Principios Jurídicos - Tema 1

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Tema 1: El Derecho en general.

El Derecho civil

1.1. El derecho: concepto y clasificación


El derecho y la justicia son conceptos interrelacionados, pero diferentes. Históricamente, el ser
humano se ha preguntado si las leyes son meros productos del poder o deben estar sometidas
a algún filtro superior a la voluntad humana. La justicia sería como el principio legitimador del
derecho positivo.

Platón tenía tres visiones:


Visión positivista: la Justicia es la visión del más fuerte.
Posición formal: dar a cada uno lo que le corresponde
Visión material: la justicia como virtud, como armonía, tanto en la sociedad, como en los
individuos.

¿Cómo se relaciona la justicia con el Derecho?


-Como criterio orientador del derecho: no es posible un Derecho injusto (San Agustín, Santo
Tomás)

-La Justicia no es un elemento esencial del Derecho. Las leyes una vez promulgadas son derecho,
independientemente de que sean justas o injustas.

-La Justicia no es un elemento esencial, pero sí un valor fundamental que debe perseguir el
derecho en cada momento.

Las dos corrientes que se han manifestado a la hora de estudiar el derecho:

-Iusnaturalismo: hay un dualismo jurídico:

• El derecho positivo: conjunto de normas creadas por los seres humanos y que varían a
través de los distintos tiempos históricos y de las diversas sociedades.

• El derecho natural, identificado como un conjunto de normas y/o principios de justicia


válidos con independencia del momento histórico y del lugar en el que nos encontremos.

El derecho natural condiciona el positivo: una norma no puede ser calificados como válida, si
contradicen los principios morales o de justicia que constituyen el derecho natural.

-Positivismo jurídico:
• Irrelevancia para el jurista del derecho natural.
• Separación entre moral y derecho

La calificación de algo como jurídico es independiente de su posible justicia o injusticia. Para el


positivista el derecho es un hecho.

Kelsen escribió la teoría pura del derecho.

Conseguir la pureza de la ciencia jurídica y su autonomía de las demás ciencias sociales era
cuestión de método.

El orden natural se refleja en un plano ontológico (del ser), el orden normativo lo hace en un
plano deontológico (del deber ser).

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¿Para qué sirve el derecho?
Dos funciones:

• La función social del derecho


La orientación de conductas; la legitimación del poder; la resolución de conflictos; la seguridad
jurídica; la función distributiva y de provisión de bienes y servicios.

-La orientación de conductas:


Dirigir a las personas para que sigan determinados comportamientos.
A través de las normas jurídicas la sociedad establece un control sobre las conductas y sobre el
orden social.

Control social formalizado: sanción:


1. Sanciones positivas en sentido estricto: son medidas que se caracterizan por ser
motivadoras de la conducta y contienen un elemento de recompensa.
2. Medidas de concienciación: tienen por finalidad sensibilizar y fomentar la toma de
conciencia respecto de determinados problemas sociales.
3. Medidas de facilitación: impulsan, promocionan o plantean como deseable un objetivo
social.
4. Sanciones negativas: multa, pena…

-Legitimación del poder:


Es un término descriptivo y designa la aceptación del sistema jurídico-político por parte de sus
miembros, quienes ven en sus normas y reglas pautas adecuadas de comportamiento.
Una de las instituciones más importantes en la relación entre derecho y poder es la del estado
de derecho.

El estado de derecho supone la limitación del poder del estado por parte del derecho. Esto es,
la regulación y control a través de la ley de los poderes y actividades estatales. (Posible
pregunta examen)

El Estado de derecho:
1. Imperio de la ley: se entiende por ley aquella norma creada por un órgano
representativo y dotada de un carácter general y abstracto. Estas dos exigencias
(generalidad y abstracción), tienen como finalidad garantizar los valores de igualdad y
seguridad o previsibilidad.
2. División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
3. Garantía de derechos fundamentales: la ley está orientada a reconocer y garantizar una
serie de derechos y libertades de las personas.

“El Estado tiene como misión principal proteger tres derechos naturales: la vida, la libertad y la
propiedad privada de todo cuanto un hombre haya trabajado y pueda utilizar, ya que la
propiedad tiene un límite; a estos tres derechos se añade un cuarto: el derecho a defender estos
derechos, así como cualquier otra libertad individual de los ciudadanos, que el ciudadano cede
al Estado mediante un consenso recogido por escrito o constitución. También sostiene que el
gobierno debe estar constituido por un rey y un parlamento. El parlamento es donde se expresa
la soberanía popular y donde se hacen las leyes que deben cumplir tanto el rey como el pueblo.
John Locke

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“En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de
las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen
del derecho civil”.
“Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del
pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas,
y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.
Montesquieu, El espíritu de las leyes, Libro XI.

Tras la Revolución Francesa se pública la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789.

Una Sociedad en la que no esté́ establecida la garantía de los derechos, ni determinada la


separación de los poderes, carece de Constitución.

Olymoe de Gouges, dos años después, público una Declaración de los Derechos de la Mujer y de
la Ciudadanas en 1791. El preámbulo fue igual, pero poniendo todo en términos femeninos.

-La resolución de conflictos:


Es la función básica del derecho privado. Se intenta llegar a un acuerdo con o sin la figura de un
mediador (autocomposición). Si no también puede intervenir un tercero (heterocomposición),
que bien puede ser un juez o un árbitro. Existen distintas formas para ello:

• Autocomposición:
-Principio de autonomía de la voluntad: “Los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a
las leyes, a la moral, ni al orden público”.

-La renuncia: La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en


ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni
perjudiquen a terceros.

-La mediación: proceso de negociación mediante el cual las partes involucradas en un


conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial llamado
mediador. El mediador, no tiene facultad decisoria.

-La conciliación: con el acuerdo de las partes se evita un juicio o se pone fin al iniciado.

• La heterocomposición
-El arbitraje: es un medio de resolución de conflictos mediante el cual las partes deciden
someter a la decisión de uno o varios árbitros un conflicto, renunciando a acudir a los
juzgados y tribunales.

-El juicio

-Seguridad jurídica:
La idea de seguridad jurídica se relaciona con la previsibilidad y la certeza en el sentido de
poder predecir la conducta de los demás.

Si las normas jurídicas quieren regular el comportamiento humano es imprescindible que


los sujetos destinatarios las conozcan y puedan actuar en consecuencia, o bien puedan
prever las consecuencias del comportamiento desviado

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En los estados totalitarios el derecho se caracteriza por un baja certeza y previsibilidad.
Tres requisitos para la seguridad jurídica:
• La precisión normativa.
• La publicidad de las normas
• El cumplimiento de las normas por parte del estado y su aplicación por parte de los
tribunales.

-La función distributiva y de provisión de bienes y servicios:


• Principio del XIX, liberalismo económico: dejar hacer, dejar pasar.
• Principios del siglo XX (después de la Segunda Guerra Mundial): Estado social.
• El estado adopta como objetivo propio un papel de redistribución de la renta para
hacerla más equitativa. Se llega a la convicción de que la actividad económica,
abandonada a su propia dinámica, genera tales situaciones de marginalidad y
desigualdad que un ordenamiento que no haga nada por impedirlo no puede.

1.2. El derecho definición, el ordenamiento jurídico.

Definición del derecho: el derecho es un sistema de principios y de reglas a los cuales la


convivencia se ha atener y conforme a los cuales se han de solucionar los conflictos que puede
suscitar.

Dentro del derecho podemos distinguir:


-El conjunto normativo:
• No solo normas
• No heterogéneo

-Las instituciones jurídicas:


• El matrimonio
• La propiedad
• El contrato

-El sistema jurídico:


• Coherencia y estructura

-El ordenamiento jurídico

Se denomina ordenamiento jurídico al conjunto de normas que en un determinado momento


histórico rigen en una comunidad. (Posible pregunta examen)

Clasificación del derecho:


-Derecho natural: ordenación de las relaciones humanas, sin limitaciones temporales ni
espaciales, que provienen de la naturaleza y no de la razón humana, son inmutables y
universales (principios, valores...etc). Justo por naturaleza.

-Derecho positivo: conjunto de reglas vigentes en una comunidad dictadas por el Estado u
órgano competente sancionadas por la autoridad. Son temporales y rigen sólo a una comunidad
determinada. Justo por norma.

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-Derecho objetivo: es el conjunto de normas jurídicas en el más amplio sentido que regula una
sociedad (CE, leyes, costumbres, principios generales del Derecho, jurisprudencia...etc)
-Derecho subjetivo: son los derechos y facultades reconocidas a las personas por el Derecho
objetivo.

-Derecho Público (Derecho Penal, administrativo, constitucional): es el conjunto de normas que


regular todas las relaciones en que el estado actúa revestido de “imperium”, es decir, que está
en una situación de superioridad frente a los particulares. Tiende al interés común.

-Derecho Privado (Derecho civil, mercantil...etc.): es el conjunto de normas que regula las
relaciones entre particulares en relación de igualdad entre los particulares entre sí y con el
Estado cuando actúa como particular (sin imperium, es decir, sin superioridad).

Las ramas del derecho son:

Derecho público:

• Derecho administrativo: Normas que regulan las relaciones entre las administraciones
públicas y los ciudadanos.

• Derecho constitucional: normas que derivan de lo establecido por la Constitucional.

• Derecho penal: conjunto de normas que regulan las conductas que se consideran delito
y las penas previstas.

• Derecho tributario o fiscal: conjunto de normas que regulan la creación, recaudación y


liquidación de impuestos.

• Derecho Laboral: conjunto de normas que regula las relaciones entre trabajadores y
empleadores.

• Derecho Internacional público: normas que rigen las relaciones entre Estados y
organizaciones internacionales.

Derecho privado:
• Derecho Mercantil: conjunto de normas que regulan la actividad de comerciantes y
actos de comercio.

• Derecho Internacional Privado: conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas
sometidas a normas de varios Estados.

• Derecho civil: normas de carácter general que regula la persona y derechos civiles,
patrimonio, obligaciones, relaciones familiares, sucesiones...etc.

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1.3. Las normas.

Estructura de la norma

1.El supuesto de hecho (o antecedente) es la hipótesis que, si se produce, lleva a la


materialización de la norma.

a) Hechos jurídicos: acontecimientos independientes de la acción humana y a los que el


ordenamiento jurídico atribuye efectos jurídicos (el nacimiento de una persona).

b) Actos jurídicos: acciones o comportamientos humanos a los que se les atribuyen


consecuencias jurídicas. Pueden ser lícitos (obligatorios o voluntarios o ilícitos).

c) Actos o hechos institucionales: se caracterizan por ser el resultado de la aplicación de


normas.

2.La consecuencia jurídica (o consecuente) es la repuesta que el ordenamiento da a un


determinado supuesto de hecho. Las normas jurídicas pertenecen en general al género del
lenguaje prescriptivo.

3.El nexo deóntico que une al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica es el de “deber
ser”, dado que los enunciados jurídicos, como hemos dicho, son condicionales.

Toda nuestra interacción social opera mediada por normas. Naturalmente, no todas esas
normas son jurídicas. Las normas jurídicas presentan tres dimensiones: validez, eficacia y
justicia.

-Validez:
Una norma no es un objeto que exista físicamente en el mundo. Es un enunciado de deber ser.
Ese enunciado jurídico es válido si satisface las siguientes condiciones:

a) Haber sido creado por una autoridad u órgano competente.

b) Que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de normas y


concretamente para la creación de la norma de la que se trate.

c) Que el enunciado no haya sido derogado. La derogación determina la pérdida de validez


de un enunciado jurídico y es manifestación de la potestad legislativa. La derogación
puede ser una derogación explícita o implícita.

d) Que la norma no resulte materialmente contradictoria con alguna norma superior del
sistema. Debe respetar la jerarquía y la competencia.

-Eficacia:
El cumplimiento de lo que prescribe un enunciado normativo.
Comprender la realidad social en que han de ser aplicadas la norma implica el uso de
información sociológica.

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-Justicia/legitimidad
No existen los ordenamientos jurídicos neutrales.
• Sentido subjetivo: virtud personal
• Sentido objetivo: cualidad de las estructuras, las normas, las instituciones sociales o de
la sociedad en su conjunto.

Las características esenciales de las normas jurídicas son (posible pregunta de examen):
-Imperatividad: Debe ser acatado y rige con independencia de la voluntad de los sometidos a
las normas.

-Generalidad: Afecta a todos los sujetos comprendidos en la conducta que describe.

-Coercibilidad: Prevé sanciones en caso de incumplimiento impuesto por el Estado.

-Abstracción: La norma no se agota en su cumplimiento se aplica indefinidamente mientras se


encuentre vigente.

Clases de normas jurídicas:

-Normas de derecho común: aplicables a todo el territorio nacional.


-Normas del derecho particular, autonómico o local: solo a una parte del territorio.

-Normas necesarias o imperativas: son las que obligan a todos los individuos, sin dejar margen
a su voluntad.
-Normas dispositivas: son las que permiten a los individuos dejar de aplicarlas a voluntad.

-Normas de derecho común: aplicables en general a todas las personas, cosas o relaciones.
-Normas de derecho especial: aplicables a determinadas personas, cosas o relaciones.

-Normas regulares: aplican en situaciones regulares los principios comunes del ordenamiento
jurídico.
-Normas excepcionales: regulan situaciones de anormalidad en las que esos principios quedan
transitoriamente suspendidos.

La eficacia de las normas jurídicas:

-Eficacia obligatoria:
Los destinatarios de la norma tienen el deber de cumplirla. Pero este cumplimiento no puede
dejarse a su arbitrio, y por ello se dice que la ignorancia de las normas no excusa de su
cumplimiento (inexcusabilidad del cumplimiento de las normas jurídicas, art. 6.1 Cc).

-Eficacia sancionadora:
Si el deber de cumplimiento resulta inobservado se desencadena una sanción que puede ser de
distintos tipos:
• Una pena.
• Una ejecución forzosa
• El resarcimiento de daños y perjuicios.
• La nulidad del acto jurídico.

-Eficacia constitutiva:
Toda norma jurídica se refiere a una parte de la realidad social, que constituye, regula, modifica
o extingue.

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Principios básicos que regulan la eficacia de las normas (posible pregunta de examen):

-La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

-El error de derecho solo producirá aquellos efectos que la ley determine

-La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de sus derechos solo es válida:
• Cuando no sea contraria al interés u orden público
• Cuando no perjudique a terceros

Los actos contrarios a las normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo
que en ellas se establezca un efecto distinto.

-Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por
el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

1.4. El derecho civil

Su origen se sitúa en el derecho romano, donde el ius civile era el propio del ciudadano romano
(cives) y se contraponía al ius gentium, que era el derecho de los extranjeros, y al ius honorarium,
que era el derecho procedente de los magistrados o pretores.

En el siglo VI, caído el imperio romano de occidente, Justiniano (527- 565), recopila estos tres
cuerpos y crea el Corpus Iuris Civilis.

En la Edad media, a finales del siglo XI y principios del XII se produce un redescubrimiento o
“recepción” del derecho romano. En esta etapa el derecho romano pasa a ser el derecho común.

Las codificaciones:
Codificar es crear un cuerpo legal y ordenado, mediante la unión de todas las leyes de un país.

El primer Código Civil es el prusiano, a finales del S XVIII, pero es a lo largo del S XIX cuando
comienza el auge de la codificación en toda Europa (Código Civil Francés 1804)

La codificación supone la consolidación del Derecho civil como Derecho nacional.

El Derecho civil es el Derecho privado general, que tiene por objeto la regulación de la persona
en su estructura orgánica, en los derechos que le corresponden como tal y en las relaciones
derivadas de su integración en la familia y de ser sujeto de un patrimonio dentro de la
comunidad.

1.5. El derecho civil común y el espacial o foral. Nuestro código civil.

Nota característica del ordenamiento jurídico español:


• Derecho civil “común”, aplicable a todo el Estado.
• Derechos civiles especiales o forales.

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El artículo 149.1. 8ª, atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de “Legislación civil,
sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de
los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan” (aunque en todo caso reserva
algunas materias al Estado).

Comunidades Autónomas que tienen derecho civil propio: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia,
Navarra y País vasco. El resto tienen derecho común.

El Código civil es el principal texto normativo en materia de Derecho civil. Fue aprobado en 1889
y está inspirado en gran parte en el Código civil francés de 1804. Ha sido reformado en diversas
ocasiones y consta de 1976 artículos, divididos en un título preliminar y cuatro libros.

Título preliminar “De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia”: Fuentes del derecho;
eficacia y aplicación de las normas.

Libro I “De las personas”: Nacimiento y extinción de la personalidad; Personas naturales y


jurídicas; domicilio; matrimonio; su disolución; la paternidad y la filiación; la adopción; la
ausencia; la tutela; las medidas de apoyo a la discapacidad.

Libro II “De los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones”: Bienes
muebles e inmuebles; la propiedad; la posesión, el usufructo

Libro III “De los diferentes modos de adquirir la propiedad”: La ocupación; la donación, la
sucesión hereditaria.

Libro IV “De las obligaciones y contratos” Obligaciones; contratos; régimen económico


matrimonial; prescripción.

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