b.- Otra obligación del suministrado es recibir la cosa objeto del


suministro, por aplicación analógica de la compra venta civil (Art. 2292
del C. C.), que obliga al comprador a resarcir al vendedor de los daños
causador por la “mora de recibir”.129

V. 5 Elementos reales.

El elemento objetivo en el contrato de suministro será siempre un bien


genérico, por lo que podemos considerar que tanto pueden ser objeto
cosas como servicios, ya que lo mismo se puede contratar un
suministro de alimentos, o cualquier tipo de mueble que un suministro
de agua, energía eléctrica o programas exclusivos de televisión (cable,
multivisión, etc.).

Resulta importante fijar la cantidad, el tiempo, la calidad y el precio del


objeto del contrato, ya que incluso puede pactarse sobre cosas futuras
que el suministrador vaya elaborar o a adquirir de terceros.130

V.6 Semejanzas y diferencias con la compraventa.

Si se atiende a que, sustancialmente, los elementos subjetivos y


objetivos son iguales en el suministro y en la compraventa, pues uno de
los personajes se obliga a trasmitir al otro la propiedad de una cosa o el
aprovechamiento de un servicio, a cambio de un precio, se comprende
por qué es fácil que en la práctica se confundan; quizá la más
importante nota diferencial esté constituida por el hecho de que en el
suministro cada una de las entregas, cuando se trata de prestaciones
periódicas, queda sujeta a un régimen autónomo en cuanto al precio,
que puede estar predeterminado o no; en el caso de las prestaciones
continuadas, por el hecho de que no está prevista la cantidad que en
tiempo o en medida de bienes debe proveerse al suministratario, y
porque el precio puede también variar. Por el contrario, como se sabe,

129
Ibidem. p.p. 166 a la 168.
130
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 17.

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103

en la compraventa la medida de la cosa objeto de la operación es


determinada o perfectamente determinable, aun en la de cosa futura o
de esperanza, y el precio debe ser cierto desde el primer momento.

Ambos contratos pueden recaer sobre los mismos bienes y será la


forma de cumplimiento la que determine si se trata de uno u otro. Así,
como compraventa deberá conceptuarse la que se celebre respecto de
una determinada cantidad de gas (como la que en tanques cilíndricos
se adquiere para consumo doméstico); en cambio será suministro el
compromiso de entregar a una planta industrial, mediante instalación
ad hoc o en recipientes, todo el gas que necesite en un plazo
determinado o no.

Conveniente, pues, resulta precisar las notas que permiten distinguir,


jurídicamente, uno del otro contrato:

a.- Bien sabido es que la compraventa es un contrato instantáneo:


todos los derechos y obligaciones de las partes quedan determinados y
perfeccionados en el momento de su celebración, pues constituyen
una unidad jurídica, aunque su cumplimiento se estipule a plazos o a
una fecha fija posterior; en cambio, el de suministro es un contrato de
tracto sucesivo; los derechos y obligaciones de los sujetos únicamente
se anuncian, pues su cumplimiento sólo es posible mediante el
transcurso de cierto tiempo, a veces indeterminado, y se manifiesta
mediante entregas periódicas, si de bienes tangibles se trata, o
continuadas, como en ciertos suministros de fluidos o de líquidos, en
este caso con cortes también periódicos, pero con la circunstancia de
que cada entrega o corte constituye una unidad, vale decir, hace surgir
derechos al pago, y obligaciones de entrega o de pago,
independientes de los anteriores y de los posteriores.

“En el suministro de carácter periódico”, se lee en el Art. 651, proy.


Cód. de Com., el precio se determinará y se pagará por cada
prestación aislada, y

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104

b.- El contrato de compraventa puede ser civil o mercantil, el de


suministro, en cambio, debe reputarse siempre mercantil. Pues que
mercantiles son las empresas de suministros, al tenor del antes
mencionado precepto legal que de tal modo se expresa (Art. 75-V. C.
Com.).131

V.7 Características del contrato de suministro.

La práctica muestra que este contrato es:

• Atípico.
• Formal.
• Bilateral.
• De tracto sucesivo.
• Oneroso, y a veces conmutativo.132

V.8 Suscripción. su concepto: generalidades y diferencia con el


contrato de suministro.

Generalidades: Diferencias del suministro.

Aunque igualmente ignorado por nuestras leyes, diversas razones,


quizá las principales su sencillez de formas y su amplia difusión a
través de los llamados medios masivos de comunicación, operan para
que el contrato de suscripción sea más conocido que el de suministro,
con el cual suele confundírsele, merced al ya apuntado denominador
común a los contratos, que se examinan en este capítulo: la obligación
de transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho, a cambio de
una suma de dinero. En el caso se presenta otra nota común, la cual es
la de que el proveedor, como el suministrante, se obliga a efectuar
entregas periódicas del bien convenido.

131
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 97 y 98.
132
Ibidem. p. 99.

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105

Características que, ciertamente, se presentan también en el contrato


de suscripción, de manera que es preciso apuntar los elementos
diferenciadores del de suministro y no es difícil localizarlos:

a) Mientras que el suministro puede prestarse respecto a toda clase


de bienes muebles tangibles, incluso fluidos, la suscripción sólo
puede contratarse sobre los primeros, particularmente en forma de
publicaciones impresas;
b) El suministro puede consistir en entregas continuadas y aun
incesantes, al paso que la suscripción sólo supone entregas
periódicas, y
c) El precio de la suscripción, así como las entregas periódicas,
configuran una unidad; recuérdese que, por el contrario, el
suministro configura tantas unidades como entregas o períodos se
convengan.133

CONCEPTO.

El contrato de suscripción es aquel por virtud del cual, mediante el pago


de un precio, el suscriptor adquiere el derecho de recibir,
periódicamente, las publicaciones impresas que la otra parte le debe
proveer.

MERCANTILIDAD.

En este contrato han de concurrir en el proveedor, los atributos del


empresario comercial, ya que, en pequeña o grande, debe tener una
negociación editorial, que a la vez puede ser o no tipográfica, no parece
difícil reivindicar, como exclusivamente mercantil, el contrato de
suscripción (Art. 75-IX. Cód. de Com.).

133
Díaz Bravo Arturo Ob. Cit. p. 99.

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106

CARACTERÍSTICAS.

Es un contrato atípico, innominado, consensual y de tracto sucesivo.134

Autoevaluación

1. ¿Qué es el contrato de suministro?

2. Mencione la mercantilidad del contrato de suministro.

3. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de suministro?

4. Cite los elementos personales del contrato de suministro.

5. ¿Quién es el suministrado, en el contrato de suministro?

6. ¿Cuáles son las obligaciones del suministrador, en el contrato de


suministro?

7. ¿En qué momento se debe hacer la entrega de las cosas objeto


del suministro?

8. ¿De qué manera se transmite la propiedad de los bienes, en el


contrato de suministro?

9. ¿En qué consiste la obligación del suministrador de garantizar las


cualidades en el contrato de suministro?

10. ¿De qué manera responde de la evicción el suministrador, en el


contrato de suministro?

11. Señale las obligaciones del suministrado, en el contrato de


suministro.

134
Ibidem. p. 100.

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107

12. ¿Cuáles son los elementos reales, en el contrato de suministro?

13. Establezca las semejazas entre compraventa y suministro.

14. Mencione las diferencias entre compraventa y suministro.

15. Especifique las principales características del contrato de


suministro.

16. ¿Qué es el contrato de suscripción?

17. Enumere las diferencias que existen entre suscripción y


suministro.

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108

CUADRO RESUMEN

Contrato de Suministro

CONCEPTO:
Es aquel mediante el cual una persona física o colectiva conocida
como “suministrador” o “proveedor” se obliga frente a otra denominada
“suministrada” a cumplir prestaciones periódicas y continuas por el
pago de un precio cierto.

MERCANTILIDAD:

Se reputan “actos de comercio... las empresas de abastecimientos y


suministros” (Art. 75. frac. V. Cod. De Com.).

NATURALEZA JURÍDICA:

Es atípico.

Sin embargo existen cuatro tesis que pretenden incluirlo de alguno de


los contratos típicos y lo consideran:
a) Como una compraventa con entregas parciales, periódicas o
continuas.
b) Como un contrato de promesa de varias compraventas futuras.

c) Como una especie diferenciada, de venta.

d) Como un contrato atípico que participa de las características de


varios: compraventa, arrendamiento de cosas, arrendamiento
de servicios, etc.

Elementos:

• Personales. Suministrador y Suministrante.

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109

 Obligaciones del suministrador:

a) Entregar las cosas objeto del suministro.


b) Transmitir la propiedad de los bienes.
c) Garantizar las calidades.
d) Responder de la evicción

 Obligaciones de suministrado:

a) Pagar el precio.
b) Recibir la cosa

• Reales. Un bien genérico, pueden ser objeto, cosas como


servicios.

a) Bienes.
b) La cantidad.
c) El plazo.
d) El precio.

Compraventa y suministro

• Semejanzas
• Diferencias

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110

Características:

El contrato de suministros es:

• Atípico
• Formal
• Bilateral
• De tracto sucesivo
• Oneroso
• A veces conmutativo

Suscripción

Concepto

Mercantilidad

Diferencias entre suscripción y suministro

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111

UNIDAD VI

CONTRATO ESTIMATORIO DE CONSIGNACIÓN

PRESENTACIÓN

El Contrato de Consignación también se le conoce como contrato


estimatorio y tiene por objeto cosas muebles que deben ser
identificadas y entregadas para poder llevar a cabo lo estipulado en el
contrato, es decir enajenarlas y como consecuencia obtener ganancias.
A través de este contrato una parte llamada consignatario, recibe un
bien para ofrecerlo a terceras personas para su adquisición, de esta
relación se derivan derechos y obligaciones para ambas partes,
mismas que deben regularse en el clausulado del contrato.

Al finalizar la Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender y explicar el concepto de


contrato estimatorio o de consignación, así como
identificar su naturaleza jurídica, sus elementos
personales y sus características.

CONTENIDO

VI.1 Concepto.
VI.2 Naturaleza jurídica.
VI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.
VI.4 Características.

Autoevaluación. Cuadro de Resumen.

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112

VI.1 Concepto.

“Es el contrato en virtud de cual el propietario de un bien lo pone a


disposición de otro sujeto para que éste pueda ofrecerlo al público para
su adquisición, pero sin que este último tenga que pagar el precio para
recibirlo a quien lo entrega. Al recibirlo, su función va a ser solamente la
de intermediar entre el propietario del bien que recibe y el posible o
futuro adquiriente del mismo”.

Es una operación de mediación en negocios mercantiles, por lo que se


ajusta a lo dispuesto por la Fracción XIII del Articulo 75 del Código de
Comercio, sin que exista regulación legal especifica al especto, por lo
que debemos considerarlo como un contrato atípico.

Este contrato “estimatorio” debe su nombre a la suma de dinero que


ambas partes estiman vale el bien objeto del contrato y que el receptor
deberá pagar al transmitente, quien a su vez le entregara para su
eventual venta o devolución los bienes de que se trate, sin embargo, en
la práctica comercial es conocido como contrato de “consignación”.135

VI.2 Naturaleza jurídica.

Se han formulado diversas teorías para explicar la naturaleza jurídica


de este contrato. Algunos autores la han calificado de compraventa,
depósito, prestación de servicios, mandato, comisión, gestión de
negocios y como figura compleja que comparte elementos de varios de
los contratos enunciados.136

a) Depósito para vender. Esta tesis fue formulada por Bolaffio, quien
distingue en la estructura dinámica de la operación dos fases. La
primera se inicia con un depósito por causa de comercio, como medio
para facilitar la venta. Cuando cesa el depósito, la propiedad de la cosa
pasa al accipiens lo compra o vende a un tercero.137

135
Carvallo Yánez Erick. p. 102.
136
Arce Gargollo Javier. p. 189.
137
Loc. Cit.

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113

b) Comisión de venta. Una tesis importante lo considera como una


modalidad de la comisión de venta con estas características: el
consignatario actúa siempre en nombre propio y no a nombre del
consígnate (comitente); por la naturaleza del estimatorio, el accipiens
tiene autorizada la autoentrada y facultades para obrar a su arbitrio en
el desempeño de su encargo.

Por la estructura dinámica del contrato no puede afirmarse que el


consignatario actué por cuenta propia, pues el resultado incide sobre la
esfera del tradens.

c) Compraventa sujeta a condición suspensiva. Esta teoría no


exenta de críticas, es la que al parecer tiene mayor aceptación en la
doctrina. Dice que “se trata en suma de una venta con condición
suspensiva y eventualmente ligada a un término. La condición se
cumple cuando el comprador declara dar curso al negocio,
convirtiéndose en deudor del precio fijado en la estimación”.138

d) Otras tesis. “Este contrato presenta analogías con el deposito, con


la comisión de venta y especialmente con la venta bajo condición
suspensiva, pero esta ya regulado como contrato sustantivo e
independiente en alguna regulación reciente.” 139 Los acreedores del
consignatario no pueden embargar la cosa consignada, ni esta entra en
la masa de la quiebra sino hasta que se ha pagado el precio. Estas
reglas se contienen, para los efectos de la separación de la masa de la
quiebra en el Art. 159 Fracción VI, a) de la LQSP.

e) Contrato atípico. El contrato estimatorio, tiene particularidades


propias que lo distinguen de otros contratos típicos. En este sentido el
contrato estimatorio o de consignación es un contrato sui generis. Sin
embargo, la teoría de la compraventa sujeta a condición suspensiva, la
más aceptable de las expuestas, puede resultar un auxiliar útil en la
explicación de ciertos aspectos prácticos que se derivan de la
celebración y ejecución de este contrato. Por ejemplo, si un

138
Garrigues Joaquín. Ob. Cit. p. 97.
139
Uria, Citado por Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 191.

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114

consignatario tiene una mercancía que va a vender a un tercero, este


no conoce, generalmente, que las cosas están en consignación. El
consignatario vende por cuenta propia y en su nombre y por tanto la
factura o comprobante de la venta es una factura del propio
consignatario, no del consígnate.

El consignatario, una vez que se ha vendido la mercancía en


consignación, pagara el precio estimado al tradente quien le expedirá
una factura al consignatario.140

Normas supletorias. A falta de regulación especial han de aplicarse al


contrato, por analogía, las normas generales de la compraventa” y de
estas, primero las de la compraventa mercantil y después las de civil, si
las primeras son insuficientes. Se aplican también las normas sobre el
contrato de depósito primero comercial, después civil-- para la relación
del accipiens antes de la llegada del plazo o la enajenación del bien. De
las normas generales de las obligaciones y del contrato en general,
resultan aplicables, de manera especial, las de la condición y las
referentes a las obligaciones alternativas, pues no contempla nuestra
ley a las obligaciones facultativas.141

VI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Por un lado nos encontramos al propietario enajenante, vendedor,


consígnate o tradens, que es el sujeto que entrega un bien mueble al
eventual revendedor, intermediario, consignatario o accipiens, quien
adquiere la libre disposición del bien con total exclusión del propietario,
y se obliga a pagar a este el precio “estimado” previamente pactado, o
a devolverle dicho bien dentro de un plazo convenido.

Los vocablos tradens y accipiens son tomados del Derecho Romano y


se refieren a quien trasmite la posesión de las cosas.

140
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 191
141
Ibidem. P.192.

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115

El revendedor o intermediario siempre actuara en nombre propio y por


su cuenta, siendo responsable hacia el propietario enajenante, solo del
pago del precio previamente convenido o, en su caso, de la devolución
de la cosa también en el plazo convenido, y a responder respecto de
ella durante el tiempo que dure la consignación.142

OBLIGACIONES DEL CONSIGNANTE.

a.- Entregar la cosa. Esta es la obligación más importante del


consígnate y la que da origen al contrato. Estrictamente hablando, esta
obligación no surge del contrato, sino que le da nacimiento al mismo y
es anterior en tiempo a las obligaciones propiamente contractuales.

En términos de la legislación civil vigente, la entrega puede revestir las


formas de entrega material, virtual o jurídica (Art. 2284 del C. C.),
siempre que el accipiens pueda disponer de la cosa para su
enajenación, pues este es el fin del contrato estimatorio. 143

b.- Recibir la cosa llegado el plazo pactado. Si a la llegada del


término del contrato el consignatario decidió devolverla en lugar de
pagar el precio estimado, el consígnate está obligado a recibirla. El
incumplimiento de esta obligación puede representar para el tradens
una responsabilidad por la mora de recibir.144

c.- Indemnizar daños y perjuicios. Esta obligación del consígnate es


eventual, no se da en todos los contratos estimatorios que se celebran,
sino excepcionalmente en aquellos en los que el consígnate puede
causar daños y perjuicios al consignatario (Art. 2532 del C.C.). 145

142
Carvallo Yánez Erick. p.p. 32 y 33.
143
Uria, Citado por Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 184.
144
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 184.
145
Ibidem.

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116

d.- Pagar una retribución al consignatario. Si el tradens pactó una


retribución o comisión para el accipiens, por ejemplo un porcentaje del
precio de venta al tercero, está obligado a pagarla al consignatario.
Este deber deriva siempre de los términos en que se celebró el
contrato. Sin embargo, en estos casos quizá no se esté frente a un
contrato estimatorio sino ante una comisión de venta.

Puede pactarse en estos casos, que el accipiens retenga del precio la


parte que le corresponde como retribución.146

OBLIGACIONES DEL CONSIGNATARIO.

a.- Recibir la cosa. La primera obligación del consignatario es la de


recibir la cosa como deber correlativo al deber del tradens de entregar.
Si no recibe el bien, el contrato no se perfecciona y no nace el resto de
las obligaciones contractuales. Lo que importa es que el consignatario
tenga la posibilidad de disponer de los bienes muebles materia de la
consignación.

b.- Pagar el precio o devolver la cosa. La obligación facultativa que


caracteriza al contrato estimatorio, la tiene el consignatario quien debe
pagar el precio o devolver la cosa a la llegada del plazo. Como en el
C.C., no se regula a las obligaciones facultativas, debe acudirse, por
analogía en lo que resulte aplicable, a las normas de las alternativas
(Arts. 1962 y sigs. del C. C.).

La obligación alternativa existe cuando en la obligación han sido


previstas o proyectadas diferentes prestaciones, pero en forma
disyuntiva, de manera que el deudor deberá cumplir sólo una de ellas.

La obligación facultativa “tiene un solo objeto, pero el deudor puede


liberarse con un objeto diverso”, sólo existe una prestación de la
obligación y uno o varios medios por los cuales el deudor puede
liberarse de ella.

146
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 185.

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117

En el contrato estimatorio, la prestación debida por el consignatario es


pagar el precio, pero, para liberarse de ella tiene la facultad de devolver
la cosa. Si la cosa se pierde, el consignatario no tiene ya la posibilidad
de liberarse de su obligación de pagar el precio mediante la devolución
de la cosa, por lo que debe pagar el precio del contrato.

Las reglas de esta obligación facultativa del contrato estimatorio son las
siguientes:

Si no se ha pactado otra cosa, la elección del cumplimiento


corresponde al deudor (Art. 1963 del C. C.) A la llegada del plazo,
aunque la cosa consignada no haya sido enajenada a un tercero, el
accipiens puede pagar el precio y adquirir el bien. “La enajenación a
terceros no constituye elemento indefectible del contrato”.

La elección debe notificarse al tradens a la llegada del plazo o dentro


de la vigencia del contrato.

En este contrato puede pactarse que existan plazos periódicos, en los


cuales el accipiens se libere parcialmente de su obligación mediante
pagos parciales de la parte de los bienes que fueron enajenados
durante el transcurso de dichos plazos. En estos casos, el contrato
estimatorio subsiste aunque el contenido de la prestación disminuya
por los pagos parciales efectuados. Por ejemplo, un contrato en el que
el consignatario recibe diez mil libros, y cada seis meses el tradens y el
accipiens acuerdan hacer un inventario y determinar qué libros se han
enajenado; de los libros vendidos, el accipiens debe pagar el precio al
tradens y ese pago parcial libera en ese monto al consignatario.

c.- Custodiar la cosa. El accipiens tiene obligación de custodiar la


cosa como un depositario, pues su facultad para disponer de la misma
no implica la posibilidad de usarla. Tiene, por tanto, la obligación
(negativa) de no usar la cosa y responsabilidad por daños y perjuicios
causados por malicia o negligencia y por el deterioro que sufra el bien
consignado, por lo que resulta aplicable, supletoriamente, el artículo
335 del Cód. de Com.

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118

d.- Riesgo de pérdida. Aunque no es propiamente una obligación del


accipiens, sino una responsabilidad que deriva del contrato, la pérdida
de la cosa es a su riesgo. Si la cosa se pierde, el consignatario ya no
tiene la facultad de liberarse de la obligación de pagar el precio
mediante la devolución de lo consignado, a menos que en la pérdida de
la cosa exista culpa del tradente. Además, para efectos prácticos esto
significa que si la cosa se pierde, el consignatario debe pagar el precio
en el plazo pactado y no antes.

e.- Facultad de vender. Aunque el resultado natural del contrato es


que las mercancías se enajenen a un tercero, esto no supone que el
accipiens tenga una obligación de procurar la venta de las cosas objeto
del contrato. Esta clase de obligación pertenece a un contrato distinto al
estimatorio, que sería, quizá, un contrato semejante a la comisión de
venta, en la que el comisionista si tiene dicha obligación. 147

VI.4 Características.

En virtud de este contrato una persona (tradens) entrega a otro


(consignatario o accipiens) una cosa con el encargo de venderla y, en
la época pactada el consignatario tiene la obligación de entregar el
precio señalado o de restituir la cosa.148

Del concepto de este contrato se destacan las siguientes


características. 149

“Da origen a una relación compleja, que resulta de la unión de un


contrato de depósito, de una autorización y de una venta”.

Se trata de un contrato real que se perfecciona con la entrega de la


cosa. “La entrega de las cosas es elemento esencial para la formación
del contrato”.

147
Ibidem. p.p. 185 a la 188.
148
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 82.
149
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 180.

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119

El contrato tiene por objeto bienes muebles.

La obligación principal del accipiens, pagar el precio o devolver la cosa,


es facultativa (a la que se le aplican, por analogía, las normas de las
obligaciones alternativas, en nuestra legislación).

Generalmente el contrato tiene un plazo.

El consignatario asume el riesgo de pérdida de la cosa mientras está


en su poder.

Clasificación.

El contrato estimatorio puede clasificarse como sigue:

Es un contrato mercantil, pues se celebra generalmente entre


comerciantes y lleva implícito el fin de lucro. Puede encuadrarse en los
Artículos 75 fracción I y 371 del Cód. de Com.

Es un contrato real, en cuanto se perfecciona con la entrega


consignación de la cosa. “Para que surja, el contrato tiene
necesidad de la entrega (de una o varias cosas-muebles); por lo que
la mayor parte de los autores considera que se trata de un contrato
real”.

Es bilateral, como contrato que produce derechos y obligaciones para


ambas partes.

Es un contrato oneroso, ya que existen provechos y gravámenes


recíprocos.

Es traslativo de dominio cuando se configura la enajenación de la cosa


a un tercero, que es de ordinario su resultado natural.

Antes de la venta del bien consignado se puede considerar como un


contrato de custodia respecto a las facultades del consignatario sobre
la cosa.

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120

Es un contrato principal, puesto que su existencia no depende de otra


relación. Sin embargo, como contrato previo para que el consignatario
venda al tercero, puede clasificarse como preparatorio (similar a la
comisión o al de agencia).

Se trata de un contrato de cambio (“do ut des”), aunque por el carácter


de intermediario comercial que tiene el consignatario, puede
considerarse también un contrato de colaboración.

Es un contrato atípico, aunque se le mencione en la legislación


(nominado).150

MERCANTILIDAD DEL CONTRATO ESTIMATORIO.

Aunque el terreno fértil para este contrato es el formado por las


empresas dedicadas a la venta de mercaderías usadas y, en tal caso,
la mercantilidad atiende al carácter del accipiens como empresario
comercial librero o editorial (Art. 75-IX, Cód. de Com.), comisionista,
agente subastador (Art. 75-X Cód. de Com.), en verdad no hace falta,
para calificar de mercantil nuestro contrato, la intervención de una
empresa, atentos el inocultable carácter de intermediario por parte de
dicho accipiens, y en su evidente propósito de lucro (Art. 75-I Cód. de
Com.), por manera que, empresarial o no, bastan estas dos últimas
características para enmarcar nuestro contrato dentro de los de
naturaleza siempre mercantil.151

Autoevaluación

1. Defina el contrato estimatorio.

2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato estimatorio?

150
Ibidem. p.p. 180 y 181.
151
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 105.

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121

3. ¿En qué consiste la tesis que considera al contrato estimatorio


como un depósito para vender?

4. ¿Qué dice la tesis que considera a la consignación como


comisión de venta?

5. ¿Por qué la tesis que considera a la consignación como


compraventa sujeta a condición suspensiva es la más aceptada
para explicar su natura jurídica-contextual?

6. ¿El contrato estimatorio es atípico?

7. Cite los elementos personales del contrato estimatorio

8. ¿Qué es el tradens?

9. Defina accipens.

10. ¿Cuáles son las obligaciones del consígnate?

11. ¿Por qué “la entrega de la cosa” es una obligación del


consignante?

12. ¿En qué consiste “recibir la cosa” llegado el plazo pactado, como
obligación de consignante?

13. ¿La obligación de consignante de indemnizar daños y perjuicios


es eventual?

14. ¿Quién debe pagar una retribución al consignatario?

15. ¿En qué consiste la obligación facultativa del consignatario?

16. ¿En qué momento el consignatario cumple con la obligación de


custodiar la cosa atribuida al consignatario?

17. Mencione las características del contrato estimatorio.

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122

CUADRO RESUMEN

CONTRATO ESTIMATORIO O DE CONSIGNACIÓN

Mediante el cual el propietario de un bien lo pone a disposición de


otro sujeto para que éste, pueda ofrecerlo al público para su
adquisición y el la fecha pactada entregar el precio o restituirla.

NATURALEZA JURÍDICA
1. Teorías:
a. Depósito para vender
b. Comisión de venta
c. Compraventa sujeta a condición suspensiva
d. Otra tesis
e. Contrato atípico
2. Normas supletorias

ELEMENTOS

Personales:
a. Nombre de las partes
b. El tradens y el accipiens

Obligaciones del consignante:


a. Entrega de la cosa
b. Recibir la cosa llegada el plazo pactado
c. Indemnizar daños y perjuicios
d. Pagar una retribución al consignatario

Obligaciones del consignatario:


a. Recibir la cosa
b. Pagar el precio o devolver la cosa (obligación
facultativa).
c. Custodiar la cosa
d. Riesgo de pérdida
e. Facultad de vender

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123

Características:

a. Atípico
b. Formal
c. Bilateral
d. De tracto sucesivo
e. Oneroso
f. A veces conmutativo

MERCANTILIDAD

a. Carácter del accipiens


b. Propósito de lucro

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124

UNIDAD VII

CONTRATOS BANCARIOS

PRESENTACIÓN

Los contratos son fuente inagotable de obligaciones, según la teoría


que sustenta el derecho civil y en el caso de los contratos bancarios,
las obligaciones que surgen están reguladas por la legislación
mercantil; por estas razones los contratos bancarios cobran mayor
actualidad e importancia en la vida económica y financiera de nuestra
nación. Los contratos que con mayor frecuencia son utilizados, como el
contrato de depósito con sus modalidades: en cuenta de cheques, en
ahorro, inversión, en títulos, entre otros.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Comprender y analizar las operaciones


bancarias de: depósito, apertura de crédito y
descuento a partir de su estudio identificar las
características y elementos que les dan la
connotación de Contratos Mercantiles.

CONTENIDO

VII.1 Contrato de depósito.


VII.2 Contrato de apertura de crédito.
VII.3 Contrato para el descuento bancario de documentos.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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125

VII.1 Contrato de Depósito.

La banca realiza su función normal de intermediación en el crédito y de


prestación de servicios. Estas fusiones corresponden a la categoría de
los contratos de custodia y de crédito, así como a los contratos de
prestación de servicios.

Los contratos de crédito comprenden los préstamos de una suma de


dinero, que el banco recupera después de un determinado periodo. Los
contratos de prestación de servicios, se refieren a la obligación de la
banca a realizar un hecho.

Por lo que a los contratos de custodia se refieren, estos se traducen en


los contratos de depósito, en los cuales la banca se compromete a
custodiar dinero o títulos principalmente. En los depósitos de dinero se
dice, que el concepto de custodia se esfuma y se sustituye por el
elemento disponibilidad, que opera en un doble sentido; por una parte,
el banco esta siempre obligado a tener a disposición del cliente el
dinero depositado, y por la otra, porque el cliente transfiere al banco la
propiedad de la suma depositada. Es un contrato real porque se
perfecciona con la entrega de la suma pactada.

La ley distingue entre: 1) Depósito Bancario de dinero y, 2) Depósito


bancario de títulos.

1) Depósito Bancario de Dinero.

Concepto.

Operación que se hace en una institución capacitada para recibir dinero


del público. El depósito se hace y transfiere la propiedad del dinero al
depositario quien se obliga a restituir una misma suma en la misma
especie. Se trata del depósito que se denomina irregular, en virtud del
cual, el banco se obliga a tener a disposición del depositante un monto
igual al del dinero depositado cuando así se lo requiera. De esa forma
se entiende el artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito Monto y Especie.

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126

El depósito de dinero en caja, saco o sobre cerrado, no transfiere la


propiedad al depositario, quien queda obligado a la custodia de lo
depositado, en los términos y condiciones que el contrato mismo señala
dice el artículo 268 de la ley antes citada. La responsabilidad de la
banca se refiere a la integridad exterior del depósito.

En el depósito de dinero, la banca adquiere la propiedad del numerario


y puede disponer libremente de el. En el contrato respectivo se
establece, en su caso el monto del interés que la institución deberá
pagar al depositante y las condiciones para hacerlo, señala el artículo
273 de la misma ley.

Los depósitos de dinero pueden ser simples, en cuenta corriente y de


ahorro. A su vez, los depósitos simples se clasifican en depósitos a la
vista, con previo aviso a plazo; la Ley de Instituciones de Crédito lo
señala, artículo 46-I.

Clases de depósito de dinero:

a.- Depósito simple.

En los depósitos simples, normalmente el depositante entrega a la


banca numerario y queda establecido que en un término no se
dispondrá de el. Sin embargo, conforme a las modalidades señaladas,
el depositante dispone de acuerdo a las mismas.

b.- Depósito a la Vista.

En este depósito, el depositante tiene la facultad de retirar todo o parte


de lo que depósito, en el momento en que así lo desee. La cuenta de
cheques es un ejemplo, aun cuando es más apropiado considerarla en
el depósito en cuenta corriente. Se dice inclusive, que tienden a
desaparecer en cuanto que la banca misma, los ha asimilado al
depósito en cuenta corriente.

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127

c.- Depósito con previo aviso.

Este tipo de depósito se da cuando en el contrato se estipula que para


retirar determinadas sumas, es necesario dar aviso al depositario, en la
forma señalada en el contrato. Si no se señala el plazo, se entenderá
dice el artículo 271 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito mencionada que el depósito es retirable, al día siguiente a
aquel en que se de aviso.152

d.- Depósito a plazo.

En el contrato puede fijarse un plazo, durante el cual no es factible


disponer del depósito. En ese caso, el depositante se obliga a respetar
se plazo para poder exigir la restitución de la suma depositada,
consecuentemente, el depositario no esta obligado a tener a
disposición la suma, antes del vencimiento del plazo.153

e.- Depósito en cuenta corriente.

En cambio, en el depósito en cuenta corriente, el depositante queda


facultado para disponer en corto plazo o cuando lo requiera, de las
cantidades entregadas al depositario, de tal manera que pueda también
hacer nuevas entregas.

El artículo 269 del ordenamiento citado dice, que en los depósitos a la


vista en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a hacer
libremente remesas en efectivo, para abono en su cuenta y a disponer
total o parcialmente de las sumas depositadas.

En estos depósitos, el depositario recibe autorización de la banca no


solo para disponer de las sumas depositadas, sino hacerlo por medio
de documentos llamados cheques. Asimismo, pueden hacerse
entregas no solo en dinero, sino también en cheques o documentos
que la propia banca acepte de acuerdo con el depositante.

152
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 431 a la 433.
153
Garrigues Joaquín. Ob. Cit. p. 181.

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128

El depositante puede efectuar depósitos, no solamente en las oficinas


donde contrato, sino también en las sucursales y hacer los retiros en la
misma forma. El artículo 272 de la ley que venimos citando, establece
que, salvo el pacto en contrario, los depósitos serán pagaderos en la
misma oficina en que hayan sido constituidos, por lo que se debe
entender que pueden ser, como dijimos. También hechos los pagos en
diversa oficina.

La comprobación de los depósitos, se hace con las anotaciones en la


libreta que se entrega al depositante o con los recibos que el
depositario extiende, así lo señala el artículo 274 de la ley mencionada.

Asimismo, las disposiciones que hace el depositante se anotan en la


misma libreta o bien se efectúan por medio de los cheques a que
aludimos antes, que la banca conserva como prueba.

f.- Contrato de depósito a nombre de más de una persona.

El depósito puede contratarse por una persona designando a otras para


disponer de los fondos depositados, en cuyo caso, cualquiera de ellas
puede retirar estos o bien, el contrato se celebra no solo por una
persona, sino por todas aquellas que tienen la facultad depositar y
retirar.

En la ley, artículo 270, se dice, que los depósitos recibidos en cuentas


colectivas a nombre de dos o más personas, podrán ser devueltos a
cualquiera de ellas por su orden, a menos que se hubiere pactado lo
contrario.

g.- Depósitos de ahorro.- Estos están sujetos a limites de disposición


principalmente, porque el depositante no puede retirar fondos, sino en
cantidades prefijadas y previo aviso. Las operaciones de depósito de
ahorro están regidas en la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 46 y
capitulo II.

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129

Se extienden libretas de ahorro, para anotar abonos y disposiciones,


por lo que la libreta asume un papel esencial de prueba de titulo
ejecutivo. Artículo 59 de la ley citada.

El depósito de ahorro se distingue también, porque el interés que


produce es capitalizable. Artículo 59 de la ley. Por otra parte, cuando se
llega a un limite de ahorro se continúan capitalizando los intereses,
pero ya no se admiten más abonos.

2. Depósito bancario de títulos.

Este depósito tiene como característica distintiva del depósito de


dinero, que los títulos se depositan en el banco, no solo para su
custodia, sino también pueden serlo para su administración. Además,
no se transfiere la propiedad de los títulos, por lo que es un depósito
regular, a menos que se autorice al depositario disponer de ellos con la
obligación de restituir otros tantos de la misma especie. Se señala así
por el artículo 276 en relación con el 277 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

La obligación del depositario, cuando el depósito se hizo en


administración, no solo es custodia, sino que debe ejercer cualquier
acción para la conservación de los derechos que aquellos confieran al
depositante, señala el artículo 278 de la misma ley, y como seria por
ejemplo: el cobro de los intereses o dividendos si fuesen títulos de
sociedades, pagos o exhibiciones.

El importe de los cobros y pagos que hace el banco se abona o cargan


en una cuenta que al efecto se lleva por la institución, dado que el
artículo 278 remite al artículo 262 ambos de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

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130

Diferencias entre depósito bancario de dinero y depósito bancario


de títulos.

Aún cuando el depósito de dinero y de títulos pertenece a una figura


general de contrato, son diversos técnicamente por sus efectos. En el
primero, la banca logra captar recursos que con posterioridad utiliza, en
su función de intermediario y operación activa. En cambio, en el
depósito de títulos, la banca no obtiene captaciones y, por lo tanto, no
invierte en créditos; la razón de ser del depósito de títulos es la
conservación de estos principalmente, y en su caso, su administración.

Los depósitos de títulos pueden ser, como en el caso del depósito de


dinero a la vista, a plazo o previo aviso, así como en cuenta corriente,
dada también la remisión que hace el Artículo. 279 de ordenamiento
señalado.

Cuando los títulos confieren el derecho de opción, de dividendo o


intereses, reembolsos o premios o deben hacerse exhibiciones, se
aplican las reglas del reporto, contenidas en los artículos 261 a 263.154

VII.2 Contrato de apertura de crédito.

La apertura de crédito es un contrato en virtud del cual una de las


partes, llamada acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a
disposición de la otra, denominada acreditado, o a contraer por cuenta
de este una obligación, para que el mismo haga uso del crédito
concedido en la forma y términos pactados, quedando obligado, a su
vez, a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo
oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo
caso, a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones
que estipulen (Art. 291 LGTOC).155

154
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 434 a 439.
155
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 339.

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131

ELEMENTOS PERSONALES.

Dentro del contrato de Apertura de Crédito destacan los siguientes


sujetos:

a) El acreditante, que es la persona que legalmente puede


intervenir en el otorgamiento de un crédito, con las limitantes
establecidas por las leyes especiales, esto es, el servicio de
banca y crédito, es privativo de aquellas instituciones
autorizadas por el Gobierno Federal para cumplir tal cometido.
b) El “acreditado”, que puede ser cualquier persona que reúna los
requisitos que al efecto establezca el acreditante.
c) Accidentalmente, un aval. En los casos en que las disposiciones
de crédito se documenten mediante la emisión de pagares a
cargo del deudor, generalmente se solicita el aval de otra
persona ajena a la operación, que garantizara el cumplimiento
de las obligaciones del deudor principal.
d) Accidentalmente, uno o varios deudores solidarios. Si bien es
cierto que en la mayoría de las ocasiones no son deudores
primarios de la institución acreditante, comparecen al
otorgamiento y firma del contrato con el objeto de asumir
responsabilidades en caso de incumplimiento del deudor o
“acreditado”; tal situación se presenta, entre otros, en los casos
de sociedad conyugal.

Es preciso diferenciar a los dos últimos sujetos, el aval se constituye


mediante la suscripción de títulos de crédito, el deudor solidario
generalmente no suscribe dichos títulos, aunque puede hacerlo, sino
que su obligación nace de la firma del contrato de apertura de crédito.
No obstante lo anterior, resulta necesario aclarar que en materia
mercantil la solidaridad se presume, por lo que no existe el beneficio de
orden y exclusión, que convierte al aval, en caso de incumplimiento, en
deudor solidario.

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132

ELEMENTOS FORMALES.

El contrato de apertura de crédito siempre debe constar por escrito,


independientemente del crédito que se documente con el; de esa forma
deben también pactarse las contraprestaciones que el acreditado
deberá entregar en su oportunidad al acreditante.

En la practica comercial, el contrato de apertura de crédito tiene


modalidades distintas, ya que puede ser simple o en cuenta corriente,
independientemente que puede entrelazarse con otro tipo de contratos,
como pudieran ser el de habilitación y avio o el refaccionario, en los
cuales regularmente se constituyen garantías colaterales y/o reales,
que requieren para su debida formalización, ser otorgados ante Notario
Público y naturalmente, su inscripción en el Registro Público
correspondiente, con el objeto de que surtan efectos a terceros.

ELEMENTOS REALES.

El crédito legalmente ejercido por una Institución de Crédito, solamente


puede tener como materia el dinero; para estos efectos debemos
distinguir entre el dinero liquido y entre una renegociación de un crédito
ya otorgado. En el primer supuesto, se entrega físicamente moneda de
curso legal al “ACREDITADO”, mientras que en el segundo de los
casos, si bien se pacta en el contrato que el deudor que renegocia el
plazo, monto o forma de pago recibe una cantidad para liquidar el
crédito anterior, mediante la existencia de un nuevo crédito, la realidad
es que solamente se hace una operación contable en la Institución
acreditante, sin que el deudor original reciba numerario alguno.156

IMPORTE, DISPOSICIÓN Y PLAZO DEL CRÉDITO.

Cuando en el contrato no se haya fijado un límite a las disposiciones


del acreditado, y no sea posible determinar el importe del crédito por el
objeto a que se destina o de alguna otra forma estipulada por las

156
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 180 a 181.

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133

partes, debe entenderse que el acreditante queda facultado para


establecer ese limite en cualquier tiempo (ART. 293 LGTOC).

Cuando las partes hayan fijado precisamente el importe del crédito o su


limite, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en el quedan
comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el
acreditado (Art. 292 LGTOC).

Cuando en el contrato no se haya estipulado plazo para que el


acreditado haga uso del crédito, cualquiera de las partes podrán darlo
por concluido en cualquier tiempo, notificándolo así a la otra en la forma
prevista en el (Art. 294 LGTOC).

RESTITUCIÓN DEL CRÉDITO.

El importe del crédito, así como el de los premios, intereses,


comisiones, etc., correspondientes, deberá ser devuelto por el
acreditado al acreditante en el plazo estipulado en el contrato
respectivo.

EXTINCIÓN DEL CRÉDITO.

El crédito se extingue y, por tanto, cesara el derecho del acreditado a


disponer del mismo en el futuro, por las causas siguientes: a) Por haber
dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a no ser que el
crédito se haya abierto en cuenta corriente; b) Por la expiración del
plazo convenido; c) Por la notificación de haberse dado por concluido
el contrato, cuando no se hubiere fijado plazo; d) Por la denuncia del
contrato, de acuerdo con lo previsto por el artículo 294 de la LGTOC; e)
Por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del
acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el
acreditado suplemente o sustituya debidamente la garantía en el
termino convenido al efecto. f) Por hallarse cualquiera de las partes en
estado de quiebra, suspensión de pagos o liquidación judicial; g) Por la
muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por la
disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito
(Art.301 LGTOC).

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134

DOCUMENTACIÓN DEL CRÉDITO.

A veces, el acreditado, como reconocimiento del adeudo a su cargo y a


favor del acreditante, puede otorgar o transmitir a este un título de
crédito o cualquiera otro documento. En tales casos, el acreditante no
queda facultado para descontar antes de su vencimiento el crédito así
documentado a no ser que el acreditado lo haya autorizado
expresamente para hacerlo (Art. 299 LGTOC).

Debe entenderse que, cuando sin estar autorizado, el acreditante


descuente o ceda indebidamente el crédito, será responsable de los
daños y perjuicios que se causen a acreditado.

CRÉDITOS DE DINERO Y CRÉDITOS DE FIRMA.

Según que por virtud del contrato de apertura de crédito el acreditante


se obligue a poner a disposición del acreditado una suma de dinero o
se obligue a contraer una obligación por cuenta del acreditado, se
habla de créditos de dinero o de créditos de firma. El crédito de firma
puede adoptar la forma de crédito de aceptación, de aval, etc.

Siempre que en virtud de una apertura de crédito, dice el artículo 297


de la LGTOC, el acreditado se obligue a aceptar u otorgar las letras, a
suscribir pagarés, a prestar su aval o, en general, a aparecer como
endosante o signatario de un título de crédito, por cuenta de acreditado,
éste, salvo pacto en contrato, quedará obligado a constituir en poder
del acreditante la provisión de fondos suficientes, a más tardar el día
hábil anterior a la fecha en que el documento aceptado, otorgado o
suscrito deba hacerse efectivo.

CRÉDITO SIMPLE Y EN CUENTA CORRIENTE.

Salvo convenio en contrario - dice el artículo 295 de la LGTOC, el


acreditado podrá disponer a la vista de la suma objeto del contrato
(crédito simple). Una vez dispuesto del crédito en su totalidad, el mismo
se extingue.

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135

Por el contrario, la apertura del crédito en cuenta corriente da derecho


al acreditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada para la
liquidación, en reembolso parcial o total de las disposiciones que
previamente hubiere hecho, quedando facultado, mientras el contrato
no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a
su favor (Art. 296 LGTOC). Son aplicables en esta materia los artículos
306, 308 y 309 de la LGTOC, relativos al contrato de cuenta corriente.

CRÉDITOS DESCUBIERTOS Y GARANTIZADOS.

Se habla de créditos descubiertos cuando no se pacta garantía


específica, que asegure su restitución. De créditos garantizados,
cuando si la tienen.

El artículo 298 de la LGTOC establece que la apertura de crédito


simple o en cuenta corriente puede ser pactada con garantía personal
(v. gr., fianza) o real (hipoteca, prenda). La garantía se entenderá
extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el
acreditado haga uso dentro de los límites del crédito.

CRÉDITOS LIBRES Y DE DESTINO.

En los créditos libres el acreditado podrá usar del crédito para los fines
que mejor le convengan. Los créditos de destino son aquellos en los
que el acreditado debe disponer del crédito en la adquisición de
determinados bienes o en fines previamente establecidos (v. gr., en los
créditos refaccionarios y de habilitación).

APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE MEDIANTE


EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.

El artículo 46, en su fracc. VII, de la LIC, faculta a las instituciones de


crédito a expedir tarjetas de cerdito con base en contratos de apertura
de crédito en cuenta corriente. Estas operaciones están normadas por
las: Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de banca
múltiple en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias”,

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136

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de diciembre


de 1995.

En el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente mediante


tarjetas de crédito, la institución acreditante se obliga a pagar por
cuenta del acreditado (tarjetahabiente), los bienes, servicios y, en su
caso, dinero en efectivo que proporcionen al acreditado los
proveedores con los que convenga la institución bancaria. Para ese
efecto, la tarjeta deberá presentarse al establecimiento respectivo y el
tarjetahabiente habrá de suscribir pagares o utilizar notas de venta,
fichas de compra u otros documentos que para tal efecto sean
aceptados por la institución, a favor del banco acreditante,
entregándolos a dicho establecimiento. Asimismo, con base en el
contrato de apertura de crédito, la institución acreditante podrá
obligarse a pagar por cuenta del acreditado, las ordenes de compra de
bienes y servicios que el tarjetahabiente solicite, telefónicamente o por
alguna vía electrónica, a dichos proveedores, siempre y cuando los
bienes adquiridos sean entregados en el domicilio del propio
tarjetahabiente o en el que este indique. El tarjetahabiente también
podrá disponer de dinero en efectivo en las oficinas de la institución, en
las de sus corresponsales bancarios y, en su caso, a través de equipos
o sistemas automatizados (regla cuarta).157

VII.3 Contrato para el descuento bancario de documentos.

A través del descuento, una persona que se denominará como


descontante o descontador, adquiere de otra que se identificara como
descontatario, un documento de carácter mercantil, pagando por el una
suma inferior a aquella que representa su importe; o bien, de acuerdo a
lo que se denomina “letra de resaca” es una transacción que permite al
descontante o descontador en su carácter de acreedor descontatario,
que este último le otorgue un nuevo documento mercantil que sustituye
a uno anterior que está venciendo, mismo al que se le sumaran los

157
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 339 a la 343.

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137

intereses devengados del documentos sustituido, obteniendo con ello


una ganancia de capital.158

El descuento ha sido definido, en la forma siguiente: “Es un contrato de


apertura de crédito en el que el acreditante (descontante o
descontador) pone una suma de dinero a disposición del acreditado
(descontatario), a cambio de la transmisión de un crédito de
vencimiento posterior. El importe del crédito que concede el acreditante
es igual al del crédito que adquiere, disminuido en una cantidad
proporcional al tiempo que falta para que venza. 159

Esto es, en síntesis, “consiste en la adquisición al contado de un crédito


a plazo”.

Así, en virtud del descuento el descontatario debe transmitir al


descontante la titularidad de un crédito aun no vencido, y este último se
obliga a entregar al descontatario el importe de dicho crédito, menos la
deducción convenida (Tasa del descuento).

Para la debida procedencia de la operación de descuento, es necesario


que el documento de que se trate y que formara la materia de la
operación se encuentra vigente y antes de su vencimiento, ya que en
caso contrario, la operación seria una simple cesión y no una de
descuento, que es la que nos interesa en este apartado.

El descontante o descontador adquiere para si los documentos


mercantiles, pagando por ellos su precio, menos un porcentaje, que
resulta ser su primera ganancia, porque de conformidad a la legislación
mercantil, con la adquisición del documento, adquiere todos los
derechos incorporados al mismo. Cabe advertir que el descontatario
será responsable solidariamente con el deudor del cumplimiento de las

158
Carballo Yánez Erick. p. 267
159
Rodríguez Rodríguez. “Curso de Derecho Mercantil”. Tomo II. p. 506. Citado por
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 347.

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138

obligaciones contenidas en los títulos o documentos descontados,


salvo pacto en contrario.160

Elementos Personales.

En las operaciones de descuento intervienen a saber, dos sujetos:

a) El descontante o descontador; que es la persona que o adquiere el


documento mercantil aplicando el descuento de su importe o, en su
caso, permite que su deudor le otorgue un nuevo documento mercantil
al cual le será sumado el importe del anterior, mas una tasa adicional
que constituye el descuento propiamente dicho, y;

b) El descontatario: esta persona es la que por alguna necesidad


desconocida para nosotros, transfiere, un documento mercantil de su
propiedad de vencimiento futuro al descontante o descontador,
permitiendo que este le pague un precio inferior al importe del capital
del documento que transfiere o, en su caso y como ya lo hemos
expresado, firma un nuevo documento en sustitución de otro que esta
venciendo, agregando una suma superior a la original, sobre todo
cuando el vencimiento del documento original, no tiene los fondos
necesarios para liquidarlo.

Elementos Formales.

En nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nada se


establece en relación con el tema que nos ocupa, ya que solamente se
refiere a las operaciones de descuento en forma general y únicamente
se ocupa de la operación del descuento de créditos en libros de los
comerciantes.

No obstante lo anterior, puede deducirse que la operación de


descuento puede validamente celebrarse de palabra o por escrito, mas
esta última formalidad será observada cuando el descontante o

160
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 267.

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139

descontador sea una Sociedad Mercantil, que generalmente es la que


cuida los aspectos contractuales.

Elementos Reales.

Cualquier clase de créditos pueden ser objeto del descuento, aun


cuando en la práctica el que mas se practique sea el de títulos de
crédito.161

Clases de descuento:

a. El descuento cambiario.- Se conoce con este nombre el descuento


de créditos que están representados por títulos de crédito,
principalmente por letras de cambio o pagares. El descuento cambiario
se realiza mediante endoso del titulo que hace el descontatario a la
orden del descontante. El primero, en su carácter de endosante y, por
tanto, de obligado en vía de regreso, responde solidariamente del pago
del titulo, si el obligado directo no lo hace.

Este descuento es operación muy frecuente en la práctica comercial y


bancaria.

b. El redescuento.- Cuando el descontante cede a su vez a otro el


crédito que le ha transmitido el descontatario, nos encontramos frente a
la figura del redescuento.

Esto es, se llama redescuento a la operación de descontar los créditos


que su titular ha adquirido en calidad del descontante.

c. El descuento de crédito en libros.- Esta operación solo puede ser


celebrada, en su aspecto pasivo, por instituciones de crédito (Art. 290
LGTOC).

161
Ibidem. p.p. 268 y 269.

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140

Dice el artículo 288 de la LGTOC, que los créditos abiertos en los libros
de los comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no
estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que los créditos sean
exigibles a termino o con previo aviso fijos; b) Que el deudor haya
manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito; c)
Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se
adicionaran las notas o relaciones que expresen los créditos
descontados, con mención del nombre y domicilio de los deudores, del
importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y
condiciones de pago; d) Que el descontatario entregue al descontante
letras giradas a la orden de este, a cargo de los deudores, en los
términos convenidos para cada crédito. El descontante no quedara
obligado a la presentación de esas letras para su aceptación o pago, y
solo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte
expresamente al efecto y no entregue al descontante, a su vencimiento
el importe de los créditos respectivos.

Por su parte, el artículo 289 de la LGTOC. Dispone que el


descontatario sea considerado, para todos los efectos legales, como
mandatario del descontante, en cuanto se refiere al cobro de los
créditos, materia del descuento. 162

Autoevaluación

1. Defina el contrato de depósito mercantil.

2. Mencione los elementos personales del contrato de depósito


mercantil.

3. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario en el contrato de


depósito mercantil?

4. ¿Cuáles son las obligaciones del depositante, en el contrato de


depósito mercantil?

162
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 347 y 348.

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141

5. ¿Qué es la retribución en el contrato de depósito mercantil?

6. ¿Cuál es el objetivo del contrato mercantil?

7. Enumere las clases de depósito mercantil.

8. ¿Qué es el depósito regular en materia de contrato de depósito


mercantil?

9. ¿Cuáles son las características del depósito irregular?

10. ¿Qué función tiene el depósito bancario de dinero?

11. ¿En qué consiste el depósito simple?

12. ¿Cómo opera en la práctica el depósito a la vista?

13. ¿Qué ventajas representa el depósito con previo aviso?

14. Dé el concepto de depósito a plazo.

15. ¿Qué es el depósito de cuenta corriente?

16. ¿En qué consiste el contrato de depósito a nombre de más de


una persona?

17. Explique como funciona la solidaridad activa en el contrato de


depósito bancario.

18. ¿Qué es el depósito de ahorro?

19. ¿En qué consiste el depósito bancario de títulos?

20. ¿Cuál es la diferencia entre el depósito bancario de títulos y el de


dinero?

21. ¿Qué son los almacenes generales de depósito?

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142

22. ¿Qué es el contrato de apertura de créditos?

23. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de apertura de


crédito?

24. ¿Cuál es el objetivo del contrato de apertura de créditos?

25. ¿Qué sucede cuando en el contrato de apertura de crédito no se


ha fijado un límite a las disposiciones del acreditado?

26. ¿En qué consiste la restitución del crédito en el contrato de


apertura de crédito?

27. ¿Cuáles son las causas de extinsión del crédito?

28. ¿Cuál es la documentación del crédito?

29. ¿Qué es el contrato de descuento?

30. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de descuento?

31. ¿Qué es el descuento cambiario?

32. ¿Qué es el redescuento?

33. ¿Qué es el descuento de crédito en libros?

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143

CUADRO RESUMEN

CONTRATOS BANCARIOS

CONTRATO DE DEPÓSITO MERCANTIL

En virtud del cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir


una cosa mueble o inmueble, que aquel le confía, y guardarla para
restituirla cuando le pida el depositante.

ELEMENTOS:

1. Personales. Sujetos: depositario y depositante.


a) Obligaciones del depositario
- Conservación de la cosa
- Restitución
b) Obligaciones del depositante
- Retribución
- Indemnización por los gastos erogados y los perjuicios
causados.
2. Formales
3. Reales
4. Objetivo

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144

CLASE:
1. Depósito regular.
2. Depósito irregular.
1. Custodia.
2. Depósito bancario.
3. Depósito simple.
4. Depósito a la vista.
5. Depósito con previo aviso.
6. Depósito a plazo.
7. Depósito en cuenta corriente.
8. Contrato de depósito a nombre de mas de una persona.
9. Solidaridad activa en el contrato.
10. Depósito de ahorro.
11. Depósito bancario de títulos.
Almacenes Generales de Depósito.
Clases de Depósito.
Disposiciones fiscales.
Inembargabilidad.
Documentos que expiden.

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO


En virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a
poner una suma de dinero a disposición de la otra, denominada
acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el
mismo haga uso de crédito concedido en la forma y términos
pactados, quedando obligado, a su vez a restituir al acreditante la
suma de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la
obligación que contrajo, y en todo caso, a pagar los intereses,
comisiones gastos y otras prestaciones que estipulen.
ELEMENTOS
1. Personales.
2. Formales.
3. Reales.
Importe, disposición y plazo de crédito
Restitución del crédito
Extinción del crédito

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Documentación del crédito


• Créditos de dinero y créditos de firma.
• Crédito simple y en cuenta corriente.
• Créditos descubiertos y garantizados.
• Créditos libres y de destino.
Apertura del crédito en cuenta corriente mediante expedición de
tarjetas de crédito.

CONTRATO DE DESCUENTO
C En el que el acreditante (descontante o descontador) pone una
O suma de dinero a disposición del acreditado (descontatario), a
N cambio de la transmisión de un crédito de vencimiento posterior.
C El importe del crédito que concede el acreditante es igual al del
E crédito que adquiere, disminuido en una cantidad proporcional al
P tiempo que falta para que venza.
T
O

ELEMENTOS:
1. Personales.
2. Formales.
3. Reales.

Descuento bancario.
El redescuento.
El descuento de crédito en libros.

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146

UNIDAD VIII

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PRESENTACIÓN

Actualmente constituye una nueva forma de financiamiento, que


permite a los empresarios sobre todo a pequeños y a medianos,
solucionar sus problemas de carencia de recursos, para contar con
financiamiento a mediano y largo plazo, este contrato ofrece ventajas
de importancia para nuestro país convirtiéndose en una herramienta
indispensable para los contratos empresariales por sus ventajas.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender y explicar el concepto del


contrato de arrendamiento financiero a partir de
sus antecedentes, características, clasificación,
elementos esenciales y demás peculiaridades que
la legislación establece sobre este contrato, para
lograr identificar a su vez la naturaleza jurídica y la
mercantilidad del mismo.

CONTENIDO

VIII.1 Antecedentes generales.


VIII.2 Antecedentes en México.
VIII.3 Clasificación del arrendamiento financiero.
VIII.4 Características.
VIII.5 Elementos esenciales.
VIII.6 Obligaciones del arrendamiento financiero.
VIII.7 Conservación de los bienes.

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147

VIII.8 Uso convenido.


VIII.9 Selección del proveedor y de los bienes.
VIII.10 Vicios o defectos ocultos.
VIII.11 Pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor.
VIII.12 Operaciones terminales.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

VIII.1 Antecedentes generales.

Como se le conoce en la actualidad y lo regula la LOAAC, el


arrendamiento financiero nació en Estados Unidos de América en la
década de los cincuenta, con el nombre de leasing, término con el que
también se le identifica y estudia este contrato. En ese país se
constituyeron las primeras sociedades especializadas para celebrar
contratos de leasing. Su nacimiento obedeció a necesidades
financieras de los arrendatarios que, a través de este medio, obtenían
la utilización de bienes sin ser propietarios y con un menor desembolso
de fondos. Posteriormente, el éxito de este contrato y de las compañías
que se dedicaban a celebrarlo hizo que este tipo de negocios iniciara
en otros países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, España, Turquía,
Portugal, Argentina, Uruguay, Perú y Japón. En el año de 1988
cincuenta y cinco países firmaron la Convención UNIDROIT sobre el
arrendamiento financiero internacional.163

VIII.2 Antecedentes en México.

En México, este contrato empezó a utilizarse en la década de los


sesenta, cuando se crearon sociedades especializadas para tal efecto.
Estas sociedades han estado generalmente ligadas o relacionadas con
entidades financieras importantes que hoy forman parte de
agrupaciones financieras.

163
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p. 195.

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148

En cuanto a normas de naturaleza fiscal, el arrendamiento financiero


tuvo su primer reconocimiento en el año de 1966 en el que se dictó un
primer criterio para considerarlo como venta en abonos. En el ámbito
legislativo el contrato se reguló en lo relativo a sus efectos fiscales por
reforma a la entonces vigente LISR (Art. 19 fracc. IV, h), fracc. XII) en el
año de 1974, aunque sin el nombre actual. Sucesivas reformas a las
disposiciones fiscales le dieron las características definitivas que ahora
tiene. En 1981, el CF le reconoció la denominación de arrendamiento
financiero, con el que lo bautizó la práctica comercial y señaló sus
características generales aplicables a todas las leyes fiscales. En el CF
(Art. 15) se le define en forma muy similar a como hace algunos años lo
definía la LISR y se señalan algunas características y requisitos que
debe contener este contrato para efectos fiscales.

La regulación substantiva del contrato se hizo en el año de 1982, por


adición a la LIC, el arrendamiento financiero, contrato hasta entonces
atípico, aunque con tipicidad social, se convirtió en un contrato típico
legislativamente, propio del Derecho Mercantil y como contrato del
Derecho Bancario. La LOAAC recogió las disposiciones de la LIC, sin
modificaciones importantes a las normas que lo reglamentaron.164

VIII.3. Clasificación del arrendamiento financiero.

El contrato de arrendamiento financiero es:

a) Mercantil, como “alquiler verificado con propósito de especulación


comercial” (Art. 75, fracción del Cód. de Com.), por estar regulado en
una ley de naturaleza mercantil, que señala que este contrato debe
celebrarse por una organización auxiliar del crédito y por las personas
que en el intervienen que, casi siempre, son comerciantes. El carácter
mercantil de esta operación ha sido confirmado por una ejecutoria de la
Suprema Corte de Justicia (Cfr. la tesis judicial: Arrendamiento
financiero. Es un contrato de naturaleza mercantil).

164
Ibidem. p.p. 196 y 197.

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149

b) Formal o con forma impuesta por la ley pues debe constar por
escrito y ratificarse ante notario o corredor (Art. 25 y Art. 15 del CF).

c) De adhesión en la generalidad de los casos, en tanto que la


arrendadora financiera impone las condiciones del contrato y la
arrendataria solo se adhiere.

d) Bilateral, pues produce derechos y obligaciones para las dos partes.

e) Oneroso, ya que los provechos y gravámenes son recíprocos.

f) En caso todos los casos será conmutativo, solo eventualmente


puede ser aleatorio si el precio con las tasas de interés pactadas, tiene
importantes variaciones con relación a las tasas del mercado durante la
vigencia del contrato y esto pueda significar una ganancia para una
parte y pérdida para la otra, por la misma causa.

g) Es un contrato de tracto sucesivo y de largo plazo, ya que su


cumplimiento se prolonga en el tiempo.

h) Es principal, en cuanto su existencia no depende de otro contrato u


obligación preexistente, es decir, tiene existencia autónoma.

i) En lo que se refiere a la opción (que es una parte de este contrato, no


un acto distinto), es preparatorio de otro contrato definitivo con el que
se da cumplimiento a la opción elegida por la arrendataria.

j) Es traslativo de uso para la arrendataria que tiene el uso y goce del


bien.

k) El contrato no es traslativo de dominio para la arrendadora


financiera, pues la adquisición del bien no se da por el arrendamiento
financiero sino por un contrato previo y distinto. No es traslativo para la
arrendataria al momento de la celebración de este. Si la arrendataria
ejercita la opción de adquirir el bien, la transmisión del mismo se
produce como efecto de otro acto jurídico posterior al arrendamiento
financiero (una compraventa, por ejemplo).

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150

l) Por su función económica es un contrato de crédito y de


colaboración.

m) Es un contrato típico para el Derecho Mexicano, ya que sus efectos


para las partes contratantes están regulados por la LOAAC.165

VIII.4 Características.

El contrato de arrendamiento financiero tiene estas características:

a) La arrendadora financiera tiene obligación de adquirir el bien que


dará en arrendamiento. En este sentido, nuestra ley sólo contempla
en su definición al arrendamiento financiero indirecto, no el directo en el
que la arrendadora financiera ya es propietaria del bien.

b) La arrendataria tiene como principal derecho al bien objeto del


contrato el usarlo, o el uso o goce como dice la LOAAC en terminología
copiada del arrendamiento civil (Art. 2398 del C. C.).

c) El contrato debe tener un plazo forzoso para ambas partes. El


término determina el número de pagos periódicos y el momento en que
debe ejercitarse la opción. Es un contrato temporal, como dice en forma
innecesaria la LOAAC.

d) El precio debe calcularse en su totalidad como suma de los pagos


periódicos (rentas). Este precio total debe exceder del valor del bien e
incluir, en términos de la LOAAC, “el valor de adquisición de los bienes,
las cargas financieras y los demás accesorios”.

El CF indica que debe establecerse una tasa de interés o la forma (no


”mecánica”) de determinarla.

e) El precio debe pagarse en cuotas periódicas (no en “pagos


parciales” como dice impropiamente la ley) y pactarse en dinero.

165
Ibidem. p.p. 200 y 2001.

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151

En el arrendamiento civil, el precio puede pagarse en especie.

f) La arrendataria “puede suscribir uno o varios pagarés a favor de la


arrendadora financiera, por el monto del precio del contrato (Art. 26).
Esto es opcional, no obligatorio.

g) El contrato de arrendamiento financiero contiene siempre una opción


a favor de la arrendataria para que este elija, antes del término del
contrato, entre adquirir el bien, prorrogar el contrato o participar de la
enajenación de dicho bien a un tercero.

h) El contrato debe constar por escrito y ratificarse ante fedatario


(independientemente de la clase de bien: mueble o inmueble) por
disposición expresa de la LOAAC. Para efectos fiscales debe constar
por escrito. 166

VIII.5 Elementos esenciales.

EL CONSENTIMIENTO EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

El contrato de arrendamiento financiero es un contrato formal, puesto


que si bien es cierto que se perfecciona con el consentimiento
reciproco de las partes, y que al concertar su voluntad, incluso inician
las negociaciones para la adquisición de los bienes que serán materia
del propio arrendamiento financiero, cruzándose en la más de las veces
correspondencia reciproca al respecto, no es menos cierto que el
segundo párrafo del artículo 25 de la ley de la materia, establece
dispositivamente que los contratos de arrendamiento financiero
deberán otorgarse por escrito y ratificarse ante la Fe de Notario
Público, Corredor Público de comercio a solicitud de los contratantes,
sin perjuicio de hacerlo en otros registros que las leyes determinen.

En la práctica tales contratos se ratifican generalmente ante el corredor


público y no otro tipo de fedatario debido al costo que esto representa.

166
Ibidem. p.p. 199 y 200.

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152

Independientemente de lo anterior, no podemos olvidar que en la


celebración de este tipo de contratos, la arrendadora a fin de garantizar
plenamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales del
arrendatario, en la práctica siempre solicitará garantías reales y/o
colaterales, además que ante la eventualidad del riesgo que genera el
uso y goce de los bienes dados en arrendamiento, la arrendadora
siempre requerirá la contratación de un seguro que resguarde sus
intereses patrimoniales en tanto los bienes son de su propiedad y se
encuentren en posesión y uso del arrendatario.167

EL OBJETO EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

Son las cosas sobre los que puede recaer el arrendamiento, que en la
especie puede ser cualquier bien mueble o inmueble; no obstante,
consideramos que los bienes fungibles o consumibles derivado de su
naturaleza no podrían ser objeto de tal operación; y por lo que hace a
los intangibles en interpretación estricta de la ley de la materia y de la
legislación fiscal vigente tampoco podrían ser objeto del contrato,
puesto que de acuerdo al articulo 28 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se requiere de la
entrega material de los bienes dados en arrendamiento y resulta
obvio que los derechos de autor, etcétera, no se pueden entregar
materialmente; finalmente, por lo que toca a la legislación fiscal, al
tratar esta el arrendamiento financiero, lo circunscribe a bienes
tangibles.168

VIII. 6 Obligaciones del arrendamiento financiero.

1.- Obligaciones de la arrendadora financiera.

a) Adquirir el bien objeto del arrendamiento. La primera obligación


de la arrendadora financiera, en la mayoría de los casos, es la de
adquirir el bien materia del contrato. Esta obligación puede ser un

167
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 354 y 355.
168
Ibidem. p. 355.

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153

requisito previo a la celebración del contrato, como se ha señalado


acertadamente una tesis de un Tribunal Colegiado: “la adquisición de
bienes objeto del arrendamiento financiero, por parte de la arrendadora
financiera, debe ser previa a la concertación de aquel contrato, para
que esté en aptitud de conceder el uso y goce de los bienes a la
arrendataria financiera” (Cfr. la tesis: Arrendamiento financiero. La
arrendadora debe ser propietaria de los bienes para poder conceder el
uso y goce de ellos a la arrendataria).

b) Entregar el bien. La segunda obligación es entregar el bien a la


arrendataria. Este deber coincide con el establecido para el
arrendamiento civil (Arts. 2412, fracción I, y 2413 del C. C.), aunque
tiene algunas particularidades. Conforme a la LOAAC, la entrega debe
hacerla el vendedor (“proveedor, fabricante o constructor”)
directamente a la arrendataria, y para efectos del cumplimiento de la
obligación de la arrendadora financiera, se entiende entregada la cosa
(Art. 28).

A diferencia del arrendamiento civil, en el financiero la entrega del bien


no es determinante del momento en que nace la obligación de pagar el
precio (Art. 2246 del C.C.). La LOAAC dispone que, salvo que se pacte
lo contrario, el pago debe hacerse desde la firma del contrato, aunque
no se haya efectuado la entrega de los bienes (Art. 28).

c) Cesión de derechos contra el vendedor. También es práctica


común que la arrendadora financiera ceda a la arrendataria los
derechos que tenga respecto a garantías, servicios y responsabilidad
del proveedor y exonerar a la arrendadora de cualquier responsabilidad
derivada de los vicios del objeto arrendado.169

d) Conservar la cosa. Las obligaciones de conservar la cosa


arrendada durante todo el arrendamiento y hacer las reparaciones
necesarias, y la obligación de garantizar el uso, que en el
arrendamiento civil son a cargo del arrendador (Arts. 2412, fracciones
II, III y 2414 del C.C.), desaparecen en el arrendamiento financiero con

169
Arce Gargollo Javier. p.p. 215 a 217.

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154

motivo, principalmente, de la cesión de los derechos que tiene el


arrendador contra el vendedor y que ejercita la arrendataria.

Si en el arrendamiento civil el incumplimiento de la obligación del


arrendador de conservar la cosa arrendada y garantizar el uso, dan
derecho al arrendatario a dejar de pagar el precio, en el arrendamiento
financiero, por disposición expresa (Art. 31 in fine) subsiste el deber de
la arrendataria de pagar la contraprestación.

Las facultades y responsabilidades de la arrendataria respecto al bien


objeto del contrato se asemejan más a las que tiene un propietario que
a las de un usuario, por la clase de actos que la arrendataria realiza
sobre el bien arrendado, es decir, en forma directa y con la nula o
mínima intervención de la arrendadora financiera.

Puede la arrendataria reclamar directamente al vendedor y, además,


está obligada a conservar la cosa y recuperarla en caso de despojo,
perturbación y otros o actos, sin intervención de la arrendadora
financiera.

e) Cumplir con la opción. Como deber que deriva del propio contrato
de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera está obligada a
cumplir con la opción que oportunamente ejercite la arrendataria. Para
hacerlo, la arrendadora financiera debe celebrar el contrato definitivo
que corresponda a la opción elegida por la arrendataria. Aunque el
ejercicio de la opción -- o la elección-- puede hacerse al celebrarse el
contrato, durante su vigencia o un mes antes de su terminación (Art.
27), el cumplimiento es siempre posterior al contrato. La ley indica que
la arrendadora financiera no podrá oponerse al ejercicio de la opción y
que el incumplimiento origina responsabilidad por daños y perjuicios.

f) Contratar seguro. No es esta una obligación que en todos los casos


corresponda a la arrendadora financiera; aunque es usual
contractualmente se establezca a cargo de la arrendataria. Sin
embargo, si la arrendataria no lo hace y esta pactado en el contrato, la
arrendadora financiera puede verse obligada a contratar seguro para el
objeto arrendado.

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155

2.- OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA.

a) Seleccionar al vendedor. Según lo dispone la ley, la arrendataria,


debe seleccionar al “proveedor, fabricante o constructor” de quien la
arrendadora financiera adquiera el bien (Art. 30). Esta obligación
comprende la de seleccionar al vendedor y aprobar por escrito los
términos condiciones y especificaciones del bien. Esta primera relación
de la arrendataria con el vendedor se completa con los derechos que
posteriormente le cederá la arrendadora financiera contra el vendedor
respecto del bien arrendado (Art. 30, fracción I). Esta obligación no
existe en aquellos casos en que la arrendataria sea dueña de bien
antes de contrato y lo enajena a la arrendadora financiera para tomarlo
posteriormente en arrendamiento, es decir el léase back.

b) Recibir el bien. La segunda obligación de la arrendataria es recibir


el objeto arrendado de parte del vendedor (entrega jurídica) o de la
arrendadora financiera (entrega material). Si la arrendataria ya es
propietaria del bien y lo enajena a la arrendadora financiera, la
arrendataria ya esta en posesión del bien y la obligación de recibirlo no
existe; solo se produce un cambio en el titulo y la naturaleza de la
posesión del bien mencionado. Así, la posesión originaria que tiene
como propietaria la futura arrendataria se convierte en posesión
derivada (Art. 791 del C. C.).

c) Pagar el precio. El deber mas importante de la arrendataria es


pagar el precio en los términos pactados, es decir, las rentas
periódicas. Como modalidad del arrendamiento financiero, la renta se
paga antes de recibir la cosa, y esta obligación continúa o persiste
aunque el objeto arrendado se pierda, salvo pacto en contrario (Arts.
28, 31 y 32).

Con relación al lugar de pago, la LOAAC no establece norma supletoria


para el caso de que las partes no lo acuerden, debe entenderse que es
el domicilio de la arrendataria (Art. 86 del Cód. de Com. 2082 y 2427
del C.C.).

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156

El retraso en el pago periódico de las rentas del arrendamiento


financiero (que comprenden al interés que forma parte del precio)
puede dar lugar al pago de intereses moratorios, que generalmente se
pactan en el contrato. Un Tribunal Colegiado ha sostenido que la carga
financiera si es susceptible de producir intereses moratorios (Cfr. la
tesis judicial: Arrendamiento financiero. La carga financiera si es
susceptible de generar intereses moratorios).

d) Usar la cosa. La arrendataria debe usar el bien solamente para el


uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza o destino del bien
arrendador (Art. 29). Es importante notar que en el arrendamiento
financiero la arrendataria puede considerarse mas que un simple
usuario temporal, pues su relaciona con el bien (material, no jurídica) lo
acerca a los derechos que sobre la cosa tiene un propietario (aunque
carece de la facultad de disposición y los cambios sobre la cosa
requieren autorización del arrendador).

e) Conservar la cosa y darle mantenimiento. La ley establece que:

Salvo pacto en contrario, la arrendataria queda obligada a conservar


los bienes en el estado que permita el uso normal que les corresponda,
a dar el mantenimiento necesario para ese propósito y,
consecuentemente, a hacer por su cuenta las reparaciones que se
requieran (Art. 29).

En el arrendamiento civil, estos deberes son propios del arrendador. En


cambio, en el arrendamiento financiero, esta obligación de conservar se
extiende, para la arrendataria, al deber de recuperar los bienes en caso
de despojo, perturbación o cualquier otro acto de tercero que afecte el
uso o goce de los bienes (Art. 32). La obligación de reivindicar y
defender las cosas, propia del arrendador en la figura civil, se previene
en el financiero como subsidiaria para el caso de que la arrendataria,
principal obligada, no cumpla.

Un deber complementario de la arrendadora financiera, en estos casos,


es legitimar a la arrendataria para que en su representación ejercite las
acciones y defensas que el caso requiera (Art. 32).

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157

f) Contratar un seguro. “En los contratos de arrendamiento financiero


deberá establecerse la obligación de que se cuente con un seguro o
garantía” (Art. 34). Concebido en términos generales, éste deber suele
corresponder a la arrendataria, porque así se pacta en el contrato.
Pero, en términos de la ley, la arrendataria únicamente tiene la
obligación de pagar la prima y los gastos del seguro (Art. 35 in fine).

g) Ejercitar la opción. Planteado como derecho de la arrendataria, el


no ejercicio de la opción puede provocar responsabilidad a su
derechohabiente, aunque no es propiamente una obligación pues su
cumplimiento no puede exigirse. Si la arrendataria no “adopta”, alguna
de las posibilidades concedidas, es responsable de los daños y
perjuicios causados a la arrendadora financiera. El ejercicio del derecho
comprende “notificar por escrito” la elección, por lo menos un mes
antes del vencimiento del contrato (Art. 27).170

VIII.7 Conservación de los bienes.

Remítase al punto VIII.6, donde se analizó como una obligación de la


arrendadora financiera en el inciso d) respectivo y como obligación de
la arrendataria en el inciso e) correspondiente.

VIII.8 Uso convenido.

Usar la cosa. La arrendataria debe usar el bien solamente para el uso


convenido o el que sea conforme a la naturaleza o destino del bien
arrendado (Art. 29). Es importante notar que en el arrendamiento
financiero la arrendataria puede considerarse más que un simple
usuario temporal, pues su relación con el bien (material, no jurídica) lo
acerca a los derechos que sobre la cosa tiene un propietario (aunque
carece de a facultad de disposición y los cambios sobre la cosa
requieren autorización del arrendador).

170
Ibidem. p.p. 218 a 221.

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158

VIII.9 Selección del proveedor y de los bienes.

Remítase al contenido del inciso a.-) de las obligaciones de la


arrendataria financiera.

VIII.10 Vicios o defectos ocultos.

También es práctica común que la arrendadora financiera ceda a la


arrendataria los derechos que tenga respecto a garantías, servicios y
responsabilidad del proveedor y exonerar a la arrendadora de cualquier
responsabilidad derivada de los vicios del objeto arrendado.

La arrendadora financiera conserva la propiedad, “pero no asume los


riesgos inherentes a esa propiedad a cuyo efecto subroga al usuario-
arrendatario en su posición sobre el fabricante, que queda directamente
vinculado en torno aquel en todo lo relativo al servicio propio del
cliente”.

El artículo 31 señala que, salvo pacto en contrario, son a riesgo de la


arrendataria: los vicios o defectos ocultos de los bienes, la pérdida de la
cosa y, en general, cualquier riesgo.171

VIII.11 Perdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor.

La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito,


en su artículo 31 establece que: “salvo pacto en contrario son a riesgo
de la arrendataria:.....II.

La pérdida parcial o total de los bienes, aunque esta se realice por


causa de fuerza mayor o caso fortuito.”

171
Ibidem. p.p. 217 a al 219.

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159

VIII.12 Operaciones terminales.

Al dar el concepto de arrendamiento financiero quedó señalado que


una de las características del mismo es que el arrendatario debe optar
por alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 27 de
la LGOAAC.

Las opciones son tres: la primera consiste en que el arrendatario


decida adquirir en propiedad los bienes que ha venido disfrutando en
su uso. Si así decide, el precio que se fija para la venta debe ser
siempre menor a aquel que pago la arrendadora financiera al
comprarlos.

Dado la constante disminución del valor del peso y el aumento


progresivo de los llamados bienes de consumo y de capital, pudiera
darse que en poco tiempo esta opción, en la forma actualmente
estructurada, deje de funcionar.

De acuerdo a la segunda opción el arrendatario puede continuar en el


uso o goce de los bienes, es decir, se prorroga el plazo señalado en el
contrato y se fija una renta más baja.

La práctica ha venido demostrando que las rentas, cualquiera que sea


el bien, a medida que transcurre el tiempo, van en aumento, a pesar de
que se pretenda legislar para evitarlo.

Por último, el arrendatario puede optar por participar con la arrendadora


financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en la
proporción y términos que se convengan en el contrato. A lo mejor esta
quedará como única opción.

El arrendatario es libre para decidirse por cualquier opción, a menos


que en el contrato se obligue a tomar alguna, siendo responsable de
los daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

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160

Cuado en el contrato no quede obligado el arrendatario, deberá


comunicar a la arrendadora financiera, dentro del termino de un mes de
anticipación a vencimiento del contrato, cual opción tomara,
respondiendo de los daños y perjuicios en caso de omisión.172

Autoevaluación

1. Explique brevemente los antecedentes del contrato de


arrendamiento financiero.

2. Enuncie la clasificación del contrato de arrendamiento financiero.

3. Proporcione las características del contrato de arrendamiento


financiero.

4. ¿Cuáles son los elementos reales del contrato de arrendamiento


financiero?

5. ¿En qué consiste la conservación de la cosa, como obligación de


la arrendataria financiera?

6. ¿Cómo opera en la práctica la conservación de los bienes, como


obligación de la arrendadora financiera?

7. ¿Por qué el uso convenido es una obligación de la arrendadora


financiera?

8. ¿En qué consiste la selección del proveedor y de los bienes, en el


contrato de arrendatario financiero?

9. ¿A riesgo de quién corren los vicios o defectos ocultos en el


contrato de arrendamiento financiero?

172
Vázquez Del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 540 y 541

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161

10. ¿Qué consecuencias produce la perdida de la cosa por caso


fortuito o fuerza mayor, en el contrato de arrendamiento
financiero?

11. ¿Cuál es la función de las operaciones terminales, en el contrato


de arrendamiento financiero?

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162

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

ANTECEDENTES EN MÉXICO

CLASIFICACIÓN:

A) MERCANTIL. B) FORMAL. C) BILATERAL.


D) ONEROSO. E) DE TRACTO SUCESIVO Y DE LARGO
PLAZO. F) PRINCIPAL. G) PREPARATORIO.
H) TRASLATIVO DE USO. I) TRASLATIVO DE DOMINIO.
J) DE COLABORACIÓN. K) TÍPICO.

CARACTERÍSTICAS

ELEMENTOS

PERSONALES, REA LES, FORMALES

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163

OBLIGACIONES DE LA ARRENDADORA FINANCIERA:


• ADQUIRIR EL BIEN OBJETO DEL ARRENDAMIENTO.
• ENTREGAR EL BIEN
• CESIÓN DE DERECHOS CONTRA EL VENDEDOR.
• CONSERVAR LA COSA.
• CUMPLIR CON LA OPCIÓN.
• CONTRATAR SEGURO.

VICIOS O DEFECTOS

PÉRDIDA DE LA COSA POR CASO FORTUITO


O FUERZA MAYOR.

OPERACIONES TERMINALES

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164

UNIDAD IX

CONTRATO DE TRANSPORTE

PRESENTACIÓN

El contrato de transporte tiene como finalidad el traslado de cosas y


personas de un lugar a otro, pero en la practica diaria poco se sabe de
los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en un
contrato de transporte, salvo que las persona o los bienes sufran algún
tipo de percance, por lo tanto es de especial interés conocer el alcance
de los derechos y obligaciones de las partes que intervienen.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender y explicar el concepto


del contrato de transporte a partir del marco
jurídico y de sus campos de operación.
Asimismo identificar su naturaleza jurídica y su
mercantilidad.

CONTENIDO

IX.1 Concepto.
IX.2 Mercantilidad del contrato.
IX.3 Marco jurídico.
IX.4 Clasificación.
IX.5 Campos de operación: terrestre, marítimo, aéreo.
IX.6 Transporte terrestre de cosas.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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IX.1 Concepto.

El contrato de transporte es aquel por virtud del cual un sujeto, persona


física o colectiva, se obliga mediante un precio a transportar de un
punto a otro, ya sean cosas o personas, utilizando el medio de tracción
adecuado. “Se trata esencialmente de un contrato de servicio, en el que
es preciso que el desplazamiento sea el objeto principal del mismo,
puesto que en algunos contratos, el transporte es solo una obligación
accesoria, como una compraventa con entrega a domicilio, en los que
no se sujetan a las reglas del transporte”.173

IX.2 Mercantilidad del contrato.

El transporte siempre tiene naturaleza mercantil cuando es realizado


por empresas.174 En los términos del artículo 576 del Código de
Comercio, el contrato de transporte se reputa mercantil en los dos
casos siguientes: a) Cuando tenga por objeto mercaderías o
cualesquiera efectos de comercio, que es el aspecto objetivo y, b)
Porque cualquiera que sea su objeto, sea comerciante el porteador o
se dedique habitualmente a verificar transportes para el público,
aspecto subjetivo.

Sin embargo, lo que en realidad da el carácter de mercantil al contrato


de transporte es la presencia de una empresa. Lo que efectivamente
hace aparecer el carácter mercantil de transportes, es la presencia de
un sujeto económico típico, el empresario, y la realización de actos en
masa. El artículo 75, fracción VIII del Código de Comercio, declara
actos de comercio las empresas de transportes de personas o cosas,
por tierra o por agua y las empresas de turismo.

Para considerar el transporte mercantil en atención a la cosa


transportada, es decir, atendiendo el criterio objetivo, es conveniente
relacionar el precepto que así lo establece, con el artículo 75, fracción

173
Carvallo Yánez Erick. p. 113.
174
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 253.

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VIII, del propio Código de Comercio, que señala que es acto de


comercio la empresa de transporte de personas o cosas por tierra o por
agua, y así evitar la confusión que se presenta con el artículo 2646 del
Código Civil, el cual, como el artículo 576, fracción I del Código de
Comercio, al conceptuar el contrato de transporte, también hace
referencia a las mercaderías, como elemento objeto de transportación.

El desplazamiento de las mercaderías o cualquier otro efecto de


comercio, efectuado bajo un sistema de empresa, da la naturaleza
mercantil al contrato que se celebra para el efecto. El contrato de
transporte es acto de comercio cuando constituye un acto de empresa.

La participación de un comerciante como elemento determinante de la


mercantilidad del contrato, se entiende en tanto que existe la
presunción de que todos los actos que se realizan por el comerciante,
son propios de su actividad como tal, a menos que se pruebe que no
tiene relación alguna con la misma. El contrato de transporte, sobre
todo de transporte de cosas, no puede considerarse, o mas bien resulta
difícil considerarlo, como no relacionado con la actividad del
comerciante y en consecuencia, se entiende de naturaleza mercantil.175

IX.3 Marco jurídico.

El Código de Comercio pretende regular dos manifestaciones del


transporte, el terrestre de personas y de carga, de los cuales predica la
mercantilidad cuando recaen sobre mercadería o efectos de comercio o
cuando el porteador sea comerciante o, de modo habitual, efectúe
transportes para el público; de ninguno de ellos suministra concepto
alguno (Art. 576 Código de Comercio).

Aunque en realidad el transporte terrestre, en todas sus


manifestaciones, aparece regulado en otras disposiciones legales,
reglamentarias y hasta administrativas.

175
Vázquez del Mercado Oscar. p.p. 228 y 229.

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167

A su vez, la Ley de Navegación (LN, DO 4 ene.1994) consigna el


régimen legal de las materias administrativa y comercial de la
navegación marítima.

Una ley más, la LVGC, contiene disposiciones aplicables a todo tipo de


transporte de personas y de carga, pero cabe advertir que algunas de
las respectivas disposiciones han quedado derogadas por leyes que,
ulteriormente, han venido a regular las diversas manifestaciones del
transporte, así como por la ya citada LN y aunque nada dice en cuanto
a la naturaleza civil o mercantil de estas operaciones, tema que
abordare mas adelante, un claro indicio de su proclividad lo suministra
el hecho de que en su Art. 4o. prescribe que las controversias que
se susciten sobre interpretación de las concesiones y de los
contratos respectivos deben decidirse, a falta de disposiciones de ella
“por los preceptos del Código de Comercio”, y, en un siguiente rango
de inferioridad supletoria, coloca el C. Civ. En cuanto al transporte
aéreo, la reciente Ley de Aviación Civil (LAC, DO 12 may. 1995) regula
sus manifestaciones contractuales. 176

En nuestro país la mayoría y los más importantes de los transportes


son los efectuados sobre las llamadas “vías generales de
comunicación”, que fueron reguladas hasta hace poco por la Ley de
Vías Generales de Comunicación (LVGC, D.O. 19 de febrero de 1940).
Esta ley ha venido siendo reformada y derogada parcial y
sucesivamente por la expedición de diversas leyes relativas a medios
de comunicación especifica a partir de 1993: la Ley de Puertos
(publicada el 19 de julio de 1993), la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal (LCPAF, publicada el 22 de diciembre de 1993),
la Ley de Navegación (LN, publicada el 4 de enero de 1994), la Ley
Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF, publicada el 12 de mayo
de 1995),La Ley de Aviación Civil (LAC, publicada el 12 de mayo de
1995) y la Ley Federal de Telecomunicaciones (publicada el 7 de junio
de 1995). A ellos debe agregarse la Ley del Servicio Postal Mexicano
(publicada el 24 de diciembre de 1986). Debe señalarse igualmente la
importancia que tienen los tratados y convenios internacionales de los

176
Díaz Bravo Arturo. p.p. 121 y 122.

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168

que México forma parte, especialmente para las vías de comunicación


marítima y aérea.

Con la expedición, de las leyes antes dichas, la Ley Generales de


Vías de Comunicación ha quedado con el carácter de supletoria de las
mismas, junto con el Código de Comercio, entre otras disposiciones
jurídicas de transporte. En términos legales, la materia directamente
regulada por la LVGC se reduce a “las rutas de servicio postal” (Art.1º,
fracc. XI, las diez primeras fracciones han sido derogadas). Las
disposiciones de carácter supletorio de las leyes indicadas arriba, son
las siguientes:

LEY DISPOSICIONES SUPLETORIAS


LEY REGLAMENTARIA DEL 1) Ley de Vías Generales de
SERVICIO FERROVIARIO. Comunicación.
2) Ley General de Bienes
Nacionales.
3) Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
4) Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 1.- Ley de Vías Generales de
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. Comunicación.
2.- Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.
LEY DE NAVEGACIÓN. 1) Ley General de Bienes
Nacionales.
2) Ley Federal del Mar.
3) Ley de Puertos.
4) Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.
LEY DE PUERTOS. 1. Ley de Navegación y Comercio
Marítimos.
2. Ley de Vías Generales de
Comunicación.
3. Ley General de Bienes
Nacionales.
4.Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.

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LEY DE AVIACIÓN. 1) Ley de Vías Generales de
Comunicación.
2) Ley General de Bienes
Nacionales.
3) Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
4) Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.
LEY FEDERAL DE 1. Ley de Vías Generales de
TELECOMUNICACIONES. Comunicación.
2. Ley General de Bienes
Nacionales.
3. Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
4. Códigos: de Comercio, Civil y
Procesal Civil para el D.F.

En lo relativo a contratos de transporte, cada una de las leyes


señaladas regula aspectos concretos.

Desde luego son las especificaciones contenidas en el Código de


Comercio las que implican el marco general del contrato de trasporte.177

IX.4 Clasificación.

Aunque a lo largo de las notas que anteceden se han expuesto los


puntos que caracterizan nuestro contrato, es oportuno resumirlos así:

• Típico
• Nominado
• Consensual
• Bilateral
• Principal
• Conmutativo, y
• De tracto sucesivo.178

177
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 253 a 255.
178
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 131.

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IX.5 Campos de operación: terrestre, marítimo, aéreo.

Clases de transporte. a) Por el objeto, el transporte puede ser de cosas


o de personas. b) Por el lugar en que el transporte se realiza, puede ser
terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. c) Por el medio empleado para el
transporte terrestre, se divide éste en transporte con vehículos de
tracción mecánica, el cual puede ser, a su vez, transporte ferroviario
(trenes y tranvías) o automovilístico.179

1. TRANSPORTE TERRESTRE:

A) De cosas.- Se analizará en el apartado número IX.6.180

B) De personas.- Es aquel por virtud del cual un sujeto, persona física


colectiva, se obliga mediante un riesgo a transportar a una persona
denominada pasajero de un lugar a otro utilizando el medio de tracción
terrestre adecuado.

En este transporte existen las siguientes obligaciones:

a) Todo transportista debe: “... proteger a los viajeros y sus


pertenencias, de los riesgos que pueden sufrir con motivo de la
prestación del servicio... La protección de referencia podrán
efectuarla... por medio de un contrato de seguro mediante la
constitución de un fondo de garantía... La indemnización por la pérdida
de la vida del pasajero será por una cantidad equivalente a mil
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en... el Distrito
Federal... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijarán
dentro de los primeros quince días del mes de enero, la cantidad por la
que debe protegerse el usuario de la vía o al viajero...”,

b) En caso de que el porteador no contrate el seguro ni constituya el


fondo de garantía antes mencionados, reportará la obligación directa de
hacer frente a su responsabilidad objetiva;

179
Garrigues Joaquín. Ob. Cit. p. 204.
180
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 255.

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c) Todo pasajero que tenga derecho a viajar gratuitamente debe pagar


en efectivo el importe de la prima del seguro o de la suma que
corresponda para la constitución del fondo de garantía, como requisito
para gozar de los beneficios antes mencionados (Art. 127 LVGC);

d) Todo transporte amerita la expedición, por parte del transportista, de


un documento que consigne las condiciones en que se prestará el
servicio (carta de porte, conocimiento de embarque, boleto, etc.) (Art.
66).

e) En el transporte de personas, el pasajero tiene además los


siguientes derechos: conservar en su poder ciertos bultos que no
ocasionen molestias a los demás pasajeros ni pongan en riesgo la
seguridad del transporte; que se admita, en concepto de equipaje y
libre de porte, un máximo de veinticinco kilogramos; obtener el
reembolso del importe de su boleto en caso de que la partida del medio
de transporte se retrase más de dos horas (Art. 29, RAFSA).

Jurisprudencia: No cabe duda --según criterio jurisprudencial de la


Tercera Sala de la SCJN-- de que los autobuses destinados al servicio
de transporte de pasajeros son instrumentos peligrosos por la velocidad
que desarrollan; por tanto el daño que lleguen a causar, y la
consiguiente responsabilidad no pueden tener por base el contrato de
transporte, sino lo dispuesto por el Art. 127, LVGC y los Arts. 19113,
1915, y ss., C. Civ.

Con referencia concreta a los daños a pasajeros, el propio órgano


jurisdiccional dejó sentado, también con carácter jurisprudencial, que
tales daños no pueden reclamarse mediante la acción derivada de
incumplimiento del contrato de transporte, sino en ejercicio de la acción
extracontractual de responsabilidad objetiva.181

2.- TRANSPORTE MARÍTIMO.

A. De cosas.- a) Contrato de transporte de mercancías por agua.

181
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 124 a la 126.

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172

Es aquél e virtud del cual la empresa naviera o el operador se obliga,


ante el embarcador o cargador mediante el pago de un flete, a trasladar
mercancías de un punto a otro y entregarlas a su destinatario o
consignatario. El contrato de transporte por agua se aplicará siempre
que se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Que el puerto de
carga o descarga previsto en el conocimiento de embarque esté
situado en territorio mexicano; b) Que en el conocimiento de embarque
se establezca que se regirá por las disposiciones de la LN o, c) Que
uno de los puertos optativos de descarga se encuentre en territorio
mexicano (Art. 98 y 101. LN).

Este contrato constará en un documento denominado conocimiento de


embarque, que deberá expedir la empresa naviera o el operador a cada
embarcador, el cual además será un título representativo de
mercancías y un recibo de éstas a bordo de la embarcación. Esto
último lo diferencia de la carta de porte. El conocimiento de embarque
deberá contener: a) Nombre y domicilio de la empresa naviera o del
operador y del cargador; b) Nombre y domicilio del destinatario o la
indicación de ser a la orden; c) Nombre y nacionalidad de la
embarcación, viaje y número de conocimiento de embarque; d)
Especificación de los bienes que serán transportados; e) Valor del flete
y de cualquier otro cobro derivado del transporte; f) Indicación si es
flete pagado o por cobrar; g) La mención de los puertos de carga y
destino; h) El señalamiento del sitio en el que las mercancías deberán
entregarse al destinatario; e i) El clausulado correspondiente a los
términos y condiciones en que las partes se obligan (Art. 98 y 100, LN).

El naviero y el que expida el conocimiento de embarque a nombre


propio será responsable de las mercancías desde el momento en que
se colocan bajo su custodia, hasta su entrega. Se considerará que las
mercancías son entregadas cuando estén en poder del destinatario o a
su disposición, de acuerdo con el contrato, la LN o los usos y
costumbres internacionales, o en poder del destinatario o a su
disposición, de acuerdo con el contrato, la LN o los usos y costumbres
internacionales, o en poder de una autoridad o tercero a quiénes,
según las disposiciones legales aplicables, hayan de entregarse (Art.
102, LN).

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173

B. De personas.- En el trasporte marítimo de personas existen las


siguientes reglas:

1.- El contrato respectivo “... debe constar en un documento


denominado boleto, al portador o nominativo”, a falta de competencia
efectiva en la prestación del servicio la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes establecerá las bases correspondientes (Art. 106);

2.- Si la prestación del servicio es causa de muerte o lesiones de los


viajeros, incumbe al transportista la responsabilidad de ello, a menos
que demuestre que el accidente no le es imputable;

3.- También responde el transportista de daños o averías al equipaje


registrado, así como a los efectos personales y equipaje de cabina,
pero en este caso deberá demostrarse que la pérdida o avería se debe
a falta del mismo o de sus empleados;

4.- En garantía de las aludidas responsabilidades, el transportista debe


contratar un seguro con la cobertura suficiente, en los términos del
reglamento respectivo (Art. 107);

5.- A su vez, y como garantía de pago de los conceptos a su favor, el


transportista tiene el privilegio y el derecho de retención sobre el
equipaje (Art. 108), y

6.- Las acciones derivadas del contrato que nos ocupa prescriben en
un año, contado a partir de la fecha de desembarque en el puerto de
destino y, si la embarcación no llegare a zarpar, a partir de la fecha en
que se informe al pasajero de ello (Art. 109).182

3.- TRANSPORTE AÉREO.

A.- De cosas.- b) Contrato de transporte aéreo de carga. Es el acuerdo


entre el concesionario o permisionario y el embarcador, por virtud del
cual, el primero se obliga frente al segundo, a trasladar sus mercancías

182
Ibidem. p.p. 126 y 127.

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174

de un punto de origen a otro destino y entregarlas a su consignatario,


contra el pago de un precio. El contrato de un transporte aéreo de
carga constará en una carta de porte o guía de carga aérea que el
concesionario expedirá al embarcador al recibir las mercancías bajo su
custodia. Para los servicios de transporte aéreo internacional de carga,
el contrato se sujetará a lo dispuesto por los tratados y la ley. El
porteador tendrá derecho de retener la carga hasta en tanto se cubre el
precio indicado en la carta de porte o guía de carga aérea (Arts. 55 y
56, LAC).

El transporte aéreo de carga podrá efectuarse por el servicio público de


transporte aéreo o por el servicio de transporte aéreo privado
comercial. En el caso del servicio público de carácter regular, sea
nacional o internacional, las concesiones o autorizaciones contendrán
las rutas específicas con que contará el servicio (Art. 18,19 y 20, LAC).

Se considera transporte aéreo privado comercial aquél que se destina


al servicio de una o más personas físicas o morales, distintas del
propietario o poseedor de la misma aeronave, con fines de lucro.183

B.- Transporte aéreo de personas:

1.- El porteador es responsable de la muerte o lesiones causadas al


pasajero así como de pérdidas o averías de su equipaje de mano (Art.
61 LAC);

2.- La responsabilidad por daños a pasajeros se rige, en cuanto a


montos de indemnización y derecho a percibirla, por lo dispuesto en los
Arts. 1915, Cod. Civ., triplicados los importes resultantes del mismo y
501 y 502 de la LFT (Art. 62, LAC);

3.- La responsabilidad por destrucción o averías del equipaje de mano


se limitará al importe de cuarenta días de salario mínimo en el Distrito
Federal; si se trata de equipaje facturado, de setenta y cinco días de tal

183
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 264.

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175

salario (Art. 62, LAC), salvo que se demuestre el dolo o mala fe del
porteador o de sus empleados (Art. 74).

El pago de todas las sobredichas responsabilidades deberá


garantizarse mediante seguro (Art. 74).

4.- Importa dejar sentado que en ninguno de los referidos supuestos


cabrá responsabilidad alguna del porteador si demuestra que los daños
se debieron a culpa o negligencia inexcusable de la víctima, vicios o
defectos ocultos de los bienes, embalajes inadecuados, transporte no
idóneo por culpa del cargador o falsas declaraciones o instrucciones
del cargador en cuanto al manejo de la carga (Art. 67), y

5.- Finalmente, en caso de que el transportista haya vendido boletos en


exceso de la capacidad disponible de la aeronave, o de que se cancele
el vuelo por causas imputables al propio transportista, deberá
reintegrase al pasajero el precio del boleto o billete de pasaje, o a la
proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, pero
además habrá de ofrecérsele transporte en el primer vuelo posterior
disponible, así como, con carácter gratuito, servicios de
comunicación telefónica o cablegráfica, alimentos durante el tiempo de
espera, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad respectiva y,
en tal caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto , pero si el
pasajero así lo decide, deberá transportársele en fecha posterior a su
destino original; en todo caso, además , deberá pagarse al pasajero
una indemnización no inferior al veinticinco por ciento del precio del
boleto o billete o de la parte no realizada del viaje (Art. 52, LAC).184

IX.6 Transporte terrestre de cosas.

Transporte terrestre de Cosas.- El porteador se obliga a transportar las


cosas que para tal efecto le entrega el cargador, y a entregarlas, a su
vez, a la persona consignada en el contrato.

184
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 128 y 129.

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176

Son elementos personales del contrato de transporte de cosas: a) El


porteador, que es la persona que se obliga a ejecutar el transporte; b)
El cargador (o remitente), que es la persona que entrega al porteador
las cosas para su transporte; c) El consignatario (o destinatario), que es
aquel a quien o a cuya orden van dirigidas las cosas objeto del
transporte. Examinaremos las obligaciones de cada uno de ellos.

El porteador. Sus obligaciones son:

a) Recibir las mercancías o cosas objeto del transporte, en el tiempo y


lugar convenido (Art. 590, frac. I, Cód. de Com.). Las empresas de
transportes no podrán rehusarse a recibir cosas para su transporte en
su administración principal y en las oficinas que con tal objeto tengan
en el tráfico (Art. 598 Cód. de Com.). Cuando un jefe de estación o un
conductor de vehículo reciba carga fuera de la administración principal
de la empresa o de las estaciones de tránsito, obligará por ese hecho a
la empresa de transportes, quedando a salvo la responsabilidad que
ésta puede exigir a su empleado (Art. 599 Cód. de Com.).

El porteador tiene derecho de exigir al cargador la apertura y


reconocimiento de los bultos que contengan las mercancías o efectos
transportados en el acto de su recepción, y cuando el cargador omitiere
o rehusare tal diligencia, el porteador quedará libre de responsabilidad
que no provenga de fraude o dolo (Art. 591, fracción V, Cód. de Com.).

b) Extender al cargador una carta de porte, documento que


examinaremos en su oportunidad (Arts. 581 y 600, frac. II, Cód. de
Com.).

c) Emprender y concluir el viaje, dentro del plazo estipulado,


precisamente por el camino que señale el contrato (Art. 590, fracción II,
Cód. de Com.) y en los días y horas señalados en los anuncios, aunque
falten efectos para completar la cantidad de carga que sea posible
conducir (Art. 600, frac. I, Cód. de Com.).

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177

El porteador tendrá derecho de recibir la mitad del porte convenido, si


por negligencia o culpa el cargador no se verifica el viaje (Art. 591, frac.
I, Cód. de Com.). y la totalidad de porte convenido, si en virtud del
contrato de transporte, el porteador hubiere destinado algún vehículo,
con el exclusivo objeto de verificar el transporte de las mercancías,
descontándose lo que el porteador hubiese aprovechado por el
transporte de otras mercancías en el mismo vehículo (Art. 591, fracción
II, Cód. de Com.).

El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprender el


viaje, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida
verificarlo, como: declaración de guerra, prohibición de comercio,
intercepción de caminos u otros acontecimientos análogos (Art. 579
Cód. de Com.).

Si una vez emprendido el viaje, impidiere su continuación un


acontecimiento de fuerza mayor, el porteador podrá rescindir el
contrato de transporte (Art. 591, frac. III, Cód. de Com.). El porteador
tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del porte
correspondiente al camino recorrido, y estará obligado a presentar
mercancías transportadas para su depósito a la autoridad judicial del
punto en que ya no le sea posible continuar el viaje, comprobando y
recabando la constancia de que las mismas se encuentran en el estado
detallado en la carta de porte, de cuyo hecho dará noticia oportuna al
cargador, a cuya disposición deben quedar (Art. 580, Cód. de Com.). Si
el porteador no rescindiere en esos casos el contrato de transporte,
removido el obstáculo que impedía la continuación del viaje, tendrá
derecho a continuarlo, siguiendo la ruta designada en el contrato o, si
no fuere posible, la que sea más conveniente, y si ésta resultare más
dispendiosa y más larga, podrá exigir el aumento de los costos y del
porte en proporción al exceso, pero sin cobrar nada por los gastos y
tiempo de la detención (Art. 591, frac. IV, Cód. de Com.).

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178

d) Verificar el viaje en la fecha convenida, y si no la hubiere, de


inmediato, en el viaje más próximo a la fecha del contrato si
acostumbrare hacerlos periódicamente) Art. 590, fracción III, Cód. de
Com.).

e) Cuidar y conservar las cosas transportadas bajo su exclusiva


responsabilidad, desde que las reciba y hasta que las entregue a
satisfacción del consignatario (Art. 590, frac. IV, Cód. de Com.).

f) Entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden


respectiva, en defecto de ella (Art. 590, frac. V, Cód. de Com.). Por su
parte dispone la fracción I del artículo 596 del Código de Comercio, que
el consignatario, mientras sea tenedor de la carta de porte expedida a
su favor, tendrá derecho a que se le entreguen las cosas transportadas,
cualesquiera que sean las órdenes que en contrario diere el cargador
con posterioridad. Mientras el consignatario no se presente a recibir las
mercancías o efectos transportados, la empresa porteadora deberá
depositarlas en sus almacenes (Art. 600, fracc. IV Cód. de Com). Si las
mercancías o efectos así depositados permanecieren en los almacenes
del porteador el plazo que fijen los reglamentos de la empresa, y dentro
de él nadie se presentare a reclamarlos, los pondrán a disposición de la
autoridad judicial del lugar para que venda desde luego lo bastante a
cubrir las responsabilidades que sobre ellos pesaren con motivo de su
transporte (Art. 603 Cód. de Com.).

El cargador tiene derecho a variar la consignación de las cosas objeto


del transporte mientras estuvieren en camino, si diere con oportunidad
la orden respectiva al porteador y le entregare la carta de porte
expedida a favor del primer consignatario. Asimismo, el cargador tiene
la facultad de variar, dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega
de la carga, pagando la totalidad del flete convenido y canjeando la
carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo
consignatario, si lo hubiere (Art. 589, fracc. VIII, Cód. de Com.).

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179

g) Pagar, en caso de retardo que le sea imputable, la indemnización


convenida o, en su defecto, el perjuicio que haya causado al cargador,
deduciéndose en uno y otro caso el monto respectivo del porte (Art.
590, frac. VI, Cód. de Com.).

h) Entregar las cosas transportadas por peso, cuenta o medida según


estén consideradas en la carta de porte, a no ser que se encuentren en
barricas, cajones o fardos, pues entonces cumplirá con entregar éstos
sin lesión exterior (Art. 590, frac. VII, Cód. de Com.).

i) Probar que las pérdidas o averías de las cosas transportadas o el


retardo en el viaje no han sido por su culpa o negligencia, si es que
alega no tener responsabilidad (Art.590, frac. VIII, Cód. de Com.).

j) Pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con arreglo al


precio que a juicio de peritos tuvieren las cosas transportadas en el día
y lugar en que debía hacerse la entrega, atendiéndose siempre a las
indicaciones de la carta de porte (Art. 590, frac. IX, Cód. de Com.).185

EL CARGADOR. SUS OBLIGACIONES SON:

a) Entrega las cosas que vayan a ser objeto del transporte, en el lugar y
tiempo convenidos (Art. 588, frac. I, Cód. de Com.). Estará obligado a
declarar el contenido de los bultos que comprenda la carga, si lo
exigiere el porteador al tiempo de recibirla para su conducción. (Art.
601, Cód. de Com.).

b) Entregar al porteador los documentos (fiscales, municipales, etc.)


necesarios para el libre transporte de la carga (Art. 588, frac. II, Cód de
Com.).

185
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 255 a la 258.

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180

c) Sufrir los comisos, multas y demás sanciones que se le impongan


por infracción de las leyes fiscales, e indemnizar al porteador los
perjuicios que se le causen por violación de las mismas) Art. 588, frac.
III, Cód. de Com.).

d) Sufrir las pérdidas o averías de las cosas transportadas, que


procedan de vicio propio de las mismas o de caso fortuito (Art. 588,
frac. IV, Cód. de Com.).

e) Indemnizar al porteador todos los daños y perjuicios que el


incumplimiento del contrato le originen y pagarle todas las erogaciones
que para el cumplimiento del mismo y fuera de sus estipulaciones
hubiese hecho en favor del cargador (Art. 588, frac V, Cód. de Com.).

f) Remitir oportunamente la carta de porte al consignatario, en tal forma


que pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su destino
final (Art. 588, frac. VI, Cód. de Com).186

EL CONSIGNATARIO.- TIENE LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

a) Recibir las mercancías sin demoras, siempre que lo permita su


estado y que tengan las condiciones expresadas en la carta de porte)
Art. 595, frac. I, Cód. de Com.).

Fuera de esos casos, y cuando el valor de las mercancías no alcanzare


a cubrir los gastos y desembolsos que deba hacer para su recepción,
conservación y venta, a no ser que tenga fondos suficientes del
cargador, el consignatario podrá negarse a recibir las mercancías
transportadas (Art. 596, fracc. II, Cód. de Com.).

b) Abrir y reconocer los bultos que contengan las cosas transportadas


en el acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el
consignatario no cumple esa obligación, el porteador quedará libre de

186
Ibidem. p. 261.

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181

responsabilidad, que no provenga de fraude o dolo (Art. 583 y 595, frac.


II, Cód. de Com.).

c) Devolver la carta de porte u otorgar al porteador el recibo


correspondiente a las cosas que reciba (Arts. 583 y 595, frac. III, Cód.
de Com.).

d) Pagar al porteador, así el porte como los demás gastos, sin perjuicio
de las reclamaciones que hiciere (Art. 595, frac. IV, Cód. de Com.).

e) Ejercer, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de


las mercancías, los derechos procedentes en contra del porteador,
exigiéndole la responsabilidad que haya contraído, debiendo reportar,
en caso de negligencia, los perjuicios que ésta cause (Art. 595, frac. V,
Cód. de Com.).

f) Cumplir con las órdenes del cargador, dándola a cuenta, sin pérdida
de tiempo, de cuanto ocurra en relación con las mercancías
transportadas (Art. 595, frac. VI, Cód. de Com.).

La carta de porte. Establecen los artículos 581 y 600, fracción II, de


Código de Comercio, que el porteador deberá extender al cargador una
carta de porte, con los siguientes datos: a) El nombre y domicilio del
cargador; b) El nombre y domicilio del porteador; c) El nombre y
domicilio de la persona a quien o cuya orden vayan dirigidas las cosas
transportadas, esto es, del consignatario o destinatario, o la mención de
que dichas cosas deben entregarse al portador de la carta de porte; d)
La designación de las cosas transportadas, con expresión de su calidad
genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos
en que se contengan; e) El precio del transporte (esto es, el porte); f)
La fecha de expedición; g) el lugar de la entrega al porteador; h) El
lugar y plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; i) La
indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si
sobre este punto mediare algún pacto; j) La firma del porteador.

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182

Dispone el artículo 585 del Código de Comercio que la omisión de


alguna de las circunstancias requeridas en el artículo 581 del propio
ordenamiento, no invalidará la carta de porte ni destruirá su fuerza
probatoria, pudiéndose rendir sobre las que falten las pruebas relativas.

La carta de porte puede expedirse a favor del consignatario, a su orden


o al portador (Art. 582 Cód. de Com.).

Los interesados podrán pedir que les sean expedidas copias de la carta
de porte, expresando en las mismas ese carácter (Art. 581 y 582 Cód.
de Com.).

La carta de porte regirá las cuestiones relativas a los derechos y


obligaciones que el contrato de transporte otorga e impone a la partes.

Así, el cumplimiento y ejecución del contrato deberá ajustarse a las


estipulaciones de la carta de porte respectiva, sin que puedan alegarse
otras excepciones que las que se refiera a su falsedad o error material
(Art. 583, Cód. de Com.).

En caso de extravío de la carta de porte, las cuestiones que surjan en


relación con el cumplimiento o ejecución del contrato de transporte se
decidirán por las pruebas que rindan los interesados; pero
corresponderá siempre al cargador probar la entrega de la carta de
porte (Art. 584, Cód. de Com.).

Cuando el contrato haya sido cumplido por el porteador, se le devolverá


la carta de porte, y en virtud del canje de dicho título por las cosas
transportadas, se tendrán por canceladas las respectivas acciones y
obligaciones, salvo cuando en el mismo acto se hicieren constar por
escrito en la carta de porte las reclamaciones que las partes quisieren
reservarse (Art. 583, Cód. de Com.).

Si el consignatario, en el momento de recibir las cosas transportadas,


no puede devolver al porteador la carta de porte, por extravío de la
misma u otra causa, deberá otorgar al propio porteador un recibo de los

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183

objetos entregados, y ese recibo producirá los mismos efectos que la


devolución de la carta de porte (Art. 583, Cód. de Com.).187

Autoevaluación

1. ¿Qué es el contrato de transporte?

2. ¿Cuál es la mercantilidad del contrato de transporte?

3. Enumere las leyes que directamente regulan al contrato de


transporte.

4. ¿Cuáles son las leyes supletorias a la Ley Reglamentaria del


Servicio Ferroviario?

5. Indique las leyes supletorias a la Ley de Caminos y Puentes y


Autotransporte Federal.

6. Enuncie las leyes supletorias a la Ley de Navegación.

7. Cite las leyes supletorias a la Ley de Puertos.

8. Mencione las leyes supletorias a la Ley de Aviación Civil.

9. ¿Qué leyes son supletorias a la Ley Federal de


Telecomunicaciones?

10. ¿Cuál es la clasificación del contrato de transporte?

11. Establezca las clases de transporte, en base a su objeto.

12. ¿Cuáles son las clases de transporte, en base al lugar en que el


transporte se realiza?

187
Ibidem. p.p. 261 a la 263.

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184

13. Señale las clases de transporte, en base al medio empleado en el


transporte terrestre.

14. ¿Cómo debe proteger el transportista a los viajeros y sus


pertenencias, de los riesgos que pudiera sufrir con motivo de la
prestación del servicio de preferencia?

15. ¿Qué sucede cuando el porteador no contrae seguro, ni constituye


fondo de garantía para proteger a los viajeros?

16. Mencione las responsabilidades del transportista, por lo que hace al


transporte de carga vía terrestre.

17. ¿Cuáles son los derechos del pasajero en el transporte terrestre de


personas?

18. ¿En qué casos el porteador de carga puede limitar sus


responsabilidades por lo que hace al trasporte terrestre?

19. Especifique las obligaciones del transportista, por lo que hace al


transporte marítimo de personas.

20. ¿Cuándo prescriben las acciones derivadas de un contrato de


transporte marítimo de personas?

21. ¿Qué responsabilidades que debe asumir el transportista, en el


contrato marítimo de cosas?

22. ¿Qué es la fortuna del mar?

23. ¿Cuáles son los derechos del pasajero en el trasporte aéreo de


personas?

24. ¿Qué obligaciones tiene el transportista en el trasporte aéreo de


personas?

25. ¿Qué es el transporte terrestre de cosas?

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185

26. Describa los elementos personales del contrato terrestre de cosas.

27. ¿Quién es el porteador, en el contrato terrestre de cosas?

28. ¿Cuál es la función del cargador, en el contrato de trasporte


terrestre de cosas?

29. ¿Quién es el consignatario, en el contrato de transporte terrestre de


cosas?

30. ¿Cuáles son las obligaciones del porteador, en el contrato de


trasporte terrestre de cosas?

31. Indique las obligaciones del cargador en el contrato de transporte


terrestre de cosas.

32. Mencione las obligaciones del consignatario, en el contrato de


transporte terrestre de cosas.

33. ¿Qué es la carta de porte, en el contrato de transporte terrestre de


cosas?

34. Enumere los datos debe contener la carta de porte, que el


porteador extiende al cargador, en el contrato de transporte
terrestre de cosas.

35. Explique las modalidades del contrato de trasporte de cosas.

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186

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE TRASPORTE

AQUEL POR VIRTUD DEL CUAL UN SUJETO, PERSONA FÍSICA O


COLECTIVA, SE OBLIGA, MEDIANTE UN PRECIO A TRANSPORTAR
DE UN PUNTO A OTRO, YA SEAN COSAS O PERSONAS,
UTILIZANDO EL MEDIO DE TRACCIÓN ADECUADO.

MERCANTILIDAD

MARCO JURÍDICO

CLASIFICACIÓN: TÍPICO, NOMINADO, CONSENSUAL, BILATERAL,


ONEROSO, CONMUTATIVO, DE TRACTO SUCESIVO.

CAMPOS DE OPERACIÓN: TERRESTRE, MARÍTIMO, AÉREO.

CLASES:
*POR EL OBJETO, EL TRANSPORTE PUEDE SER DE COSAS O
DE PERSONAS.
*POR EL LUGAR EN QUE EL TRANSPORTE SE REALIZA,
PUEDE SER TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO Y AÉREO.

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187

UNIDAD X

CONTRATO DE SEGURO

PRESENTACIÓN

La protección de los bienes de una persona cualquiera que estos sean,


o la integridad y la vida misma de una o varias personas, es el objetivo
de la celebración de un contrato de esta naturaleza. Cabe aclarar que
la protección es de carácter financiera, puesto que se prevé la
contingencia económica del riesgo mismo de vivir, ya sea ante el
evento de que acontezca un siniestro la aseguradora resarcirá los
gastos económicos que se generen en los términos contratados, o bien
pagara una suma determinada de dinero como indemnización.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

OBJETIVO

Ser capaz de entender el concepto del contrato de


seguro. Analizando a su vez sus elementos
esenciales, tipos de seguro, naturaleza jurídica y
demás características del mismo, con la finalidad
de identificar su mercantilidad.

CONTENIDO

X.1 Concepto.
X.2 Elementos personales: Derechos y obligaciones.
X.3 Mercantilidad del contrato.
X.4 Elementos reales.
X.5 Elementos formales.
X.6 Interés económico.
X.7 Riesgo y siniestro.
X.8 El principio de exquisita buena fe.
X.9 Aviso del siniestro y exigibilidad del crédito.

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188

X.10 Coaseguro y reaseguro.


X.11 Seguro de cosas.

Autoevaluación. Cuadro de Resumen.

X.1 Concepto.

El contrato de seguro, es aquel mediante el cual una empresa


aseguradora se obliga mediante una prima, a resarcir un daño o a
pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad, prevista en el
contrato”. (Art. 1º de Ley sobre el Contrato de Seguro).

X.2 Elementos personales: derechos y obligaciones.

La doctrina reduce a dos sujetos los elementos personales del contrato


de seguro, sin embargo, consideramos que necesariamente deben ser
tres los integrantes del mismo:

a) El asegurador (o empresa aseguradora).- Que necesariamente es


una persona moral autorizada por el Gobierno Federal para prestar
este servicio como aseguradora.

b) El asegurado.- Que es la persona que solicita la celebración del


contrato que esta persona debe ser denominada como asegurante y no
como asegurado, debido a que es ella quien contrató el seguro, por lo
que la terminología asegurado debe reservarse únicamente en el caso
del seguro de personas.

c) El beneficiario.- Es evidente que en la mayoría de los casos el


beneficiario es el propio asegurante o asegurado, no obstante que
existen muchos contratos de seguro en los que el beneficiario es una
persona distinta del contratante del mismo, bástenos recordad los
seguros de gastos médicos familiares en los que si bien es cierto que el
asegurante o asegurado es uno de los beneficiarios, también lo es toda
su familia.188

188
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 394.

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189

DIFERENCIAS ENTRE TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO

Tomador o contratante.- Es la persona física o moral que comparece,


con su firma, a tomar el seguro, esto es, que lo contrata con la empresa
aseguradora, en interés propio o de un tercero y, por tanto, quien
asume la respectivas obligaciones aunque no sea el asegurado; luego
el que actúa como apoderado no tiene tal carácter, pues no asume
personalmente obligación alguna.

Nótese que la Ley del Contrato de Seguro, acoge, sin mencionarla por
su nombre, la figura de la gestión oficiosa, bien que con una
terminología poco técnica: “El seguro podrá contratarse por cuenta
propia o por cuenta de otro, con o sin la designación de la persona del
tercero asegurado...” (Art. 11, Ley del Contrato de Seguro); “El seguro
por cuenta de un tercero obliga a la empresa aseguradora, aun en el
caso de que el tercero asegurado ratifique el contrato después del
siniestro.” (Art. 12, Ley del Contrato de Seguro); la falta de técnica
jurídica radica en el incorrecto empleo de la expresión por cuenta de,
pues no es exacto que el tercero asegurado reporte la obligación de
pagar la prima, que sólo recae sobre el tomador del seguro.

Asegurado.- Es, en los seguros de daños, la persona física o moral


cuyo interés económico en la cosa se cubre con el seguro. Como se
verá más delante, no sólo el interés del propietario es asegurable; otros
intereses también lo son, a condición de que tengan contenido
económico; así, el de un acreedor prendario o hipotecario, el de un
inquilino, el de un usufructuario, etc. (Arts. 85 y 87, Ley del Contrato de
Seguro).

En los seguros de vida, así como en los de accidentes y enfermedades,


es asegurado la persona física respecto de cuya existencia, integridad
personal, salud o vigor vital se contrata la cobertura (Art. 151, Ley del
Contrato de Seguro).

Empero, en la jerga aseguradora es frecuente aplicar también el


calificativo de asegurada a la cosa respecto de la cual se celebra el
contrato, y también al evento dañoso previsto, y así, son usuales las

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190

expresiones: automóvil asegurado, buque asegurado, riesgo


asegurado, etcétera.

En rigor gramatical, ni las personas, ni las cosas, ni los riesgos están


asegurados, pues la empresa no asegura su existencia, salud,
permanencia en las mismas condiciones ni conservación, sino sólo
que, al ocurrir el evento previsto, resarcirá el daño o pagará una suma
de dinero; en este orden de ideas, lo verdaderamente asegurado es,
pues, el resarcimiento de daños y, en su caso, la indemnización de
perjuicios, o bien el pago de una suma de dinero, en el seguro de vida.

Beneficiario.- También persona física o moral, es el titular del derecho


al pago de la suma asegurada por razón de su interés económico en el
bien, seguro de daños, o por habérsele designado (cláusula
beneficiaria), o bien por su carácter de heredero, casos estos dos
últimos propios del seguro de vida.189

OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL ASEGURADOR:

La Indemnización.

Resarcir un daño o pagar una suma de dinero, al ocurrir el suceso


contractualmente previsto, configura el compromiso de la empresa
aseguradora, según resulta del concepto legal.190

OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL TOMADOR:

El pago de la prima.

Suele, en efecto, afirmarse que la prestación dineraria a cargo del


tomador es la más importante de las que le finca el vínculo contractual.

189
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 141.
190
Loc. Cit.

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191

Sin embargo, existen otras obligaciones a cargo del tomador que


asumen una importancia muy cercana a la del pago de la prima; como
son:

a) La falta de pago de la prima no es condición de la asunción del


riesgo por parte del asegurador, como resulta del Art. 21-II, Ley del
Contrato de Seguro: “El contrato de seguro...II. No puede sujetarse... a
la condición del pago de la prima...”, al paso que, conforme a otras
legislaciones, el pago de la primera prima o fracción de ella es requisito
para que surta efecto el seguro.

b) Si dentro del plazo legal de gracia (Art. 40, Ley del Contrato de
Seguro) para el pago de la prima o fracción-- treinta días-- ocurre el
siniestro, el asegurador debe cumplir su obligación aunque no hubiere
recibido cantidad alguna por concepto de prima, si bien, como es
lógico, tiene derecho a descontar, de la suma indemnizable, las primas
y préstamos sobre póliza que se le adeudaren (Art. 33 Ley del Contrato
de Seguro.). Legalmente es posible el siguiente supuesto: se contrata
un seguro de daños y, antes de que transcurran treinta días, plazo
dentro del cual debe mantenerse la cobertura aunque no se haya
pagado la prima, en caso de este supuesto ocurre el siniestro: el
asegurador debe pagar el valor de los daños y sólo puede compensar
el importe de la prima, con lo cual resulta que el asegurado se benefició
de la cobertura y posterior indemnización, sin desembolso alguno, y
sólo al percibir esta última debe aceptar la correspondiente reducción
de la suma asegurada.

Contrastan con todo lo anterior las graves consecuencias del


incumplimiento de otra obligación del tomador, cual es la de ”... declarar
por escrito::: todos los hechos importantes para la apreciación del
riesgo... tales como los conozca o deba conocer en el momento de la
celebración del contrato (Art. 8, Ley del Contrato de Seguro) pues de
ocurrir en omisiones o inexactas declaraciones, el asegurador está
facultado”... para considerar rescindido de pleno derecho el contrato,
aunque no hayan influido en la realización del siniestro” (Art. 47, Ley
del Contrato de Seguro).

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192

Otras omisiones o inexactitudes pueden traer consigo la liberación


parcial o total de las obligaciones de la empresa aseguradora (Arts. 67,
68 y 70, Ley del Contrato de Seguro).

En conclusión, conforme al derecho positivo mexicano, sin restar


importancia a la prima como elemento indispensable en cualquier
definición del contrato de seguro, son también de gran importancia y
trascendencia otras obligaciones del tomador, por sus repercusiones en
el cumplimiento de la principal obligación del asegurador.191

Son derechos del Asegurador o empresa aseguradora.

a) Rescindir el contrato cuando el asegurado agrave circunstancias


esenciales del riesgo, aunque prácticamente no lo modifiquen (Art. 63,
Ley del Contrato de Seguro).

Tal es el caso de un local, asegurado como casa-habitación para el


caso de incendio, en el que temporalmente se almacenan sustancias
combustibles;

b) Rescindir el contrato en caso de cambio de dueño de la cosa


asegurada (Art. 107, Ley del Contrato de Seguro);

c) Reducir la prestación debida, en caso de que no se le notifique


oportunamente la ocurrencia del siniestro (Art. 68, Ley del Contrato de
Seguro);

d) Considerarse desligado de sus obligaciones si, para impedir que se


comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro, no se le
notifica oportunamente su ocurrencia (Art. 68, Ley del Contrato de
Seguro);

e) Dar por extinguidas sus obligaciones si, para hacerlo incurrir en


error, se le disimulan o declaran inexactamente, con motivo del
siniestro, hechos que debieran excluir o reducir tales obligaciones e

191
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 143.

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193

igualmente en caso de que, con el mismo propósito, no se le remita


oportunamente la información documental del siniestro (Art. 70 Ley del
Contrato de Seguro);

f) Adquirir los efectos salvados del siniestro, mediante pago al


asegurado (Art. 116, Ley del Contrato de Seguro), y

g) Elegir, como forma de cumplir con su obligación principal, entre el


pago, la reposición o la reparación de la cosa asegurada (Art. 116, Ley
del Contrato de Seguro).192

CARGAS DEL ASEGURADO.

El asegurado y, en su caso, el tomador o el beneficiario, por su parte,


reporta, además de la antes examinada obligación de pagar la prima,
cargas stricto sensu, las siguientes:

a) Comunicar al asegurador las agravaciones esenciales del riesgo,


dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que las
conozca (Art. 52. Ley del Contrato de Seguro);

b) Informar a la empresa aseguradora, por escrito, tan pronto como


tenga conocimiento, de la realización del siniestro y del derecho
constituido a su favor por el contrato de seguro, para lo cual gozará de
un plazo máximo de cinco días (Art. 66. Ley del Contrato de Seguro);

c) Poner en conocimiento de los diversos aseguradores, por escrito, la


existencia de otros seguros respecto del mismo riesgo y por el mismo
interés (Art. 100. Ley del Contrato de Seguro);

d) Manifestar al asegurador el cambio de dueño del objeto asegurado


(Art. 107. Ley del Contrato de Seguro);

e) Ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir los daños
derivados del siniestro (Art. 113. Ley del Contrato de Seguro);

192
Ibidem. p. 161.

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194

f) Mantener el estado de las cosas después del siniestro, salvo por


razones de interés público o para evitar o disminuir el daño (Art. 114.
Ley del Contrato de Seguro), y

g) Abstenerse de realizar actos, o de incurrir en omisiones, que impidan


la subrogación de la empresa en los derechos del asegurado contra
terceros con motivo del siniestro (Art. 111. Ley del Contrato de Seguro).

El incumplimiento de estas cargas trae consigo, según los casos, la


liberación parcial o total de las obligaciones del asegurador, pues, ante
la falta de cumplimiento de la carga respectiva, opera la caducidad del
derecho. 193

X.3 Mercantilidad de contrato de seguro.

Pocos son, en verdad, los contratos de empresa el de fideicomiso (Art.


346, LGTOC), el de depósito en cuenta de cheques (Art. 175 y 269,
LGTOC), el de descuento de créditos en libros (Art. 190, LGTO),
entendidos como tales aquellos que sólo pueden otorgarse con
empresas constituidas exprofeso y legalmente autorizadas para
celebrarlos.

El de seguro es uno de ellos, por así disponerlo el trascrito precepto


que vierte el concepto legal, pero también el Art. 3º, fracs. I y IV,
LGISMS, la primera de las cuales prohíbe “... a toda persona física o
moral distinta de las señaladas en el Art. 1º de esta ley, la práctica de
cualquier operación activa de seguros en territorio mexicano”, y la
segunda condena de ineficaces “los contratos concertados contra las
prohibiciones del Art. 3º“, al afirmar que no producirán efecto legal
alguno.

Las empresas aseguradoras, a las que nuestra LGISMS prefiere


calificar de instituciones pueden organizarse y operar, en México, bajo
dos formas: como sociedades anónimas y como sociedades

193
Ibidem. p. 162.

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195

mutualistas (Art. 1º LGISMS); en ambos casos, exclusivamente


mexicanas (Art. 29 y 78-I).

Las llamadas en la propia ley instituciones nacional de seguros no


constituyen una tercera modalidad, pues son igualmente sociedades
anónimas; la nota característica de ellas consiste en la participación del
Gobierno Federal, que es del cincuenta por ciento o más del capital
social, o bien como titular de una serie especial de acciones al mismo
reservadas, o en su facultad de intervenir decisivamente en el
nombramiento de la mayoría de los integrantes de los órganos
directivos o del presidente, director o gerente o, por último, en la
facultad de vetar acuerdos de tales órganos directivos o de la asamblea
de accionistas (Art. 46-II, a, b y c, LOAPF).

Como consecuencia de la apertura financiera impuesta por el Tratado


de Libre Comercio de América del Norte, según publicación en el DO
23 de dic. 1993, se adicionó a la LGISMS el capítulo I-bis para permitir
la operación asegurativa a sociedades anónimas mexicanas filiales de
entidades financieras canadienses o estadounidenses; posteriormente
(DO 21 abr. de 1994) aparecieron las Reglas para el Establecimiento
de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior, que dejaron
establecidos los mecanismos para obtener las autorizaciones
respectivas.
Empero, estas filiales actuarán dentro de límites máximos de operación
en el mercado mexicano, crecientes en el curso de los años.

Y como es precisamente la intervención de una empresa aseguradora


la que atribuye mercantilidad al contrato, en los términos del Art. 75-
XVI, Cód. de Com., que , en efecto, la impone a los “que sean hechos
por empresas “; y como, además, según se informó poco antes, no es
legalmente posible celebrar más seguros que los operados por las
indicadas empresas, la conclusión no puede ser otra: todo contrato de
seguro es mercantil.

Repárese, empero, en el uso que se hace en el precepto legal de la


conjunción condicional siempre, que a las claras apunta a la existencia
de seguros no operados por empresas, que por lo mismo serían de

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196

naturaleza civil; posibilidad legal a la luz de nuestros anteriores códigos


civiles, que regulaban este contrato en términos no necesariamente
empresariales.194

X.4 Elementos reales.

Son elementos reales del contrato de seguro, los bienes que se


encuentren relacionados con alguna de las siguientes premisas:

1. Vida.

2. Accidentes y enfermedades.

3. Daños en cualquiera de los siguientes ramos:

a) Responsabilidad civil y riesgos profesionales.


b) Marítimo y Transportes.
c) Incendio.
d) Agrícola y de animales.
e) Automóviles.
f) Crédito.
g) Diversos.
h) Los especiales que determine la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.195

X.5 Elementos formales.

El contrato de seguro debe documentarse por escrito, lo que se hace


mediante la firma de un documento preimpreso y la posterior entrega
de una póliza al asegurado o asegurante y de las condiciones
específicas a que queda sometida la aplicabilidad del seguro así
como sus excepciones; desafortunadamente tales condiciones
han convertido al contrato de seguro en un verdadero documento de

194
Ibidem. p.p. 139 y 140.
195
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 395.

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197

adhesión, sujeto a los términos, formas y formalidades que prefiera


cada institución de seguros del país; más lo anterior no limita a que en
casos específicos y especiales puedan otorgarse contratos de seguro
con adendums modificatorios al preimpreso.

Un elemento inseparable del contrato del seguro y de las condiciones


de operación del mismo, lo constituye la póliza del seguro, la cual es un
documento que en su texto recoge los datos generales del asegurador,
asegurante, beneficiario, objetos del seguro, primas por la expedición
del mismo así como los montos de deducibilidad a pagar por el
asegurante o asegurado, en caso que acontezca cualquiera de los
riesgos que ampara precisamente el contrato en comento.

Respecto de este último término, es decir la deducibilidad o famoso


deducible del contrato de seguro, debemos comentar que es una
cantidad adicional que el asegurante o asegurado debe pagar al
asegurador en caso de que aparezca uno de los riesgos amparados
por el contrato, excepción hecha de los contratos de seguros de vida en
los que no existe deducible alguno.

Por otro lado, es importante precisar el momento en el que se


perfecciona el contrato de seguro, ya que con la simple solicitud verbal,
el futuro contratante queda asegurado contra el riesgo de que se trate,
aún cuando no haya firmado la solicitud o documento previo; no se
haya cubierto la prima respectiva y la póliza no haya sido expedida; por
lo que podemos aseverar que el contrato de seguro se perfecciona en
el momento mismo en que el asegurador oferta y el futuro asegurado
acepta la misma, contando éste con un periodo de gracia de treinta
días naturales para efectuar el pago de la prima antedicha, en los
términos del artículo 40 de la Ley del Contrato de Seguro.196

196
Ibidem. p. 394.

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198

X.6 Interés económico.

El interés jurídico-económico del beneficiario del seguro es elemento


esencial del contrato. En realidad, no se aseguran las cosas, sino el
interés jurídico-económico que se tiene sobre ellas. Lo aclararemos con
algunos ejemplos: 1º. Yo aseguro una mercancía de mi propiedad, que
se encuentra en tránsito; vendo la mercancía y me quedo con la
póliza del seguro; se realiza el siniestro y pretendo cobrar la suma
asegurada: no podré hacerlo; porque al transmitir la propiedad de las
cosas aseguradas, perdí el interés jurídico-económico que sobre ellas
tenía. Su pérdida no generará un derecho de indemnización a mi favor,
por la falta de interés. 2º. Por más interés patriótico que tenga como
mexicano en que no se destruya el palacio nacional, no podré
asegurarlo a mi favor, por falta de interés jurídico-económico. 3º.
Suponiendo que, como dueño de un buque, lo doy en garantía, por
todo su valor, en un préstamo a la gruesa, el que no pagaré, según
vimos, si el buque se hunde; lo aseguro y, producido el hundimiento, no
podré cobrar el valor del seguro porque a mi interés jurídico de dueño
le falta el económico, ya que, con el hundimiento, quien perdería
económicamente sería el prestamista a la gruesa.

La presencia esencial del interés jurídico-económico distingue al seguro


de la apuesta.197

El seguro de daños no puede ser fuente de lucro para el asegurado,


pues su misión es la de restablecer a su estado prístino un patrimonio
desfavorablemente afectado por el siniestro y, en el seguro de
provecho esperado, indemnizar al asegurado por la privación de una
ganancia que legítimamente debía obtener; en consecuencia, sólo es
asegurable el interés económico sobre las cosas, sus frutos o
productos, y ningún asegurado puede pretender que se le pague
cantidad alguna que exceda de dicho interés, aunque la suma
asegurada fuere superior. Tal es el contenido, sucintamente expresado,
del interés asegurable y de su obligada consecuencia, el principio

197
Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. p. 579.

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199

indemnizatorio del seguro de daños, elementos de definición y de


existencia de nuestro contrato.

La LCS los proclama en sus Arts.1º, 85 y 86. “Todo interés económico


que una persona tenga en que no se produzca un siniestro, podrá ser
objeto de contrato de seguro contra los daños”, “... la empresa
aseguradora responde solamente por el daño causado hasta el límite
de la suma y del valor real asegurados. La empresa responderá de la
pérdida del provecho o interés que se obtenga de la cosa asegurada, si
así se conviene expresamente”.198

X.7 Riesgo y siniestro.

El riesgo: Concepto.

Posibilidad de que ocurra un acontecimiento dañoso: tal es la común


definición del riesgo, aplicable también a uno de los elementos
característicos del seguro. En efecto, todo seguro debe significar un
riesgo para el asegurador, por cuanto asume la obligación de resarcir el
asegurado los daños que éste, a su vez, resienta por la eventual
realización del acontecimiento previsto.

Incertidumbre y daño son, pues, los necesarios y únicos atributos del


riesgo; ahí donde haya certeza sobre la realización del acontecimiento
dañoso, o sobre la imposibilidad de su realización, no habrá seguro.
Ahora bien, en el seguro de vida, como no podía ser menos, la
incertidumbre no reside en cuanto a si se realizará el acontecimiento
previsto o no la muerte, sino exclusivamente por lo que se refiere al
momento de su realización, que es el que debe mantenerse incierto.

EL RIESGO ASEGURATIVO: RÉGIMEN LEGAL.

Hasta ahora se ha hecho referencia al riesgo objetivo, vale decir, al


acontecimiento fututo e incierto; pues bien, hay que agregar que la LCS

198
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 156.

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200

permite asegurar también un acontecimiento pretérito a condición de


que su realización sea incierta para ambas partes: se trata del riesgo
subjetivo, que es aquél cuya realización o no en el pasado desconocen
el asegurador y el tomador. En otras palabras: para la validez de un
seguro con efectos retroactivos es requisito indispensable el absoluto
desconocimiento de las partes acerca de la suerte que, durante el lapso
retroactivo de la cobertura, hayan corrido los bienes objeto del contrato.

Así lo disponen los Arts. 45 y 88 de la LCS, que además prescriben la


nulidad del seguro en el que no haya un riesgo objetivo, o sea del que
se celebre respecto de un riesgo que ya se realizó o que sea de
imposible realización, si cualquiera de las partes conoce una u otra de
tales circunstancias.

Nulo será, por tanto, el seguro que se contrate para cubrir los riesgos
en tránsito de una mercancía que ya llegó a su destino, como también
lo será si ya ocurrió el siniestro, a menos, en este último caso, que
ambas partes ignoren la realización del siniestro; esto es, que para
ellas se trate de un riesgo subjetivo.

Los indicados preceptos consignan las sanciones por la celebración de


un contrato de seguro con efectos retroactivos, sin riesgo subjetivo de
alguna de las partes:

a) Nulidad del contrato, en todo caso;


b) Si el asegurador conocía la inexistencia del riesgo, no tendrá
derecho a cobrar la prima ni los gastos;
c) Si el contratante sabía que el siniestro se había realizado, no
tendrá derecho a la restitución de la prima y deberá pagar los
gastos, y
d) En el seguro de daños, además, la parte que haya actuado con
dolo o mala fe deberá pagar a la otra una cantidad igual al doble
de la prima anual.

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201

Por lo que al seguro de vida se refiere, mediante Circular núm. 305-5-


45, publicada en el D.O. 20 mayo 1952, la SHCP prohibió expedir
coberturas con efectos retroactivos.199

EL RIESGO: DESAPARICIÓN Y AGRAVACIÓN:

Mas, por lo que se refiere a su existencia y grado, el riesgo se mueve


entre dos puntos extremos: desaparición y agravación; la primera da
lugar, como es de suponerse, a la terminación anticipada del contrato;
la segunda está sujeta a una reglamentación un tanto compleja, que
puede resumirse en las siguientes reglas:

1a. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a su conocimiento, el


asegurado debe informar a la empresa aseguradora de cualquier
agravación esencial de riesgo; si no lo hace, o si la agravación es
provocada por él cesarán de pleno derecho las obligaciones de dicha
empresa (Art. 52, LCS).

2a. Ante la agravación esencial, el asegurador puede dar por rescindido


el contrato, pero “su responsabilidad terminará quince días después de
la fecha en que comunique su resolución al asegurado” (Art. 56, LCS),
siempre que efectúe tal comunicación dentro de los quince días
siguientes al recibo del aviso escrito de agravación; de no hacerlo así,
“... se tendrá por hecha la renuncia...” del asegurador al derecho de
rescindir el contrato, y se mantendrá vigente la cobertura (Art. 58-III,
LCS).

3a. Pese a todo lo anterior, si en el eventual siniestro no tuvo parte la


agravación, el asegurador no podrá considerarse liberado de sus
obligaciones (Art. 55, LCS).

4a. La agravación parcial, esto es, la que sólo afecta a algunas de las
personas o de las cosas aseguradas, repercute sólo respecto de ellas,
por lo que las obligaciones del asegurador se mantienen respecto de

199
Ibidem. p.p.152 a 154.

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202

las demás (Art. 57 LCS). Dos ejemplos ilustrarán esta regla: en un


seguro colectivo, una de las personas aseguradas asume una actividad
más peligrosa que las del resto del grupo; uno de los automóviles
asegurados en flotilla es dedicado a competencias deportivas, y

5a. La agravación no perjudica al asegurado cuando no influya en el


siniestro o en el monto de la suma indemnizable, ni cuando sobrevenga
en cumplimiento de un deber de humanidad (Art. 58-I y II LCS).
Ejemplos: el vehículo del supuesto mencionado al ilustrar la regla 4a.
anterior es robado del local de la negociación en el que se guardan los
demás; el buque asegurado desvía su curso normal hacia una zona
tempestuosa, en un intento por auxiliar a otra embarcación que está
naufragando, y con tal motivo sufre daños. 200

SINIESTRO.

Concepto.

Siniestro es la realización del acontecimiento previsto con el contrato.


Por supuesto, a pesar de su nombre, puede tratarse de un hecho
venturoso, como el nacimiento de un hijo o la celebración de un
matrimonio; por donde puede colegirse que el término fue adoptado por
los aseguradores, para quienes siempre implica el surgimiento de su
obligación de pagar, reparar o reponer.

a.- Realizado el siniestro, el asegurado o el beneficiario, en su caso, tan


pronto como tengan conocimiento de ello, deberán comunicarlo por
escrito dentro de un plazo de cinco días a la empresa aseguradora (Art.
66 LCS).

b.- Si el asegurado o el beneficiario no cumplen con la obligación de


avisar la realización del siniestro a la empresa aseguradora, ésta podrá
reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado si el
aviso se hubiere dado oportunamente (Art. 67 LCS), y en el caso de
que la omisión del aviso haya tenido por objeto impedir que se

200
Ibidem. p.p. 154 a la 156.

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203

comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro la empresa


aseguradora quedará desligada de todas las obligaciones derivadas del
contrato (Art. 68, LCS).

c.- La empresa aseguradora, dice el artículo 69 de la LCS, tendrá el


derecho de exigir al asegurado o beneficiario toda clase de
informaciones y documentos sobre los hechos relacionados con el
siniestro, y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su
realización y las consecuencias de los mismos.

d.- Si la empresa aseguradora demuestra que el asegurado, el


beneficiario o los representantes de ellos, con el fin de hacerla incurrir
en error, disimularon o declararon inexactamente hechos que excluyan
o puedan restringir sus obligaciones, éstas quedarán extinguidas (Art.
70, LCS).201

e.- Que los daños causados por dolo o mala fe del asegurado, del
beneficiario o de sus respectivos causahabientes, no serán pagados
por el asegurador (Art. 77, LCS).

Y ello por la obvia razón de que en cualquiera de tales supuestos ya no


desempeña su papel o riesgo, como posibilidad incierta, sino unilateral
voluntad de una de las partes o de personas con ella relacionadas;

f.- Que el siniestro parcial da derecho a ambas partes para rescindir


(sic) el contrato, a más tardar en el momento del pago de la
indemnización (Art. 96, LCS), pero, de no rescindirse, el asegurador
sólo conserva su obligación por el resto de la suma asegurada (Art. 97).

g.-) En caso de Coaseguro, el coasegurador que pague puede repetir


contra los demás, en proporción de las respectivas sumas aseguradas
(Art. 103, LCS).

201
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 285.

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204

El precepto, naturalmente, descansa en el supuesto de que se trata de


un coasegurador solidario; por lo mismo, no es aplicable al
coasegurador mancomunado, en el que cada uno de los asegurados
responde sólo de una parte de la suma asegurada.202

X.8 El principio de exquisita buena fe.

Los Contratos Mercantiles, son, en lo general, contratos de lucha, en


que ambas partes forcejean por obtener, a costa de la otra, la mayor
ganancia. Por eso, en lo general, la mala fe, si no es demostrativa de
dolo malo, no anula a los Contratos Mercantiles. Pero es tradicional, en
el contrato de seguros, el ser considerado como un contrato de
uberrima fides, o según la expresión inglesa, de exquisita buena fe
(exquisite good faith). En los Contratos Mercantiles, en general las
partes no están obligadas a proporcionarse mutuamente la información
de que cada uno disponga respecto del contrato a celebrarse; cada
parte deberá atenerse a sus propios conocimientos y experiencia; pero
en materia de seguros las partes tienen la obligación de informar a su
contraparte de todas las circunstancias conocidas y la simple
reticencia, o sea el ocultamiento de datos que pudieran influir en la
celebración del contrato, produce su anulación. El principio de buena
fe esta contenido en nuestra ley sobre el contrato de seguro,
principalmente en el artículo 89, que obliga al proponente a declarar por
escrito a la aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, “todos
los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir
en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer
en el momento de la celebración del contrato”, en el artículo 47 que
dispone que la omisión de la declaración prevista por el 8º., o la falsa
declaración con respecto al riesgo”, facultará a la empresa para
considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya
influido en la realización del siniestro”, y en los artículos 69 y 70 que
disponen la rescisión por reticencia del asegurante.203

202
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 168.
203
Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. p. 571.

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205

X.9 Aviso del siniestro y exigibilidad del crédito.

Realizado el siniestro, el asegurado o el beneficiario, según sea el


caso, tan pronto como tengan conocimiento del mismo, deberán
comunicarlo por escrito en un plazo de cinco días a la empresa
aseguradora. Si no lo hace, ésta podrá reducir la prestación debida
hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado
oportunamente, y en el caso de que tal omisión de dar aviso haya sido
para impedir que se comprueben oportunamente las circunstancias en
que ocurrió el siniestro: la empresa aseguradora quedará desligada de
todas las obligaciones derivadas del contrato.204

La obligación de la aseguradora vendrá treinta días después de que


haya recibido los documentos comprobatorios de siniestro. La ley,
velando por el interés de los beneficiarios declara nula de pleno
derecho la cláusula que declara que el crédito sólo será exigible
después de reconocido por la empresa o comprobado en juicio (Art. 71,
LCS). La idea de esta disposición es encomiable, pero deberá
complementarse con una disposición sancionadora de las empresas
que litigaran los pagos, ya que existen aseguradoras que litigan sin
base y alargan los juicios a sabiendas de que saldrán ganando con la
diferencia entre las tasas a que ellas inviertan el dinero y el interés legal
comercial de 6 % anual que pagarán a sus beneficiarios al ser
condenadas. Creo que en estos casos procedería una acción de
enriquecimiento ilegítimo contra las aseguradoras que litiguen
inmoralmente.205

X.10 Coaseguro y reaseguro.

Concepto. Coaseguro es la participación de dos o más empresas


aseguradoras en un mismo riesgo, en virtud de contratos directos
realizados por cada una de ellas con el asegurado (Art. 10, frac. I,
LCS).

204
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 285.
205
Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. p. 579.

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206

Es el caso de doble seguro, o sea el contratado con dos o más


aseguradores contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el
asegurado o, aunque no lo especifica la ley, el contratante debe
informar por escrito a cada uno de los aseguradores sobre la existencia
de los demás seguros (Art. 100 LCS).

El Coaseguro, en la práctica se presenta con frecuencia


involuntariamente, sobre todo en el seguro de transportes, y en el de
automóviles, pues los seguros respectivos son contratados por
diferentes tomadores.

Para salvar las intrincadas y cotidianas situaciones que plantean, en el


seguro de automóviles, el Coaseguro superveniente y el
entrecruzamiento de responsabilidades e indemnizaciones, en varios
países, México entre ellos, los aseguradores del ramo han celebrado
un convenio de golpe por golpe, con arreglo al cual, en caso de
siniestro en el que participen dos o más asegurados de empresas
firmantes del convenio, cada una de éstas resarce a su propio
asegurado, sin consideración de la responsabilidad que le haya
incumbido en el siniestro.

La intencional omisión del aviso a los demás aseguradores liberará a


éstos de sus obligaciones, así como el hecho de que los diversos
seguros se contraten con la intención de obtener un provecho ilícito.
(Art. 101, LCS).

Finalmente, el Coaseguro por una suma total que exceda al valor del
interés asegurable es válido, si los diversos contratos se otorgaron de
buena fe, y cada asegurador se obliga hasta por a suma que haya
cubierto, pero el asegurado no podrá percibir, en total, cantidad alguna
por encima del valor real del daño sufrido (Art. 102).206

206
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 157 y 158.

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207

EL REASEGURO: RÉGIMEN LEGAL Y CONCEPTO.

Se entiende por reaseguro el contrato en virtud del cual una empresa


de seguros toma a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto
por otra o el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada
por el asegurador directo (Art. 10, Frac. II, LIS).

El reaseguro es, una forma de seguro “y precisamente el seguro


contratado por el asegurador para cubrir el riesgo de tener que pagar la
indemnización del seguro. Esta forma del seguro permite al asegurador
garantizarse, a su vez, por los riesgos demasiado elevados que ha
asumido y realiza una forma de colaboración económica entre los
mismos aseguradores”.

El reaseguro no es más que un contrato de seguro de segundo piso, no


aparece regulado en la LCS, por una causa fundamental: no está
llamado a satisfacer las necesidades de cobertura del público en
general, sino como se ha visto, las de apoyo financiero de los
aseguradores, luego funciona conforme a un mecanismo diferente.

Es la LGISMS la que lo prevé y débilmente lo regula, pues se limita a


definirlo (Art. 10-II) y a exigir que se realice con apego a las
disposiciones de la SHCP y de la CNSF (Art. 76).207

CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA JURÍDICA DEL REASEGURO.

De lo expuesto se pueden inferir las características del contrato de


reaseguro:

a) Consensual, atributo que con mayor frecuencia se presenta en


este contrato que en el seguro, de modo especial mediante
empleo del teléfono, el telex o del fax;
b) Oneroso, pues la cobertura tiene, como contraprestación
obligada, una prima en efectivo a cargo del asegurador cedente;

207
Ibidem. p.p. 170 y 171.

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208

c) De tracto sucesivo, en razón de que dicha cobertura, al igual


que la asegurativa, se extiende en el tiempo con duración igual
o menor a la del seguro directo;
d) Aleatorio, por cuanto, según cláusula usual, el reasegurador
corre la misma suerte del reasegurador, en el seguro de daño
incierta en cuanto a la ocurrencia y monto del siniestro, y en el
de vida en cuanto al momento;
e) Bilateral, carácter que no puede suscitar duda alguna, pues los
derechos y obligaciones recíprocos, que han quedado
consignados, configuran el sinalagmático que es atributo de los
contratos bilaterales;
f) Accesorio, por cuanto requiere, para su perfeccionamiento, de
la previa cobertura del asegurador directo, que es la razón de su
existencia;
g) Nominado, ya que por su nombre, está previsto en las leyes
respectivas , y
h) Atípico, en razón de que, en cambio, no está regulado por
dichas leyes.

A la luz del derecho positivo mexicano la naturaleza jurídica del


reaseguro funciona con las mismas bases del seguro. Así el
reasegurdor se obliga a resarcir un daño, la suma desembolsada por el
asegurador directo o, si no quiere verse daño en tal desembolso, a
pagar una suma determinada de dinero al verificarse la eventualidad
del pago por parte del asegurador, prevista en el contrato de reaseguro;
el cedente, por su parte, se obliga a pagar la prima de reaseguro
estipulada. De ese modo queda encuadrado en el concepto legal de
contrato de seguro (Art. 1º. LCS).208

208
Ibidem. p.p. 172 a la 174.

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209

X.11 Seguro de cosas o de daños.

El seguro de cosas es aquel que tiene como interés jurídico-económico


que se tenga sobre ellas, con la finalidad de reestablecer a su estado
prístino un patrimonio desfavorablemente afectado por el siniestro.

La medida del interés asegurado.- El objeto del seguro de daños es


pues el interés jurídico-económico que el beneficiario tenga sobre una
cosa y, como el seguro es eminentemente compensatorio, la medida
del interés es el valor real, comercial, de la cosa. No son asegurables
valores sentimentales. La medida del interés asegurado es objetiva, y
debe tener un contenido económico (Art. 85, LCS).

Pueden asegurarse cosas ajenas, cuando sobre ellas se tenga interés


asegurable. Por ejemplo: el acreedor prendario puede asegurar el
objeto dado en prenda, por el valor de su crédito. En este caso, se
presumirá que el contrato se celebra también en interés del dueño,
quien se considerará como segundo beneficiario, para cobrar después
de satisfecho el interés del acreedor asegurante (Art. 87, LCS).

Las cosas aseguradas están expuestas a deterioro y desvalorización. Y


como de indemnizar se trata, la medida del valor, en caso de siniestro,
será el valor de la cosa que haya tenido en el momento de realizase el
riesgo (Art. 91, LSC).

Puede comprenderse, en el seguro, no solamente el daño, sino


también el perjuicio, o sea el importe de lo que se deje de ganar con la
cosa asegurada (Art. 86, LCS). Aunque la ley no lo diga, e obvio que el
perjuicio debe limitarse al real y determinarse el tiempo en que debió
causarse.

Si no se realiza el siniestro y la cosa sufre una desvalorización


esencial, cualquiera de las partes puede pedir que se reduzca la suma
asegurada, en cuyo caso se reducirán también las primas
correspondientes a los períodos subsiguientes (Art. 90, LCS).

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210

Cuando el siniestro haya ocasionado un daño parcial, cualquiera de las


partes podrá rescindir el contrato. Si la empresa ejercitare el derecho
de rescisión, “su responsabilidad terminará quince días después de
comunicarlo así al asegurado (debe entenderse asegurante o
beneficiario) debiendo rembolsar la prima que corresponda a la parte
no transcurrida del período del seguro que esté corriendo. Cuando la
prima haya sido cubierta anticipadamente por varios períodos del
seguro, la empresa reembolsará el monto que corresponda a los
períodos futuros”. (Art. 96, LCS).

Debe observarse que, en el primer caso, se establece una excepción al


principio de indivisibilidad de la prima en relación con el período en
curso, y tal excepción se basa en que es la aseguradora quien ejercita
el derecho de rescindir el contrato.

Formas especiales del seguro contra los daños: a) El seguro contra


incendio. En el seguro contra los daños pueden listarse tantas formas
como riesgos típicos sean objeto del seguro (incendio, robo, explosión,
granizo, infidelidad de empleados, riesgos de aparatos y películas
cinematográficas, etc.). La lista sería interminable y los tratadistas que
la ha extendido nunca la han completado ni podrán terminarla jamás.
Todo riesgo deberá encuadrarse en los marcos de los principios
establecidos por la ley. Incluso sería válido un seguro contra todo
riesgo.

Por ello nos ocuparemos sólo de aquellos tipos de seguros que la ley
reglamenta, sea para ejemplificar, o sea por la especialidad de los
respectivos riesgos.

a) El seguro contra incendio.- Si sólo se asegura el riego de incendio, la


empresa aseguradora responderá de los daños causados por
“incendio, explosión, fulminación o accidente de naturaleza semejante”:
pero no responderá por los daños causados por la sola acción del calor
o por el contacto directo e inmediato del fuego o de la sustancia
incandescente, si no hubiere incendio o principio de incendio”. (Arts.
123 y 124. LCS).

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211

De lo anterior se desprende que el concepto legal de incendio significa


combustión. Es necesario que las cosas ardan (no es suficiente con
que se tuesten por el calor) y que se trate de cosas no destinadas a
quemarse. Por ejemplo, no será incendio el arder normal del
combustible en una máquina; pero sí lo será si dicho combustible arde
anormalmente y propaga el fuego a otros objetos.

Si algunas de las cosas comprendidas en el seguro no se incendian,


pero sufren daños por medidas de salvamento relacionadas con el
incendio, el seguro deberá comprender los daños así ocasionados. (Art.
125, LCS).

También se comprenderán en la indemnización los objetos asegurados


que desaparezcan, salvo que hayan sido robados. La prueba del robo
corresponderá a la aseguradora (Art. 126, LCS).

b) Seguro de ganado.- Se asegurarán, en este contrato específico, los


daños causados por la muerte o la enfermedad del ganado. En caso de
muerte, el asegurador deberá pagar el valor de venta del ganado en el
momento del siniestro, y en caso de enfermedad, los gastos que la
misma ocasione (Art. 132, LCS).

El beneficiario deberá dar aviso dentro de las veinticuatro horas de la


siniestración.

Naturalmente, en aplicación del principio de la uberrima fides, la


aseguradora se liberará de sus obligaciones si el siniestro se debió a
causa imputable al asegurante o al beneficiario. (Art. 134, LCS).

La responsabilidad de la aseguradora se extenderá hasta un mes


después de terminada la duración del contrato, si la enfermedad se
originó durante la vigencia del mismo. (Art. 135, LCS).

Para evitar a enajenación de animales enfermos previene la ley que


quedará fuera del seguro “el ganado que se enajene singularmente”.
(Art. 37, LCS).

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212

No rige en esta clase de seguro el derecho a rescisión por daño parcial,


consistente en la muerte o enfermedad de uno solo de los animales
asegurados. (Art. 137, LCS).

c) El seguro de transporte terrestre.- En el seguro sobre riesgos del


transporte terrestre la obligación del asegurador se extenderá a cubrir
los gastos que sean necesarios para el salvamento de las cosas
amparadas por el seguro. (Arts. 138 y 139, LCS).

Además de los requisitos generales, la póliza contra riesgos del


trasporte terrestre deberá contener la indicación del transportador, los
datos de identificación de las mercancías y los puntos de iniciación y
terminación del transporte. (Art. 141, LCS).

El beneficiario o el asegurante no tendrán obligación de avisar sobre


eventuales agravaciones del riesgo (ya que no son ellos los
transportadores), ni tendrán obligación de dar aviso de enajenación de
la mercancía asegurada, ya que el cambio de propietario o tendría la
influencia sobre el seguro. (Art. 144, LSCS).

d) Seguro contra la responsabilidad.- Todos estamos expuestos a que


nuestra actuación genere daños a terceros y a que, consecuentemente,
nuestro patrimonio se vea afectado por una obligación de
resarcimiento.

El seguro contra la responsabilidad tiene especial conformación,


porque en él aparece un tercer elemento (el tercero dañado), que no ha
sido parte del contrato y que por ser beneficiario tiene acción directa
contra la compañía aseguradora. (Art.147, LCS).

La determinación de cuando existe la acción de resarcimiento de daños


que compete al tercero, es un problema que corresponde resolver al
Derecho Civil.

No importa que el daño causado por el asegurante sea culposo o no.

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213

Cuando el daño surja y se valorice en los términos del Código Civil, el


tercero dañado tendrá doble acción de resarcimiento; primero contra el
causante del daño (asegurante) y luego contra la compañía
aseguradora, la que tendrá el carácter de deudora solidaria del
asegurante ocasionador del daño. Consecuentemente, el tercero podrá
ejercer su acción contra cualquiera de los obligados (asegurador o
asegurante) o contra ambos conjuntamente.

Los gastos del juicio serán a cargo de la empresa aseguradora, salvo


convenio en contrario. (Art. 146, LCS).

Podrá preverse en el contrato, para el caso de muerte del tercero


beneficiario, que la aseguradora pague el resarcimiento de los daños a
ciertos familiares del extinto, sin necesidad de juicio sucesorio. (Art.
147, LCS).

Si el tercero dañado siguiere juicio contra el asegurante éste no podrá


transigir ni reconocer adeudo sin consentimiento de la sociedad
aseguradora, la que nunca quedará vinculada por una transacción que
ella no haya aprobado (Art. 147, LCS). La ley agrega que la confesión
judicial del asegurante no se asimilará al reconocimiento de una
responsabilidad.

Inmediatamente que se le exija una indemnización comprendida en el


seguro, el asegurante deberá dar aviso a la aseguradora, la que podrá
concurrir al juicio como tercera interesada. En todo procedimiento, el
asegurante deberá proporcionar a la aseguradora todos los elementos
de que disponga para la defensa del caso.

Hemos dicho que asegurador y asegurante son deudores solidarios del


tercero beneficiario que sufrió el daño. Pero en las relaciones entre
asegurador y asegurante toda la responsabilidad económica incidirá
sobre el asegurador. Por tato, si el asegurante paga, deberá ser
indemnizado totalmente por la empresa aseguradora. (Art. 149 LCS).

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214

Este tipo de seguro se practica, con mayor profusión en relación con


los automóviles. El seguro de estos vehículos es doble: por una parte,
se cubre el riesgo de los daños que puedan ocurrir al automóvil y por la
otra, el riesgo de la responsabilidad civil que, con el automóvil se
causen a terceros.209

Autoevaluación

1. Defina contrato de seguro.

2. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de seguro?

3. ¿Qué diferencias existen entre tomador, asegurado y beneficiario


en el contrato de seguro?

4. ¿Qué es el interés económico dentro del contrato de seguro?

5. ¿En qué consiste la mercantilidad del contrato de seguro?

6. ¿Qué es el riesgo, en lo que hace al contrato de seguro?

7. Señale los efectos de la desaparición del riesgo.

8. ¿En qué momento se da la agravación del riesgo?

9. Explique brevemente el principio de exquisita buena fe.

10. ¿En qué plazo el asegurado o el beneficiario deben comunicar la


realización del siniestro a la empresa aseguradora?

11. Cite el concepto de coaseguro.

12. ¿Para qué sirve el seguro de cosas o de daños?

209
Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. p.p. 581 a 587.

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215

13. ¿Qué es el supraseguro?

14. ¿En qué momento se da el infraseguro?

15. ¿Cuáles son las formales especiales del seguro de daños?

16. ¿En qué consiste el seguro de provechos esperados?

17. ¿Cómo opera en la práctica el seguro de granizo?

18. ¿En qué consiste el seguro de ganado?

19. ¿Qué debe entenderse por seguro de transporte terrestre?

20. ¿Por qué es necesario el seguro contra la responsabilidad?

21. ¿Es el reaseguro una forma especial del seguro contra la


responsabilidad?

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216

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE SEGURO

Es aquel por medio del cual una empresa aseguradora se obliga,


mediante el pago de una prima o a resarcir un daño o a pagar una
suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el
contrato.

ELEMENTOS

INTERÉS ECONÓMICO

RIESGO

SINIESTRO

PRINCIPIO DE EXQUISITA BUENA FE

AVISO DEL SINIESTRO Y EXIGIBILIDAD DEL CRÉDITO

COASEGURO Y REASEGURO

SEGURO DE COSAS

FORMAS ESPECIALES DEL SEGURO CONTRA DAÑOS


(INCENDIO, GANADO, TRANSPORTE TERRESTRE Y CONTRA
LA RESPONSABILIDAD.

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217

UNIDAD XI

CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS

PRESENTACIÓN

En esta Unidad se analizaran los elementos específicos para el


contrato de seguro de personas y las diversas formas de
aseguramiento.

Al finalizar esta unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Entender el contenido y alcance del contrato de


seguro de personas, por lo cual debe identificar
sus elementos esenciales, naturaleza jurídica y
características del mismo.

CONTENIDO

XI.1 Seguro de personas.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

XI.1 SEGURO DE PERSONAS.

El seguro de personas que puede cubrir un interés económico de


cualquier especie, que resulte de los riesgos de que trata este título, o
bien dar derecho a prestaciones independientes en absoluto de toda
pérdida derivada del siniestro. (Art.152. Ley sobre Contrato de Seguro).

En un seguro contra gastos de enfermedad, por ejemplo, habría un


aspecto indemnizatorio; pero podría no haberlo si se pacta el pago de
una suma fija y determinada para tal riesgo. Pero si se trata del riesgo

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218

de muerte, siempre habrá de pactarse una suma, que no podrá ser


indemnizatoria porque la vida humana es un valor ético que excluye
toda cuantificación económica.

Esto, independientemente de que para pactar la suma que deberá


pagar el asegurador, el asegurado haya considerado su capacidad
productiva y haya pensado en prevenir las consecuencias de su falta,
creando un acervo patrimonial para actualizar, respecto de sus
familiares, el viejo adagio que dice que las penas con pan son
menores.

Lo anterior no quiere decir que en ciertos seguros personales no pueda


haber un interés económico-jurídico. Un acreedor puede, por ejemplo,
asegurar la vida de su deudor para garantizar el pago de su crédito en
caso de muerte de éste. Pero, en la mayoría de los casos, el interés
jurídico-económico está ausente de los seguros de personas.

Las partes: asegurante, asegurado y beneficiario. Seguro de terceros.


Seguro de menores.- En el seguro de personas el contratante del
seguro o asegurante es, generalmente la propia persona asegurada.
Pero puede darse el caso de que se aseguren terceras personas, como
en el caso del deudor, que antes consideramos o el caso de seguros
familiares.

Para asegurar a un tercero se requerirá su consentimiento otorgado por


escrito antes de la celebración de un contrato. (Art. 156, LCS). La falta
de consentimiento del tercero nulificaría el contrato.

Si el tercero es un menor, no se permitirá su aseguramiento si no hasta


cumplido 12 años de edad, y tanto él como su representante legal
deberán otorgar su consentimiento, bajo pena de nulidad del contrato.
(Art. 157 y 158, LCS).

Para asegurar al cónyuge y a los hijos aún mayores de edad, no se


requerirá su consentimiento. (Art. 159, LSCS).

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219

En el contrato deberá designarse un beneficiario del seguro el que,


normalmente, tendrá acción directa contra la aseguradora una vez
acaecido el siniestro. (Art. 166. LSCS).

Debe considerarse que el asegurado tiene en su patrimonio el derecho


de designar beneficiarios, revocar designaciones y designar otros, sin
que para ello se requiera el consentimiento de la aseguradora o darle
aviso.

Incluso se puede disponer de ese derecho por testamento. Pero debe


considerarse que el asegurado puede pactar la irrevocabilidad de la
designación del beneficiario.

En el caso de fallecimiento del beneficiario habrá de distinguir si su


designación fue revocable o irrevocable. En el primer supuesto,
adquirirán los derechos de beneficiarios los herederos del asegurado, y
en el segundo, los del beneficiario irrevocable. (Arts. 163, 164, 165 y
166. LCS).

El beneficiario revocable no podrá ceder su calidad, ya que antes del


siniestro no tendrá derechos sino sólo simple expectativa. El
irrevocable sí podrá ceder sus derechos, siempre que lo hiciera por
escrito y se notificara la cesión al asegurador para que surta efectos
contra él. (Art. 154. LCS).

La póliza.- También en el seguro de personas la póliza es documento


probatorio, no esencial. Prohíbe la ley que sea al portador (Art. 154).

Además de los requisitos establecidos en el seguro de daños, la póliza


del seguro de personas deberá contener: (Art. 153 LCS):

I. El nombre completo y fecha de nacimiento de la persona o


personas sobre quienes recaiga el seguro;
II. El nombre completo del beneficiario si hay alguno determinado;
III. El acontecimiento o el término del cual depende la exigibilidad de
las sumas aseguradas; y
IV. En su caso, los valores garantizados”.

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220

La reserva matemática.- La Ley previene (Art. 161. LCS) que si hubiere


inexactitud en la indicación de la edad del asegurado y la edad real
estuviera fuera de los límites de admisión fijados por la empresa, ésta
podrá rescindir el contrato, pero devolvería al asegurado la reserva
matemática del contrato en la fecha de su rescisión. También hace la
Ley referencia que haya cubierto tres anualidades consecutivas tendrá
derecho al reembolso inmediato de una parte de la reserva matemática,
de acuerdo también con las normas técnicas establecidas para el
caso”; y el artículo 185 dispone que si el contratante del seguro causó
injustamente la muerte del asegurado (se entiende que se trata de
seguros de terceros) “el seguro será ineficaz, pero los herederos del
asegurado tendrán derecho a la reserva matemática”.

Para el caso del suicidio verificado antes de los dos años de la


celebración del contrato dispone la Ley igualmente que la aseguradora
devuelva la reserva matemática. (Art. 186. LCS).

Como la indicada reserva es introducida por las disposiciones


transcritas como elemento del contrato es conveniente investigar el
concepto de reserva matemática.

Ya hemos indicado que, como intermediaria en el proceso de


distribución de las consecuencias económicas de los riesgos, la
aseguradora forma un fondo de primas (las que han sido calculadas
actuarialmente) y con dicho fondo resarce al beneficiario que ha sufrido
el riesgo.

En el cálculo de las primas de un seguro de vida intervienen cálculos


de probabilidades, tablas de mortalidad y otros datos técnicos.
Conforme a los resultados de los cálculos actuariales, se fija una prima
que deberá pagarse por cada período (generalmente anual) del
contrato.

Desde el punto de vista técnico la prima puede dividirse en dos


porciones: la que corresponde a la aportación al fondo de
indemnizaciones y la que constituye una reserva adicional, para
eventualidades. Naturalmente, las primas de los primeros años

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221

contienen una reserva mayor de las posteriores y tal reserva va


disminuyendo cada año, en que, por transcurso del tiempo, se avecina
el siniestro consistente en la muerte del asegurado. Como los citados
elementos se calculan matemáticamente, la porción de la prima que es
constitutiva de reserva se le ha llamado, técnicamente, reserva
matemática. Las normas técnicas para su cálculo deberán figurar en las
pólizas (Art. 182. LCS).

Seguro de enfermedad y accidentes. Como indicamos ya, se puede


asegurar una persona contra riesgos de enfermedad y de accidentes.

Estos seguros podrán tener carácter indemnizatorio si se pacta el


resarcimiento de daños o podrá pactarse, simplemente, el pago de una
suma relacionada con la duración de la enfermedad o el pago de cierta
cantidad o de una renta por incapacidad o por lesiones determinadas.

Seguro sobre la vida.- El seguro contra el riesgo de muerte tiene su


fundamento moral en la protección económica de la familia. El
asegurador pagará al beneficiario, al acaecer la muerte del asegurado
la cantidad convenida.

Según vimos ya, puede pactarse cualquier suma pero en términos


generales, las aseguradoras, si obran prudentemente, relacionarán la
suma a pagar con la capacidad de producción del asegurado.

Ya hemos dicho que es normal en el seguro de vida la idea de


prevención y protección a la familia. Es por eso que la Ley establece
que si los beneficiarios son el cónyuge o sus descendientes, sus
derechos serán inembargables. (Art. 168. LCS).

La aseguradora estará obligada a pagar aun en caso de suicidio del


asegurado, si el suicidio se cometiese después de dos años de
celebrado el contrato y si el suicidio ocurriere antes de los dos años, la
empresa aseguradora reembolsará sólo la reserva matemática. (Art.
186. LCS).

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222

Puede pactarse un seguro de vida simple, o combinarse de diversas


maneras que hagan atractiva su celebración al asegurante.

Seguro dotal.- La combinación más usual del seguro sobre la vida es el


llamado seguro dotal. (Porque se forma un capital o dote).

Por este contrato, la aseguradora se obliga a pagar a los beneficiarios


la suma convenida al acaecer la muerte del asegurado o a pagar a éste
(que tendrá el carácter de asegurado del beneficiario), la misma suma,
en caso de supervivencia del asegurado.

Se ha dicho, sarcásticamente, que en este seguro el riesgo no consiste


en la muerte, sino en no morir.

En realidad se trata de dos contratos, unidos pero teóricamente


diferenciables: en primer lugar, un contrato de seguro de vida, esto es
contra el riesgo de muerte, y en segundo lugar un contrato de
capitalización.

La prima comprende económicamente, dos elementos: primero, la


contraprestación por el seguro de vida y segundo, una cuota para la
formación de un capital.

Nociones generales.- Que en el seguro sobre las personas no sean


esenciales el carácter indemnizatorio ni el interés asegurable, no quiere
decir que no se le apliquen, en lo general, los mismos principios que al
seguro de daños.

Se trata de un contrato empresarial, de masa, basado en los mismos


principios técnicos derivados de las reglas estadísticas y de los cálculos
del movimiento de los grandes números. (Se sabe, por regla
estadística, cuántas personas morirán en un año; lo que no se sabe es
quiénes morirán).

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223

Las primas se calculan sobre tales bases y las aseguradoras pagan,


como en el seguro de cosas, no con su propio capital, sino con el fondo
de las primas. Y en general, como en todo contrato de seguro, rige el
principio de la “exquisita buena fe” (uberrima fides).210

Autoevaluación

1. ¿Qué es el contrato de seguro de personas para usted?

2. Señale las partes en el seguro de personas.

3. ¿Qué se requiere para asegurar a un tercero?

4. ¿Cómo opera en la práctica asegurar a un menor de 12 años de


edad?

5. ¿Para asegurar al cónyuge se requiere su consentimiento?

6. Defina la póliza del seguro.

7. ¿Qué requisitos además de los establecidos para el seguro de


daños, debe contener la póliza del seguro de personas?

8. ¿En qué consiste la reserva matemática, en el contrato de seguro


de personas?

9. Explique la prima, en relación con el seguro de personas.

10. ¿Qué cálculos intervienen, para las primas de un seguro de vida?

11. Desde el punto de vista técnico ¿en cuántas partes puede dividirse
la prima?

12. ¿En qué consiste el seguro de enfermedad y de accidentes?

210
Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. p.p. 589 a 593.

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224

13. ¿Qué es el seguro sobre la vida?

14. Cite las características del seguro dotal.

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225

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS

1. REFERENCIAS HISTÓRICAS.
2. POR SU OBJETO: SEGURO DE
PERSONAS Y SEGURO DE DAÑOS O DE
COSAS.
3. LAS PARTES: ASEGURADO,
ASEGURANTE Y BENEFICIARIO.
SEGURO DE TERCEROS. SEGURO DE
MENORES.
4. LA PÓLIZA.
5. LA RESERVA MATEMÁTICA.
6. SEGURO DE ENFERMEDAD Y
ACCIDENTES.
7. SEGURO SOBRE LA VIDA.
8. SEGURO DOTAL.

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226

UNIDAD XII

CONTRATOS DE COLABORACIÓN
CONTRATO DE COLABORACIÓN MERCANTIL

PRESENTACIÓN

En el mundo jurídico actual, la representación ha cobrado relevancia,


en virtud de las ventajas que significa para aquellas personas físicas y
morales que utilizan, en algunos casos por necesidad y otras por
conveniencia.

En el caso de la Comisión Mercantil existen elementos fundamentales:

™ Se concede solo para actos concretos y


™ Actos que deben ser de comercio.

De conformidad con la legislación mercantil, la comisión tendrá su


origen en un contrato de comisión, lo cual implica cumplir con los
requisitos que para la elaboración de contratos se deben respetar;
también por otro lado son importantes las cláusulas del credere y de
extinción del contrato.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Comprender y analizar el concepto del Contrato de


Comisión Mercantil, sus elementos, cláusulas,
causas de extinción con el fin de identificar su
mercantilidad.

Asimismo explicar cual es su relación con el


contrato de agencia, mediación y correduría
pública.

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227

CONTENIDO

XII.1 Concepto.
XII.2 Mercantilidad del contrato.
XII.3 Elementos personales: Principales derechos y obligaciones.
XII.4 Elementos reales.
XII.5 Elementos formales.
XII.6 El expedicionario.
XII.7 Cláusula de autoentrada o consigo mismo.
XII.8 Cláusula de credere.
XII.9 Causas de extinción del contrato.
XII.10 La comisión en relación con los contratos de agencia mercantil,
mediación y correduría privada.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

XII.1 Concepto.

La comisión es un contrato mediante el cual una persona encomienda a


otra la realización de uno o varios actos, que tienen la característica de
ser actos comerciales o mercantiles,211 Ahora bien, la persona que
encarga la realización de esos actos debe a su vez tener la calidad de
comerciante en términos del artículo 3º. del propio Código de
Comercio, ya que una persona que adquiere por ejemplo un automóvil,
para revenderlo en un precio más alto puede encomendarle esa venta
a un tercero, y no por ese hecho la compraventa se reputa mercantil y
el primero de ellos es comerciante, ya que necesariamente uno de
ambos sujetos debe estar realizando actos de comercio (como lo es la
compraventa mercantil), y hacer de ellos su ocupación ordinaria, o bien
cuando uno de ambos sea una sociedad mercantil. Es por lo anterior
que podemos concluir que el contrato de comisión mercantil es aquel
por el cual una persona (comisionista) se obliga a ejecutar o realizar

211
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 60.

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228

por cuenta de otra (comitente) los actos concretos de comercio que


éste le encarga.212

XII.2 Mercantilidad del contrato.

La comisión es un mandato con dos notas diferenciadoras: a) sólo


puede conferirse para actos concretos y, b) tales actos deben ser de
comercio. Con tales premisas, es posible sentar las diferencias entre
mandato civil y comisión213.

XII.3 Elementos personales: principales derechos y obligaciones.

Elementos personales.

Los sujetos que integran o forman parte de este contrato, son:

a) El comitente que es la persona que encarga la realización de uno o


varios actos de comercio por su propia cuenta y riesgo.
b) El comisionista, que es la persona que realiza materialmente por
cuenta del comitente los actos de comercio.214

Obligaciones del Comitente.

a.- Proveer de fondos. El comitente está obligado a proveer de fondos


al comisionista y a sufragar los gastos que éste, por su cuenta, realice.
El deber de poner a disposición del comisionista las cantidades que
requiera para el desempeño de su encargo está previsto en la ley. Para
las comisiones cuyo cumplimiento requiere provisión de fondos, el
comisionista, en principio, no está obligado a ejecutarlas si el comitente
no le entrega la cantidad suficiente; también puede suspenderlas por
falta de fondos (Art. 281). La regla no se aplica en los casos en que el
comisionista se obligó a anticipar los fondos (Art. 282), que después
deberá reembolsarle el comitente.

212
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 227.
213
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 260.
214
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 61.

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229

El reembolso de gastos que el comitente debe procurar al comisionista,


sobre la cuenta justificada de dichos gasto (Art. 395), es una obligación
distinta al pago de la remuneración, y ésta, complementada por el
derecho de retención, que asisten al comisionista como garantía para el
cobro de esas cantidades (Art. 306).

b.- Pagar la remuneración. La obligación más importante del comitente


es pagar la remuneración al comisionista, pues se trata de un contrato
naturalmente oneroso. Para que la comisión sea gratuita, sin premio
para el comisionista, debe acordarse expresamente. Si no se estipulan
el monto o la base de la retribución, ésta debe pagarse conforme al uso
de la plaza donde se ejecute el encargo.

c.- Asumir obligaciones. Cuando el comisionista actúa en nombre


propio (Art. 284), el comitente está obligado a asumir las obligaciones
que contrajo el comisionista y liberarlo de las responsabilidades
contraídas en ejecución del contrato. El comitente no puede ratificar y
dejar a cargo del comisionista las obligaciones derivadas de
operaciones en que éste actúo con violación o exceso del encargo (Art.
289). La asunción de deudas por parte del comitente supone la
ejecución de todos los actos que ello requiere, tales como endosos,
cesión de créditos y deudas, notificaciones. Los posibles gastos que
esto origine serán por cuenta del comitente.215

Obligaciones y Derechos del Comisionista.

a) Obligación de desempeñar el encargo. Esta obligación constituye el


objeto del contrato de comisión.

El comisionista deberá desempeñar por sí mismo los encargos que


reciba, y no podrá delegar su ejecución si no está autorizado para ello.

215
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p. 259 y 260.

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230

Sin embargo, podrá bajo su responsabilidad, emplear en el desempeño


del encargo dependientes en operaciones subalternas, que según la
costumbre se confíen a los mismos (Art. 280. Cód. de Com.).

Cuando el cumplimiento de la comisión requiera provisión de fondos, el


comisionista no está obligado a ejecutarla mientras el comitente no se
la haga en cantidad suficiente, y también podrá suspenderla cuando se
hayan agotado los fondos que hubiere recibido para tal fin (Art. 281.
Cód. de Com.). No obstante, si el comisionista se obligó a anticipar
fondos en los casos de quiebra o de suspensión de pagos del
comitente (Art. 282. Cód. de Com.).

El comisionista podrá desempeñar la comisión tratando en su propio


nombre o en el del comitente (Art. 283. Cód. de Com.). Cuando
contratare en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente
frente a las personas con quien contrate, sin tener que declarar quién
sea la persona del comitente, salvo en el caso de seguros (Art. 284,
Cód. de Com.). Cuando contrate expresamente en nombre del
comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus
derechos y obligaciones, como simple mandatario mercantil, por las
disposiciones del derecho común (Art. 285. Cód. de Com.).

El comisionista deberá desempañar su encargo de acuerdo con las


instrucciones recibidas del comitente, no pudiendo proceder contra
disposiciones expresas del mismo (Art. 286. Cód. de Com.)

En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, el


comisionista deberá consultarle Cuando esto no sea posible, o si el
comisionista está autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la
prudencia dicte, cuidando del negocio como propio (Art. 287. Cód. de
Com). Si por circunstancias imprevistas se hiciere, a juicio del
comisionista, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas del
comitente, aquél podrá suspender el cumplimiento de la comisión,
comunicándolo así al comitente por el medio más rápido posible (Art.
288. Cód. de Com.).

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231

El comisionista deberá observar las disposiciones legales relativas a la


negociación o encargo que le sea confiado (Art. 291. Cód. de Com).

b) Obligación de información. El comisionista tiene frente a su


comitente, la obligación de informarle oportunamente: 1º. De todos los
hechos o circunstancias que puedan determinar al comitente a revocar
o modificar el encargo (Art. 290. Cód. de Com.); 2º. De la suspensión
de la comisión, cuando a juicio de comisionista sea perjudicial el
cumplimiento de las instrucciones recibidas (Art. 288. Cód. de Com); 3º.
De la ejecución del encargo (Art.290. Cód. de Com.); 4º. Del
menoscabo de los efectos que tenga en su poder (Art. 295. Cód. de
Com.); 5º. De las ventas a plazos que realice con autorización del
comitente, participándole, además, el nombre de los compradores (Art.
302. Cód. de Com.).

c) Obligación de conservar las mercancías o efectos. El comisionista


está obligado a conservar, en el estado en que las haya recibido, las
mercancías o efectos que tuviere en su poder con motivo de la
comisión (Art. 295. Cód. de Com.). Además, deberá conservarlos en
condiciones de fácil identificación (Art. 300. Cód. de Com.).

e) Otras obligaciones. El comisionista que hubiere de remitir efectos a


otro punto deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones
que se imponen al cargador (Art. 296. Cód. de Com.). Además, el
comisionista encargado de la expedición de efectos deberá
asegurarlos, si tuviere orden para ello y la provisión de fondos
necesaria, o se hubiere obligado a anticiparlos (Art. 297. Cód. de
Com.).

f) Retribución. El comisionista, salvo pacto en contrario, tiene derecho a


cobrar una retribución por el desempeño de su encargo. Esta
retribución se fijará de acuerdo con lo convenido previamente y, en su
defecto, por el uso de la plaza donde se ejecute la comisión (Art. 304.
Cód. de Com.).

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232

Además, el comitente está obligado a pagar de contado al comisionista,


mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y
desembolsos, con el interés comercial, desde el día en que los hubiere
hecho (Art. 305. Cód. de Com.).

g) Derecho de retención. El comisionista goza de un derecho de


retención respecto a los efectos que real o virtualmente estén en su
poder con motivo de la comisión. Estos efectos están especial y
preferentemente obligados al pago de los derechos de comisión,
anticipos y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta del
comitente, y no podrá ser desposeído de tales efectos sin ser antes
pagado (Art. 306. Cód. de Com.).

h) Derecho de enajenación. Dispone el artículo 279 del Código de


Comercio, que el comisionista puede hacer vender los efectos que se le
han consignado por medio de dos corredores o, en su defecto, a través
de dos comerciantes, que previamente certifiquen el monto, calidad y
precio de ellos, en los casos siguientes: 1º. Si el valor presunto de los
efectos que se le han consignado no puede cubrir los gastos que haya
de desembolsar por el transporte y recibo de ellos; 2º. Cuando
habiéndole avisado al comitente que rehúsa la comisión, éste no
provea de nuevo encargado que reciba los efectos que hubiere
retenido. El producto líquido de los efectos así vendidos será
depositado a disposición del comitente en una institución de crédito o,
en su defecto, en poder de la persona que designe la autoridad judicial
(Art. 279. Cód. de Com.).

Responsabilidad del Comisionista.- a) El comisionista es responsable


de los daños que se causen al comitente, por no avisarle que rehúsa la
comisión (Art. 27. Cód. de Com.); b ) Responde de los daños que se
causen al comitente por el incumplimiento de la comisión, que tácita o
expresamente haya aceptado (Art. 278. Cód. de Com.); c) Responde
de los daños y perjuicios que se causen al comitente por las
operaciones que realice violando o excediéndose del encargo recibido.
En este caso, además, el comitente, a su elección, podrá ratificar tales
operaciones o dejarlas a cargo del comisionista (Art. 289. Cód. de
Com.); d) Responderá de las consecuencias de la contravención o

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233

incumplimiento de la leyes y reglamentos relativos a la negociación o


encargo que se le hubiere confiado. Si las violaciones se hubieren
cometido por órdenes expresas del comitente, las responsabilidades a
que haya lugar recaerán sobre ambos (Art. 291. Cód. de Com.); e) Es
responsable del quebranto o extravío del numerario que tenga en su
poder por razón de la comisión. Por el contrario, serán por cuenta del
comitente el quebranto o extravío del numerario, cuando al devolver los
fondos sobrantes el comisionista observase las instrucciones de aquél
(Art. 292. Cód. de Com.) ; f) Cuando haya dado distinta inversión a los
fondos recibidos para ejecutar el encargo, independientemente de la
acción penal que proceda, responderá de los daños y perjuicios
causados al comitente y deberá abonarle intereses al tipo legal desde
el día en que haya recibido los fondos (Art. 293. Cód. de Com.); g)
Responder de los efectos y mercancías que recibiere, en los términos y
con las condiciones y calidades con que se le avisare la remesa, a no
ser que al encargarse de ellos hiciere constar por certificación de dos
corredores o, en su defecto, de dos comerciantes, las averías o
deterioros que en dichos efectos hubiere (Art. 294. Cód. de Com.); h)
Responder de los efectos que tuviere por cuenta ajena, a menos que
su destrucción o menoscabo sea debidos a caso fortuito, fuerza mayor,
transcurso del tiempo o vicio propio de la cosa. En los casos de pérdida
parcial o total por el transcurso del tiempo o vicio de la cosa, el
comisionista estará obligado a acreditar por medio de la certificación de
dos corredores o, en su defecto, de dos comerciantes, el menoscabo
de los efectos, poniéndolo tan luego como lo advierta en conocimiento
del comitente (Art. 295. Cód. de Com.); i) Responderá de los perjuicios
que se causen por no cobrar oportunamente o demorar el cobro de los
créditos a favor del comitente, o no usare de los medios legales para
conseguir el pago (Art. 303. Cód. de Com.).

Prohibiciones.- El comisionista no podrá : a) Comprar para sí ni para


otro lo que se le hubiere mandado vender, ni vender lo que se le haya
ordenado comprar, sin consentimiento expreso del comitente (Art. 299.
Cód. de Com.); b) Alterar las marcas de los efectos que hubiere
comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener efectos deuna misma
especie, pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin
distinguirlos por una contramarca que designe la propiedad respectiva

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de cada comitente (Art. 300. Cód. de Com.); c) Prestar ni vender al


fiado o a plazos, sin estar autorizado por el comitente, pudiendo éste
exigirle el pago al contado, dejando a favor del comisionista cualquier
interés o ventaja que resulte de dicho crédito o plazo (Arts. 301 y 302.
Cód. de Com.).216

XII.4 Elementos reales.

Resulta por demás evidente que la comisión mercantil solamente debe


recaer en actos de comercio, lo que se desprende de la propia
confirmación del artículo 273 del Código de Comercio, entendidos éstos
como aquellos que el legislador ha querido incorporar dentro del
artículo 75 del mismo cuerpo legal; por tanto, la realización de cualquier
acto de compraventa, los que se refieran a acciones, obligaciones y
demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa, los
aplicables a los títulos de crédito, los que se relacionen con sociedades
mercantiles, las actividades bancarias, de fianzas, seguros, y en
general las que se realicen con intermediarios del sector financiero, las
relativas al transporte, las de mediación, intermediación, los depósitos
mercantiles, etcétera, que se documenten mediante este tipo de
contrato o cuya realización una persona comerciante legalmente
hablando encargue a otro, sea este último o no comerciante, serán los
elementos reales del contrato de comisión mercantil, es decir, las cosas
u objetos del propio contrato. 217

XII.5 Elementos formales.

El artículo 294 introduce la formalidad con la que debe otorgarse el


contrato de comisión mercantil prescribiendo que puede ser escrito o
verbal, sin embargo, en este último caso, la comisión mercantil debe
ratificarse por escrito antes de que concluya el o los negocios para los
cuales fue otorgada.

216
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 242 a la 245.
217
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 63.

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235

Si bien podemos considerar que en el siglo antepasado, concretamente


en el año de 1887 en que se elaboró el Código de Comercio hoy
aplicable, podía estilarse el otorgamiento de la comisión mercantil en
forma verbal, lo cierto es que a más de cien años de ese momento y
dadas las características actuales del comercio y de la educación de
las personas, que el contrato se otorga por escrito, haciendo de la
prevención “en forma verbal” letra muerta, máxime porque la forma
escrita en las operaciones comerciales, de un uso pasó a ser una
costumbre en aquellos casos en los que se permitía su otorgamiento
verbal, y por otra parte, porque la modernidad de los negocios
comerciales de la actualidad exigen pruebas fehacientes de su
constitución y otorgamiento; podemos pensar incluso en el uso de los
modernos sistemas de comunicación como el Internet, los correos
electrónicos, los faxes, telefaxes y otros que dejan constancia para que
mediante ellos se confiera la comisión mercantil, sin más formalidad
que contener las órdenes por escrito.

Respecto de este contrato, algunos tratadistas de Derecho Laboral han


elaborado sesudas teorías relativas a si los empleados y funcionarios
de las sociedades mercantiles desempeñan actos de comercio por
cuenta de la sociedad, y por ello su contrato de trabajo debe ser
considerado como una comisión mercantil; lo cierto es que una de las
partes desarrolla en forma habitual actos de comercio; pese a lo cual,
las figuras jurídicas son diametralmente distintas por lo que no puede y
debe considerarse al contrato de trabajo como uno de comisión
mercantil, aunque materialmente confluyan en este último la voluntad
del trabajador de efectuar actos de comercio por cuenta de su patrón, y
el pago de una retribución que no es otra cosa que el salario de la
persona. 218

218
Ibidem. p. 63.

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236

XII.6 El expedicionario.

Es el mandatario o comitente, que es la persona que encarga a otro la


realización de uno o varios actos de comercio para que los realice por
su cuenta o su riesgo.

XII.7 Cláusula de autoentrada o consigo mismo.

Es aquella que sin ser esencial en la vida del acto es complementaria


de este, es en la que los otorgantes establecen la personalidad con que
contratan y la finalidad del contrato.

XII.8 Cláusulas de credere.

Es la que se refiere a que la libre revocabilidad y libre renuncia del


mandato debe ser restringida en dicha cláusula contractual. Así por
ejemplo, en el contrato de comisión se puede establecer así:

CLÁUSULA

DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato tendrá duración indefinida y


podrá ser terminado por la voluntad de las partes, con la salvedad de la
que la parte que solicite la terminación, le notificara a la otra por escrito
con quince días de anticipación a la fecha en que pretenda dar por
terminada la relación contractual.

XII.9 Causas de extinción del contrato.

Extinción de la comisión.- La comisión termina: a) Por revocación, El


comitente podrá en cualquier tiempo revocar la comisión conferida al
comisionista, quedando siempre obligado a las resultas de las
gestiones ya practicadas. La revocación comunicada únicamente al
comisionista no puede ser opuesta a los terceros contratantes que no la
conozcan, salvo el derecho del comitente contra el comisionista (Art.

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237

307. Cód. de Com.); b) Por renuncia del comisionista (Art. 278. Cód.
de Com.). La renuncia debe obedecer a justa causa y el comisionista
deberá practicar las diligencias de conservación necesarias, mientras el
comitente no provea nuevo encargado; c) Por muerte o inhabilitación
del comisionista. La muerte o inhabilitación del comitente no termina la
comisión, aunque sí podrán revocarla sus representantes; d) Por el
vencimiento del plazo pactado en el contrato y por la conclusión del
negocio para el que fue conferida (Art. 2595. Cód. Civ.); e) Por la
quiebra del comisionista o del comitente, a no ser que el síndico,
autorizado por el juez una vez oída la intervención, se subrogue en la
obligación de acuerdo con el otro contratante (Art. 141. LQSP).219

Además las causas de extinción aplicables a todos los contratos


(cumplimiento, llegada del plazo, mutuo consentimiento, resolución).

XII.10 La comisión en relación con los Contratos de Agencia mercantil,


mediación y correduría privada.

El Contrato de Agencia es aquel por el cual una persona llamada


agente, como intermediario independiente, de forma permanente y
estable, se obliga a promover y, en su caso, a concluir negocios por
cuenta del empresario, mediante una contraprestación generalmente
ligada a los resultados.

Son características de esta figura contractual.

a) El agente es un comerciante independiente, no es un trabajador


del empresario. “La independencia consiste en la posibilidad de
organizar la actividad profesional y el tiempo dedicado a la
misma conforme a criterios propios”.
b) Es un contrato de duración que generalmente se celebra para
plazos largos o por término indeterminado. Se busca una
relación permanente y estable, pues el agente no es un
colaborador ocasional.

219
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 245.

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238

c) El objeto del contrato es promover y, en su caso, concluir


contratos por cuenta del principal. El contrato no se agota en
actos concretos, como los contratos de comisión o corretaje.
d) El agente obra por cuenta del empresario y puede o no ser su
representante. Hay, así, dos clases de agencia: representativa y
sin representación.
e) La remuneración del agente depende, en prácticamente todos
los casos, de los resultados.
f) Es común que se pacte en algunos de estos contratos la
exclusiva para determinada zona o territorio, en beneficio del
agente, del principal o de ambos.

Clasificación.

a) Por su naturaleza, es un contrato mercantil, en los casos en que lo


celebra una empresa (Art. 75, fracción X, del Cód .de Com.) o si las
partes que en él intervienen tienen la categoría de comerciantes.

Además, será mercantil cuando el lucro sea el fin que anima al agente
al actuar como tal.

b) En relación a su función económica es un contrató de colaboración,


pues el agente coopera con su actividad económica al mejor desarrollo
de la otra parte.

c) Es un contrato que no requiere formalidad alguna para su


celebración y, por tanto, es de forma libre o consensual. Por aplicación
analógica de las normas de la comisión, y sólo cuando exista
representación debe hacerse de la forma que par dicho contrato
prescribe el Cód. de Com. (Art. 285 relacionado con el 2555 del C. C.).

Por tratarse de un contrato de duración y que se celebra entre


empresas o entidades económicas importantes, en la práctica se
celebra por escrito.

d) Es un contrato bilateral porque produce obligaciones para las dos


partes: empresario o mandante y agente.

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239

e) Es un contrato oneroso, ya que la retribución es un elemento natural


del contrato.

f) Casi siempre es conmutativo con relación a la forma y bases que se


establezcan para determinar la retribución del agente.

g) Es un contrato de gestión, especie del género mandato.

h) Es un contrato de duración o tracto sucesivo, es decir, su ejecución


no es instantánea sino que se prolonga en un plazo generalmente largo
de tiempo.

i) Es un contrato intuitu personae, pues el empresario contrata con el


agente por las cualidades personales y profesionales que éste posee.
“La confianza pasa a convertirse en uno de los elementos
configuradores básicos de la causa del contrato”.

j) Es un contrato preparatorio, como contrato que previene una


situación que será antecedente de otros contratos.

k) Resulta un contrato atípico en nuestro Derecho, pues su contenido


no está disciplinado en la legislación.

Elementos:220

Personales.

Las partes que intervienen en el contrato de agencia se denominan


agente, mandatario o representante, por un lado, y empresario
principal, mandante o representado por el otro. En el Cód. de Com. se
le llama principal a la contraparte de la relación con los factores y
dependientes. El mandante o principal, que prácticamente en todos los
casos es una empresa y generalmente una sociedad mercantil, debe
tener capacidad general para contratar. Esta misma capacidad es la
que debe tener el agente.

220
Arce Gargollo. Ob. Cit.

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240

Reales.

Los elementos reales de este contrato son la actividad del agente y la


retribución.

a) La actividad del agente. “El contrato de agencia difiere del mandato


únicamente en que el mandatario se compromete precisamente a
celebrar los contratos, no a conseguir contratantes (clientes) a la otra
parte (lo que es una actividad material no jurídica).

La actividad del agente se caracteriza por la promoción y, en su caso,


la conclusión de negocios y contratos por cuenta del empresario. El
contenido de la actividad por desarrollar puede ser muy amplio. Aunque
normalmente los contratos que promueve y concluye el agente son los
de compraventa, es claro que la materia del contrato de agencia puede
ser cualquier negocio.

b) La retribución. La contraprestación que recibe el agente se denomina


también comisión, premio o compensación y puede ser en dinero o en
especie (por ejemplo, pago con los mismos productos que promueve).
Suele fijarse mediante porcentaje de los contratos concluidos o los
pedidos y órdenes de compra logrados para su mandante.

Cuando no se acuerda el monto o la base de la retribución, debe


acudirse a los usos de la plaza del agente o del lugar donde se
concluye el negocio, por aplicación analógica del artículo 304 del Cód.
de Com. relativo al contrato de comisión.

Formales.

Como contrato atípico, no regulado por ley alguna en nuestro derecho,


no hay disposición que obligue a que el contrato revista formalidad para
su validez. Se aplica, por tanto, la regla general de la consensualidad
contractual (Art. 78 del Cód. de Com.), es decir, se trata de un contrato
de forma libre.

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241

La forma escrita en el contrato de agencia es ad probationem, para


probar el acuerdo entre las partes, no un elemento de validez.

Sin embargo, cabe preguntarse si, por la semejanza que la figura tiene
con la comisión o el mandato, no le serán aplicables las normas de
éstos en materia de forma (Arts. 274 del Cód. de Com. y 2555 de C.C.).
Considero que el contrato resulta en este aspecto una comisión
representativa (Art. 285 del Cód. de Com.), la agencia debe celebrarse
por escrito o en escritura pública ante notario según los supuestos
previstos en los artículos 285 del Cód. de Com.).

Por aplicación analógica de las disposiciones de la comisión y del


mandato (Arts. 276 del Cód. de Com. y 2574 del C.C.), el agente puede
aceptar tácitamente el encargo conferido mediante la realización de
actos en ejecución del contrato. (Cfr., el Art. 1803 del C.C.).

Obligaciones del agente.221

a) Promover o concluir negocios en interés del empresario.

Esta obligación puede aparecer descrita con cierto detalle en los


contratos respecto a las actividades que debe desarrollar el agente, los
procedimientos de promoción y venta, como hacer llegar al empresario
los pedidos y las órdenes de compra, la presentación de cotizaciones a
los clientes y cómo concluir los negocios encomendados. “La actividad
del agente viene delimitada a tareas puramente instrumentales
destinada a estimular en los terceros la voluntad de celebrar contratos
a favor de empresario principal”. En este sentido, “el agente no realiza
actos jurídicos, sino que procura negocios, salvo el caso de que se
trate de agente con representación”.

Puede acordarse en ciertos contratos la obligación del agente a


concluir un volumen mínimo de operaciones durante un cierto lapso. En
este caso se puede incluir como causa de terminación anticipada del
contrato el que el agente no cumpla con la cuota de ventas señalada.

221
Ibidem.

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242

b) Cooperar para la conclusión y cumplimiento de negocios con


terceros. “Esta obligación no tiene carácter indispensable. Su existencia
dependerá de las condiciones del contrato”. Son ejemplo de esta
obligaciones adicionales: la entrega de la mercancía al cliente, la
recepción del precio o labor de cobranza que hace el agente y que
debe pactarse expresamente, el servicio de posventa, la recepción de
reclamaciones de los clientes y otras.

c) Seguir las instrucciones del empresario. “Está obligado a ejecutar el


encargo conferido siguiendo las instrucciones recibidas y procurando
en todo momento una fiel tutela de los intereses que representa”.

d) Informar al mandante. “El agente está obligado a proporcionar al


proponente las informaciones relativas a las condiciones del mercado
en la zona asignada; así como cualquier otra información útil para
valorar la conveniencia de los negocios singulares.”

e) Cumplir por si mismo el contrato. Para la celebración de contratos de


sub-agencia requiere el agente de la autorización expresa del
empresario. A esta obligación debe aplicarse, por analogía, el artículo
280 del Cód de Com. referente a la comisión. Como en él se indica, el
agente puede utilizar dependientes, lo cual no lo exime de sus
responsabilidades frente al empresario.

Obligaciones del empresario.222

a) Pagar la retribución o comisión en los términos pactados. La cuantía


a pagar debe ser acordada por las partes. “Consiste, por lo general, en
un porcentaje sobre el importe de las operaciones que realice el
agente”. Algunas veces se señalan diversos porcentajes para distintos
productos, volúmenes o clientes. Puede señalarse también una
cantidad fija como mínimo y un porcentaje que varía de acuerdo con los
negocios conseguidos.

222
Ibidem.

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243

b) Cuando se pacte, el reembolso de gastos al agente. “El agente no


tiene derecho al reembolso de los gastos de la agencia”. Sin embargo,
puede pactarse expresamente lo contrario en el contrato.

c) Auxiliar al agente en el desarrollo de su actividad. Esta amplia


obligación comprende actos tales como suministrar al agente
catálogos, listas de precios, descuentos, asistencia para el
conocimiento del producto o técnicas de venta, los servicios de
posventa, proporcionar ayuda publicitaria y dar asesoría comercian en
general.

d) Derecho del empresario y del agente a inspeccionar. El empresario


tiene facultad de inspeccionar y conocer la contabilidad y
administración del agente.

Terminación.

a) Llegada del plazo. El contrato de agencia, como contrato de duración


que pretende una relación estable y permanente entre las partes, suele
pactarse por plazos largos que son prorrogables. Cuando el contrato
tiene fijado un plazo de vigencia, la llegada del término se extingue la
relación contractual. Cuando en el contrato no señaló un plazo de
terminación, se entiende que cualquiera de las partes puede darlo por
terminado unilateralmente, con un preaviso dado con una prudente
antelación.

b) La denuncia unilateral. En principio, el empresario no puede revocar


libremente el contrato de agencia y darlo por terminado unilateralmente
si no se pactó este medio de terminación del contrato. En la comisión y
en el mandato se señalan legislativamente, como causa de
terminación, la revocación del comitente o mandante; pero esta causa
no se aplica de forma tan simple al contrato de agencia. La denuncia
del contrato por voluntad de cualquiera de las partes representa la
forma más frecuente de extinción del contrato por tiempo
indeterminado.

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244

La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe


indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause (Art. 2596
del C.C.).

Por analogía, también resulta aplicable el artículo 328 del Cód. de


Com., que señala que cuando el principal da por terminada la relación
con el dependiente antes del plazo pactado, debe indemnizarlo.

c) La renuncia del agente. En el contrato de mandato, no en el de


comisión, se establece como causa de terminación la renuncia del
mandatario (Art. 2595 frac. I del C.C.). En algunos contratos de agencia
suele pactarse que el agente puede renunciar en cualquier tiempo y dar
por terminado el contrato, sin obligación de indemnizar al principal por
esa renuncia que puede ser inesperada o inoportuna.

d) La muerte o inhabilitación del agente. Como el contrato de agencia


se produce por una relación de confianza, intuitu personae (similar a la
comisión y al mandato), la muerte del agente es causa de terminación
de la relación contractual. “En cambio, la muerte del empresario no es
causa de extinción del contrato si subsiste la empresa a la que el
agente presta sus servicios”.

e) La quiebra y la suspensión de pagos. Por analogía con los contratos


de comisión y de mandato, como regla general, la quiebra de
cualquiera de las partes es causa de terminación del contrato de
agencia.

NATURALEZA CONTRACTUAL.

En nuestro derecho el contrato de agencia es atípico. Como figura


jurídica posee una connotación propia que la distingue de otros
contratos afines a él, como los de comisión, mandato, prestación de
servicios, corretaje, suministro y distribución.

Las normas de los contratos típicos que le resultan aplicables


supletoriamente son, en este orden, las de la comisión, por la
mercantilidad de la relación; las del mandato, como contrato de gestión

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245

de intereses ajenos y las del contrato de prestación de servicios, por la


actividad de actos materiales que debe desarrollar el agente.223

EL CONTRATO DE CORRETAJE O MEDIACIÓN.

Es aquel contrato por cuya virtud una de las partes (corredor) se


compromete a indicar a otra (comitente) la oportunidad de concluir un
negocio jurídico o a servirle de intermediario en esta conclusión a
cambio de una retribución, llamada comisión o premio.

Las características de este contrato son:

a) El corredor se compromete a facilitar la conclusión de un contrato o


negocio pero sin intervenir en él y sin comprometerse a lograr
determinado resultado.

Mientras el representante sustituye al representado, en la mediación no


hay tal sustitución, limitándose la intervención del mediador a poner en
contacto a su principal con el tercero a efecto de que ambos y no el
mediador celebren el negocio.

b) “Lo característico de su actuación, es que se límite a poner en


relación a los futuros contratantes, sin participar él personalmente en el
contrato”.

c) El corredor o mediador “es independiente de las partes que llevan a


cabo el negocio y no las representa”, actúa como colaborador
independiente.

d) El mediador no es un colaborador estable, es ocasional, esporádico.


Se contrata con él para operaciones o actos concretos, no generales.

e) La remuneración o premio del corredor pertenece a la naturaleza


misma del contrato y está ligada al resultado.

223
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p. 301 a 318.

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246

f) El corredor puede ser contratado por una o las dos partes


interesadas, sin que exista prohibición alguna como en el contrato de
comisión (Art. 299 del Cód. de Com.) pues no actúa por cuenta de las
partes.

CLASIFICACIÓN.

El contrato de corretaje puede clasificarse como sigue

a) Es mercantil por su naturaleza (Art. 75, fracción XIII del Cód. de


Com.), aunque excepcionalmente puede pensarse en un
negocio civil en el que el corredor no es profesional y el contrato
buscado no es comercial.
b) Es consensual porque para su perfeccionamiento no requiere
de formalidad alguna que la ley imponga.
c) Es bilateral cuando produce obligaciones para el comitente y el
corredor. En los casos en que solo nacen obligaciones para el
comitente y el mediador a nada se obliga, el contrato tiene
carácter unilateral.
d) Es, por su naturaleza, oneroso porque la retribución es un
elemento importante del contrato.
e) Prácticamente en todos los casos es un contrato conmutativo.
f) Resulta un contrato de trabajo y en especial de gestión de
intereses ajenos, como el mandato.
g) Es un negocio intuitu personae ya que el cliente escoge al
mediador por las cualidades personales que posee.
h) Es preparatorio, como contrato que precede a una situación o
relación jurídica, como antecedente de otro acto jurídico. Sin
embargo, es principal, y no accesorio, como negocio autónomo
cuya existencia no depende de otra relación.
i) Es atípico, aunque se le mencione en algunas leyes y se regule
a los corredores públicos, porque su contenido derechos y
obligaciones de las partes no está disciplinado en la legislación
mexicana.

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247

ELEMENTOS.

Personales.

a) Denominación. Las partes de este contrato reciben los nombres


de cliente, comitente y mediante u oferente, por un lado; y de
corredor, mediador, intermediario o mandatario, por otro. El
artículo 7 de la LCORR señala que solo pueden ostentarse
como corredores públicos las personas habilitadas por la
Secretaría de Comercio y establece una sanción para quien no
cumpla.
b) Concepto. En la LCORR no se define al corredor público, sino
solo se le señalan sus funciones.
c) Capacidad. Para celebrar el contrato de corretaje las partes solo
requieren de la capacidad general de contratación.
d) Corredor público y corredor privado. Resulta importante
distinguir entre corredores públicos, cuya actividad regula la
LCORR, de lo que se ha llamado corredores privados o
intermediarios libres, no titulados o habilitados por la Secretaría
de Comercio, designados también como ocasionales.

Los corredores públicos tienen varias funciones: agente mediador,


perito valuador, asesor jurídico y fedatario público (Art. 6, fracs. I, II, III,
V y VI. LCORR.

Por la actividad de mediación que realizan personas físicas y morales,


como parte del contrato de corretaje, es importante determinar si el
corredor o mediador es o no comerciante. “La mediación, considerada
en su sentido genérico, no ha de revestir necesariamente esa condición
mercantil, como tampoco el mediador ha de ser obligadamente
comerciante. Muchas mediaciones lo serán en negocios puramente
civiles”.

Como la función de mediación o correduría puede ser desempeñada


por cualquier persona, física o moral y las operaciones de mediación en
negocios mercantiles son actos de comercio (Art. 75. frac. XIII del Cód.
de Com.), quien realiza habitualmente esta actividad tiene el carácter

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248

de comerciante. La mediación es una actividad comercial y libre y sólo


están acotadas y reservadas para los corredores públicos las
intervenciones que hagan con el carácter de fedatarios o de peritos.

A los corredores públicos les está prohibido “comerciar por cuenta


propia o ser comisionistas” (Art. 20, frac. I. LCORR), de modo que
éstos no tienen el carácter de comerciantes aún cuando actúen como
agentes mediadores o intermediarios. La actividad que realizan como
intermediarios es parte de la actividad profesional que desarrollan como
prestación de servicios.

Reales.

a) Los servicios de mediación. “El contenido de la relación


consiste, para el mediador, en poner en relación dos o más
partes para la conclusión de un negocio”. En términos de la
definición de esta figura los servicios del corredor pueden
consistir en indicar la oportunidad de celebrar un contrato;
mediar entre las partes, o ambas. Esta labor del corredor debe
ser determinada y lícita. “La mediación puede tener por objeto
cualquier negocio, siempre que sea lícito; es ilícita y, por
consiguiente, no obliga ni da derecho a la comisión o
remuneración”:
b) La remuneración. La contraprestación a que tiene derecho el
corredor se conoce también bajo los nombres de premio,
comisión, corretaje, retribución y en el caso de los corredores
públicos se les llama honorarios (Art. 13. LCORR).

La retribución puede pactarse en dinero, en especie o una parte en


dinero y otra en especie. Puede ser una cantidad fija o un porcentaje de
la operación. Cuando no se fija el monto, por aplicación analógica del
Art. 304 del C. de c., relativo a la comisión, “se regulará por el uso de la
plaza donde se realice la comisión”. En otros casos puede acudirse a
un arancel, si existe, a los usos comerciales del lugar o a la equidad (de
este modo lo menciona el Art. 1755 del C. C. ital).

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249

Es necesario destacar que además de la retribución-- como en el caso


de la comisión-- existe el anticipo y el reembolso de gastos al corredor
o al mediador, que es obligación del cliente en determinadas
circunstancias.

Formales.

El contrato de corretaje no requiere formalidad alguna para su


perfeccionamiento y en este sentido, estamos frente a un contrato
consensual.

Obligaciones del corredor.

a) Desplegar su actividad en cumplimiento del contrato. Es esta la


principal y más importante obligación del corredor y, según la
naturaleza del encargo aceptado, debe ejecutarla con diligencia y con
el fin de conseguir el resultado encomendado.

b) Informar al cliente. El corredor debe mantener informado al cliente


del desarrollo de sus gestiones, con todos los detalles que “pudieran
influir sobre la valoración y conveniencia del negocio”.

En nuestro Derecho, esta obligación se asemeja a la del comisionista y


a la del mandatario, y las normas de estos negocios típicos podrán
auxiliar y complementar la forma en que este deber del corredor debe
cumplirse.

c) Confidencialidad. “El corredor tiene el deber de reserva respecto a


las instrucciones que reciba de su cliente y respecto de toda otra noticia
que llegue a su conocimiento en el curso de su gestión para la
realización del negocio”: Este deber lo impone la ley, expresamente
para los corredores públicos (Art. 15. frac. V. LCORR) y puede
considerarse que pesa sobre cualquier clase de mediador.

d) Cumplir personalmente. El corredor debe cumplir personalmente los


encargos encomendados, pues el contrato es intuitu personae.

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250

Puede delegar su actividad si está expresamente facultado para ello,


por aplicación de los principios y reglas que rigen a los contratos
semejantes de comisión y mandato. También el mediador puede usar
dependientes, y esto resulta de especial interés en los casos en que el
intermediario es una persona moral.

Obligaciones del cliente.

a) Proporcionar datos al corredor. La primera obligación del cliente


es “suministrar al corredor los datos para que pueda realizar su
gestión”.
b) Pagar la retribución. La principal obligación del cliente es pagar
la comisión, honorarios o premio al corredor.
a) Rembolsar los gastos del corredor. Esta es una obligación
distinta de la de abonar el premio de la comisión. El corredor
debe cubrir los gastos que realiza con el monto de la comisión u
honorarios a que tiene derecho por el cumplimiento del contrato.
Solamente tendrá derecho al reembolso de gastos para los
casos en que el acto jurídico objeto de la correduría no se
concluya cuando exista en el contrato una estipulación que
señale éste derecho.

Terminación.

El contrato de corretaje termina, usualmente, con su cumplimiento, es


decir por la conclusión del negocio y pago de la prima. Puede también
concluir por mutuo disenso, por pérdida de la cosa objeto del negocio
principal o porque éste se haga imposible.

Naturaleza contractual.

Aunque gran parte de la doctrina actual considere que el contrato de


corretaje tiene una fisonomía propia como una figura contractual sui
generis, subsisten algunas opiniones que lo asimilan a otros contratos
típicos, como la comisión, el mandato o la prestación de servicios.

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251

El contrato es atípico, pero sus características y la práctica comercial le


conceden ya una tipicidad social, con particularidades bien definidas
como figura autónoma y distinta de las legisladas como típicas.

En lo que se refiere a las normas supletorias podemos concluir que:

La comisión, el mandato y la prestación de servicios, en este orden,


resultan contratos análogos. El primero por el marcado carácter
mercantil de la mediación; el mandato como género de los contratos de
gestión por cuenta ajena y la prestación de servicios por el contenido
de algunas obligaciones del corredor que resultan actos materiales, no
jurídicos.224

Autoevaluación

1. ¿Cuántos contratos de colaboración conoce?

2. ¿Cuáles son las obligaciones del comisionista, dentro del contrato


de comisión mercantil?

3. ¿Por qué el comisionista tiene la obligación de información?

4. ¿En qué consiste la obligación de conservar las mercancías o


efectos, por parte del comisionista?

5. Explique las características de la obligación de rendir cuentas, por


parte del comisionista.

6. ¿Cómo opera en la práctica el derecho de retribución del


comisionista, dentro del contrato de comisión?

7. ¿Qué es el derecho de retención del comisionista, dentro del


contrato de comisión?

224
Ibidem. p.p. 275 a la 291.

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252

8. ¿En qué momento se puede hacer valer el derecho de enajenación


que le asiste al comisionista en un contrato de comisión?

9. Establezca las causas de extinción del contrato de comisión.

10. Defina contrato de agencia.

11. Cite las características del contrato de agencia.

12. ¿Cuál es la clasificación del contrato de agencia?

13. ¿Cuáles son los elementos formales del contrato de agencia?

14. Enumere las obligaciones del agente, en el contrato de agencia.

15. ¿En qué consiste la obligación de promover o concluir negocios en


interés del empresario, atribuida al agente en el contrato de
agencia?

16. ¿En qué consiste el derecho del empresario y del agente a


inspeccionar?

17. ¿Cuáles son las causas de terminación del contrato de agencia?

18. ¿Qué es el contrato de corretaje o mediación?

19. ¿Cuáles son las características del contrato de corretaje?

20. ¿Cuál es la clasificación del contrato de mediación?

21. Indique los elementos personales del contrato de corretaje o


mediación.

22. ¿En qué consiste la obligación del corredor, denominada


confidencialidad?

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253

23. ¿Por qué el corredor debe cumplir personalmente los encargos


encomendados?

24. ¿Cuál es la naturaleza jurídica contractual, del contrato de


corretaje?

25. Cite la relación que existe entre los contratos de comisión, agencia
y corretaje.

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254

CUADRO RESUMEN

CONTRATOS DE COLABORACIÓN
CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL.- Es aquel por el cual
una persona (comisionista) se obliga a ejecutar por cuenta de
otra (comitente) los actos concretos de comercio que este le
encarga.
MERCANTILIDAD

ELEMENTOS

CAUSAS DE EXTINCIÓN

CONTRATO DE AGENTE.- Es aquel mediante el cual una


persona llamada agente (como intermediario independiente) de
forma permanente y estable se obliga a promover y, en su caso,
a concluir negocios por cuenta del empresario, mediante una
contraprestación generalmente ligada a los resultados.

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS

TERMINACIÓN

CONTRATO DE CORRETAJE O MEDIACIÓN.- Es aquel


mediante el cual una de las partes (corredor) se compromete a
indicar a otra (comitente) la oportunidad de concluir un negocio
jurídico o a servirle de intermediario en esta conclusión a cambio
de una retribución, llamada comisión o permiso.

CLASIFICACIÓN

ELEMENTOS

TERMINACIÓN

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255

UNIDAD XIII

CONTRATO DE EDICIÓN

PRESENTACIÓN

Es loable la celebración de un contrato de edición, más siempre es


necesario que se celebre con un editor serio y responsable que
garantice el estricto cumplimiento de las obligaciones y derechos de las
partes; por otra parte debemos señalar que este contrato puede
amparar no sólo la edición de libros o de material impreso, sino
cualesquier obra humana que pueda ser reproducida en serie o en
masa, como las grabaciones musicales que aparecen actualmente.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender el contenido y alcance


del contrato de edición, examinando sus
elementos y demás características del mismo,
para identificar su mercantilidad.

CONTENIDO

XIII.1 Concepto.
XIII.2 Mercantilidad del contrato.
XIII.3 Elementos: Personales: Derechos y Obligaciones.
XIII.4 Elementos reales.
XIII.5 Elementos formales.
XIII.6 Registro de la obra.
XIII.7 La obra futura.
XIII.8 Causas de extinción del contrato.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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256

XIII.1 Concepto.

Podemos definir al contrato de edición como aquel en virtud del cual


una persona llamada “autor” de una obra intelectual, concede a otra
denominada “editor”, el derecho exclusivo para su explotación, a través
de su reproducción, distribución y venta, existiendo como prestación el
pago de un precio que consiste en un porcentaje del total de las ventas
realizadas, lo que usualmente se denomina como “regalías”.225

XII.2 Mercantilidad del contrato.

La mercantilidad del contrato deriva de la participación en él, de uno o


varios empresarios, es decir, de la empresa editora, de la empresa
distribuidora y de la empresa vendedora. Desde luego que una misma
empresa de un solo empresario puede ser quien realice las diversas
actividades señaladas, aunque lo más común es que lo hagan por
separado.

El empresario es un intermediario entre el producto, autor, y el


consumidor, público, que persigue un fin de lucro.

El Código de Comercio, al enunciar los actos de comercio, dice en el


artículo 75, fracción IX, que la ley reputa actos de comercio, las
librerías y las empresas editoriales y tipográficas. En atención a estas
empresas el empresario celebra el contrato de edición, por
consiguiente, tal contrato no puede ser sino mercantil.226

XIII.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Los sujetos de la relación jurídica en el contrato de edición son el autor


y el editor, el primero es la persona o personas (coautoría) que
elaboran la obra intelectual y, segundo, la persona que se obliga a

225
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 161.
226
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 410.

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257

reproducirla integralmente sin alteraciones y, a su vez, a distribuirla y


venderla, por conducto de librerías, agencias, concesionarias o
cualquier clase de distribuidor.227

Obligaciones y Derechos. Del Autor.

Es lógico suponer que la obligación principal del autor de la obra, frente


al editor, es la de entregar a éste la obra en los términos y condiciones
contenidas en el contrato, en tal forma que pueda fácilmente
procederse a hacer la edición respectiva, artículo 52, LFDA. Se
comprende en esta obligación, también la de colaborar en todo lo
conducente para el logro de la edición, como la corrección de pruebas
fundamentalmente.228

La ley mencionada, en el artículo 46, LFDA, se refiere a correcciones,


enmiendas adicionales o mejoras en sentido del derecho que asiste al
autor, que desde luego, no debe confundirse con la obligación citada,
puesto que ésta se refiere propiamente a la revisión de lo impreso, en
tanto que el derecho alude a la posibilidad de modificar el texto original.

Cuando el autor o su causahabiente hubiesen celebrado con


anterioridad algún contrato de edición sobre la misma obra, o bien
hubiesen autorizado también con anterioridad su publicación, de tal
manera que ya se conociese por el público, deben informar así al
nuevo editor, pues en caso contrario, de resultar daños y perjuicios,
habrán de responder por ellos.

El autor tiene el derecho a exigir que no se altere su obra, según debe


entenderse del artículo 45 de la misma Ley Federal del Derecho de
Autor, que señala la prohibición al editor, por la que no puede publicar
la obra, con abreviaturas, adiciones o supresiones, o cualesquier otras
modificaciones, sin consentimiento del autor.

227
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 161 y 162.
228
Garrigues Joaquín. Ob. Cit. p. 364.

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258

Desde luego que al autor le corresponde la retribución convenida, dado


que el contrato se presume de carácter oneroso. Y decimos se
presume, porque de conformidad a la redacción del artículo 42 así
como del 31 de la Ley mencionada, el editor debe cubrir las
prestaciones convenidas en el contrato.

La ley que hemos citado, en el artículo 24 reconoce al autor el derecho


de explotar temporalmente la obra por sí mismo o por terceros, con
propósito de lucro y de acuerdo con las condiciones establecidas por
la propia ley, y en el artículo 29 dice sobre el particular, que la
vigencia de los derechos a que se refiere el mencionado artículo 24
durará toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su
muerte.

Transcurrido éste término, o antes si el titular del derecho muere sin


herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasará al Estado, pero
serán respetados los derechos adquiridos por terceros con
anterioridad.229

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EDITOR.

En la Ley Federal de Competencia Económica se establece que no


constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se
concedan los autores y artistas para la producción de sus obras.230

De los términos que hemos expresado, el concepto de contrato de


edición, se desprende que la principal obligación del editor es la de
reproducir, publicar y poner a la venta la obra del autor, absorbiendo los
gastos que esto implique, Arts. 42 y 48 de la Ley Federal del Derecho
de Autor.

229
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 411 y 412.
230
Loc. Cit.

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259

Un contrato de edición implica la comercialización de la obra por parte


de la empresa editora. Al referirnos a la mercantilidad del contrato,
indicamos que en relación a la obra pueden participar varios
empresarios. En efecto, es muy frecuente que el editor que celebra el
contrato de edición, encargue la distribución de la obra a otro
empresario, quien a su vez, contrata con otra persona para la venta de
la misma.

La retribución que corresponde al autor es correlativa a la obligación


que tiene el editor al efecto. Salvo pacto en contrario, el editor debe
retribuir al autor, en los términos fijados en el contrato, lo que
normalmente es a través de un porcentaje en razón al valor del tiro de
edición, es decir, en razón directa del rendimiento económico de la
obra.
Corresponde también como obligación del editor, hacer constar en
cada ejemplar de la edición, los datos relativos a su nombre y dirección,
así como el año en que se edita la obra y, en su caso, el número que
corresponde a la edición, prescriben los artículos 53 y 54 de la ley
citada. De igual forma debe mencionarse el nombre del autor y el del
traductor, si la obra fue traducida, señalan los artículos 78 y 79 misma
Ley.

Por el contrato de edición, el editor adquiere el derecho exclusivo para


reproducir y vender la obra en los términos del propio contrato, de tal
suerte de que cuando haya de hacerse una nueva edición, habrá
necesidad de un nuevo convenio expreso.231

DERECHO DE PREFERENCIA Y DE EXCLUSIVA.

La ley consagra el derecho de preferencia a favor del editor, para el


caso de que se hagan ediciones subsecuentes de la misma obra. Este
derecho se entiende que puede ejercitarse en igualdad de condiciones
de ofertas, señala el artículo 49.232

231
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p.p. 412 y 413.
232
Ibidem. p. 413.

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260

Diverso es el caso del derecho de exclusiva, esto es, cuando el editor


contrata para editar las obras de un determinado autor a medida que
éste las vaya produciendo. El autor queda ligado a entregar al editor la
producción intelectual, objeto del contrato. Es este un supuesto
generalizado en la práctica.233

XIII.4 Elementos reales.

La obra intelectual y las “regalías” son los elementos reales del contrato
de edición, la primera esencial, porque su inexistencia haría imposible
la celebración de un contrato de esta naturaleza y, la segunda
primordial, toda vez que las partes contratantes conjugan una aventura
al no saber cuál será la ganancia real, por lo que el monto de las
regalías generalmente será equivalente a un porcentaje sobre las
ventas que se verifiquen de la obra de que se trate.234

XIII.5 Elementos formales.

El contrato de edición debe celebrarse por escrito, en virtud de que


requiere registro ante la Dirección General de Derechos de Autor, a
efecto que el Estado proteja los derechos contenidos en la obra.

Independientemente de lo anterior, es necesario pactar expresamente


el número de ejemplares de la edición, el número de edición, el monto
de las regalías, la forma de contabilizar las ventas, los canales de
distribución, el derecho de exclusiva o, en su caso, de preferencia ante
nuevas ofertas, entre otras, pudiéndose pactar incluso la producción de
obra futura.235

233
Garrigues Joaquín. Ob. Cit. p. 366.
234
Carballo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 162.
235
Ibidem. p. 232.

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261

XIII.6 Registro de la obra.

Cada uno de los contratos debe ser registrado en el Registro Público


del Derecho de Autor, correspondiendo al editor la obligación de hacer
la inscripción, sin perjuicio de que lo haga el titular del derecho de
autor. Su regulación se encuentra en el artículo 162, LFDA y
siguientes.236

Aunque las producciones intelectuales como las que aquí se


mencionan están protegidas “desde el momento en que hayan sido
fijadas en un soporte material.....”, y a pesar de que “el reconocimiento
de los derechos de autor y... conexos no requiere registro ni documento
de ninguna especie...” (Art. 5º. LFDA), resulta indudable la
conveniencia de registrar las obras artísticas o literarias en el Registro
Público del Derecho de autor, dependiente del Instituto Nacional de
Derecho de Autor, e igualmente los contratos de edición, por cuanto las
inscripciones “establecen la presunción de ser ciertos los hechos y
actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario... (y) salvo los
derechos de terceros”.

Así pues, tales inscripciones no son obligatorias (Art.168. LFDA). Los


efectos de la inscripción son:

a) Presuntivos, salvo prueba en contrario, de la veracidad de los


datos objeto de la misma;

b) Inversores de la carga de la prueba, por cuanto sólo mediante


un juicio contradictorio, en el cual el onus probandi será del
actor que impugne el derecho derivado de un acto inscrito,
podrán destruirse tales efectos, y

c) Facilitadores, por tanto, de la protección del derecho del autor


como tal, y como parte en el contrato de edición.237

236
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 413.
237
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 205 y 206.

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262

XIII.7 La obra futura.

No sólo la obra producida puede ser objeto de contrato, sino también la


producción intelectual futura, pero para ello habrá necesidad de
precisarla con todas sus características en el contrato que al efecto se
celebra, señala el artículo 34 LFDA.238

XIII.8 Causas de extinción del contrato.

La conclusión del contrato puede ser por diversas causas, particulares


del mismo, independientemente de las propias de los contratos. La
muerte del autor, es una causa natural de terminación, puesto que sin
éste no hay producción, en el caso de preferencia o exclusiva. Si no es
así los causahabientes del autor tienen derecho a que se respeten los
términos del contrato. Asimismo, la insolvencia del editor o pérdida de
su empresa, que le impida reproducir la obra, implica que a pesar de
que haya producción no existe posibilidad de editarla.

Si dentro del plazo fijado en el contrato para editar la obra, ésta no se


edita, el autor puede pedir la terminación del mismo, con la obligación
del editor de resarcir, en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados
prescribe el artículo 55 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Causa de terminación es el hecho de que, aún vigente el término fijado,


los ejemplares de la edición se agoten y no pueda atenderse, por lo
tanto, la demanda del público, indica el artículo 56 de la misma ley. La
siguiente edición ameritará la celebración de un nuevo convenio
expreso.

Por el contrario, cuando concluido el término de duración del contrato,


hay todavía ejemplares, el editor podrá continuar vendiéndolos en las
mismas condiciones estipuladas, si el autor no los adquiere. Los que
implica tácitamente la renovación del contrato. En efecto, si el contrato
de edición tuviese plazo fijo para su terminación y al expirar éste, el

238
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 413.

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263

editor conservare ejemplares no vendidos de la obra, el titular del


derecho de autor podrá comprarlos a precio de costo, dentro del mes
siguiente. 239

Autoevaluación

1. ¿Qué es el contrato de edición?

2. ¿A qué se debe la mercantilidad del contrato de edición?

3. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de edición?

4. ¿Quién es el autor y el editor en un contrato de edición?

5. Mencione la obligación principal del autor de la obra frente al editor,


en un contrato de edición.

6. Señale la principal obligación del editor en un contrato de edición.

7. ¿En qué consiste el derecho de preferencia y de exclusiva que


tiene el editor, en un contrato de edición?

8. ¿Qué es la obra intelectual?

9. Dé el concepto de regalías.

10. ¿Ante qué institución se debe hacer el registro de la obra


intelectual?

11. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción de la obra ante el registro


público del derecho de autor?

12. ¿Por qué la obra futura también puede ser objeto del contrato de
edición?

239
Ibidem. p. 414.

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264

13. Explique brevemente las causas de extinción del contrato de


edición.

14. ¿Qué pasa, si dentro del plazo fijado en el contrato para editar la
obra, esta no se edita?

15. ¿Qué sucede cuando ha concluido el término de duración del


contrato de edición y todavía hay ejemplares de esta?

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265

CUADRO RESUMEN

ELEMENTOS PERSONALES: SUJETOS (EL AUTOR


Y EL EDITOR).

1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE
AUTOR.
2. DERECHOS DE PREFERENCIA Y DE
EXCLUSIVA DEL EDITOR.
• REALES: OBRA INTELECTUAL Y
“REGALÍAS”.
• FORMALES.

REGISTRO DE LA OBRA. EFECTOS DEL REGISTRO:


PRESUNTIVOS, INVERSOS, FACILITADORES.

OBRA FUTURA

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

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266

UNIDAD XIV

CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO

PRESENTACIÓN

Se considera de suma importancia la regulación formal de este tipo de


operación, ya que sólo se ha dejado a legislaciones secundarias en la
materia la escasa normatividad que existe al respecto, se dice que es
legislación secundaria, por que el tipo de operación requiere por su
importancia y su proliferación en la actualidad, de una adecuada
regulación en la legislación especial mercantil que dé seguridades a las
partes, tanto en la afectación de los muebles e inmuebles materia de la
contratación, como en sus obligaciones y derechos.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de comprender el contenido y alcance


del contrato de tiempo compartido, examinando
sus elementos y demás características del
mismo, para identificar su naturaleza jurídica y su
mercantilidad.

CONTENIDO

XIV.1 Concepto.
XIV.2 Mercantilidad del contrato.
XIV.3 Naturaleza jurídica.
XIV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XIV.5 Elementos reales.
XIV.6 Elementos formales.
XIV.7 Características.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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267

XIV.1 Concepto.

El tiempo compartido es el contrato mediante el cual se adquiere el


derecho de usar, gozar y disfrutar una unidad residencial de carácter
vacacional, los bienes muebles que en ella se encuentren, así como las
instalaciones, áreas y servicios comunes, limitando el uso a lapsos
periódicos dentro del plazo convenido, sin que se trasmita la propiedad
de los bienes muebles e inmuebles afectados al servicio, pudiendo en
ocasiones celebrarse intercambios nacionales y/o internacionales con
empresas afiliadas a la prestación de este mismo tipo de servicios. 240

XIV.2 Mercantilidad del contrato.

Estriba en la participación de la empresa propietaria de los bienes


afectados al tiempo compartido, con fines de lucro. También se da por
la participación del comercializador que es la persona física colectiva
que regularmente se dedica a promover en nombre y representación
del prestador la venta de derecho de uso del tiempo compartido. En
ocasiones pueden ser el mismo sujeto.

XIV.3 Naturaleza jurídica.

Si bien es cierto, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley


Federal de Turismo y la Norma Oficial Mexicana NOM-029 SCFI
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de
1993 se refieren a la existencia de este tipo de convención mercantil,
no es menos cierto que nos encontramos en presencia de un contrato
atípico, ya que las disposiciones enunciadas sólo son tendientes a la
protección del público consumidor, pero de ninguna manera regulan la
relación jurídico contractual o establecen las formas de celebrarse o las
obligaciones y derechos de las partes.

240
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 89 y 90.

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268

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, se estará a


lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, la Ley de Protección al Consumidor y se
aplicará supletoriamente a los ordenamientos mencionados, solamente
en el caso de falta de disposiciones expresas, el Código Civil para el
Distrito Federal.

XIV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Los elementos personales son:

a) Compartidor o prestador;
b) Compartidario, usuario o turista y,
c) Comercializador.

El primero de estos sujetos es la empresa propietaria de los bienes


afectos a la operación del sistema de tiempo compartido, y que se
obliga a través del contrato respectivo, a prestar el servicio de tiempo
compartido; el compartidario es el turista o usuario que se convierte por
efectos del contrato en acreedor del servicio de tiempo compartido, y
por último, el comercializador, que es la persona física o colectiva que
regularmente se dedica a promover en nombre y representación del
prestador la venta del derecho de uso de tiempo compartido. Esto no
quiere decir que el propio “prestador” no pueda en forma directa
promover la venta. 241

XIV.5 Elementos reales.

Los elementos reales en este tipo de contratación lo constituyen los


inmuebles y muebles que se afectan y destinan a la prestación del
servicio de tiempo compartido, así como el precio cierto y en dinero que
entrega y debe entregar el usuario del servicio, ya sea por adquisición
de la operación (que no es otra cosa que la adquisición de un derecho

241
Ibidem. p. 90.

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269

de opción de uso), ya sea por gastos de servicio adicional, de


mantenimiento y, en su caso, de intercambios.242

XIV.6 Elementos formales.

Para iniciar la venta o la preventa de un servicio de tiempo compartido


debe notificarse previamente a la Secretaría de Comercio, según lo
dispone el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
ya que en caso contrario, el prestador se hará acreedor a una multa
hasta por el equivalente de una a mil quinientas veces el salario mínimo
vigente para el Distrito Federal, y en casos graves hasta con la
clausura de establecimientos en donde se promueva la venta,
independientemente de las sanciones que pudieran decretarse por
otras leyes, de acuerdo a las conductas que se ejecuten, ya que
según el caso podríamos encontrarnos incluso con ilícitos penales.

Es indudable que no requerimos de formalidad notarial para la


celebración de este tipo de convenciones mercantiles; sin embargo,
deben constar por escrito, ya que al ser considerados por la Secretaría
de Comercio como contratos de adhesión según el artículo 86 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor, deben ser autorizados por la
Procuraduría de la Defensa del Consumidor, y estar elaborados en
idioma español, si perjuicio de registrarse en otro idioma pero con
traducción de perito oficial, que constate que el documento registrado
es copia fiel de su original.243

Derivado de lo anterior, al celebrar un contrato de servicios de tiempo


compartido, requerimos hacerlo por escrito evitando inconvenientes y
hasta la sanción de la autoridad administrativa para la protección de los
intereses del público consumidor, ya que el hecho de celebrar el
contrato en forma verbal, implicaría para el prestador contravenir las

242
Ibidem. p. 92.
243
Ver Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1993. “Información Comercial
Elementos Normativos del Servicio Compartido”. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 30 de Noviembre de 1993. p.p. 14 a 18.

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270

disposiciones legales, y para el consumidor, dejar los términos y


condiciones de contratación al arbitrio y buena fe de su contraparte, lo
que implicaría una inequidad, ya que resulta obvio que se debe
considerar en el contrato por lo menos, los nombres de los
contrastantes, el lugar en donde se prestará el servicio, periodos de
uso y características de los bienes materia del contrato, en su caso , la
posibilidad de intercambios nacionales o internacionales, y si existen
costos adicionales, etcétera.244

XIV.7 Características.

El contrato a estudio tiene como característica distintiva el garantizar a


futuro el uso de instalaciones regularmente vacacionales propiedad del
prestador, por parte del adquirente a un precio cierto y determinado.

La denominación “contrato el tiempo compartido” es incorrecta en virtud


de que el tiempo no es un bien determinado o determinable; no está en
el comercio y menos aún se puede compartir comercialmente, por lo
que la acepción adecuada sería “contrato de uso temporal de servicios
sobre inmuebles”, el cual a nuestro criterio es una modalidad del
contrato de hospedaje, consistente en una reservación anticipada de
alojamiento en habitación, mediante el pago de un precio determinado
o determinable, por el uso periódico de un inmueble dentro de un lapso
determinado. 245

Autoevaluación

1. ¿Qué es el contrato de tiempo compartido?

2. ¿Por qué se dice que la denominación de “contrato de tiempo


compartido” es incorrecta?

244
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 91.
245
Ibidem. p.p. 92 a la 95.

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271

3. ¿Cuál es la mercantilidad del contrato de tiempo compartido?

4. Determine la naturaleza jurídica del contrato de tiempo compartido.

5. Establezca las características del contrato de tiempo compartido.

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272

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO

MEDIANTE EL CUAL SE ADQUIERE EL DERECHO DE USAR,


GOZAR Y DISFRUTAR UNA UNIDAD RESIDENCIAL DE CARÁCTER
VACACIONAL, SIN QUE SE TRASMITA LA PROPIEDAD DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES AFECTADOS AL SERVICIO.

MERCANTILIDAD

NATURALEZA JURÍDICA

ELEMENTOS PERSONALES:

• COMPARTIDOR O PRESTADOR.
• COMPARTIDARIO, USUARIO O TURISTA.
• COMERCIALIZADOR.

FORMALES

CARACTERÍSTICAS

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273

UNIDAD XV

CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO

PRESENTACIÓN

Es indudable que a través de este tipo de operaciones los


consumidores cuentan con una opción de adquisición de bienes y/o
servicios, pudiendo obtener satisfactores sin necesidad de cubrir el
precio de contado, siendo una opción de obtener satisfactores a plazos,
que al celebrarse deberán de considerarse las condiciones generales
de contratación donde no solo establecerán las aportaciones periódicas
de dinero a que se obliga el consumidor, sino también cuotas de
inscripción y administración, además de las garantías que en su caso
deban constituirse, así como el pago de seguros y/o fianzas y la tasa
de interés moratoria a que se contraen los obligados.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Comprender y analizar el concepto del contrato de


autofinanciamiento, estudiando sus elementos y demás
características del mismo, con la finalidad de identificar su
naturaleza jurídica y su mercantilidad.
CONTENIDO

XV.1 Concepto.
XV.2 Mercantilidad del contrato.
XV.3 Naturaleza jurídica.
XV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XV.5 Elementos reales.
XV.6 Elementos formales.
XV.7 Características.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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274

XV.1 Concepto.

El contrato de autofinanciamiento es un sistema de comercialización,


consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan
en forma periódica sumas de dinero, para ser administrada por un
tercero destinada a la adquisición de bienes.

XV.2 Mercantilidad del contrato.

Este contrato adquiere su mercantilidad, en virtud de que en el participa


una sociedad mercantil organizada y constituida conforme a la norma
oficial mexicana NOM-037-SCFI-1994, la cual mediante el
autofinanciamiento promueve un sistema de comercialización
consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan
en forma periódica sumas de dinero, las cuales administra esta
sociedad mercantil y con los mismos se adquiere de contado bienes,
los cuales, mediante el sistema establecido en el contrato, se adjudican
a favor del consumidor obteniendo un lucro tal empresa lo que le da la
mercantilidad al contrato.

XV.3 Naturaleza jurídica.

El autofinanciamiento se regula u opera mediante la celebración de un


contrato atípico que podemos denominar “de servicios de
administración”, que de conformidad a las disposiciones de la Ley
Federal de Protección al Consumidor y de la Norma Oficial Mexicana
NOM -087-SCFI-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación
del 8 de julio de 1994 (y de sus actualizaciones y adecuaciones); es un
contrato de adhesión, ya que requiere registro ante la Secretaría de
Comercio y se encuentra delimitado por la norma oficial antes citada,
y su finalidad es precisamente que la empresa que ofrece el
autofinanciamiento, capte recursos mediante un número de
aportaciones acumuladas, mediante subasta entre el grupo de
aportantes o subasta abierta al público en general que pretenda
afiliarse o mediante sorteos periódicos celebrados con las formalidades

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275

de ley en los locales de las empresas prestadoras del servicio, entre los
consumidores que se encuentran al corriente de sus aportaciones.

Esto es, la prestadora del servicio capta recursos de diversas personas


físicas o morales, y con los mismos adquiere de contado bienes, los
cuales, mediante el sistema establecido en el contrato, se adjudican a
favor del consumidor, quien los liquida mediante las aportaciones
realizadas y las que le falte por entregar, en la inteligencia que dentro
de precio de adquisición se encontraran integradas tanto el precio del
bien, como la cuota de inscripción, que es una cantidad que el
consumidor paga para integrarse a un grupo del sistema de
comercialización, y los gastos de administración que constituyen la
cantidad mensual que cobra el prestador del servicio a cada
consumidor o adjudicatario por los servicios y actos que realiza para
lograr los fines del contrato.

XV.4 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Los elementos personales que participan en el contrato a estudio son el


Prestador o Proveedor y el consumidor o cliente. El prestador o
proveedor será una sociedad mercantil legalmente constituida
conforme a las leyes del país; la que previo cumplimiento de los
requisitos que se le solicite la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, podrá realizar la actividad del “autofinanciamiento”, es decir,
la captación y administración de sumas de dinero aportadas por los
consumidores o clientes, con el único propósito de adquirir bienes y/o
servicios, para adjudicarlos a través de un sistema previamente
establecido a todos y cada uno de esos consumidores. en la
inteligencia de que la persona física o moral que capte los recursos
del público consumidor no puede realizar actividades privativas del
sistema financiero mexicano, caso en el que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores podrá inspeccionar y revisar la contabilidad y
demás documentación de las negociaciones, pudiendo determinar, en
su caso, suspensión de actividades y clausura de los establecimientos
de que se trate y hasta pedir la intervención de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con el objeto de que se inicie las denuncias
penales que corresponden por existir tipo penal especial específico.

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276

Por otro lado, estará el cliente o consumidor, quien es la persona física


o colectiva que aporta sumas de dinero en forma periódica, en los
términos establecidos contractualmente, con el fin de adquirir bienes o
servicios.246

XV.5 Elementos reales.

Los elementos reales son los bienes o servicios que se puedan adquirir
mediante el sistema de comercialización, debiendo advertir que este
tipo de empresas iniciaron sus actividades con la oferta de constituir
grupos de personas que tuvieran interés en la adquisición de un
automóvil, de ahí la denominación “autofinanciamiento”, ya que a
través de las aportaciones de varias personas participantes en la
operación, se adquiría un vehículo automotor y se le adjudicaba a uno
de los miembros del propio grupo, quien quedaba obligado a seguir
realizando sus aportaciones periódica del dinero, hasta cubrir el precio
total del automóvil, más los gastos de administración del programa.

No obstante la denominación, en la actualidad mediante este mismo


sistema de comercialización conocido como “autofinanciamiento”, los
consumidores pueden adquirir cualquier tipo de bien ya sea mueble o
inmueble, o en su defecto cualquier tipo de servicio; por ello son bienes
o servicios los elementos reales del contrato a estudio.247

XV.6 Elementos formales.

Los contratos de servicios de administración conocidos como


autofinanciamiento, son contratos de adhesión, motivo por el cual
deberán de celebrarse por escrito y estar registrados y sancionados por
la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor y cumplir con la
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCFI-1994, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del día 8 de julio de 1994, la que
conjuntamente con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de

246
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 97.
247
Ibidem. p. 98.

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277

Protección al Consumidor, obliga a las empresas prestadoras de este


tipo de servicios, a obtener autorización y registro de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial. Los contratos además deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el Reglamento de Sistemas de
Comercialización, mediante la integración de grupos de
consumidores.248

XV.7 Características.

En la actualidad los costos de algunos bienes muebles como sistemas


de cómputo, motocicletas o automóviles, así como los bienes
inmuebles, son demasiado altos para la mayoría del público
consumidor, por lo que a través de la unión de sus recursos que son
administrados por una empresa de autofinanciamiento, se establecen
sistemas de crédito que se otorgan a los participantes quienes realizan
aportaciones mensuales, y así paulatinamente todos y cada uno de
ellos obtiene los bienes que desea pagándolos en abonos. El atractivo
de este sistema de financiamiento es que supuestamente, los bienes
son adquiridos al costo y sin intereses; sin embargo, cabe advertir que
el precio que se fija por la adquisición será el más alto del mercado, y
las cuotas de inscripción, de administración, más sus accesorios, llegan
a igualar o a superar las tasas de interés de mercado, por lo que en
esencia el autofinanciamiento no es otra cosa que un crédito otorgado
por una empresa de “autofinanciamiento”, con recursos provenientes
de los propios participantes.

Es indudable que a través de este tipo de operaciones los


consumidores cuentan con una opción de adquisición de bienes y/o
servicios, pudiendo obtener satisfactores sin necesidad de cubrir el
precio de contado, si embargo no consideramos el autofinanciamiento
como la mejor opción de compra, porque si bien es cierto la oferta de
dicha operación es sin cobro de intereses (siempre y cuando no haya
mora en las aportaciones periódicas que se pacten), los que se
generan en cualquier contrato de crédito, no es menos cierto que la

248
Ibidem. p. 97.

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278

Prestadora de servicios fijará como precio al público el más elevado


que se cotice en el mercado, además de los costos de administración y
los accesorios que se generan o pudieran generarse.

Esto es, sin que las prestadoras de servicios estén autorizadas a


realizar operaciones de Banca y Crédito, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 103
de la Ley de Instituciones de Crédito, éstas se convierten en
verdaderas financieras, ya que al captar los recursos de los particulares
a través de grupos preestablecidos que se encuentran obligados a
pagar una cuota de inscripción y un mínimo de una mensualidad
adelantada, concentran grandes cantidades de dinero de las que
adquieren los bienes al contado a los mejores precios del mercado,
colocándolos posteriormente a un precio más elevado entre los
adquirentes obteniendo una utilidad marginal en perjuicio de
consumidor final. Asimismo , al precio de la operación se le indagarán
la cuota de inscripción y los gastos de administración, además de los
gastos que se generan en el momento de la adjudicación de los bienes,
ya que tendrá que cubrirse la investigación crediticia, y la prestadora no
entregará al adquirente un bien o servicio si estima que no es sujeto de
crédito, independientemente que en ese momento solicitan garantías
personales o reales, por otro lado también es necesario desde el
momento de la adjudicación del bien adquirido, contratar seguros y/o
fianzas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
siendo el costo a cargo del adquirente, y por último, si se incurre en
mora en el pago de las aportaciones periódicas de dinero o en su
defecto en el pago de las primas de seguros y/o fianzas se generarán
intereses a la tasa más alta del mercado.

De lo anterior se colige, que el contrato de prestación de servicios de


administración conocido como autofinanciamiento es sólo una opción
de obtener satisfactores a plazos, en la inteligencia que al celebrarse
deberán considerarse las condiciones generales de contratación en
donde se establecen no sólo las aportaciones periódicas de dinero a
que se obliga el consumidor, sino también las cuotas de inscripción y
administración además de las garantías que en su caso deban

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279

constituirse, así como el pago de seguros y/o fianzas y también la tasa


de interés moratoria a que se contraen los obligados.249

Autoevaluación

1. Defina el contrato de autofinanciamiento.

2. Especifique la finalidad del contrato de autofinanciamiento.

3. ¿Cuál es la mercantilidad del contrato de autofinanciamiento?

4. Determine la naturaleza jurídica del contrato de autofinanciamiento.

5. ¿Cuáles son las características del contrato de autofinanciamiento?

249
Ibidem. p.p. 98 y 112.

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280

CUADRO RESUMEN

CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO

MERCANTILIDAD DEL CONTRATO

NATURALEZA JURÍDICA

ELEMENTOS:
• PERSONALES: EL PRESTADOR O
PROVEEDOR Y EL CONSUMIDOR O
CLIENTE.
• REALES: BIENES O SERVICIOS.
• FORMALES:

CARACTERÍSTICAS

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281

UNIDAD XVI

CONTRATO DE FRANQUICIA

PRESENTACIÓN

El contrato de franquicia cuenta con una gran proyección, en casi todos


los países del mundo. A través de la concertación de este tipo de
convenciones mercantiles, se logra por parte del franquiciante penetrar
en los mercados más remotos sin necesidad de una inversión de su
parte, y por parte del franquiciatario, la creación o expansión comercial
con menos riesgo en la inversión, ya que el mercado de las franquicias
siempre será un mercado probado y con prestigio comercial, que
confiere a los participantes un alto grado de obtener ganancias lícitas,
que es el propósito de todo comerciante.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender el contenido y alcance de los


contratos de franquicia, examinando sus elementos y
demás peculiaridades que la legislación establece
respecto del mismo, para identificar su mercantilidad.

CONTENIDO

XVI.1 Concepto.
XVI.2 Mercantilidad del contrato.
XVI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.
XVI.4 Elementos reales.
XVI.5 Naturaleza jurídica.

Autoevaluación. Cuadro Resumen.

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282

XVI.1 Concepto.

El contrato de franquicia es aquel mediante el cual, el concedente


llamado en este caso franquiciante, otorga al adquirente de la
franquicia denominado franquiciatario, la licencia de uso de una marca,
y/o aviso comercial y/o nombre comercial con el derecho a distribuir
ciertos productos y a explotar una negociación mercantil, mediante la
transmisión de conocimientos técnicos y el uso de la marca, avisos y
nombres comerciales a cambio de una contraprestación económica
ligada a los resultados de la operación de la negociación. 250

XVI.2 Mercantilidad del contrato.

La naturaleza mercantil del contrato de franquicia, consideramos que


no hay duda de reconocerla. En pocas palabras podría decirse que la
naturaleza mercantil deriva de la presencia de dos empresarios: el
franquiciante y el franquiciatario. Empresario, es el sujeto que ejercita
una actividad económica organizada, para los fines de producción o
cambio de bienes o servicios para el mercado en general.

El empresario crea, pues, la empresa, y en razón de ella ejercita la


actividad mercantil, realizando para el efecto un sinnúmero de actos de
naturaleza comercial. 251

XVI.3 Elementos personales: derechos y obligaciones.

Los elementos personales que participan en este tipo de convenciones


son denominados en la práctica, franquiciante y franquiciatario.252

250
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p.p. 89 y 90.
251
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 579.
252
Carvallo Yánez Erick. Ob. Cit. p. 146.

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283

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE:

Éste ofrecerá al franquiciatario la asistencia técnica indispensable


sobre cómo establecer el negocio e instruirá al franquiciatario sobre la
forma óptima de operarlo.

De manera específica y durante la vigencia del contrato, el


franquiciante proporcionará al fraquiciatario la siguiente asistencia
técnica:

Un juego de sus manuales, los cuales contendrán las instrucciones,


requerimientos, estándares, especificaciones, métodos y
procedimientos para la operación del negocio.

Es responsabilidad del franquiciatario cerciorarse de tener los


Manuales y su constante actualización.

La revisión de la construcción y decoración del local correspondiente


así como la designación de quien lo construirá, modificarán, adaptará o
decorará.

Un programa de capacitación y entrenamiento para el personal de


producción de servicios, gerente, cajeros y supervisores del
franquiciatario.

Asimismo, el franquiciante proporcionará al franquiciatario un equipo de


especialista en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de
programas de mercadotecnia y publicidad y por último inspecciones y
evaluaciones periódicas al negocio respecto de la operación del
mismo.253

El franquiciante tiene derecho a las llamadas regalías y otros pagos, en


efecto como contraprestación por la franquicia otorgada en virtud del
contrato, así como por el uso de las marcas del sistema y la

253
Vázquez del Mercado Oscar. Ob. Cit. p. 583.

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284

transmisión de conocimiento y asistencia técnica, el fraquiciatario


cubrirá al franquiciante una regalía inicial a la firma del contrato, un
depósito para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en relación con la fecha de apertura asume así como
las previas a la fecha de apertura, el que, en su caso, se aplicará como
pena convencional a efecto de resarcir al franquiciante por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del franquiciatario.

Una regalía continua equivalente al porcentaje que se fije de las ventas


totales del negocio franquiciado y algo muy especial, una contribución
al Fondo de Publicidad y Mercadotecnia equivalente al por ciento fijado
de las ventas totales del negocio.

Un aspecto en que se pone énfasis es en una de las obligaciones del


franquiciatario de tal manera que éste reconoce que la imagen externa
e interna del negocio constituye un elemento fundamental que
proporciona unidad al sistema, permitiendo la fácil identificación de
la clientela, en tal virtud, se obliga a:

Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias,


clasificaciones y demás autorizaciones que sean requeridas para el
funcionamiento y operación del negocio. El franquiciatario deberá
enviar al franquiciante antes de la apertura copia de las mismas.

Debe designar el momento de la firma del contrato un responsable del


seguimiento de las obras de construcción, adaptación y/o equipamiento
del local donde vaya a operar el negocio franquiciado, a efecto de que
cumpla con los planes y especificaciones del franquiciante. Seguir los
lineamientos, directrices e instrucciones de franquiciante a fin de que la
fachada e imagen exterior del local sea compatible con la imagen del
sistema.

Igualmente someter a la revisión y aprobación por escrito del


franquiciante cualquier modificación que desee hacer a la imagen
externa o interna, y en todo momento realizar todas las modificaciones
internas y externas que le sean indicadas por el franquiciante para
conservar la uniformidad de imagen en el sistema.

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285

En todo trabajo de construcción o remodelación, la decoración e


imagen interior deberá cumplir con los estándares de apariencia,
uniformidad y calidad que señale el franquiciante.

Por otra parte, el franquiciatario reconoce y conviene en que cada parte


de la tecnología es esencial para las operaciones. Un requisito
fundamental del sistema es el adherirse a los estándares y políticos del
franquiciante para el manejo uniforme de todos los negocios dentro del
Sistema. El cumplimiento por parte de todos los franquiciatarios de los
estándares y políticas del franquiciante en conexión con el uso de las
marcas del sistema, constituye la base para la aceptación, por parte del
público, del negocio y el sistema mismo. Por lo tanto, el franquicitario
cumplirá con todas las políticas, normas, directrices e instrucciones que
conforman la tecnología.254

XVI.4 Elementos reales.

a) La marca. La función primordial de una marca es una indicación de


calidad. La marca del producto o servicio objeto de la franquicia es un
elemento esencial del contrato. La LFPI establece claramente que sólo
habrá franquicia para el Derecho mexicano cuando exista la licencia de
uso de una marca (Art. 142. LFPI).

La marca “es el signo visible que distingue productos o servicios de


otros de su misma especie o clase en el mercado” (Art. 88. LFPI) que
da derecho a su titular a un uso exclusivo.

b) La tecnología. Elemento esencial del contrato de franquicia es que el


franquiciante “trasmita conocimientos técnicos o proporcione asistencia
técnica”. La transferencia de esta tecnología tiene como finalidad que el
franquiciatario “pueda producir o vender bienes o prestar servicios de
manera uniforme y con los mismos métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a

254
Ibidem. p.p. 584 y 585.

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286

mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a


los que ésta distingue”. (Art. 142. LFPI).

c) La contraprestación. El pago de diversas cantidades que el


franquiciatario hace al franquiciante está generalmente ligado a los
resultados de la operación del negocio franquiciado. De estos pagos
hay dos conceptos básicos: el pago inicial o cuota que da derecho a la
franquicia (franchise fee) y las regalías (royalties) como pagos
periódicos. La contraprestación puede ser en moneda nacional o en
moneda extrajera.

d) La exclusividad. En el contrato de franquicia el espacio geográfico


puede delimitarse mediante un territorio en donde el franquiciatario
podrá explotar la franquicia por medio de diversos establecimientos
(mastes franchise) área de desarrollo de franquicia, con posibles
subfranquicias o para un establecimiento o negociación mercantil
concreto y determinado, en la que el licenciante autoriza la localización
(franquicia unitaria).255

XVI.5 Naturaleza jurídica.

El artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario


Oficial de la Federación del dos de agosto de 1994, establece que
existe franquicia cuando con la licencia de uso de marca se trasmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a la que se le concede, pueda producir o vender bienes o
prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y de administración establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios que ésta designe. Derivado de lo anterior debemos entender
que para que existe la posibilidad de celebrar un contrato de franquicia,
el concedente llamado en la práctica franquiciante, debe de contar
dentro de su patrimonio con un nombre comercial protegido (artículos
105 y 112 de la Ley de Propiedad Industrial); avisos comerciales

255
Arce Gargollo Javier. Ob. Cit. p.p.353 a la 355.

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287

(artículo 99) y marcas registradas (artículo 113 de la Ley de Propiedad


Industrial).

Autoevaluación

1. Dé el concepto de contrato de franquicia.

2. Especifique la mercantilidad del contrato de franquicia.

3. Enuncie los elementos personales, del contrato de franquicia.

4. ¿Qué es el franquiciante?

5. ¿A quién se le suele llamar franquiciatario?

6. ¿En qué consisten las regalías en el contrato de franquicia?

7. Mencione los elementos reales del contrato de franquicia.

8. ¿Cuál es la función primordial de una marca, dentro de un contrato


de franquicia?

9. ¿Qué papel juega la tecnología en un contrato de franquicia?

10. ¿Cómo opera en la práctica la contraprestación dentro de un


contrato de franquicia?

11. ¿Qué efectos tiene la exclusividad en un contrato de franquicia?

12. ¿Cuál es la ley que regula el contrato de franquicia?

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288

CUADRO DE RESUMEN

CONTRATO DE FRANQUICIA

Mediante el cual el franquiciante, otorga al franquiciatario la licencia


de uso de una marca avisos y nombres comerciales a cambio de una
contraprestación económica ligada a los resultados de la operación
del negocio.

Mercantilidad

Deriva de la presencia de dos empresarios: el franquiciante y el


franquiciatario.

Elementos:

1. Personales: concedente o franquiciante y adquiriente o


franquiciatario.
a) Obligaciones del franquiciante.
b) Obligaciones del franquiciatario.
2. Reales:
a) La marca.
b) La tecnología.
c) La contraprestación.
d) La exclusividad.

Naturaleza Jurídica:

Ley de la Propiedad Industrial. Art. 142

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289

UNIDAD XVII

CONTRATO DE GARANTÍA

PRESENTACIÓN

En los contratos de garantía podemos reconocer a los de fianza y a los


de prenda, en la siguiente unidad se analizará cada una de las partes
que conforman dicho contrato.

Al finalizar esta Unidad el alumno tendrá como:

Objetivo

Ser capaz de entender el contenido y alcance


de los contratos de garantía, fianza, prenda y
prenda tacita. Examinar sus elementos y
demás características de los mismos para
identificar sus diferencias entre sí.

CONTENIDO

XVII.1 Fianza.
XVII.2 Prenda.
XVII.3 La prenda tácita.

Autoevaluación. Cuadro Resumen

XVII.1 Fianza.

Concepto: La fianza es un contrato por el cual una persona, llamada


fiador, se compromete con el acreedor a pagar por el deudor (fiado), si
éste no lo hace (Art. 2794. Cód. Civ.).

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290

Tienen carácter mercantil las fianzas a título oneroso otorgadas


habitualmente por empresas que tengan el carácter de instituciones de
fianzas. Dice el artículo 2º. de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas (LFIF), que las fianzas y los contratos que en relación con
ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, serán mercantiles
para todas las partes que intervengan, excepción hacha de la garantía
hipotecaria.

Son aplicables a la fianza mercantil, en todo lo no expresamente


establecido por la LFIF, las disposiciones del Código Civil para el
Distrito Federal.

Sólo nos ocuparemos de aquellas reglas especiales que rigen en


materia de fianza mercantil.256

Elementos personales:

a) La institución afianzadora, papel que sólo puede ser


desempeñado por una sociedad anónima mexicana, provista de
autorización otorgada al efecto por la SHCP (Arts. 5º. y 15,
LFIF);

b) El tomador o contratante, llamado en la ley solicitante, que


puede serlo cualquier persona física o moral, y por supuesto, el
propio fiado (Arts. 96, 97. LFIF y otros).

c) El fiado o deudor principal, que es la persona física o moral de


cuya obligación se otorga la fianza y que, como ya se dijo,
puede protagonizar también el papel de tomador o contratante
(Art. 96. LFIF);

d) El beneficiario, carácter que corresponde también a cualquier


persona física o moral, como acreedora de la obligación
principal (Art. 93 y 117. LFIF).

256
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 295.

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291

La eventual existencia de un quinto elemento personal; eventual por


cuanto a su desempeño como contragarante, deudor solidario o
contrafiador que es dispensable cuando el fiado demuestre su amplia
solvencia y capacidad de pago (Art. 24 LFIF).

Elementos reales:

Como elemento material u objetivo, la póliza es el documento en el que


necesariamente se consignan los derechos y obligaciones de la
empresa afianzadora, así como los derechos y deberes del beneficiario;
es, en otras palabras, la manifestación estricta del contrato de fianza
(Art. 117. LFIF).257

Obligaciones de la Institución fiadora.

Los compromisos fundamentales de la empresa afianzadora son dos:


expedir la póliza y, en su momento, pagar la suma afianzada:

a. La póliza de fianza, en cuanto forzosa expresión documental


del contrato, debe ser extendida por dicha empresa mediante
empleo de un texto y modelo tácita o expresamente aprobado
por la CNSF, con inclusión de las cláusulas que fije la SHCP
mediante reglas generales (Arts. 85 y 117. LFIF).

b. Por cuanto a la obligación de pago, hay que decir que, visto


que no es subsidiaria, surge en el momento en que sea
exigible la obligación principal, sin más; que es autónoma,
pero que, sin embargo, mantiene ciertos puntos de contacto
con la principal.258

257
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 212.
258
Ibidem. p. 213.

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292

CARACTERIZACIÓN DE LA FIANZA.

El contrato de fianza es:

• Nominado;
• Típico;
• Accesorio;
• Formal;
• De adhesión;
• Aleatorio;
• Bilateral;
• Oneroso, y
• De tracto sucesivo.259

REAFIANZAMIENTO Y COAFIANZAMIENTO

NATURALEZA JURÍDICA.

Es reafianzamiento el contrato por virtud del cual una institución


afianzadora, aseguradora, reaseguradora o reafianzadora extranjera se
obliga “a pagar a la institución reafianzada, en la proporción
correspondiente, las cantidades que ésta deba cubrir al beneficiario de
su fianza”; vistas las ya expresadas analogías entre el seguro y la
fianza, lógico es que también existan semejanzas entre el reaseguro y
el reafianzamiento a tal grado que, como se ha visto, esta última
operación puede ser realizada por empresas aseguradoras o
reaseguradoras.260

En cuanto al coafianzamiento, es conceptuado (Art. 116. LFIF) como la


operación por virtud de la cual “dos o más instituciones de fianzas del
país otorgan fianzas ante un beneficiario, garantizando por un mismo o
diverso monto e igual concepto a un mismo fiado”, precepto que parte

259
Ibidem. p. 223.
260
Ibidem. p. 221.

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293

del supuesto de un otorgamiento voluntario de la coparticipación fiadora


pero que, no impide la involuntaria constitución del coafianzamiento,
esto es, cuando sin el conocimiento de otra u otras, una institución
fiadora coparticipe con ellas en la garantía de cumplimiento de la
obligación ya cubierta por las mismas. 261

En cualquiera de los casos, y atento lo dispuesto por el Art. 116 LFIF,


ningún coafianzamiento constituirá la solidaridad pasiva de las fiadoras,
por lo que el beneficiario deberá acudir a cada una de ellas para
reclamar el pago de la proporción que resulte. En otras palabras, cada
fianza conservará su plena autonomía jurídica y operativa, para todos
los efectos.262

Las organizaciones auxiliares de fianza.- Tienen este carácter los


consorcios formados por instituciones de fianzas autorizadas, con
objeto de prestar a cierto sector de la actividad económica un servicio
de fianzas de manera habitual, a nombre y por cuenta de dichas
instituciones afianzadoras, o celebrar en representación de las mismas
los contratos de reafianzamiento o coafianzamiento necesarios para la
mejor distribución de responsabilidades (Art. 9º. LFIF).

Estos consorcios serán organizados como sociedades, previa


autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Art. 9º.
LFIF). 263

La póliza.- Las fianzas deben otorgarse por escrito, en documentos que


reciben el nombre de pólizas. Establece el artículo 117 de la LFIF, que
las instituciones de fianzas solamente asumirán obligaciones como
fiadoras mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos
adicionales de las mismas, tales como los de ampliación, disminución,
prórroga, avisos de aceptación y otros documentos de modificación.264

261
Ibidem. p. 222.
262
Loc.Cit.
263
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 299.
264
Ibidem. p. 299.

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294

Las pólizas deben contener los siguientes requisitos: a) Denominación,


domicilio y capital social de la institución que las expide; b) número de
orden; c) Importe de la prima y derechos pagados; d) Plazo de
vigencia; e) Descripción de la obligación garantizada; f) Nombre del
beneficiario o acreedor; g) Nombre del fiado; h) Fecha en que se
expide; i) Firma del representante de la institución.265

Además. el artículo 117 de la LFIF, dispone que las pólizas contendrán;


a) El margen de operación que a la institución de fianzas hubiere fijado
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la fecha del
Diario Oficial de la Federación en que se hubiere hecho la última
publicación de ese margen; b) Las indicaciones que
administrativamente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; c)
Las estipulaciones que libremente convengan las partes, siempre que
no contravengan las disposiciones de la LFIF y de la legislación
mercantil, en general.

Establece el propio artículo 117 de la LFIF, que el beneficiario, al


ejercitar su derecho, deberá comprobar por escrito que la póliza fue
otorgada. 266

La prima.- El fiador, como contraprestación por la responsabilidad que


asume, tiene derecho a percibir determinada suma de dinero, conocida
con el nombre de prima.

En todo caso, el importe de las primas que pueden cobrar las


instituciones de fianzas se sujetará a las tarifas que apruebe la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Art. 86. LFIF).

El documento que consigne la obligación del solicitante (recibos por


primas), acompañado de la certificación del contador de la institución
de fianzas y de una copia simple de la póliza, traerán aparejada
ejecución para el cobro de las primas vencidas y no pagadas (Art. 96.
LIF).

265
Loc. Cit.
266
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 300.

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295

Margen de operación y contragarantías.- Establece el artículo 17 de la


LFIF, que el margen de operación de una institución de fianzas será el
quince por ciento de su capital base de operaciones. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público fija periódicamente los márgenes de
operación de las instituciones de fianzas, los cuales se publican en el
Diario Oficial de la Federación (Art. 16. LFIF).

En todo caso, las instituciones deberán tener suficientemente


garantizada la recuperación de monto de las responsabilidades que
contraigan mediante el otorgamiento de fianzas (Art. 19. LFIF).

Cuando la institución asuma una responsabilidad que no exceda de su


margen de operación, determinará libremente las garantías que la
respalden, siempre que sean suficientes y comprobables; pero si la
responsabilidad asumida excede del margen de operación, la
institución deberá contratar reafianzamiento o reaseguro que cubrirá el
excedente del margen de operación, o bien tener garantizada l
recuperación mediante: a) Prenda, hipoteca o fideicomiso; b)
Obligación solidaria; c) Contrafianza (Arts. 23 y 24. LFIF). No se
requerirá esta garantía cuando previamente se demuestre ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el fiador es ampliamente
solvente y tiene suficiente capacidad de pago (Art. 25. LFIF).267

XVII.2 Prenda.

Concepto y mercantilidad.

La LGTOC no suministra concepto de prenda, luego el único


legalmente aprovechable es el civil: “... derecho real constituido sobre
un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una
obligación y su preferencia en el pago” (Art. 2856, C. Civ.).268

267
Loc. Cit.
268
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 226.

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296

La prenda es mercantil cuando se constituye para garantizar un acto de


comercio o cuando recae sobre cosas mercantiles (títulos de crédito,
por ejemplo). En todo caso, debe presumirse mercantil la prenda
constituida por un comerciante (Arts. 75 y 605 -derogado- Cód. de
Com.).269

Constitución de la prenda en materia de comercio.- Según el artículo


334 de la LTOC, en materia de comercio, la prenda se constituye:

a) Por la entrega al acreedor de los bienes o títulos de crédito, si éstos


son al portador.

b) Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se


trata de títulos nominativos y a la orden. En el caso de títulos
nominativos se requiere la correspondiente anotación en el registro
emisor. Además, es necesaria, la entrega misma de los títulos.

c) Por la entrega al acreedor del título o del documento en que el


crédito conste, cuando el título o crédito materia de la prenda no sean
negociables, con inscripción del gravamen en el registro de emisión del
título o con notificación hecha al deudor, según se trate de títulos o
créditos; respecto de los cuales se exija o no tal registro.

d) Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales


cuyas llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean
propiedad o se encuentren dentro del establecimiento del deudor.

e) Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objeto


del contrato, o por la emisión o endoso del bono de prenda relativo.

f) Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de


habilitación o avío en el Registro correspondiente.

269
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p. 291.

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297

g) Por el cumplimiento de los requisito que señala la Ley General de


Instituciones de Crédito, si se trata de crédito en libros.270

Prenda irregular.- Se conoce con este nombre la prenda en virtud de la


cual los bienes sobre los que recae se transfieren en propiedad del
acreedor. El artículo 336 de la LGTOC establece que cuando la prenda
se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la
propiedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado,
en su caso, a restituir al deudor otros tantos bienes o títulos de la
misma especie. Este pacto, en todo caso, debe constar por escrito.

Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se entenderá transferida


la propiedad, salvo convenio en contrario (Art. 336 LGTOC).271

EL DEUDOR PRENDARIO. BIENES PIGNORABLES.

En lo que al elemento objetivo de la prenda concierne, vale decir, los


bienes pignorables, es pertinente formular aquí cuatro observaciones:

a) Con acierto reduce el C. Civ. el número de bienes susceptibles


de empeñarse sólo a aquellos enajenables, pues de ese modo
quedan a salvo de una posible prenda compulsiva los bienes y
derechos inalienables, tales como los que constituyen el
patrimonio de la familia( Art. 727, C. Civ.), el derecho moral del
autor (Art. 19, LFDA) y otros;
b) Puesto que con la expresión bien mueble que emplea el C. Civ.
para definir la prenda, deben entenderse también los derechos
sobre bienes inmateriales, como los de autor y los de la llamada
propiedad industrial (patentes, marcas, nombres comerciales,
etc.), por así disponerlo los Arts. 758-760 del propio
ordenamiento civil, es fácil concluir que la prenda puede recaer
también sobre tales derechos, y su constitución legal surtirá
efectos frente a terceros, por lo que a los derechos de autor se

270
Ibidem. p. 291.
271
Ibidem. p. 292.

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298

refiere, mediante su inscripción en el Registro Público del


Derecho de Autor (Art. 163-V, LFDA) y, en cuanto a los
derechos de propiedad industrial, una vez inscrita en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (Arts. 62, 104, 112, y 143,
LFPI);
c) La prenda sobre bienes o valores fungibles conserva sus
efectos sobre los que sustituyan a los originalmente empeñados
(Art. 335, LGTOC), pero puede pactarse-- necesariamente por
escrito-- que la propiedad de estos últimos se transfiera al
acreedor y en tal caso incumbirá a éste la obligación de
devolver, en su momento, otros de la misma especie (Art. 336
LGTCO), y
d) Salvo pacto escrito en contrario, la prenda sobre dinero se
entiende traslativa de propiedad (Art. 336).272

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

El acreedor prendario tiene las obligaciones siguientes: a) Entregar al


deudor, a expensas de éste, un resguardo que exprese el recibo de los
bienes o títulos dados en prenda y los datos necesarios para su
identificación, b) Guardar y conservar los bienes o títulos dados en
prenda; c) Ejercitar todos los derechos inherentes a dichos títulos o
bienes, siendo los gastos por cuenta del deudor, y debiendo aplicarse
en su oportunidad al pago del crédito, todas las sumas que sean
percibidas, salvo pacto en contrario. Si los títulos dados en prenda
atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado, el acreedor
estará obligado a ejercitarlo por cuenta del deudor; pero este último
deberá proveerlo de los fondos suficientes dos días antes, por lo
menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho
opcional. Cuando durante el término en que la prenda quede en poder
del acreedor deba ser pagada alguna exhibición sobre los títulos
pignorados, el deudor debe proporcionar al acreedor los fondos
necesarios, por lo menos dos días antes de la fecha en que la
exhibición haya de ser pagada (Arts. 261, 263, 337, 338 y 339 LGTOC).

272
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 233.

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299

Ejecución de la prenda.- El acreedor prendario podrá solicitar al juez


que autorice la venta de los bienes o títulos pignorados, en los casos
siguientes: a) Cuando se venza la obligación garantizada; b) Si el
precio de los bienes o títulos dados en prenda, baja de manera que no
baste a cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los títulos
pignorados (Art. 340, 341 y 342. LGTOC).

En el caso del inciso a), de la petición del acreedor se correrá traslado


inmediato al deudor, y éste, en el término de tres días, podrá oponerse
a la venta exhibiendo el importe del adeudo (Art. 341. LGTOC).

En el caso del inciso b) el deudor podrá oponerse a la venta, haciendo


el pago de los fondos requeridos para efectuar la exhibición o
mejorando la garantía, por el aumento de los bienes o títulos dados en
prenda o por la reducción de su adeudo (Art. 342. LGTOC).

Si el deudor no se opusiere a la venta en los términos indicados, el juez


mandará que se efectúe al precio de cotización en bolsa o, a falta de
cotización, al precio del mercado, y por medio de corredor o de dos
comerciantes con establecimiento abierto en la plaza. En caso de
notoria urgencia, y bajo la responsabilidad del acreedor, el juez podrá
autorizar la venta antes de hacer la notificación al deudor. El corredor o
los comerciantes que hayan intervenido en la venta deberán extender
un certificado de ella al acreedor (Art. 341. LGTOC).

El producto de la venta será conservado en prenda por el acreedor, en


sustitución de los bienes o títulos vendidos (Art. 341. LGTOC). Si antes
del vencimiento del crédito garantizado se vencen o son amortizados
los títulos dados en prenda, el acreedor podrá conservar en prenda las
cantidades que por estos conceptos reciba, en sustitución de los títulos
cobrados o amortizados (Art. 343. LGTOC).

Según dispone el artículo 334 de la LGTOC, el acreedor prendario no


podrá hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, sin el
expreso consentimiento del deudor, manifestado por escrito y con
posterioridad a la constitución de la prenda (Art. 344 LGTOC), “El pacto
comisorio, o sea aquel por el que se autoriza al acreedor para hacerse

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300

dueño de la prenda en caso de incumplimiento del deudor, está


prohibido desde el derecho romano”. 273

CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA MERCANTIL.

Los rasgos característicos de la figura examinada: se trata de un


derecho real, constituido en contrato o por declaración unilateral de
voluntad; como contrato, es:

• De garantía.
• Nominado.
• Típico.
• Formal.
• Real en ocasiones.
• Consensual en otras.
• Accesorio.
• De tracto sucesivo.
• A veces unilateral.274

XVII.3 LA PRENDA TACITA.

Consideración especial amerita la llamada prenda tácita, generalmente


mencionada como derecho de retención, que la ley civil concede en
varios casos específicos, pero también, aunque en menor número, la
ley mercantil; el carácter supletorio de la primera permite sostener que
en todos aquellos contratos que, previsto por el C.Civ. con derecho de
retención, revistan carácter mercantil, habrá de reconocerse tal derecho
del acreedor.

Es fácil entender el porqué de la expresión prenda tácita: como se verá,


en todos los casos asiste al acreedor el llamado ius possidendi, o sea
el derecho de retener la cosa empeñada y de perseguirla en caso de

273
De Pina Vara Rafael. Ob. Cit. p.p. 292 y 293.
274
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p. 236.

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301

perturbación de tal derecho, como si se tratara de una prenda


voluntariamente constituida.

He aquí la relación de algunos casos legales de prenda tácita mercantil:

a) Los efectos entregados al comisionista se entienden afectos al


pago de la comisión, anticipos y gastos por él efectuados, “... y
no podrá ser desposeído de los mismos sin ser antes pagado”
(Art. 306, Cód. de Com.);

b) El vendedor que conserve en su poder las mercancías tiene


preferencia sobre ellas, respecto de cualquier otro acreedor,
para ser pagado del precio que se le adeude (Art. 386, Cód. de
Com.).

c) El porteador terrestre de carga tiene derecho de “... retener las


mercancías transportadas, mientras no se le pague el porte”
(Art. 591-VII, Cód. de Com.);

d) Para hacerse pago del flete y demás sumas a su favor


derivadas de transporte marítimo, “...el transportista podrá
solicitar...que se constituya garantía sobre las... mercancías...”
(Art. 89, LN). Y

e) La sociedad anónima emisora de acciones de aporte tiene


“derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el
valor...” de dichas acciones, que conserva en depósito durante
dos años desde su emisión, para el caso de que el accionista no
cubra la diferencia que resulte a su cargo por pérdida de valor,
en un 25 % de los bienes aportados al capital social (Art. 141
LGSM).

En cuanto a los casos de contratos civiles con derecho legal de


retención, que lo conservan al pasar al campo mercantil, algunos de
ellos son los siguientes: el del comprador, sobre el precio de la cosa
adquirida (Art. 2299, C.Civ.); el del constructor de obra mueble sobre el

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302

equipaje del pasajero, mientras no se le pague el precio del hospedaje


(Art. 2669). 275

Autoevaluación

1. Cite el concepto del contrato de fianza.

2. Establezca la diferencia entre fianza civil y fianza mercantil.

3. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de fianza?

4. ¿Qué es la institución afianzada?

5. ¿Quiénes pueden ser los tomadores o contratantes en el contrato


de fianza?

6. ¿A quién se le domina el fiado en el contrato de fianza?

7. ¿Qué personas son los beneficiarios en el contrato de fianza


mercantil?

8. ¿Cómo opera en la práctica la póliza, dentro de un contrato de


fianza mercantil?

9. ¿Cuáles son las obligaciones del fiador en un contrato de fianza?

10. Establezca las diferencias entre el seguro y las fianzas.

11. Mencione las características del contrato de fianza mercantil.

12. ¿Quiénes tienen el carácter de organizaciones auxiliares de


fianzas?

13. ¿Qué es la póliza, dentro de un contrato de fianza mercantil?

275
Díaz Bravo Arturo. Ob. Cit. p.p. 230 a la 232.

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303

14. Enumere los requisitos que deben contener las pólizas de fianzas.

15. ¿Qué es la prima, dentro del contrato de fianza mercantil?

16. Indique el margen de operación de una institución de fianzas.

17. Proporcione el concepto de prenda mercantil.

18. ¿Cómo se construye la prenda en materia de comercio?

19. ¿Qué es la prenda irregular?

20. ¿Cuáles son los bienes pignorables, dentro del contrato de prenda
mercantil?

21. ¿En qué consiste la ejecución de la prenda?

22. Especifique las características de la prenda mercantil.

23. ¿Qué es la prenda tácita?

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304
CUADRO RESUMEN
CONTRATO DE GARANTÍA
LA FIANZA
Es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete
con el acreedor a pagar por el deudor (fiado) si éste no lo hace.

Fianza civil y mercantil


ELEMENTOS:
1. Personales: cuatro son los personajes que se requieren para la
existencia de la fianza y son:

a) La institución afianzadora.
b) El tomador o contratante.
c) El fiado o deudor principal.
d) El beneficiario.

2. Reales: la póliza.
Obligaciones de la institución fiadora
1. Expedir la póliza de fianza.
2. El pago.
Obligaciones del tomador, fiador, del obligado solidario y del
contrafiador
Diferencia entre el seguro y la fianza de empresa:
El seguro puede cubrir cualquier eventualidad; la fianza solo puede
garantizar el cumplimiento de una obligación.
Características:
• Nominado • De adhesión
• Típico • Aleatorio
• Accesorio • Bilateral
• Formal • Oneroso
• Tracto sucesivo
Reafianzamiento y contrafianzamiento. Naturaleza jurídica
Las organizaciones auxiliares de fianzas:
La póliza.
La prima.
Margen de operación y contragarantías

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305

PRENDA

Derecho real constituido sobre un bien inajenable para garantizar el


cumplimiento de comercio cuando recae sobre cosas mercantiles o es
constituida por un comerciante.

MERCANTILIZAD

Construcción de la prenda en materia de comercio

PRENDA IRREGULAR

El deudor prendatario; bienes pignorables

Derechos y obligaciones de las partes:

1. Al vencimiento de la deuda garantizada; el pacto


comisionario.
2. En general.

Ejecución de la prenda

Características de la prenda mercantil:

1. De garantía.
2. Nominado.
3. Típico.
4. Formal.
5. Real en ocasiones.
6. Consecuencial en otras.
7. Accesorio.
8. De tracto sucesivo.
9. A veces unilateral.

La prenda táctica.

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306
V. GLOSARIO

ACCIÓN. (Del latín actio, movimiento, actividad acusación). En su


carácter procesal, la acción es el poder jurídico de provocar la actividad
de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de interés jurídico.

ACEPTACIÓN. Del latín acceptationis, de aceptarse el acto de admitir


y aceptar la cosa ofrecida.

ACTIVIDAD COMERCIAL. Comprender tanto aquella que se realiza


comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías, como
todo lo que se realiza con la finalidad de crear una mercancía.

ACTO DE COMERCIO. Denominase expresión de la voluntad humana


susceptible de producir efectos jurídicos dentro del ámbito de la
realidad reservada a la regulación de la legislación mercantil.

ACTO ILÍCITO. Conducta que viola deberes prescritos en una norma


jurídica.

ACTO JURÍDICO. Manifestación de la voluntad de una o más


personas, encaminada a producir conservancias de derecho (que
pueden consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción
de derechos subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir
tal finalidad en la autorización que en tal sentido le concede el
ordenamiento jurídico.

ADHESIÓN. Institución del derecho de los tratados por el que un tercer


Estado que no ha participado en la conclusión de un tratado puede
incorporarse a su régimen.

ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD. La incorporación de una cosa o


un derecho a la esfera patrimonial de una persona.

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307

APERTURA DE CRÉDITO. Contrato en virtud del cual, el acreditante


se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a
contraer por cuenta de este una obligación, para que el mismo haga
uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones
convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante
las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe
de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses,
prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen.

ARRAS. (Del griego arraho que significa prenda o señal). Las arras se
definen como la entrega de dinero u otra cosa que un contratante hace
a otro.

ARRENDAMIENTO. Hay arrendamiento cuando las dos partes se


obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una
cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Contrato en virtud del cual la


arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a
conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física
o moral, obligándose ésta a pagar como prestación, que se liquidará en
pagos parciales, según se convenga una cantidad de dinero
determinada o determinable.

AUXILIARES MERCANTILES. Personas que realizan o facilitan la


conclusión de negocios mercantiles ajenos, y que, por no obrar a
nombre propio, no son comerciantes en cuanto que meramente
auxiliares si, en cuanto fueran titulares de la empresa.

BENEFICIARIO. Persona que percibe una indemnización o una ayuda


económica por la muerte de un trabajador a consecuencia de un riesgo
profesional.

BIEN. Del latín bene, entre sus acepciones están: utilidad, beneficio,
hacienda, caudal.

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308

Jurídicamente se entiende por bien todo aquello que puede ser objeto
de aprobación, entendiendo como tales, las cosas que no se
encuentran fuera del comercio por naturaleza o por disposición de la
ley.

BONO DE PRENDA. Título de deuda emitido comúnmente por una


tesorería pública, empresa industrial o comercial.

BUENA FE. Obligación de conducirse honrada y concienzudamente en


la formación y ejecución del negocio jurídico sin atenerse
necesariamente a la letra.

CRÉDITO. En un sentido genérico crédito (del latín credere) significa


confianza.

COMPRAVENTAS BURSÁTILES. Sólo pueden recaer sobre acciones


obligaciones y demás títulos de crédito que se admitan en serie o en
masa; así también sobre metales preciosos en moneda.

COMPRAVENTA INTERNACIONAL. Se celebra entre partes cuyos


establecimientos se encuentran en diferentes estados.

CONTRATO. Es el acuerdo de voluntades en virtud del cual se


producen o transfieren derechos y obligaciones.

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. Contrato en virtud del cual


el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del
acreditado, o a contraer por cuenta de este una obligación, para que el
mismo haga uso del crédito concedido en la forma y los términos y
condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al
acreditante las sumas que disponga, cubrir oportunamente por el
importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los
intereses, prestaciones, gastos, y comisiones que se estipulen.

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309

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Contrato mediante


el cual, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a
conceder su uso o goce temporal a un plazo forzoso a una persona
física o moral o llamada arrendatario, la cual se obliga a trasmitir al
arrendador el pago de una contraprestación pecuniaria y a devolverle al
arrendatario el bien arrendado, en el plazo establecido.

CONTRATO DE COMPRAVENTA. Contrato mediante el cual una de


las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un
derecho, y la otra de obliga a pagar por ello un precio cierto.

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO. Es un contrato por medio


del cual el depositario recibe una cosa mueble y contrae la obligación
de custodiarla y restituirla.

CONTRATO DE DESCUENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. Contrato


mediante el cual el descontador adquiere del descontatario un título de
que es tenedor, y le cubre el importe del título menos la taza de
descuento.

CONTRATO DE EDICIÓN. Contrato por medio del cual el autor o el


titular de los derechos patrimoniales de una obra literaria, se obliga a
entregar una obra a un editor y este a su vez se obliga a reproducirla,
distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho patrimonial las
prestaciones convenidas.

CONTRATO ESTIMATORIO O DE CONSIGNACIÓN. Contrato por


medio del cual una parte entrega una o más cosas muebles a la otra
parte y ésta se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las cosas
en el plazo establecido.

CONTRATO DE FIANZA. Contrato mediante el cual una persona se


compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si este no lo hace.

CONTRATO DE FRANQUICIA. Existe franquicia, cuando con la


licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos.

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310

CONTRATO DE MANDATO. Contrato por el que el mandatario se


obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que este
le encarga.

CONTRATO DE PRENDA. Contrato por medio del cual se constituye


un derecho real sobre un bien mueble enajenable para garantizar el
cumplimiento de una obligación.

CONTRATO DE SEGURO. Contrato por medio del cual la empresa


aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño.

CONTRATO DE SUMINISTRO. Contrato mediante el cual una de las


partes, llamado suministrante, se obliga a proveer a otra llamada
suministratario, bienes o servicios en forma periódica.

CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO. Contrato por el cual una de


las partes a quien por costumbre se denomina empresa, otorga un
espacio por tiempo determinado a la otra parte denominada cliente,
para ciertos usos específicos mediante una suma previamente pactada.

CONTRATO DE TRANSPORTE. Contrato por el cual alguien se obliga


a transportar bajo su inmediata dirección o las de sus dependientes,
por tierra, agua, o por aire, a personas, animales, mercaderías, o
cualesquiera otros objetos.

CONVENIO. Es el acuerdo de voluntades en virtud del cual se crean,


transfieren, modifican o extinguen obligaciones o derechos.

FUENTES DE OBLIGACIONES MERCANTILES. El contrato, la ley, la


declaración unilateral de voluntad, la responsabilidad objetiva, el
enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios y el acto ilícito.

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311
L

LESIÓN. Del latín laesio-onis es cualquier daño, perjuicio o detrimento


que causa quien explotando la ignorancia, notoria inexperiencia,
obtiene desproporcionada ventaja disminuyendo injustamente el
patrimonio de la otra parte.

OBLIGACIÓN CIVIL. Relación que impone a una persona el deber de


prestar a otra por una prestación, un hecho, o una abstención.

OBLIGACIÓN MERCANTIL. Es la relación jurídica que nace de una


persona que está sujeta a otra por una prestación, un hecho o una
abstención.

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312

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

CERVANTES AHUMADA, Raúl. “Derecho Mercantil Mexicano”.


Editorial Herrero. México. 2000.

MANTILLA MOLINA, Roberto. “Derecho Mercantil”. 29ª. Ed. Editorial


Porrúa. México. 2001.

DE PINA VARA, Rafael. “Derecho Mercantil Mexicano”. 27ª. Ed.


México. Editorial Porrúa. 2000.

ARCE ARGOLLO, Javier. “Contratos Mercantiles Atípicos”. 7ª Ed.


Editorial Porrúa. México. 2000.

DÍAZ BRAVO, Arturo. “Contratos Mercantiles”. 3ª. Ed. Editorial Harla.


México. 1989.

VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. “Contratos Mercantiles”. 3ª. Ed.


Editorial Porrúa. México. 1989.

TENA RAMÍREZ, Felipe. “Derecho Mercantil Mexicano”. 13ª. Ed.


Editorial Porrúa. México.1999.

SOTO ÁLVAREZ, Clemente. “Prontuario de Derecho Mercantil”.


Editorial Limusa. México. 1996.

GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”. 7ª. Ed. Editorial


Porrúa. México. 1987.

VÁZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. “Contratos Mercantiles”. 10ª Ed.


Editorial Porrúa. México. 2001.

CARBALLO YÁNEZ, Erick. “Formulario Teórico Práctico de Contratos


Mercantiles”. Editorial Porrúa. México. 2000.

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313

VII. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

UNIDAD I

OBLIGACIONES CIVILES Y MERCANTILES

1.- Elabore un cuadro sinóptico que contenga las diferencias entre


contratos civiles y mercantiles.

UNIDAD II

FORMA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES

1.- Explicara brevemente la eficacia de los medios de comunicación en


relación a los Contratos Mercantiles.

2.- Elabore un contrato de adhesión.

UNIDAD III

COMPRAVENTA MERCANTIL

1.- Elabore un contrato de compraventa mercantil.

2.- Elabore un cuadro sinóptico en el que indique las diferencias y


semejanzas entre el contrato de compraventa mercantil y civil.

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UNIDAD IV

COMPRAVENTA INTERNACIONAL CON ARREGLO A LA


CONVENCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS

1.- El alumno hará una síntesis del DO del 17 de marzo de 1998, en el


que se publicó el texto de convención sobre los contratos de
compraventa internacional de mercaderías (CCCIM) destacando las
diversas modalidades de la compraventa mercantil internacional.

UNIDAD V

CONTRATO DE SUMINISTRO

1.- Elabore un contrato de suministro.

UNIDAD VI

CONTRATO ESTIMATORIO O DE CONSIGNACIÓN

1.- Elabore un contrato estimatorio o de consignación, que contenga:


elementos personales, derechos y obligaciones de las partes;
elementos reales, formales. Todo acorde con la estructura de este tipo
de contratos.

UNIDAD VII

CONTRATOS BANCARIOS

1.- Elabore un contrato de depósito mercantil acorde con la estructura


que debe contener este tipo de contrato.

2.- Elabore un contrato de apertura de crédito acorde con la estructura


que debe contener este tipo de contrato.

3.- Elabore un contrato de descuento.

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UNIDAD VIII

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1.- Elabore un contrato de arrendamiento financiero acorde con la


estructura que debe contener este tipo de contrato.

UNIDAD IX

CONTRATO DE TRANSPORTE

1.- Elabore un contrato de transporte acorde con la estructura que debe


contener este tipo de contrato.

UNIDAD X

CONTRATO DE SEGURO

1.- El alumno hará una recopilación de un modelo de contrato de


seguro de cosas o de daños, anexándolo a sus actividades de
aplicación.

UNIDAD XI

CONTRATO DE SEGURO DE PERSONAS

1.- El alumno hará una recopilación de un modelo de contrato de


seguro de personas.

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UNIDAD XII

CONTRATO DE COLABORACIÓN. EL CONTRATO DE COMISIÓN


MERCANTIL

1.- Elabore un contrato de comisión mercantil, que sea acorde con la


estructura que deben contener los contratos de colaboración.

2.- Elabore un contrato de mediación.

3.- Elabore un contrato de correduría privado.

UNIDAD XIII

CONTRATO DE EDICIÓN

1.- Elabore un contrato de edición.

UNIDAD XIV

CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO

1.- Elabore un contrato de tiempo compartido.

UNIDAD XV

CONTRATO DE AUTOFINANCIAMIENTO

1.- Elabore un contrato de autofinanciamiento.

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UNIDAD XVI

CONTRATO DE FRANQUICIA

1.- Elabore un contrato de franquicia.

UNIDAD XVII

CONTRATO DE GARANTÍA

1.- Elabore un contrato de fianza.

2.- Elabore un contrato de prenda.

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VIII. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE MANUAL

CC: Código Civil para el D.F.


Cód. de Com.: Código de Comercio.
CFF: Código Fiscal de la Federación.
CFPC: Código Federal de Procedimientos Civiles.
CPC: Código de Procedimientos Civiles para el D.F.
LCS: Ley del Contrato de Seguros.
LGSM: Ley General de Sociedades Mercantiles.
LGTOC: Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
LFDA: Ley Federal de Derechos de autor.
LFPI: Ley Federal de la Propiedad Industrial.
LFIF: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
LIC: Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
LIF: Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
LIR: Ley Sobre el Impuesto sobre la Renta.
LIS: Ley General Instituciones de Seguros.
LNCM: Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor.
LQSP: Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
LMV: Ley del Mercado de Valores.

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Impreso en computadora por:

Fundación Morelense de Investigación y Cultura, S.C.


Coronel Ahumada Nº 33 Col. Lomas del Mirador
62350 Cuernavaca, Morelos.

ESTE MANUAL DE AUTOESTUDIO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN


EL MES DE FEBRERO DEL 2005 EN SISTEMAS Y MEDIOS
EDUCATIVOS, S.A. DE C.V. CALLE ESTRADA CAJIGAL N° 104
ALTOS, COLONIA DEL EMPLEADO, CUERNAVACA, MORELOS.
TELÉFONOS (777)102-02-98 Y 102-02-99.

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