Final Procesal Civil y Comercial Echenique
Final Procesal Civil y Comercial Echenique
Final Procesal Civil y Comercial Echenique
• La supresión de la justicia por mano propia: el Estado asume la potestad de administrar justicia de
manera monopólica, quedando afuera la posibilidad de que los particulares hagan justicia por mano
propia. Nace de esta forma e concepto de jurisdicción (poder/deber)
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• La existencia de un conflicto: El Estado dicta el derecho sustantivo (normas abstractas de carácter
general que regulan la conducta humana) Cuando estas normas no son acatadas, es decir, son
trasgredidas estamos ante un conflicto, y se hace necesaria la aplicación del derecho procesal para
que se restablezca el orden jurídico alterado.
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El derecho procesal es la ciencia que estudia de manera sistemática un conjunto de principios y normas
referidos a la actividad judicial que mediante el proceso es llevada a cabo por órganos públicos
predispuestos y demás intervinientes para el efectivo ejercicio del derecho sustantivo, organizando la
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magistratura, estableciendo su funcionamiento y determinando sus presupuestos, modos y formas que
deben respetarse en el trámite procesal.
Explicación de la definición:
• ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un método y objeto propio, que lo diferencia de otras
LA
ciencias
• Estudia de manera sistemática (ordenada) un conjunto de principios y normas: los principios son
“ideas-fuerza” que hacen que un proceso tenga un cierto perfil. Los principios que rigen el proceso
civil son distintos a los principios que rigen el proceso penal y por eso es que ambos procesos
tienen improntas diferentes. Se trata de las directivas y orientaciones generales en que se inspira
FI
versar la decisión del juez. Las partes son las duelas del proceso, y esto se manifiesta en
los siguientes aspectos:
• Iniciativa el proceso civil sólo puede iniciarse a instancia de parte.
• Disponibilidad del derecho material: el actor puede desistir la pretensión
(requiriéndose la conformidad del demandado cuando el desistimiento es posterior a
la notificación de la demanda). También el demandado puede allanarse la pretensión
del actor y ambas partes pueden conciliarse, transar.
• Impulso procesal: consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una
vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel
pueda superar los distintos periodos de que se compone y que lo conducen hasta la
decisión final. El impulso de parte es una consecuencia del principio dispositivo.
• Delimitación del “tema decidendum”: el principio dispositivo impone que sean las
artes, exclusivamente, quienes determinen el tema decidendum, debiendo el juez,
por lo tanto, limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas por aquellas en
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proveer”. La mayor parte de la doctrina entiende que el juez solo puede completar o
ampliar una prueba ya dada por las partes.
II. Principio de congruencia: este principio exige que exista identidad/correlación entre las
pretensiones de las partes y las resoluciones/decisiones del juez. El juez no puede salirse
de la plataforma fáctica fijada por las partes.
III. Principio de bilateralidad: también denominado principio de contradicción, deriva de la
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cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y
de los derechos (art.18 CN) En términos generales implica la prohibición de que los jueces
dicten alguna resolución sin que previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos
quienes pudieran verse afectados por ella. Es sobre esa idea fundamental que las leyes
DD
procesales estructuran los denominados actos de transmisión o comunicación, como son
los traslados, las vista y las notificaciones. La excepción de este principios son las medidas
cautelares, que se decretan inaudita parte para evitar que se frustren tales medidas. Sin
embargo, aún en estos casos no se trata de una derogación del principio mencionado, sino
de un aplazamiento o postergación de la facultad de ser oído. Hay contradictorio pero
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diferido (una vez que se trabó la medida se le notifica para que pueda apelarla)
IV. Principio de escritura: de acuerdo a este principio el tribunal o juez conoce las pretensiones
y peticiones de las partes a través de actos escritos. De los actos orales que ocurren en el
proceso se toma nota y se materializa luego en el expediente.
V. Principio de legalidad de la forma: este principio establece que los actos procesales deben
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acatar la forma dada por la ley ya que sino son susceptibles de nulidad. Ese principio puede
acarrear el inconveniente de que, extremando su aplicación, se incurra en excesos rituales,
y es por ello que hoy ha ganado terreno en la doctrina y en la legislación procesal el llamado
principio de “instrumentalidad de las formas”, que establece que si un acto, aún sin cumplir
con sus formas, si logro la finalidad y no se afectó el derecho de defensa, no va a ser nulo.
VI. Principio de preclusión: implica que cada acto procesal debe realizarse en el momento
oportuno que establece la ley.
VII. Principio de adquisición: según este principio las pruebas le pertenecen al proceso y no a
las partes. De ello se deriva que la parte que aportó el material probatorio puede verse
afectada por esa misma prueba.
VIII. Principio de publicidad: comporta la posibilidad de que los actos procesales sean
presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes,
funcionarios o auxiliares. Reconoce su fundamento en la conveniencia de acordar a la
opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes. Sirve para
elevar el grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia. En la práctica
este principio carece de toda significación.
IX. Principio de economía procesal: comprende todas las previsiones que tienden a la
abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga
inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él. Constituyen variantes
de este principio los de concentración, celeridad. Según la naturaleza de la pretensión se
pueden encontrar procesos con mayor celeridad y con menor celeridad. El juicio abreviado
es un juicio con mayor celeridad ya que los plazos son fatales, más cortos, etc.
“un conjunto de normas”. Se trata de normas procesales. No solo están en el C.Procesal, sino que también
se encuentran en la CN, en la ley sustantiva (Código Civil y Comercial), LDC (el último párrafo del art. 36
regula una cuestión de competencia), en los tratados internacionales (Por ej. en el San Jose de Costa
Rica, art. 8 consagra dentro de una serie de garantías el derecho a recurrir), las acordadas (normas
generales que dictan los tribunales superiores)
• “Órganos predispuestos”: son órganos establecidos de antemano por la ley en armonía con la
garantía del juez natural. Se trata de los jueces que integran el PJ.
• “Demás intervinientes”: el actor, el demandado, terceros voluntarios o coactivos.
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Caracteres del derecho procesal
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➢ SECUNDARIO: porque el derecho sustantivo es el que establece el orden jurídico y es el primero
que existe. En efecto, el derecho procesal actúa a posteriori del derecho sustantivo, cuando no ha
sido observado.
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➢ AUTONOMO: tiene autonomía científica (ya que tiene un método y objeto propio) y autonomía
didáctica (se enseña como una materia independiente)
✓ Teoría general del derecho: nos proporciona los conceptos fundamentales que rigen el derecho
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procesal debe respetar las garantías constitucionales y hacerlas operativas. A su vez, el derecho
procesal le aporta al derecho constitucional las vías instrumentales que custodian la supremacía
constitucional, por ej. el amparo.
✓ Derecho administrativo: el derecho procesal auxilia al derecho administrativo en su
desenvolvimiento interno (recursos administrativos por ej) y una vez que concluyeron las
actuaciones administrativas, en su acceso a la via judicial /fuero contencioso administrativo).
También tienen fuertes relaciones en lo que respecta a la tasa de justicia. El derecho procesal
auxilia al derecho tributario mediante las vías de las ejecuciones fiscales para que persiga el cobro
a los contribuyentes, de los tributos, o sea de los impuestos, tasas, actualizaciones, intereses y
multas.
EL PROCESO
Concepto
Es una serie gradual, progresiva, concatenada de actos jurídicos procesales llevados a cabo por órganos
públicos predispuestos y por particulares que intervienen en él de manera voluntaria o coactiva de
conformidad con las normas procesales para la efectiva realización.
Son tres los elementos que se pueden distinguir en esta definición respecto del proceso:
▪ Elemento objetivo: “serie gradual, progresiva, concatenada de actos jurídicos”. Es una serie
gradual porque esta compuesto de distintas etapas, algunas necesarias, otras eventuales. Entre las
primeras tenemos la etapa introductoria (demanda, prueba anticipada), la etapa probatoria, la etapa
discusoria (alegatos) y la etapa decisoria (sentencia). Entre las etapas eventuales tenemos la etapa
recursiva y la etapa de ejecución. Es una serie progresiva porque el proceso judicial, como un viaje,
avanza hacia su destino final Esto es, avanza cumpliendo las distintas etapas procesales hasta
llegar a la sentencia. La excepción a esto es cuando se plantea una nulidad procesal. Es una serie
concatenada porque todos los actos están relacionados entre sí. Son consecuentes.
¿Qué se entiende por actos jurídicos? acto jurídico al acto humano, voluntario y consciente que
tiene como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como ser, entre otras,
crear, modificar y extinguir derechos.
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▪ Elemento subjetivo: responde a la pregunta ¿quiénes intervienen? Y es tanto el Estado (a través
de órganos predispuestos) como los particulares voluntarios (el actor) y coactivos (el demandado,
el tercero citado por ediccion)
▪ Elemento teleológico: ¿cuál es la finalidad del proceso? Para esta pregunta existen diversas
respuestas provenientes de distintos autores. Algunos dicen que el fin es la justicia pero, ¿lo que es
justo para mí también es justo para vos?, otros dicen que es la paz social y otros (el profe) dice que
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es la aplicación del derecho sustantivo en el caso concreto para dirimir una controversia.
Chiovenda nos dice que la función del proceso es la actuación dela ley, con lo cual remarca el fin
público del proceso.
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PRESUPUESTOS PROCESALES
¿Qué son? Son las condiciones necesarias subjetivas u objetivas para que se constituya válidamente una
relación jurídica procesal o para que se dicte un pronunciamiento valido. No se deben confundir con las
excepciones procesales porque estas últimas constituyen medios de dependen exclusivamente de las
partes que decidan plantearlas, en tanto que en los presupuestos procesales el juez de oficio los debe
LA
controlar.
Son tres:
Competencia
Clariá Olmedo nos dice que, desde el punto de vista subjetivo, la competencia es la aptitud o capacidad
que la ley reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer la jurisdicción en un caso
concreto. Y desde un punto de vista objetivo la concibe como la órbita jurídica dentro de la cual el tribunal
ejerce su jurisdicción.
Es importante saber diferenciar este concepto del concepto de jurisdicción. Esta última sabemos que es el
poder/deber que tienen los órganos públicos y que emana de la soberanía del Estado para administrar
justicia en el caso concreto. Decimos que es un deber porque en ningún caso se le puede negar justicia a
los particulares. Una aplicación de esta idea es el art. 887 del Código Procesal Civil y Comercial de
Córdoba que nos dice que en caso de silencio u oscuridad del Código, los tribunales deberán acudir a las
leyes análogas y a los principios generales. No se puede imaginar un juez sin jurisdicción (sería absurdo)
pero sí se puede imaginar un juez sin competencia para entender en determinada cuestión. En este
sentido, Alsina nos dice que los jueces deben ejercer su jurisdicción en la medida de su competencia. La
jurisdicción es la potestad de administrar justicia, y la competencia fija los limites dentro de los cuales el
juez puede ejercer aquella facultad.
Características de la jurisdicción:
▪ es ejercida por órganos independientes, que integran un poder del Estado provisto de autonomía
con relación a los poderes políticos
▪ es indelegable, por cuanto el juez no puede delegar en otras personas el ejercicio de sus funciones,
aunque por razones de competencia territorial le está permitido encomendar a los jueces de otras
localidades la realización de diligencias determinadas.
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administración de justicia. Por ello, los criterios para la distribución de la competencia que a continuación
se van a desarrollar, deben primero subordinarse a una fundamental división entre las competencias
ordinaria o provincial y federal.
La competencia federal es la facultad reconocida a los órganos que integran el PJ de la Nación para
ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares especialmente determinados
por la CN. La competencia federal se divide en: competencia federal propiamente dicha y competencia de
la Corte (art. 117 CN).
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Competencia federal propiamente dicha, se divide a su vez:
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▪ en razón de la materia: son competencia federal determinadas pretensiones en las que el legislador
ha entendido que hay un interés federal. Se trata de las causas especialmente regidas por la CN,
por leyes de la Nación (leyes federales), causas que versen sobre puntos regidos por tratados
internacionales y causas de almirantazgo y jurisdicción marítima.
▪ en razón del territorio: por ejemplo, corresponde la intervención de la justifica federan en las causas
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siguientes supuestos:
➢ causas entre una provincia y vecino de otra o extranjero
➢ causar que versen entre dos o más provincias
➢ causas que versen entre una provincia y un Estado extranjero
➢ casas concernientes a embajadores, ministros o cónsules extranjeros en ejercicio de sus
funciones.
▪ competencia de la corte derivada: se da cuando se llega a la Corte por recurso extraordinario
federal o por sentencia arbitraria y de gravedad institucional (esto último es pretoriano)
Finalmente, corresponde poner en claro que la justicia federal es de excepción, por lo que es necesario
acreditar en cada caso concreto por qué se requiere su intervención, y no se recurre a la justicia provincial.
• en razón del territorio: la competencia en razón del territorio ha sido regulada tanto por el Codigo
Procesal como por otras leyes procesales. Tiene su razón de ser en la proximidad: acercar la
justicia a los litigantes para que puedan acceder a ella. El acceso a la justicia deriva directamente
del derecho de defensa. En Córdoba hay 11 circunscripciones y cada una tiene determinadas
sedes. Por ejemplo, la primer sede es Córdoba Capital, que tiene 4 circunscripciones: Carlos Paz,
Alta Gracia, Jesús María y Rio Segundo.
El art. 6 del C. Procesal determina qué juez es competente en razón del territorio, asi por ejemplo:
✓ cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles/inmuebles es competente el juez
del lugar de ubicación del bien
✓ cuando se ejerciten acciones personales derivadas de contratos, el juez del lugar de
ejecución o cumplimiento del contrato, o en su defecto el lugar de celebración.
✓ En responsabilidad extracontractual, el juez del lugar del hecho
✓ En materia de títulos de crédito, el lugar del lugar de cumplimiento de la obligación
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✓ En materia societaria, el juez del domicilio social.
✓ En materia de alimentos, el juez del domicilio del beneficiario
Sin embargo hay que tener presente que existe una “regla residual” o “regla de oro” que establece que
siempre va a ser competente el juez del domicilio del demando.
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en razón de la materia: a través de esta división se pretende lograr una mejor administración de
justicia, logrando una mayor especialización del órgano jurisdiccional. En nuestro sistema podemos
encontrar por ej los siguientes fueros: civil, comercial, penal, contencioso administrativo y de minas.
La excepción a esto se da con los llamados “tribunales multi-fuero”, que por razones económicas y
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poblacionales, entienden en todas las materias.
• competencia en razón de turno: no existe en Córdoba porque en esta provincia se da por sorteo. Es
una división entre jueces que son competentes en el mismo territorio y misma materia.
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• competencia en razón del monto: hoy en Córdoba tampoco existe. Lo que sí existe son distintos
procedimientos en razón del monto: juicio abreviado, juicio ordinario. El Código nos dice que se
sustanciará por el trámite de juicio abreviado toda demanda que no exceda de 250jus.
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• competencia en razón del grado: deriva del derecho de defensa la posibilidad de reexaminar las
resoluciones del juez. la competencia por grado supone la división del proceso en diversas
instancias, en cada una de las cuales el conocimiento del asunto se halla encomendado a órganos
judiciales distintos. El ordenamiento procesal civil de Córdoba, como el de casi todas las provincias
Caracteres de la competencia:
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Prorroga expresa: puede ocurrir que las partes, en previsión de un eventual conflicto, y
antes de acudir al órgano jurisdiccional, establezcan una prorroga en la cual acuerden que
quien va a resolver la causa en caso de que se suscite ese conflicto, va a ser un juez
distinto del que correspondería por ley. Para que este tipo de prorroga sea procedente, el
juez al que se le atribuye la competencia territorial (que por imperio de las normas no le
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hubiera correspondido intervenir) debe ser competente en razón de la materia y el grado. A
su vez, debe tratare de derechos disponibles y que no alteren el orden público.
Esta posibilidad de prorrogar la competencia territorial se vio afectada con el art. 36 LDC
que establece “En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o
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prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor,
siendo nulo cualquier pacto en contrario”. Esta regla entra en conflicto con el CPC de
Córdoba. Tanto en su art. 1 que establece que las partes puede prorrogar la competencia
territorial como por la “regla de oro”. Prevalece la LDC.
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➢ Prorroga de competencia:
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➢ Fuero de atracción: esta excepción ocurre cuando se ventilan un sinnúmero de pretensiones contra
un mismo patrimonio. Debemos referirnos aquí a los procesos universales, aquellos en los que se
encuentra en juego un patrimonio: juicio de sucesión, o concurso o quiebra. En general, diremos
que en estos casos, las acciones personales pasivas contra el causante, concursado o fallido, de
carácter patrimonial, son atraídas ante el juez que entiende en el proceso universal, derogando así
las reglas de competencia generales.
➢ Competencia por conexidad: conexidad implica vinculación, relación. Por ello, es natural que
existiendo una litis ya trabada, queden sujetas a ellas las cuestiones que se encuentren
relacionadas con aquella, que hubieren surgido con posterioridad. El fundamento de la
competencia por conexidad es la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, facilitar la
solución de la litis, utilizando el material acumulado, y satisfacer exigencias de orden práctico. La
conexidad se puede dar de dos maneras:
• Previa al inicio del juicio: por ej cuando el juicio comience con un embargo preventivo o
prueba anticipada
• Una vez ya iniciado el juicio: se trata de los incidentes (cuestiones que se sustentan dentro
de un proceso y que tienen relación con el pleito). El juez competente en lo principal va a
ser competente en lo accesorio (en los incidentes que se den en la causa)
Cuestiones de competencia
Las reglas de competencia pueden dar lugar a conflictos, ya sea porque más de un juez entienda que es
competente para entender en la misma causa o porque dos jueces declaren no poseer tal atribución.
Estamos ante un conflicto positivo cuando son 2 los jueces que se dicen competentes en la misma causa,
y ante un conflicto negativo cuando son 2 jueces los que se consideran incompetentes en la misma causa.
Se da una cuestión de competencia cuando se desconoce a un órgano judicial, sea por alguna de las
partes o por otro órgano judicial, la facultad de intervenir en determinado proceso, o cuando dos o más
órganos judiciales declaren carecer de dicha facultad. ¿Quién debe resolver la cuestión? El tribunal
superior COMÚN. Ya sea la Cámara de Apelación o el TSJ o la CSJ.
Las cuestiones de competencia pueden plantearse de oficio o a instancia de parte. En este ultimo caso,
nos enfrentamos a las dos vías que la ley ritual instituye para hacer valer estas cuestiones: la declinatoria y
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la inhibitoria. Es importante destacar que son excluyentes: el hecho de incoar una de ambas vías impide
utilizar la otra.
juez incompetente.
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una de ellas es oponer excepción de incompetencia. La declinatoria, como dije, se plantea ante el
b) La inhibitoria por su parte es el acto en cuya virtud el demandado se presenta ante el órgano
judicial que estima competente para conocer en el proceso y le pide que, tras declarar su
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competencia, se dirija al órgano que esta conociendo en aquel a fin de que se abstenga de
continuar haciéndolo. La inhibitoria solo puede articularse en caso de incompetencia territorial,
mientras que la declinatoria puede utilizarse para denunciar la incompetencia del juez por cualquier
causa (materia, grado, territorio, etc)
LA
FI
Bolilla 2.
Procedimientos no es lo mismo que proceso. El proceso es uno sólo. Y dentro de cada proceso hay
distintos procedimientos. Los procedimientos son el conjunto de trámites y formas que deben respetarse
durante la sustentación de una causa. En Argentina existen distintos tipos de procedimientos, a diferencia
de por ejemplo Uruguay, donde hay un único procedimiento.
CONTENCIOSO VOLUNTARIOS
La diferencia es la existencia o no de un conflicto. El Los procedimientos voluntarios también se
procedimiento contencioso presupone la existencia denominan “actos de jurisdicción voluntaria”. Esta
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de un conflicto. Tienen por objeto una pretensión, denominación es incorrecta porque justamente este
siendo indiferente que el demandado se oponga a tipo de procedimiento de caracteriza por la
ella o que rehúya la controversia, ya sea no inexistencia de conflicto, por lo tanto no habría
compareciendo al proceso (rebeldía) o allanándose. jurisdicción. Además no son voluntarios ya que
Dentro de los procedimientos contenciosos tenemos necesariamente para lograr el perfeccionamiento
la clasificación en: del acto jurídico se debe acudir al órgano judicial.
➢ Declarativos: en ellos se declara la existencia En los procedimientos voluntarios no hay partes.
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o inexistencia de un derecho. Dentro de
éstos podemos encontrar los:
• Declarativos generales: son el
ordinario, el abreviado.
Sus sujetos privados se denominan peticionarios o
solicitantes.
La característica
procedimientos
fundamental
voluntarios radica
de
en
los
la
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• Declarativo especiales: son el circunstancia de que las decisiones que en ellos
desalojo, sucesorio, usucapión, juicio tienen lugar se dictan eventualmente en favor del
arbitral y de acciones posesorias peticionario pero sin perjuicio de terceros y no
➢ Ejecutivos: el procedimiento ejecutivo hacen cosa juzgada.
presupone una actividad declarativa previa Ejemplos: la declaración de incapacidad, la
(el derecho ya se encuentra declarado en un designación de un tutor/curador.
LA
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cambio, los procedimientos universales son aquellos en los que se ventila un sinnúmero de
pretensiones pero todas vinculadas a un mismo patrimonio. Ej, el juicio sucesorio.
• Plenarios y Sumarios: los procedimientos plenarios son aquellos en los que la causa se
ventila en toda su plenitud. Hay libertad probatoria, libertad defensiva y la resolución que
se dicta hace cosa juzgada material (es decir, a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega
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la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y en cualquier otro proceso se juzgue de
un modo contrario a lo decidido por aquella). El procedimiento sumario, por su lado, se
caracteriza porque la causa no se ventila en su plenitud, sino en parte. Hay defensas
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limitadas, prueba limitada, y la sentencia que se dicta hace cosa juzgada formal (se puede
iniciar un nuevo proceso declarativo amplio en el que se examine la causa en su plenitud,
tal es el caso del juicio ejecutivo)
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Según sea la intensidad del conflicto, la actividad judicial se desarrolla en distintos planos. Asi
vamos a encontrar:
➢ Actividad declarativa
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➢ Actividad ejecutiva
➢ Actividad cautelar.
❖ Actividad declarativa pura: aquí tenemos un grado mínimo de intensidad del conflicto. Se
trata de un derecho que no se violó aun, sino que simplemente se vio amenazado y se ha
generado un estado de incertidumbre. La sentencia que se dicte busca dar certeza de ese
derecho.
❖ Actividad declarativa constitutiva: también hay un grado mínimo de intensidad del conflicto.
Con la resolución que se dicta se genera un estado jurídico nuevo. Ejemplo, sentencia de
divorcio.
❖ Actividad declarativa de condena: estamos ante el grado máximo de intensidad del
conflicto. El derecho ya ha sido violado y la resolución que se dicta tiene por objeto:
declarar la existencia del derecho e imponer el cumplimiento de una prestación (que puede
ser una obligación de dar, hacer o no hacer)
La actividad cautelar busca garantizar la eficacia de la resolución; que se cumpla con su finalidad
práctica. Tiende a neutralizar o disminuir, los efectos indeseados y negativos que genera el factor
tempo en el desarrollo de un proceso.
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Acción declarativa de certeza: es un caso típico de actividad declarativa pura. Se plantea cuando
hay un estado de incertidumbre para hacerlo cesar y lograr así, certeza. Busca evitar una futura
controversia, por lo tanto hace a la seguridad jurídica.
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La existencia de una relación jurídica (ej para saber si una acción esta prescripta o no;
para determinar un plazo absolutamente indeterminado)
• El alcance de una relación jurídica
• La modalidad de una relación jurídica (ej, en lo que hace a la interpretación de los
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contratos: ¿cuándo incurre el deudor en mora?)
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Diligencias preliminares.
También denominadas “medidas preparatorias” por el código actual, se dan antes de la demanda para
prepararla. Tienen por finalidad asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la
forma mas precisa y eficaz. Dentro de las medidas preparatorias encontramos las medidas preparatorias
propiamente dichas (art.485) y prueba anticipada (art.486 taxativo)
Las medidas preparatorias son el procedimiento tendiente a remover obstáculos para promover
correctamente la demanda.
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Art.485 (es meramente enunciativo)
El juicio ordinario podrá prepararse por la persona que pretenda iniciarlo, solicitando que:
• Que se lo cite al futuro demandado para que declare sobre hechos relativos a su personalidad (ej,
para conocer su nacionalidad)
• Que se exhiba la cosa mueble que será objeto del litigio
•
•
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Que se exhiba algún testamento, cuando el solicitante se crea heredero, coheredero, legatario, etc.
En caso de evicción, que el vendedor o comprador exhiban los títulos u otros documentos relativos
a la cosa vendida
En la sociedad, que el socio, comunero o quien tenga en su poder los documentos o cuentas de la
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sociedad o comunidad, los presente o exhiba.
• Que se practique mensura del inmueble objeto de la demanda
• Que el tutor o curador de bienes ajenos presente las cuentas de su administración
• Si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, que constituya domicilio dentro de plazo
que el tribunal fije.
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• En el caso de un eventual juicio de reivindicación sobre cosa determinada que se exija conocer si la
ocupa y en que carácter lo hace
Procedimiento:
FI
Competencia: art.7. Competencia por conexidad. Va a ser competente quien lo sea para lo principal.
¿Cómo se interpone? Por escrito, debe contener nombre, domicilio (si se conociera) del demandado y el
fundamento de la petición
Tramite: en principio, el tribunal debe admitirla, salvo que sea manifiestamente improcedente. Se resuelve
inaudita parte, no hay bilateralidad.
DEMANDA.
Recusación. Acusación.
Recusación. Es el mecanismo procesal para apartar o excluir a un juez del entendimiento de una causa,
cuando este en duda su imparcialidad. Esto se vincula con la garantía de juez natural. También se puede
recusar a otros funcionarios judiciales, por ej un perito.
❖ Con expresión de causa: art.17 establece las causas legales de recusación. Es un artículo taxativo,
sin embargo las causales deben ser interpretadas en sentido amplio. Algunas de ellas son:
OM
Oportunidad para plantear la recusación con causa: por regla, se debe plantear con el primer escrito que
se presenta en el expediente. Cuando la causa es sobreviniente (o sea, el juicio ya está empezado), dentro
de los tres días de que se tomó conocimiento de la causal.
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conocimiento del escrito y este puede: admitir la causa o negar la causa. En este último caso, se abre a
prueba en un plazo de 10 días y la Cámara resuelve sin recurso alguno.
Si se trata de recusación con expresión de causa sobre alguno de los integrantes de la Cámara, se integra
DD
con un juez de otra Cámara (sólo se puede recusar un solo juez de la cámara)
❖ Sin expresión de causa: art. 19. Se utiliza el término “sin expresión de causa” y no “sin causa”
porque en rigor de verdad, existe causa. Las partes pueden recusar sin expresión de causa:
• Al juez al entablar o contestar la demanda u oponer excepciones; dentro de los tres días de
notificado el llamamiento de autos para definitiva o el derecho de avocamiento
LA
• A uno de los miembros de la cámara y del TSJ dentro de los tres días de llegados los autos
ante el superior, de notificado el decreto a estudio o el de integración del tribunal
Entonces son varias las oportunidades. Si es un juez de primera instancia hay 3 oportunidades para
plantearla:
FI
✓ Con la demanda
✓ Con la contestación de la demanda o con el escrito de oposición de excepciones
✓ Dentro de los 3 días de notificado el decreto de autos
Si lo que se quiere es recusar un miembro de la cámara o del tsj las oportunidades son 2:
No se puede recusar sin expresión de causa en los incidentes ni en la etapa de ejecución de sentencia.
Excusación. Es el deber que tienen los jueces de apartarse de la causa cuando estén ante alguno de los
supuestos del art. 17. Esla contracara de la recusación. Todo juez que se hallare comprendido en alguna
de las causas de recusación, deberá excusarse, pero el interesado podrá exigir que siga conociendo, a
menos que la excusación sea motivada por interés en el pleito o por parentesco con alguno de los
litigantes
AHORA SI…
DEMANDA
Concepto. Es el acto jurídico formal que abre la instancia, cuyo contenido son las pretensiones del actor y
mediante el cual se ejerce o se materializa el poder de acción. El poder de acción es el poder de presentar
y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión postulando una decisión sobre su fundamento y en
su caso la ejecución de lo resuelto, en otras palabras, es solicitarle al juez la tutela sobre un derecho.
Siguiendo a Couture, la demanda es el acto jurídico por excelencia de iniciación del proceso.
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Es un acto procesal, en este sentido es un jurídico y por lo tanto voluntarios. A la vez, es un acto formal,
que debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por las leyes procesales.
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petición realizada por el actor ante el juez, dirigida contra una persona determinada que asume el
carácter de demandado, a fin de que se declare el derecho en el caso concreto de que se trata,
también determina el tipo de juicio, o sea la clase de procedimiento a seguir.
✓ Abre la instancia y a partir de su admisión, se cuenta el plazo para la perención de la instancia
DD
✓ Fija la competencia del juez
✓ Pone en ejercicio la jurisdicción
✓ Al integrarse con la contestación de la demanda, va a fijar la plataforma fáctica del juicio. Esta
plataforma es la fijará los limites en la actividad de los sujetos procesales en las etapas
posteriores. Así es que sobre los hechos fijados en ellas ha de versarla prueba, la discusión, la
LA
Requisitos de la demanda
FI
➢ Se debe constituir domicilio procesal dentro del radio (dentro delas 50 cuadras del tribunal). El
domicilio procesal es el que se constituye a los fines del proceso
➢ Se debe acreditar la personería cuando no se actúa por derecho propio o cuando actúa una
sociedad.
❖ Requisitos intrínsecos: son los que establece el art. 175. A través de sus incisos se pueden
identificar los elementos subjetivos (inc. 1 y 2), objetivos (inc. 3) y causales (inc 4) de la pretensión.
Ahora los vamos a analizar bien.
➢ Inc. 1: Datos del actor. Se debe consignar :
a) Nombre y documento del actor (o nombre de la empresa y CUIT). Esto es a los fines de
evitar homónimos y porque es esencial que el demandado sepa quién lo demanda para
de esta manera poder ejercer correctamente su derecho de defensa. Además la
sentencia hace cosa juzgada respecto de esa persona.
b) Domicilio real del actor: se debe expresar el domicilio real del actor, es decir el lugar
donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. No debe
confundirse con el domicilio procesal (es aquel que se constituye a los fines del
OM
es decir, debe ser determinada. Si se reclamase el pago de una suma de dinero, deberá
establecerse el monto pretendido, cuando ello fuese posible, inclusive respecto de esas
obligaciones cuyo monto depende del prudente arbitrio judicial, ejemplo: daño moral.
El objeto puede ser mediato (es el bien de vida que se pretende, por ejemplo, la condena de
daño moral) o inmediato (la resolución que se pretende que se dicte. Ej, una sentencia
declarativa)
.C
¿Por qué el Código me exige que sea determinado el objeto aún en los casos en que quede
sujeto al arbitrio del tribunal? Por tres razones:
✓ El principio de congruencia: el tribunal deberá tomar por base en la sentencia
la exposición de los hechos contenidos en los escritos de demanda y
DD
contestación o de ampliación, en su caso. Se trata de la correlación que debe
existir entre lo que dicta el juez y lo que pretenden las partes.
✓ El derecho de defensa_ porque la actitud del demandado (su estrategia
defensiva) puede variar según cuál sea el objeto de la demanda. Si es un
monto bajo, puede decidir allanarse, por ejemplo.
LA
El monto se puede ampliar o disminuir. La sentencia que se dicte hace cosa juzgada respecto
de ese objeto.
FI
➢ Inc 4: Elemento causal. La demanda debe expresar los hechos y el derecho en que se
funde la acción. Los hechos deben estar determinados porque el demandado debe conocer
por qué lo demandan. En materia de los hechos nuestro Código sigue la teoría de la
sustentación, que implica que los hechos deben estar determinados de manera clara,
circunstanciada y precisa. A diferencia de la teoría alemanda. ¿Por qué los hechos deben
estar determinados?
• Por el derecho de defensa: el demandado debe saber por qué lo demandaron para
poder elegir su estrategia defensiva, y además porque tiene la exigencia denegar
categóricamente cada uno de los hechos en la contestación
• Por el principio de congruencia: el juez no puede fallar fuera de los hechos
• Porque la sentencia que se dicte hace cosa juzgada respecto de esos hechos
Los derechos deben también estar expresados. En nuestro derecho rige el principio
“iura novit curia” (el juez conoce el derecho). El juez es soberano en la aplicación de las
normas
➢ Inc. 5: Se trata del petitorio. Es un resumen de los elementos de la pretensión. Debe ser
claro y preciso.
Requisitos adicionales:
• Junto con la demanda se debe solicitar la imposición de costas y honoraros. ¿Qué ocurre si no
solicito la imposición de las costas? Por el art. 327, el juez está obligado a determinarla, ya que
necesariamente el contenido de la sentencia debe pronunciarse sobre las costas y honorarios.
• Se debe introducir el caso federal: es la reserva que se hace de acudir a la CSJN para el caso de
que no se haga lugar a la demanda y se afecte algún derecho o garantía constitucional
EFECTOS DE LA DEMANDA
OM
EFECTOS SUSTANCIALES
EFECTOS PROCESALES.
Efectos sustanciales. Hay que distinguir los efectos sustanciales de la interposición de la demanda y los
efectos sustanciales de la demanda ya notificada. En el primer caso, se interrumpe la prescripción, aún
cuando la demanda sea defectuosa o interpuesta ante juez incompetente. En el segundo (cuando la
demanda ya fue notificada), se constituye al demandado en mora (en caso de que no haya mora
.C
automática) y se constituye al poseedor en poseedor de mala fe y por lo tanto lo obliga a restituir los frutos.
Efectos procesales. El principal efecto procesal es que la demanda abre la instancia y en consecuencia:
DD
✓ Comienza a correr el plazo para el computo de la perención de instancia
✓ Fija la plataforma fáctica dentro de la cual debe resolver el tribunal
✓ Implica la confesión de los hechos afirmados por el actor (tienen valor legal de antemano)- La
confesión judicial hace plena prueba
✓ Crea el estado de litis pendencia (cuando se cumple con la triple identidad)
LA
La demanda puede ser modificada en cualquiera de sus elementos (puede variar el aspecto subjetivo,
objetivo o causal) hasta la contestación de la demanda. El actor hasta la contestación de la demanda es
dueño de ella, puede variar cualquiera de los elementos de la pretensión.
FI
Oportunidad. El código de la Nación establece que el actor puede modificar la demanda hasta la
notificación de la misma. En cambio, el código de Córdoba es más defectuoso en ese sentido y establece
que el actor puede modificarla hasta la contestación de la demanda. Es un defecto ya que puede ocurrir
que el demandado conteste la primera sin todavía tener conocimiento de la modificación.
Respecto del monto de la demanda, se puede ampliar y disminuir, pero la oportunidad de hacerlo es hasta
el decreto de autos. A tener en cuenta: el actor al demandar tiene la carga de fijar el monto, pero muchas
veces ese monto no se puede establecer en el momento porque hay que esperar a tener los resultados de
las pruebas. En estos casos, lo que debe hacer, es establecer un “monto estimativo”. Luego, una vez que
se haya probado por una pericia por ejemplo, el actor podrá aumentarlo.
Decretos de auto es lo mismo que Citación de sentencia (el Código utiliza el ultimo termino). Se trata de la
bisagra entre que finaliza la actividad de las partes y comienza la etapa decisoria del juez.
Efectos del aumento de la demanda. Tiene un efecto netamente impositivo, porque se tienen que
completar los gastos judiciales originarios.
Introducción de hechos nuevos. Si después de los escritos de demanda y contestación ocurriere algún
hecho de influencia notoria en la decisión del pleito o hubiera llegado a noticia de las partes alguno anterior
de análoga importancia y del cual juren no haber tenido antes conocimiento, las partes podrán alegarlo
dentro de los tres primeros días de la apertura a prueba, articulándolo por escrito. El Código es claro, no
debe tratarse de cualquier hecho, sino que debe tener influencia notoria y las partes no deben haberlo
conocido. La oportunidad para introducirlo es dentro de los 3 días de abierta la apertura a prueba.
Si nos atenemos al art. 375, los hechos nuevos se pueden alegar tanto en primera como en segunda
instancia.
Técnicamente lo que se acumulan no son las “acciones” sino las pretensiones (ya que la acción es una
sola)
OM
La acumulación puede ser objetiva o subjetiva.
Acumulación objetiva: se da por ejemplo cuando en la demanda el actor pide cumplimiento del contrato
más daños y perjuicios. En la acumulación objetiva se deben cumplir con los siguientes requisitos:
.C
✓ Que las pretensiones no se excluyan entre sí (que no sean incompatibles)
Acumulación subjetiva: se trata del litis consorcio. Hay 3 clases de litis consorcio:
•
DD
Activo: varios actores
• Pasivo: varios demandados
• Mixto: varios actores y varios demandados
Todos sabemos que la demanda se presenta ante mesa de entrada, con una planilla, etc. El juez al recibir
la demanda debe controlar sus requisitos (los presupuestos procesales, principalmente la competencia).
Luego, puede tomar distintas actitudes:
FI
subsane el defecto de la demanda (o aclare algunos puntos), indicándole cuál es el defecto. Esto
se conoce como despacho saneador. No subsanados los defectos o no hechas las aclaraciones en
el plazo de 30 días, se operará el desistimiento de pleno derecho.
• Admitirla. Esta es la actitud más común. Una vez admitida, el tribunal citara de comparendo a la
pate demandada y posteriormente ordenara su traslado cuando se trate de un proceso
contencioso.
El juicio ordinario en Córdoba es el único que posee la particularidad de tener 2 plazos distintos en esta
materia:
✓ Plazo para comparecer ( 3 días) El plazo para el comparendo será de 3 días cuando la persona se
encontrare en el lugar del juicio. En caso contrario, el tribunal lo fijará atendiendo a la distancia y a
la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. En el Codigo de la Nacion, cada 200km se
agrega 1 día más al plazo
✓ Plazo para contestar la demanda (10 días)
Entonces, una vez admitida, se lo cita al demandado por 3 días para que comparezca. ¿A dónde se lo
debe notificar? La regla es que se lo debe notificar al domicilio real, salvo que haya un domicilio especial
pactado en un contrato anterior. ¿Quién debe notificar? Los abogados.
¿Cuál es el domicilio real? ARTICULO 73 del Codigo Civil y Comercial. ARTICULO 73.-Domicilio real. La
persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o
económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes
de dicha actividad.
En la práctica, el hecho de conocer el domicilio real de una persona para poder notificarlo genera una gran
inseguridad. Hay jurisprudencia que ha equiparado el domicilio real al domicilio electoral. Cuando no se lo
puede notificar al domicilio real (porque no se lo conoce en absoluto), el actor debe solicitar edictos. Esta
OM
solicitud se debe acompañar con un informe de secretaría electoral y el actor debe declarar, bajo
juramento, que ha intentado y/o agotado todos los medios para notificarlo y no lo ha podido lograrlo.
Art. 162- Procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se
ignore. En este último caso, la parte deberá manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las
gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar y , además, adjuntar
.C
certificado del Juzgado Federal – con competencia electoral- donde conste el ultimo domicilio registrado en
el padrón general.
dentro de la sede del tribunal la cédula la lleva los ujieres. Si el domicilio se encuentra
dentro de las 50 cuadras, la lleva el oficial notificador.
• Cedula ley
• COMPARECE. Y constituye domicilio dentro del radio del tribunal (dentro de las 50
cuadras). Puede comparecer por escrito, por diligencia o por escrito judicial. Se puede
comparecer sin patrocinio letrado
• NO COMPARECE. En este caso, a pedido de parte, y mediando resolución del tribunal, se
declara en rebeldía al demandado.
REBELDÍA.
OM
Procedencia. Será declarado rebelde:
.C
en el plazo otorgado.
4) La parte que revocando el poder que hubiere otorgado no compareciere por sí o por apoderado.
La rebeldía será declarada por decreto a pedido de parte, salvo disposición en contrario.
DD
Efectos de la rebeldía
Se debe distinguir:
▪ La rebeldía del rebelde citado por cedula: el rebelde puede comparecer en cualquier estado del
LA
proceso, pero debe tomar el proceso en el estado en que se encuentra, ya que el proceso como
consecuencia del principio de preclusión, no se retrotrae. Los efectos de la rebeldía repercuten en
las notificaciones. Al rebelde ÚNICAMENTE se le van a notificar por cédula dos resoluciones: la
declaración de rebeldía y la sentencia. El resto de las resoluciones quedan notificadas desde el
mismo día de su dictado.
FI
▪ La rebeldía del rebelde citado por edictos: al igual que el rebelde citado por cédula, puede
comparecer en cualquier estado del proceso, pero debe tomarlo en el estado en que se encuentra.
También aquí la rebeldía repercute en las notificaciones. Al rebelde citado por edicto únicamente se
le va a notificar la sentencia (se publica por edicto y por un día). En juicios declarativos respecto de
los cuales no puede promoverse otro sobre el mismo objeto:
✓ Se designará como representante al asesor letrado, quien podrá responde sin admitir ni
negar los hechos expuestos
✓ Si el rebelde compareciera luego de vencido el plazo de ofrecimiento de pruebas, podrá
pedir la apertura en segunda instancia
Algunos autores hablan de la “rebeldía involuntaria” que se da cuando el demandado no fue notificado o no
lo fue correctamente. El remedio legal para hacer valer la lesión al derecho de defensa es el incidente de
nulidad.
En caso de rebeldía del actor, el demandado podrá pedir medidas cautelares para asegurar el pago de las
costas.
1) SILENCIO: El artículo 192 establece que en la contestación, el demandado deberá confesar o negar
categóricamente los hechos afirmados en la demanda, bajo pena de que su silencio o respuestas
evasivas puedan ser tomadas como confesión. La negativa general no satisface tal exigencia.
También deberá reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados
que se le atribuyan y la recepción de las cartas u telegramas a él dirigidos que se acompañen, bajo
pena de tenerlos reconocidos o recibidos, según el caso.
Entonces, para determinar los efectos del silencio, hay que diferencias, los efectos del silencio en
OM
relación a los hechos y los efectos del silencio en relación a las cartas, documentos y telegramas.
En el primer caso, el articulo dice que se PODRÁN tomar como confesión, es decir hay una
presunción de veracidad y como tal deberá ser corroborada con el material probatorio. En el
segundo caso, el articulo dice que SERÁN tenidos como reconocidos o recibidos, es decir, el
silencio genera certeza, no hay que corroborar nada.
.C
2) ALLANARSE: el allanamiento es el sometimiento o sujeción del demandado a la pretensión del acto.
Muchas veces suele ser una estrategia procesal. El allanamiento no implica “darle la razón” al actor.
El allanamiento debe ser total e incondicionado y sólo puede versar sobre derechos disponibles (no
puede estar en juego el orden público)
DD
Oportunidad: el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior
a la sentencia. O sea, puede allanarse en cualquier momento hasta el decreto de autos, Una vez
que se realice el allanamiento, se va a dictar una resolución (generalmente por autos) que hace
cosa juzgada.
Respecto de quién debe pagar las costas en caso de allanamiento el Código nos dice: cuando al
LA
contestar el traslado la parte se hubiere allanado en forma real, incondicionada, oportuna, total y
efectiva, las costas se impondrán por su orden, a menos que mediare mora o fuere culpable de la
reclamación .Si además del allanamiento resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la
promoción del juicio, las costas se impondrán al actor.
FI
Las excepciones dilatorias tienen trámite de incidente, se sustancian por el trámite del juicio abreviado. Y
se resuelven por autor. Este auto es apelable.
El plazo para oponerlas es de 10 días y es un plazo fatal. Cuando se oponen no se contesta la demanda,
ya que son de previo y especial pronunciamiento.
OM
✓ Si es de litis pendencia, se archiva la segunda.
✓ Si es de defecto legal o falta de personería, se le da un plazo de 15 días al actor para
subsanar la falta de personería o defecto legal. Si no lo hace se tiene como desistida la
demanda, a pedido de parte.
.C
4) CONTESTAR LA DEMANDA. El art. 192 establece que en la contestación, el demandado deberá
confesar o negar categóricamente los hechos afirmados en la demanda bajo pena de que su silencio
o respuestas evasivas puedan ser tomadas como confesión. La negativa general no satisface tal
exigencia. Negar categóricamente significa negar específicamente cada hecho.
DD
Hay 2 tipos de negativa:
✓ Negativa simple: el demandado niega un hecho
✓ Negativa compleja: el demandado niega un hecho pero afirma que ocurrió de ora forma (o
sea, introduce un hecho afirmativo)
La doctrina procesal moderna, avalada por el TSJ, exige que el demandado no solo debe limitarse a negar
LA
sino que debe dar su propia versión de los hechos (esto esta vinculado con el deber de colaboración)
Junto con la contestación de la demanda se pueden oponer excepciones sustanciales, que no deben
confundirse con las excepciones dilatorias
FI
Cuestionan el contenido del poder de acción Cuestionan el ejercicio del poder de acción
No son taxativas Son taxativas (4)
Se resuelven en la sentencia, no tienen una Son de previo y especial pronunciamiento. Se
resolución autónoma resuelven como incidente.
5) RECONVENIR
Técnicamente es el acto jurídico por el cual el demandado aprovecha la acción iniciada en su contra
para interponer él una demanda ya sea en contra del actor o eventualmente en contra de terceros
(esto último no está permitido en el Código Procesal de la Nación, pero sí en el de Córdoba)
Esta actitud que puede asumir el demandado (reconvenir) es una posibilidad libre, una facultad, y no
un deber. Decimos que es una facultad ya que el demandado puede elegir también iniciar una
demanda autónoma en otro proceso.
En Cba, entonces, se puede reconvenir tanto al acto como a un tercero.
OM
pretensión inicial
▪ Identidad de trámite: que sea susceptible de ventilarse por el mismo trámite de la demanda
principal. La jurisprudencia mayoritaria ha admitido que cuando la pretensión que se va a
reconvenir tramita por un trámite más breve, el que reconviene está renunciando a ese
procedimiento breve para someterse a un procedimiento más largo (ya que el procedimiento
abreviado está en beneficio de él) Esto no puede pasar a la inversa.
▪
▪ .C
Requisitos en la nación para reconvenir al actor:
Identidad de competencia
Identidad de tramite
DD
▪ Identidad causal: las pretensiones deben versas sobre la misma causa.
▪ Identidad de tramite
▪ Identidad de competencia
LA
▪ Identidad causal
▪ Necesariamente se debe reconvenir al actor
Ejemplo: una estación de servicio inicia una demanda en contra de YPF porque YPF no le entrega el
combustible a tiempo. YPF reconviene diciendo que la estación se encontraba en mora, contra un tercero
FI
(garante). El garante es el que garantiza el cumplimiento fiel del contrato, YPF puede ir en contra de la
estación y en contra del garante (ambos son deudores solidarios)
Tramite de reconvención
El demandado deduce la reconvención y se le corre traslado al actor reconvenido para que en el periodo
de 10 días conteste la demanda. Éste puede asumir cualquier actitud menos reconvenir (en cambio,
cuando se reconviene a un tercero, este sí puede reconvenir)
Todas las etapas siguientes son comunes tanto para la acción principal como para la acción de
reconvención. Puede ocurrir que se admita las dos, se rechace las dos o que e admita una sola y otra no.
INTERVENCION DE TERCEROS
Se dice que el proceso es un método dialectico que está pensado o programado para dos partes. Hay un
polo pasivo y un polo activo. Puede ocurrir que dentro de cada polo haya varias personas, en ese caso hay
litis consorcio. Para que se pueda dar litis consorcio las acciones que se acumulan deben emanar del
mismo título o fundarse en la misma causal.
Es la situación que se presenta cuando durante el desarrollo de un proceso se incorpora sujetos diferentes
a las partes originarias para hacer valer o defender un derecho o interés propio, pero vinculado a la
pretensión deducida. La intervención de terceros entonces tiene lugar cuando, durante el desarrollo del
proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes
originarias a fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto de la
pretensión.
OM
ejecutada en su contra
.C
La clasificación de intervención de terceros que da el código es: intervención voluntaria o espontanea /
DD
intervención obligatoria o provocada
el actor y el demandado.
a) Intervención principal, agresiva o excluyente: en este supuesto el tercero que comparece ejerce un
derecho propio, autónomo, que es incompatible tanto con el derecho del actor como con el derecho
FI
del demandado. El Código de la Nación no regula este supuesto. Es inusual. Ejemplo: esi en un
juicio en el que las partes discuten acerca de la propiedad de una cosa, el tercero alega ser su
propietario
b) Intervención adhesiva, autónoma: acá el tercero ejerce un derecho que le es propio, autónomo,
pero se adhiere a uno de los 2 polos (pasivo o activo). La participación del tercero en el proceso
tiene por objeto hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes originarias, adhiriendo
a la calidad asumida por el otro litigante. Es el caso por ejemplo de un codeudor solidario
c) Intervención adhesiva simple: en este supuesto el tercero no tiene un derecho autónomo sino que
su derecho está subordinado a lo que se resuelve en el juicio. La sentencia que se dicte en el
proceso eventualmente puede afectarlo (por ej, el fiador), por eso es que puede intervenir para
colaborar. Su intervención no puede perjudicar a la parte con la que está colaborando, por eso se
trata de una intervención limitada. La actuación proceso de este tercero se encuentra limitada por la
conducta del litigante principal, pues si bien se halla autorizado para realizar toda case de actos
procesales, estos solo son eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el
interés de aquel
Art. 132.Intervencion voluntaria. En cualquier etapa o instancia del juicio, podrá intervenir, sin retrotraerse o
suspenderse el procedimiento quien:
Intervención obligada: Aquí el tercero no comparece voluntariamente, sino que es citado por el tribunal
para que comparezca al proceso. Puede ocurrir que esta citación sea a pedido de parte o de oficio.
El término “obligada” es incorrecto, porque el tercero no tiene la obligación de comparecer, sino que tiene
la carga de hacerlo.
El actor o el demandado cuando solicitan la intervención debe acreditar que la controversia con el tercero
OM
es común.
Debe ser solicitada por el actor en la demanda o por el demandado en la contestación de la demanda.
Cuando se solicita la intervención con la contestación de la demanda, se va a correr vista al actor para que
conteste (de esta manera se asegura la bilateralidad) El juez es quien resuelve si la admite o no,
.C
a) Denuncia de litis: tiene por finalidad asegurar la acción de regreso. Se lo va a citar al tercero contra
quien el demandado va a tener acción de regreso en caso de ser condenado en el juicio. El
DD
demandado es quien pide que se lo cite. Si el demandado no lo cita, el tercero no puede ejercer su
derecho de defensa, por lo tanto el demandado no tiene acción de regreso contra éste y no se le
pueden oponer los efectos de la cosa juzgada. Es muy común en las obligaciones solidarias.
b) Citación en garantía de la compañía de seguro: en este supuesto se cita a la compañía hasta que
se abra periodo a prueba, afines de que responde dentro de los términos de la poliza.La sentencia
hace cosa juzgada respecto de la compañía, una vez más, en los términos de la póliza.
LA
El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. En tal
caso debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador.
FI
Cosa juzgada
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él
También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
c) Llamamiento del tercero pretendiente: tiene lugar en el caso de que, denunciada por alguna de las
partes la existencia de un tercero que pretende un derecho sobre la cosa que es objeto del
proceso, se lo cita a este a fin de que haga valer su pretensión. Por ejemplo, entablada demanda
por cobro de un crédito, y teniendo el demandado conocimiento de que un tercero pretende para si
la titularidad de dicho crédito, puede solicitar la citación de ese tercero con el objeto de que quede
esclarecida la situación jurídica real. El demandado, aquí, esta pidiendo que se cite a tercero que
también pretende el mismo bien de vida que el actor, para de esta manera, asegurarse de pagar
correctamente a quien debe pagar.
d) Laudatio nominatio auctoris: este supuesto se da en el marco de una acción de reivindicación que
se inicia contra alguien que esta poseyendo la cosa. El demandado señala que el está poseyendo
la cosa en interés de un tercero, no directamente. Por lo tanto, el demandado se desvincula de la
causa.
OM
.C
DD
LA
FI
Una vez que se traba la litis, se abre el periodo a prueba. Se trata de una etapa trascendal en el proceso
por su gran importancia, ya que el resultado del juicio, en última instancia depende de la prueba; su
finalidad es acreditar la verdad o falsedad de los hechos afirmados en el juicio como fundamento de las
pretensiones o defensas. El resultado del proceso es la consecuencia de la acreditación o desacreditación
de los hechos.
Luis Muñoz Sabate, utilizó esta expresión para demostrar la importancia de la prueba en el proceso: “de
poco sirve estar en posesión de un derecho si luego no logro acreditar los hechos que constituyen la
OM
hipótesis legal de ese derecho”
Clariá Olmedo nos dice que la prueba es una manifestación del derecho de defensa.
Couture (se pronuncia Cutur) sintetiza toda la teoría general de la prueba en 5 preguntas
.C
2) ¿Qué se prueba? Aquí se estudia el objeto de la prueba
3) ¿Quién prueba? Acá se estudia la carga de la prueba
4) ¿Cómo se prueba? Acá se estudia el procedimiento probatorio
5) ¿Qué valor tiene la prueba? Aca se estudia el sistema de valoración de la prueba
DD
1-¿Qué es la prueba? En términos generales prueba viene de la voz latina “probus” que significa lo bueno,
lo honrado. Lo probado es lo que se corresponde con la realidad. Muchas veces el termino es utilizado
fuera del ámbito de derecho (trasciende las fronteras de derecho). Desde el punto de vista jurídico,
técnicamente “prueba” desde el estudio del derecho procesal civil es: la demostración, comprobación o
corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones afirmadas en el juicio. Hablamos de
LA
comprobar/corroborar porque los que tienen la carga de probar son las partes, ellas deben acreditar sus
pretensiones (el proceso civil es un proceso dispositivo) El juez corrobora en base a la prueba que las
partes dan en el proceso. Esta premisa colisiona con el art. 325, que le permite al juez, una vez que dicte
el decreto de autos, ordenar “medidas para mejor proveer”.
FI
Una vez concluida la causa, los tribunales podrán, para mejor proveer:
1) Decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para
2) Interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión.
4) Disponer que se amplíen o expliquen las declaraciones de los testigos y, en general, cualquiera otra
diligencia que estimen conducente y que no se halle prohibida por derecho.
Agregadas las medidas para mejor proveer, deberá correrse traslado a cada parte por tres días para que
meriten dicha prueba.
Se trata de una cuestión muy polémica. Velloso dice que las medidas para mejor proveer son
inconstitucionales porque suplen la negligencia de las partes. De todas maneras, una interpretación
armónica de las medidas para mejor proveer nos lleva a pensar que la facultad que tiene el juez es la de
“completar” la prueba. La prueba debe venir del expediente.
Con la prueba se busca el convencimiento del juez, es decir, que éste llegue a un cierto grado de
convicción
• Medios de prueba: se trata de vías o caminos con los que cuentan las partes para introducir
válidamente elementos de prueba al proceso. Hay dos clases de medios de prueba. Los
nominados, son aquellos que la ley establece y regula (testimonial, pericial); y los innominados (la
ley no los regula)
Art. 202. Otras pruebas admisibles (innominados). Cuando se ofreciere un medio de prueba idóneo
y pertinente no previsto de modo expreso por la ley, el tribunal establecerá la forma de
diligenciarlo, usando el procedimiento determinado para otras pruebas que fueren analógicamente
OM
aplicables.
• Elementos de prueba: son los datos del conocimiento que en principio se obtienen a partir de un
medio de prueba (decimos “en principio” porque puede ocurrir que de un medio de prueba no se
obtenga un elemento de prueba)
• Órgano de prueba: es el sujeto productor del elemento de prueba. El testigo, el perito, el
informante, etc. El juez es órgano de prueba en la inspección judicial.
2) ¿Qué se prueba?
.C
Art. 200. Libertad probatoria. Los interesados podrán producir prueba sobre todos los hechos que creyeran
DD
convenir a su derecho, hayan sido o no alegados.
En materia de objeto, en Cba rige el principio de libertad de objeto. Esto implica que el juez no puede
juzgar la pertinencia de la prueba sino hasta la sentencia. Antes no puede rechazarla excepto supuestos
excepcionales.
LA
¿Qué no se debe probar? Los hechos no controvertidos; los hechos notorios (que pertenecen a la cultura
general de una sociedad, por ej. quién es el presidente); las máximas de la experiencia (aquellos hechos
que suceden conforme al curso ordinario y común de las cosas); el derecho (no se prueba salvo que sea
FI
derecho extranjero y no se encuentre incluido en algún tratado, o que sea de difícil acceso; los hechos
presumidos por ley.
3) ¿Quién prueba?
Aquí dijimos se estudia la responsabilidad probatoria. Para Couture es el problema más complejo en
materia de prueba. Y es de mucha importancia ya que determinar la carga de la prueba es necesario
porque el resultado del juicio depende de ella.
• Teoría de las cargas dinámicas: es una teoría relativamente moderna. Se trata de una
flexibilización de las teorías clásicas de carga de la prueba. Sus principales expositores son
Peyrano y Chiappini. Esta teoría establece que quien tiene que probar es aquel que se encuentra
razonablemente en mejores condiciones de hacerlo. ¿Qué tipo de condiciones? Económicas,
técnicas, de conocimiento. Esta teoría es receptada por la jurisprudencia principalmente para los
juicios de mala praxis profesional.
OM
partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de
convicción que hagan a su defensa.
Este artículo, por su redacción, lejos de solucionar la inseguridad jurídica que se plantea, hace que
sigamos en ella. Esto es asi porque se limita a casos de responsabilidad civil (del tenor de la norma se
entiende eso). Y por establece que “si es juez lo considera pertinente DEBE”. ¿Es facultativo? ¿No lo
.C
es? Seguimos en la inseguridad jurídica.
Ley de defensa del consumidor promulgada en Abril del 2008, introduce cuestiones procesales y una
de ellas es la carga de la prueba. Establece en su art. 53 que quien debe probar es el proveedor ya
DD
que este se encuentra en mejores condiciones (Los proveedores deberán aportar al proceso todos los
elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio,
prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio) Sin
embargo, eso no significa que el consumidor no debe probar los hechos constitutivos de su pretensión.
Otras aclaraciones…
LA
En el juicio declarativo, el Código de Cba o dice nada. Pero siguiendo el art. 887 de nuestro Código
que dice que en caso de silencio los tribunales arbitraran la tramitación que deba observarse de
FI
acuerdo con el espíritu que le domina, LEYES ANALOGAS..” se recurre a la norma análoga que en
este caso sería el art. 377 de la Nacion.
CARGA DE LA PRUEBA
Art. 377. - Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido
o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer.
Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare
como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá investigar
su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio.
4) ¿CÓMO SE PRUEBA?
1) Apertura a prueba: en el juicio ordinario se abre a prueba por el plazo de 40 días (el plazo para
ofrecer y diligenciar la prueba es fatal, aunque en la práctica no lo sea. Es un plazo común, porque
corre para todas las partes al mismo tiempo. Empieza a correr a partir de que la última de las
partes es notificada) Excepcionalmente se puede abrir a prueba por el plazo de 60 días cuando
alguna delas parte fuera de otra provincia y hasta de100dias cuando se encuentre fuera del país.
En el juicio abreviado la prueba sabemos que se ofrece en la demanda y contestación.
Art. 199. Pronunciamiento sobre pertinencia. Únicamente en la sentencia podrá el tribunal pronunciarse
OM
sobre la pertinencia de los hechos alegados o de la prueba solicitada. En ningún caso se negara la
apertura a prueba, o el despacho de las diligencias probatorias, salvo que estuviesen prohibidas por la
ley o por su naturaleza fuesen manifiestamente inadmisibles o imposibles de producir.
2) Ofrecimiento de prueba: no hay forma sacramental para ofrecer prueba pero para algunos medios
el código establece que se debe cumplir con ciertos requisitos formales de admisibilidad. Por
.C
ejemplo en el caso del testigo debe dar el nombre y el domicilio.
Toda la prueba debe ofrecerse dentro del periodo probatorio, salvo algunas excepciones. Dentro de los
10 primeros días de abierta la causa a prueba en el juicio ordinario debe ofrecerse la prueba
DD
testimonial. Toda medida probatoria con excepción de la CONFESIONAL y DOCUMENTAL, debe ser
ofrecida, ordenada y practicada dentro del plazo de prueba. Ambas se pueden ofrecer hasta el decreto
de autos.
Una vez que se ofrece, el tribunal hace control de la temponareidad y de admisibilidad formal (que
además del tiempo cumpla con los requisitos formales de cada medio de prueba en particular) En Cba
LA
Del control de admisibilidad se puede derivar que el juez no la admita o que la admite y fije la hora-dia.
En el juicio ejecutivo el juez puede rechazar in limine, por resolución fundada, cualquier prueba:
En este tipo de juicios no rige la libertad probatoria, sino que la prueba es limitada y el juez juzga
sobre su pertinencia al momento en que la prueba se ofrece.
El TSJ marcó su criterio en el caso Pablo Jimenez contra Contatadei estableciendo que para que
haya negligencia probatoria tiene que haber un verdadero abandono, desidia (elemento subjetivo).
No alcanza con el elemento objetivo (la simple demora). Y en caso de duda, se debe estar a favor
de la prueba.
¿Cuándo ocurre? En los considerandos, en la sentencia es cuando el juez valora el grado de convicción de
la prueba.
OM
En cba rige por regla el sistema de la sana critica racional, salvo el caso de la prueba confesional (que
hace plena prueba) y de los instrumentos públicos, que también hacen plena prueba.
.C
Es un sistema que se caracteriza por una gran credibilidad al criterio de los jueces, y por estar
basado en la confianza hacia ellos.
✓ Sana critica racional: el juez al momento de valorar la prueba debe fundar su decisión a partir de
DD
los principios de la lógica, la experiencia y la ciencia del saber (psicología)
LA
FI
1- PRUEBA CONFESIONAL: es la declaración que realiza una de las partes en su propio perjuicio y
que beneficia a la contraria. Técnicamente para que sea confesión debe generar un perjuicio, sino
estamos ante una mera declaración; las partes son las que deben confesar y esa confesión debe
tener relevancia jurídica.
Se dice que la prueba confesional es la prueba más completa y concluyente porque hace plena
prueba- ¿qué más dirimente que eso?
OM
• Espontanea: se realiza en los escritos de juicio o en las audiencias. Ej,en la contestación de
la demanda
• Provocada/ absolución de posiciones: es la prueba confesional propiamente dicha. En ella
se pueden diferencias 2 sujetos. El ponente (el que ofreció la prueba confesional) El
absolvente (el sujeto pasivo, aquel que se va a pronuncia por sí y por no)
✓ Confesión extrajudicial: se practica fuera del pleito. La importancia práctica de esta confesión es la
.C
misma que la PRUEBA TESTIMONIAL. La confesión extrajudicial tiene el valor del medio de
prueba por el cual ingres al proceso. Ejemplo: que un testigo declare que efectivamente el señor
Julian Romero realizó confesó haber estado manejando alcoholizado. El juez la valorará según la
sana critica racional
DD
Art. 217. Confesión judicial. La confesión judicial puede hacerse en los escritos del pleito, en las audiencias
en la absolución de posiciones.
Efectos
LA
La prueba confesional se valora por el sistema de prueba tasada. La prueba confesional hace plena
prueba.
Art. 236. Valor de la confesión. La confesión judicial hace plena prueba contra el absolvente, a no ser que
acredite que ha sido el resultado de un error. Igual valor tienen las posiciones respecto del que las
FI
propuso.
Esto es importante. La confesión hace plena prueba respecto del absolvente (quien está confesando) pero
tambien del ponente (quien formula las posiciones)
¿Qué son las posiciones? Son proposiciones realizadas en sentido afirmativo que deben ser personales o
de conocimiento personal del absolvente. Se diferencian de las preguntas porque éstas se hacen al testigo
y son interrogativas. Las posiciones deben ser redactadas con claridad y precisión y de modo tal que el
absolvente se pronuncie por sí o por no. No se puede repetir la misma posición y el absolvente puede dar
todas las aclaraciones que considere pertinente.
Procedimiento probatorio
1. OFRECIMIENTO
Formalidad. El litigante que pidiere la absolución de posiciones deberá presentarla por escrito y se deberá
acompañar el pliego de posiciones en un sobre que se reserva en secretaria.
Todas las absoluciones de posiciones comienzan con un “para que jure como es cierto…” ejemplo:
Para que jure como es cierto que usted es titular del auto Fiat 1 patente JKL536
Para Que jure como es cierto que usted venia conduciendo en excesiva velocidad el día lunes 11 de julio a
las 22 hs por la calle Estrada y Trejo
El absolvente declara bajo promesa de decir la verdad. Si miente es plausible de ser sancionado por
litigante malicioso.
2. ORDEN DE RECEPCION
Aquí el juez realiza el control formal de admisibilidad. Controla que se cumpla con la temporaneidad y con
OM
los requisitos formales (pliego de posiciones)
3. DILIGENCIAMIENTO PREVIO
.C
El abogado notifica la audiencia de absolución de posicione (generalmente el que ofreció la prueba) Como
toda audiencia debe ser notificada con no menos de 3 días de antelación. Es importante aclarar que en
ese plazo no se computa el día que le llega la cédula ni el día de la audiencia.
DD
En la cedula que notifica se debe transcribir literalmente el art. 222
Art. 222. Citación del absolvente. Apercibimiento. El que hubiere de declarar deberá ser notificado de la
audiencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa podrá ser tenido por
confeso en la sentencia. La conminación de esta sanción será transcripta en la cedula de notificación.
LA
Estamos entonces ante una confesión ficta cuando se cita a alguien para absolver posiciones y no
comparece. Esa es la conminación que prevé el Código.
¿A dónde va dirigida la cédula? El art.144 inc 3 nos dice que la citación a la audiencia de absolución de
FI
posiciones debe ser notificada al domicilio real, cuando la parte no intervenga personalmente en el juicio,
es decir cuando se actúa con representante. Pero si no se actúa con representante debe ser notificada al
domicilio constituido.
comienzan a formular las mismas. Se pueden formular nuevas posiciones. El absolvente responderá por sí
mismo y de palabra en la audiencia y podrá consultar apuntes o notas cuando a juicio del tribunal sea
necesario para auxiliar la memoria, pero de ningún modo podrá valerse de consejos ni de borrador alguno
de respuestas. Las contestaciones serán afirmativas o negativas, pudiendo el absolvente dar sobre ellas
las explicaciones que creyere necesarias. Los litigantes podrán asistir a la absolución de posiciones. El
tribunal puede formular preguntas para aclarar algunas posiciones (El Código prevé esto)
Cuando se trata de personas jurídicas, ésta podrá oponerse, dentro del quinto día de notificada la
audiencia, a que absuelva posiciones el representante legal, siempre que:
• Alegue que aquel no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos
• Indique, en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones (éste debe
firmar el escrito)
• Deje constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia
Si el absolvente manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la parte
que representa.
Cuando se trata de funcionarios públicos, éstos no están obligados a absolver posiciones. En tal caso, el
tribunal de oficio o a petición de parte solicitará los informes que se juzguen necesarios, a las oficinas o
empleados de la administración a quienes conciernan los hechos, los que cumplirán las órdenes judiciales
en el plazo que se les señale, bajo apercibimiento de dar por confesa a la administración.
4. INCORPORACION DEFINITIVA
OM
De la absolución de posiciones se labrará un acta en la que se consignaran las respuestas respetando, en
lo posible, el lenguaje del absolvente. El acta deberá ser suscripta, previa lectura, por los que hubieren
intervenido, con constancia de las agregaciones o correcciones que se hicieran.
PRUEBA DOCUMENTAL
.C
Documento es todo objeto susceptible de contener una representación del pensamiento. Por ej. un
contrato, plato, fotografía.
DD
Hay dos grandes clases de documentos:
• Instrumentos públicos: son aquellos labrados por un funcionario público que se caracterizan por
hacer plena fe has tanto sean declarados falsos. Hacen plena fe respecto de:
✓ Su fecha (hacen fecha cierta)
✓ Que el acto se realizo
LA
✓ De todo aquello que el funcionario público ha podido constatar personalmente (lo que percibió por
sus sentidos)
• Instrumentos privados: el valor que tienen los instrumentos privados puede ser presuncial, pero no
hacen plena prueba como los instrumentos públicos. Cuando es reconocido por quien emana, en
ese caso el instrumento privado tiene valor probatorio, se equipara al instrumento público. EL
FI
1. OFRECIMIENTO
Temporaneidad: el documento como regla general se ofrece junto con la demanda y la contestación de la
demanda.
Art. 182.El actor deberá acompañar en la demanda los documento de que haya valerse. Si no los tuviese,
los designará con la mayor precisión posible, expresando su contenido y el lugar en que se encuentren,
bajo pena de abonar, si los presentara después, las cosas causadas por la presentación tardía.
Art. 241. Ofrecimiento. Luego de las oportunidades previstas en los art. 182 y 192 podrá ofrecerse
documentos de acuerdo con las siguientes reglas:
1) En primera instancia mientras no se hubiere dictado sentencia, pero si lo fuesen luego de haberse
llamado los autos no serán admitidos, salvo que sean de fecha posterior o que llevando fecha
anterior se exprese bajo juramento, o en su caso, afirmación de no haberlos conocido o podido
obtener oportunamente
2) En segunda instancia hasta el llamamiento de autos, en las condiciones del inciso anterior.
Entonces, además de las primeras dos oportunidades (demanda y contestación de la demanda) las partes
pueden ofrecer documentos hasta el decreto de autos y hasta incluso después del decreto de autos. En el
primer caso, no hay ninguna condición de admisibilidad, pero que se lo presenta tiene como sanción las
cosas por presentación tardía (a pedido de parte), aunque en la práctica no es común que al tribunal las
aplique. En el segundo caso, cuando se ofrecen con posterioridad al decreto de autos, hay condición de
admisibilidad es que sean documentos de fecha anterior o posterior pero declarando bajo juramento que
no se tenía conocimiento respecto de ellos o que era imposible acceder a él antes. No hay sanción porque
son casos excepcionales.
¿Qué ocurre con los documentos de terceros? Para que tenga valor tiene que ser reconocido por quien
OM
emana. Ingresa al proceso a través de la prueba testimonial. El limite temporal es el de la prueba
testimonial, se ofrece dentro de los 10 días de abierta la causa a prueba. El tercero que reconoce el
documento es un testigo.
Formalidad. ¿Cómo se ofrece un documento? Se ofrece por escrito, indicando cuál es el documento y
describiéndolo. Generalmente el documento si es importante se va a reservan en Secretaria del tribunal
.C
(siempre que no se necesite, claro) y al expediente se le agrega una copia. Si, en cambio, el documento se
necesita el tribunal lo compulsa (controla) con la copia para verificar que son similares y el actor puede
llevarse el original.
DD
Hay que diferenciar el ofrecimiento de la exhibición de la prueba documental. En el ofrecimiento la parte
tiene el documento y lo ofrece. En la exhibición de prueba documental el documento lo tiene la contraparte
o un tercero. Si la parte no exhibe la documento genera una presunción en su contra, si de los elementos
del juicio surge que efectivamente el documento existe y lo tiene. Cuando el documento es de un tercero
éste puede negarse si le genera un perjuicio y si fuera de su exclusiva propiedad.
LA
2. ORDEN DE RECEPCION
El tribunal controla el documento y si lo admite, dicta un decreto para que se corra traslado del documento
por 6 días. Si el documento se acompañó con la demanda, se corre traslado por 10 días (es el plazo para
contestar la demanda)
FI
3. DILIGENCIAMIENTO PREVIO
El abogado notifica el documento por cédula y acompaña con la copia del documento. ¿Qué actitudes
puede asumir la parte a la que se le corre traslado del documento?
La contraparte también puede indicar documentos para el cotejo y a pedido de parte o porque lo solicite el
perito oficial se podrá formar un cuerpo de escritura.
OM
4. INCORPORACION DEFINITIVA. El documento se incorpora definitivamente al expediente cuando
vence el plazo para impugnar el documento o cuando se impugnó y ya se resolvió la impugnación
PRUEBA TESTIMONIAL
Es la declaración que realiza un tercero, ajeno al pleito, sobre hechos pasados que ha percibido a través
juramento.
.C
de sus sentidos. Históricamente era de las pruebas más importantes por el valor que tenía la palabra y el
❖ Cuando la declaración implique revelar un secreto amparado por ley ( secreto profesional,
militar, científico, de confesión, artístico o industrial), ej secreto bancario.
➢ Deber de decir la verdad: si el testigo no dice la verdad puede ser condenado por el delito de falso
testimonio, que tiene una pena privativa de la libertad de hasta tres años. Este delito se puede
cometer por acción o por omisión (callar la verdad)
1. OFRECIMIENTO
Temporaneidad: ¿Cuándo se ofrece? Dentro de los 10 días de abierta la causa a prueba (en el juicio
ordinario). En el juicio abreviado toda la prueba se ofrece con la demanda y con la contestación.
El art. 212 dice “dentro de los 5 días en los demás casos” Esto es un error que tiene el código, ya que
quedo del código viejo cuando no existía el juicio abreviado. Esa parte del artículo se tiene por no escrito.
Formalidad. ¿Cómo se ofrece? Se ofrece por escrito, en el que se debe indicar el nombre y domicilio del
testigo. Cuando no se conoce el nombre se puede indicar datos para individualizarlo. Ej. Gerente de la
sucursal X. Se debe ofrecer el domicilio real, pero si la parte no lo sabe puede indicar el lugar donde
trabaja.
Art. 284. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos deberán presentar una lista expresando
nombre y domicilio. Si se ignora el domicilio, se indicara el lugar donde trabajan. Cuando por las
circunstancias del caso fuere imposible conocer alguno de esos datos basta que se indiquen los
necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. Solo se
podrán examinar los testigos que hayan sido propuestos en la forma prevista por este artículo.
No hay límite de testigos en el juicio ordinario. En el juicio abreviado no se pueden ofrecer más de 5
OM
testigos salvo que sean testigos tumentales (para reconocer prueba documental). Hay jueces que han
rechazado la presentación de muchos testigos diciendo que hay abuso de derecho ya que se desvirtúa el
principio de la buena fe y de la economía procesal. Entonces, a esa falta de existencia de límite alguno
debe interpretarse que se debe tratar de una cantidad razonable de testigos.
.C
confesional) excepto que se trate de testigos que residen fuera de la sede o asiento del tribunal o en el
caso de los funcionario públicos. Ese pliego se le notifica a la parte contraria quien dentro de los tres días
puede:
DD
✓ Oponerse a alguna pregunta
✓ Acompañar su propio interrogatorio e indicar quién va a estar a cargo del diligenciamiento
Cuando se trate de testigos que se encuentran fuera del asiento o sede del tribunal pero dentro de la
Provincia, las partes podrán pedir que éstos comparezcan ante el tribunal de la causa, ofreciendo
satisfacer los gastos de traslado, los cuales podrán ser incluidos en la planilla de costas.
LA
¿Cuál es la venta de acompañar pliego? Que cuando la parte que ofreció el testigo no concurriera a la
audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se le dará por desistido de aquel sin
recurso alguno, a pedido de la parte contraria, salvo que esta requiera que la declaración sea
recepcionada. En este caso, formulara las preguntas que considere pertinentes, por intermedio del tribunal.
FI
2. ORDEN DE RECEPCION
Aquí el tribunal controla la temporaneidad y la formalidad de la prueba testimonial. Si admite al testigo fija
audiencia para receptar la declaración testimonial.
3. DILIGENCIAMIENTO PREVIO
Se notifica la audiencia (con 3 días de antelación como toda audiencia) a la contraparte. En la cedula de
notificación se debe transcribir el art. 287, que es la conminación en caso de inasistencia del testigo.
287. Inasistencia del testigo. El testigo que siendo citado en debida forma no compareciera a declarar, sin
acreditar justa causa, podrá ser conducido por la fuerza pública y mantenido en arresto hasta tomársele
declaración.
4. INCORPORACION DEFINITIVA
Se materializa con la audiencia. Lo primero que se hace es tomarle juramento de ley y advertirle sobre el
delito de falso testimonio. Luego, se lo interroga por las generalas de la ley.
OM
Art. 298. Generalas de la ley. El interrogatorio comenzara con las siguientes preguntas:
1) Nombre, tipo y número de documento de identidad, edad, estado, profesión y domicilio (de esta
manera se lo individualiza)
2) Si es cónyuge o pariente de alguno de los litigantes y en qué grado
3) Si es acreedor, deudor o tiene otra relación de interés o dependencia con alguno de ellos
4) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito y otro semejante
.C
5) Si es amigo íntimo o enemigo manifiesto de los litigantes.
El hecho de que el testigo se encuentre incluido dentro de las generalas de la ley no implica que no se lo
va a interrogar.
DD
Luego de ser interrogado por las generalas de la ley se lo comienza a interrogar con preguntas que deben
ser claras, precisas, no pueden ser abusivas u ofensivas, no pueden ser sugestivas y que deben versar
sobre un solo hecho.
El testigo debe dar RAZON DE SUS DICHOS, o sea, justificar lo que dice. ¿Cómo llegó a ese
LA
conocimiento?
Una vez que finaliza la audiencia, se labra un acta que firman las partes y el tribunal. De ese acta se hacen
copias, una queda en el expediente, otra se quedan las partes y otra se la queda el testigo.
FI
El incidente para impugnar la idoneidad del testigo se encuentra previsto en el art. 314.
Art, 314. Idoneidad de los testigos. Hasta cinco días de recibida la declaración, las partes podrán impugnar
la idoneidad de los testigos, alegando y ofreciendo prueba por vía incidental sobre los hechos relativos a la
misma. El tribunal apreciara, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia
definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.
En realidad, los alegatos son los actos procesales por excelencia para impugnar la prueba, dentro de ellas,
la testimonial. ¿Entonces cuál es la utilidad del art. 314? Sirve para el caso de que el testigo mienta en las
generalas de la ley, entonces el incidente le demuestra al juez que el testigo no está dotado de parcialidad.
Pero el valor convictivo del testigo se demuestra en los alegatos.
PRUEBA PERICIAL
Se recurre a ella cuando para resolver la causa se requieren conocimientos científicos (pericia medica),
técnicos (pericia mecánica), artísticos (valorización de un cuadro) o prácticos (para una tasación) que se
supone que el juez no posee. Se entiende que el juez a la hora de resolver no entiende de todas las
cuestiones o materiales. Es idóneo en derecho pero no se le puede exigir que sepa de medicina,
mecánica, etc.
❖ Pericias voluntarias (las partes son quienes deciden que se practique una pericia)
❖ Pericias impuestas por la ley (ej. para la declaración de demencia)
Clasificación de peritos
❖ Perito oficial: es un perito imparcial. Está en una lista que realiza todos los años el tsj y por
lo general tiene título habilitante. Son recusables por las mismas causales que los jueces.
OM
Los honorarios del perito oficial los paga el condenado a pagar costas. Realiza el informe
oficial
❖ Perito de control: es parcial. No está en ninguna lista y tampoco es necesario que tenga
título habilitante. No son recusables porque son perito de parte. Cada parte le paga a su
perito de control. Apoya o discrepa el informe oficial
1. OFRECIMIENTO
.C
Temporaneidad: se ofrece dentro del periodo probatorio. Puede ser ofrecida por las partes ola puede
ordenar el juez de oficio
DD
Formalidad: se debe indicar al menos un punto de pericia, o sea, aquello sobre lo cual se pretende que
informe el perito. Ej. qué grado de incapacidad tiene la parte demandado? El Código dice:
Iniciativa. El dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitase o el tribunal lo
creyera necesario. Cuando el dictamen fuese ordenado a solicitud de parte, ésta, en el acto de requerirlo,
deberá determinar los hechos a que deba contraerse bajo pena de inadmisibilidad.
LA
2. ORDEN DE RECEPCION
El juez controla que se cumpla con la temporaneidad y con el requisito de admisibilidad (que se indique
punto de la pericia) y fija hora y día de la audiencia a los fines de la designación del perito oficial.
FI
3. DILIGENCIAMIENTO PREVIO
Se notifica la audiencia a las partes. Por más que el Código prevea la posibilidad que las partes de común
acuerdo decidan el perito oficial, esto no es común en la práctica.
Nombramiento. Número
ARTÍCULO 261.- El tribunal nombrará un perito, salvo que considere indispensable que sean más. A esos
efectos citará a las partes a una audiencia, oportunidad en que éstas propondrán, de común acuerdo, la
persona a designar. Si no concurrieren todas las partes o no se lograse acuerdo, el tribunal hará el
nombramiento de oficio, por sorteo.
La importancia de esta audiencia es que es el momento procesal oportuno para ampliar los puntos de
pericia.
Ampliación de pericia
ARTÍCULO 264.- En la audiencia prevista en el art. 261, el tribunal y quienes hayan concurrido al acto
podrán proponer nuevos puntos de pericia.
Luego de esta audiencia el tribunal designa al perito y se lo notifica fijándole hora y fecha para que acepte
el cargo y para que presente el informe pericial. El perito esta obligado a aceptar el cargo salvo justa
causa.
Plazos
ARTÍCULO 265.- En el mismo acto en que los peritos sean nombrados, el tribunal fijará el plazo en que
deberán aceptar el cargo y aquél en que habrán de entregar el dictamen, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 276.
OM
Aceptación y juramento
ARTÍCULO 266.- Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento dentro del plazo fijado por el tribunal
En el mismo acto, si fuere un solo perito, deberá indicar lugar, día y hora en que se iniciarán las
diligencias, lo que se notificará a las partes.
Si los peritos fueren varios, una vez aceptado el cargo, el tribunal los citará dentro del tercer día, a una
.C
audiencia para que acuerden el lugar, día y hora en que se iniciarán las diligencias.
El código dice “dentro de los 3 días de vencido el plazo que tiene el perito oficial para aceptar el cargo” En
LA
la práctica es muy difícil saber cuándo le llego la cédula al perito oficial, por lo tanto, se suele ofrecer el
perito de control antes de ese plazo.
a) Momento practico: son aquellas diligencias o actos periciales a los cuales pueden asistir el perito
oficial, el perito de control y las partes. Ej, en una pericia medica cuando se examina a la persona
lesionada
b) Momento teórico: se denomina deliberación. Consiste en el estudio del material recolectado en las
diligencias periciales y la realización del informe. No pueden asistir las partes, pero si los peritos
oficiales y de control.
4. INCORPORACION DEFINITIVA
Se incorpora el dictamen pericial al expediente y el tribunal dicta un decreto que dice “agréguese dictamen
pericial con noticia! Ese decreto se le debe notificar a las partes con el dictamen adjuntado.
Dentro de los 5 días de notificada la parte, los peritos de control pueden presentar el dictamen pericial de
parte, los cuales pueden apoyar o discrepar al informe pericial oficial.
¿Qué pueden hacer las partes una vez que se les notifica el agregue con noticia? Hay que diferenciar:
• Desde el punto de vista formal, se puede atacar cuestiones de omisión o de claridad. Ej. Solicito al
perito oficial que se pronuncie sobre el punto 8 de la pericia.
• Desde el punto de vista sustancial, es decir, lo que hace al valor convictivo de la pericia, se va a
impugnar en los alegatos.
La pericia se debe valorar a través de la regla de la sana crítica racional. Los jueces no pueden apartarse
livianamente de la pericia oficial. Para hacerlo deben dar sus fundamentos y motivos.
OM
.C
DD
LA
FI
Es el medio de prueba que se utiliza para la aportación de hechos o actos que se encuentran
en documentación, archivos, registros informáticos.
La información que se quiere aportar debe estar plasmada en un soporte o respaldo (registro, archivo,
OM
legajo, expediente) y esa es su diferencia con la prueba testimonial que surge el conocimiento a través de
la utilización de los sentidos.
Los sujetos que intervienen son: quien ofrece la prueba (el oferente) y el sujeto pasivo de la prueba, quien
eventualmente puede impugnar la prueba. También el informante. Este último puede ser:
- Entidades publicas
- .C
Cualquier poder del estado
- Entidades privadas
TRAMITE:
A) OFRECIMIENTO
FI
Forma: indicar por escrito y de manera clara y precisa los hechos sobre los que va a recaer el informe.
B) ORDEN DE RECEPCION
C) DILIGENCIAMIENTO
La resolución debe estar notificada a la parte contraria. Se lleva a cabo a través de oficios y debe contener:
(fecha, el tribunal, domicilio, transcribir la resolución que lo ordena, se debe trascribir el art 320 y 321 y la
firma del oficio que generalmente lo hace el abogado pero cuando va dirigido al Estado lo realiza el juez.
ARTICULO 320.- LOS informes deberán ser contestados dentro del plazo de diez días, salvo que el
tribunal determine otro, conforme a la naturaleza del juicio o a circunstancias especiales.
Si por razones atendibles, el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo fijado, se deberá
solicitar al tribunal su ampliación, antes del vencimiento, con indicación de las causas que la motivan.
Retardo injustificado.
ARTICULO 321.- SI el tribunal advirtiere que determinada repartición pública, sin causa justificada, no
cumple el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en conocimiento del
Ministerio de Gobierno, a los efectos que corresponda, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.
OM
A los escribanos y entidades privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente, se les
impondrá una multa a favor de la parte que ofreció la prueba, de hasta diez jus por cada día de retardo. La
resolución que lo decida podrá ser impugnada por medio de los recursos previstos por este Código,
debiendo tramitarse en expediente separado.
.C
Atribuciones de los letrados patrocinantes.
ARTICULO 322.- CUANDO interviniere letrado, apoderado o patrocinante, los pedidos de informes,
expedientes, copias autenticadas y certificados ordenados en el juicio serán requeridos por medio de
DD
oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél, con transcripción de la resolución que los ordene y del
art. 320. Deberá, en su caso, consignarse la prevención que establece el último párrafo del artículo
anterior.
Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la secretaría
con transcripción o copia del oficio. El tribunal inmediatamente de recibido deberá agregarlo en el
LA
El litigante es quien lleva el oficio. En la practica, cuando se ofrece prueba informativa, se indica quien va a
estar encargado del diligenciamiento previo.
El informante debe recibir el oficio, firmarlo e indicar la fecha de recepción. El abogado se queda con una
copia.
El informante tiene diez días para responder. Como regla, no puede negarse a responder. Ese plazo de
diez días puede ampliarse (art. 320)
Negativa de informar: en principio no puede. Salvo justa causa de reserva o que implique revelar un
secreto.
En el caso de las privadas, se solicita que se libre un nuevo oficio con las sanciones que corresponden
(oficio reiteratorio). Cuando se trata de entidades públicas se pasan los antecedentes al Ministerio de
Gobierno.
INCORPORACION DEFINITIVA
Ocurre cuando se agrega el informe al expediente. Se notifica a las partes. Dentro de los 5 días las partes
pueden realizar ataques de carácter formal (ej pueden pedir ampliación, aclaración, etc). También se
puede impugnar por falsedad dentro de los 5 días de que se notifica el agréguese (falsedad del informe o
falsedad del soporte)
INSPECCION JUDICIAL
Es la constatación que realiza el juez de manera directa respecto de personas, cosas o lugares. Antes
OM
llamada inspección ocular, porque se limitaba al sentido de la vista.
Es el único medio de prueba directo, porque el juez toma contacto directo con la prueba; es el juez quien
debe trasladarse al determinado lugar donde se encuentra la cosa o persona para poder tomar
conocimiento propio (principio inmediación).
Ofrecimiento: Este medio de prueba puede ser ordenado de oficio (como medida de mejor proveer) o a
.C
pedido de parte (dentro del periodo de prueba). El juez debe disponer que juntar con la prueba de
inspección, lo acompañe un perito y así se va a producir simultáneamente una prueba pericial.
DD
El juez va acompañado de un secretario, quien dara fe de los hechos, cosas, o personas.
Orden de recepción: El juez determina el día que se va a realizar la inspección judicial y se notifica a las
LA
partes
FI
Incorporación al proceso: de todo lo sucedido se labra un acta, la cual debe ser firmada por el
juez, secretario y todos los intervinientes.
Valoración de la prueba: por la sana crítica racional. Antiguamente era prueba tasada, porque hacia
plena prueba.
PRUEBA PRESUNCIAL
OM
rastro).
Tipos de presunciones:
• Presunciones legales: van a tener el valor que les asigne la legislación de fondo. Pueden ser
iutis tantum, o iuris et de iuris
• Presunciones judiciales: el valor va a depender del número, la gravedad o la conexión con el
.C
hecho que se pretende averiguar, sean capaces de producir un conocimiento.
ARTICULO 315.- LAS presunciones legales tienen el valor probatorio que la ley de fondo les reconoce.
DD
Judiciales.
ARTICULO 316.- LAS presunciones judiciales hacen prueba solamente cuando por su gravedad,
número y conexión con el hecho que trata de averiguarse, sean capaces de producir el convencimiento
sobre su existencia de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional.
LA
La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento
de convicción corroborado en las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.
Alegatos: es el escrito por el cual las partes examinan la prueba rendida en relación con los hechos
afirmados en demanda y contestación para demostrar la exactitud o inexactitud de los mismos. Son
escritos de conclusion. Son una especie de sentencia, totalmente subjetiva, que realizan cada una
de las partes. Tienen un contenido netamente subjetivo.
Art. 505. Vencido el periodo probatorio y agregadas a los autos las que se hubieren producido, se
OM
correrá traslado por 6 dias sucesivamente a cada litigante para que alegue de bien probado,
reservándose los escritos en secretaria hasta el decreto de autos.
¿Qué significa “para que las partes aleguen de bien probado”? es un término poco feliz ya que el
alegato no se circunscribe únicamente a la prueba, sino que también puede existir alegatos cuando
no hubo pruebas, cuando se trató de cuestiones de puro derecho.
.C
Art. 497- Cuestiones de puro derecho. Contestada la demanda o la reconvención, si no procediere
la apertura a prueba, se correrá traslado a cada uno por 6 dias para que aleguen sobre el merito de
la causa.
DD
Naturaleza jurídica del alegato. Algunos dicen que se trata de una mera facultad y otros de una
carga procesal. Es correcto adherir a esta última posición ya que alegar te ubica en un mejor
posicionamiento que no alegar.
Tramite
En el juicio ordinario los alegatos deben presentarse en un plazo de 6 días (plazo no fatal) y se dan
“por su orden” (o sea, primero alega el actor, se reserva en secretaria, luego alega el demandado,
En el juicio ejecutivo hay alegatos siempre que haya habido prueba. Las partes tienen un plazo de
5 días para alegar (plazo no fatal)
Alegatos tardíos
3) Cuando se hubiese producido prueba en segunda instancia. Las partes tienen 6 dias para
alegar sobre esa prueba.
4) Rebeldía. Permite prueba en segunda instancia (agregado)
2- Vencido el periodo para alegar, hayan alegado las partes o usado el decaimiento del derecho, a
pedido de partes se dicta DECRETO DE AUTOS. Es una resolución. ¿Qué consecuencias
procesales genera? En términos generales, la causa sale de la órbita de las partes y pasa al ámbito
del tribunal para que decida.
a) Una vez agregada la cedula que notifica el decreto de autos, comienza a correr el plazo que
OM
tiene el juez para dictar sentencia. En el juicio ordinario son 60 días (plazo fatal). En el
ejecutivo y abreviado son 20 días (se puede reducir a la mitad cuando no hayan
pretensiones controvertidas)
b) Hasta el decreto de autos se puede ampliar o disminuir el monto de la demanda.
c) Dentro de 3 días de notificado el decreto de autos las partes pueden recusar al juez sin
expresión de causa.
d) Hasta el decreto de autos se puede ofrecer prueba confesional
.C
e) Hasta el decreto de autos se puede ofrecer prueba documental (requisito de admisibilidad)
f) En principio cesa la carga de las partes para instar la causa. No hay perención de instancia
g) Cesa la carga de las partes de comparecer martes y viernes a notificarse a la oficina
DD
Medidas para mejor proveer (art. 325)
Se trata de pruebas de oficio que ordena el tribunal luego de dictado el decreto de autos y antes de
dictar sentencia. Para “mejor proveer” significa “para resolver mejor”. Si nos atenemos a la
literalidad de la norma, se puede entender que el juez tiene la facultad de ordenar cualquier medio
de prueba con tal de no ser contraria al derecho. Esa es la limitación legal: que no sea contraria al
LA
derecho. La jurisprudencia y la doctrina le dan otros límites que varían según estemos ante la
teoría del garantismo o ante la teoría del activismo. Un gran exponente de la primera corriente es
Velloso; quien dice que las medidas para mejor proveer suplen la negligencia de las partes, violan
el debido proceso, el principio dispositivo. Del otro lado, o sea desde la corriente del activismo,
encontramos a Peyriano, que concibe al juez como un verdadero director del proceso.
FI
El profesor dice que las medidas para mejor proveer se podrían aplicar siempre que la fuente de
prueba surja del expediente, que el juez en abstracto no sepa a quien va a favoreces y siempre que
no se supla la negligencia de las partes.
Las medidas para mejor proveer son excepcionales y se utilizan con carácter restrictivo o limitado.
El juez lar ordena para superar un estado de duda o complementar su conocimiento. Se pueden
ordenar antes del dictado de la sentencia (se suspenden los plazos para dictar sentencia, NO se
interrumpen)
Una vez concluida la causa, los tribunales podrán, para mejor proveer: (art. 325)
1) Decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para
esclarecer el derecho de los litigantes.
2) Interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión.
4) Disponer que se amplíen o expliquen las declaraciones de los testigos y, en general, cualquiera
otra diligencia que estimen conducente y que no se halle prohibida por derecho.
Agregadas las medidas para mejor proveer, deberá correrse traslado a cada parte por tres días
para que merite dicha prueba.
Este artículo establece una enumeración enunciativa, no taxativa. Se podrá ordenar toda medida
que el juez considere conducente con tal de que no esté prohibida por el derecho (libertado
probatoria)
Sentencia
OM
Es el acto jurídico que pone fin al proceso en su etapa de conocimiento resolviendo el fundamento
de las pretensiones o defensas hechas valer por las partes en el juicio. Es el modo normal de
terminación de proceso. Para Couture, es un acto jurídico de resolución.
La sentencia debe tener fundamentación lógica y legal, bajo pena de nulidad. La sentencia debe
respetar el principio de congruencia, que sabemos es la identidad o correlación que debe existir
entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por el juez.
• .C
Este principio de congruencia se manifiesta en 3 puntos de vista:
Subjetivo: la sentencia debe recaer sobre todos los sujetos que intervienen en la causa
DD
• Objetivo: la sentencia debe recaer sobre las pretensiones o defensas introducidas por las
partes. El juez no debe fallar:
c) Incongruencia por citra petita: cuando el juez no se pronuncia sobre TODAS las cuestiones
introducidas por las partes.
FI
• Causal: la sentencia debe recaer sobre los hechos que introdujeron las partes al proceso.
Clases de sentencia
Requisitos de la sentencia
Hay que diferencias los requisitos extrínsecos y los requisitos intrínsecos. Respecto de los
primeros, la sentencia debe ser escrita, en idioma nacional, se debe indicar lugar y fecha, debe
estar firmada por el juez y se debe dictar en doble ejemplar (uno queda en el protocolo y otro en el
expediente)
OM
iniciada por el actor en forma total o parcial.
Efectos de la sentencia
❖ Efecto netamente procesal: la regla es que una vez dictada y notificada la sentencia, cesa la
.C
competencia del tribunal. La excepción es que no obstante, el juez puede interpretar su
propia sentencia a mérito de ejecución de la misma o de juicio contradictorio sobre su
inteligencia (aclaratoria de oficio)
❖ Cosa juzgada (efecto por excelencia): es la autoridad y eficacia que adquiere una resolución
DD
judicial contra la cual no hay un medio impugnativo que pueda modificarla. ¿Cuándo vamos
a tener cosa juzgada? Cuando se vencieron los plazos para recurrir; cuando se haya
agotado todos los recursos impugnativos; cuando una resolución es irrecurrible; cuando el
demandado no opuso excepciones.
juzgada puede ser alegada por las partes o declarada de oficio por el tribunal en cualquier estado y
grado del proceso. La CSJN ha dicho que la cosa juzgada conforma el patrimonio de las personas
y que como consecuencia, se encuentra amparada por el derecho de propiedad.
determinados supuestos previstos por la ley, como por ejemplo cuando la sentencia
se hubiere obtenido en virtud de testimonios declarados falsos en fallo posterior
irrevocable, o cuando la sentencia se hubiere obtenido en virtud de prevaricato,
cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.
✓ Cosa juzgada formal: es aquella que es irrecurrible en el mismo proceso pero puede
ser modificada en un proceso declarativo posterior. Ej. juicio ejecutivo.
La sentencia hace cosa juzgada íntegramente (aunque a criterio de otros autores, hace cosa
juzgada una parte de los pronunciamientos, por ejemplo, vistos o considerandos)
Perención de instancia
Concepto. Es la extinción del proceso por falta de impulso de las partes durante los plazos
establecidos por la ley.
En el proceso, el actor es quien tiene la carga de instar, o sea de realizar actos procesales que
hagan avanzar al proceso. Hay que recordar que no todos los actos jurídicos procesales que se
realizan son impulsorios; solo van a serlo aquello que hagan avanzar el proceso (ej. contestar la
demanda, solicitar la apertura a prueba, avocamiento, etc) No es impulsorio el acto de cambio de
domicilio o letrado.
OM
Presupuestos para que haya perención de instancia:
•
.C
Solicitud de parte
establecido por la ley, quien tiene la carga de acusar la perención de instancia no lo hace, puede la
otra parte realizar un acto de impulso y el plazo de la perención comienza a computarse de nuevo.
Ej. En primera instancia el plazo para instar el proceso es de un año. Si el actor no insta el proceso
en un año el demandado puede pedir la perención de instancia. Si no lo hace, y pasa el tiempo, el
actos puede realizar una acto de impulso y el plazo comienza a contarse de cero.
Sistema de la ley de quiebra: transcurrido los 3 meses opera de pleno derecho la caducidad
de instancia.
Plazos de ley
Sistema Nacional:
OM
• 6 meses en primera instancia
.C
1 mes en el incidente de perención
Incidente de perención: el incidente que uno articula, caduca al mes si no se impulsa en ese plazo.
La parte contraria será la encargada de pedir la perención del incidente de perención. El plazo de
todos los incidentes caduca a los 6 meses. Todos los plazos se computan a partir del último acto
impulsorio. En los plazos que son de 6 meses o cuando es menor, no se toma en cuenta la feria
judicial de enero.
FI
¿Cómo se computa la perención de instancia? ¿A partir de cuándo? El plazo de un año, a partir del
último acto, ya sea del tribunal o de las partes que tenga virtualidad para avanzar el proceso.
¿Qué actos impulsan y qué actos no? La doctrina y la jurisprudencia son quienes determinan esto.
Un acto impulsivo es aquel que hace avanzar al proceso hacia la sentencia. Ejemplo de actos
impulsivos:
o Contestar la demanda
o Alegar
Ejemplo de actos dudosos: retiro del expediente (lo que impulsa no es el retiro, sino que queda
notificado del decreto)
el demandado
OM
en los recursos, el recurrido
.C
¿Cuándo no hay perención de instancia?
Cuando la causa se encuentra suspendida ya sea por un acuerdo de las partes o por
LA
No se producirá la perención:
La perención de instancia tiene naturaleza jurídica de incidente, pero no tiene trámite de juicio
abreviado; sino que tramite por uno mas breve que el mismo (buscar el articulo, 340). Una vez
transcurrido el plazo previsto por la ley, el sujeto pasivo acusa la perención de instancia. El tribunal
hace un juicio de admisibilidad y le corre traslado a la contraria para que conteste en el plazo de 5
días (plazo que para algunos autores es fatales pero para otros no) y para que eventualmente
ofrezca prueba.
Se puede abrir a prueba por un plazo que no exceda los 10 días. Finalmente se resuelve SIN MÁS.
En la práctica los juzgados dictan decreto de autos.
A. Si bien se extingue el proceso, el derecho subsiste. El actor puede iniciar un nuevo juicio por
el mismo derecho pero se borran los efectos interruptivos de la prescripción.
B. En el caso de que se promueva un nuevo juicio va a ser válida toda la prueba que se
diligenció en el proceso perimido salvo la confesión ficta
Desistimiento
OM
Es la conclusión del proceso por el levantamiento o retiro de la demanda que hace el actor. El
proceso finaliza por voluntad del actor. El actor cuando desiste debe abonar las costas (porque es
el que generó el desgaste jurisdiccional), esa es la regla. Sin embargo hay supuestos
excepcionales en el que las costas se abonan por su orden, por ejemplo, cuando hay un cambio de
legislación o un cambio de jurisprudencia. Art. 349
•
.C
Clases de desistimiento
Desistimiento de la acción/ desistimiento del juicio: lo que hace el actor es desistir ese juicio,
por lo tanto puede eventualmente iniciar otro proceso. Hay que distinguir el:
DD
• Desistimiento antes de la notificación de la demanda: no se requiere conformidad del
demandado
• Desistimiento después de la notificación de la demanda: se requiere conformidad de la
demanda.
• Desistimiento del derecho: el actor está denunciando al derecho, no puede iniciar otro juicio
por el mismo derecho. No se requiere conformidad de la contraparte.
LA
Transacción
FI
Es un contrato de tipo bilateral por el cual las partes haciendo concesiones reciprocas extinguen
derechos u obligaciones litigiosos o dudosos. Para que sea posible se debe estar ante derechos
disponibles, y no debe estar en juego el orden público.
Se instrumenta a través de un convenio en el cual se consignar todas las condiciones a las que se
sujeta esa transacción. Ese acuerdo es firmado por ambas partes, por los abogados y el tribunal lo
homologa para que haga cosa juzgada. Esa homologación sirve para que en caso de no ser
acatado, pueda ser ejecutado como una sentencia.
Conciliación
Es cuando el juez cita a las partes a los fines de lograr un entendimiento ya sea para finalizar el
juicio o para resolver alguna cuestión particular. En el código civil de Córdoba no es necesaria la
conciliación, a diferencia del sistema de la Nación en el que es obligatoria.
En Cba la conciliación está regulada como una facultad de los jueces. El juez la puede citar pero
las partes no tienen la obligación de ir. Art. 58: Audiencia de oficio. En cualquier estado de la causa,
los tribunales podrán decretar audiencias para aclarar puntos dudosos o procurar avenimientos o
transacciones. Si es obligatoria en el fuero laboral.
Allanamiento
Art. 352.
OM
.C
DD
LA
FI
Hay que diferenciar medios impugnativos de recursos. Los primeros atacan las resoluciones
judiciales y los actos jurídicos de parte mientras que los segundos solo atacan resoluciones
judiciales.
Clariá Olmedo dice que no son más que emanaciones del poder de acción y de excepción.
OM
Esta etapa impugnativa es eventual, puede ocurrir o no.
Fundamento constitucional: aunque no existe una norma específica en la CN, en el pacto de San
Jose de Costa Rica se establece la posibilidad de las partes de recurrir ante el juez o un tribunal
superior jerárquicamente para impugnar un acto jurídico. ¿Se aplica la doble instancia? En penal si;
en civil la doctrina se encuentra dividida: la mayoría no, la minoría si .
.C
Fundamento jurídico: ante la posibilidad de equivocación de los jueces, jurídicamente deben existir
estas vías impugnativas. Los jueces son seres humanos y como tales pueden equivocarse.
DD
Clasificación de los medios impugnativos
sido las defensas que se ha visto privado de oponer como consecuencia del acto irregular.
El proceso no es una misa jurídica, decía Couture.
❖ Conservación: solamente van a ser nulos aquellos actos que están vinculados de manera
directa con el acto irregular. No van a ser nulos los actos independientes a ese acto.
❖ Principio dispositivo: en principio y como regla las nulidades deben ser solicitadas por las
partes. Pueden ser declaradas de oficio cuando sean manifiestas y el vicio no se haya
consentido. Es decir, que si la parte tomo conocimiento y no lo impugno, no se puede
declarar la nulidad de oficio, porque aquella lo consintió.
❖ Nadie puede alegar su propia torpeza: quien dio lugar a la nulidad no puede luego pedirla.
OM
Se plantea por escrito, fundado, confirma de abogado y ante el mismo tribunal que esta
interviniendo en la causa.
Se debe deducir en un plazo de 5 días contados desde que la parte tomo conocimiento del acto
irregular. Una vez que se deduce el tribunal hace un juicio de admisibilidad y si es manifiestamente
procedente lo admite, y si es manifiestamente improcedente no lo admite. Si lo admite, le da trámite
de juicio abreviado. Se va a resolver por autos, que puede ser apelable.
.C
Clasificación de los recursos
recursos verticales se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución pero
resuelve un tribunal superior en grado. Ej apelación
c) Suspensivos y no suspensivos: según el efecto, son suspensivos los recursos que durante
su sustentación se suspende la ejecución de la resolución. La apelación por regla es
suspensiva salvo casos particulares (el supuesto del juicio ejecutivo y en materia de
RECURSOS EN PARTICULAR
REPOSICION O REVOCACION
Concepto. Es el medio impugnativo en virtud del cual se le solicita al mismo tribunal que dictó un
OM
decreto o un auto sin sustentación que lo revoque por contrario imperium. Es uno de los recursos
mas utilizados y sirve para que el mismo tribunal vuelva a estudiar su resolución y en su caso, la
revoque o confirme.
Revocación de oficio: los tribunales pueden revocar e oficio una resolución dictada sin
sustanciación mientras ninguna de las partes este notificada.
.C
Naturaleza jurídica de la reposición
➢ cuando el código dice “la resolución será irrecurrible”: si es un recurso no se puede plantear
la reposición; si es un incidente si se podría articular.
➢ Si se trata de un incidente, perime a los 6 meses. Si se trata de un recurso, no tiene plazo
establecido, sino que depende de la instancia. (si es primera instancia, perime al año)
FI
Tramite de la reposición
Impugnabilidad objetiva: la reposición procede contra decretos y autos dictados sin sustanciación
(sin escuchar a la contraria)
Plazo: el plazo es de 3 días desde que la parte quedo notificada de la resolución. Si se lo considera
recurso, el plazo es fatal. Si se considera incidente, no.
¿Cómo se interpone? De manera escrita, motivada, con firma de abogado. Una vez que se
interpone e juez hace un juicio de admisibilidad y : si es manifiestamente procedente puede hacer
lugar al recurso; si es manifiestamente improcedente, rechaza el recurso. En caso de hacer lugar
al recurso, se le corre traslado a la parte contraria para que conteste en un plazo de 3 días. Es un
plazo no fatal. Excepcionalmente se puede abrir a prueba por un plazo de 10 días y finalmente el
juez resuelve.
APELACION
OM
Concepto. Es el medio impugnativo en virtud del cual se le solicita a un tribunal superior en grado
que vuelva a reexaminar la causa a los fines de revocar, anular o modificar la resolución dictada
por el tribunal inferior. El tribunal entonces realza un nuevo examen de la causa.
Impugnabilidad subjetiva: procede contra sentencias, autos y “providencias simples que causen un
.C
gravamen irreparable” (esto último se refiere a decretos que causen un gravamen irreparable, es
decir, que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva)
Es un recurso vertical: se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, pero lo resuelve
DD
un superior: la cámara.
Es un recurso ordinario: no están establecidas en la ley las causales en las que procede.
Tramite
LA
Plazo: el plazo es de 5 días desde que la parte quedó notificada, es un plazo fatal. Las excepciones
al plazo de 5 días son:
FI
¿Cómo se interpone? Por escrito, y por regla SIN FUNDAR (sin expresar los agravios)
El juez de primera instancia hace un juicio de admisibilidad (controla que sea recurrible vía
apelación, la temporaneidad, que este legitimado, que se cumpla con las formalidades que exige la
ley para cada caso particular). De ese control de admisibilidad, el tribunal puede:
• No conceder el recurso: en este caso la parte tiene el recurso auxiliar directo o de queja,
que se interpone ante la cámara.
• Concederlo (art. 368): Lo puede hacer de dos formas: con efecto suspensivo, es la regla, se
suspende la ejecución de la sentencia hasta que se resuelve, o sin efecto suspensivo. El
tribunal dicta un decreto. Notifica esa resolución: “concédase el recurso de apelación ante la
cámara que este de turno”. Ese decreto es irrecurrible. Se le solicita al tribunal que haga un
sorteo para determinar qué cámara es la que interviene. Se eleva la causa, y llega a la
cámara. La cámara hace “la radiografía” de la causa con los datos más relevantes del
expediente.
Efectos de la concesión
Por regla tiene un efecto suspensivo. La excepción, es decir tiene efecto no suspensivo, en dos
supuestos: cuando se apela la sentencia en juicio ejecutivo; cuando se apela una medida cautelar.
Una vez que llega a la Cámara, el primer decreto que dicta la Cámara es “traslado al apelante para
expresar agravios por el plazo de 10 días”, En este aspecto hay que tener presente que: el
momento procesal oportuno para cuestionar el efecto que se le ha dado al recurso como la mala
concesión del mismo es dentro de los 3 primeros días de esos 10 para expresar agravios. Se
OM
plantea la RECLAMACION que tiene por efecto: cuestionar la mala concesión del recurso (ej
porque fue extemporáneo” o cuestionar el efecto que se le dio al recurso. Si se ha realizado la
reclamación, se le corre traslado a la contraria para que conteste por 3 días y el tribunal tiene 10
días para resolver. Resuelto el incidente, se vuelve a correr traslado a la contraria por 10 días para
expresar agravio (es decir, se vuelve al plazo de 10 días como si no hubiera planteado
reclamación)
.C
Lo común es que se dicte traslado sin Reclamación.
Algunas consideraciones
DD
• “expresar agravios” es un término no definido en el CPCC Cba, pero si esta definido en el
Código de la Nación: “es una crítica concreta razonada de las partes del fallo que se
consideren equivocadas” En concreto, es fundar el recurso, dar los fundamentos por los
cuales se considera que esa resolución agravia
• “el plazo para expresar agravios NO ES FATAL. El apelado debe acusar el decaimiento del
derecho. La consecuencia de no expresar agravios dentro de los 10 días es que se declara
LA
imputables al oferente
✓ Cuando se hubiere negado indebidamente la apertura a prueba o el despacho de
una medida probatoria en un juicio ejecutivo o abreviado (apelación diferida)
✓ En caso del rebelde citado por edicto que comparece luego del periodo probatorio.
Lo normal es que no se ofrezca prueba y que se expresen los agravios. Luego la Cámara dicta un
2do decreto: se le corre traslado al apelado de la expresión de agravios para que conteste en el
plazo de 10 días.
• Es una estrategia procesal que antes estaba en desuso porque había un criterio
restringido del TSJ: solamente procedía la adhesión si tanto el apelante como el
apelado se encontraban agraviados por la misma cuestión (ambos por las costas;
ambos por daño moral) Hoy el criterio es amplio, no hay un objeto específico para
adherirse.
• Si el apelado se adhiere, se le corre traslado a la contraria para que conteste en el
OM
plazo de 10 días. El contrario puede asumir todas las actitudes (menos adherirse)
En el caso de que se haya ofrecido prueba en los escritos de expresión y contestación de agravios
(lo que es excepcional) se abre a causa la prueba por un plazo de 20 días para diligenciar la
prueba ofrecida.
Si no hubo prueba, el tribunal dicta el decreto de autos (en términos generales tiene los mismos
.C
efectos que en primera instancia)
Si hubo prueba, dentro de los 6 días de notificado el decreto de autos, las partes pueden alegar
(alegatos tardíos). Vencido ese plazo, o si no hubo prueba, el expediente pasa a RESOLUCIÓN.
DD
Sentencia en segunda instancia
• Se hace un sorteo para determinar quién va a ser el camarista que va a estudiar primero la
LA
momento muy importante porque es donde se forma la voluntad del tribunal colegiado
• Finalizada la deliberación, el tribunal tiene 5 días para dictas sentencia en audiencia pública
(en la práctica, no existe tal audiencia pública, sino que llega la cedula donde se notifica día
y hora de la lectura) El plazo para interponer casación es desde el día de la lectura.
ACLARATORIA
Naturaleza jurídica: de su ubicación no se puede inferir que sea un recurso. Se define su naturaleza
jurídica según su causal. Como regla general se rige por las reglas de los recursos.
• Corregir errores materiales: esto ocurre cuando hay una divergencia entre lo que el juez
pensó y lo que realmente dejó escrito. Ej se consignó erróneamente el DNI.
• Aclarar un concepto oscuro: cuando el juez utilizo una expresión ambigua, vaga, poco clara
Procedimiento
Procede contra cualquier resolución (sentencias, decretos, autos) y en todas las instancias.
OM
Ante quien: se interpone ante el mismo tribunal que dicto la resolución este es quien resuelve
(tiene un plazo de 10 días para hacerlo)
Importante: cuando se interpone la aclaratoria no corre el plazo para interponer recursos (en el
código provincial); en cambio en el código nacional si corre el plazo para recurrir. También es
importante: todas las cuestiones que se plantean luego de una casación se rigen por el
código de la nación
.C
DD
LA
FI
CASACION
Es el medio impugnativo previsto por la ley procesal que tiene por finalidad reexaminar
ciertas ilegalidades de determinadas resoluciones de la cámara de apelación.
OM
la plataforma fáctica, ni las cuestiones de mérito que se trataron en 1ra y 2da instancia.
Tipos
3) Que el fallo se funde en una interpretación de la ley que sea contraria a la hecha, dentro
de los cinco años anteriores a la resolución recurrida, por el propio tribunal de la causa, por
el Tribunal Superior de Justicia, un tribunal de apelación en lo civil y comercial, u otro
tribunal de apelación o de instancia única, de esta Provincia. Si el fallo contradictorio
proviniere de otra sala del Tribunal Superior de Justicia, o de un tribunal de otro fuero, el
tribunal de casación se integrará con la Sala Civil y con la sala que corresponda, del
Tribunal Superior de Justicia.
4) Que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el Tribunal Superior de
Justicia en ocasión de un recurso fundado en el inciso precedente.
➢ Casación por violación de las formas: es un planteo de nulidad por vía recursiva. INC. 1 Y 2
➢ Casación por errónea interpretación de la ley: INC. 3 Y 4 el requisito de admisibilidad es un
fallo contradictorio que emane del mismo tribunal, del TD, de la cámara civil o de otra
cámara de otro fuero, de 5 años anteriores al fallo recurrido. Una vez que el TSJ unifica
jurisprudencia porque hubo una casación por inc 3, si después un tribunal resuelve distinto
se puede plantear la casación por inc 4.
OM
1) CASACION FORMAL:
.C
C) Violación de formalidades prescriptas para el procedimiento en 2 da instancia.
derecho haya sido interpretada por distintos tribunales de una manera distinta en dos casos
análogos. No pueden tener más de 5 años de antigüedad.
Procede contra:
• Sentencias definitivas (que hacen cosa juzgada material) (casación por violación de las
formas)
ARTICULO 384.- EL recurso de casación podrá interponerse contra las sentencias definitivas, los
autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen
irreparable, dictados por la Cámara.
También procederá, en los supuestos previstos en los incisos 3) y 4) del artículo anterior, aunque la
resolución recurrida no fuera definitiva.
No se entenderá por sentencia definitiva la que se dicte en los juicios que, después de terminados,
no obsten a la promoción de otros sobre el mismo objeto.
Tramite
El recurso de casación se interpone en el plazo de 15 días (plazo fatal), que corre desde la
notificación de la sentencia. Si lo recurrido es una sentencia, el plazo comienza a correr desde el
día siguiente en que se lee en audiencia pública (ya que ahí quedan todos notificados)
Se interpone ante la misma cámara que dictó la resolución. La cámara realiza un control de
admisibilidad para determinar si se cumplen con los requisitos del art. 385: debe ser escrito,
fundado, se debe determinar la errónea interpretación en el caso del inc 3 y 4; si un abogado del
interior omite constituir domicilio, se le declara inadmisible el recurso.
Cuando sea material por sentencia contradictoria debe presentarse la fotocopia de la misma. Si no
OM
puedo acceder indico en que revista jurídica se encuentra de manera íntegra (Requisito de
admisibilidad) Debe ser una revista que salga en toda la provincia, es decir, que tenga amplia
difusión.
Si la Cámara sustancia el recurso, le corre traslado al recurrido para que conteste el recurso (quien
debe contestar en 15 días, plazo fatal). Si la cámara:
•
•
•
.C
Concede el recurso: se eleva al tribunal superior de justicia (TSJ) en el plazo de 3 días
No concede: la parte tiene la vía del recurso directo
Concede parcialmente
DD
Rige el Código nacional, por lo que la aclaratoria no interrumpe la perención.
El TSJ resuelve y dicta un auto en sala. Si el TSJ anula la sentencia la causa se queda sin fallo, o
sea, ay que juzgar de nuevo. El legislador ha facultado al TSJ para que:
➢ Resuelva sin reenvío (en este caso el TSJ actúa como Cámara, resuelve la apelación)
LA
➢ Reenvíe la causa: recordemos que nunca puede juzgar el mismo tribunal que dictó la
resolución anulada. El tribunal al que se reenvía la causa vuelve a juzgar el recurso de
apelación. Si el vicio está en el procedimiento, el reenvío es obligatorio. Si el vicio se
produce en primera instancia, el juez al que se reenvía debe ser distinto.
FI
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Este recurso no es mas que una modalidad del recurso de casación por un error en la
interpretación de la ley, cuando se trata de una norma constitucional (provincial)
A través de este recurso se nos permite llegar a la CSJN. Para que proceda antes que nada tiene
que existir una cuestión federal, la cual debe plantearse desde el comienzo de la demanda y
mantenerse hasta la finalización del juicio. A su vez, se deben agotar todas las instancias locales.
OM
Causales
• Art. 14 de la ley 48
• Gravedad institucional
• Sentencia arbitraria
Tramite
.C
Impugnación objetiva: procede únicamente contra sentencias arbitrarias. Estas deben emanar del
tribunal superior de provincia (no necesariamente del TSJ), es decir, el tribunal
DD
JERARQUICAMENTE SUPERIOR. “FALLO STRADA”: sentó las bases de agotar todas las
instancias locales antes de ir a la CSJN mediante el recurso extraordinario.
* Con el fin de filtrar causas, se creó la acordada 4/2007; esta establece las formalidades que
se deben observar a la hora de interponer un recurso extraordinario federal o el recurso de queja.
Se interpone ante el órgano que dictó la resolución, se corre traslado por un plazo fatal de 10 días.
El tribunal superior o cámara va a considerar si lo concede o no.
Art. 280 Cód. Nación: “Certiorari”: (otro filtro) herramienta con la que cuenta la corte
para rechazar “in limine”, con la sola invocación de la norma, y su sana discreción, para
aquellos recursos que son insustanciales, intrascendentes, o no exista agravio federal.
Tramite
OM
Requisitos formales: (se debe bastar a si mismo, por eso tiene tantos requisitos formales)
Todas las copias deben ser firmadas por abogado. Además, se debe declarar bajo
juramento la fecha en que fue notificada de la resolución impugnada y de cuando se
denegó.
LA
un deposito (el que tiene el beneficio de litigar sin gastos no lo paga) Si la corte no
admite la queja, se pierde el deposito. Si admite la queja, se devuelve.
REVISION
Mal llamado recurso porque en realidad es una ACCION; ya que ataca una resolución que
ya pasó en carácter de cosa juzgada (los recursos tratan de evitar que se forme la cosa
juzgada) La revisión es sumamente excepcional y de naturaleza extraordinaria. Las
causales para hacer caer una cosa juzgada (para interponer la revisión) son:
OM
➢ Maquinaciones fraudulentas: se da cuando hubiere existido cualquier ardid,
violencia o amenaza ejercida sobre las partes o el juez o respecto de la prueba. Ej
cohecho.
Tramite
.C
sentencias definitivas (ponen fin al proceso o impiden su continuación)
Se interpone ante el TSJ (que tiene competencia originaria); fundado (indicando la causal
por la cual se pretende que se modifique), por escrito, con firma de abogado.
DD
Plazos:
OM
apelación diferida. Las excepciones dilatorias no tramitan como incidentes, por lo que no
suspenden el juicio hasta tanto sean resueltas, sino que se resuelven junto con la cuestión
principal en la sentencia. Solamente se pueden apelar las cuestiones que no suspendan el
tramite principal. El recurso diferido es uno de los encargados en que el juicio sea más
breve.
Decimos que es excepcional porque la regla general es el juicio ordinario y las causales en
.C
las que procede el juicio abreviado están determinadas. A su vez, en caso de duda se
aplica el ordinario:
•
DD
Causas que no excedan los 250 jus
• En materia de consignación de alquileres
• La acción declarativa de certeza
• El pedido de alimentos y litis expensas
• Los incidentes; salvo que tengan un trámite principal (leer art. 427 y 339)
• Supuestos de los cuales la ley sustantiva utilice expresión “sumaria” u otro
LA
1) Porque se modificó el art 418 inc. 1 que establece que los daños y
perjuicios pueden ir por juicio abreviado
Tramite
OM
ordinario las excepciones suspenden el proceso principal hasta tanto se resuelvan.
En el abreviado se le da trámite del art. 510 (no tienen trámite de incidente, no son
de previo y especial diligenciamiento. No suspenden el trámite principal). De la
excepción procesal dilatoria se le corre traslado al actor para que conteste por 6
días, y luego el tribunal la va a resolver en la sentencia antes de resolver el fondo de
la cuestión.
• La rebeldía es automática (art. 509) Si dentro de 6 días el demandado no
•
• .C
comparece, es rebelde. No hay que declarar ni notificar nada
Todos los plazos son fatales (art. 516)
Dentro de los tres días de notificada la providencia que tiene por contestada la
DD
demanda, el actor puede ofrecer prueba sobre hechos nuevos que surjan de la
contestación de la demanda (art. 510)
• En materia de prueba:
• No hay alegatos (algo que es criticado) ya que si son necesarios deberían existir.
FI
➢ Con reenvío: en todos los otros casos no relacionados con una medida de
prueba, la cámara reenvía al tribunal que corresponda para que continúe con
el trámite.
ORDINARIO ABREVIADO
Presentaci Salvo la prueba documental, toda Con la demanda se ofrece toda la prueba, a
ón de la la prueba se presenta en el excepción de la documental y la confesional
prueba proceso que
OM
Plazo para Se divide en dos: primero se cita al Se cita al demandado para que en 6 días
que demandado para que comparezca. fatales ejerce alguna de las actitudes que le
accione el Y luego se corre traslado de la son posibles
demanda
demandad
o
No todos los plazos son fatales Todos los plazos son fatales
.C
Plazos
Rebeldía La rebeldía debe ser pedida por la La rebeldía es automática, no es necesario
que sea declarada ni pedida.
parte contraria y declara por el T.
DD
Plazo de la La causa se abre a prueba por 40 La causa se abre a prueba de
prueba días diligenciamiento por el término de 15 días.
de apelar
Se puede apelar libremente Cuando dicten la sentencia me agravio por
no haber podido apelar. Excepción se podrá
apelar siempre cuando no se suspenda el
tramite principal ej. costas
OM
.C
DD
BOLILLA 14. JUICIO DE DESALOJO
Concepto:
El juicio de desalojo es un procedimiento breve y sumario, declarativo especial, que tiene por fin
LA
recuperar el uso o goce de un bien urbano o rural. En otras palabras, es el instrumento procesal
idóneo para procurar la recuperación del uso y tenencia del inmueble a quien reclama, con
derecho, su libre disposición mediante la exclusión de los que ningún título pueden invocar para
ocuparlo o para mantenerse legítimamente en la ocupación.
FI
Tramita por juicio abreviado, aunque con las particularidades que la ley impone (la ley trata de
abreviar el abreviado
Este juicio está limitado en su objeto: recuperar el bien, no pudiendo reclamarse el pago de los
alquileres, indemnizaciones por roturas en el inmuebles, etc. Su objeto se limita a lograr la
restitución de la cosa.
Se ejerce por vía subsidiaria, ya que si existe la posibilidad de recuperar el inmueble de otra forma,
no se aplica el desalojo, por ejemplo: expropiación.
Tramite
Procedencia.
ARTICULO 750.- EL juicio de desalojo procede contra el locatario o sublocatario de inmuebles urbanos o
rurales, o contra cualquier ocupante de los enumerados en el art. 2462 del Código Civil, siempre que no
procediera su desocupación por vía de la ejecución de sentencia de otro juicio o que las leyes establecieran su
procedimiento. La demanda podrá interponerse antes de expirar el plazo contractual o legal de la locación.
OM
Trámite.
ARTICULO 751.- EL juicio de desalojo se sustanciará por el trámite del juicio abreviado con las modificaciones
que se establecen en este título.
No será admitido ningún tipo de reconvención, sin perjuicio de que el demandado haga valer sus derechos en
.C
acción independiente, que no interrumpirá los trámites ni suspenderá la ejecución de la sentencia de
desalojo.
Es decir, en el juicio de desalojo no hay reconvención, sin perjuicio de poder iniciar acciones independientes.
DD
Subinquilinos u ocupantes.
ARTICULO 752.- EN la demanda y contestación las partes expresarán si existen o no subinquilinos o terceros
ocupantes.
LA
Notificaciones al demandado.
La notificación del primer decreto debe realizarse al domicilio convenido, pero también al inmueble objeto
del desalojo (puede faltar la notificación al domicilio convenido, pero nunca al que es objeto de desalojo)
FI
ARTICULO 753.- LA citación al demandado se hará por cédula en el domicilio contractual y en el inmueble
objeto del juicio. En caso de no haber domicilio constituido en el contrato será suficiente la citación en el
inmueble de que se trata. De la misma forma se notificará la sentencia que declara el desalojo y la
providencia que ordena el lanzamiento.
ARTICULO 754.- CUANDO la notificación se cumpla en el inmueble reclamado, el notificador deberá hacer
saber de la existencia del juicio a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto aunque no
hubieren sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos
ellos y que dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen
corresponderles.
Asimismo identificará a los presentes e informará al tribunal sobre el carácter que invoquen y acerca de otros
sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja de las manifestaciones de aquellos.
La prevención a que hace referencia el primer párrafo se tendrá por cumplida con la transcripción de su texto
OM
en la cédula de notificación.
ARTICULO 755.- SI el citado no compareciere o no contestare la demanda en el plazo que prescribe el art.
508, el tribunal dictará sentencia haciendo o no lugar al desalojo, a menos que estimare necesario
recepcionar prueba.
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Si hiciere lugar al desalojo, apercibirá de lanzamiento al demandado si no desocupa la finca en el plazo de
diez días, a menos que aquel tuviera derecho a otro plazo mayor, en cuyo caso éste será fijado. En los casos
DD
de condena de futuro, la sentencia podrá ejecutarse al vencimiento del plazo de la locación.
Alcance de la sentencia.
ARTICULO 756.- LA sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan
sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el juicio.
LA
ARTICULO 757.- CUANDO la demanda se funde en la falta de pago de alquileres, no se admitirá otra prueba
FI
para demostrar su pago que la confesión de parte o el recibo en que conste que fueron pagados.
Si el locatario alegare tener consignados los alquileres con anterioridad a la iniciación del juicio de desalojo,
al contestar la demanda podrá pedir la acumulación de la consignación al desalojo, resolviéndose ambas
acciones en la misma sentencia. El tribunal del desalojo, en este caso, podrá entender en la consignación
aunque ésta pertenezca a otra competencia.
Cuando el demandado alegue el pago, este solo se puede acreditar mediante recibos o confesión del
demandante.
Apelación. Requisitos.
mensual que corresponda, conforme a lo estipulado en el contrato para esos períodos o lo que surja del
último recibo con los incrementos que establezca la ley de la materia, en su caso.
En el desalojo por falta de pago para apelar hay que pagar (requisito formal): para poder apelar tengo que
tener al día los alquileres y deben mantenerse a la hora de sustanciar la apelación; si no se tiene por decido
el recurso.
Sanción.
ARTICULO 759.- SI el demandado no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior, se tendrá por firme la
sentencia o resolución apelada, procediéndose a su ejecución.
OM
Lanzamiento.
ARTICULO 761.- VENCIDOS los plazos sin que la finca haya sido desalojada, se procederá al lanzamiento del
que la ocupe, sin consideración alguna y a su costa.
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El demandado puede solicitar las mejoras al contestar la demanda. Se le da el tramite del art. 510: se correrá
traslado por 6 días para que conteste y ofrezca prueba. EL JUEZ RESOLVERA EN LA SENTENCIA.
DD
ARTICULO 762.- NO será obstáculo para el lanzamiento, que el inquilino o detentador reclame como de su
propiedad, labores, plantíos o cualquier otra cosa que no se pueda separar de la finca. Si hubiere tal reclamo
se extenderá diligencia de él, expresándose la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas.
dándosele el trámite del primer párrafo del art. 510 y se resolverá en la sentencia.
Declarado el derecho de retención, el lanzamiento no tendrá lugar sin que el demandante haya pagado o
caucionado la deuda en cuya garantía se hubiese constituido aquél.
Si el actor diese caución, lo resuelto acerca de su monto no hará cosa juzgada en el juicio por cobro de las
FI
mejoras.
ARTICULO 763.- AL efectuar el lanzamiento se retendrán y constituirán en depósito los bienes del desalojado
de más fácil realización, que se estimen suficientes para cubrir las costas del juicio y el valor de las diligencias
posteriores que sean a cargo del mismo.
Realización de bienes.
ARTICULO 764.- SI el demandado no pagase las costas en el acto, se procederá a la venta de los bienes
depositados, en la forma prevista para hacer efectiva la sentencia de remate en el juicio ejecutivo.
OM
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DD
BOLILLA 15. JUICIO SUCESORIO
LA
Concepto. Tiene por objeto declarar quienes son los herederos del causante, determinar la conformación
del patrimonio y liquidarlo.
Son aquellas medidas de seguridad que adopta el juez, respecto de los bienes que integran el patrimonio del
causante. Ej. Medida de conservación de los bienes, otorgarle la custodia o administración de los bienes a
otra persona, etc. Estas medidas suelen pedirse cuando no hay herederos conocidos, o son incapaces.
¿Quién puede solicitar estas medidas? Los propios herederos, los cesionarios, los albaceas, los legatarios, los
acreedores de los herederos, y los acreedores de la sucesión. El juez promoverá la difusión de estas
medidas en el Boletín Oficial. Lo normal es que no se otorguen estas medidas.
Tiene por objeto declarar quienes son los herederos del causante y torga la posesión a aquellos que no la
tienen por el ministerio de la ley (ej. herederos forzosos)
¿Quiénes pueden pedirla? Son legitimados activos: los propios herederos, los cesionarios, los albaceas, los
legatarios, los acreedores de los herederos. A diferencia de las medidas preventivas, los acreedores del
causante tienen una acción directa contra los bienes de este.
¿Ante quien se pide? Sera juez competente el del ultimo domicilio del causante.
¿Cómo se plantea?
1. Si inicia una demanda. Junto con ella se debe justificar el título, es decir, acreditar los vínculos con el
causante (mediante la libreta de familia, partida de nacimiento, etc) Es necesario acompañar el
certificado de defunción
OM
2. Presentada la demanda y admitida, se ordena la publicación de edictos para que comparezcan todas
aquellas personas que se crean con derechos a la herencia. El juez le va a dar intervención al MPF,
quien es una parte necesaria en este tramita porque si la herencia queda bacante, los bienes pasan
al estado, actuando este como su representante
3. Luego se realza audiencia en donde se pone a disposición de las partes y del fiscal todos los títulos
que se hubiesen presentado.
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ARTICULO 659.- TRANSCURRIDO el plazo de los edictos, el tribunal convocará a una audiencia a los que
se hubieren presentado, al Ministerio Público Fiscal y, si hubiere incapaces, al asesor letrado, para que
discutan su derecho a la sucesión.
DD
Generalmente a estas audiencias no comparece nadie; el secretario lo certifica y dicta auto de
declaratoria de herederos. Si las partes comparecen se pueden plantear oposiciones, que tramitaran por
juicio abreviado. En el auto se resuelve la cuestión y luego se dicta la declaratoria de herederos.
LA
Supuestos especiales: Cuando existan terceros que pretendan la herencia en diferentes momentos
del auto declaratorio. Si no están de acuerdo se inicia acción ordinario: “acción de petición de
herencia” ( es imprescriptible)
Si las partes llegan a un acuerdo con la repartición de bienes, esta etapa no se da. Aquí cesa la intervención
del MPF.
Se ordena una audiencia con designación de perito inventariador, tasador y partidor. Aceptado el cargo, se
hace el inventario de los bienes. Hecho el informe, y firmado por el perito se procede a la tasación. El
informe debe contener una declaración jurada de los tenedores de que no existen otros bienes que los
mencionados en el inventario.
Partición: se crean los “lotes” (van a existir tantos lotes como herederos hayan) El perito hace la repartición
de los bienes, al cual las partes pueden oponerse en el plazo de 10 días. Si no se oponen se aprueba la
partición y se procede a la adjudicación de los bienes. Si hay oposición se lleva a cabo una audiencia de
conciliación para tratar de llegar a un acuerdo (si pesa sobre la legalidad: juicio abreviado; si es por discusión
de bienes: sorteo, en el caso de que no haya acuerdo. Se puede evitar, si las partes piden la venta, y la
repartición de la plata)
OM
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DD
LA
Procedencia.
*ARTICULO 517.- SE procederá ejecutivamente siempre que, en virtud de un título que traiga aparejada
FI
ejecución, se demande una obligación exigible de dar una suma de dinero líquida, o fácilmente liquidable
sobre bases que el mismo título suministre.
La suma de dinero de la que habla el artículo debe ser una suma exigible. La exigibilidad está vinculada a la
mora. El deudor debe estar en mora.
El Art 518 enumera, no de manera taxativa, los títulos que traen aparejada ejecución:
- Demás títulos a los que la ley atribuya expresamente fuerza ejecutiva y no tuvieran un
trámite especial
OM
instrumentos privados con firma certificada (ej la prenda)
➢ TITULOS EJECUTIVOS PRESUNTAMENTE AUTENTICOS: se presumen auténticos hasta
sean desvirtuados en su autenticidad. Ej títulos de crédito (pagare, cheques, etc)
➢ TITULOS EJECUTIVOS NO AUTENTICOS: aquellos instrumentos privados que no
despachan la vía ejecutiva por si mismos de manera directa. Son títulos incompletos, donde
hay que preparar la vía ejecutiva (art. 519) La preparación de la vía ejecutiva es un
.C
mecanismo para que estos instrumentos privados despachen vía título ejecutivo. Una vez
preparada la vía pasa a ser autentico y allí se inicia el juicio.
- comparece + reconoce su calidad y si exhibe recibo = se corre vista al locador que puede reconocer
el recibo o negarlo. Si lo reconoce, se frustra la vía, si no lo reconoce, queda preparada la vía.
- no comparece = preparada la vía ejecutiva
3. Cuando hay un título ejecutivo sin fecha de cumplimiento o plazo de la obligación se cita a
las partes a una audiencia para fijar la fecha. Vencido el plazo queda preparada la vía
ejecutiva.
Tramite
¿Cómo se llega al juicio ejecutivo? A través de un título ejecutivo que despache de manera directa
o preparando la vía ejecutiva.
Comienza con una demanda. Junto con ella se debe acompañar el titulo ejecutivo. En la demanda
ejecutiva NO hay hechos. El juez hace un juicio de admisibilidad (controla que se trate de un título
ejecutivo). Luego de este juicio de admisibilidad el juez puede:
OM
✓ Vinculadas a las causas extintivas de la obligación (prescripción, pago, novación,
compensación)
✓ Típicas del juicio ejecutivo (inhabilidad de título y excepción de falsedad) La
inhabilidad de titulo se da cuando el titulo no posee los requisitos extrínsecos (tiene
un vicio formal)
Periodo probatorio.
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Cuando se oponen excepciones se ofrece prueba. Las particularidades de la prueba en este
periodo y en este juicio ejecutivo son las siguientes:
DD
▪ La carga de prueba la tiene el ejecutado (demandado). Luego se corre traslado al
actor por 6 días para que también ofrezca prueba.
▪ El plazo de prueba es de 15 días (plazo fatal) para su diligenciamiento
▪ La prueba debe recaer sobre el titulo. No rige la libertad probatoria. El juez puede
rechazar la prueba que sea manifiestamente inadmisible, carente de utilidad o
LA
dilatoria.
Alegatos.
Se dicta el decreto de autos y luego por un plazo de 20 días fatales la sentencia, que en caso de no
haber pretensiones controvertidas puede reducirse a la mitad. En el dictamen se pueden rechazar
las excepciones y llevar adelante la ejecución o hacer lugar a las excepciones. La sentencia hace
cosa juzgada formal, por lo que se puede plantear un juicio declarativo de repetición en el cual no
se podrán discutir las mismas defensas que en el ejecutivo salvo aquellas relacionadas con prueba
que haya sido desestimada.
El sistema de apelación diferida se aplica salvo en los supuestos de que el tribunal deniegue la vía
ejecutiva (rechazo in limine de la demanda) o la sentencia cuando no se hayan opuesto
excepciones. También, la resolución que resuelve el incidente de nulidad por vicios en la citación
inicial es apelable de manera directa. La apelación tiene efecto no suspensivo.
Son instrumentos procesales preventivos que tienen por finalidad disminuir o evitar las
consecuencias negativas de la duración del proceso.
El objeto de las medidas cautelares es neutralizar los efectos indeseados que se generan como
consecuencia del tiempo que dura la tramitación del proceso. La finalidad de las medidas
cautelares es evitar que la sentencia se vuelva abstracta, es decir, busca hacer efectiva la
sentencia: que cumpla con su cometido y finalidad práctica. Desde la demanda hasta la sentencia,
no se congela la realidad exterior y pueden suceder muchas cosas que pueden tornar abstracta el
resultado de la sentencia.
OM
CALAMANDREI sostiene que son el instrumento del instrumento: el proceso es el instrumento para
hacer efectivos los derechos sustanciales, y las medidas cautelares sirven para hacer efectivo el
proceso.
.C
Verisimilitud del derecho: para que se le otorgue una medida cautelar debe existir mayores
probabilidades de que se admita la demanda a que la misma sea rechazada. Se analiza la
apariencia del derecho, lo que no implica un prejuzgamiento porque luego puede ser
rechazada. No se exige la certeza. “humo de buen derecho”
DD
• Peligro en la demora: riesgo de que si no se adopta una MC se puede perder o frustrar el
derecho o tornarse imposible la sentencia. Debe existir un riesgo cierto de que se frustre la
finalidad practica de la sentencia.
• Contracautela: es la garantía por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar de
la traba de una MC si cuando se resuelve el fondo de la causa se desestima el derecho.
LA
INTRUMENTALES O No tienen un fin en sí mismo, sino que el fin es garantizar el resultado del
FI
SUMARIAS No se exige un juicio de certeza si no que es suficiente que exista probabilidad del
peligro en la demora o verosimilitud del derecho.
- Reposición
Embargo preventivo.
COMPETENCIA Por conexidad, el juez competente para la causa principal lo será para lo
accesorio.
OM
- Los embargos se pueden ampliar: Si pasan los años y por la inflación
quedan descalzadas y el riesgo de esto es que:
b) El que compra se hace cargo del embargo por el monto del registro
MODIFICABLES
FLEXIBLES
O
OM
.C
DD
LA
FI