Cátedra IV Comisión 16 (2)

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BOLILLA 1

DEBIDO PROCESO. PRINCIPIOS


PROCESALES

DEBIDO PROCESO

El debido proceso es transversal a todas las ramas.


En todo proceso las partes dirimen sus controversias ante la autoridad y quedan sometidas a la
decisión de ésta. El PROCESO resulta ser, un cúmulo de actos de la conducta jurídica, un medio
idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de juicio de la autoridad, un conflicto de intereses con
relevancia jurídica.

1) NOCIÓN DE DEBIDO PROCESO LEGAL EN DERECHO PROCESAL


CIVIL Y COMERCIAL.

La noción de Debido Proceso está en constante evolución, es una noción dinámica ligada al concepto
de Justicia.

El PROCESO, por sí mismo es un INSTRUMENTO de tutela de derecho que posibilita la vigencia


de derechos vulnerados, desconocidos. Es un REFLEJO de derechos sustanciales.

A tener en cuenta Más de una vez, el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de
tutela falla en su cometido. Es decir, en la práctica se termina desnaturalizando los principios que
constituyen las bases del proceso. (Fallos Colalillo y Oilher)

El PROCESO es UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL, debe cumplir con el principio y el


derecho de todas las personas a un “DEBIDO PROCESO” entendido como aquel procedimiento
jurídico, reglado por ley, que define los actos que lo componen, el orden en que deben llevarse a
cabo, y respeta las seguridades jurídicas individuales y formas que postula la CN.
Se trata, en otras palabras, del derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por
sujetos con cualidades y funciones concretas, de conformidad con las normas preestablecidas en el
ordenamiento jurídico, en los que se debe decidir conforme al derecho sustancial preexistente (Art
18 CN) siempre y cuando se de la oportunidad de oir o escuchar a todos los sujetos que puedan ser

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afectados con las resoluciones que allí se adopten y concluyendo, finalmente, con una sentencia
fundamentada y motivada emanada del òrgano jurisdiccional.

Cuando hablamos de DEBIDO PROCESO debe ser en:


● CLAVE CONSTITUCIONAL: ART 18 CN Y ART 15 CP
● CLAVE CONVENCIONAL: ART 8 Punto 1 CONVENCIÓN AMERICANA DE DH

Para la CORTE INTERAMERICANA , el DEBIDO PROCESO LEGALes un conjunto de requisitos


para observar, que debe estar presentes en todas las instancia del proceso para que las personas
puedan hacer valer sus derechos adecuadamente.
¿Qué derechos? Derecho de defensa (derecho a ser oído e introducir prueba), derecho al acceso a la
justicia, derecho a la igualdad, derecho a un plazo razonable en la solución de conflictos.

★ En materia civil, en lo que hace al Plazo Razonable como garantía, se toman los parámetros
que refiere la Corte Interamericana en lo que hace a :
- complejidad del asunto
- actividad procesal del interesado
- conducta de las autoridades judiciales
- La afectación del paso del tiempo en el derecho del peticionante.
★ Tener en cuenta para leer si interesa Cuadernillo 12 de Corte I. de jurisprudencia sobre
debido proceso legal.

SIN EL DERECHO PROCESAL LOS DERECHOS SE CONVIERTEN EN MERAS DECLAMACIONES.

1) CASOS COLALILLO Y OILHER

Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de La Plata

{JUICIO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE DE


TRÁNSITO}
El caso importa en relación a la concepción del debido proceso porque allí se tratan hechos de
negligencia procesal y exceso de formalidades. Con este fallo nace la doctrina del exceso ritual
manifiesto.

Ante un accidente de tránsito, la cuestión fundamental a resolver consistía en determinar si, a la


fecha del siniestro, el conductor del vehículo de propiedad del accionante, carecía o no del registro
habilitante correspondiente. Fue así como, en pos de probarlo, se solicitó que librara oficio al

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Intendente Municipal de la Ciudad de Bs As a fin de que informara si en los Registros figuraba el
nombre de la persona que conducía el vehículo en el momento del accidente. La Dirección de
Tránsito manifestó que no le era posible informar porque “los libros, padrones y ficheros de
conductores habilitados, se llevan por el número de la respectiva licencia, y no por nombre y
apellido de sus titulares.”
No obstante, el accionante logró averiguar el nro del registro de que se trataba y solicitó ue se librara
un nuevo oficio. Esta vez, la Dirección respondió que la licencia de conductor con el nro indicado,
no pertenecía a esa comuna.
Fue así como entonces, LA SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA DESESTIMÓ LA DEMANDA,
fundándose en que el accionante no había probado que el conductor tenía registro habilitante al
momento del accidente. Pero, después de dictada la sentencia y ANTES de notificada, el actor
presentó un nuevo escrito manifestando que, en virtud de la dificultad existente para obtener el
informe solicitado sobre la existencia de la licencia para conducir, el conductor había pedido un
nuevo registro por haber extraviado el original, e hizo notar que figuraba como fecha en que se
concedió este último el 23/07/1948, dos meses antes del accidente.
EN CONCLUSIÓN: el actor pretende agregar prueba luego de la sentencia, que fe apelada, pero
luego confirmada por la Cámara de Apelaciones.

1ra instancia: rechaza la De. Ritual Formalismo


2da instancia: confirma la sentencia.

Fue así como a través de un recurso extraordinario federal, la CSJN estableció: “el proceso civil no
puede ser conducido en términos estrictamente formales ya que se trata del desarrollo de
procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva.”
Asi la Corte, autorizó la concesión del recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia, dando a
su vez nacimiento a la doctrina del exceso ritual manifiesto, cuya premisa indica que las formas no
pueden impedir el acceso a la verdad y a la justicia.

Juan Carlos Oilher v. Oscar Norberto Arenillas

Juan Carlos Oilher interpone Recurso extraordinario (llega en queja) en virtud de haberse rechazado
su De. de usucapión de un terreno contra Oscar Arenillas, la cual alegaba que su padre comenzó a
poseer en el año 1948 con ánimo de dueño y continuó con esa actitud hasta el 20/06/1971 año en que
falleció. Adjuntaba su partida de nacimiento y la de defunción de su progenitor, y sostenía haber
continuado con la posesión del terreno. EL JUEZ DE 1RA INSTANCIA, RECHAZÓ LA
ACCIÓN, sosteniendo que cuando se trata de un hijos extramatrimonial no se entra en posesión de
la herencia desde el día de la muerte del causante y sin formalidad ni intervención judicial alguna,

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sino que aquel debe pedir la posesión a los jueces justificando su título a la sucesión, siendo para ello
indispensable la declaratoria de herederos que, en el caso, el actor no la había presentado. Concluye
que el accionante carece de legitimidad y que la posesión de uno y otro se muestran distintas y
discontinuas y, por ausencia de nexo vinculante son dos posesiones incomunicadas. Por ende la
posesión del actor comenzó el día de la muerte del progenitor con lo cual el plazo legal de
prescripción adquisitiva no se ha cumplido.
El a quo confirmó rechazando a De. Se interpone entonces, recurso extraordinario presentando de
forma extemporánea la declaratoria de herederos, que se deniega dando lugar al motivo de queja.

Finalmente, la CSJN autorizó la concesión del recurso extraordinario fundamentándose en que el


tribunal debe velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, evitando que la
aplicación literal de normas procesales conduzca a vulnerar el derecho sustancial.

2) LA ASISTENCIA JURÍDICA. EL ABOGADO. MISIONES. DEBERES.

● Ley 5177
● Compendio de normas de ética profesional.
● Ley 25506 sobre firma digital.

LEY 5177
CAPÍTULO XII OBLIGACIONES DEL ABOGADO
ARTÍCULO 58°: Son obligaciones de los abogados y procuradores:
1- Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y al servicio de la justicia. La
inobservancia de esta regla podrá dar lugar a la formación de causa disciplinaria.
2- Patrocinar o representar a los declarados pobres en los casos que la ley determine y atender el
consultorio gratuito del Colegio en la forma que establezca el reglamento interno. 3- Aceptar los
nombramientos que le hicieren los jueces o tribunales con arreglo a la ley, y las misiones que le
encomiende el Colegio, pudiendo excusarse solo por causas debidamente fundadas.
4- Tener estudio dentro del Departamento Judicial en el que se encuentre matriculado, sin perjuicio
de su ejercicio profesional en otros Departamentos Judiciales.
5- Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio, como así del cese o
reanudación del ejercicio profesional.
6- Guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se
le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
7- No abandonar los juicios mientras dure el patrocinio.

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8- Ajustarse a las disposiciones del artículo 73, cuando actuare en calidad de apoderado.

ARTÍCULO 59°: Aceptado el poder conferido, el abogado asume todas las responsabilidades que las
leyes imponen a los mandatarios, sujetándose a las reglas establecidas en el Código Civil sobre los
contratos de esta clase. Estarán obligados a ejercer la representación, hasta que hayan cesado
legalmente en su cargo. Las simples consultas se considerarán como locación de servicio.

CAPÍTULO XIII PROHIBICIONES


ARTICULO 60°: Sin perjuicio de lo que disponen las leyes generales, está prohibido a los abogados:
1- Patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar
la defensa de una parte, si ya hubiere asesorado a la otra.
2- Patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados
entre sí.
3- Ejercer su profesión en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado,
funcionario judicial o administrativo.
4- Aceptar el patrocinio o representación en asuntos en que haya intervenido un colega, sin dar
previamente aviso a éste, excepto en casos de extrema urgencia y con cargo de comunicárselo
inmediatamente.
5- Sustituir a abogado o procurador en el apoderamiento o patrocinio de un litigante, cuando ello
provoque la separación de juez de la causa por algún motivo legal.
6- Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional.
7- Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a
engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad
profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de
atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.
8- Requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados para obtener asuntos.
9- Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores.
10-Celebrar contrato de sociedad con quienes no posean título de abogado o procurador, o integrar
asociación o sociedad comercial que pueda tener por objeto exclusivo el ofrecimiento de servicios
jurídicos. Sin embargo, el abogado o procurador podrá establecer formas asociativas no comerciales
con otros profesionales universitarios, a través de la prestación de servicios con sentido
interdisciplinario, siempre que ello no altere la independencia funcional e individualidad de la
profesión y preserve la responsabilidad inherente a su calidad de profesional del derecho. En todos
los casos deberá declarar la existencia de esa relación ante el Colegio Departamental respectivo.
11- Constituir domicilio en oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados
públicos que litiguen en calidad de tales y específicamente con motivo de su función.

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Tener en cuenta que existen PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES.

ARTICULO 2°: No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de:


1- Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el
término de la condena.
2- Los fallidos, hasta su rehabilitación. No obstante, cuando de las constancias de la causa no
surgieran evidencias de una conducta impropia que impidiese su admisión con anterioridad, el
fallido sólo podrá actuar como patrocinante, hasta tanto se resuelva su situación.
3- Los sancionados con la pena prevista en el artículo 28 inciso 4) de la presente.

ARTICULO 3°: No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad:


Absoluta:
a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, los Ministros, Secretarios y
Subsecretarios nacionales y Defensor del Pueblo.
b) Los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias.
c) Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, el Fiscal de Estado y
el Asesor General de Gobierno, al igual que sus reemplazantes legales, el Presidente y vocales del
Tribunal de Cuentas y los miembros del Tribunal Fiscal.
d) Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores
en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título
que se considere auxiliar de la justicia.
f) Los abogados y procuradores, jubilados en ese carácter, y los escribanos que hubieren ejercido
como procuradores de conformidad lo dispuesto en el artículo 62º inciso 1) y se hubieren jubilado
como tales.
Relativa:
g) Los abogados funcionarios de servicios policiales, penitenciarios y de todo organismo de
seguridad, en materia criminal y correccional.
h) Los abogados, para intervenir en procesos judiciales que tramiten ante el tribunal en que se hayan
desempeñado como magistrados o funcionarios, antes de haber transcurrido dos (2) años desde que
cesaron en el cargo. En tal supuesto, el tribunal, a pedido del profesional alcanzado por la
prohibición o de alguna de las partes, deberá remitir las actuaciones al que le sigue en orden de
turno.
i) Los legisladores nacionales y/o provinciales, mientras dure el ejercicio de sus mandatos, en causas
judiciales o gestiones de carácter administrativo en las que particulares tengan intereses encontrados
con el fisco.

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j) Los intendentes y concejales municipales, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas
judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados
con el municipio. En el caso previsto en el inciso f), si el profesional optase por ejercer la profesión
previamente deberá pedir la suspensión del beneficio previsional de que gozare.

ARTÍCULO 4°: Los funcionarios de orden administrativo, en actividad, diplomados en Derecho,


sólo podrán ejercer la profesión de abogados cuando las respectivas leyes o reglamentos no lo
prohíban.

ARTÍCULO 5°: Los abogados afectados por las incompatibilidades y prohibiciones de los artículos
anteriores, podrán litigar en causa propia o de su cónyuge, padres e hijos, pudiendo devengar
honorarios, con arreglo a las leyes, cuando hubiese condenación en costas a la parte contraria.

INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA JURAMENTOS

Una vez que se posee toda la documentación requerida podrá ser presentada de dos formas:
PRESENCIAL O DIGITAL PRESENCIAL
Se deberá ingresar a http://matriculacion.colproba.org.ar/matriculacion/index/11 y
A) COMPLETAR EL CORRESPONDIENTE FORMULARIO
B) SOLICITAR TURNO
C) IMPRIMIR FORMULARIO PRESENCIAL
D) El día y hora del turno otorgado por sistema presentar TODA la documentación en la oficina de
matrícula en calle 13 n°821 2 piso.
IMPORTANTE: Al completar el mencionado FORMULARIO el sistema va a solicitar cargar
documentación, TAN SOLO CARGAR FOTOCOPIA DE DNI O CONSTANCIA DE CUIL, para
que el sistema permita continuar con el proceso de inscripción. NO CARGAR TODA LA
DOCUMENTACIÓN, LA CUAL SERA ENTREGADA DE FORMA PRESENCIAL.

DIGITAL: para los/las profesionales que se vean imposibilitados de presentar de forma presencial la
documentación podrán hacerlo de manera digital para lo cual deberán ingresar a
http://matriculacion.colproba.org.ar/matriculacion/index/11 y
A) COMPLETAR EL CORRESPONDIENTE FORMULARIO
B) SOLICITAR TURNO
C) IMPRIMIR FORMULARIO PRESENCIAL
D) El día y hora del turno otorgado por sistema remitir TODA la documentación AL MAIL:
juramentos@calp.org.ar

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IMPORTANTE: Al completar el mencionado FORMULARIO el sistema va a solicitar cargar
documentación, TAN SOLO CARGAR FOTOCOPIA DE DNI O CONSTANCIA DE CUIL, para
que el sistema permita continuar con el proceso de inscripción. NO CARGAR TODA LA
DOCUMENTACIÓN, LA CUAL SERÁ REMITIDA A LA CASILLA: juramentos@calp.org.ar
Luego del visado de toda la documentación presentada presencial o remitida x mail se comunicará
el sector matrícula (presencialmente, vía mail o telefónicamente), y si la misma es correcta
(completa), se otorgará fecha de jura e indicaciones pertinentes.

REQUISITOS FORMALES
1. Título de Abogado expedido por la Universidad. Copia simple del Diploma de Abogado/a
con la oblea de legalización de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación.
2. Analítico
3. Formulario de matriculación:
Ingresar a http://matriculacion.colproba.org.ar/matriculacion/index/11, una vez completo
generar archivo en formato PDF y el mismo deberá ser firmado por los avales requeridos ya
sea para los que presentan la documentación de forma PRESENCIAL o DIGITAL.
4. Firma de dos avales: ya sea firma y sello ológrafo o firma digital (con token) de 2 abogados
/as con 5 años de matriculación al pie del formulario del punto 1. El formulario para su
presentación debe estar firmado por los/las dos abogados/as avales obligatoriamente.
5. Certificado de antecedentes penales: I) Trámite digital: ingresar a la página de Internet:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales donde los y las
interesado/as podrán tramitarlo si poseen clave fiscal ( nivel 2 o +) o banelco. II) Trámite
presencial: el registro nacional de reincidencia solo atenderá trámites presenciales con turno
previo https://www.argentina.gob.ar/solicitar-certificado-de-antecedentes-penales-
personalmente La Plata Calle 532 Nº 1211 (011) 5300-4000 INT: 76650 Capital Federal:
Tucumán 1353 0800-666-0055 EL CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE UN (1 )
MES DE EXPEDIDO AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN O REMISÓN POR
MAIL ( no se cuenta desde la fecha en que el sistema otorgó el turno).
6. Formulario de otras matrículas. (PÁGINA WEB
http://www.calp.org.ar/wpcontent/uploads/declaracion-matricula-anterior-1.pdf.
7. Fotocopia del dni (ambas caras)
8. Abogados con incompatibilidad absoluta / parcial: certificado de revista expedido por el
organismo pertinente.
9. CONSTANCIA DE C.U.I.T O C.U.I.L.: Ingresar a la página:
https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil

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10. FORMULARIO DE AFILIACIÓN CAJA: Ingresar a:
https://servicios.cajaabogados.org.ar/cgibin/nwwcgi/SRVWEB/NWINSC0N?FUNC=INSC
RI0
11. FOTO PARA CREDENCIAL. - De forma presencial la foto es tomada en la oficina y si se
remite documentación por mail, se deberá adjuntar una foto de frente fondo blanco (archivo
jpg. la foto debe tener el tamaño de carnet 4 X 4 cm para credencial).
12. INFORME DE ANOTACIONES PERSONALES (informe de inhibición): se puede
tramitar particular o solicitarlo en el mail en que se remite toda la documentación al sector
Matrícula quien lo tramitará y luego se abonará al interesado/a ($ 1200) conjuntamente con
la CUOTA ANUAL DE MATRÍCULA.
13. PAGO DE LA MATRÍCULA: El mismo se efectuará el día que sea indicado por el sector
matrícula previo al acto de Jura.
14. Declarar DOMICILIO LEGAL Y DOMICILIO ELECTRÓNICO. (cuit@notificaciones-
scba.gov.ar)

Para firmas digitales es necesario el TOKEN.


¿CÓMO SE ADQUIERE? Una vez matriculado, el Colegio da una fecha de jura. Ese día se otorga el
carnet y el token.

NORMAS DE ÉTICA PROFESIONAL

ART. 1 – ESENCIA DEL DEBER PROFESIONAL. CONDUCTA DEL ABOGADO. El abogado


debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su
conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad. La
esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la
defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad.

ART. 2 – DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL. El abogado debe mantener el honor y la


dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios
lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciar a las autoridades
competentes o a los Colegios de Abogados.

ART. 3 – INDEPENDENCIA. El abogado debe guardar celosamente su independencia frente a los


clientes, los poderes públicos, los magistrados y demás autoridades ante las cuales ejerza
habitualmente; y en el cumplimiento de su cometido profesional, debe actuar con independencia de
toda situación de interés que no sea coincidente con el interés de la justicia y con el de la libre
defensa de su cliente.

ART. 4 – DESINTERÉS. El espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la


abogacía. El abogado, aunque debe defender su derecho a la digna retribución de su trabajo, debe
tener presente que el provecho es sólo un accesorio del fin esencial de la profesión y no puede
constituir decorosamente el móvil determinante de su ejercicio.

ART. 5 – RESPETO DE LA LEY.

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ART. 6 – VERACIDAD Y BUENA FE. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, afirmar o
negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena
y expedita administración de justicia o que importen engaño o traición a la confianza pública o
privada. Tampoco debe permitir ni silenciar las irregularidades en que incurran las personas que
ejerzan funciones públicas o cargos privados.

ART. 7 – ABUSOS DE PROCEDIMIENTO. PERJUICIOS INNECESARIOS. El abogado debe


abstenerse del empleo de recursos o medios que, aunque legales, importen una violación a las
presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo del procedimiento.

ART. 9 – CALIDAD DE LAS CAUSAS. DEFENSA DE ACUSADOS. El abogado no debe abogar


o aconsejar en causa manifiestamente inmoral, injusta o contra disposición literal de la ley, sin
perjuicio de asumir las defensas criminales con abstracción de la propia opinión sobre la
culpabilidad del acusado. No puede aconsejar ni aceptar causa contraria a la validez de un acto
jurídico, en cuya formación haya intervenido profesionalmente.

ART. 10 – ACEPTACIÓN O RECHAZO DE ASUNTOS. El abogado tiene libertad para aceptar o


rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su
resolución, salvo el caso de nombramiento judicial o del Colegio de Abogados, en que la declinación
debe ser justificada. Cuando voluntaria o necesariamente manifieste los motivos de su resolución,
debe hacerlo en forma de no causar agravio o perjuicio a la defensa cuyo patrocinio rehúsa.

ART. 11 – SECRETO PROFESIONAL.


ART. 12 – EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL.
I) La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa personal del abogado,
cuando es objeto de acusaciones por su cliente.. II) Cuando un cliente comunica a su abogado la
intención de cometer delito.

ART. 13 – INCITACIÓN A LITIGAR, AVENIMIENTOS Y TRANSACCIONES. PASIONES DE


LOS CLIENTES. I) Es contrario a la dignidad del abogado, fomentar conflictos o pleitos. II) Es
deber del abogado favorecer las posibilidades de avenimiento y conciliación o de una justa
transacción.

ART. 14 – CUIDADO Y HONOR DE LA RESPONSABILIDAD. El abogado debe cuidar su


responsabilidad y hacer honor a la misma.

ART. 15 – INCOMPATIBILIDADES.
I) El abogado debe respetar las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades de la
profesión, absteniéndose de ejercerla cuando se encuentre en algunos de los casos previstos. II) Debe
evitar, en lo posible, la acumulación al ejercicio de la profesión de cargos o tareas susceptibles de
comprometer su independencia tales como el ejercicio del comercio o la industria, las funciones
públicas absorbentes y los empleos en dependencias que no requieran título de abogado. III) Es
recomendable que el abogado evite, en lo posible, los mandatos sin afinidad con la profesión, los
depósitos de fondos y administraciones, y en general las gestiones que puedan dar lugar a acciones
de responsabilidad y rendiciones de cuentas. IV) El abogado legislador o político, debe
caracterizarse por una cautela especial. No aceptará designaciones de oficio que no se hagan por
sorteo.

ART. 16. – El abogado no debe procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad
profesional ni recurrir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados, para
obtener asuntos.

ART. 17. – ESTUDIO. DECORO EN LA ATENCIÓN DE LA CLIENTELA.

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ART. 19 – ESTILO. En sus expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la moderación y
energía adecuadas, tratando de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha confiado.

ART. 20 – PUNTUALIDAD. Es deber del abogado ser puntual con los tribunales y sus colegas, con
los clientes y con las partes contrarias, y ser preciso y directo en todo cuanto se expida.

ART. 22 – NOMBRAMIENTO Y ACTIVIDAD DE MAGISTRADOS. ASPIRACIÓN A LA


MAGISTRATURA. Es deber de los abogados procurar por todos los medios lícitos que el
nombramiento de magistrados se haga en consideración exclusiva a sus aptitudes para el cargo y que
los jueces se contraigan a su función.

ART.23 – INFLUENCIAS PERSONALES SOBRE EL JUZGADOR. COMUNICACIÓN


PRIVADA CON EL JUEZ. El abogado no debe ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a
vinculaciones políticas, de amistad o de otra índole, o recurriendo a cualquier otro medio que no sea
el de convencer con razonamiento.

ART. 24 – RECUSACIONES. El abogado debe hacer uso del recurso excepcional de las
recusaciones con gran moderación.

ART. 25 – OBLIGACIONES PARA CON EL CLIENTE. El abogado debe realizar plenamente la


gestión y defensa de los intereses de su cliente.

ART. 27 – CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS. ASEVERACIONES SOBRE SU ÉXITO Y


CONVICCIÓN PERSONAL DEL ABOGADO. El abogado debe tratar de obtener pleno
conocimiento de la causa de su cliente antes de emitir opinión sobre ella, pero no debe nunca
asegurar el éxito del pleito.

ART. 28 – ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES. Es contrario a la


profesión representar intereses opuestos, excepto mediando consentimiento unánime prestado,
después de completa aclaración de los hechos.

ART. 29 – RENUNCIA AL PATROCINIO. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el


abogado no podrá renunciarlo sino por causa justificada sobreviniente o anterior recién conocida,
especialmente que afecte su honor, dignidad o conciencia o implique incumplimiento de las
obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado o haga necesaria la intervención
exclusiva de profesional especializado. Pero, aún en este caso, debe cuidar que su alejamiento no sea
intempestivo y perjudicial al cliente.

ART. 33 – HONORARIOS Y ANTICIPOS. CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS


HONORARIOS. El abogado debe ajustar la fijación y cobro de sus honorarios a las reglas de la ley.

ART. 36 – FRATERNIDAD ENTRE LOS ABOGADOS. DEBERES ENTRE SI. Entre los
abogados debe haber fraternidad que enaltezca la profesión, y cada uno de ellos hacer cuanto esté a
su alcance para procurarla.

3) MEDIACIÓN: RÉGIMEN DE LA LEY 24.573. OBLIGATORIEDAD.


CONFLICTOS A LOS QUE SE APLICA.PROCEDIMIENTO.MEDIACIÓN
EN LA PCIA DE BS AS. RÉGIMEN DE LA LEY 13.952.

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En la Pcia de Bs As
● Ley 13.951
● Decreto 600/21 que principalmente modifica los honorarios de los mediadores Art 31.
● Ley 15.182, mediación a distancia.

En una MEDIACIÓN NO HAY ACTOR NI DEMANDADO, hay MEDIADOR, REQUIRENTE (y


su abogado) y REQUERIDO (con su abogado).

La ley 13.951 estableció el Régimen de Mediación como método alternativo de resolución de


conflictos judiciales en el ámbito de la Pcia de Bs As.
Tiene como principal objetivo promover y facilitar la comunicación directa entre las partes, en miras
a permitir arribar a la solución del conflicto evitando el proceso judicial.

De acuerdo al ART 4 de la Ley, quedan exceptuados de la mediación:

1. Causas Penales, excepto las sometidas a Mediación voluntaria de acuerdo a lo establecido en la


Ley 13.433.

2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad,


alimentos, guardas y adopciones.

3. Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación.

4. Causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean
parte.

5. Amparo, Habeas Corpus e interdictos.

6. Medidas cautelares hasta que se encuentren firmes.

7. Las diligencias preliminares y prueba anticipada.

8. Juicios sucesorios y voluntarios.

9. Concursos preventivos y quiebras.

10. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público.

11. Causas que tramitan ante los Tribunales Laborales.

12. Causas que tramiten ante los Juzgados de Paz Letrados.

También, prescripciones adquisitivas de dominio que por su urgencia NO requiere mediación (va por
sumarísimo).

PROCEDIMIENTO

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Existen 2 sitios web que tenemos que usar
1. MEDIARE
2. SCBA

El reclamante formaliza su pretensión ante Receptoría de Expedientes (ciudad asiento del


Dpto judicial que corresponda)

Se procede al sorteo del mediador y el Juzgado (que eventualmente entenderá en la


homologación del acuerdo o el Litis a falta de acuerdo.)
El sorteo es a través de la Página de SCBA, notificaciones y presentaciones electrónicas (NYPE)
inicio de causas.

¿Qué tengo que enviar al mediador cuando recibo el sorteo?


1. Contactar al mediador al mail que tiene registrado en el Mrio informado también en el
archivo del sorteo.
2. Remitirle documentación recibida donde conste el sorteo
3. Remitir declaración jurada de datos. (Declaración jurada mediare)
4. Copia escaneada de DNI del requirente mas credencial del abogado y poderes si existen.
5. Información de contacto telefónico de los intervinientes.
6. Correo electrónico del requirente para notificaciones para 1ra Audiencia.

Art. 9 Dentro de los 5 días de notificado, el Mediador fijará la fecha de Audiencia a la que deberán
comparecer obligatoriamente (luego el procedimiento es totalmente voluntario) las partes (no podrá
ser superior al plazo de 45 días desde su designación).
La Audiencia deberá ser notificada por el Mediador mediante 1) forma personal; 2) cédula; 3) carta
documento; 4) acta notarial. Art 10.

Art. 11 Las partes -de forma conjunta- podrán tomar contacto con el mediador antes de la audiencia
con el objeto de hacerle llegar sus pretensiones.

13
- PLAZO: 60 días corridos a partir de la última notificación al requerido o de 30 días para
procesos de ejecución y en juicios seguidos por desalojo. En ambos casos se puede pedir
prórroga de hasta 15 días. (Art 12)
- Se labrará ACTA de todas las audiencias dejándose constancia de
comparecencias/incomparecencias de los requirentes como también de las notificaciones y
designación de nuevas audiencias.( Art 13)
- Será obligatoria la comparecencia personal de las partes debiendo concurrir las mismas con
letrado. (Art 15)
- Incomparecencia injustificada: se aplica una multa equivalente a 2 veces la retribución
mínima que le corresponde percibir al mediador por su gestión. (Art 14)
- Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del mediador, las partes podrán
dar por terminado el procedimiento de mediación.
- Confidencialidad: Art 16
- Actas de Mediación: serán confeccionadas en tantos ejemplares como partes concurran a las
audiencias, con otro ejemplar que será retenido por el mediador (Art 17)

Art 15bis: Modalidades


1. Presencial
2. A distancia.

★ ¿Qué hago si a mi cliente le llega una citación de mediación?


Ponerse en contacto con el mediador designado para la remisión de la documentación
requerida en la Resol. 788/20: DNI, credencial, personería, poder, correo electrónico, tel.

★ El cliente NO puede oponerse a la celebración de la mediación.

FIN DE LA MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA

NO SE ARRIBÓ A UN ACUERDO SE ARRIBÓ A UN ACUERDO

14
Vencido el plazo de 60 días sin Se labrará acta en la que deberán
arribar a un acuerdo se labrará constar los términos de lo acordado y
un acta y quedará expedita la vía será firmada por el mediador, las partes
judicial. partes y letrados intervinientes.
Al inicio del proceso judicial el La recepción de exptes procederá a
requirente deberá acompañar modificar la carátula de la causa como
las actas de la mediación de donde “Homologación de convenio-ley 13951”
se desprende el resultado de la y remite al juzgado.
misma. (Art 18)

El acuerdo deberá ser sometido a homologación en el Juzgado sorteado al


inicio de la mediación. (Art 19 y 308 CPCC).
Se homologará si a criterio del juez el mismo representa una justa
composición de los intereses de las partes.
(se homologa judicialmente porque en caso de incumplimiento será
ejecutable, es decir, es necesario para reclamar su cumplimiento)

El juzgado emitirá Resolución fundada para homologar o rechazar el acuerdo en un


plazo no mayor a 10 días (Art 20)

El juzgado podrá realizar observaciones al acuerdo.


se devolverá a las partes a fin de intentar lograr un nuevo acuerdo. 10 días (Art 24)

HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO: deberá ser cumplido por las partes. En caso de
incumplimiento el acuerdo será ejecutable ante el Juzgado homologante por el procedimiento de
“ejecución de sentencia”. (Art 23).

RECHAZO DEL ACUERDO: Quedará expedita para las partes la vía judicial.

15
4) PRINCIPIOS PROCESALES

Son las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal.
Responden a circunstancias históricas, políticas y sociales vigentes en la comunidad de que se trate
estructurando las instituciones procesales que de ello resulten con las necesidades de la justicia en
relación al tiempo y al pueblo donde han de aplicarse.

CONCEPTO SISTÉMICO: Secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto


de resolver el conflicto sometido a la decisión del E. Entonces, cuando hablamos de principios
procesales YA HAY un proceso iniciado.

1. DISPOSITIVO
Es aquel en el cual el estímulo de la función judicial y la aportación de los materiales sobre
los cuales ha de versar la decisión del juez, está confiado a la actividad de las partes.
Responde a una idea de disposición de derecho donde la autonomía de la voluntad prevalece, donde
la decisión del individuo en orden a derechos patrimoniales son resortes exclusivos de sus titulares
(por ej. si somos acreedores NO estamos obligados a cobrar la deuda).
Entonces, de este principio se desprende que “los juicios solo son iniciados a petición de parte”.
Se manifiesta en los siguientes aspectos:
● INICIATIVA: Sólo puede iniciarse el proceso civil a instancia de parte.
Art 330
● DISPONIBILIDAD DEL DERECHO MATERIAL: Se relaciona a las declaraciones de
voluntad de las partes, relativas a la suerte del proceso o a la modificación o extinción de la
relación en la cual se fundó la pretensión. El actor puede desistir la pretensión o el derecho,
el demandado allanarse a la pretensión del actor, y ambos pueden transigir, conciliar o
someter el pleito a la decisión de los jueces árbitros o amigables componedores.
ej Art 304- 305
● IMPULSO PROCESAL: Se refiere a que una vez puesto en marcha el proceso mediante la
interposición de la demanda, corresponde a las partes darle curso. Los jueces y tribunales
pueden tomar medidas para evitar la paralización del proceso, por eso es un principio
dispositivo atenuado: en virtud del interés del E. por preservar el pedido de justicia,
interviene el E, por estar comprometido el servicio público de justicia. Se empieza entonces
a combinar el interés individual y el interés colectivo.

16
Por tanto, corresponde poner de manifiesto la existencia de poderes judiciales que restringen
la vigencia del principio dispositivo ya que los jueces pueden:
- declararse incompetentes sin que medie petición de parte.
- declarar la inexistencia de ciertos requisitos de admisibilidad ej. capacidad
- imponer al vencido en juicio el pago de las costas aunque no hayan sido solicitadas.
- declarar de oficio la nulidad de actos procesales.
● DELIMITACIÓN DEL THEMA DECIDENDUM: El juez debe limitar su pronunciamiento
a las alegaciones formuladas por las partes en el proceso (demanda, contestación,
reconvención y contestación de esta).
ej Art 163 inc 6; Art 266
● APORTACIÓN DE LOS HECHOS: Las partes aportan los hechos en que se fundan sus
pretensiones y defensas., por tanto le está vedado al juez la posibilidad de verificar la
existencia de hechos afirmados por una de las partes y expresamente admitidos por la
contraria.
● APORTACIÓN DE LA PRUEBA: No obstante de estar en manos de las partes probar sus
alegaciones y defensas, las leyes admiten la facultad de los jueces para integrar el material
probatorio del proceso. (esto porque no es la mismo fuente y medio de prueba).

2. BILATERALIDAD O CONTRADICCIÓN (resulta aplicable en procesos contenciosos)


Implica que todos los actos procesales deben ejecutarse dando a la parte contraria la
oportunidad de intervenir, sea para control o para defensa.
Implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución sin que previamente hayan tenido
oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por ella.
Ej Art 150; Art 337

3. ESCRITURA U ORALIDAD
El proceso civil tiene como fundamento el principio de oralidad que consiste en que los
actos procesales son realizados a viva voz, en audiencias y reduciendo las piezas escritas a lo
estrictamente indispensable.
No obstante, es difícil concebir un proceso oral que no admita en algún grado la escritura
(demanda, contestación, excepciones) ni un proceso escrito que no admita en algún grado la
oralidad.
Principio que gobierna la relación entre los jueces, el proceso y los ciudadanos.
Ej Art 118; Art 163 (escriturario) Art 125; Art 410; 443 (oralidad)

17
4. INMEDIACIÓN
Se trata de la exigencia de que el juzgador se halle permanente y personalmente en contacto
con las demás personas que actúan en el proceso. Tiende a un contacto lo más directo
posible del juez con las partes o con la prueba.
Significa que tanto las alegaciones de las partes como la recepción de la prueba debe
producirse en forma directa ante el órgano judicial.
La contrapartida a este principio es el principio de delegación, donde el juez delega a
funcionarios (secretarios) la actividad.
Se relacionan íntimamente con el proceso oral o por audiencias ya que permite al juez
(Audiencia preliminar y Audiencia de vista de causa) reunirse y tener contacto directo con
las partes y la prueba.
Ej. Art 34 inc 1; Art 413; Art 440

5. PUBLICIDAD
Implica la posibilidad de que los actos procesales sean conocidos por todos, salvo motivos
excepcionales (donde entre en juego el interés público, la moral, la seguridad o el derecho a
la intimidad). Es en los procesos orales donde este principio alcanza su máxima efectividad.
Ej Art 125

6. PRECLUSIÓN
Consiste en la clausura irremediable de cada etapa procesal una vez que esta se encuentre
agotada y su tránsito a la siguiente etapa.
Los actos procesales deben entonces realizarse en un momento específico y en el tiempo que
corresponda. Entonces este principio se vincula en relación a cada actos y cada etapa
procesal por eso no es una estructura fija.
Ej Art 155

PRECLUSIÓN PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD

El cumplimiento de los actos NO se encuentra sometido a


un orden consecutivo riguroso, de manera que las partes
pueden, hasta el momento en que el tribunal falla, formular
peticiones, oponer defensas y excepciones o proponer
elementos probatorios.

18
Se vincula con el ppio de oralidad

PRECLUSIÓN COSA JUZGADA

Si bien impide que se renueven Produce efectos FUERA del proceso por cuanto
el debate a ciertas cuestiones al alcanzar la sentencia dicha calidad, la
que han sido decididas mediante declaración de certeza sale del mismo
resoluciones interlocutorias firmes, proceso. Tiene entonces su base en una
sólo produce efectos DENTRO preclusión.
del proceso.

PRECLUSIÓN CADUCIDAD

Es una consecuencia imputada de una instancia, se halla condicionada


al cumplimiento o incumplimiento genéricamente a la ausencia de cualquier
de actos procesales específicos acto procesal idóneo para impulsar la marcha
del proceso, acto que puede provenir de
cualquiera de las partes o del propio
órgano judicial.

7. ADQUISICIÓN
Los efectos de los actos procesales benefician o perjudican por igual a cualquiera de las
partes con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas. (ej,
alguna de las partes produjo una prueba y quiera desistir luego de su producción en razón de
serle desfavorable)
Ej Art 383; Art 384

8. FLEXIBILIDAD O INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS


Excluye la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos de forma,
tiempo, lugar en que han de hallarse los actos procesales determinados ya por ley.
Puede incurrir en excesos rituales, la doctrina lo llama instrumentalidad de las formas y no

de legalidad.
Se funda en la
consideración de la idoneidad de los actos procesales desde el punto de vista del objeto que en cada
caso están llamados a cumplir.

19
ENTONCES, la invalidez o nulidad de los actos del proceso se halla subordinada a la relación entre
el vicio y el fin del acto, declarando la nulidad sólo cuando éste, por efecto del vicio, no haya podido
lograr su finalidad, de manera de salvar aquellos actos que fueron realizados bajo las exigencias
técnicas del proceso.
Ej Art 169

9. ECONOMÍA
Se busca evitar que por actuaciones innecesarias se dilate el proceso o procedimiento,
persiguiendo la agilización del mismo.
Constituyen variantes de este Principio:
● PPIO DE CONCENTRACIÓN: Tiende a la abreviación del proceso: propende reunir toda
la actividad procesal en la menor cantidad de actos y evitar la dispersión de la actividad.
Rige primordialmente en procesos dominados por el principio de oralidad.
(ppio de concentración no es lo mismo que principio de atomización)
Ej Art 34 inc 5 a; Art 487
● PPIO DE EVENTUALIDAD: Todas las alegaciones que son propias de cada uno de los
períodos preclusivos en que se divide el proceso deben plantearse en forma simultánea y
no sucesiva, de manera que en el supuesto de rechazarse una de ellas, pueda obtenerse un
pronunciamiento favorable sobre la otra u otras ej. oponer todas las excepciones al mismo
tiempo y en un solo escrito.
● PPIO DE CELERIDAD: Impide la prolongación de los plazos y elimina trámites
procesales superfluos u onerosos.
● PPIO DE SANEAMIENTO: Se otorgan el juez facultades suficientes para resolver todas
aquellas cuestiones susceptibles de impedir o entorpecer el pronunciamiento sobre el
mérito de la causa o de determinar la inmediata finalización del proceso.

10. LEALTAD, PROBIDAD Y BUENA FE


Ej Art 34 inc 5d

11. CONGRUENCIA
Parte del ppio dispositivo porque establece que el juez no puede resolver algo diferente de la
pretensión, a los hechos propuestos por las partes y a las fuentes de prueba introducidas.
Pueden existir matices en los hechos que en el desarrollo del proceso generan una visión
distinta que también puedan ser materia de decisión.
ej. Art 34 inc 4; Art 163 inc 6; Art 2725

20
12. LEGALIDAD
Tiene raíz constitucional ya que tiende a garantizar la defensa en juicio de la persona y de
los derechos.
Establece la necesidad de que los actos se ajusten a una forma determinada. ¿Por qué?
porque hace a una correcta defensa en juicio.
Formas en pos de su condición instrumental teniendo en cuenta la finalidad del acto a
cumplir. Así las formas se flexibilizan .
Ej. Art 34 inc 4; Art 169

21
BOLILLA 2
ACCESO A LA JUSTICIA. JURISDICCIÓN. COMPETENCIA

1) EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN: A) LA REMOCIÓN DE


OBSTÁCULOS; B) EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS,
REGULACIÓN, GASTOS QUE COMPRENDE, PRUEBA A
APORTAR. LAS COSTAS: A) CONCEPTO; B)RÉGIMEN
LEGAL:PRINCIPIO Y EXCEPCIONES; C)PLUS PETITIO;
D)COSTAS AL VENCEDOR; E)ALCANCE DE LA CONDENA EN
COSTAS
JURISDICCIÓN

ACCESO A LA JUSTICIA

COMPETENCIA

Ostenta un status operativo, material, que exige al Estado una conducta positiva hacia la remocisii
ón de obstáculos que entorpecen su ejercicio.
Los obstáculos pueden ser de índole económica, social y cultural.

OBSTÁCULO ECONÓMICO
El costo del proceso es visto como uno de los principales obstáculos a remover para que la
comunidad pueda acceder a la justicia. El acceso a ella es un derecho que tenemos por la condición
de ciudadanos, por lo que no alcanza con permitir que todas las personas puedan acceder a ella, sino
que hay que garantizar los medios para hacer efectivo este derecho.
ENTONCES, no alcanza con que una persona tenga su derecho de defensa establecido
constitucionalmente, sino que también hay que garantizar un juez natural, competente, imparcial, etc
como también un patrocinio letrado.

OBSTÁCULO SOCIAL
Entran en juego los intereses difusos y el derecho del consumidor.

22
OBSTÁCULO CULTURAL
Está dado por dos conceptos:
1. Litigante ocasional / Litigante habitual (estos últimos tiene una prevalencia importante ya
que conoce la burocracia judicial.
2. Conocimiento de los derechos: de los medios para poder ejercer y hacer reconocer sus
derechos y, la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente
obligación del Estado de brindar y promoverlo.

Reconocido el derecho de Acceso a la Justicia, el Art 16 CN refiere a la igualdad ante la ley como
igualación de justicia (DH esencial).
- Declaración Americana de derechos y deberes del hombre Art 18
- Declaración Universal de DH Art 10
- Convención Americana de DH Art 8.1
- Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos Art 14.1
- CP Art 15.

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (BLSG)

Los ordenamientos procesales contemplan la situación de aquellas personas que carecen de recursos
indispensables para afrontar los gastos de un proceso.
Se fundamenta:
● En la garantía constitucional de defensa en juicio (Art 18 CN) ya que supone la posibilidad
de ocurrir ante el órgano judicial en procura de justicia.
● Principio de igualdad de las partes.

En UN INCIDENTE, un proceso, tiene una estructura contenciosa (demanda, contestación, prueba,


resolución), mediante el cual la parte que carece de recursos para litigar es dispensada de pagar las
COSTAS que genera un juicio.

El CPCC condiciona la obtención del beneficio a dos requisitos:


1. Carencia de recursos
2. Necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos
menores.

PROCEDENCIA

23
ART 78°: Los que carecieran de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en
cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos.
De acuerdo a la última parte del ART 81°: No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia
de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia cualquiera fuere el origen de
sus recursos.

El pedido de concesión de BLSG puede formularse con anterioridad a la presentación de la demanda


o en cualquier estado del proceso. Tener en cuenta de iniciarlos antes de la mediación porque en caso
de solicitarlo después, los gastos de la mediación hay que pagarlos.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD
ART 79°: La solicitud contendrá:
1°) La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender
judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso
que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir.
2°) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán
acompañarse los interrogatorios para los testigos, que no podrán ser menos de tres. El juez podrá
conceder el beneficio, con el testimonio de dos testigos, cuando ésta no sea la única prueba
producida en el expediente y el monto o la complejidad de la causa así lo aconseje.

PRUEBA
ART 80°:. El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se
produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o que haya de serlo, quien podrá
fiscalizarla

TRASLADO Y RESOLUCIÓN
AR 81°: Producida la prueba, se dará vista por cinco días comunes al peticionario y a la otra parte.
Acto seguido el Juez pronunciará resolución acordando el beneficio total o parcialmente o
denegándolo. En el primer caso, la resolución será apelable en efecto devolutivo.

➢ Se trata, pues, de una cuestión de hecho que queda librada al prudente arbitrio judicial,
mediante la valoración que haga el propio juzgador, teniendo en cuenta la naturaleza e
importancia económica del pleito, a la vez que las pruebas arrimadas por el requirente (arts.
79 inc. 2 y 81, CPCC)

24
➢ Al analizar el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos no sólo ha de merituarse el nivel
de vida, ingresos y bienes del solicitante sino también la magnitud del monto del juicio en el
cual requiere hacerlo valer y que el ser eximido de la obligación de correr con los gastos del
proceso -actuales o eventuales- deviene una cuestión circunstancial, librada al mesurado
arbitrio de los jueces (arts. 163, 375, 384 CPCC).

CARÁCTER DE LA RESOLUCIÓN
ART 82°: La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado. Si fuere
denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo
concediere podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada cuando se demostrare que
la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se substanciará
por el trámite de los incidentes.

BENEFICIO PROVISIONAL
ART 83°: Hasta que se dicte resolución la solicitud de presentaciones de ambas partes estarán
exentas del pago de impuestos y sellados de actuación. Esos serán satisfechos, así como las costas,
en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo
que se pidiere en el escrito de demanda.

ALCANCE
ART 84°: El que obtuviere el beneficio estará exento total o parcialmente, del pago de las
costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las
causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba

➢ La última parte de la norma introduce entonces una excepción a las nociones de exigibilidad
y ejecutabilidad, al menos en lo que refiere a su alcance y objeto; y ello en la medida que se
verifique los presupuestos procesales referidos en su texto: 1) que el beneficiario resulte
vencedor en el proceso principal; 2) que el mismo tenga contenido patrimonial; y 3) que como
consecuencia de tales actuaciones, hayan ingresado -de modo efectivo- valores al patrimonio
de aquél. El legislador previó allí una situación que se ubica a medio camino entre la carencia
de recursos (que motiva el beneficio) y la mejora de fortuna (que podría determinar que se lo
deje sin efecto); y es la obtención de "valores" como resultado del éxito en el proceso principal

NO ES LO MISMO BLSG QUE BENEFICIO DE GRATUIDAD

25
Este último:
● en materia laboral (El empleado está exento del pago de tasa y sobre tasa de justicia)
● propio también del consumidor.
Alcance del Beneficio de gratuidad del consumidor. Art. 53 Ley 24.240 y art. 25 de la
ley 13133

La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, en autos caratulados ”


HOLZWARTH PATRICIA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ Daños y Perjuicios Por
Incumplimiento Contractual” [c. 129151] resolvió que el beneficio de gratuidad establecido
por las leyes de defensa de los derechos de los consumidores abarca también el pago de las
costas judiciales, mientras que para su otorgamiento no se requiere estado de pobreza, ni otra
prueba más que la de la calidad de consumidor de quien se ampara en ella.

Tanto el instituto del beneficio de litigar sin gastos como la justicia gratuita consagrada en el ámbito
del derecho consumeril ocurren por un carril diferente a la imposición de costas, pues el juez no debe
dejar de pronunciarse en tal sentido, más allá de que a posteriori puedan o no ser ejecutadas (doctr.
arts. 68, 69, 83, 84, 161 in. 3,163 inc. 8, C.P.C.C., art. 53 de la ley 24.240). Reafirma lo sostenido el
art. 25 de la ley 13.133 que específicamente refiere que el juez al momento de dictar la sentencia
impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso
con la capacidad económica de las partes, sin distinguir sobre quién han de recaer aquéllas.

COSTAS

Erogaciones o desembolsos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia directa de
la tramitación del proceso como ser sellado de actuación, impuesto de justicia, honorarios de
abogados, procuradores, peritos, etc.
Durante el curso del proceso, cada parte soporta los gastos que de él derivan, siendo en la sentencia
donde corresponde determinar cuál es el litigante que, en definitiva, debe hacerse cargo de ellos.

PRINCIPIO GENERAL.
ART 68°: La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun
cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta
responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su
pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

26
Idéntico principio rige en materia de INCIDENTES, pero con la variante que no se sustanciarán
nuevos por quien hubiere sido condenado al pago de costas en otro anterior mientras no satisfaga su
importe, salvo que se trate de incidencias promovidas en el curso de las audiencias (Art 69).

EXCEPCIONES. COSTAS AL VENCEDOR


ART 70°: No se impondrán costas al vencido:
1°) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario,
allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado
lugar a la reclamación.
2°) Cuando se allanare dentro de quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos
tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real,
incondicionado, oportuno, total y efectivo.

ART 76°: Costas al vencedor. Cuando de los antecedentes del proceso resultase que el demandado
no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el
actor será condenado en costas.

REGLAS PARTICULARES
ART 73°: Conciliación, transacción y desistimiento. Si el juicio terminase por transacción o
conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado. Si lo fuese por desistimiento, serán a
cargo de quien desiste, salvo cuando se debiese exclusivamente a cambios de legislación o
jurisprudencia. Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.

ART 74°: Nulidad. Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a
su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

ART 75°: Litisconsorcio. En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los
litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiese la condena solidaria.
Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias,
podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.

PLUS PETITIO
Se trata de una petición mayor que la que corresponde por derecho. Es el abuso en el que incurre
quien reclama un juicio un monto muy superior al necesario para reparar el daño sufrido.
ART 72°: Pluspetición inexcusable. El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será
condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la
sentencia. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente.

27
No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de
la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o
cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%.

ALCANCE DE LA CONDENA EN COSTAS


ART 77°: La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la
sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el
cumplimiento de la obligación. Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la
parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. No serán
objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles. Si los gastos fuesen excesivos, el Juez podrá
reducirlos prudencialmente.

1) Las actuaciones promovidas con motivo de las reclamaciones derivadas de las relaciones jurídicas
vinculadas con el trabajo en las partes correspondientes a empleados u obreros o sus causa-
habientes.
2) Las motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes.
3) Las actuaciones motivadas por aclaraciones o rectificaciones de partidas del Registro Civil.
4) Las actuaciones en las que se alegue no ser parte en juicios, mientras se sustancia la incidencia.
Resuelto lo contrario, se deberá pagar la tasa correspondiente.
5) Las actuaciones relacionadas con la adopción y la tenencia de hijos, tutela, sistema de apoyo al
ejercicio de la capacidad, curatela y venias para contraer matrimonio y sobre reclamaciones y
derechos de familia que no tengan carácter patrimonial; los juicios de determinación de la capacidad
jurídica, insania e inhabilitación cuando el causante no tuviere bienes. (Inciso sustituido por Ley
14.880 (B.O. 02/01/2017) Vigente 01/01/2017)
6) Los juicios sucesorios cuando el proceso sólo tienda a acreditar el carácter de heredero, o el
acervo hereditario, esté constituido únicamente por sepulcros.
7) Las expropiaciones cuando el Fisco fuera condenado en costas.
8) Las informaciones sumarias requeridas para la acreditación de hechos por dependencias u
organismos de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, sus entes autárquicos o por
personas humanas o jurídicas de derecho privado. (Inciso sustituido por Ley 14.880 (B.O.
02/01/2017) Vigente 01/01/2017)
9) Las certificaciones de firmas y autenticidad de copias de documentos públicos o privados: cuando
sirvan para acreditar nacimientos, matrimonios, defunción, identidad, estudios cursados, trabajos o
actividades realizadas, o se encuentren destinados a organismos de previsión, asistencia o seguridad

28
social, y los que estén vinculados con la aplicación de leyes de trabajo; o no fueran susceptibles de
apreciación pecuniaria, o cuyo contenido se halle referido a la adquisición, transferencia o
constitución de derechos por un monto que no exceda el valor equivalente a diez (10) sueldos
correspondientes a la categoría 4 del personal de la Administración Pública Provincial, según Ley Nº
10.430.
10) Los juicios de alimentos y litis-expensas cuando el monto de las cuotas definitivas no supere el
monto equivalente a dos (2) sueldos, correspondientes a la categoría 4 del personal de la
Administración Pública Provincial, según Ley Nº 10.430.
11) Las actuaciones promovidas por Leyes Nacionales de Arrendamiento y Aparcerías Rurales.
12) Los trámites de notificaciones, intimaciones, constataciones y demás diligencias judiciales
previstas por el Código Procesal Civil y Comercial a solicitud de otros órganos jurisdiccionales.
13) Los juicios sucesorios, de escrituración, de prescripción adquisitiva y/o de regularización de
situaciones familiares, que traten casos de regularización dominial de inmuebles que constituyan
vivienda propia, única y de ocupación permanente o lotes destinados a esos mismos fines, siempre
que los gastos que irroguen los mencionados juicios sean cubiertos, todo o en parte, mediante
préstamos que otorgue el Banco de la Provincia de Buenos Aires a ese solo efecto, en cumplimiento
de los planes de titularización dominial de la vivienda social en la Provincia de Buenos Aires.
14) Las actuaciones promovidas con motivo de la declaración de ausencia por desaparición forzada
prevista en la Ley Nº 24.321.
15) Las actuaciones promovidas con el objeto de percibir los beneficios previstos en las Leyes
Nacionales Nº 24.043 y Nº 24.411, modificadas por las Leyes Nº 24.499 y Nº 24.823.

¿Cómo generamos la boleta de pago de tasa de justicia?


Ingresar https://www.scba.gov.ar/

Ingresar a la solapa “gestión judicial y desde allí a Tasa de justicia-boleta de pago


Ingresar desde allí a la solapa “generar boleta de pago”

https://tasadejusticia.scba.gov.ar/generarboleta.aspx?Tramite=1

29
Código Fiscal Buenos Aires
Artículo 337.
Por los servicios que preste la Justicia se deberán tributar tasas de acuerdo con la naturaleza y
cuantía de los procesos, con la aplicación de las siguientes normas:
a) En los juicios por suma de dinero o derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, sobre el
monto mayor entre el de la demanda, sentencia definitiva, transacción o conciliación. Si el actor está
exento, la tasa se liquidará sobre el monto de la sentencia definitiva, transacción o conciliación.
En todos los casos, el monto para calcular la tasa de justicia se actualizará utilizando la variación que
resulte del Índice de Precios al Consumidor, Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, entre el mes anterior en que la obligación se hace exigible y el mes anterior al
que se abone la tasa.
b) En los juicios de desalojo de inmuebles la base está dada por el importe de tantas veces el
alquiler mensual, correspondiente al mes anterior a la iniciación de la demanda, como cantidad
mínima de meses fije el Código Civil y sus Leyes complementarias, según el caso para las
locaciones y arrendamientos.

30
c) En los juicios de alimentos en base al monto de dos cuotas mensuales, y el de litisexpensas en
base al monto que resulte de la sentencia o conciliación.
d) En base a la valuación fiscal en los juicios que tengan por objeto adquirir, conservar o
recuperar la propiedad o posesión de bienes inmuebles o su división.
e) En los juicios de mensura en base a la valuación fiscal del inmueble mensurado, y en los de
deslinde en base a la valuación del inmueble del actor.
f) En base al valor del activo, excluida la parte ganancial del cónyuge supérstite, al momento de
solicitarse la inscripción de la declaratoria, testamento o hijuela en los juicios sucesorios. Si se
tramitaran acumuladas las sucesiones de más de un causante, se aplicará el gravamen
independientemente sobre el activo de cada una de ellas. En todos los casos los valores serán
establecidos mediante la presentación en autos de declaración jurada patrimonial que será
suscripta por el o por los letrados intervinientes bajo su responsabilidad, en cuanto a la inclusión en
ella de todos los bienes que resulten de los autos, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los
administradores, herederos y legatarios. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires establecerá la forma y medios con que se determinarán los valores computables para las
siguientes categorías de bienes:
1) Inmuebles.
2) Automotores, tractores y todo tipo de maquinarias, sea agrícola, industrial o de cualquier
naturaleza.
3) Créditos.
4) Títulos y acciones que se coticen en la Bolsa.
5) Títulos y acciones que no se coticen en la Bolsa.
6) Cuotas y partes sociales.
7) Sociedades, establecimientos o empresas civiles, comerciales, industriales, pesqueras, forestales,
mineras y agropecuarias.
8) Moneda extranjera.
9) Obras de arte de cualquier clase y libros.
10) Productos agropecuarios.
11) Semovientes.
12) Otros bienes.
El valor computable para la categoría 12, resultará de la aplicación del diez (10) por ciento sobre el
valor computable de todos los inmuebles que se tramitan en jurisdicción provincial incluidos en la
categoría 1. Se presume de pleno derecho, que en todos los casos existen bienes que configuren la
categoría 12.
g) En los juicios de quiebra, liquidación administrativa y concurso civil, el monto imponible es
el importe que resulte de la liquidación de bienes o en su defecto el activo denunciado por el deudor
o estimado por el Síndico si éste es mayor. En los pedidos de quiebra promovidos por un acreedor la

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tasa se pagará en base al crédito en que se funda la acción, sin perjuicio de la integración que
correspondiera de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo. En los concursos preventivos
el monto imponible resulta del importe de los créditos verificados o en su defecto el pasivo
denunciado. En los incidentes promovidos por acreedores, en base al crédito en que se funda la
acción.

1) El Estado Nacional, Estado Provincial y las Municipalidades, como así también sus organismos
descentralizados. Esta exención no alcanzará a las Empresas, Sociedades ,Bancos, Entidades
Financieras y todo otro organismo oficial que tenga por objeto laventa de bienes o prestación de
servicios a terceros a título oneroso, todo ello sin perjuicio de los beneficios otorgados por leyes
especiales.
2) Las Asociaciones o Colegios que agrupen a quienes ejercen profesiones liberales.
3) Los colonos en cuanto litiguen por los regímenes de colonización y fomento agrario nacional o
provincial.
4) Las instituciones religiosas, Cooperadoras Escolares, Hospitalarias y Policiales, Bomberos
Voluntarios y Consorcios Vecinales de Fomento.
5) Las que litiguen con el beneficio de litigar sin gastos. La presentación del mismo eximirá del pago
de todas las tasas a que se refiere el presente Título.
6) Los Partidos Políticos o Agrupaciones Municipales debidamente reconocidos.
7) El actor en los juicios de alimentos y litis-expensas.
8) Las asociaciones civiles pertenecientes a las categorías 1 y 2 conforme la Disposición N° 53/16 de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

Las exenciones enumeradas en el presente artículo no comprenden a los servicios que preste la
Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial, con excepción de los solicitados por:
a) El Estado Provincial.
b) Las Sociedades Cooperativas comprendidas en la Ley Nacional nº 20.337.
c) Las Cooperadoras Escolares, Hospitalarias, Policiales y de Bomberos Voluntarios.
d) Los Partidos Políticos o Agrupaciones Municipales debidamente reconocidos. (ver expte digital
sobre pedido de exención del pago de la tasa)

32
● LEY 8480 LEY COLEGIO DE ABOGADOS.
● ARTICULO 3°: (Texto según Ley 10.596) Además de la cuota anual que establece la Ley
5.177, créase un derecho que se abonará al iniciarse o contestarse toda gestión judicial ante
los jueces o Tribunales de cualquier Fuero y ante la Administración Pública, tanto se actúe
en carácter de apoderado como de patrocinante.
● El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires fijará periódicamente el monto de
ese derecho fijo, que podrá alcanzar hasta el equivalente al cincuenta (50) por ciento del
valor de un «Jus» y se reducirá en un cincuenta (50) por ciento en cada exhorto proveniente
de extraña jurisdicción que se presente ante los Tribunales de la Provincia o los que deban
tramitarse ante la Justicia de Paz Letrada, con intervención de Abogado.
● Quedan exceptuados de esa contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o la
representación Jurídica gratuita, discernidos por los consultorios jurídicos de los Colegios de
Abogados.

2) LA JURISDICCIÓN: A)FUNCIONES; B)CARACTERES;


C)PODERES; D)ÓRGANOS: LOS JUECES: DEBERES Y
FACULTADES; E)AUXILIARES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL:
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

Es la función pública, realizada por órganos competentes del Estado, en virtud de la cual, se
determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias mediante
decisiones con autoridad de cosa juzgada.
Es un medio de asegurar la necesaria continuidad del derecho.

ENRIQUE PALACIO
“Se considera a la jurisdicción, junto con la legislación y la administración, como una de las
funciones del Estado. Desde esta perspectiva, la opinión tradicional concibe a aquélla como la
función mediante la cual los órganos judiciales del Estado administran justicia en los casos
litigiosos.

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INTERFERENCIAS ENTRE LAS FUNCIONES ESTATALES
El esquema precedentemente enunciado coincide, con la teoría de la división tripartita de los poderes
del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Ocurre, sin embargo, que esa división entra en crisis
no bien se la confronta con la realidad jurídica positiva, ya que se demuestra, en primer lugar,
que no toda la función jurisdiccional se halla encomendada a los órganos del Poder Judicial. Pese a
la circunstancia de tratarse de organismos administrativos, ejercen actividad jurisdiccional, por
ejemplo, el Tribunal Municipal de Faltas cuando aplica sanciones por infracción a determinadas
ordenanzas,
el Consejo Nacional de Relaciones Profesionales cuando debe determinar la existencia o la
inexistencia de "práctica desleal" en el desenvolvimiento de las relaciones laborales, el Tribunal de
Cuentas de la Nación cuando le toca decidir acerca de la responsabilidad de quienes administran
fondos nacionales, etcétera, pues tales actividades implican sustancialmente la decisión de casos
litigiosos.
En segundo lugar, aquella realidad pone también en evidencia que no todos los actos del Poder
Judicial revisten carácter jurisdiccional. Los tribunales de justicia, en efecto, no ejercen una
actividad de esa índole cuando dictan resoluciones de tipo general (reglamentaciones judiciales),
designan a un funcionario o empleado, o intervienen en los casos denominados de "jurisdicción
voluntaria".

PODERES
Para poder declarar el derecho, la actividad jurisdiccional, cuenta con una serie de poderes:
1. DECISIONES: el poder del juez para declarar el derecho aplicable al caso particular
sometido a su decisión.
2. IMPERIUM: facultad del juez para ordenar a la fuerza pública la ejecución de las
resoluciones judiciales; es decir, poder para dar la orden de ejecución de sentencia.

CLASIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN
1. Desde el punto de vista del órgano habilitado para decidir el conflicto,la jurisdicción puede
dividirse en :
a) ADMINISTRATIVA
Consiste en la actividad que despliegan los órganos administrativos tanto en la aplicación de
sanciones a los administrados o a los funcionarios o agentes de la propia administración como en el
conocimiento de las reclamaciones y los recursos que, promovidos por esas mismas personas, tienen
por objeto asegurar el imperio de la legitimidad dentro de la esfera administrativa. Las respectivas

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decisiones son, en principio, revisables por los jueces y tribunales de justicia, salvo que versen sobre
materias privativas del Poder administrador.
En estos casos, se trata del ejercicio de jurisdicción judicial y de competencia tradicionalmente
denominada "contencioso-administrativa".
Dentro de la jurisdicción administrativa se encuentra comprendida la jurisdicción militar.

b) JUDICIAL
Desde este punto de vista existe, por un lado, una jurisdicción nacional que tiene su origen en el
poder del Estado nacional (arts. 108 y ss., CN) y, por el otro, una jurisdicción provincial, ejercida
por los jueces y los tribunales de cada una de las provincias, que emana de las respectivas
autonomías locales (arts. 5o y 123, CN).
La jurisdicción judicial es, además, tradicionalmente dividida en
- VOLUNTARIA, aunque ésta, no reviste carácter jurisdiccional sino administrativo.
Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de una función ajena al normal cometido de los
jueces y tribunales de justicia, el cual consiste en la resolución de los conflictos o litigios suscitados
entre dos o más personas (que corresponde el nombre de peticionarios o de solicitantes)
El hecho de que sean los jueces quienes, tradicionalmente, conozcan en esta clase de asuntos no
contenciosos obedece, entre otras razones, a la índole estrictamente jurídica que presentan, a la
facilidad con que pueden derivar en una verdadera contienda y a la conveniencia de que ciertos actos
realizados por particulares, en razón de la trascendencia de los efectos que están llamados a producir,
sean objeto de una previa y segura comprobación o fiscalización.
Atendiendo al contenido de las resoluciones que en esos procesos pueden recaer, SE CLASIFICAN
a los actos de jurisdicción voluntaria en los siguientes grupos:
● Actos de constitución, integración, modificación y extinción de derechos. Ejemplos de ellos
son la orden de inscripción de una sociedad en el Registro Público de Comercio; el
discernimiento de tutor o de curador; la sentencia de divorcio por presentación conjunta;
etcétera.
● Actos de homologación, como la aprobación del acuerdo propuesto por el deudor en el
concurso preventivo, la aprobación del testamento en cuanto a sus formas o de la cuenta
particionaria en los procesos sucesorios, etcétera.
● Actos de constatación, que comprenden, por ejemplo, la declaración de pobreza o de
ausencia por fallecimiento presunto y, en general, todas aquellas resoluciones que declaran
la existencia de un hecho determinado..
● Actos de autorización. En esta categoría se hallan incluidos la venia para la enajenación de
bienes de menores, ausentes e incapaces, la autorización para comparecer en juicio o
examinar los libros de una sociedad, etcétera.

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El proceso de jurisdicción voluntaria reviste, fundamentalmente, los siguientes CARACTERES:
● No existe en él conflicto alguno a resolver.: lo que se lleva al magistrado es un pedido de
realización de un acto que la ley considera necesario para dar vida a una nueva relación
jurídica o producir un determinado efecto jurídico.
● No tienen partes en sentido estricto. Hay una ausencia de bilateralidad.7
● El juez, al resolverlos, emite una declaración basada exclusivamente en los elementos de
juicio unilateralmente aportados por el peticionario o los peticionarios, dicha declaración no
produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos fueren afectados por
ella.

- CONTENCIOSA
En ese orden de ideas importa señalar que, siempre que medie un conflicto entre particulares o entre
un particular y el Estado, referente a derechos subjetivos privados de aquéllos, o se encuentre en tela
de juicio la aplicación de alguna sanción de naturaleza penal, la intervención de un órgano judicial
resulta constitucionalmente ineludible. Tal exigencia resulta de los arts. 18 porque la garantía de la
defensa en juicio supone, básicamente, que a todos los habitantes del país ha de reconocerse, el
derecho de ocurrir ante algún órgano judicial a fin de obtener el amparo de los derechos que estimen
amenazados o lesionados.

CARACTERES
1. INDELEGABLE: Es decir, sólo puede ejercerla la persona designada al efecto, y cuyas
aptitudes se han debido tener en cuenta para la designación. El titular de la jurisdicción sólo
puede comisionar a otras personas la realización de diligencias que no puede hacer
personalmente.
2. ÚNICA: Sólo existe jurisdicción del Estado como función, derecho y deber de éste.
3. DE ORDEN PÚBLICO: Las leyes que la rigen no pueden ser alteradas ni modificadas por la
simple voluntad de las partes.
4. FUNCIÓN PÚBLICA: Es inherente al Estado. Constituye un servicio público en virtud del
cual los habitantes tienen derecho a pedir que se ejerza la jurisdicción.
5. INDEPENDENCIA: ser ejercida por órganos independientes, que integran un poder del
Estado dotado de autonomía con relación a los poderes políticos.

ÓRGANOS
Por su función jurisdiccional, el estado administra justicia mediante ÓRGANOS JUDICIALES.

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Éstos órganos públicos ejercen una potestad pública y soberana, con funcionarios especialmente
seleccionados y designados (JUECES), quienes gozan de estabilidad e inmunidad en sus cargos
mientras dure su buena conducta.

El ejercicio de LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL corresponde primordialmente al PJ, aunque el PL


también puede ejercerla como en el caso de un juicio político. No puede, constitucionalmente, ser
ejercida por el PE (Art 75 CN).

ENTONCES
Debe entenderse por órgano del Estado, en sentido jurídico material, al funcionario público que
actuando individualmente o en colegio con otros de la misma jerarquía, se halla investido de la
potestad de crear normas provistas de fuerza obligatoria para sus posibles destinatarios.
En el proceso judicial, cada uno de los órganos del Estado a quienes corresponde esa potestad se
encuentra personificado en un funcionario, o conjunto de funcionarios, denominados jueces, quienes
revisten el carácter de sujetos primarios de aquél y cumplen la función pública procesal en los
fundamentales aspectos de dirección, decisión y ejecución.
Desde el punto de vista al cual nos estamos refiriendo, cabe por lo tanto definir al órgano judicial
como al sujeto primario del proceso, representado por un JUEZ o por un conjunto de jueces,
investido de la potestad de satisfacer la pretensión o la petición extracontenciosa que constituye el
objeto de aquél.

.Desde otro punto de vista, la noción de órgano judicial comprende no sólo al sujeto procesal
primario que hemos caracterizado precedentemente, sino también a otras personas que integran,
junto con
aquél, aunque en una posición subordinada, cada una de las unidades administrativas de que se
compone el poder judicial.

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA


ADMINISTRATIVO
Desde el punto de vista administrativo, el personal del órgano judicial se agrupa, básicamente, en
dos categorías:
1. LA JUZGADORA
La primera está integrada por uno o por varios jueces o magistrados, según se trate
respectivamente, de un órgano unipersonal (juzgado) o colegiado (tribunal). A tales personas
incumbe el cumplimiento de las funciones superiores del proceso, como son las directivas,
las

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decisorias y las ejecutivas. Esa circunstancia determina, asimismo, que ejerzan la jefatura
del órgano, aunque en los tribunales colegiados, no obstante la paridad jerárquica en que se
encuentran los jueces que los integran, dicha jefatura está asignada, principalmente por
razones de ordenación administrativa, a un magistrado que recibe la designación de
presidente del tribunal.

2. LA AUXILIAR.
El personal auxiliar cumple funciones instrumentales en relación con la función juzgadora, y
dentro de esa categoría corresponde, a su vez, distinguir entre dos grupos:
● El superior : se halla constituido por los secretarios, a quienes compete, en su
carácter de funcionarios técnicos y especializados, el cumplimiento de parte de las
funciones ordenatorias del proceso y la actividad específicamente referida a la
formación material y a la custodia de los expedientes judiciales (actos de
documentación).

● El subalterno: está encabezado por los llamados oficiales primeros, encargados en la


práctica de redactar el despacho de trámite y a quienes la legislación vigente asigna
el cumplimiento de diversos actos de documentación.

● Empleados, cuyo número varía según el juzgado o tribunal de que se trate, quienes,
de acuerdo con sus respectivas categorías (y a veces con sus aptitudes), colaboran
con los secretarios u oficiales en la práctica de las diligencias procesales o realizan
operaciones de mero carácter material.

DEBERES Y FACULTADES
Se llama JUEZ a la persona investida del poder jurisdiccional del Estado, encargada de dirimir los
conflictos de derecho que se presentan a su conocimiento de acuerdo a las reglas de competencia y
de resolver todas las demás situaciones jurídicas que le encomiende la legislación.
Se trata de un funcionario público que integra el PJ, cuya misión específica es procesar y, en su caso,
resolver los litigios presentados a su conocimiento, pudiendo también ejecutar lo resuelto cuando así
lo amerite la cuestión.

ARTÍCULO 34°: Deberes.


1°) Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo
pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración, y realizar personalmente las demás
diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviera autorizada. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la

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providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán
comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público, en su caso. En ella el
juez tratará de avenirlas sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas
y atribución del hogar conyugal. (ppio de inmediación)
2°) Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo
las preferencias a los negocios urgentes y que por derecho deban tenerla.
3°) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: a) Las providencias simples, dentro
de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo
prescripto en el artículo 36°, inciso 1, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o
revistieran carácter urgente. b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro
de los 10 días ó 15 días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de
tribunal colegiado. c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los 40 ó 60
días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer
caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha
del sorteo del expediente.
4°) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de
las normas vigentes y el principio de congruencia. (ppio de congruencia y legalidad)
5°) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este
Código: a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea
menester realizar.(ppio de concentración) b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los
defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y
disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. c) Mantener la igualdad
de las partes en el proceso. d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe.(ppio de lealtad) e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor
economía procesal.
6°) Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que
hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

ARTÍCULO 35°: Facultades disciplinarias. Para mantener el buen orden y decoro en los juicios,
los jueces y tribunales podrán:
1°) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.
2°) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
3°) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por éste Código. El importe de las multas que
no tuviesen destino oficial establecido en el mismo, se aplicará al que le fije la Suprema Corte de
Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover
la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del Ministerio Público
Fiscal ante los respectivos departamentos judiciales. La falta de ejecución dentro de los 30 días de

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quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite, o el abandono injustificado, de
éste, será considerado falta grave.

ARTÍCULO 36°: Facultades ordenatorias e instructorias. Aun sin requerimiento de parte, los
jueces y tribunales podrán:
1°) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se
haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo
procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
2°) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes.
3°) Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las
pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la
decisión, y esta no hubiese sido consentida por las partes.
4°) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una
conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera
proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
5°) Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos
acerca de todo aquello que creyeren necesario.
6°) Mandar, con las formalidades prescritas en éste Código, que se agreguen documentos existentes
en poder de las partes o de los terceros en los términos de los artículos 385° y 387°.
7°) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de
que los representantes legales de éstos o en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propuestas
que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de
dicho funcionario con igual objeto.”

ARTÍCULO 37°: Sanciones conminatorias. Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones
pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Las condenas se graduarán en
proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser
objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

AUXILIARES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.


Se llama FUNCIONARIO a los secretarios de primera y segunda instancia y, al resto, empleados.
La Corte y las Cámara de Ap. designan al personal que respectivamente depende de ellas.

40
Para ser funcionario (SECRETARIO) de la justicia nacional se requiere:
1. Ser argentino
2. Ser mayor de edad
3. Ser abogado

Los SECRETARIOS son los principales auxiliares de los jueces y tribunales e integran el grupo
superior del personal auxiliar. Sin perjuicio de su subordinación jerárquica al o a los elementos
juzgadores del órgano judicial, los secretarios son, por un lado, los jefes directos e inmediatos del
personal auxiliar subalterno. Por otro, les corresponde el cumplimiento de parte de las funciones
ordenatorias del proceso (v.gr., dictado de ciertas providencias de trámite), así como la actividad
específicamente referida a la formación material y a la custodia de los expedientes judiciales (actos
de documentación).

Para ser empleado se requiere ser:


1. Argetino
2. Mayor de edad
3. Estudios secundarios.

Los funcionarios y empleados deberán tener


- conducta intachable
- guardar reserva con respecto a los asuntos judiciales
- no gestionar asuntos de terceros
- rehusar dádivas o beneficios
- no ejercer profesiones liberales
- no practicar deportes como profesional.

Sólo podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta previo sumario administrativo
con audiencia del interesado.

3) LA COMPETENCIA: A)CONCEPTO Y CARACTERES;


B)COMPETENCIA FEDERAL Y PROVINCIAL; C)REGLAS
GENERALES Y ESPECIALES; D) DESPLAZAMIENTO DE LA
COMPETENCIA.

COMPETENCIA

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Capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto
a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. De esta forma
nace el concepto de JUEZ NATURAL, como aquel competente por imperativo legal para entender
con respecto a determinado litigio.

Opera en la competencia el ppio de preclusión, es decir, en la demanda en su contestación se


deberán plantear cuestiones de competencia.

Puede ser RELATIVA O ABSOLUTA según admita su prórroga.


El CPCC sólo admite la prórroga de la competencia territorial en cuestiones patrimoniales.

Puede ser (Art 2 CPCC)


● Expresa: cuando las partes mediante un convenio eligen al juez que ha de conocer en los
litigios que se susciten entre ellas.
● Tácita: las partes realizan actos que implican renunciar a la competencia del juez ej:
contestar una demanda.

★ ¿Qué pasa en materia del consumidor en cuanto a la prórroga de la competencia?


NO SE DA: porque al consumidor se lo considera como la parte más débil, vulnerable. Se
violaría el derecho a la justicia y derecho de defensa.
Si el consumidor firmó la cláusula de prórroga se considera abusiva.
El domicilio del consumidor determina la competencia (Ley 24.240 ley de defensa del
consumidor Art 36)
★ Prórroga en materia de sucesiones..

CARACTERES
● IMPRORROGABLE: (Art 1 CPPC) ya que si la ley atribuye a un determinado juez la
jurisdicción de una controversia, será éste el que deba resolverla. Si la cuestión debatida gira
en torno a cuestiones patrimoniales, las partes podrán prorrogar la competencia en razón del
territorio.
● INDELEGABLE: (Art 3 CPCC) NO está permitido delegar la competencia pero, está
permitido encomendar a jueces de otras localidades la realización de diligencias
determinadas.
Declaraciones a distancia, juicios por jurado y otros debates orales

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Por medio de la Resolución SC Nº 129/22 , la Suprema Corte de Justicia reafirmó que la
participación de testigos, peritos o partes con domicilio en una ciudad distinta a la que se
tramita la causa, debe realizarse de manera remota por el magistrado que entiende en la
causa, siendo su responsabilidad la organización, gestión y dirección de la audiencia.
Solo cuando las personas que fuesen a participar no contasen con recursos tecnológicos a
tales fines o manifestasen dificultades para su administración; o, ante motivos debidamente
fundados, el juez podrá requerir el auxilio de otro órgano judicial al solo efecto de acreditar
la identidad de la persona y garantizar los medios y condiciones para su participación.
Asimismo, en consideración de la evolución del cuadro sanitario en la provincia, dispuso
que las audiencias de juicio por jurados o de otro tipo de debates, puedan celebrarse en
espacios en los cuales se adopten medidas para procurar la distancia interpersonal, utilizando
eventualmente tapabocas y mamparas separadoras, entre otras medidas de prevención y
seguridad establecidas en los protocolos instituidos por el Tribunal.

CLASIFICACIÓN
1. en razón del TERRITORIO: la Ley 5827 establece cuántos y cuáles son los órganos
jurisdiccionales que existen en la provincia, atribuyendo a cada uno de ellos un ámbito
geográfico de actuación específica denominado departamento judicial. Dentro de cada
departamento judicial el juez tendrá posibilidad de ejercer jurisdicción, de ser competente.

2. en razón de la MATERIA: la división de la competencia tiene su origen en la materia sobre


la que versa la pretensión. Así, la ley establece entre los jueces del mismo territorio distintas
competencias teniendo en cuenta el tipo de asunto que tienen a su cargo (fuero c y c; penal;
laboral).

3. en razón del GRADO: nuestra legislación ha seguido el principio de instancia múltiple y, en


consecuencia, se organiza la doble instancia; en casos excepcionales, una tercera.
En definitiva, la instancia múltiple significa que el asunto puede ser examinado
sucesivamente por tribunales de distinto grado.
● 1ra instancia: un juez unipersonal conoce sobre el asunto, realiza el proceso y dicta
sentencia (1er ° de conocimiento).
● 2da instancia: mediante la interposición de recursos el pleito puede ser llevado ante
la Cámara de Ap, la cual luego de revisar la sentencia, podrá confirmarla o
revocarla. (2do ° de conocimiento).
● 3ra instancia: por excepción, los casos pueden llegar a la SCJBA donde sólamente
se revisan cuestiones de derecho.
Según Palacios la competencia puede clasificarse sobre la base de 3 criterios fundamentales.

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1. Criterio territorial: se vincula con la circunscripción territorial asignada por la ley a la
actividad de cada órgano judicial.
2. Criterio objetivo: atiende a la naturaleza y al monto de las causas.
3. Criterio funcional: toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los
jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso.

COMPETENCIA PROVINCIAL Y FEDERAL


Como consecuencia del doble del doble orden judicial establecido en nuestra Constitución, se admite
una primera división de la competencia en ordinaria y federal, que representan manifestaciones de la
autonomía de las provincias y de la soberanía de la Nación.
La competencia FEDERAL es la facultad reconocida a los órganos que integran el PJ de la Nación,
para ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y lugares establecidos por la CN.
ART 5 CN Autonomía Provincial
ART 75 INC 12 Jurisdicción local
ART 116 Y 117
ART 121 zona reserva provincial.

REGLAS GENERALES Y ESPECIALES.


ARTÍCULO 5°: Reglas generales. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando
procediere, y sin perjuicio de las reglas contenidas en este Código o en otras leyes, será juez
competente:
1°) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la
cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias o una sola, pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales,
será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio
el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de
ellas, a elección del actor. La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos,
restricción y límites del dominio, medianera, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y
deslinde, y división de condominio.

2°) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el
del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e
inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

3°) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y, en
su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre
que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

44
El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su
última residencia.

4°) En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o del
domicilio del demandado, a elección del actor. (ver supuesto de citada en garantía –lugar de
contratación de la póliza, sede central y locales. Ver modelo campus-resuelve excepción de
incompetencia)
5°) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones
indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

6°) En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no
estando determinado, el del domicilio del obligado, el del domicilio del dueño de los bienes o del
lugar en que se haya administrado el principal de éstos, a elección del actor.

7°) En las acciones fiscales por cobro del impuesto, tasas o multas, y salvo disposición en
contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o
fiscalización; el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. Ni
el fuero de atracción ni la conexión modificarán esta regla.

8°) En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, el del domicilio
del presunto incapaz o, en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la
interdicción. (ver casos de insanias residuales en juzgados civiles. Revisión de sentencia en actuales
procesos de restricción de la capacidad)

9°) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del
lugar donde se otorgaron o protocolizaron.

10°) En la protocolización de testamentos, el del lugar en donde debe abrirse la sucesión.

11°) En las acciones entre socios, el del lugar del asiento único o principal de la sociedad, aunque la
demanda se iniciare con posterioridad a su disolución o liquidación, siempre que desde entonces, no
hubieren transcurrido dos años.

12°) En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promuevan,
salvo disposición en contrario.

45
* De acuerdo a este art, es la PRETENSIÓN lo que tengo que tener en cuenta para determinar la
COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6°: Reglas especiales. A falta de otras disposiciones, será juez competente:
1°) En los incidentes, tercerías, citación de evicción, cumplimiento de transacción celebrada en
juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en juicio,
obligaciones de garantía y acciones accesorias en general, el del proceso principal.
2°) En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de
divorcio o nulidad de matrimonio.

3°) En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, alimentos y litis expensas, el del juicio de
divorcio o nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos últimos.

4°) En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.

5°) En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquel se
hará valer.

6°) En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA
Puede ocurrir que el conocimiento de una o de varias causas que se encuadran dentro de la
competencia de un órgano judicial, sean asignadas a uno distinto.

Por disposición legal funciona en las hipótesis de


● conexión ( se da cuando dos o más pretensiones tienen en común alguno de sus elementos
objetivos, evitando entonces pronunciamientos de sentencias contradictorias) y fuero de
atracción (por razón de conveniencia práctica, se aconseja que un mismo juez entienda en
ciertas cuestiones patrimoniales o de derechos sobre los que versa el proceso universal)
● en los casos de competencia territorial, en asuntos patrimoniales.
● en razón de las personas, en la competencia federal.

4) CUESTIONES DE COMPETENCIA

46
Existe cuestión de competencia cuando se desconoce a un juez la facultad de conocer en
determinado proceso, sea por alguna de las partes o por otro juez. Hay dos vías procesales,
denominadas declinatoria e inhibitoria.

ARTÍCULO 7°: Procedencia. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de
declinatoria con excepción de las que se susciten entre jueces de distintos departamentos judiciales,
en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse
antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía, no podrá en lo
sucesivo usarse de otra.

ARTÍCULO 8°: Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria se substanciará como las demás


excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente. La
inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si
aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

La declinatoria, por lo tanto, debe hacerse valer como excepción de incompetencia en la


oportunidad fijada para oponer dicha excepción en cada tipo de proceso
Por ello es menester puntualizar las siguientes diferencias:
1º) En el proceso ordinario debe plantearse juntamente con la contestación de la demanda o de la
reconvención. La excepción debe sustanciarse y resolverse como de previo y especial
pronunciamiento
2º) En el proceso sumarísimo, la declinatoria debe ser opuesta juntamente con la contestación de la
demanda y resolverse en la sentencia definitiva, pues en este tipo de proceso no se haya autorizado el
planteamiento de excepciones previas que deban resolverse en el referido carácter
3º) En el juicio ejecutivo, corresponde plantearla dentro del plazo para oponer excepciones
resolverla en la sentencia definitiva.
En el supuesto de hacerse lugar a la declinatoria el juez debe remitir la causa al juez que, en la
misma resolución, se considere competente para conocer en aquélla, siempre que este último
perteneciere a la misma jurisdicción. En caso contrario, corresponde disponer el archivo del
expediente .

DECLINATORIA
La declinatoria es el acto mediante el cual el demandado (o el actor en el caso de reconvención) se
presenta ante el juez que está conociendo en el proceso, le niega competencia para ello y le pide, por
lo tanto, que se abstenga de continuar interviniendo en él.

47
INHIBITORIA
Es el acto en cuya virtud el demandado se presenta ante el órgano judicial que estima competente
para conocer en el proceso y le pide que, tras declarar su competencia, se dirija al órgano que está
conociendo en aquél a fin de que se abstenga de continuar haciéndolo.
La cuestión de competencia por inhibitoria debe promoverse mediante escrito presentado ante el juez
que el demandado considera competente, en el cual corresponde formular una reseña de la demanda
entablada y de los demás antecedentes que justifiquen su planteamiento.
El código establece que una vez presentada la inhibitoria ante el juez que se estima competente, este
deberá pronunciarse a favor o en contra de la competencia, siendo apelable sólo si la rechaza. Si se
declara competente, debe remitir un exhorto u oficio, con una copia del escrito que motivó la
inhibitoria y solicitar la remisión del expediente al juez que entiende en la causa. El juez requerido
deberá pronunciarse sobre la competencia, aceptando o no la inhibición.
Cuando el juez ante quien se plantea la inhibitoria se declara competente, y el juez requerido
mantiene su competencia, se suscita una contienda o conflicto positivo de competencia que debe ser
resuelto por distintos tribunales según que aquéllos tengan o no un superior jerárquico común.
- Si la acepta, se remite la causa al tribunal requirente, y se emplaza a las partes a comparecer ante
él. - Si la rechaza, remite el conflicto al tribunal superior, a fin de que dirima entre este y el tribunal
requirente la cuestión de competencia.
En caso de llegar al tribunal superior, éste requerirá a ambos jueces la remisión de las actuaciones, y
dentro de los 5 días resolverá la contienda y se los comunicará.
Durante la contienda, ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre lo principal, salvo las
medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable.
En caso de contienda negativa, o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo
proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido
anteriormente. (Art 9 a 13 CPCC).

Supuestos de contiendas negativas y de conocimiento simultáneo


a) Existe conflicto o contienda negativa cuando dos órganos judiciales declaran sucesivamente su
incompetencia para conocer de un asunto determinado, lo cual puede ocurrir en el supuesto de que,
declarándose incompetente el órgano ante el cual se interpone la demanda, sea de oficio o a raíz de
prosperar una excepción de incompetencia, la misma declaración es emitida por el órgano al cual se
remiten las actuaciones o ante quien acude el actor.
(¿CASO DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA? ¿Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?

Reglas de competencia en el CCCN (algunos supuestos)


Art.36. Restricciones a la capacidad
78. Domicilio. Efecto. Juez competente

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Art.81.Ausencia.
Art.87. Ausencia con presunción de fallecimiento
414.Oposición al matrimonio
¿compensación económica?
Art.581.Acciones de reclamación de filiación
Art. 609. Declaración judicial de situación de adoptabilidad
Art.611. guarda con fines de adopción
Art. 615. Juicio de adopción
Arts.716 a 720. Reglas de competencia (familia)
Art. 2336. Competencia en materia suceosria.
Arts.2594
Arts.2601, 2602, 2603,2604,2605,2606,2607,2608, 2609. Reglas de jurisdicción internacional.
Art.2631. Jurisdicción en materia de filiación por naturaleza por técnicas de reproducción humana
asistida.
Art. 2635. Adopción
Art. 2643. Jurisdicción en sucesiones (internacional)
Art. 2650. Jurisdicción en materia de contratos (internacionales)

49
BOLILLA 3
LAS PARTES. TERCEROS. TERCERÍAS

● CPCC: arts. 40 a 45
● CPCC: arts. 46 a 55 (Representación procesal, mandato (arts. 46 y 47 del CPCC y arts. 284,
285, 363,1015 y 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación)
● Unificación de personería (art.54)
● Patrocinio letrado: art. 56, 57 y 58
● Rebeldía: arts.59 a 67
● Acumulación de acciones y litisconsorcio (arts. 87 a 89)
● Intervención de terceros (arts. 90 a 96)
● Tercerías (arts. 97 a 104)
● CCCCN
● LEY 5177
● Ac. SCBA 4039/21 (REGLAMENTO SOBRE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y
PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS.
● Ac. SCBA 3397/08 y modificatorias.

1) LAS PARTES: CONCEPTO. PARTES PÚBLICAS: EL MINISTERIO


PÚBLICO, PARTES PRIVADAS O JUSTICIABLES: CAPACIDAD PARA
SER PARTE Y CAPACIDAD PROCESAL. DEBERES DE LAS PARTES.
CARGAS Y FACULTADES. REPRESENTACIÓN PROCESAL: A)
PRESENTACIÓN DE PODERES; B) GESTOR PROCESAL; C)
PATROCINIO LETRADO.

LAS PARTES

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CHOVENDA: Es parte el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda, una
actuación de la ley, y aquel contra el cual esa actuación de ley es demandada.

RAPALLINI: Parte es quien pretende (tiene una acción que encasilla su derecho en una demanda) y
contra quien se pretende (tiene el derecho a la excepción).

HANKOVITS: Parte son los sujetos físicos que tienen una relación de hecho que implica un aspecto
litigioso con otra parte. La cuestión de derecho radica en la capacidad de cada uno para ser parte.

GUASP: Es parte quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacciòn de una pretensiòn.

Se derivan dos cuestiones:


1. La noción de parte se halla circunscripta al área del proceso: ES PARTE QUIEN
RECLAMA O FRENTE A QUIEN SE RECLAMA la protección jurisdiccional, o sea,
quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos y pasivos de una
pretensión determinada, revistan o no el carácter de sujetos legitimados ya que la
legitimaciòn constituye un requisito de la PRETENSIÓN,y no de la calidad de parte.
ES PARTE QUIEN ACTÚA EN NOMBRE PROPIO (o en nombre de quien se actúa). De
esta forma, no reviste calidad de parte quien actúa en nombre e interés ajeno.
NECESARIAMENTE, las partes NO PUEDEN SER MÁS DE DOS (por el principio de
DUALIDAD DE PARTES): ACTORA y DEMANDADA. Pero como se verá
oportunamente el proceso puede desenvolverse con la actuación de más de un sujeto en la
misma posición de parte.
2. Sólo resultan aplicables a los procesos contenciosos, pues únicamente en ellos cabe hablar
de "partes" en sentido estricto. En los procesos voluntarios el concepto de parte debe ser
reemplazado por el de "peticionarios": aquellas personas que, en nombre e interés propio, o
en cuyo nombre e interés se reclama, ante un órgano judicial, la emisión de un
pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación
jurídica privada.

PARTES PÚBLICAS: MINISTERIO FISCAL


Es el conjunto de funcionarios a quien se le confía la defensa de intereses vinculados al orden
público y social. Sus miembros integran una magistratura especial, distinta y autónoma con respecto
a la de los jueces y tribunales, con quienes colaboran en la función de administrar justicia, pero de
cuyos poderes decisorios carecen.

51
Por ello se dice que, mientras los órganos judiciales ejercen la función JUZGADORA, a los
integrantes del Ministerio Público les incumbe la función REQUIRENTE, la cual se manifiesta a
través de la interposición de cierta clase de pretensiones, de la defensa de determinadas personas y
del control que deben ejercer con respecto a la observancia de normas que interesan al orden
público.
Está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa.

Artículo 120 CN: El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás
autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un
defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros
gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

CAPACIDAD PARA SER PARTE


Constituye un reflejo de la capacidad de derecho.
Se refiere a la posibilidad jurídica de figurar como parte en un proceso, a la aptitud para ser titular
de derechos y deberes procesales, y por ende, por aplicación del art. 22 del CCC ("toda persona
humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos"), cualquier persona goza
de capacidad para ser parte en un proceso desde la concepción (art. 20 CCC), y la pierde con la
muerte.

Tienen también capacidad para ser partes las personas jurídicas, sean de derecho público (Estado
nacional, provincial o municipal, entidades autárquicas e Iglesia) o de derecho privado
(asociaciones, fundaciones, sociedades).

CAPACIDAD PROCESAL
No todas las personas que tienen capacidad para ser partes se hallan dotadas de capacidad procesal, o
sea de la aptitud necesaria para ejecutar personalmente actos procesales válidos. Supone la aptitud
legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes y las cargas inherentes a la calidad de tal.
La capacidad procesal coincide con la capacidad de hecho reglamentada en el CCC (artículo 24),
cuyas normas sobre el tema resultan aplicables a ella. En tal sentido, son incapaces procesales
absolutos:
a. Las personas por nacer.
b. Las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente.
c. la persona declarada incapaz por sentencia judicial.

52
DEBERES DE LAS PARTES
Si bien la actividad de las partes en el proceso se manifiesta, en principio, mediante el cumplimiento
de cargas, ello no descarta la existencia de ciertos deberes procesales:
1. RESPETO AL TRIBUNAL:Infringe el deber de respeto al tribunal la parte o el
representante o el patrocinante de ella que, en la ejecución de cualquier acto procesal, asume
actitudes o utiliza expresiones reñidas con la autoridad, dignidad o decoro de la
magistratura.

2. LEALTAD Y BUENA FE. Respecto a la lealtad, probidad y buena fe, existen dos clases de
aptitudes procesales reñidas con la vigencia de aquellos deberes:
● una de ellas es la del litigante que deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento
no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Es el ejemplo de la
parte que al contestar la demanda, niega la existencia del hecho ilícito; hecho que fue
probado previamente en sede penal y por el cual su representado fue condenado en multa e
inhabilitación.
● La otra actitud que transgrede de los deberes de lealtad, probidad y buena fe es la del
litigante que opone injustificada resistencia a la marcha del proceso, mediante la realización
de actos tendientes a obstruir o dilatar su curso normal, tales como la promoción de
incidentes o la deducción de recursos manifiestamente inadmisibles.

CARGAS

ARTÍCULO 40°: Domicilio.


Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir
domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal,
juntamente con una casilla de correo electrónico, que será la asignada oficialmente al letrado que lo
asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte papel y la
intervención del Oficial Notificador. Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente,
o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas
oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el
domicilio legal todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real.

ENTONCES, 1er CARGA: Denunciar un domicilio real y constituir domicilio procesal. Esta doble
carga tiene directa relación con la forma de notificación que operará en el proceso.
Al apoderado incumbe denunciar el domicilio real de su cliente, como así también los cambios que
en él se produzcan, jugando en ello los principios de lealtad y buena fe procesales.

53
ARTÍCULO 41°: Falta de constitución y denuncia de domicilio.
Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere
quien haya sido debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los
estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 59°. Allí se practicarán
las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas
por el artículo 133°. Si no se denunciare el domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban
notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido y, en defecto
también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

ENTONCES, ante el incumplimiento de la carga, se tendrá por constituido el domicilio en los


estrados judiciales y todas las notificaciones que corresponden por ley hacer en el domicilio
procesal, se entenderán hechas de acuerdo con el sistema de notificación automática, ficta o
ministerio legis.
Pueden darse, sin embargo, circunstancias especiales o extremas que obsten a la implementación del
sistema de notificación ministerio legis, como la muerte de alguna de las partes. Estas causas, para
ser operativas y dar lugar a previsiones especiales (ver art. 43), deben estar debidamente acreditadas.

ARTÍCULO 42°: Subsistencia de los domicilios.


Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la
terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros. Cuando no
existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren o se alterare o suprimiere su
numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del
notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se
trate, respectivamente, del domicilio legal o del real. Todo cambio de domicilio deberá notificarse
por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente
el anterior.

POR TANTO, no bastará con indicar el real y constituir el procesal al inicio del juicio, Será
imprescindible ir actualizando la información en la medida en que se cambie de residencia o se
disponga constituir un nuevo domicilio a los fines del proceso. Con estas modificaciones, renacen las
cargas ya referidas. La norma indica que una vez denunciado un domicilio real o constituido uno
procesal, subsistirá como válido a todos los efectos legales hasta el fin del proceso o su archivo.
Ahora bien, cuando la paralización de las actuaciones se produce durante un lapso prolongado de
años resulta un hecho equiparable al archivo, por lo que el domicilio constituido deja de subsistir,
debiendo practicarse la notificación en el domicilio real.

54
Si la parte se muda de residencia o abandona el lugar donde estaba constituido el domicilio procesal
y no cumple con la carga de denunciar tales circunstancias formalmente en el expediente, las
notificaciones que se realicen en aquellos lugares serán plenamente válidas.

ARTÍCULO 43°: Muerte o incapacidad. Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se
tornare incapaz, comprobando el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los
herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53°,
inciso 5.

Impedimentos insalvables : en este caso, estamos en presencia del acaecimiento de hechos no


imputables a la parte que pueden llegar a incidir en los domicilios previamente establecidos en el
proceso.
Se trata del supuesto en que el justiciable que actúa por derecho propio fallece o cae en alguno de los
supuestos de incapacidad sobreviniente.
Para la primera contingencia prevista, una vez comprobado el hecho del fallecimiento, el Código
ordena la suspensión de la tramitación y citación a los herederos o representantes legales en la forma
y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 53, inc. 5o, correspondiendo denunciarse en autos la
promoción del proceso sucesorio –si la hubo– bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 729, a
efectos de impedir nulidades y la paralización de los autos.
Para el segundo de los supuestos habrá que esperar el trámite de curatela o designación del síndico
en la quiebra, para determinar según el caso quién realizará los actos materiales en defensa del
“incapaz”.

ARTÍCULO 44°: Sustitución de parte. Si durante la tramitación del proceso una de las partes
enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir
en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad
prevista por los artículos 90° inciso 1 y 91°, primer párrafo.

ARTÍCULO 45°: Temeridad y Malicia. Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta


asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, y no fuese aplicable el artículo 4° del
Decreto-Ley 4777/63, el juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su letrado patrocinante
o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso. Su importe se fijará entre el tres (3) y el
diez (10) por ciento del valor del juicio, o entre un valor equivalente de diez (10) Jus y setecientos
cincuenta (750) Jus si no hubiere monto determinado, y será a favor de la otra parte

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AQUI, el Código otorga poder sancionatorio al juez que considere que durante la tramitación del
pleito ha existido una violación concreta al genérico deber de buena fe o moralidad mediante la
deducción por la parte (y/o su letrado, según el caso) de “pretensiones o defensas cuya injusticia o
falta de fundamentación no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad”
(temeridad), o bien, a través de “la conducta observada en el proceso con una finalidad
exclusivamente distorsionada de aquél, tendiendo a la obstrucción del mismo, persiguiendo su
dilación” (malicia).
La sanción es una multa en beneficio de la otra parte, la cual deberá ser cuantificada de acuerdo con
los parámetros legales, evaluando las circunstancias del caso y componiendo una relación porcentual
respecto del valor del pleito (si el juicio es susceptible de cuantificación pecuniaria) o topes fijos
(para el caso contrario).
Los sujetos punibles son los litigantes o sus letrados, aplicando la multa separada o conjuntamente.

REPRESENTACIÓN PROCESAL
La representación es la actuación que cumple en el proceso un tercero ajeno al litigio, sosteniendo la
defensa del derecho o interés de la parte procesal que no quiere o no puede actuar por sí misma.
Esta relación de representación reconoce diversas fuentes:
● REPRESENTACIÓN NECESARIA O LEGAL: Se da respecto a personas a quienes
afecta una incapacidad de hecho, o en el caso de las personas jurídicas.

Artículo 103. Actuación del Ministerio Público CCCN

La actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con
capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos
puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal.

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de


personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la
nulidad relativa del acto.

b) Es principal:

i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los
representantes;

ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los
representantes;

56
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los
representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.

Ministerio Público Fiscal. Intervención Ley 14.442


Art. 29.- Deberes y atribuciones del Agente Fiscal. Corresponde al Agente Fiscal:
● Promover y ejercer la acción pública penal e interponer los recursos de ley contra las
resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que actúe, cuando lo estime
pertinente.
● Recibir denuncias, practicar la investigación penal preparatoria, intervenir en el juicio,
decidir la intervención de la Policía Judicial y dirigir a la Policía en función judicial.
● Impartir instrucciones generales y particulares.
● En materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, dictaminar en aquellos supuestos
previstos por las leyes, cuando se manifestare afectación del interés público con gravedad
institucional, o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de
la sociedad.
● Controlar el cumplimiento de los plazos para la conclusión de las causas judiciales, requerir
pronto despacho por retardo de justicia ante los jueces o tribunales de cualquier fuero.
● Informar por escrito a su superior sobre los asuntos que por su importancia, trascendencia o
complejidad, requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades o
las diligencias necesarias para superarlas.
● Hacer saber al Fiscal de Cámaras o a los jueces según corresponda, cualquier irregularidad
que advierta en el desempeño de sus funciones.
● Ejercer la potestad disciplinaria correctiva interna según reglamentación que dicte el
Procurador General.
● Asistir diariamente a su despacho.
● Recibir en forma directa las denuncias o actuaciones prevencionales que llegaren para su
conocimiento, referidas o relacionadas a delitos tipificados por la legislación sobre
estupefacientes.
● Su intervención en la investigación se concretará sin perjuicio de la competencia
jurisdiccional en razón de la materia que deba ser decidida ulteriormente.

Otros supuestos en los que debemos contar con previo dictamen del agente fiscal:
1) Toda materia en la que puedan encontrarse en juego los derechos de consumidores y usuarios.

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2) En materia sucesoria: ante el pedido de prórroga de jurisdicción, antes del dictado de la
declaratoria de herederos, aprobación del testamento.
3) En los procesos ejecutivos con pagaré de consumo.
4) Cuando ha de resolverse la revisión de la cosa juzgada.
5) Al solicitarse la recusación de magistrados en los procesos ejecutivos con pagaré de consumo.
6) en todos aquellos casos en que se encuentre comprometido el orden público.

Art.1°: Cumpliendo lo establecido por el Artículo 12, incisos 1) y 2) de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica y del
artículo 27 de la Ley 26.061, créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del
Abogado del Niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los
niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o
administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin perjuicio de la
representación promiscua que ejerce el Asesor de Incapaces. En los procedimientos indicados en el
párrafo precedente, será obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser
legalmente representado por un Abogado del Niño.

Art2°.- Créase un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Requisitos: Demostrar acabadamente su especialización en derechos del niño, certificado por
Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya sean estos profesionales del
ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen
la problemática de la infancia y adolescencia.

Art. 5°.- El Estado Provincial se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los
abogados patrocinantes de los niños -Abogados del Niño-

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ARTÍCULO 38.- Deberes y atribuciones del Asesor de Incapaces. Corresponde al Asesor de
Incapaces:
1. Intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que interese a la persona o bienes de los
incapaces, cuando las leyes lo dispongan, so pena de nulidad de todo acto o proceso que
tuviere lugar sin su participación, sin perjuicio de la responsabilidad de quienes - por acción
u omisión- la hubieren impedido.
2. Tomar contacto inmediato y directo con los incapaces que representen judicialmente, y con
aquéllos que requieran su asistencia, aunque no exista causa judicial en trámite.
3. Asistir al incapaz en toda audiencia ante los jueces de la causa, cuanto de cualquier otro
magistrado que requiera su comparendo.
4. Peticionar en nombre de ellos, por propia iniciativa, cuando carezcan de representantes o
existan entre éstos y los incapaces conflicto personal u oposición de intereses o resulte
necesario para impedir la frustración de los derechos a la vida, salud, identidad, y de ser
oídos por el juez de la causa.
5. Intervenir ante los órganos competentes en materia civil del niño, niña y adolescente.
6. Tomar contacto con la comunidad a través de las instituciones vinculadas con la protección
y asistencia de los incapaces a fin de coordinar acciones conducentes a tales fines.
7. Controlar a la situación de los incapaces o internados alojados por cualquier causa en lugares
de detención o establecimientos sanitarios, velando por el respeto de los derechos y garantías
formulando las denuncias y requerimientos pertinentes; y promover su externación cuando
corresponda.
Quienes dificulten, obstruyan o impidan el ejercicio de estas atribuciones, incurrirán en falta, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderles por ello.

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ARTÍCULO 33.- Deberes y atribuciones del Defensor Oficial. Corresponde al Defensor Oficial:
1. Asesorar, representar y defender gratuitamente a las personas que carezcan de recursos
suficientes para hacer valer sus derechos en juicio, garantizando el acceso a la justicia.
Estará a su cargo la gestión necesaria para obtener el beneficio de litigar sin gastos y la carta
poder en la forma prescripta legalmente.
2. En los fueros criminal, correccional y de faltas, intervenir en cualquier estado del proceso en
defensa del imputado que carezca de defensor particular, según lo prescripto legalmente.
Representar a las personas ausentes citadas a juicio.
3. Impartir instrucciones generales y particulares.

60
4. Intentar acuerdos en su despacho cuando lo estime pertinente, a cuyo fin están facultados
para citar a las partes, celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales tramitar
homologaciones, resguardando el derecho de defensa.
5. Concurrir diariamente a su despacho.
6. En los fueros criminal y correccional representar a los imputados como particulares
damnificados en los que ellos sean denunciantes de delitos cometidos en su contra durante el
procedimiento penal.
7. Entrevistar periódicamente a sus asistidos en los lugares de detención.

Art. 34.- Secreto profesional y deber de reserva. Se garantiza la comunicación reservada entre el
Defensor y el asistido o representado, evitando conflictos de interés.
Todos los miembros de la Defensa Pública deben guardar deber de reserva. Los Defensores y
Asesores Letrados están alcanzados por el secreto profesional.

Art. 35.- Normas y deberes en la defensa. El Defensor debe tomar en consideración la versión de
los hechos de su defendido, debiendo buscar la solución del caso que resulte técnicamente más
beneficiosa para su asistido o representado. No puede obligar al asistido a la elección de alternativas
o procedimientos que deban depender de un acto libre de voluntad de éste.
En el caso de la defensa penal debe controlar todo el proceso la investigación penal preparatoria
debiendo mantenerse siempre informado y realizar los requerimientos que correspondan. Investigará
de manera independiente, en caso de ser necesario, recolectando elementos de convicción para la
defensa.

Art. 36.- Fueros de actuación de los Defensores Oficiales. Sin perjuicio de la asignación
específica a los fueros Civil y Comercial y de Familia o Criminal o Correccional que determine la
Ley, el Defensor General de la Provincia, cuando fundadas razones de urgencia o de mejor servicio
lo indiquen, podrá disponer, que en forma transitoria, los Defensores Oficiales se desempeñen en
forma exclusiva o indistintamente con relación a uno o más de tales fueros.

● REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA O CONVENCIONAL: se da porque la capacidad


procesal habilita, a quien goza de ella, para intervenir en el proceso personalmente o por
medio de un representante convencional. En este supuesto, estamos ante una parte que,
siendo capaz para actuar por sí misma en un cierto proceso, prefiere que lo haga un tercero a
su nombre. Para ello debe extenderle un poder o mandato judicial ante la autoridad
competente, a fin de certificar dicho acto. La representación voluntaria deberá ser acreditada
según las reglas del mandato contempladas en el CCCN (Art 1319 a 1334).

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ARTÍCULO 46°: Justificación de la personería. La persona que se presente en juicio por un
derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá
acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. Sin embargo,
los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su
mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición
de parte o de oficio los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y
perjuicio que ocasionaren. Cuando el valor pecuniario de los juicios no supere un valor equivalente
de ciento veinte (120) Jus la representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada
ante el Secretario del Juzgado interviniente con la comparecencia del poderdante y el profesional que
actuará como apoderado.

El artículo 46 del CPCC impone a los representantes, sean legales o convencionales, la carga de
ACREDITAR FORMALMENTE LA PERSONERÍA que invocan.
La falta de la debida acreditación de este extremo por parte del actor dará lugar a que el demandado
oponga la excepción dilatoria de falta de personería.
Si no se justifica la personería en la oportunidad prevista por el artículo en estudio, el juez debe
exigir de oficio ese requisito, fijando un plazo para ello, bajo apercibimiento de tener a la parte por
no presentada.

ARTÍCULO 47°: Presentación de poderes. Los procuradores o apoderados acreditarán su


personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente
escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se
lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el
apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.

El artículo refiere a una escritura pública frente a escribano, pero, ello se contradice con
los artículos del Código Civil y Comercial que refieren a la libertad de formas:

Artículo 284. Libertad de formas

Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden
utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la
impuesta por la ley.

Artículo 363. Forma

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El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe
realizar.

Entonces, ¿Qué sucede con ello? HANKOVITS sostiene que en este caso, prevalece el CCC
porque el artículo 47 quedó desactualizado. No se requiere escritura pública, puede hacerse solo
frente al abogado.

GESTOR

De acuerdo al Art 48 CPCC “En casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los
instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión
dentro del plazo de sesenta (60) días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas
causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados.”

Es gestor quien se limita a invocar la representación de un tercero o careciendo de poder suficiente,


comparece en nombre de este para realizar uno o más actos procesales de carácter urgente, con la
condición de acreditar personería o de obtener la ratificación de su actuación en un plazo
determinado (60 días). Debe indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar y expresar las razones
que justifican la seriedad del pedido. Esta norma es aplicable a cualquier clase de representación
(voluntaria o necesaria), y es APLICABLE A CUALQUIER ACTO URGENTE DEL PROCESO
(sea de constitución como demanda, o uno diferente).

En tales hipótesis, el letrado podrá comparecer en juicio explicando las situaciones extraordinarias
que lo llevan a presentarse sin la debida documentación y haciendo valer expresamente el art. 48. Se
establece una facultad excepcional y, por ende, de interpretación restrictiva, ya que autoriza el
apartamiento de las reglas relativas a la representación en juicio.

El juez admitirá ese acto procesal, pero su validez quedará condicionada a que en el plazo de 60 días
hábiles se presente el testimonio o la copia del poder otorgado o, en su defecto, una ratificación por
parte del litigante de las gestiones realizadas en su nombre. De no ratificar las actuaciones, serán
nulas de pleno derecho (se da una excepción al plazo general de 5 días que tienen las partes para
invocar la nulidad).

El plazo legal, por lo demás, se computa "desde la primera presentación del gestor", o sea a partir de
la fecha en que éste se arroga la facultad de actuar en sustitución de la parte impedida, con
prescindencia de su eficacia y de toda declaración sobre el particular.

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ARTÍCULO 49°: Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería. Presentado
el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le
imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente lo practicare.

ARTÍCULO 50°: Obligaciones del apoderado. El apoderado estará obligado a seguir el juicio
mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces, las citaciones y notificaciones que
se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al
poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste. Exceptúanse los actos que por
disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.

ARTÍCULO 51°: Alcance del Poder. El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera
sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las
instancias del pleito. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar
todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley
requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

ARTÍCULO 52°: Responsabilidad por las costas. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o
criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas
causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueren declaradas judicialmente. El juez
podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con
el letrado patrocinante.

ARTÍCULO 53°: Cesación de la representación. La representación de los apoderados cesará:

1°) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el poderdante deberá
comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena
de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder.

2°) Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las
gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o
comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en
rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del
mandante.

3°) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.

4°) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

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5°) Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos, el apoderado continuará ejerciendo su
personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda
en el proceso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez señalará un plazo para
que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieren sus
domicilios, o por edictos durante 2 días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de
continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el
deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo
presente al juez o tribunal dentro del plazo de 10 días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los
honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que
omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los conociere.

6°) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del
juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado,
citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante
satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía.

UNIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA. CONCEPTO. PROCEDIMIENTO.

La unificación de la personería tiene lugar cuando, existiendo litisconsorcio, se designa a un


apoderado único para que represente a todos los litigantes que tienen en el proceso un INTERÉS
COMÚN.

ARTÍCULO 54°: Unificación de la personería. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes


con un interés común, el juez, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les
intimará que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o
el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia
dentro de los 10 días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de
representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso. La
unificación no podrá disponerse si tratándose de un juicio ordinario, las partes, en el mismo acto, no
llegaren a un acuerdo sobre la persona que ha de asumir la dirección letrada. Producida la
unificación, el representante único tendrá respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes
al mandato.

★ A TENER EN CUENTA: Existe una condición básica: la comunidad de intereses. En tal


sentido, las personas deben exhibir intereses comunes que son llevados a juicio. Para evitar
peticiones reiteradas o fundamentos superpuestos, es que el Código manda que de oficio o a
pedido de alguna de las partes, el juez convoque a la unificación de personería, reuniendo

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toda la actuación de ese grupo en manos de un solo letrado.

★ OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LA UNIFICACIÓN : Para ello habrá que esperar a la


contestación de la demanda, recién allí, luego de que todos los sujetos plantearan sus
pretensiones y sus oposiciones, podrá analizarse la compatibilidad de los intereses que
exhiben los múltiples integrantes de cada parte. Será necesario, pues, haber delimitado el
objeto litigioso. Determinada aquella homogeneidad de posiciones, se fijará una audiencia
dentro de los 10 días a la que deberán asistir todas las personas –con sus letrados–
involucradas en el intento de unificación de personería.

El juez buscará, en primer lugar, que se pongan de acuerdo en la unificación, y luego, en la


persona del abogado que habrá de llevar adelante la defensa conjunta. Si faltan a la
audiencia o, asistiendo, acuerdan lo primero pero no lo segundo, el magistrado/a en ambos
casos designará al abogado representante único. No podrá realizar ello si se trata de un juicio
ordinario y las partes –presentes en la audiencia– acuerdan la unificación pero no el nombre
del abogado único. En concordancia, quedaría abierta la posibilidad de que el juez lo designe
de oficio si se trata de otro tipo de proceso (sumario o sumarísimo), diferencia sustentada en
el principio de economía o celeridad procesal que rige con mayor vigor los procesos
plenarios abreviados.

★ EFECTOS: una vez unificada la personería por acuerdo de sujetos o por decisión del juez y
escogido el abogado único, éste adquiere todas las facultades y deberes propios del mandato
respecto del grupo de mandatarios ahora unificado.

ARTÍCULO 55°: Revocación. Una vez efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por
acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este
último caso hubiese motivo que lo justifique. La revocación no producirá efectos mientras no tome
intervención el nuevo mandatario.

La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el


primer párrafo del artículo anterior. : a saber: la existencia de litisconsorcio y la compatibilidad de
intereses entre quienes lo integran

★ La premisa básica que posibilita la unificación de la personería es la existencia de


pretensiones u oposiciones compatibles entre sí. Ausente este recaudo, no puede echarse
mano de esta figura, que persigue la celeridad y simplificación de los trámites. Dicha
ausencia puede ser original –y constatarse al momento de la demanda y contestación de
todos los sujetos – o sobreviniente.

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PATROCINIO LETRADO

Razones de orden técnico justifican la actuación procesal de dos clases de auxiliares de las partes:
los abogados y los procuradores.

ABOGADO es la persona que, contando con el respectivo título profesional y habiendo cumplido
los requisitos legales que la habilitan para hacerlo valer ante los tribunales, asiste jurídicamente a las
partes durante el transcurso del proceso.

ARTÍCULO 56°: Patrocinio obligatorio. Salvo lo dispuesto en los artículos 87° y 88° de la ley
5.177, respecto de los procuradores, los jueces no proveerán ningún escrito de demanda, excepciones
y sus contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de posiciones o interrogatorios, ni
aquellos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que
sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan
firma del letrado.

El Código refuerza la idea de que sólo con asistencia técnica suficiente se resguarda en debida forma
el derecho de defensa en el marco de un proceso judicial, sin hacer distinción alguna entre
jurisdicción contenciosa o voluntaria.

En estos supuestos, la parte actúa por sí, esto es, presentando escritos con su propia firma, la cual
debe ir acompañada de la del letrado que la asiste. Todo sujeto que desee actuar ante los tribunales
tiene la carga de conseguir un letrado que avale técnicamente sus presentaciones. Correlativamente,
el Estado tiene el deber de proveerle de uno si carece de medios económicos.

El patrocinio letrado comprende no sólo la facultad de asesorar a las partes en el planteamiento de


las cuestiones de hecho y de derecho sobre las que versa el pleito, sino también la de asistirlas en la
ejecución de los actos que requieran la expresión verbal como medio de comunicación con el
tribunal.

ARTÍCULO 57°: Falta de firma del letrado. Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante,
sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma del letrado no la tuviese, si dentro
de 24 horas de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida
la omisión. Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o el oficial
primero, quien certificará en el expediente esta circunstancia o por la ratificación que por separado se

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hiciere con firma de letrado.

La falta de cumplimiento de la carga de presentar escritos judiciales con firma de un abogado


generará el dictado de una providencia poniendo de relieve esa anomalía y exigiendo su
subsanación.

Si dentro del plazo de 24 hs. la parte no subsana la omisión, el incumplimiento de la carga es


sancionado, teniéndose el escrito por no presentado y devolviéndolo al presentante sin posibilidad de
cuestionamiento alguno.

EXCEPCIÓN: Se admiten presentaciones sin patrocinio letrado en ciertos casos (pedido de


cautelares, contestación de intimaciones o requerimientos de carácter personal, recepción de órdenes
de pago y pedidos de beneficio de litigar sin gastos) sin perjuicio de que el juez ordene la
intervención de abogado con posterioridad (arts. 93 y 94 Ley 5.177).

➢ ¿Qué ocurre en el caso del patrocinante que no acompaña escrito con firma ológrafa de
su patrocinado?

En estos supuestos el juzgado hace saber dicha circunstancia la letrado para que subsane la omisión.

La misma se subsana adjuntando a la presentación electrónica suscripta digitalmente por el letrado,


la presentación firmada de puño y letra de su patrocinado.

La excepción estaría dada en aquellos casos en que la parte cuenta con firma digital.

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71
2) PLURALIDAD DE PARTES. LITISCONSORCIO ACTIVO, PASIVO Y
MIXTO. LITISCONSORCIO VOLUNTARIO Y NECESARIO.
INTEGRACIÓN DE LITIS
En virtud de que el proceso puede contener varias pretensiones, puede estar integrado por varios
actores, varios demandados, o varios actores y demandados simultáneamente e incluso pueden
incorporarse terceros, que al ser admitidos pasan a ser parte, con un interés que actúa como accesorio
o coadyuvante. Cabe distinguir entonces: partes plurales (una parte formada por más de una persona)
de pluralidad de partes (en cuyo caso hay más de dos partes, cada una de ellas con un interés
diferenciado para defender).

ARTÍCULO 87°: Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la demanda el


actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que:

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1°) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

2°) Correspondan a la competencia del mismo Juez.

3°) Puedan substanciarse por los mismos trámites.

LITISCONSORCIO

Existe litisconsorcio cuando, por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión
única, o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la
participación de más de una persona en la misma posición de parte.

1. Según la pluralidad de sujetos que participen:

LITISCONSORCIO PASIVO: la pluralidad de sujetos consiste en la actuación de varios


demandados.

LITISCONSORCIO ACTIVO: la pluralidad de varios actores

LITISCONSORCIO MIXTO: varios actores y demandados conjuntamente.

2. Según su formación:

LITISCONSORCIO VOLUNTARIO: depende de la libre y espontánea voluntad de las partes, y su


formación puede obedecer a la existencia de un vínculo de conexión entre distintas pretensiones (Art
88) o a la adhesión que un tercero puede formular respecto de una pretensión ya deducida, o de la
oposición a ella (Art 90 inc 2). La característica de este litisconsorcio reside en que por más que
existan pretensiones conexas o una sola a la que se adhiere posteriormente un tercero, cada uno de
los litisconsortes goza de legitimación procesal independiente, por lo que el resultado del proceso
puede ser distinto respecto de cada uno de ellos.

(Ej: Juicio contra el responsable directo y el indirecto en un accidente de tránsito; escrituración de


varios propietarios contra el constructor de un inmueble)

ARTÍCULO 88°: Litisconsorcio facultativo. Podrán varias partes demandar o ser demandadas en
un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos
elementos a la vez.

De las ideas precedentemente expuestas se sigue que el Iitisconsorcio facultativo produce los
siguientes efectos:

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1. El proceso puede concluir para uno o algunos de los litisconsortes y continuar en relación
con los restantes. Ello puede ocurrir sea por efecto de una excepción procesal que prospere
tan sólo respecto de uno o algunos de los sujetos que se encuentran en la misma posición de
parte, o como consecuencia de un acto de disposición realizado por uno o algunos de ellos;

2. En relación con la prueba es menester distinguir entre los hechos comunes y los hechos
individuales a cada litisconsorte. Si uno de los litisconsortes, por ejemplo, produce prueba
acerca de un hecho común, ella bastará para tenerlo por acreditado con respecto a todos,
pero debe tenerse en cuenta que, como ocurre en el litisconsorcio necesario, la confesión o el
reconocimiento de un hecho de ese tipo formulado por uno de los litisconsortes, no perjudica
a los restantes. Si se trata de hechos individuales, debe estarse a la prueba producida por el
litigante al cual ellos se refieren, sin perjuicio de que la prueba producida por los otros
litisconsortes pueda ser tenida en cuenta como indicio;

3. Los recursos interpuestos por un litisconsorte no benefician a los restantes, salvo que la
aplicación de esa regla conduzca al pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto
de un hecho común a todos los litisconsortes;

4. En ciertas hipótesis, el litisconsorcio facultativo trae aparejada una derogación de las reglas
de competencia

LITISCONSORCIO NECESARIO: Es necesario cuando la sentencia sólo puede dictarse frente a


todos los partícipes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso. A veces es la ley la
que impone la constitución del litisconsorcio (ej.: en la demanda de reconocimiento de filiación
matrimonial debe entablarse conjuntamente contra el padre y la madre) y otras veces la misma
naturaleza de la relación jurídica (ej.: la demanda de división contra todos los herederos o
condóminos).

(Ej. Escrituración de un inmueble en condominio; simulación, redargución de falsedad).

Integrar la litis implica convocar formalmente a los demás cotitulares de la pretensión (o de la


oposición) para que tengan la posibilidad de incorporarse al proceso antes de la providencia de
apertura a prueba, sea para que puedan aportar elementos que se agregarán a la pretensión de los
litigantes o bien para que esgriman sus defensas si su conducta se halla comprometida

A diferencia de lo que ocurre en el caso de litisconsorcio facultativo, en el litisconsorcio necesario


existe siempre una pretensión única, cuya característica esencial reside en la circunstancia de que
sólo puede ser interpuesta por o contra varios legitimados, y no por o contra alguno de ellos

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solamente, por cuanto la legitimación, activa o pasiva, corresponde en forma conjunta a un grupo de
personas y no independientemente a cada una de ellas. De allí que cuando el proceso no está
debidamente integrado mediante la participación o citación de todos los legitimados, es admisible la
llamada defensa de falta de acción.

ARTÍCULO 89°: Litisconsorcio necesario. Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente


mas que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo
proceso. Si así no sucediere, el Juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará,
antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que
señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes
omitidos.

★ Según ha tenido oportunidad de declararlo la Corte Suprema nacional, el fundamento último


del litisconsorcio necesario reside en la exigencia de resguardar el derecho de defensa en
juicio de todos aquellos cointeresados a quienes ha de extenderse la cosa juzgada propia de
la sentencia dictada sobre el fondo del litigio.

El litisconsorcio necesario produce los siguientes efectos:

1. Los actos de disposición realizados por uno de los litisconsortes (desistimiento,


allanamiento, transacción), no producen sus efectos normales hasta tanto los restantes
litisconsortes adopten igual actitud, pues en razón de la indivisibilidad que caracteriza a la
relación jurídica controvertida, tales actos sólo producen la consecuencia de liberar a su
autor de las cargas inherentes al ulterior desarrollo del proceso, pero no lo excluyen de los
efectos de la sentencia, cuyo contenido debe ser el mismo para todos los litisconsortes;

2. Las defensas opuestas por uno o alguno de los litisconsortes, sea que se funden en hechos
comunes o individuales, favorecen a los demás;

3. Las alegaciones y las pruebas aportadas por los litisconsortes deben valorarse en su
conjunto, aunque resulten contradictorias, pero la confesión o admisión de hechos
formuladas por uno o por alguno de los litisconsortes no pueden invocarse contra los
restantes sin perjuicio de que tales actos valgan, eventualmente, como prueba indiciaría;

4. Los recursos deducidos por uno de ellos aprovechan o perjudican a todos;

5. La existencia de Iitisconsorcio necesario comporta una derogación de las reglas de


competencia. Corresponde tener en cuenta, por último, que en virtud del principio general

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contenido en el art. 312 CPN cualquiera que sea el tipo de Iitisconsorcio de que se trate, el
impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes.

3. Puede también ser el litisconsorcio originario o sucesivo, según que la pluralidad de


litigantes aparezca desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretensiones) o
se verifique durante su desarrollo posterior (integración de la litis, intervención adhesiva
litisconsorcial, etc.).

4. Carácter:

a) Principal: idéntico rango

b) Accesorio: subordinada a otra

3) TERCEROS: INTERVENCIÓN DE TERCERO: A) CONCEPTO; B)


CLASES; D) LÍMITES DE INTERVENCIÓN Y EFECTOS.

Se denomina “TERCEROS” a todos aquellos que en mayor o menor medida están interesados
en el resultado del litigio, porque los afecta actual o potencialmente.

Algunos intervinientes se integran al proceso como terceros y continúan en tal carácter (por ej.: los
auxiliares de la jurisdicción, como testigos, peritos, etc.); otros, en cambio, pueden intervenir en el
proceso con un interés propio, adquiriendo la calidad de litisconsortes. En tal supuesto, dejan de ser
terceros para constituirse en partes.

Habrá que determinar: ¿Tiene interés en el proceso?


→ SI: se transforma en parte.

→ NO: no es parte, pero puede tener injerencia.

¿Cómo es traído al proceso?


→ VOLUNTARIAMENTE: inserción espontánea. La litis, sin él, se traba igual. No hay

obligación legal para que participe.

¿Qué intervención tiene en el proceso?


1. EXCLUYENTE/PRINCIPAL (no está regulada) : tiene una relación indirecta con el objeto del
proceso, pero su resolución puede llegar a repercutirle: el tercero hace valer un derecho propio y una

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pretensión incompatible con la interpuesta por el actor. Tal lo que ocurre, por ejemplo, si en un
juicio en
el que las partes discuten acerca de la propiedad de una cosa, el tercero alega ser su propietario, o si
tratándose de un proceso referente al cobro de una suma de dinero, el tercero invoca la titularidad del
crédito respectivo. La intervención principal constituye, un caso de acumulación sucesiva por
inserción de pretensiones.
En la intervención excluyente, en cambio, el tercero asume la calidad de parte.

2./LITISCONSORCIAL ADHESIVA: se involucra al proceso y automáticamente se transforma en


parte, en cualquiera de sus etapas (art. 90 inc. 2 y art. 91 segundo párrafo). Entonces, la participación
del tercero en el proceso tiene por objeto hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes
originarias, adhiriendo a la calidad asumida por el otro litigante. Como ejemplos de esta clase de
intervención pueden mencionarse el del acreedor solidario que interviene en el juicio entablado por
otro acreedor contra el deudor.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, la doctrina, en general, asimila la posición del
interviniente, en este caso, a la de un litisconsorte facultativo, con quien tiene en común,
fundamentalmente, la calidad de parte y la autonomía de actuación procesal

3. INTERVENCIÓN COMO ASISTENTE /ADHESIVA SIMPLE/COADYUVANTE: no hay


pretensión propia, sino que se suma para apoyar o colaborar con alguna de las partes. Hay un interés
indirecto o subordinado al interés de una parte (art. 90, inc 1 y art. 91 primer párrafo). Se sigue, de lo
expuesto, que el tercero coadyuvante no reviste el carácter de parte autónoma, por cuanto su
legitimación para intervenir en el proceso es subordinada o dependiente respecto de la que
corresponde al litigante con quien coopera o colabora. De allí que la actuación procesal del tercero
coadyuvante se encuentra limitada por la conducta del litigante principal, pues si bien se halla
autorizado para realizar toda clase de actos procesales, éstos sólo son eficaces en la medida en que
no sean incompatibles o perjudiquen el interés de aquél. (Ej. quien pagó deuda de un inmueble en
juicio de apremio, cesionario del boleto en juicio de escrituración)

4. SUSTITUYENTE: se vincula al proceso de forma legítima, posteriormente y de forma directa (ej:


cesión de crédito) o indirecta (ej: subrogación de derechos). En este último supuesto, es parte del
proceso porque una de las partes no cumple lo que debería (no paga).

ARTÍCULO 90°: Intervención voluntaria. Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de


parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrase, quien:
1°) Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio.

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2°) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser
demandado en el juicio. (En este caso, nos encontramos en el ámbito del litisconsorcio facultativo o
voluntario sucesivo, esto es, donde sujetos ajenos a un proceso ya iniciado se incorporan al mismo
por propia iniciativa.)

ARTÍCULO 91°: Calidad procesal de los intervinientes. En el caso del inciso 1°) del artículo
anterior la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare,
no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta. En el caso del inciso 2°) del mismo
artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas
facultades procesales.

ARTÍCULO 92°: Procedimiento previo. El pedido de intervención se formulará por escrito, con
los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se
ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las
partes y, si hubiese oposición, se la substanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará
dentro de los 10 días.

ARTÍCULO 93°: Efectos. En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni
suspenderá su curso.

→ PROVOCADAMENTE: por las partes o por el juez, que convocan al tercero.


Es decir, es llamado por alguien que ya es parte del proceso. INTERVENCIÓN

→ NECESARIAMENTE: lo demanda la ley. OBLIGADA

Tiene lugar este tipo de intervención cuando el juez, de oficio o a petición de alguna de las partes,
dispone que se cite a un tercero para participar en el proceso a fin de que la sentencia que en él se
dicte pueda serle eventualmente opuesta.

ARTÍCULO 94°: Intervención obligada. El actor en el escrito de demanda y el demandado dentro


del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del
juicio, podrán solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la controversia es
común. La citación se hará en la forma dispuesta por los artículos 338° y siguientes.

4) TERCERÍAS: A) CONCEPTO; B) CLASES; C) REQUISITOS Y


EFECTOS; D)LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO SIN TERCERÍAS.

78
Es la pretensión independiente de un tercero, ajeno al proceso principal, pero que sufre directa o

indirectamente los efectos de la sentencia Reclama el levantamiento de un embargo trabado en


dicho proceso sobre un bien de su propiedad, o el pago preferencial de un crédito con el producido
de la venta del bien embargado.
De la definición surgen las 2 clases de tercerías:
1. → DE DOMINIO: el titular registral (dueño de un bien), se inmiscuye en el proceso para
decir que el bien litigioso, es suyo ("eso que están embargando, me pertenece"). Tiene una
pretensión directa, pero no es parte.
2. → DE MEJOR DERECHO: tiene que ver con preferencias o privilegios. El tercero ingresa,
no para ser parte, sino para invocar un mejor derecho que el que se litiga. Ej: A y B discuten
el pago de una deuda, pero aparece Z para invocar que, por un derecho preferente, debe
cobrar primero. Este supuesto, se da, obviamente, en casos en lo que no hay bienes
suficientes para cubrir ambas deudas.

REQUISITO DE TIEMPO: ARTÍCULO 97°: Fundamento y oportunidad. Las tercerías


deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser
pagado con preferencia al embargante. La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la
posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor. Si el tercerista
dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o
desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación
extemporánea.

➢ A las tercerías, no les interesa ser parte, sino que tienen un interés directo o tangencial.
➢ En la tercería de dominio entonces, la pretensión debe deducirse antes de que se otorgue la
posesión del bien embargado al comprador, pues este último cuenta, una vez cumplida
aquella formalidad, con una presunción de propiedad. Corresponde aclarar, sin embargo, que
la extemporaneidad de la tercería no obsta a la posterior pretensión reivindicatoría que el
tercerista puede hacer valer contra el tercer adquirente, en el correspondiente proceso
ordinario.

REQUISITO DE FORMA: ARTÍCULO 98°: Requisitos. No se dará curso a la tercería si no se


probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se
funda, o se prestare fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del
proceso principal. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que
hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera.

79
➢ Recaudos a tener en cuenta: en el caso de la tercería de dominio, al tratarse de una forma
de reivindicación, los requisitos se vinculan con esta pretensión real. Así, si se la intenta
respecto de bienes inmuebles o muebles registrables, se deberá recurrir al título de propiedad para
acreditar el dominio. (no siendo suficiente, por ejemplo, la agregación de un boleto de compraventa
otorgado a su favor, pues dicho documento no acredita la titularidad del dominio).

En cuanto a los bienes muebles no registrables, basta con acreditar sumariamente la posesión de
ellos al momento del embargo.
Para el caso de la tercería de mejor derecho, los instrumentos fehacientes habrán de referir a la
existencia de un crédito con prioridad respecto de los acreedores que actúan como partes en el
proceso. Toda esta documentación debe reunir los recaudos generales para su validez.
Por último, si se presta caución suficiente por eventuales perjuicios derivados de la suspensión del
trámite, no sería determinante la demostración del dominio sobre las cosas o del privilegio en cuanto
al
derecho de cobro. Quedará en el juez ponderar la suficiencia de la garantía ofrecida y admitirla o no
según el caso.

ARTÍCULO 99°: Efectos sobre el principal de la tercería de dominio. Si la tercería fuese de


dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento
principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren
excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las
resultas de la tercería. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del
embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y
costas en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen.

ARTÍCULO 100°: Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho. Si la tercería


fuese de mejor derecho, con intervención del tercerista, podrán venderse los bienes, suspendiéndose
el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las
resultas de la tercería. El tercerista será parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.

ARTÍCULO 101°: Substanciación. Las tercerías se substanciarán con quienes son parte en el
proceso principal, por el trámite del juicio ordinario o del sumario, según lo determine el juez,
atendiendo a las circunstancias. Esta resolución será irrecurrible.

➢ ENTONCES, si las tercerías deben deducirse contra ambas partes del proceso principal

80
(embargante y embargado) , configuran un caso de litisconsorcio pasivo necesario.

ARTÍCULO 103°: Connivencia entre terceristas y embargado. Cuando resultare probada la


connivencia del tercerista con el embargado, el juez ordenará sin más trámite, la remisión de los
antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista o a los profesionales que lo hayan
representado o patrocinado o a ambos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo
podrá disponer la detención del tercerista hasta el momento en que comience a actuar el juez en lo
penal.

→ La diferencia entre tercero y tercería, es esencial por sus consecuencias prácticas: mientras el
tercerista busca satisfacer su propio interés sin importarle la suerte del pleito principal, al cual es
ajeno, dirigiendo su pretensión tanto contra actor como contra demandado, el tercero se suma al
proceso en busca de la misma sentencia de mérito que las partes originales, ya que de esa resolución
de fondo también puede obtener provecho.
Para comprender mejor esta cuestión, es importante leer el artículo 104:

ARTÍCULO 104°: Levantamiento de embargo sin tercería. El tercero perjudicado por un


embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u
ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se
dará traslado al embargante. La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo
denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería.

ENTONCES: LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, puede hacerse CON o SIN tercería, es decir,


el CPCC prevé dos vías:
1. CON TERCERÍA: se forma incidente, se resuelve y se agota.
2. SIN TERCERÍA: el tercero viene al proceso a invocar que es el dueño del bien. Si el juez lo
rechaza, podrá iniciar tercería. NUNCA AL REVÉS, ES DECIR, NO PUEDE IR CON TERCERÍA
Y SI NO RESULTA, POR INCIDENTE.

81
BOLILLA 4
ACTOS PROCESALES

1) TEORÍA GENERAL DE LOS ACTOS PROCESALES:


A)CONCEPTO;B)CLASIFICACIÓN;C)PRESUPUESTOS;D)ACTOS
PROCESALES DE COMUNICACIÓN: a) OFICIOS Y EXHORTOS;
b)NOTIFICACIONES;c)VISTAS Y TRASLADOS;E)ÁMBITO
ESPACIAL: DOMICILIO Y CLASES;F)ÁMBITO TEMPORAL:
a)TIEMPO HÁBIL. HABILITACIÓN EXPRESA Y
TÁCITA;b)PLAZOS PROCESALES: SUSPENSIÓN, INTERRUPCIÓN
Y AMPLIACIÓN; G)EL ÁMBITO FORMAL:a)IDIOMA Y
LENGUAJE; b)ESCRITOS: a)COPIAS, b)CARGO, c)ESTILO
FORENSE; H)RECEPCIÓN DEL ACTO: EXPEDIENTE Y
AUDIENCIAS.

ACTOS PROCESALES

CONCEPTO SISTÉMICO: Actos jurídicos realizados por los protagonistas del proceso (partes,
terceros, peritos, funcionarios, magistrados) que componen el recorrido desde el inicio hasta el fin
del juicio.

Son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato
la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes o de
sus auxiliares, del órgano judicial o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquél con motivo de
una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada.

Como todos los actos jurídicos, los actos procesales constituyen MANIFESTACIONES
VOLUNTARIAS de quienes los cumplen. Esa es la principal diferencia con los HECHOS
PROCESALES, que se definen como todos los sucesos o acontecimientos susceptibles de producir
sobre el proceso los efectos antes mencionados.

Por su parte, no son actos procesales los cumplidos fuera del proceso, por más que tengan incidencia
en él, como por ej. la constitución de domicilio especial o el otorgamiento de un poder (pero si su

82
presentación en el expediente); así como tampoco lo son las actividades preparatorias (instrucciones
al apoderado para interponer la demanda).
En ese orden de ideas, también deben excluirse las actividades meramente preparatorias de los
actos procesales, como son las instrucciones impartidas al apoderado para interponer la demanda,
el estudio de la causa por el juez, etc.

RAPALLINI: "serie lógica (porque cada acto tiene relación con el anterior) y temporal (por
principio
de preclusión, deben ser llevados en un determinado momento y no en otro).
De manera entonces, se dan en cada fase del proceso, postulación, instrucción (prueba) y decisión.

ELEMENTOS
Son 3
1) SUJETOS: las partes, el órgano judicial o arbitral y terceros vinculados al proceso. La diferencia
importa en la posición de cada uno:
A. Los actos del órgano judicial son realizados en ejercicio de un deber de oficio que tienen
hacia el Estado y también hacia los litigantes, siendo la omisión del acto o su ejecución
defectuosa pasibles de sanción.
B. A diferencia de ello, los actos de las partes responden a su libre determinación y no se
hayan
sujetos a deber alguno, sino a cargas.
C. Por último, los actos de terceros responden al cumplimiento de una carga pública.

Para que el acto procesal produzca sus EFECTOS NORMALES, es necesario que el sujeto que lo
realiza tenga APTITUD para ello: el órgano debe ser competente, y las partes y terceros, capaces.
Además de la aptitud, se requiere VOLUNTAD, pues aquel comporta, como la definición indica,
una
expresión voluntaria de quien lo realiza.

2) OBJETO: es la materia sobre la cual el acto procesal recae. Debe ser idóneo por su eficacia (o
sea, apto para lograr la finalidad pretendida por quien la realiza. Por ej. la sentencia dictada sobre un
proceso que fue motivo de transacción, no es apta para lograr su fin) y jurídicamente posible (es
decir, no prohibido por la ley).

3) ACTIVIDAD: se refiere a dónde, cuándo y cómo deben realizarse los actos (lugar, tiempo y
forma).

83
→ Lugar: los actos del juez y de las partes se realizan en la sede en que funciona el respectivo
juzgado o tribunal, aunque existen excepciones en las cuales el acto podrá realizarse fuera
del juzgado o tribunal, en determinadas circunstancias.
→ Tiempo: la eficacia de los actos procesales depende de su realización en el momento
oportuno. Toda actuación judicial deberá practicarse en días y horas hábiles, entendiéndose
como tales, los días y horas de cada actividad. No es lo mismo la hora para actos a realizarse
en el expediente, que la de notificación, diligenciamiento de cédulas, etc. Lo mismo ocurre
con los plazos (contestación de demanda, interposición de recursos, etc.)
ARTÍCULO 155°: Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios, salvo acuerdo
de las partes establecido por escrito en el expediente, con relación a actos procesales
específicamente determinados.

→ Forma: (Leer: art. 118 y acordada 2514 de la Corte) Se puede decir que es la exteriorización
del acto, y que se distingue entre modo de expresión y modo de recepción. El modo de expresión
alude al lenguaje procesal utilizado en los actos, y al idioma (nacional). Refiere también a la forma
de presentar el escrito (en tinta negra, acompañando copias, etc.). El modo de recepción se relaciona
con la fecha y hora en la que se debe presentar.
RAPALLINI: "Deben cumplirse las pautas mínimas, sino se atenta contra la seguridad jurídica. El
acto procesal tiene una lógica mínima que debe siempre respetarse, sin recaer en un excesivo
rigor formal" ---> como en el caso Colalillo.

ARTÍCULO 118°: Redacción. Para la redacción de los escritos regirán las siguientes normas:

1°) Confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en caracteres legibles
y sin claros.

2°) Encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, su domicilio


constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por
terceros deberán expresar, además, en cada escrito, el nombre de sus representados o, cuando
fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería.

3°) Estar firmados por los interesados.

ACORDADA 2514/92

I . Escritos judiciales

84
1. Cuando los profesionales actúen en representación de terceros o por derecho propio, al
comienzo de cada escrito deberán consignar, con claridad sus nombres y, apellidos, Nº de
CUIT, Tomo y folio de inscripción de la matrícula, carátula completa del juicio, mención de
la parte a quien representan o por quien peticionan e indicación expresa del domicilio
constituido. También deberán consignar los datos vinculados al cumplimiento de sus
obligaciones previsionales e impositivas (texto según Res. 0905/01).
2. Cuando actúen como patrocinantes deben consignar al pie de su firma o contiguo a ella,
además de los datos anteriores, la aclaración de la misma y el tomo y el folio de su
inscripción de la matrícula respectiva.
3. La mención precisa de las personas representadas y el domicilio constituido debe ser
consignada en cada escrito que se presente y únicamente podrá ser sustituida con la
referencia expresa de la foja de la causa en la que consten tales circunstancias.

3 bis. La presentación de escritos, oficios, cédulas y otros documentos vinculados a expedientes


en trámite por ante los órganos jurisdiccionales en tanto se ajusten a los requisitos
establecidos precedentemente, deberán ser receptados por las mesas de entradas al momento
de su presentación sin otro condicionamiento (texto conforme Res. 477/96).(…)

4. Requerir a los señores magistrados y funcionarios exijan el estricto cumplimiento de lo


dispuesto en los artículos precedentes y en el Art. 118 del CPCC..
A tal efecto, deberá instruirse al personal de las respectivas mesas de entradas para que
verifiquen, ante cada presentación, la efectiva satisfacción de dichos requisitos y, en su caso,
solicitar a quien presente el escrito que complete los datos faltantes. El cumplimiento de
estas directivas no deberá afectar innecesariamente los intereses de los litigantes.
5. Deberá utilizarse para la confección de los escritos papel obra primera alisado (Norma
IRAM 3100) de 70 gramos , como mínimo. Las medidas sugeridas, con el objeto de lograr
uniformidad de los expedientes, serán de 29,7 cms. de largo por 21 cms. de ancho (Norma
IRAM 3001, Formato Final «A 4»). Deberá observarse un espaciado doble con un máximo
de 30 líneas por carilla y utilizarse tanto el anverso como el reverso de cada hoja. Deberá
dejarse, como mínimo, un margen izquierdo de 5 cm , un margen derecho de 1,5 cm (los que
se invertirán en el reverso), un margen superior de 5 cm , y un margen inferior de 2 cm .
Podrá escribirse en una densidad de 10 ó 12 caracteres por pulgada ( 2,54 cm ) y estos no
podrán tener un cuerpo o tamaño inferior a 12 puntos por pulgada.
Podrán utilizarse hojas de arrastre continuo en tanto satisfagan las especificaciones
anteriores, eliminando las tiras laterales perforadas.
6. Las reglas del artículo anterior rigen para los originales de los escritos que deban agregarse
al expediente.

85
Las copias para traslado, en tanto mantengan idéntico contenido al del original, pueden
confeccionarse a simple faz.
7. En el caso de utilizarse computadoras personales deberá tenerse en cuenta que todos los
procesadores de texto, así como los distintos sistemas operativos (en sus diversas versiones),
disponibles en el mercado local, permiten la impresión de todos los caracteres de la lengua
española.
8. El cargo puesto a los escritos judiciales deberá indicar el número de copias que se
acompañen. Dichas copias permanecerán en la secretaría por un plazo mínimo de 2 meses.
Las copias no deberán ser agregadas al expediente, salvo disposición en contrario.

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE ESCRITOS:


Art. 118.
Art. 119. Escrito firmado a ruego. Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del
interesado, el secretario o el oficial primero deberán certificar que el firmante, cuyo nombre
expresarán, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante
él.

COPIAS
Art. 120. - De todo escrito de que deba darse vista o traslado, de sus contestaciones y de los que
tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes, o constituir nuevo domicilio, y de los
documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes
intervengan. No cumplido este requisito, ni subsanada la omisión dentro del día siguiente, se tendrá
por no presentado el escrito o el documento, en su caso, sin que se requiera intimación previa, y se
dispondrá su devolución al interesado, dejándose constancia en el expediente.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse
las copias en la secretaría.

Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que
intervengan en el juicio. Deberán glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras
características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente
en la secretaría. Sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervengan
en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia
de esa circunstancia.
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse

86
las copias glosadas al expediente o reservadas en la secretaría.
RAPALLINI: "de todo escrito y documento, deben acompañar tantas copias como partes
intervengan.
Si ello no sucede, habrá UN día para subsanar. Sino subsana, SE TENDRÁ POR NO
PRESENTADO, sin intimación previa.

Respecto a esta cuestión, hay distintas interpretaciones:


1. Interpretación literal del CPCC: si presenté el escrito el 10 de mayo, deberé subsanar la falta
de copias al día siguiente, es decir, el 11 de mayo.
2. Otra interpretación: las 24 horas comienzan a correr desde que se lo intima por cédula.
3. Otra interpretación: las 24 horas comienzan a correr desde que se lo intima por nota".

CLASIFICACIÓN

Se dividen en 3 categorías: de iniciación, de desarrollo y de conclusión.

1) INICIACIÓN: Son aquellos que dan comienzo a un proceso. En el proceso civil el acto típico se
halla constituido por la demanda. También puede comenzar con el cumplimiento de diligencias
preliminares y medidas cautelares.

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2) DESARROLLO: aquellos que, una vez iniciado el proceso, propenden a su desenvolvimiento
hasta
conducirlo a su etapa de conclusión. Se pueden subdividir en:
a. Los actos de instrucción implican el cumplimiento de dos tipos de actividades. Por un lado,
los datos de hecho y de derecho aportados por las partes, determinantes de la pretensión
(acto de alegación); y por otro lado, la comprobación de la exactitud de tales datos (acto de
prueba).
b. Los actos de dirección, se pueden dividir a su vez: en actos de ordenación, de comunicación
o transmisión, de documentación y cautelares:
→ Son actos de ordenación los que tienden a encauzar el proceso a través de sus diversas
etapas, sea impulsándolo (acto de impulso), sea admitiendo o rechazando las peticiones
formuladas por las partes (acto de resolución), sea impugnando los actos que se estiman
defectuosos o injustos (acto de impugnación). Cabe diferenciar tres tipos de actos: de
impulso, de resolución o decisión y de impugnación.
• Son actos de impulso aquellos que, una vez iniciado el proceso, tienden a hacerlo avanzar
a través de las diversas etapas.
• Los actos de resolución son los que tienen por objeto proveer las peticiones formuladas por
las partes durante el curso del proceso o adoptar, de oficio, las medidas adecuadas al trámite
de este o a la conducta asumida por las partes (ej. correcciones disciplinarias).
• Son actos de impugnación aquellos que tienden a obtener la sustitución de una resolución
judicial por otra que la reforme, anule, rectifique o integre, o a lograr la invalidación de uno o
más actos procesales defectuosos. Son actos típicos de impugnación los recursos y el
incidente de nulidad.
→ Los actos de comunicación o transmisión son los que tienen por finalidad poner en conocimiento
de las partes, de los terceros o de funcionarios judiciales o administrativos, una petición formulada
en el proceso o el contenido de una resolución judicial.
→ Son actos de documentación aquellos cuya finalidad consiste en la formación material de
los expedientes a través de la incorporación ordenada de los escritos y documentos presentados por
las partes o remitidos por terceros. El cumplimiento de este tipo de actos corresponde a los
secretarios, y excepcionalmente a los prosecretarios administrativos.
→ Los actos cautelares son los que tienden a asegurar preventivamente el efectivo cumplimiento de
la decisión judicial definitiva.

3) CONCLUSIÓN: son aquellos que tienen por objeto dar fin al proceso. El acto normal conclusivo
de todo proceso es la sentencia definitiva. Además, existen actos anormales de conclusión, los cuales

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pueden provenir de declaraciones de voluntad formuladas por una o ambas partes (allanamiento,
desistimiento, transacción y conciliación) o ser la consecuencia de un hecho, como es el transcurso
de ciertos plazos de inactividad, a los que la ley atribuye efectos extintivos sobre el proceso
(caducidad de instancia).

ACTOS PROCESALES DE COMUNICACIÓN

Son los que tienen por finalidad poner en conocimiento de las partes, de los terceros o de
funcionarios judiciales o administrativos, una petición formulada en el proceso o el contenido de una
resolución judicial. Se dividen en oficios, exhortos, notificaciones, vistas y traslados.

● Escritos (arts. 118 a 124 CPCC y Ac. 4039/21 y AC 3842/17 SCBA)


● Audiencias (arts. 125 a 126 CPCC)
● Expedientes arts. 127 a 130 CPCC)
● Oficios y Exhortos (arts. 131 a 132 + Ley 22.172 y Conv. Int.)
● Notificaciones (a-Cédulas, b-mandamientos, c- Edictos) (arts. 133 a 149)
● Vistas y traslados (arts. 150 y 151)
● Registro de domicilios electrónicos Ac. 3989 SCBA
● Convenios entre la SCJBA y otros organismos públicos o privados. (RPI, RENAPER, RPA,
Colegio de escribanos, Bapro, Ministerio de seguridad, etc. )
● Ac. 3975/20 SCBA Nuevo “Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones,
diligencias y expedientes judiciales”.
● Ac. 3842-17 SCBA. Determinación de los escritos de mero trámite
● Ac. 4039/21 SCBA: Reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas.
● Utilización de la plataforma MICROSOFT TEAMS para la celebración de audiencias total o
parcialmente remotas
● Implementación y regulación de la firma digital en el ámbito de la Suprema Corte Provincial
tanto para actos jurisdiccionales como de superintendencia (AC 3971 y 3976)
● Implementación del sistema de Registro de Domicilios Electrónicos (AC 3389 y modif.), tanto
para personas humanas como jurídicas con un sistema de consulta de dichos domicilios a
través de la pagina web de la SCBA

ACUERDO 3842/17 ACTOS PROCESALES DE MERO TRÁMITE

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Art.1°: Se considera de "mero trámite" todo acto que sirva para activar el proceso, por el que no se
controviertan o reconozcan derechos.

Se consideran como de mero trámite todos los escritos con excepción de:

1-La demanda, su ampliación, reconvención y sus contestaciones, así como la primera presentación
en juicio en la que se peticione ser tenido por parte;

2-La oposición y contestación de excepciones;

3-El planteo y la contestación de incidentes, y, en general, las peticiones que requieran sustanciación
entre las partes previo a su resolución, así como sus respectivas contestaciones;

4-El desistimiento, la transacción y el allanamiento, así como todas las presentaciones que importen
abdicar derechos procesales o sustanciales, o cuando la legislación exija otorgamiento de poder
especial. Quedan incluidas en esta noción la formulación de posiciones en la prueba confesional y el
consentimiento expreso de resoluciones judiciales;

5-Los escritos de interposición, fundamentación y contestación de recursos;

6-La solicitud de medidas cautelares, así como los pedidos tendientes a su levantamiento o
modificación y sus respectivas contestaciones.

OFICIOS

Son las comunicaciones escritas que los jueces pueden cursar a otros jueces de su
jurisdicción provincial; o nacionales, en virtud del convenio celebrado entre Nación y Santa Fe,
aprobado por ley 22172, al cual adhirieron las restantes provincias, sin distinción de grado, o a
cualquier persona jurídica o física, a fin de encomendarles el cumplimiento de una diligencia
(notificación, por ej.) o requerirles información acerca del estado de una causa o remisión de algún
expediente. Este convenio permite librar un oficio a, por ej., un registro automotor de otra
jurisdicción, como Capital Federal, lo cual sería imposible mediante exhorto, ya que son sólo
comunicaciones entre jueces, o mediante oficio, ya que en su definición en el CPCC establece la
comunicación entre la misma jurisdicción.

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ASPECTOS PRÁCTICOS. OFICIOS. AC. 4039/21 SCBA
1) Solicitar oficio en el expte.
2) Auto que ordena su libramiento
3) Confección del oficio a cargo del interesado/a
4) Confronte por parte del juzgado: Estados posibles a) pendiente, b) observado, c) aceptado y
confrontado, d) firma del funcionario (Aux. letrado, Secretaria, Juez/a, según el caso)
5) Remisión del oficio al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas del abogado/a
que peticionó el oficio
6) Diligenciamiento por parte del profesional:
a) Si el destinatario tiene domicilio electrónico (RDE)
b) Si el destinatario no tiene domicilio electrónico en el RDE: Lo descarga el profesional en
su pc (seleccionar imprimir y en vez de hacerlo seleccionar “guardar como PDF” y allí se genera el
Código QR. Luego se imprime y diligencia en soporte papel.
7) Se acredita el diligenciamiento del oficio en el expte. de manera digital.
8) Se recibe la respuesta del organismo oficiado (ver variables y supuestos)
9) Si el organismo no contesta en el tiempo previsto en los arts. 396 y 397 CPCC.

Art. 15°. Oficios judiciales. Los oficios judiciales serán generados y suscriptos digitalmente.
Si el destinatario tuviera un domicilio electrónico inscripto en el Régimen de Domicilios
Electrónicos establecido en el Acuerdo N° 3989, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el
artículo 10° de este Reglamento.
En los demás supuestos, serán de aplicación las siguientes reglas:
1) Los documentos electrónicos respectivos se confeccionarán y confrontarán en lo pertinente, de
acuerdo a las pautas establecidas para la Notificación por cédula, adicionándose la firma digital del
funcionario y/o de los magistrados cuando fuera necesario.
Si se requiriera incorporar copias digitales a los oficios, deberán insertarse como archivos adjuntos al
momento de generarse el documento electrónico respectivo.
En el caso de no ser observados, los oficios judiciales se diligenciarán en el domicilio electrónico de
sus destinatarios registrado en el Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas.
2) Si el destinatario del oficio judicial no tuviere domicilio electrónico, el documento -una vez
confrontado y en su caso firmado por el funcionario y/o magistrado- será enviado al domicilio
electrónico del interesado para que éste lo diligencie.

El sistema informático generará en forma automática un código verificador que se insertará al pie del
oficio judicial.

91
Dicho sistema también generará de manera automática una leyenda que indique al destinatario que el
documento fue suscripto con firma digital y las instrucciones para verificar su autoría e integridad y
para acceder a los archivos adjuntos.

Art. 16°. Comunicaciones entre órganos y dependencias judiciales. Las comunicaciones entre
órganos y dependencias judiciales en el marco de un proceso, y que no requieran la remisión del
expediente, se realizarán de oficio por el órgano requirente mediante el sistema de comunicación
automatizada previsto en el presente Reglamento. (de Augusta a Augusta notificación automatizada
o a través del portal de presenatciones y notificaciones de lor organismos del Poder juicial de la
provincia de BS. As. )

EXHORTOS
Son las comunicaciones escritas dirigidas a jueces nacionales o de otras provincias con el objeto de
requerirles el cumplimiento de determinadas diligencias (recepción de pruebas, por ej.) o de hacerles
conocer resoluciones adoptadas con motivo de una cuestión de competencia, planteada por vía
inhibitoria. También son las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras.

→ ARTÍCULO 131°: Oficios y exhortos dirigidos a Jueces de la República.


Toda comunicación dirigida a jueces de jurisdicción provincial por otros del mismo carácter, se hará
mediante oficio. Las dirigidas a jueces nacionales o de otras provincias, por exhorto.

Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos
urgentes podrán expedirse o anticiparse telegráficamente.

Se dejará copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.

NOTIFICACIONES

Son los actos mediante los cuales se pone en conocimiento, tanto de las partes, como de terceros, el
contenido de una resolución judicial. Tienen por objeto asegurar la vigencia del principio de
contradicción, y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos.

Art. 133. Principio general


Art.134. Notificación tácita
Art. 135. Excepción a la regla
Art.136. Contenido de la cédula. ¿Y que pasa con las copias en las cédulas electrónicas?

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Art. 137. Firma de la cédula. ¿Quién la firma y en qué supuestos? Modificaciones prácticas Ac. 4039
SCBA
Art. 138. Diligenciamiento. (modificaciones Ac- 4039 SCBA/ supuestos juzgados de paz)
Art. 139.Copias de contenido reservado (v. Ac. 4039 SCBA)
Art. 140. Entrega de la cédula al interesado (V. Ac 3397/08)
Art. 141. Entrega de la cédula a personas distintas (V. Ac. 3397/08)
Art. 142. Forma de la notificación personal (v. Ac. 4039 SCBA- aspectos prácticos-)
Art. 143. Medios de notificación
Art. 143 bis. Notificación por correo electrónico (Ac. 4039 SCBA)
Art. 144. Régimen de la notificación por telegrama o carta documento
Art. 145. Notificaciones por Edictos
Art. 146 Publicación de los Edictos
Art. 147. Formas de los edictos
Art. 148. Notificación por radiodifusión o televisión
Art. 149. Nulidad de la notificación
Art. 150. Plazos y carácter

CLASES DE NOTIFICACIONES:

→ PERSONAL O POR CÉDULA ART 135 (EXCEPCIÓN A LA REGLA)

Tiene lugar en el expediente y debe ser firmada por el interesado. El litigante que
actuare con o sin representación está obligado a notificarse de las resoluciones del juez,
mencionadas en el art. 135 por este medio. Ej.: el traslado de demanda, la reconvención, la
absolución de posiciones, la apertura de prueba, etc.

Es la notificación realizada en el domicilio de la parte o su representante, acerca de las resoluciones


dictadas por el art. 135.
La cédula debe tener las siguientes formalidades: Art 136
● Tener original y copia;
● Nombre, apellido y domicilio de la persona a notificar;
● Juicio y juzgado en que se tramita;
● Transcripción de la resolución que se comunica;
● El objeto.
● Firma Art 137 y 138 : la cédula debe ser firmada por el patrocinante o apoderado de la parte
con interés en la notificación y presentada en la secretaría. Esta tiene 24 horas para enviarla

93
a la oficina de mandamientos y notificaciones, y debe ser firmada por el secretario del
juzgado en caso de embargo, medida precautoria o cuando el juez lo ordene. Una vez en la
oficina de mandamientos y notificaciones, el encargado de practicar la notificación debe
dejar copia al interesado si fuera en su domicilio y el original se agrega al expediente. De no
encontrarlo, puede dejarla a una persona distinta de la casa, departamento, oficina, etc. o al
encargado del edificio; y sino pegarla en la puerta de acceso al lugar.

Art. 189 Ac. 3397: Domicilio denunciado bajo la responsabilidad de la parte. En las cédulas de
notificación libradas bajo responsabilidad de la parte, el notificador deberá:

a) De resultar el domicilio inexistente o su descripción resultare insuficiente para su debida


individualización, devolver la cédula informada.

b) De ser atendido, aun cuando sea informado que el requerido no vive allí, entregar la cédula.

c) Si no fuere atendido o se negasen a recibirla, fijar la cédula en el domicilio indicado en la puerta de


acceso de la casa, oficina, local comercial o industrial, unidad funcional de edificio de propiedad
horizontal, barrio cerrado o en la tranquera de acceso a propiedad rural.
Siempre se plasmará en el acta todas y cada una de las circunstancias acaecidas durante el
acto de notificación, debidamente detalladas.

Art. 190. Domicilio denunciado bajo la responsabilidad de la parte en cédulas con traslado de
demanda y artículos 94 y 524 del CPCC. En las cédulas libradas bajo responsabilidad de la parte en
las que se notifique el traslado de demanda o se libren conforme las previsiones de los artículos 94 –
citación de tercero- y 524 –preparación de la vía ejecutiva- del CPCC, el notificador deberá:

a)Proceder de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 189, según corresponda.

b) Atendido e informado de que el requerido vive allí proceder a dar cumplimiento al aviso por escrito
determinado en el artículo 338 del CPCC –aviso de nueva visita- . Dicho aviso se dejará a persona
de la casa, departamento, oficina, local comercial o industrial, o al encargado del edificio,
administrador o personal administrativo de barrios cerrados, haciendo constar en la diligencia
respectiva su cumplimiento, con indicación de quien lo atendió y del día y hora en que concurrirá a
practicar la notificación;

94
1.Habiendo concurrido el día mencionado notificará al requerido y si no lo encontrare entregará la
cédula a una persona de la casa, departamento, oficina, local comercial o industrial, o al encargado del
edificio, administrador o personal administrativo de barrios cerrados.

2.Imposibilitado de realizar la diligencia con el requerido o persona de la casa, departamento,


oficina, local comercial o industrial, o con el encargado del edificio, administrador o personal
administrativo de barrios cerrados, deberá fijar copia de la cédula en la puerta de acceso de la casa,
oficina, local comercial o industrial, unidad funcional de edificio de propiedad horizontal, barrio
cerrado o en la tranquera de acceso a propiedad rural.

Artículo 191. Domicilio denunciado bajo la responsabilidad de la parte en cédulas con traslado
de demanda y artículos 94 y 524 del CPCC con orden de no dejar aviso.

En las cédulas de notificación libradas bajo responsabilidad de la parte que den traslado de demanda
o se libre conforme las previsiones de los artículos 94 y 524 del CPCC, cuando el juzgado o tribunal
expresamente lo disponga se procederá a entregar o fijar la cédula sin el aviso que prevé el artículo
338 del CPCC.

En estos casos debe estar ordenado (figurar en la cédula) expresamente.

Artículo 192. Auxilio de la fuerza pública. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 146, incs. a)
y k) del presente, los Oficiales Notificadores al realizar las diligencias quedarán autorizados a requerir
el auxilio de la fuerza pública en el supuesto caso de que la persona a notificar o ante quien se realice
la actuación, se niegue a identificarse.

Artículo 193. Domicilio constituido. Tratándose de cédulas libradas a domicilios constituidos, se


entenderá con cualquier persona que manifieste ser de la casa, indicándose nombre y apellido en la
diligencia. Si no responde persona alguna, procederá a fijar la cédula en la puerta de entrada.

Artículo 194. Puerta de acceso. Tratándose de domicilios constituidos, cuando el instrumento


indique piso, departamento o unidad, en esa puerta se deberá fijar el instrumento. En su defecto, si le
fuere imposibilitado el acceso al domicilio indicado en el instrumento, tratándose de edificios,
complejos habitacionales o barrios cerrados procederá a fijarlo en la puerta de acceso de estos
últimos, de lo que se dejará debida constancia en el acta que al efecto se labre.

MANDAMIENTOS

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Art. 200 AC. 3397 Mandamientos. Los mandamientos son instrumentos firmados por magistrado
donde tramiten los autos, por los cuales, el Ujier u Oficial de Justicia, están obligados a realizar las
diligencias ordenadas en ellos, estando inhibidos de realizar medida alguna que no esté
expresamente especificada, con intervención de terceros o autorizados, si correspondiere.

Art. 219 AC. 3397. De los mandamientos de intimación bajo responsabilidad de la parte. Cuando se
trate de un mandamiento de intimación de pago librado bajo la responsabilidad de la parte, el
funcionario interviniente:
De resultar el domicilio inexistente o su descripción resultare insuficiente para la debida
individualización, devolverá el instrumento informado;
De ser atendido, aun cuando sea informado que el requerido no vive allí, entregará el mandamiento;
Si no fuere atendido fijará el mismo en el domicilio indicado. Siempre deberá asentarse en el acta
todas y cada una de las circunstancias acaecidas durante el diligenciamiento, debidamente detalladas

Art. 201. Contenido y formalidades de los mandamientos


a)Llevar la firma y sello del Juez en original y duplicado y sin tales requisitos no serán
recepcionados para su diligenciamiento, procediéndose a su devolución. Los mandamientos firmados
por los Secretarios serán recepcionados cuando la ley de rito así lo permita y se encuentre transcripta
la resolución que disponga la medida;
b)Contener en forma clara y precisa las facultades otorgadas a los Oficiales de Justicia y a las
personas autorizadas;
c)Incluir el auto que dispone el cumplimiento de las medidas;
d)Consignar expresamente la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública, salvo en los casos
en que - conforme la normativa vigente- ello surja implícitamente del carácter de la medida ordenada
o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 146 inc. k) o 192.;
e)Adjuntar tantas copias como personas destinatarias de la medida, adicionándosele una más en caso
de autorizarse en el instrumento el auxilio de la fuerza pública.

Art. 202. Otras Indicaciones. Sí así se hubiere dispuesto en el auto que se transcribe, deberá
consignarse en el instrumento:
a) El carácter de urgente y/o con habilitación de día y hora;
b) Si se trata de un domicilio bajo responsabilidad de la parte.

Art. 205. Plazos. Los plazos para el diligenciamiento de los mandamientos se contarán por días
hábiles y comenzarán a correr el día siguiente del indicado en el sello fechador de entrada.

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Art. 207. Mandamientos sin intervención de autorizado. Los mandamientos sin intervención de
autorizado deberán ser diligenciados en un término que no exceda los tres días, y ser devueltos el día
siguiente al de la diligencia a la Oficina, Delegación o Juzgado de Paz según corresponda.

Art. 208. Mandamientos con intervención de autorizado. Para los mandamientos con intervención de
autorizado, el Ujier u Oficial procederá teniendo en cuenta las siguientes pautas:
a)Si el autorizado concurriese a la Oficina, Delegación o Juzgado de Paz se le fijará fecha, como
máximo, dentro de los cinco días de su comparecencia;
b)Si el autorizado no concurre a solicitar fecha para el diligenciamiento dentro del término de cinco
días, se devolverá el instrumento cuando no pudiere efectuarse la diligencia prescindiendo del
autorizado. En caso de poder realizar la diligencia sin presencia de este último, se efectuará dentro
de los tres días y una vez ejecutada, el Oficial o Ujier devolverá el instrumento a la Oficina,
Delegación o Juzgado de Paz, el día hábil siguiente al de su diligenciamiento, con la constancia de
no haber comparecido el autorizado;
c)Habiendo fijado fecha, el Oficial de Justicia o Ujier deberá tener 15 minutos de tolerancia respecto
de la hora pactada para el encuentro. Transcurrido dicho tiempo - y siempre que no hubiere mediado
el aviso previsto en el artículo 172- el Oficial efectuará aquellas diligencias que puedan cumplirse
sin intervención del autorizado, devolviendo el mandamiento a la Oficina, Delegación o Juzgado de
Paz el día hábil siguiente al de su diligenciamiento.

Art. 209. Mandamientos con carácter de urgente. Los mandamientos con carácter de urgente, serán
practicados el mismo día de su remisión a la Oficina, Delegación o Juzgado de Paz, salvo que el
autorizado solicite fecha posterior, en cuyo caso se obrará como lo ordena el último párrafo del
artículo precedente.

Art. 212. Denuncia de otro domicilio. La facultad concedida al autorizado de denunciar otro
domicilio o individualizar un inmueble no implica la facultad de allanar ese nuevo domicilio, salvo
mención expresa en contrario que surja del texto del instrumento a diligenciar.

Art. 213. Servicio de cerrajero. La utilización de los servicios de un cerrajero o la facultad de


fracturar cerradura, deberá consignarse expresamente en el instrumento, no encontrándose implícito
en la facultad de allanar.

Art. 214. Forma de proceder al allanamiento El allanamiento de un domicilio se cumplirá siempre


que en él existan ocupantes al momento de iniciar la diligencia del mandamiento o medie resistencia
activa o pasiva de aquéllos. Se entiende por resistencia pasiva, la inercia, ocultamiento en el

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domicilio o abandono ante la presencia del Oficial de Justicia, o cualquier otra actitud que impida el
acceso al lugar.

Art. 215. Domicilios sin ocupantes. Tratándose de domicilios en los que nadie responde a los
llamados, el Oficial de Justicia sólo estará facultado para allanarlo cuando se lo autorice
expresamente en el instrumento.

Art.216. Allanamiento de domicilios ubicados en complejos habitacionales. La orden de allanar un


domicilio que se encuentre dentro de un complejo de varias unidades de viviendas (edificios, clubes
de campo y barrios cerrados), no implica el allanamiento de la puerta común o principal de acceso.
El allanamiento de la puerta de acceso común o principal al domicilio indicado deberá estar
expresamente ordenado.

Art. 217. De las diligencias de embargo, secuestro e inventario. Los Ujieres y Oficiales de Justicia
cuando deban embargar, secuestrar o inventariar, lo harán con claridad y prolijidad, debiendo
individualizar con minuciosidad cada cosa, de manera que imposibilite la sustitución y haga
inmediata su identificación.

Art. 218. De los mandamientos de intimación. Cuando se trate de un mandamiento de intimación de


pago o de intimación de pago y embargo en un domicilio denunciado, el funcionario interviniente
llevará a cabo la diligencia sólo cuando sea informado que el requerido vive en ese lugar.
a) Si fuere atendido y anoticiado de que el requerido no vive allí, devolverá el instrumento
debidamente informado;
b) Si vive allí pero no se encontrare al requerido, se entenderá con otra persona de la casa,
departamento, oficina, local comercial o industrial;
c) Si el requerido o persona de la casa, departamento u oficina, local comercial o industrial abonaren
las sumas reclamadas, el Oficial deberá depositarlas tal como se prescribe en los art. subsiguientes;
si por el contrario se negaren a hacerlo, se procederá - si así fue ordenado- a embargar bienes
muebles suficientes a su criterio que hubiere en el lugar, con las limitaciones establecidas en el
artículo 219 del CPCC;
d) En el supuesto caso que el requerido y las personas mencionadas en el párrafo anterior se negaren
a recepcionar el instrumento, éste será fijado en la puerta de acceso al domicilio, cuando no se le
hubieren otorgado facultades suficientes al Oficial para allanar y/o acudir al auxilio de la fuerza
pública.

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Art. 219. De los mandamientos de intimación bajo responsabilidad de la parte. Cuando se trate de un
mandamiento de intimación de pago librado bajo la responsabilidad de la parte, el funcionario
interviniente:
De resultar el domicilio inexistente o su descripción resultare insuficiente para la debida
individualización, devolverá el instrumento informado;
De ser atendido, aun cuando sea informado que el requerido no vive allí, entregará el mandamiento;
Si no fuere atendido fijará el mismo en el domicilio indicado. Siempre deberá asentarse en el acta
todas y cada una de las circunstancias acaecidas durante el diligenciamiento, debidamente detalladas.

Art. 220. Mandamiento de embargo. Excepción a su diligenciamiento. Los Ujieres y Oficiales de


Justicia suspenderán la diligencia de embargo cuando el deudor les entregue en dinero efectivo la
suma expresada en el mandamiento, debiendo dejar asentada tal circunstancia. El Oficial
interviniente depositará el dinero indicado en el artículo anterior, a más tardar, el primer día
siguiente hábil en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Juez correspondiente y
como perteneciente a los autos en el cual se libra el mandamiento.

Art. 223. Mandamientos de desalojo. En los casos de desalojo, importará el lanzamiento de las
personas y de los bienes que se encuentren en el interior de un inmueble.
La orden de desalojo lleva implícita las siguientes atribuciones:
Introducirse en el inmueble objeto de la diligencia, sin necesidad de orden expresa de allanamiento;
La utilización de los servicios de cerrajero;
La facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública.
2. No se encuentran implícitas y deberá estar expresamente indicado:
Servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas o animales y
otros que se requieran según las circunstancias del caso;
Traslado y/o depósito de los bienes de acuerdo a las disposiciones municipales vigentes en la
jurisdicción del domicilio o permanencia en el inmueble de los bienes que se encontraren.
Constitución del autorizado en depositario de los bienes muebles habidos en el interior del inmueble
objeto del desahucio

Art. 224. Acta conminatoria: se comunicará el día y la banda horaria de dos horas en que concurrirá
a ejecutar el mandato judicial. La fecha contenida en el acta conminatoria siempre se fijará, como
mínimo, para el tercer día posterior a la concurrencia del autorizado a solicitar fecha. Deberá
consignarse asimismo el Juzgado interviniente, carátula del juicio, fecha, y firma y sello del
funcionario actuante.

99
Art. 225. Mandamiento de desalojo con carácter de urgente y de exclusión del cónyuge. Ausencia de
acta conminatoria. No se labrará acta conminatoria de desalojo en los mandamientos de lanzamiento
que se libren con carácter de urgente y en los de exclusión del cónyuge del hogar conyugal.

Art. 226. Entrega de posesión luego del lanzamiento. El Oficial actuante entregará la posesión o la
tenencia del inmueble al autorizado, siempre que el Juez así lo ordenare; en su defecto procederá a
depositar las llaves en el Juzgado donde tramita la causa.

Art.227. Procedimientos en los mandamientos librados en la acción de amparo. Los mandamientos


librados conforme al artículo 16 de la Ley 7166, serán diligenciados por los Ujieres u Oficiales de
Justicia en el plazo del artículo 207, salvo que el juzgado o tribunal interviniente se ordene el
diligenciamiento urgente.
Art. 228. Mandamientos de exhibición o apertura (para subastas judiciales) . En los mandamientos
de exhibición o apertura el Oficial de Justicia solo intervendrá a los efectos de facilitar el inicio de la
medida ordenada, finalizando con ello su cometido. El martillero deberá convenir con el Oficial
interviniente la fecha a efectuar la medida, la que será comunicada al órgano actuante.

Art.229. Mandamientos de secuestro y/o desapoderamiento. La medida de secuestro importa el


desapoderamiento de uno o varios bienes de manos de quien lo detente para ponerlos a disposición
de la persona que indique el juzgado o tribunal, la que deberá ser identificada en el instrumento.
Se debe individualizar perfectamente el bien objeto de la diligencia. En el caso que algún dato no
coincida sólo se procederá al secuestro si el autorizado se encuentra facultado para identificarlo, lo
hiciere y se constituyere en depositario. Si el bien a secuestrar se hallare en la vía pública, el Oficial
de Justicia efectuará la diligencia si se lo autorizara a realizarla en ese lugar expresamente.

Art. 230. Mandamiento de clausura. En los mandamientos de clausura de un inmueble se procederá


al lanzamiento de las personas que se encuentren en su interior siempre que no se trate de su casa
habitación. La orden que dispone la clausura llevará implícita la facultad de allanar, servicio de
cerrajero y de recurrir al auxilio de la fuerza pública para la efectivización de la medida. Deberá
constar expresamente en el mandamiento la instrucción de inventariar los bienes existentes en el
lugar donde se lleva a cabo la medida. El Oficial de Justicia deberá colocar fajas de clausura en
todos los accesos al inmueble en las que se consignarán: carátula del juicio, Juzgado interviniente,
fecha y hora del acto, sello y firma del funcionario interviniente.

Art. 231. Mandamientos de restitución de niños, niñas o jóvenes. A fin de cumplimentar estas
diligencias y teniendo en cuenta su complejidad, los órganos jurisdiccionales deberán arbitrar las

100
medidas necesarias para que el Ujier u Oficial sea acompañado por profesionales idóneos, en pos de
resguardar en la medida de lo posible la salud psicofísica del restituido.

→ POR TELEGRAMA O CARTA DOCUMENTO

A solicitud de parte, se podrán practicar por telegrama o carta documento todas las resoluciones,
excepto el traslado de demanda o reconvención, la citación a absolver posiciones y la sentencia.
ARTÍCULO 144°: Régimen de la notificación por telegrama o carta documento. Cuando se notifique
mediante telegrama certificado con aviso de recepción o carta documento, la fecha de notificación
será la de la constancia de la entrega al destinatario. Quien suscriba la notificación deberá agregar a
las actuaciones copia de la pieza impuesta y la constancia de entrega.

→ POR EDICTOS (Art 145/146/147)

Es una notificación en el caso extremo de no conocerse el domicilio de la persona


o se trate de una persona incierta. Se practica en el boletín oficial y en un diario de los de
mayor circulación o difusión del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido o, en
su defecto, del lugar del juicio. Se tiene por notificada a la persona al día siguiente de la última
publicación.

→ POR RADIODIFUSIÓN: (Art 148)

A pedido del interesado, el juez podrá ordenar este tipo de notificación siempre que el CPCC lo
permitiera. Debe hacerse por una emisora oficial. Debido al elevado costo, casi no se utiliza en la
práctica. Deberá contener un texto igual al del edicto, y ser realizada los mismos días que se
practicaría el edicto. Se agrega copia certificada de la transmisión, y la parte queda notificada al día
siguiente de la última radiodifusión.
Horario de 8 a 20hs

→ TÁCITA Art 134

El retiro del expediente importará la notificación de todas las resoluciones.

→ AUTOMÁTICA O MINISTERIO LEGIS: Regla General ART 133

Es la notificación de los días de nota (martes y viernes, o el siguiente si uno de ellos fuere feriado).
La ley fija determinados días en los cuales se entiende como notificada a la parte, aun si no hubiera
tomado efectivo conocimiento. Es la regla, y la excepción es la notificación personal o por cédula. El
fundamento es evitar dilaciones indebidas.

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ARTÍCULO 133°: Principio general. Salvo los casos en que procede la notificación en el
domicilio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales
quedarán notificadas, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si
alguno de ellos fuere feriado.

No se considerará cumplida la notificación, si el expediente no se encontrase en secretaría y se


hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto.

Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o
profesionales el libro mencionado..

El legislador, lo que hace es CREAR UNA FICCIÓN: "se notifica los martes y viernes". Como
contrapartida, el abogado en otros días deberá ir a ver si hay un expediente por el cual se lo
está notificando. Queda más claro viendo ejemplos:
Ej. 1 ----> si la resolución tiene fecha al LUNES 3 y voy el MARTES 4, será ese día el que quedaré
notificado. Se presume que fui, por ende, quedo notificado haya ido o no, PORQUE LOS MARTES
Y VIERNES SE NOTIFICA.
Ej. 2 ------> voy el MARTES 4 pero el expediente no está: como a pesar de no estar, se me dará por
notificado POR SER MARTES, debo dejar nota de que fui a notificarme y el expediente no estaba.
De lo contrario, quedaré notificado de un expediente al cual, en realidad, no tuve acceso. Dejando
constancia de ello, quedaré entonces notificado EL VIERNES.
¿Qué sucede si el abogado va a ver el expediente otro día? (lunes, miércoles o jueves): quedará
notificado si así lo ratifica.

Ej. 3 ------> no es MARTES ni VIERNES, pero necesito ver el expediente: pido el libro, accedo al
expediente e INFORMO QUE A PESAR DE NO SER MARTES NI VIERNES, ME NOTIFICO
IGUAL.

→ RÉGIMEN DE PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS SCBA


AC.4013/21

Capítulo I Sobre las presentaciones por medios electrónicos

•Art.1°. Obligación de efectuar presentaciones electrónicas. Todas las presentaciones que deban
realizarse en un proceso judicial alcanzado por el artículo 1o del Acuerdo que aprueba este
Reglamento, serán generadas y efectuadas en soporte digital, así como rubricadas con tecnología de
firma electrónica/digital.

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•Art. 2º . Constitución de domicilio electrónico. De conformidad con lo dispuesto por el art. 40 del
CPCC, toda persona que tenga que constituir domicilio en un proceso judicial deberá indicar su
domicilio electrónico, sin perjuicio de lo normado en el Acuerdo N° 3989 t. o. y sus modificatorios.
Las partes tendrán que constituir su único domicilio electrónico en el de un letrado, aun cuando no
sea el de quien las patrocina en el proceso.

•Art.3º Presentaciones en papel. Los órganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel, con
excepción de los supuestos previstos en este Reglamento y en las normas reglamentarias que dicte la
Suprema Corte de Justicia. Las presentaciones en formato papel, así como los documentos con ellas
acompañados, serán digitalizados e incorporados al sistema de gestión judicial por los funcionarios
o agentes definidos por cada órgano judicial, simultáneamente con el dictado de la providencia que
dichos escritos generen. Si los órganos judiciales recibieran un escrito en formato papel que no
encuadrare en las excepciones antes mencionadas, se limitarán a señalar que el peticionario no cumplió
con lo dispuesto en este Reglamento. Sin perjuicio de ello, en estos casos podrán dar curso a las
peticiones que no admitieren demora en su proveimiento.

Art. 4º Presentaciones de "mero trámite". serán exclusivamente generadas en soporte digital y


firmadas electrónica/digitalmente por los letrados.

•Art.5º Presentaciones que no se consideren de "mero trámite"., el escrito será firmado ológrafamente
en presencia de su abogado. Este generará una copia digitalizada del escrito firmado por el litigante y
la adjuntará a una presentación electrónica, en la que se reproducirá fielmente su contenido, firmada
electrónica/digitalmente a través del sitio web seguro del sistema de Presentaciones y Notificaciones
Electrónicas.

•En caso de discrepancia entre el texto del documento digitalizado y el texto de la presentación,
prevalecerá el primero. El ingreso en dicho sistema de una presentación de estas características implica
la presentación formal del escrito, la declaración jurada del abogado de que se ha cumplido con lo
previsto en el párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligaciones propias del depositario del
escrito firmado en forma ológrafa.

•El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar por resolución fundada la exhibición
del escrito en soporte papel, bajo apercibimiento de que la presentación se tenga por no formulada en
caso de incumplimiento. El requerimiento previsto en el párrafo anterior podrá ser efectuado de oficio
sólo mientras la presentación respectiva no haya sido proveída por el órgano judicial; el pedido de
parte podrá ser instado dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que se notifique el auto o
resolución por el que se provea la presentación. Con posterioridad, el escrito en copia digital quedará
definitivamente incorporado a la causa y no se requerirá en lo sucesivo su exhibición, salvo que

103
mediaren causas graves debidamente fundadas que tornen imprescindible su presentación. En
cualquiera de los supuestos, si se hubiera tornado imposible la exhibición del original y no mediara
culpa del depositario, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que ratifique la autoría de
la presentación, sin perjuicio de la facultad del órgano judicial de adoptar otras medidas pertinentes a
tales efectos

•Art.6 Incorporación de documentos. Los documentos que deban presentarse en un proceso judicial
serán acompañados en soporte digital a través del sistema de Presentaciones y Notificaciones
Electrónicas, como archivos adjuntos a presentaciones electrónicas.

•Al efecto, los documentos originariamente existentes en soporte papel deberán ser digitalizados e
incluidos como archivo adjunto de la presentación electrónica respectiva. Tratándose de dos o más
documentos, cada uno de ellos deberá ser digitalizado en un archivo por separado.

•El ingreso de las copias digitales bajo la modalidad referida representará la adjunción de los
documentos respectivos, la declaración jurada del abogado acerca de su correspondencia con los
documentos originariamente existentes en soporte papel y, a su vez, la asunción de las obligaciones
propias del depositario de la documentación digitalizados.

•El órgano judicial podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar la exhibición del documento
originariamente existente en soporte papel, bajo apercibimiento de tenerlo por no acompañado en
caso de incumplimiento.

•Los documentos cuya digitalización fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra
razón atendible, o de imposible realización de acuerdo su naturaleza, serán conservados en poder de
la parte que los haya ofrecido o deba acompañarlos al proceso, quien asume el carácter de depositario
de los mismos, y deberá presentarlos en la sede del órgano judicial cuando le sea requerido, en el plazo
y bajo el apercibimiento que el juez disponga. En el caso de documentación ingresada al expediente
en soporte papel, por terceros ajenos a las partes, se procederá a su digitalización inmediata.
Posteriormente se dispondrá su destrucción por Secretaría, salvo que el magistrado -cuando
corresponda por la naturaleza del documento aportado o por alguna razón fundada- disponga su reserva
o que la parte, dentro de los cinco (5) días de notificada del proveído que se dicte, ofrezca constituirse
en depositaria de los originales.

•Art.8º . Comprobante de las presentaciones electrónicas. Las presentaciones electrónicas se tendrán


por efectuadas en la fecha y hora que registre el sistema informático, el que asentará -para cada
presentación- el momento exacto en que ellas fueron presentadas en el sistema de Presentaciones y
Notificaciones Electrónicas, así como los usuarios que las enviaron.

104
•Luego de cada presentación el sistema generará automáticamente un comprobante con tales datos que
podrá ser descargado en todo momento por los presentantes.

•Art. 9º Descarga de las presentaciones electrónicas. Las presentaciones electrónicas podrán ser
ingresadas en cualquier día y hora. Si lo fueren en tiempo inhábil, el cómputo del plazo para su
proveimiento comenzará a partir del día y hora hábil siguientes. Los funcionarios o agentes definidos
por cada órgano judicial deberán compulsar con la periodicidad necesaria el sistema de Presentaciones
y Notificaciones a fin de posibilitar el pronto despacho de las peticiones.

Capítulo II. De las notificaciones por medios electrónicos

•Art. 10°. Sistema general de notificaciones electrónicas. : se realizarán a los domicilios electrónicos,
de manera automatizada, bajo el régimen previsto en este Reglamento.

•A los fines del cómputo de la notificación se aplicará lo dispuesto en el artículo 13° del presente
Reglamento.

•Art. 11°. Exclusiones. Quedan exceptuados de la automaticidad y/o de las formas previstas en el
presente régimen los supuestos siguientes:

•a) Cuando el sujeto destinatario no haya constituido domicilio electrónico en el proceso en los
términos del artículo 2° de este Reglamento ni cuente con un domicilio electrónico inscripto en el
Registro de Domicilios Electrónicos establecido en el Acuerdo N° 3989, por no estar comprendido en
su ámbito de aplicación.

•En los casos de falta de constitución y denuncia de domicilio electrónico (art. 41 primer párrafo del
CPCC), y en los que haya sido decretada y notificada la declaración de rebeldía del destinatario (art.
59 del mismo ordenamiento), y siempre que no sea de aplicación el régimen del Acuerdo N° 3989 (art.
1, último párrafo) las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas los días martes y viernes, o
el siguiente hábil si este fuera feriado, mediante su publicación en la Mesa de Entradas Virtual
(MEV).

•b) La resolución que, de acuerdo a la legislación vigente, deba ser notificada por edictos o por los
medios de radiodifusión y televisión.

•c) La resolución que disponga el traslado de la demanda, la intimación de pago o la citación de


terceros, quedará diferida hasta tanto el interesado solicite expresamente que se practique de manera
automatizada.

105
d) Las resoluciones dictadas en aquellos casos en los que el órgano judicial disponga la excepción por
la índole o el contenido de la medida adoptada, el estado del proceso o por otra razón grave
debidamente justificada

•Art. 12°. Constancia de notificación. En el sistema se registrará, al menos: a) fecha y hora en que la
notificación quedó disponible para su destinatario, dato que se encontrará visible en todo momento;
b) fecha y hora en las que el destinatario compulsó la notificación. Los interesados podrán verificar en
el sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas si la comunicación efectivamente se llevó
a cabo. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Tecnología Informática mantendrá el "Aviso de
Cortesía" que enviará diariamente a los usuarios del sistema un correo electrónico recordándoles sobre
el estado de su domicilio electrónico y que incluirá un informe sobre la cantidad de notificaciones
recibidas y presentaciones electrónicas que cambiaron de estado desde su último ingreso al sistema.

•Art. 13°. Momento en que se perfecciona la notificación. En los casos previstos en el artículo 10°, la
notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día
hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la resolución judicial hubiere quedado disponible
para su destinatario en el sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas. En los casos de
urgencia -que tendrán que ser debidamente justificados en la providencia respectiva-, la notificación
se producirá en el momento en que la resolución se encuentre disponible para su destinatario en el
sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas.

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS . ANEXO II AC. 4039

CONFECCIÓN DE CÉDULA ELECTRÓNICA: ANEXO III.1 AC. 4039: I.

A) Los interesados en su producción -en los términos del art. 137°, primer pár., del CPCCBA
confeccionarán las cédulas de conformidad a los modelos incorporados al Anexo III del Acuerdo N°
3397 o los que en el futuro los reemplacen,

B) las signarán con tecnología de firma digital/electrónica y las ingresarán y presentarán en el sistema
de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas.

106
C) Cuando sea obligatorio que la comunicación se curse con copias, esa carga solo se tendrá por
cumplida mediante su adjunción en soporte digital a la cédula electrónica.

D) La confección y rúbrica del respectivo documento y, en su caso, la adjunción de las copias digitales
como archivos adjuntos, recaerá en el letrado de la parte interesada en practicar la notificación, salvo
los supuestos en los que las legislaciones adjetivas le impongan específicamente esa carga al órgano
jurisdiccional.

● FORMATO SEGÚN ACORDADA.


● Importante: Opción 1 -sin copias-: se deja constancia que la presente comunicación
electrónica no tiene copias de traslado asociadas.
● Opción 2 -con copias-: se deja constancia que la presente comunicación electrónica contiene
asociadas copias digitales de traslado, que podrán consultarse y descargarse accediendo al link
ubicado al pie. (ver código verificador)

NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 149°: Nulidad de la notificación. La notificación que se hiciere en contravención a lo
dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el
funcionario o empleado que la practique. Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la
parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde
entonces. El notificador no quedará relegado de su responsabilidad. El pedido de nulidad tramitará
por incidente.

TRASLADOS
Son las providencias mediante las cuales el juez o el tribunal pone en conocimiento a alguna de las
partes, una petición formulada por la otra. Debe ser acompañada de tantas copias como partes
intervengan (salvo que hayan unificado su representación). Si no se cumple con este requisito y no
se subsana dentro los dos días siguientes, el escrito se tendrá por no presentado. Si el juzgado omite
verificar este requisito y se corre traslado, la parte a quien incumbe contestarlo debe pedir la
suspensión del plazo; caso contrario, se tendrá por consentida la providencia irregular. El plazo para
contestar vistas y traslados es de 5 días (artículo 150).

VISTAS
Antes de la ley 22434, la vista servía prácticamente la misma función que el traslado. Luego de esta
ley, se reserva la vista para la intervención que se confiere a magistrados y funcionarios, y el traslado
para la que se otorga a las partes.

107
ARTÍCULO 150°: Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en
contrario de la ley, será de 5 días. Todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos,
debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite. Toda resolución dictada previa vista o
traslado, será inapelable para la parte que no los haya contestado.

ÁMBITO ESPACIAL
Como regla, los actos del juez y de las partes se realizan en la sede o recinto en que funciona el
respectivo juzgado o tribunal. Existen excepciones a esta regla:
● Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la
circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas, o encomendar la
diligencia a los de las respectivas localidades.
● Cuando se trata de actos procesales que deben realizarse fuera de la circunscripción en que
ejerce competencia territorial el respectivo juzgado o tribunal, debe encomendarse el
cumplimiento de aquellos, mediante libramiento de exhorto u oficio, al juez de la
correspondiente localidad.
● Los actos de ciertos auxiliares del juez, como los notificadores, se cumplen en el domicilio
de las partes o de los terceros, aunque las constancias de tales actos deben incorporarse
luego al expediente. Las notificaciones constituyen uno de los actos más importantes donde
la ley impone a todo litigante el cumplimiento de una carga específica: la de constitución de
domicilio procesal dentro de un radio determinado y la denuncia del domicilio real. Se
diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula que no deban serlo en
el real. Si falta la denuncia del domicilio real o de su cambio, las resoluciones que deban
notificarse allí, se notificarán en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto también
de este, quedará constituido domicilio en el juzgado. Todo cambio de domicilio deberá
notificarse por cédula a la otra parte, teniéndo por subsistente el anterior mientras que esa
diligencia no se hubiese cumplido.
● Los actos de los terceros deben cumplirse, sea en el recinto del tribunal o fuera de él. Pero,
cuando se ejecutan fuera de la circunscripción territorial del juzgado o tribunal, lo deben ser
con intervención del juez de la respectiva localidad.

★ ÁMBITO ESPACIAL SE RELACIONA CON LA CARGA DE DOMICILIO

108
ARTÍCULO 40°: Domicilio. Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de
tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo
juzgado o tribunal, juntamente con una casilla de correo electrónico, que será la asignada
oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no
requieran soporte papel y la intervención del Oficial Notificador (DOMICILIO CONSTITUIDO
ELECTRÓNICO). Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente, o audiencia a que
concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá
denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio legal todas
las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real. (DOMICILIO REAL)
ARTÍCULO 41°: Falta de constitución y denuncia de domicilio. Si no se cumpliere con lo
establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente
citado, quedará AUTOMÁTICAMENTE CONSTITUIDO EL DOMICILIO LEGAL EN LOS
ESTRADOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 59°.
Allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y
oportunidad determinadas por el artículo 133°. Si no se denunciare el domicilio real, o su cambio, las
resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere
constituido y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

ÁMBITO TEMPORAL
La eficacia de los actos procesales depende de su realización en el momento oportuno. Por ello, se
establecen períodos genéricamente aptos para realizar actos procesales, sea fijando lapsos
específicos dentro de los cuales es menester cumplir cada acto procesal en particular.
1. TIEMPO HÁBIL Art 152: las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles,
bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año con excepción de: las fiestas
aceptadas por la Nación; las previstas por la ley provincial; los comprendidos en la feria
judicial de cada año. La Suprema Corte, podrá disponer asuetos judiciales, durante los cuales

109
no correrán los plazos. Los plazos no correrán los días domingos, los que por disposición del
Congreso o del poder ejecutivo, no sean laborables, y los que la Corte declare feriados
judiciales. Por medio de la acordada de 1950, la Corte resolvió declarar feriado con carácter
general y permanente para toda la justicia nacional los días sábados.
En lo que concierne a las horas hábiles: para los actos que deben realizarse en el expediente
solamente son hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Suprema Corte
para el funcionamiento de los tribunales (7 a 14hs.). Respecto de las diligencias que los
jueces, funcionarios o empleados deban practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las
que median entre las 7 y las 20hs.
2. HABILITACIÓN EXPRESA Y TÁCITA Art 153/154: los días u horas inhábiles pueden, en
determinadas circunstancias, habilitarse, es decir declararse utilizables para el cumplimiento
de actos procesales. A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar
días y horas cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido, o se
tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios
evidentes a las partes. Las diligencias iniciadas en día y hora hábil podrán llevarse hasta su
fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación y si no pudiere
terminarse en el día, continuará el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca
el juez o tribunal. Esto evitaría dilaciones y trámites innecesarios, por cuanto comenzada una
diligencia ella puede concluirse aun después de fenecido el horario de tribunales sin que sea
necesario ninguna petición de parte con ese objeto.
El Código sanciona con nulidad los actos cumplidos en horas y días inhábiles, aunque se trata de
una nulidad relativa, pues el vicio queda convalidado si el litigante a quien afecta no la invoca en
tiempo oportuno.

PLAZOS PROCESALES

Pueden ser: legales, judiciales y convencionales; perentorios y no perentorios; prorrogables


e improrrogables; individuales y comunes; ordinarios y extraordinarios.
1. PLAZOS LEGALES, JUDICIALES Y CONVENCIONALES:
● Plazos legales a aquellos cuya duración se halla expresamente establecida por la ley.
Por ejemplo, el de 15 días para contestar la demanda.
● Son judiciales los plazos fijados por el juez o tribunal. Revisten este carácter, el que
el juez debe fijar para que los peritos designados se expidan.
● Son plazos convencionales los que las partes pueden fijar de común acuerdo. Por
ejemplo, las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una
manifestación expresa por escrito.

110
2. PLAZOS PERENTORIOS Y NO PERENTORIOS: un plazo es perentorio (preclusivo o
fatal) cuando, una vez vencido, se opera automáticamente la caducidad de la facultad para
cuyo ejercicio se concedió. El Código consagra la perentoriedad de todos los plazos legales
y judiciales.

ARTÍCULO 155°: Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios, salvo acuerdo de las
partes establecido por escrito en el expediente, con relación a actos procesales específicamente
determinados. Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización
de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la
diligencia.

3. PLAZOS PRORROGABLES E IMPRORROGABLES: un plazo es prorrogable cuando


cabe prolongarlo a raíz de una petición unilateral en ese sentido formulada con anterioridad
a su vencimiento, y es improrrogable cuando no puede ser objeto de tal prorrogación. El
Código asigna tal carácter al plazo que tienen los jueces y tribunales para dictar sentencia,
supeditando la concepción de la prórroga al requisito de que ante la imposibilidad de
cumplir dicho acto dentro del plazo legal se haga saber al tribunal superior con anticipación
de 10 días a su vencimiento, y este juzgue admisible la causa invocada. Todo plazo
perentorio es improrrogable ya que descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado a
pedido de una de las partes. Pero no todo plazo improrrogable es perentorio, pues mientras
que el primero admite su prolongación tácita en el sentido de que el acto correspondiente
puede cumplirse después de su vencimiento, pero antes de que la otra parte pida el
decaimiento del derecho o se produzca la pertinente declaración judicial, el segundo
produce, a su vencimiento, la caducidad automática del derecho, sin necesidad de que el otro
litigante lo pida ni de que medie declaración judicial alguna.

4. PLAZOS INDIVIDUALES Y COMUNES: son plazos individuales aquellos que corren


independientemente para cada parte, aun en el caso de que, como ocurre en el litisconsorcio,
actúe más de una persona en la misma posición de parte. Tales como los plazos para
contestar la demanda, para interponer recursos. Son comunes los plazos cuyo cómputo se
efectúa conjuntamente para todos los litigantes, sea, partes contrarias o litisconsortes. Estos
comienzan a correr desde el mismo día siguiente al de la última notificación (los plazos de
prueba, y los plazos para alegar).

111
5. PLAZOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS: son ordinarios aquellos plazos que se
hallan previstos para los casos comunes. Son plazos extraordinarios los que atienden a la
distancia existente entre el domicilio de las partes y la circunscripción territorial donde
funciona el juzgado o tribunal.

Los plazos empezarán a correr desde la notificación, y si fuesen comunes desde la última. No se
contará el día en que se practique la diligencia, ni los días inhábiles.

Los plazos procesales se computan a partir del día siguiente a aquel en que tuvo lugar la
notificación o a partir del momento en que finaliza el día de la notificación, esto es, a las 24
horas. Los plazos fijados en horas corren ininterrumpidamente, salvo que medie un día
inhábil, en cuyo caso corresponde descontar esas horas. Los plazos fijados en días o meses
terminan a la medianoche del día de su vencimiento. Si se trata de un plazo fijado en horas,
el vencimiento se opera al terminar la última de las horas fijadas.

SUSPENSIÓN, INTERRUPCIÓN Y AMPLIACIÓN


Los plazos procesales son susceptibles de suspensión o interrupción.
Suspender implica privar temporalmente de efectos a un plazo; interrumpirlo implica cortar un plazo
haciendo ineficaz el tiempo transcurrido.
La SUSPENSIÓN de los plazos procesales puede producirse
● De hecho: tiene lugar cuando en razón de haberse concedido un recurso de apelación, y
remitido el expediente a la Cámara, no resulta materialmente posible realizar actos
procesales ante el juez inferior; cuando el juez ordenare prueba de oficio con posterioridad al
llamamiento de autos, supuesto en el que no se computan, a los efectos del plazo para dictar
sentencia, los días que requiere el cumplimiento de esa prueba.

● Por resolución del juez: se produce en los casos de fallecimiento o incapacidad de alguna de
las partes que actuare personalmente; en los de fuerza mayor que hagan imposible la
realización del acto pendiente.

● Por acuerdo de partes.

En cuanto a la INTERRUPCIÓN, puede operarse de acuerdo con las mismas modalidades


precedentemente expuestas.
● El plazo de caducidad de la instancia, por ejemplo, se interrumpe de hecho a raíz de
cualquier petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario o prosecretario
administrativo que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.

112
● La interrupción de los plazos por resolución judicial puede tener lugar en los mismos casos
mencionados al tratar la suspensión siempre que resulte acreditada la imposibilidad de obrar
durante el transcurso del lapso respectivo.
● La interrupción de los plazos por acuerdo de partes se configura toda vez que estas, en uso
de la facultad que les concede el Código, resuelven neutralizar el tiempo transcurrido desde
que aquellos han comenzado a correr.

ARTÍCULO 157°: Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y


suspensión. Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin
acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes.

Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por
escrito.

Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando
circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto
pendiente.

AMPLIACIÓN (Art 158): Con respecto a la ampliación se establece que para toda diligencia que
deba
realizarse dentro de la República Argentina y fuera del asiento del juzgado o tribunal,
quedarán ampliados los plazos legales a razón de un día por cada 200 Km. o fracción que
no baje de 100 Km. Las disposiciones que se establecen con respecto a los plazos son
aplicables tanto a las partes como a los miembros del ministerio público y a los funcionarios que a
cualquier título intervienen en el proceso.

ÁMBITO FORMAL: (Recordar Fallos Oliher y Colalillo)


La forma es la disposición mediante la cual el acto procesal se exterioriza. Al respecto es menester
distinguir entre el modo de expresión y el modo de recepción de la actividad procesal.

→ IDIOMA Y LENGUAJE: (Art 115)


El modo de expresión se refiere al lenguaje y al idioma de los actos procesales. Con respecto a la
forma de expresión del lenguaje, el ordenamiento procesal vigente adhiere a la forma escrita. Solo

113
constituye excepción a esa regla el informe “in voce”, y las declaraciones verbales que deben
recibirse en audiencias.
Debe utilizarse el idioma nacional. Cuando este no fuere conocido por la persona que deba prestar
declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Y cuando se deba
interrogarse a sordos, mudos o sordomudos se designará a un intérprete.

→ ESCRITOS: (Art 118 y 119)


En la redacción de los escritos debe emplearse exclusivamente tinta negra, encabezándose con la
expresión de su objeto (suma), el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la
enunciación precisa de la carátula del expediente. Debe estar firmado por los interesados. Los
abogados y los procuradores deben indicar el tomo y folio o el número de la matrícula de su
inscripción. Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario o el
prosecretario administrativo deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido
autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.

→ COPIAS: Art. 120


ARTÍCULO 120°: Copias. De todo escrito de que deba darse vista o traslado, de sus contestaciones
y de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes, o constituir nuevo domicilio, y de
los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes
intervengan. No cumplido este requisito, ni subsanada la omisión dentro del día siguiente, se tendrá
por no presentado el escrito o el documento, en su caso, sin que se requiera intimación previa, y se
dispondrá su devolución al interesado, dejándose constancia en el expediente.

→ CARGO:
Al pie de todo escrito el prosecretario administrativo debe asentar una constancia denominada cargo
que tiene por objeto dar fecha cierta a las peticiones formuladas en el proceso y a las
comunicaciones dirigidas al tribunal.
ARTÍCULO 124°: Cargo. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el Secretario,
Prosecretario, Oficial mayor o el Oficial primero. La Suprema Corte o las Cámaras podrán disponer
que la fecha y hora de presentación de los escritos se registren con fechador mecánico. En éste caso,
el cargo quedará integrado con la firma de los funcionarios o empleados citados en el párrafo
precedente.El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo
podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato y dentro de las cuatro (4) primeras horas del
despacho

→ ESTILO FORENSE:

114
Es el estilo que por ley o por costumbre se adopta, se exige y se reproduce en los escritos
presentados ante los tribunales y en las resoluciones emitidas por estos.

RECEPCIÓN DEL ACTO


EL EXPEDIENTE: (Art 127/128)
Los actos de documentación se exteriorizan a través de la formación del expediente judicial, que
constituye un legajo de foliatura corrida en el cual se reúnen, en forma ordenada, todas las
actuaciones producidas por las partes, el juez y sus auxiliares y los terceros.
Incumbe a los secretarios la organización y el cuidado de los expedientes y documentos que
estuvieren a su cargo.
Los expedientes serán compaginados en cuerpos que no excedan de 200 fojas; se llevarán bien
cosidos y foliados y estarán provistos de carátulas en que se indique el nombre de las partes, la
naturaleza del juicio, el tomo y folio de su registro y el año de su iniciación.
Los documentos deberán ser agregados a los autos en forma tal que sean legibles en su totalidad.
En las actas de las audiencias debe expresarse el nombre de los asistentes.
Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la secretaría bajo la responsabilidad de los
abogados, apoderados, peritos o escribanos para:
→ 1º) alegar de bien probado, en el juicio ordinario (que todos los hechos por uno expresados,

fueron probados en fojas tanto)

→ 2°) para expresar agravios o contestar los mismos

→ 3º) practicar liquidaciones y pericias

→ 4º) cuando el juez lo dispusiera por resolución fundada.


Si vencido el plazo el expediente no es devuelto, quien lo retiró es pasible de una multa. En caso de
que se compruebe que la pérdida es imputable a alguna de las partes o a un profesional, estos son
pasibles de una multa fijada, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal.

LAS AUDIENCIAS: (Art 125 y 126)


El modo de recepción se relaciona con los principios de publicidad e inmediación.
Las audiencias, en general, serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun
de oficio, que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la
moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad y que la resolución, que será
fundada, se hará constar en el acta.
Las audiencias serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales
que exigieren mayor brevedad. Siempre que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el
acto, la fecha de su reanudación.

115
Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las
partes que concurra, y deberá empezar a la hora señalada y los citados solo tendrán obligación de
esperar 30 minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de
asistencia.
El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las
partes. Esta será firmada por el mismo y las partes, salvo cuando alguna de las partes no hubiera
querido o podido firmar, y el juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia.
En relación a las audiencias de prueba serán documentadas por el tribunal. La documentación se
efectuará por medio de fonograbación, que se realizará en doble ejemplar, uno de los cuales se
certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia queda firme; el otro ejemplar quedará
a disposición de las partes para su consulta.

2) LOS ACTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL:


RESOLUCIONES JUDICIALES. CLASES Y REQUISITOS. LOS
ACTOS DEL SECRETARIO: DEBERES LEY 25.488

Se trata de aquellos actos procesales emanados del órgano judicial, a partir de los cuales
se lleva adelante la actividad ordenatoria, sea por propia iniciativa (oficiosa) o a pedido de
las partes (a instancia de partes).

1) PROVIDENCIAS SIMPLES
Son providencias simples aquellas resoluciones que propenden simplemente al desarrollo o impulso
del proceso u ordenan actos de mera ejecución. Su característica primordial reside en la
circunstancia de que son dictadas sin sustanciación, es decir sin necesidad de instrucción o discusión
previas. Se trata de resoluciones que el juez puede dictar de oficio o proveyendo a peticiones de las
que no
corresponde conferir traslado a la otra parte.
RAPALLINI: son las resoluciones pensadas por el legislador para cuestiones que no hacen a la causa
del proceso, sino que solo lo impulsan. No requieren traslado. LA MAYORÍA SE NOTIFICAN
POR NOTA. Son ejemplos de estas: la que tiene por interpuesta la demanda, la que ordena
la agregación de un documento
→ Esta clase de resoluciones admite una subdivisión, fundada en el hecho de que causen o no

gravamen irreparable: Una providencia causa gravamen irreparable cuando, una vez consentida,

sus efectos no pueden subsanarse o enmendarse en el curso ulterior del proceso. (declarar la

causa de puro derecho, es decir, que no hay controversia).

116
Las providencias simples son las únicas resoluciones judiciales susceptibles del recurso
de reposición o revocatoria, siendo apelables solamente aquellas que causan gravamen irreparable.
ARTÍCULO 160°: Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación,
al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su
expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del juez o presidente del tribunal.

2) SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Son sentencias interlocutorias las que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas
durante el curso del proceso. Deciden todo conflicto que se suscite durante el desarrollo del juicio y
se dictan previa audiencia de las partes. Sólo son susceptibles del recurso de apelación.
RAPALLINI: son aquellas que se dan cuando dentro del proceso hay un conflicto de intereses y el
juez debe decidir quien tiene razón de forma fundada. Al efectuar esa decisión, a su vez, impone
costas, cuestión que diferencia este acto procesal con el anterior. LA MAYORÍA SE NOTIFICAN
POR CÉDULA. Ejemplos: las que deciden sobre una excepción previa, incidente de nulidad.
ARTÍCULO 161°: Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que
requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados
en el artículo anterior, deberán contener:

1°) Los fundamentos.

2°) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3°) El pronunciamiento sobre costas.

3) SENTENCIA HOMOLOGATORIA
No estamos ante un tipo más de resolución, sino que este acto procesal sólo es una línea para que el
juez utilice según la decisión que va a tomar.
Por ejemplo: las partes llegan a un acuerdo y requieren que el juez LO HOMOLOGUE: si lo hace, lo
hará a través de una providencia simple, y sino lo hace, deberá FUNDAMENTAR, entonces será una
interlocutoria. La sentencia homologatoria solo es la pauta para el juez sobre la estructura que debe
usar.
Art. 162. - Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 305, 308, y 309, se dictarán
en la forma establecida en los artículos 160 o 161, según que, respectivamente, homologuen o no el
desistimiento, la transacción o la conciliación.

4) SENTENCIA DEFINITIVA

117
Es el "modo normal" de poner fin al proceso, a través del cual el juez resuelve, fundamenta e impone
costas. Es la resolución judicial más importante .
ARTÍCULO 163°: Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera
instancia deberá contener:

1°) La mención del lugar y fecha.

2°) El nombre y apellido de las partes.

3°) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4°) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5°) Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y
probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según
la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

6°) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en
el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y
condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos
durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados
oportunamente como hechos nuevos.

7°) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.

8°) El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración


de temeridad o malicia en los términos del artículo 34°, inciso 6).

9°) La firma del juez.

Resuelve la litis en sus aspectos procesales y de fondo. Estructura: 1)Resultandos, 2) Considerandos,


3) Fallo o parte dispositiva.
(principio de congruencia, principio iuria curia novit , verdad jurídica objetiva)
(art. 34 inc. 4, CPCC art. 168 inc 1º y 171 Cpnst. Pcia. Bs As)

118
Por otro lado, además de las resoluciones judiciales que detalla el CPCC, existen "híbridos":
1. PROVIDENCIA CAUTELAR: el juez frente a la solicitud de una de las partes de que dicte una
medida cautelar, rechaza o acepta el pedido, y ello requiere FUNDAMENTACIÓN (entonces no es
una providencia simple), pero no tiene tiene TRASLADO (por lo tanto, tampoco es una sentencia
interlocutoria).
2. DECLARATORIA DE HEREDEROS: el juez declara con ella algo que ya pasó. No
hay un conflicto, no hay bilateralización (por ende, no es una sentencia interlocutoria),
pero el juez toma a su vez una decisión.

Hay casos en los que, desde el punto de vista de su estructura y forma, es una cosa, pero desde su
efecto, es otra. Ejemplo: DEMANDA que el juez rechaza "in limine" (no da siquiera
traslado) ----> la resolución judicial que la rechazó, será una providencia simple pero, a su
vez, estará terminando el proceso, por lo tanto puede decirse que es una sentencia definitiva.
¿Por qué importa esta cuestión? Tiene importancia en materia recursiva extraordinaria, donde, si
termina el proceso, sea cual sea su estructura, es definitiva: "será sentencia definitiva a efectos del
recurso extraordinario, toda aquella resolución judicial que ponga fin al proceso".

3) INCIDENTES: A)CONCEPTO; B)CLASES; C)EFECTOS; D)COSTAS.

Son todas las cuestiones contenciosas que pueden surgir durante el desarrollo del proceso y guarden
algún grado de conexidad con la pretensión o petición que constituye el objeto de aquel. Requieren
una resolución especial, pero que no se hallan sometidas a un procedimiento particular sino a una
sustanciación que el Código ha configurado genéricamente para todos ellos.

RAPALLINI: estructura a partir de la cual se canaliza contienda accesoria pero con efectos sobre el
proceso principal. Habrá un proceso incidente y uno principal, pero uno afecta al otro de manera
directa o tangencial.

CLASES:
Los incidentes pueden clasificarse en:
1. INCIDENTES ESPECÍFICOS: son aquellos a los que la ley les ha dado un trámite especial,
el que puede cubrir todo el desarrollo incidental o cubrir parte de su desarrollo en función de
requisitos o elementos que hacen a su formación, como a su admisión y desarrollo (ej:
cuestiones de competencia por vía inhibitoria, la recusación con causa).

119
2. INCIDENTES GENÉRICOS: son aquellos que se encuentran sujetos a un mismo trámite
que la ley establece sin consideración a la materia sobre la cual versan. Todas las cuestiones
que tuvieren relación con el objeto principal del pleito y no se hallaren sometidas a un
procedimiento especial se tramitarán por las normas establecidas en los arts. 175 a 187 del
Código.

→ Los incidentes son pequeños juicios o accesorios, colaterales al proceso principal y que tienen

efecto o incidencia en el proceso principal.

→ Su tramitación, no depende del proceso.

→ Los roles del proceso principal podrán, en incidentes, invertirse. Por ejemplo: el demandado

inicia un incidente, convirtiéndose así en incidentista, y siendo este contestado por el actor, que

ahora pasó a ser demandado.

¿QUÉ TRAMITA POR INCIDENTE?


- Nulidades de Actos Procesales Art 169/174
- Cuestiones de Competencia Art 7/13
- Recusaciones Art 14/33
- Acumulación de procesos Art 188/194
- Excepciones Art 344/352
- BLSG Art 78/86
- Aplicación genérica de la norma incidental Art 175/187

TRÁMITE: (íter procesal)


1. El incidentista presenta el incidente (art. 175, 177, 178) 3. La otra parte, al contestar, deberá
ofrecer prueba, que puede dar lugar a audiencia
(art. 180, 181)
4. El juez resolverá a través de una sentencia interlocutoria (art. 185, 186).

ARTÍCULO 175°: PRINCIPIO GENERAL. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto
principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada
en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo.

ARTÍCULO 176°: SUSPENSIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL. Los incidentes no suspenderán


la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo
resolviere el juez cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La
resolución será irrecurrible.

120
ARTÍCULO 177°: FORMACIÓN DEL INCIDENTE. El incidente se formará con el escrito en que
se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que
indicaren las partes, señalando las fojas respectivas cuya confrontación hará el secretario o el oficial
primero.

ARTÍCULO 178°: REQUISITOS. El que planteare el incidente deberá fundarlo clara y


concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intentare valerse.

ARTÍCULO 179°: RECHAZO “IN LIMINE”. Si el incidente promovido fuese manifiestamente


improcedente, el juez deberá rechazarlos sin más trámite. La resolución será apelable en efecto
devolutivo.

ARTÍCULO 180°: TRASLADO Y CONTESTACIÓN. Si el juez resolviere admitir el incidente,


dará traslado por 5 días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba.

El traslado se notificará personalmente o por cédula dentro de tercero día de dictada la providencia
que lo ordenare.

ARTÍCULO 181°: RECEPCIÓN DE LA PRUEBA. Si hubiere de producirse prueba que requiriese


audiencia, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de 10 días; citará a los testigos que
las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el
diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su
agregación antes de la audiencia sólo será tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el
incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.

ARTÍCULO 185°: RESOLUCIÓN. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las


partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el Juez, sin
más trámite dictará resolución.

ARTÍCULO 186°: TRAMITACIÓN CONJUNTA. Todos los incidentes que por su naturaleza
pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien
los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación
conjunta. Se desestimarán sin más trámite los que se entablaren con posterioridad.

Importante recordar el artículo 69 del CPCC, establece en relación a los incidentes, que quien
promueve uno no podrá iniciar otro hasta que no haya pagado las costas del primero, si es que
perdió. Deberá, para que su nuevo incidente sea procedente, cumplir con ese requisito de
admisibilidad previo.

121
4) NULIDADES ESPECIALES: A)CONCEPTO; B)PRESUPUESTOS:
ESPECIFICIDAD, CONVALIDACIÓN, TRASCENDENCIA,
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN; C)EFECTOS:
D)INEXISTENCIA JURÍDICA PROCESAL.

¿CÓMO LLEGAMOS ACA?


La actividad de los jueces y de las partes puede originar irregularidades, defectos y vicios. Las
FORMAS PROCESALES comprenden las condiciones de tiempo, lugar, modo y medios de
expresión a los que deben sujetarse las actividades desplegadas durante el proceso.
POR QUÉ? porque no hay acto procesal sin forma externa observando también un orden
predeterminado dentro del proceso.
La INOBSERVANCIA puede configurar la siguiente gradación:
a) MERA IRREGULARIDAD: el acto conserva su esencia no obstante la falta de alguno de
sus elementos, es decir, será imperfecto pero plenamente capaz.
b) NULIDAD DEL ACTO: acto nulo es aquel que por ausencia de alguno de los requisitos
legales queda privado de sus efectos normales.
Se da cuando un acto contiene un vicio estructural esencial, o cuando en su producción no se
hubiera observado el orden lógico de realización dentro del proceso.
c) INEXISTENCIA: Importa un NO acto. El elemento constitutivo esencial que le falta es de
tal entidad que el acto mismo no puede concebirse sin él.
Se ataca por vía de incidente de inexistencia
ej. art 48; firma apócrifa.

ENTONCES.
NULIDAD no es lo mismo que INEXISTENCIA:
Los actos nulos son susceptibles de subsanación, a diferencia de los inexistentes, que no
pueden subsanarse porque se considera que nunca existieron.

Mientras la sentencia afectada de nulidad es susceptible de convalidarse al tener lugar la


preclusión o renuncia de las impugnaciones que caben contra ella, la sentencia inexistente
carece de toda posibilidad de pasar en autoridad de cosa juzgada, y si fuere necesario,
puede ser objeto de impugnación sin límite temporal alguno, incluso mediante el ejercicio
de una simple pretensión declarativa de la inexistencia.

La NULIDAD PROCESAL es la privación de efectos imputada a los actos del proceso que
adolecen

122
de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello carecen de aptitud para cumplir el
fin al que se hallen destinados. Esta definición se refiere tanto a los actos procesales como
a los demás elementos que componen al proceso, como el tribunal y las partes (competencia
y capacidad).

Su declaración constituye un remedio excepcional al que debe recurrirse solamente cuando el vicio
no puede subsanarse sino sólo con el acogimiento de la sanción.

PREVENCIÓN Y SUBSANACIÓN
ARTÍCULO 34°: Deberes. Son deberes de los jueces:
5°) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este
Código: B ) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que
adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar nulidades.

PRESUPUESTOS:
Son presupuestos a que se halla condicionada la declaración de nulidad:
→ 1o) Existencia de un vicio en alguno de los elementos del acto procesal;

→ 2o) Demostración de interés jurídico en la invalidación del acto, y de que la nulidad no


sea imputable a quien pide su declaración;
→ 3o) Falta de convalidación del acto viciado.
Estos presupuestos se enuncian a través de 5 PRINCIPIOS que constituyen también condiciones de
admisibilidad para la procedencia de la declaración de nulidad.

¿CUALES SON LOS 5 PRINCIPIOS?


1. Especificidad
2. Conservación
3. Trascendencia
4. Protección
5. Convalidación.

ARTÍCULO 169°: Trascendencia de la nulidad.


Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley
no prevé expresamente esa sanción.

123
PPIO ESPECIFICIDAD

Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto


carezca de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad.

PPIO CONSERVACIÓN

No se podrá declarar la nulidad, aún en los casos


mencionados en los párrafos precedentes, si el acto,
no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a
que estaba destinado.

PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD:
Significa que no hay nulidad si la ley no prevé expresamente esa sanción. La invalidez de un acto
debe juzgarse atendiendo a la finalidad que en cada caso debe satisfacer el acto, de tal manera que la
declaración de nulidad no procede cuando aun siendo defectuoso el acto ha logrado cumplir su
objetivo. “ Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.
La nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de
su finalidad, es decir, que no se podrá declarar la nulidad si el acto, no obstante, su irregularidad,
ha logrado la finalidad a que estaba destinado.”
La finalidad de todo acto procesal es la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de
defensa, de modo que, no puede haber declaración de nulidad cuando el acto impugnado, pese a su
irregularidad, y existiendo o no expresa sanción de esta en la ley, no ha afectado el mencionado
derecho.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN:
Por este principio se debe interpretar el acto prefiriendo su validez, en caso de duda. De aquí se
extraen dos consecuencias: el acto procesal es válido, aún siendo irregular, o defectuoso, si ha
logrado su fin; en caso de duda sobre la configuración de un vicio procesal corresponde declarar la
validez del acto ya que la nulidad debe ser un remedio excepcional y último.
En virtud del “Principio de instrumentalidad de las formas”, la posible invalidez de los actos del
proceso debe juzgarse atendiendo a la finalidad que en cada caso concreto estén destinados a
satisfacer, de manera tal que la declaración de nulidad no procede cuando, aun siendo defectuoso el
acto ha logrado cumplir su objetivo.

EN RESUMEN

124
La irregularidad puede configurarse de dos maneras:
● Por un lado, porque el acto procesal incumplió alguno de los requisitos legales previendo
expresamente la sanción de nulidad;
● Por el otro, porque el acto carece de un requisito indispensable para que cumpla con su
finalidad.
En ambos casos NO procede la sanción si el aco, aun defectuoso, cumplió con su finalidad.

Es decir, que la invalidez o nulidad de los actos procesales se halla subordinada, no a la simple
inobservancia de la forma, sino a la relación que existe entre el vicio y el fin del acto.

ARTÍCULO 170°: Subsanación. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido
consentido aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración.

Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad


dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto. (ppio de preclusión)

PRINCIPIO CONVALIDACIÓN

Actúa en forma negativa, es decir, es excluyente de la sanción: Aquí la declaración de nulidad no


procede si la parte interesada consintiera expresa o tácitamente el acto defectuoso. Cuando no se
reclama el pronunciamiento de la nulidad dentro de los plazos que la ley fija al efecto, corresponde
presumir que no ocasiona perjuicio, y que la parte ha renunciado a la impugnación, convalidando de
tal manera al acto de que se trate.

Las NULIDADES procesales SON TODAS RELATIVAS por regla…… porque pueden ser
subsanadas mediante la convalidación. Convalidación que se produce al consentir el acto viciado de
manera expresa o tácita.

ARTÍCULO 171°: Inadmisibilidad. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la
invalidez del acto realizado.

PRINCIPIO DE PROTECCIÓN (BF)

125
Es necesario para la procedencia de la nulidad, que quien la solicita no haya ayudado, con su
conducta, a la tipificación del acto irregular. Tampoco puede pedir la declaración de nulidad el
litigante que ha contribuido con su conducta a la producción del vicio. ES DECIR, no puede
ampararse en la nulidad quien ha concurrido a la celebración del acto sabiendo el vicio que la
invalidaba, regla que se afirma en el principio de que a nadie le está permitido alegar su propia
torpeza. Por lo tanto, no puede impugnar la validez de los actos procesales la parte que ha originado
el vicio, omitiendo diligencias o trámites instituidos en su propio interés.

ARTÍCULO 172°: Extensión. La nulidad se declarará a petición de parte, quien, al promover el


incidente, deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración.
Los jueces podrán declararla de oficio siempre que el vicio no se hallare consentido; lo harán, sin
sustanciación cuando aquél fuere manifiesto.

PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA

No hay nulidad sin perjuicio. Para declarar la nulidad de un acto es necesario que, además de la
irregularidad del acto, aquel deba haber causado un perjuicio concreto. Por ello se impone al
impugnante, la carga de expresar, al promover el respectivo incidente, el perjuicio sufrido y el
interés que procura subsanar con la declaración de nulidad.
Quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en
obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer.
Se trata de la existencia de una irregularidad grave y trascendente, por violación de normas
esenciales y solemnidades prescriptas por ley en resguardo del derecho constitucionalmente
reconocido de defensa en juicio; se produce una indefensión que configura la nulidad.
Si la nulidad fuere manifiesta no se requerirá sustanciación.
Es menester que toda articulación nulitiva motivada por un presunto vicio o irregularidad contenga
en términos concretos la alegación y demostración de que los mismos produjeron un perjuicio cierto
e irreparable y, mencionar en su caso, las defensas que no pudo oponer, pues en caso contrario
desaparece el interés jurídico.
ENTONCES, dos son las formas para declarar la nulidad:
1. A pedido de parte: expresando el perjuicio y el interés que procura subsanar con su petición.
2. De oficio, en resguardo del derecho de defensa, cuando la irregularidad resulta
verdaderamente manifiesta y en pos del principio de celeridad, el juez se encuentra
habilitado para declarar la nulidad oficiosamente mediante una providencia simple, sin oír a
la contraria.

EFECTOS

126
ARTÍCULO 174°: Efectos. La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los
sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afectará a las
demás partes que sean independientes de aquella.

(RELACIÓN CON LA DOCTRINA DEL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO).

¿QUÉ ES LO QUE SE ANULA? Todo aquello que tenga relación directa con el vicio que acarrea
la nulidad. Cuando en una resolución judicial hay varias cuestiones resolviéndose, no se
anula entera sino la parte relacionada al vicio.
Cuando la nulidad se decreta por omisión de alguna etapa esencial del procedimiento, caen también
los actos posteriores, no por mediar un nexo causal sino porque esa omisión era esencial, no
susceptible dentro del proceso y sus consecuencias quedan sin apoyo fundante.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Excluida la facultad judicial para decretar nulidades oficiosamente, queda reservada a las partes
distintos medios de impugnación de acuerdo a cada etapa.
1. INCIDENTE DE NULIDAD (antes de una sentencia)
Opera frente a omisiones o defectos del procedimiento en sí, ataca errores “in procedendo”
(omisiones o irregularidades) que precedieron al dictado de la sentencia, quedando excluido
de su ámbito los defectos de forma de las resoluciones judiciales.
Es el conducto típico o vía adecuada para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto
procesal irregular durante la instancia.
Debe promoverse dentro del plazo de 5 días contados desde que el interesado tuvo
conocimiento del acto viciado. Se sustancian y deciden en la instancia en que se produjeron.
El juez debe prescindir de esos trámites, declarando sin sustanciación cuando el vicio resulte
manifiesto.
La excepción de nulidad se halla contemplada entre las excepciones admisibles en el juicio
ejecutivo.

2. RECURSO ORDINARIO DE NULIDAD (sentencia 1ra instancia) “error in iudicando”


Ha perdido independencia formal al quedar absorbido por la apelación.
ARTÍCULO 253°: Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos
de la sentencia.

A TENER EN CUENTA EN LOS PUNTOS 1 Y 2: El ordenamiento procesal diferencia por un


lado, la vía INCIDENTAL para la DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS

127
PROCESALES (Art 169 a 174) y, por otro lado, incorpora expresamente la APELACIÓN, para el
tratamiento de NULIDAD POR DEFECTOS DE LA SENTENCIA (Art 253).
Va de suyo entonces, que cualquier acierto o error de que adolezcan las resoluciones, no pueden ser
materia de incidentes de nulidad sino de los recursos que se autoricen.
Es decir que mientras la finalidad del recurso de apelación es lograr la revocación de un
pronunciamiento que se estima injusto por errores en la aplicación de las normas jurídicas o de la
apreciación de los hechos, y en su caso, el recurso de nulidad para superar los vicios procesales que
pudieran afectar a la resolución en sí misma, al haber sido dictada sin guardar las formas y
solemnidades prescriptas por ley, el objeto de la promoción del incidente de nulidad es obtener tal
declaración respecto de cualquier acto procesal realizado durante el curso de la instancia con
anterioridad al dictado de la pertinente resolución.

3. REPOSICIÓN
Para impugnar una providencia simple cause o no gravamen irreparable

4. RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD (sentencia 2da instancia)


Procede cuando las sentencias definitivas de las Cámaras de Ap. o Tr colegiados de
instancia única, hayan sido dictadas por errores de procedimiento. (Art 296).

5. EXCEPCIÓN DE NULIDAD
Para impugnar los vicios de actividades producidas en procesos de ejecución. (Art 543).

6. ACCIÓN DE NULIDAD
El Código no admite la acción de nulidad como vía autónoma tendiente a obtener la
declaración de nulidad total o parcial de un proceso.

REGISTRO DE DOMICILIOS ELECTRÓNICOS

128
Con el objetivo de favorecer el progreso de los procesos a través de medios tecnológicos y
consolidar el expediente digital, a través del Acuerdo Nº 3989 y modificatorios la SCBA dispuso
crear el 'Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires'.
Por Res. SC Nº1472/20, aprobó su Reglamento. El RDE, a su vez, fue refrendado por Ley Nº
15.230.

¿QUÉ ES UN DOMICILIO ELECTRÓNICO?


Los domicilios electrónicos son espacios de almacenamiento para cada usuario en una base de datos,
que permite la utilización del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Suprema
Corte de Justicia, con un formato abierto y apropiado para el soporte de documentos electrónicos, y
contando con propiedades de autenticación, integridad, trazabilidad y auditoria a través del referido
sistema (art. 1, Reglamento).

¿QUÉ ES EL REGISTRO DE DOMICILIOS ELECTRÓNICOS?


El Acuerdo Nº 3989 (y su modif. Acuerdo Nº 4000, t.o. según Resolución de Presidencia SPL Nº
74/20, y reglamentado por Resolución de Corte Nº 1472/20) de la Suprema Corte de Justicia, creó el
'Registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires', donde se
inscribirán los domicilios a los que deberán cursarse las comunicaciones y notificaciones que se
realicen a través de medios electrónicos, en los procesos judiciales que tramiten en el ámbito del
Poder Judicial de la Provincia (arts. 1 y 2, Ac. Nº 3989 cit.).

¿ES NECESARIO QUE EL TITULAR DEL DOMICILIO ELECTRÓNICO CUENTE CON


CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PARA AUTENTICARSE Y ACCEDER AL MISMO EN
EL SISTEMA DE PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS?
El titular del domicilio electrónico podrá autenticarse y acceder al domicilio electrónico en el
Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas con o sin certificado de firma digital en el
marco de la Ley Nº 25.506. En el primer caso, aquél podrá verificar las notificaciones recibidas y el
estado de las presentaciones realizadas, así como firmar y enviar notificaciones y presentaciones
electrónicas. En caso de no contar con el referido certificado, no podrá firmar ni enviar
presentaciones (art. 14, Reglamento).

¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE DOMICILIOS ELECTRÓNICOS?

129
Los artículos 2º, 3º y 7º del referido Acuerdo enuncian quienes son los sujetos que deben inscribirse
en el Registro.
Las personas jurídicas y organismos que hubieran suscripto con la Suprema Corte de Justicia
convenios de colaboración tecnológica o actas de aceptación para el uso del Sistema de
Presentaciones y Notificaciones Electrónicas.
2) Asimismo, las personas jurídicas y organismos comprendidos en el listado del artículo 3º:
a) El Fiscal de Estado, a los fines previstos en los artículos 27 y 28 del Decreto Ley 7543/69 con sus
reformas.
b) El Asesor General de Gobierno.
c) Los órganos o entidades descentralizadas de la provincia de cualquier especie cuya
representación en juicio no estuviere a cargo del Fiscal de Estado o de la Asesoría General de
Gobierno.
d) Los municipios de la provincia y sus entidades descentralizadas de cualquier especie.
e) Los bancos y las demás entidades financieras (esto es, los sujetos alcanzados por la ley 21.526 de
Entidades Financieras, sus normas reglamentarias y todas aquellas demás empresas cuya actividad se
encuentre regulada por el BCRA, cfr. art. 5, Reglamento).
f) Las compañías de seguros.
g) Las aseguradoras de riesgos del trabajo.
h) Las prestatarias de servicios públicos y las concesionarias de obras públicas.
i) Las personas públicas no estatales de la provincia.
j) Los establecimientos regulados en el régimen establecido en la Ley 12.573 y sus reformas.
k) La Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Buenos Aires.
l) Los prestadores de servicios de salud bajo los regímenes de las leyes 23.660, 26.682 y
concordantes.
3) Los órganos o entidades descentralizadas de cualquier especie del Estado Nacional al sólo efecto
de recibir las comunicaciones de 'oficios'.
4) Finalmente, los sujetos (personas humanas o jurídicas) que intervengan en las mediaciones
previas obligatorias regladas por la Ley 13.951 y sus modificatorias (art. 7º).
Cualquier persona jurídica o humana no alcanzada por el deber que impone el Acuerdo podrá
inscribirse voluntariamente en el Registro (art. 8º).

¿PARA QUÉ SERÁN UTILIZADOS LOS DOMICILIOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO?


Estos domicilios electrónicos serán utilizados para realizar las comunicaciones y notificaciones que
deban practicarse en cualquier proceso, entre otros casos:

1. para la notificación del traslado de la demanda,

130
2. la intimación de pago (entendida en relación a los procesos ejecutivos y de apremio, cfr. art.
3, Reglamento),
3. la citación como tercero,
4. las diligencias preliminares,
5. las cautelares anticipadas,
6. en su caso la sentencia definitiva o equiparable a tal,
7. así como, en general, en todos aquellos casos en los que de acuerdo a la legislación vigente
deban realizarse en el domicilio real.
8. Asimismo, se emplearán para el diligenciamiento de oficios

¿EN QUÉ MOMENTO DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO LOS


SUJETOS OBLIGADOS?
El Acuerdo establece el deber de inscribir el domicilio electrónico en el Registro entre el 15 de
febrero y el 31 de marzo ambos de 2021 (art. 14).

¿CÓMO SE EFECTUARÁ LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO?


La inscripción se realizará a través de un formulario electrónico que instrumentará y publicará la
Suprema Corte de Justicia en el subsitio web habilitado al efecto (arts. 14, Ac. 3989 y 8,
Reglamento).

¿CUÁNDO QUEDARÁN HABILITADOS LOS DOMICILIOS ELECTRÓNICOS INSCRIPTOS


EN EL RDE?
Las comunicaciones y notificaciones contempladas se practicarán en los domicilios electrónicos
inscriptos en el Registro a partir del 1 de abril de 2021, a menos que al inscribirse se solicitare en el
acto de la inscripción anticipar la utilización del domicilio inscripto. En tal caso, éste quedará
expedito para su uso a partir del día 1 de marzo de 2021 o del día siguiente al de la inscripción (o, en
su caso, de creación del domicilio electrónico respectivo) en dichos términos, si ella fuere posterior a
la fecha señalada (art. 14).
En el caso particular del sujeto que deba inscribirse con motivo de su intervención en una mediación
previa obligatoria, la inscripción deberá realizarse: a) en el caso del reclamante, al tiempo de
formalizar su pretensión; b) tratándose del requerido y, en su caso, de terceros, dentro de los cinco
(5) días posteriores a su respectiva primera presentación (art. 7).

¿SE PUEDE CAMBIAR EL DOMICILIO INSCRIPTO EN EL REGISTRO?


Las personas jurídicas y organismos mencionados en los artículos 2º y 3º del Acuerdo Nº 3989
podrán cambiar el domicilio inscripto en el Registro en cualquier momento, y ese cambio tendrá
efectos a partir del día siguiente al de la inscripción del nuevo domicilio en el Registro, sin perjuicio

131
de la validez de las comunicaciones anteriores que se hayan dirigido, hasta ese momento, al
domicilio electrónico cuya baja se solicitó (art. 2, Acuerdo Nº 3989 y 13, Reglamento).
Por otra parte, el domicilio electrónico inscripto en el Registro se utilizará en cada proceso judicial,
hasta tanto el sujeto interesado constituya en esos procesos un nuevo domicilio electrónico, el que
prevalecerá (art. 1º, último párrafo).

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE APAREJADA LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL


REGISTRO?
Se considerarán como consecuencia, inscriptos 'por defecto', los siguientes domicilios:
1) Respecto de las personas jurídicas y organismos que hubieran suscripto con la Suprema Corte de
Justicia convenios de colaboración tecnológica o actas de aceptación para el uso del Sistema de
Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, se inscribirá por defecto el domicilio electrónico que
hubieran consignado en el marco de tales convenios o actas.
2) Respecto de las personas y organismos que no hubieran suscripto esos convenios o actas, se
considerarán inscriptos por defecto, hasta tanto se proceda a la efectiva inscripción en el Registro,
los domicilios electrónicos que hubiesen constituido sus letrados ante la justicia de la provincia,
correspondientes a las últimas dos (2) actuaciones procesales, por departamento judicial.
3) En el caso de las personas humanas o jurídicas en relación a su intervención en una mediación
previa obligatoria, se tendrán por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieran
asistido, a los fines de dirigir las notificaciones posteriores en sede judicial (art. 7).

¿CÓMO PUEDE CONSULTARSE EL CONTENIDO DEL REGISTRO?


Los domicilios electrónicos inscriptos en el Registro tendrán carácter público de consulta libre y
gratuita en el Subsitio Web de la Suprema Corte de Justicia (art. 13, Acuerdo Nº 3989 y 17,
Reglamento).

132
BOLILLA 5
TIPOS DE PROCESO DE CONOCIMIENTO
OBJETO DEL PROCESO

1) TIPOS DE PROCESO DE CONOCIMIENTO: A)PROCESO ORDINARIO;


B)PROCESO PLENARIO ABREVIADO; C)PROCESO SUMARÍSIMO: a)
ÁMBITO, b) ESTRUCTURA, c) EFECTOS. DIFERENCIAS. LAS
MODIFICACIONES INCORPORADAS POR LA LEY 25.488

Las partes llevan a conocimiento del juez un conflicto para que este declare una certeza a través de
una sana crítica y su labor intelectual. El magistrado conocerá la causa, pero no llegará por si a una
verdad absoluta: deberá analizar los hechos controvertidos que las partes lleven el proceso, y sobre la
cuales ofrecerán prueba.

El PROCESO DE CONOCIMIENTO es aquel que tiene como objeto una pretensión tendiente a que
el órgano judicial, dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos
planteados y discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes.

El efecto de los pronunciamientos que recaen en esta clase de procesos consiste en una declaración de
certeza acerca de la existencia o inexistencia de derecho reclamado por el actor, declaración que
requiere por parte del órgano decisor, una actividad cognoscitiva valorando los elementos de juicio
que las partes incorporan al proceso mediante sus alegaciones y pruebas.

Requiere un contradictorio para que se resuelva una pretensión. Hace cosa juzgada material (se
resuelve y no vuelve a discutirse en el mismo ni en otro proceso).

La ley 25.488 modifica el CPN eliminando el proceso sumario. El CPCCPB NO trasladó esa
modificación.

ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO

1. PROCESO ORDINARIO ART 319


2. PROCESO SUMARIO ART 320 + 484
3. PROCESO SUMARÍSIMO ART 321 + 496

Todos cuentas con 3 etapas

133
1. Introductiva.
2. Probatoria
3. Decisoria

¿CÓMO SE DETERMINA EL TIPO DE PROCESO?

● POR IMPOSICIÓN LEGAL – art. 319, 320, 321 CPCCBA

● POR DETERMINACIÓN JUDICIAL INAPELABLE (C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª,
10/8/2000, "Agostino, Oscar y otra c. Municipalidad de Tandil y otra s/daños y perjuicios -
queja")

-tercerías (art 101)

-acumulación de procesos (art. 188 Últ. Par. cpcc).

- acción meramente declarativa (art 322 cpcc).

-liquidación en casos especiales (art 514 cpcc).

PROCESO ORDINARIO (O PLENARIO MAYOR)

El proceso ordinario consta, fundamentalmente, de tres etapas: introductoria (o de


planteamiento),probatoria y decisoria.

Art. 319. - Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán
ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de
proceso aplicable.

PROCESO SUMARIO (O PLENARIO MENOR)

- Por el caso

- Por el monto

- Por la ley (acción de deslinde, acción posesoria, desalojo de inmuebles rurales)

ARTÍCULO 320°: Juicio Sumario. Tramitarán por juicio sumario:

1°) (Texto según Ley 14365) Los procesos de conocimiento hasta la suma de un valor
equivalente de cuatro mil quinientos (4500) Jus exceptuados aquéllos de competencia de la
Justicia de Paz, que se regirán por la Ley respectiva.

134
2°) Cualquiera sea su monto, las controversias que versen sobre:

a) Pago por consignación.

b) División de Condominio.

c) Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se


promovieran por aplicación de la ley de propiedad horizontal, salvo que las leyes especiales
establecieren otra clase de procedimiento.

d) Cobro de crédito por alquileres de bienes muebles.

e) Cobro de medianería.

f) Obligación de otorgar escritura pública y resolución de contrato de compraventa de


inmuebles.

g) Cuestiones relacionadas con restricciones y límites del dominio o sobre condominio de muros
y cercos, y en particular, las que susciten con motivo de la vecindad urbana o rural.

h) Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores, o de dar cosas muebles ciertas y
determinadas.

i) Suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y remoción de tutores y curadores.

j) Pedido de fijación del plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiere señalado


en el acto constitutivo, o si se hubiese autorizado al deudor para satisfacerla cuando pudiere o
tuviese medios para hacerlo, siempre que no se tratase de título ejecutivo.

k) Daños y perjuicios derivados de delitos y cuasi delitos y de incumplimiento del contrato de


transporte.

l) Cancelación de hipoteca o prenda.

ll) Restitución de cosa dada en comodato.

m) (Incorporado por Ley 11.205) Cuestiones relacionadas con la tenencia de menores.

3°) Los demás casos que la ley establece..

PROCESO SUMARÍSIMO.

135
Es un proceso URGENTE, todos los plazos son de 2 días. A pesar de ello, en ciertos casos el juez
puede considerar que ese breve plazo NO conviene a alguna de las partes y extenderlo (por ejemplo,
cuando al consumidor no le bastan 2 días para producir prueba).

ARTÍCULO 321°: Proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo


496°:

1°) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o
inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún
derecho o garantía explícita o implícitamente reconocida por la Constitución Nacional o de esta
Provincia, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación
inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por
alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes.

2°) En los demás casos previstos por este Código u otra Ley.

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite del juicio
sumario o sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde. La resolución no
será recurrible.

PROCESO DE CONOCIMIENTO Y SUS ETAPAS

SIMILITUDES: Hacen cosa juzgada material

DIFERENCIAS.

136
ORDINARIO SUMARIO SUMARISIMO

PLAZO PARA CONTESTAR 15 días 10 días. 5 días


DE.
El demandado podrá No se permite
oponerse, allanarse o Puede reconvenir y contrademandar ni
reconvenir oponer excepciones reconvenir.
(siempre que sea
conexa).

PLAZOS DE TRASLADO EN 5 días (art 150) 5 días (art 495 remite a 2 días.
GENERAL
150)

PRUEBA Hay alegatos. No hay alegatos. No hay alegatos

No hay plazo determinado. El juez fijará el plazo y La audiencia de


Por el art 365 no podrá ser rige lo dispuesto en el prueba deberá fijarse
mayor de 40 días (no ocurre
art 429. dentro de los 10 días
en la práctica). Cuando se
fija se deberá llevar a cabo en de contestada la
10 días. Con la contestación de demanda o de
demanda se acompaña vencido el plazo
En la contestación de toda la prueba (ppio de
demanda se acompaña la preclusión) Con la contestación
prueba documental y la de demanda se
prueba restante se puede
acompaña toda la
ofrecer trabada la litis.
prueba (ppio de
preclusión)

TESTIGOS Hasta 12 (art 428) Hasta 5 (art 489) Hasta 5 (art 489)

Comienza con el
ETAPA DECISORIA llamamiento de autos para 30 o 50 días para dictar 10 o 15 días para
sentencia. Queda cerrada sentencia. dictar sentencia.
toda discusión.
40 o 60 días para dictar
sentencia.

PLAZOS PARA 5 días y se funda en 10 5 días y se funda en 10 2 días. Sólo procede


INTERPONER RECURSOS
contra sentencia
definitiva y las
providencias que
decreten o denieguen
medidas cautelares.

137
ARTICULADO PROCESO ORDINARIO ART 330 A 483

PROBATORIA

La etapa probatoria sólo tiene lugar cuando "se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales
no hubiese conformidad entre las partes" (art. 358), y previa celebración de una audiencia en la cual,
luego de intentar una conciliación y de resolver las alegaciones de las partes acerca de la oposición
que cualquiera de ellas hubiese formulado a la apertura a prueba, el juez debe fijar los hechos sobre
los cuales aquélla versará, reabrirá la prueba confesoria y proveerá a las restantes que considere
admisibles, ya ofrecidas por las partes en los escritos de demanda, reconvención y contestación de
ambas, fijando un plazo máximo de cuarenta días a fin de que dichas pruebas se produzcan (arts. 360
y 367).

En cuanto a las pruebas admisibles, el CPCC reglamenta la documental (arts. 385 a 393), la de
informes (arts. 394 a 401), la de confesión (judicial y extrajudicial) (arts. 402 a 423), la de testigos
(arts. 424 a 456), la de peritos (arts.457 a 476) y la de reconocimiento judicial (arts. 477/478). Una
vez vencido el plazo de prueba y agregada la producida, las partes pueden presentar un alegato sobre
su mérito (art. 482) y, luego de presentados éstos o vencido el plazo para hacerlo, el secretario, sin
petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregará los que se hubiesen presentado y el juez,
acto continuo, llamará autos para sentencia (art. 483).

Etapa probatoria en el Proceso Ordinario

Se da cuando hubiere hechos en los que no hay conformidad entre las partes. Vencido el plazo de
prueba, las partes pueden presentar un alegato sobre su mérito, y luego de esto el juez agregara las que
se hubiesen presentado y llamara a autos para sentencia. De no mediar hechos controvertidos, el juez
debe declarar que la cuestión es de puro derecho, con lo cual el pleito queda concluido.

¿Qué pruebas se producen? Las que se obtienen a través de oficio.

1. Documental
2. Informativa
3. Pericial

¿Quiénes? Ofrecen las partes, y las concede el juez

¿Cuándo? Se ofrece en la demanda y contestación, luego sucede la conciliación, y si no llegan a un


acuerdo, quedan entonces fijados los hechos controvertidos.

138
Recién en ese momento se produce, por parte del juez, la apertura a prueba (para ello, debe haber
fracasado la mediación).

Una vez producida la prueba y certificada (es decir, se asienta que hizo respecto a la prueba cada
parte), el juez se encuentra en condiciones para producir el LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA LA
SENTENCIA (recurrible por las partes). Ello significa que el expediente esta listo para resolverse y
se cierra toda posibilidad de discusión.

De todas formas, el juez se reserva la facultad del art 36: MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER. Ello
implica que tiene facultades para PRODUCIR PRUEBA DE OFICIO.

EJEMPLO: hay llamamiento de autos para sentencia firme, pero en el caso hay un menor y nunca se
pidió intervención de un asesor de menores. El juez puede entonces pedirla al juzgado de familia.

DECISORIO

Queda cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo
las que el juez dispusiera de acuerdo con la facultad instructoria que le acuerda el art. 36, inc. 2o, las
que deberán ordenarse en un solo acto. El juez debe dictar sentencia dentro del plazo de cuarenta días
contado desde que quede firme el llamamiento de autos para sentencia (art. 34, inc. 3o, subinc. b]).

Contra la sentencia definitiva proceden los recursos de aclaratoria ante el propio juez que la dictó (art.
166, inc. 2o: dentro del 3er dia) y los de apelación y nulidad ante las cámaras de apelaciones (arts. 242
y 253). En segunda instancia se desarrolla un procedimiento que consta de una etapa introductoria o
de planteamiento, en la cual se presenta la expresión de agravios y su contestación (arts. 254 y 256),
y de una etapa decisoria que comienza con el llamamiento de autos (art. 263) y concluye con el
pronunciamiento de la sentencia. Entre ambas etapas, sin embargo, puede intercalarse un período
probatorio (art. 255, incs. 2o, 3o, 4oy 5o).

En algunos casos las sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones son susceptibles del recurso
extraordinario que prevé el art. 14 de la ley 48 (arts. 299 a 303), del ordinario de apelación contemplado
en el art. 24, inc. 6o, a) del decreto-ley 1285/58 (arts. 254 y 255), y del de inaplicabilidad de ley (arts.
278 a 295).

Corresponde finalmente añadir que, en la hipótesis de no mediar hechos controvertidos debe el juez,
en la mencionada audiencia, declarar que la cuestión es de puro derecho, con lo cual el pleito quedará
concluido para definitiva.

139
PROCESO SUMARIO ART 484 A 495

INTRODUCTORIA

El plazo para contestar la demanda es de diez días (art. 484); toda la prueba debe ofrecerse en los
escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas y las excepciones previas deben oponerse
juntamente con la contestación de la demanda (art. 486).

PROBATORIA

Corresponde al juez la fijación del plazo respectivo, transcurrido el cual, conforme a algunos códigos,
las partes pueden alegar sobre la prueba (art. 487).

PROCESO SUMARÍSIMO ART 496

2. ACCIÓN, PRETENSIÓN Y DEMANDA. A) CLASIFICACIÓN: A) EN


RAZÓN DE LA FUNCIÓN: CONOCIMIENTO, EJECUCIÓN,
CAUTELARES; B) EN ATENCIÓN A LOS EFECTOS: CONSTITUTIVA,
DECLARATIVA, CONDENA. B) IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES O
PRETENSIONES, PRINCIPIO DISPOSITIVO. TEORÍA DE LA
INDIVIDUALIZACIÓN, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CASO
“CASERTA NIEVAS” (SCBA)

o ACCIÓN

Se trata del poder jurídico que tienen todos los sujetos de derecho a acudir a los órganos
jurisdiccionales para reclamar una pretensión (contenido de la acción). Su fin es la realización de la
garantía de justicia. A través de la acción, una persona autoinvoca un derecho. es el PODER para hacer
valer una pretensión en concreto.

o PRETENSIÓN

Es lo que se busca con la acción, su contenido. La pretensión inmediata es la tutela del derecho y el
reclamo de los daños, y la medida es, por ejemplo, el dinero.

140
o DEMANDA

Es la estructura procesal para la pretensión,de ahí su carácter de instrumental.

Se puede definir primeramente, como el acto procesal mediante el cual el justiciable introduce ante el
órgano jurisdiccional una pretensión concreta de actividad; es decir, cuando una persona distinta del
órgano judicial se presenta con motivo de la iniciación y el ulterior trámite de un proceso.

Demanda y pretensión no son sinónimos: puede haber demanda sin pretensión o demanda con muchas
pretensiones. SIEMPRE hay derecho a demandar, porque es un derecho inherente a la persona.

TIPOS DE PROCESOS:

Aunque el proceso configura jurídicamente un fenómeno único, no siempre se halla legalmente


regulado con las mismas modalidades y características. Ciertas circunstancias, como son la naturaleza
del órgano que en él interviene, la existencia o inexistencia de un conflicto entre partes, la finalidad
que se persigue mediante la pretensión que lo origina, la forma en que se halla estructurado, etcétera,
constituyen variantes que, dentro de aquella unidad conceptual, autorizan a formular distintas
clasificaciones del proceso.

1. SEGÚN LA NATURALEZA DEL ÓRGANO


A) ARBITRAL: algunos lo entienden como procedimiento, no como proceso, porque no hay un
juez, sino un árbitro.

Toda cuestión entre partes, salvo las que estén expresamente excluidas, "podrá ser sometida a
la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuera el
estado de éste", pudiendo tal sujeción ser convenida en el contrato o en un acto posterior (art.
774). Igual principio rige tratándose de amigables componedores (art. 804).

De la norma contenida en el art. 774 se sigue, en primer lugar, que es ajena a los árbitros y a
los amigables componedores toda función procesal voluntaria, pues exige, para la viabilidad
del proceso arbitral, el planteamiento de un conflicto entre partes.

No pueden comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser
objeto de transacción (CPN, art. 775).

Puede ser:

a) Arbitral común (art 774 CPCCBA)

141
b) Amigables componedores (Art 804 CPCCBA) “Objeto. Clases de arbitraje.
Podrán someterse a las decisión de arbitradores o amigables componedores, las
cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se hubiese
estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser derecho o de
amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la
controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores”

c) Juicio arbitral (art 811 CPCCBA) “Procedencia. La pericia arbitral procederá en


el caso de articulo 514, y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el
nombre de juicio de árbitros arbitradores, peritos o peritos árbitros, para que
resuelva cuestiones de hecho concretadas expresamente. Los peritos árbitros
deberán tener las condiciones exigidas para los amigables componedores y
especialidad en la materia. Procederán como aquellos, sin que sea necesario el
compromiso. La pericia arbitral tendrá los efectos de la sentencia, siendo
admisible recurso alguno. Para su ejecución, luego de agregada al proceso, se
aplicaran las normas sobre ejecución de sentencia”

B) JUDICIAL: hay que evaluar, si hay o no conflicto:


a) Si NO hay conflicto: será un proceso VOLUNTARIO, en el que las partes piden que
se reconozcan o declaren relaciones jurídicas preexistentes.

En el proceso voluntario los órganos judiciales cumplen la función consistente en


integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas.
Su objeto se halla configurado por una o más peticiones extra contenciosas y sus
sujetos privados se denominan peticionarios o solicitantes.

b) SI hay conflicto: será un proceso CONTENCIOSO: Se denomina contencioso al


proceso que tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u
oposición de intereses suscitados entre dos personas que revisten calidad de partes.
Tiene por objeto una pretensión, siendo indiferente que el demandado se oponga a
ella o que rehuya la discusión o la controversia, ya sea no compareciendo al proceso
(rebeldía) o a través del expreso reconocimiento de los hechos y del derecho
invocados por el actor (allanamiento).

Se puede clasificar

142
● Según su finalidad:

* DE CONOCIMIENTO: se le asigna a la estructura procesal un contexto


histórico (hecho, algo que ya pasó) que estará sujeto a prueba de las
partes. El contenido invariable y primario de los pronunciamientos que
recaen en ese tipo de proceso se halla representado por una declaración
de certeza sobre la existencia o inexistencia del derecho pretendido por
el actor. Cuando a ese contenido se une la integración de una relación
jurídica, o la imposición al demandado de una determinada prestación
(dar, hacer o no hacer) se configuran sentencias denominadas,
respectivamente, determinativas y de condena

* DECLARATIVO: las partes llevan al juez una pretensión tendiente a que


haga cesar una incertidumbre. Es un proceso declarativo de certeza. La
sentencia no es algo susceptible de ejecución, sino que se agota en si
misma.

* DE EJECUCIÓN: el objeto de la pretensión es ejecutivo: tiene por finalidad


hacer efectiva la sanción impuesta por una anterior sentencia de condena
que, como tal, impone al vencido la realización u omisión de un acto,
cuando éste no es voluntariamente realizado u omitido por aquél.

Este tipo de proceso, sin embargo, puede agotar en forma autónoma el


cometido de la función judicial.

No hay conocimiento ni discusión. De todas formas el CPCCBA brinda


algunas defensas a las partes (por ej, oponer excepción de pago)

* CAUTELAR: hay conocimiento, pero se limita a la medida cautelar. Para


que ella se conceda, deberá haber verosimilitud del derecho y peligro en
la demora. Ambas cuestiones deberán acreditarse y por eso el
“consentimiento”, sólo limita a ellas. La negativa de la medida cautelar
no es vinculante con el proceso principal. La característica fundamental
de este tipo de procesos consiste en que carecen de autonomía, pues su
finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que
debe recaer en otro proceso.

● Según la estructura:

* ORDINARIO: será ordinario propiamente dicho

143
* ESPECIAL: la ley indica una tramitación especifica.: Se caracterizan por
la simplificación de sus dimensiones temporales y formales, y, en
consecuencia, por la mayor celeridad con que son susceptibles de
sustanciarse y resolverse. Pueden clasificarse en plenarios rápidos o
abreviados y sumarios.A esta categoría pertenecen los procesos que el
CPCC denominaba sumario y sumarísimo

c) Según la singularidad
● SINGULAR: Los primeros son aquellos cuyo objeto consiste en una o más
pretensiones o peticiones referentes a hechos, cosas o relaciones jurídicas
específicamente determinadas.

● UNIVERSAL: versan sobre la totalidad de un patrimonio, con miras a su


liquidación y distribución. Les es inherente el llamado fuero de atracción, en
cuya virtud los jueces que conocen en ellos tienen competencia con respecto
a los procesos pendientes o que se promuevan contra el caudal común. En
nuestro derecho son procesos universales el sucesorio y el concursal.

d) En atención a los efectos:


● DECLARATIVO: El derecho no nace con la sentencia. Tiene una función
publicitaria, en donde el juez verifica los supuestos de la norma.
● CONSTITUTIVO: El sentenciamiento crea, modifica o extingue una
situación jurídica. Ejemplo: la condición de hijo en la filiación, la concede la
sentencia.
● CONDENA; Por pretensiones accesorias.

144
(EN ESTOS TEMAS SON IMPORTANTES LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVO [implica que
las partes ejercen el señorío total sobre la pretensiòn, pudiendo conciliar o desistir, demandar o
no…impulsando el proceso] , CONGRUENCIA [se trasgrede cuando el juez se expide por más
o por menos de lo que las partes pidieron, o cuando se expide por algo distinto. El juez está
obligado a debatir y decidir únicamente sobre lo que las partes lleva al proceso],
CONCENTRACIÓN Y PRECLUSIÓN)

CASERTA DE NIEVAS, MARGARITA VS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Lugar y fecha: La Plata, 19 de agosto de 1997.

La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, confirmó el fallo de primera
instancia, el cuál hizo lugar a la demanda.

145
La accionada, es decir, la Provincia de Buenos Aires, interpuso un recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley.

La cuestión que la Corte debe resolver tiene que ver con si el recurso es fundado, o no.

La Provincia manifestó su disconformidad respecto a que el Tribunal inferior indemnizó a los


damnificados por el valor íntegro de los bienes, pero sin transferir la propiedad del inmueble al fisco
de Buenos Aires. Con respecto a dicha cuestión, la Corte se declaró sin atribuciones para pronunciarse
al respecto, adhiriéndose al principio procesal de congruencia, dado que al juez de primera instancia
no se le planteó la cuestión en un primer momento.

Así las cosas, la demandada denunció, por vía del recurso, absurdo y violación de los arts. 17, 18 y 31
de la Constitución Nacional.

La Provincia entendía que obligarse a indemnizar a los actores por los daños sufridos de un bien de su
propiedad, con una suma equivalente a su valor total, y sin disponer la pèrdida de la propiedad del
mismo a su favor, era una decisión abusiva y configuraba un enriquecimiento indebido.

La Corte decidió que el recurso no podía prosperar, debido justamente, a que la Provincia no peticionó
expresa ni tácitamente el eventual traspaso del dominio del inmueble a su nombre. Proponía una
pretensión tardía, no formulada al demandar, y el tema no fue objeto del debate procesal.

A su vez, destacó la importancia de respetar el principio de disposición durante el proceso, según el


cuál, son las partes las que tienen que describir los hechos y demarcar los ítems motivo de la acción,
y el tribunal no puede atribuirse ese rol, que corresponde a las partes, lo que significa que el magistrado
no puede suplir las deficiencias de los que ponen en marcha la pretensión. El freno insalvable que
tiene el juez, es la descripción y delimitación que efectúan las partes. Si el magistrado rompe este
principio, entraría en un modelo inquisitorio, e iría en contra de las claras pautas que posee el código
al respecto. La pretensión no puede dejar duda alguna respecto al hecho descrito, y a su contenido,
debiendo ser claro y concreto. Por lo que, si se pretendía el traspaso de la propiedad, el recurrente
debió recurrir a los medios contemplados por la legislación. El eventual traspaso del dominio a su
nombre no fue expresamente impetrado por la demandada, por lo que el recurso se rechazó.

146
SISTEMAS PROCESALES

1. INDIVIDUALIZACIÓN

De acuerdo con la teoría de la individualización, el demandante debe correlacionar los hechos en los
que funda la demanda con las concretas normas jurídicas que, según él, respaldan o acuerdan sus
pretensiones materiales. Como se puede apreciar, para los seguidores de esta teoría no es suficiente la
pura invocación o narración de los hechos, sino que, además de eso, es necesario calificarlos
jurídicamente, o sea, citar las normas jurídicas que sustentan el petitum de la demanda. Como el actor
debe calificar esos hechos a la luz de las normas sustantivas, cualquier modificación en el Derecho
aplicable cambia la causa pretendi, lo cual implica, desde la perspectiva del Juez, que el administrador
de justicia no puede proponer, en su sentencia, una calificación jurídica diversa a la esgrimida por el
actor, sino que deberá sujetarse estrictamente a aquélla en la que se fundamenta la demanda. Caso
contrario, la sentencia sería incongruente, porque el Juez emitiría su veredicto fuera de los límites en
los cuales quedó trabada la litis y afectaría el debido proceso y el derecho de defensa del demandado,
quien se vería sorprendido e inerme ante la variación oficiosa del fundamento o calificación jurídica
que el actor citó en su demanda.

2. SUSTANCIACIÓN

Relación completa de los hechos que sostienen la pretensión.

Art 330 inc 4.

3. EL PROCESO CON PLURALIDAD DE OBJETOS. ACUMULACION


DE ACCIONES Y DE PROCESOS. FUNDAMENTOS Y REQUISITOS

Se trata en este caso, y a diferencia del litisconsorcio donde se da la pluralidad de sujetos, de múltiples
pretensiones en una misma demanda. Por ejemplo: “que me devuelva la casa o que me pague lo que
vale”- “que me devuelva la casa y me indemnice”.

Se da un proceso de PLURALIDAD de OBJETOS en todos los casos en que en el proceso se ejercitan


varias acciones. Es un fenómeno frecuente y puede producirse por diversas causas:

1. Pluralidad de objeto INICIAL: el actor ejercita en la demanda varias acciones, “se produce
la acumulación de acciones”

147
2. Pluralidad de OBJETOS SOBREVENIDO: se produce por conducta de las partes posteriores
a la demanda en virtud de:

a) AMPLIACIÓN de la DEMANDA: el actor, antes que el DEMANDADO conteste


a la demanda, tiene permitido ampliarla, puede ejercitar frente al DEMANDADO
nuevas acciones.

b) RECONVENCIÓN: el DEMANDADO contraataca

c) ACUMULACION de PROCESOS: en ciertos casos dos procesos pendientes que


se tramitan separados pasan a tramitarse conjuntamente.

ACUMULACION DE PROCESOS

ARTÍCULO 188°: Procedencia. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiese sido


admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 88°,
y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos
de cosa juzgada en otro u otros.

Se requerirá además:

1°) Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

2°) Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por
razón de la materia.

3°) Que puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Sin embargo, podrán acumularse 2 ó más procesos de conocimiento, o 2 ó más procesos de ejecución
sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la
circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará el
procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado

ARTÍCULO 87°: Acumulación objetiva de acciones. Antes de la notificación de la demanda el


actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que:

1°) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

2°) Correspondan a la competencia del mismo Juez.

3°) Puedan substanciarse por los mismos trámites

148
BOLILLA 6
PREPARACIÓN DEL PROCESO. DEMANDA Y
TRASLADO DE DEMANDA

PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO:


A)MEDIDAS PRELIMINARES: a)CONCEPTO, b)TRÁMITE:
B)PRODUCCIÓN DE PRUEBA ANTICIPADA: a)NOCIÓN,
b)TRÁMITE.

★ Los procesos pueden iniciarse:


● Diligencias preliminares Art 323
● Demanda Art 330
● Medidas Cautelares. (con un plazo de caducidad de inicio de 10 días)

MEDIDAS PRELIMINARES

Los arts. 323 a 329 CPN enumeran y reglamentan diversas medidas susceptibles de diligenciarse con
carácter previo a la interposición de la demanda. Pueden ser pedidas tanto por el actor como por el
demandado, ya que el art. 323 acuerda este derecho al "que pretenda demandar", o a "quien, con
fundamento, prevea que será demandado".
Son aquellas medidas que el justiciable puede adoptar antes de introducir la instancia o antes de
notificar la demanda y, en general, antes de que exista una demanda, con el objeto de que un proceso
futuro se constituya con el máximo de regularidad y eficacia. Se trata de diligencias que no tienden a
la solución de un conflicto de intereses, sino a la producción material de elementos destinados a ser
aprovechados en un proceso.

CLASIFICACIÓN

1. PREPARATORIAS tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus
alegaciones en la forma más precisa y eficaz. Persiguen, esencialmente, la determinación de la
legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas
circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible o manifiestamente ventajoso

149
desde el punto de vista de la economía procesal.

2. CONSERVATORIAS, en cambio, procuran ante la posibilidad de que desaparezcan


determinados elementos probatorios durante el transcurso del proceso, que estos queden
adquiridos antes de que ese riesgo se produzca, o bien impedir, mediante el secuestro, que la
cosa mueble reivindicada se pierda o deteriore en manos del poseedor.

Se encuentran enumeradas en los incisos del art. 323

ARTÍCULO 323°: Enumeración. El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que


pretenda demandar, o quien, con fundamento, prevea que será demandado:

1°) Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por
escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya
comprobación no pueda entrar en juicio. (Se prescinde entonces de los hechos relacionados con
el fondo del litigio)

La primera medida autoriza al actor a pedir que la persona contra quien se


proponga dirigir la demanda presente declaración jurada, por escrito, sobre algún
hecho relativo a su personalidad. Esta medida se refiere a la legitimación del futuro
demandado (ej: determinar si aquel es propietario del edificio que amenaza ruina o del
animal que causó el daño).

ARTÍCULO 324°: Trámite de la declaración jurada. En el caso del inciso 1) del


artículo anterior, la providencia se notificará por cédula, con entrega del
interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por ciertos
los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que
se produjera una vez iniciado el juicio

2°) Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su
depósito o de la medida precautoria que corresponda.

Se refiere tanto al supuesto de la mera exhibición con el objeto de formular la


demanda con mayor precisión, como al de su secuestro por no haberse exhibido
dentro del plazo fijado por el juez, o a su depósito u otra medida en caso de peligro
de su pérdida o deterioro.
Entonces, esta medida, puede revestir el doble carácter de PREPARATORIA ( cuando
se solicita la mera exhibición de la cosa mueble con el objeto de formular la
demanda con mayor precisión, o cuando se pide su secuestro como consecuencia de

150
no haber exhibido la cosa dentro del plazo fijado por el juez) y CONSERVATORIA
(cuando se solicita su depósito u otra medida precautoria).

ARTÍCULO 325°: Trámite de la exhibición de cosas e instrumentos. La exhibición


o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que
determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no lo tuviere
en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentre o quién los tiene.

3°) Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario,
si no pudiera obtenerlo sin recurrir a la justicia.

Sólo es admisible en testamentos ológrafos o cerrados.

4°) Que, en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos
referentes a la cosa vendida.

A le compra una casa a B, y C le inicia una demanda reivindicatoria. En este caso,


A puede pedirle a B que exhiba los títulos o documentos referentes a la cosa vendida
si se defiende personalmente, o que este último lo defienda, citándolo en evicción,
en cuyo caso el vendedor pedirá a A que exhiba los documentos o títulos de la
compra, a fin de defender el derecho transmitido

5°) Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o
comunidad, los presente o exhiba.

Exhibición de documentos comunes: ya que pertenecen a todos los que tengan un


interés en la sociedad, y un socio no puede privarlos a los demás de ello.

6°) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija
conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué
título la tiene.

Declaración sobre el título en cuya virtud se ocupa la cosa objeto del juicio – Con
esta diligencia se solicita que la persona demandada por reivindicación u otra acción
exprese a qué título la tiene (poseedor, propietario, etc.) para saber contra quién debe
entablarse una pretensión real.

7°) Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.

8°) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro
de los cinco días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41°.

151
Tiende a facilitar el proceso, dados los inconvenientes de notificar la demanda en el
extranjero.

9°) Que se practique una mensura judicial.

Permite que un agrimensor determine los límites para una pretensión reivindicatoria
o una división de condominios, por ej.

10°) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.

Art. 327 – Pedido de medidas preliminares, resolución y diligenciamiento. En el escrito en que


se solicitaren medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si
fuere conocido y los fundamentos de la petición. El juez accederá a las pretensiones si estimare
justas las causas en que se fundan, repeliéndolas de oficio en caso contrario. La resolución será
apelable únicamente cuando denegare la diligencia. Si hubiere de practicarse la prueba se citará a la
contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el
defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo
en el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito único, nombrado de oficio.

PRUEBA ANTICIPADA (medida conservatoria)


MEDIDAS ANTES DE TRABADA LA LITIS:
Art. 326. Prueba anticipada. Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y
tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible
o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las
siguientes:
1) Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a
ausentarse del país.
2) Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el
estado, calidad o condición de cosas o de lugares.
3) Pedido de informes. (en ciertos casos esta medida puede revestir carácter preparatorio)
La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.

De acuerdo con lo que antecede, las partes podrán recurrir a este instituto luego de presentados los
escritos de inicio y contestación. Ello hasta el momento en que normalmente se desarrolla la
producción de estos actos probatorios: el período que nace con el auto de apertura a prueba.

152
ARTÍCULO 328°: Producción de prueba anticipada después de trabada la litis. Después de trabada
la litis, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en
el artículo 326°, salvo la atribución conferida al Juez por el artículo 36°, inciso 2).

2) LA DEMANDA: A) REQUISITO. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE


LA
SUBSTANCIACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. B) MODIFICACIÓN.
AMPLIACIÓN.CAMBIO. C) LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN
CONJUNTA. D) LA ADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA.
IMPROBABILIDAD OBJETIVA DE LA PRETENSIÓN. E)PODERES DE
SANEAMIENTO DEL JUEZ: OMISIONES Y DEFECTOS SUBSANABLES
DE OFICIO. F) EFECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES DE LA
DEMANDA.

La demanda se puede definir, primeramente, como el acto procesal mediante el cual el justiciable
introduce ante el órgano jurisdiccional una pretensión concreta de actividad; es decir, cuando una
persona distinta del órgano judicial se presenta ante este con motivo de la iniciación y el ulterior
trámite de un proceso.

ART. 330 – FORMA DE LA DEMANDA.


La demanda será deducida por escrito y contendrá:
− 1) El nombre y domicilio del demandante.
− 2) El nombre y domicilio del demandado.
− 3) La cosa demandada, designándola con toda exactitud.
− 4) Los hechos en que se funde, explicados claramente.
− 5) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones
innecesarias.
− 6) La petición en términos claros y positivos.
La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible
determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de
elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para
evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal.
La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas.

153
ANÁLISIS DE ESTE ARTÍCULO:
Incisos 1 y 2: SUJETOS DE LA PRETENSIÓN: En los primeros incisos de este artículo se hace
alusión a los sujetos de la pretensión. Se deben consignar los datos de la parte actora y de la parte
demandada. La identificación de las personas que compongan esas partes reviste trascendencia a los
efectos de una precisa determinación de quién será el sujeto contra el que se dirige la pretensión, y
para que el demandado conozca también de manera exacta contra quién habrá de defenderse.
El domicilio al que alude la norma es el domicilio real del actor, que no debe confundirse con el
domicilio procesal. Con respecto al del demandado, se admite que sea el real, procesal o especial, y
si este fue constituido por instrumento privado, carece de eficacia hasta tanto sea reconocido en
juicio.

Inciso 3: COSA DEMANDADA: Es el objeto mediato de la pretensión. Se exige la designación de


la cosa demandada hecha “con toda exactitud”. En tal sentido, el escrito de demanda debe contener
la designación precisa de aquello que se reclama, esto es, la cosa demandada. A pesar de la rigidez
del principio, no siempre es necesaria una designación tan exacta y precisa. Lo que la ley realmente
busca es que se individualice aquello que se reclama, pero no exige una “descripción” exacta o
exhaustiva de la cosa reclamada. En las demandas por sumas de dinero, es necesario precisar el
monto reclamado, pues se trata de un elemento que el demandado tendrá en cuenta para adoptar
determinada posición frente al reclamo.
Sin embargo, permite cierta indeterminación si por las circunstancias del caso no fuere posible
determinarlo; si se tratare de evitar la prescripción de la acción.

Inciso 4: EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS: La demanda debe contener una exposición de los
hechos, los cuales deben ser explicados claramente. En la demanda, el actor debe relatar todos
aquellos acontecimientos concretos, espacial y temporalmente determinados, de los cuales puedan
deducirse los presupuestos de las normas jurídicas que amparan o protegen una situación jurídica.
Respecto de esta cuestión, existen 2 teorías para tener en cuenta:
→ La teoría de la individualización, que sostiene que no es necesario un relato minucioso de los

hechos, sino que basta con indicar (individualizar) la relación jurídica que ha dado lugar al

litigio.

→ La teoría de la sustanciación, la cual requiere que la demanda contenga una narración de los

hechos más o menos detallada, de acuerdo con las circunstancias del litigio, sobre los cuales

deberá expedirse el demandado, reconociéndolos o negándolos.

154
→→→La exposición de los hechos tiene por finalidad determinar la causa, es decir, la razón o
fundamento en cuya virtud la pretensión se deduce.
→ La “claridad” en la exposición de los hechos reviste fundamental importancia por cuanto:
1. Al demandado incumbe la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente (Art 354 inc 1)
y, por lo tanto, aquella exigencia es decisiva a los efectos de valorar silencio o respuestas
evasivas.
2. Los hechos articulados en la Demanda (y contestación) determinan “la pertenencia” de la
prueba a producirse;
3. La sentencia debe considerar solamente los hechos alegados (Art 163 inc 6)

Inciso 5: EXPOSICIÓN DEL DERECHO: La ausencia de citas legales no puede constituir un


defecto legal en la demanda, pero ella facilita la calificación jurídica de la relación sustancial que se
invoca. El juez es libre en la elección de la norma o normas aplicables en virtud del principio iura
novit curia.

Inciso 6: LA PETICIÓN: Es el objeto inmediato de la pretensión contenida en la Demanda. Es la


exhortación dirigida al juez para que dicte una resolución que ampare los derechos que se invocan.

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN:
Art. 331 – Transformación y ampliación de la demanda.
El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, ampliar la
cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma
obligación.
Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará
únicamente con un traslado a la otra parte. Si la ampliación, expresa o implícitamente, se fundare en
hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el art. 363.

Una vez presentada la demanda queda petrificada judicialmente la pretensión. Sin embargo, puede
darse el caso de que sea necesario introducir modificaciones en aquel acto petitorio inicialmente
expuesto, ya sea para completar elementos faltantes, desarrollar mejor algunos argumentos, subsanar
errores, ampliar la cuantía de lo requerido, etc.
Pero se establece un límite temporal a esta actividad, ahora teniendo en miras la preservación del
derecho de defensa de la contraria: las modificaciones a la pretensión no podrán hacerse sino hasta
la notificación de la demanda. Para mayor resguardo del derecho de defensa del obligado, cada
ampliación de este tenor tiene previsto un traslado a la contraparte. Por otro lado, si este cambio de
la pretensión importa hacer valer un hecho nuevo, la ley remite al régimen específico de esta figura

155
(art. 363, los hechos nuevos pueden ser alegados dentro de los 5 días de haber sido conocidos y la
contraparte tiene el mismo plazo para contestarlos, pudiendo alegar también hechos nuevos).

Excepción al principio
Sin embargo, este principio no debe ser entendido como absoluto, puesto que en el sistema del
Código existen alteraciones de la demanda que pueden producirse con posterioridad a la notificación
de la misma, como ser:
• La ampliación del quantum litigioso: en efecto, si bien la demanda debe contener una
determinación precisa del monto reclamado, el art. 331 entiende la posibilidad de la ampliación
cuantitativa de la demanda aún después de notificada, cuando se tratare de obligaciones de tracto
sucesivo.
• El monto de la indemnización por expropiación.

AGREGACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y OFRECIMIENTO DE LA RESTANTE

ARTÍCULO 332°: Agregación de la prueba documental. Con la demanda, reconvención y


contestación de ambas en toda clase de juicios, deberá acompañarse la prueba documental que
estuviese en poder de las partes.

Si no la tuvieren a su disposición, la individualizarán indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina


pública y persona en cuyo poder se encuentre.

Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez
interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa
petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo, el envío de la pertinente
documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la secretaría, con
transcripción o copia del oficio.

ARTÍCULO 334°: Documentos posteriores o desconocidos. Después de interpuesta la demanda,


no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación
de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá
cumplir la carga que prevé el artículo 354°, inciso 1).

LA REDUCCIÓN O MODERACIÓN DE LA DEMANDA


A pesar de que la ley sólo contempla la modificación ampliativa de la demanda, puede acontecer el
fenómeno contrario. En cualquier estado del proceso antes de la sentencia final, el actor puede
reducir cuantitativamente el monto reclamado en la demanda, pues tanto la reducción en cuanto al

156
monto o la moderación de sus pretensiones implica un desistimiento parcial del derecho, con los
efectos que consagra el art. 305.

LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN CONJUNTA


ARTICULO 335: El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la
demanda y contestación en la forma prevista en los artículos 330 y 354, ofreciendo la prueba en el
mismo escrito.
El juez, sin otro trámite, dictará la providencia de autos si la causa fuere de puro derecho. Si hubiere
hechos controvertidos, recibirá la causa a prueba.
Las audiencias que deban tener lugar en los juicios iniciados en la forma mencionada en el párrafo
anterior, serán fijadas con carácter preferente.
Quedan excluidas de esta disposición las acciones fundadas en el derecho de familia.

Trata este artículo la concentración de actos procesales, un supuesto muy difícil de hallar dentro de
la práctica tribunalicia: la presentación de demanda y su contestación en un mismo acto (escrito),
firmado por ambas partes y sus letrados, y con el ofrecimiento de las pruebas de que intenten
valerse. La aplicabilidad de este art. se halla condicionada a la existencia de una verdadera
controversia (es decir, de una pretensión y de la oposición de esta), y no a que sea una suerte de
acuerdo privado entre las partes sujeto a homologación. Es decir, si la parte actora presenta en el
escrito una demanda por incumplimiento de contrato, a la cual la demandada se allana y propone
términos de ejecución que la actora acepta, no estamos frente a un conflicto entre partes, sino a un
acuerdo susceptible de homologación por parte del juez, disfrazado como una
contienda judicial.
En cuanto al trámite posterior a la presentación conjunta, el juez podrá declarar la causa de puro
derecho o recibirla a prueba si hubiese hechos controvertidos.

ADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA


Art. 336: Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas
establecidas, debiendo expresar el defecto que tengan. Si no resultare claramente de ellas que son de
su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto.

En el caso de demanda inhábil, es decir aquella que se propone ante un juez cuya competencia no
resulte clara de la misma, el juez mandará que el actor exprese lo necesario para poder determinar la
misma.
En el momento subsiguiente a la presentación de la demanda, el juez examina formalmente las
condiciones de procedibilidad: legitimación procesal del actor, competencia del juez y recaudos
formales de la demanda, examen que termina con una resolución judicial que rechaza o admite la

157
presentación. El juez puede y debe asumir un concreto contralor de los presupuestos procesales, es
decir, de los requisitos de procedibilidad de la pretensión: Así en cuanto a los sujetos (competencia
del juez, legitimación procesal de las partes), al objeto (si es idóneo con relación al tipo de proceso
en que la pretensión se dedujo) y a la causa.

IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA DE LA PRETENSIÓN


Se da en el caso de que la pretensión ejercida carezca de tutela jurídica, sea por tener la demanda un
objeto inmoral o prohibido por las leyes, o cuando la causa de la petición es ilícita o inmoral. El juez
debe repeler de oficio la demanda.

IMPROPONIBILIDAD SUBJETIVA DE LA PRETENSIÓN


Está dada por la falta de legitimación en el sujeto de la proposición. Estamos frente a una demanda
objetivamente improponible cuando el objeto perseguido está excluido de plano por la ley, en cuanto
esta impide cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad de los
propios hechos en que se funda la demanda, los que no son aptos para obtener una sentencia
favorable.

PODERES DE SANEAMIENTO DEL JUEZ: OMISIONES Y DEFECTOS SUBSANABLES


DE OFICIO:
El Código establece la facultad de saneamiento del órgano jurisdiccional, imponiéndole el deber de
señalar los defectos u omisiones de que adolece el acto procesal con el propósito de evitar la
dilapidación de la actividad, y para evitar la nueva presentación de una demanda.
El art. 34, inc. 5 b dice que el juez debe señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los
defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y
disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.

EFECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES DE LA DEMANDA:


EL ESTADO DE LITISPENDENCIA
Al acudirse a un poder del Estado con una concreta pretensión de prestación del servicio
jurisdiccional, se origina un estado de litispendencia que, ulteriormente, se perfeccionará por la
notificación de la demanda y su eventual contradicción o contestación, pero que desde el momento
mismo de la interposición produce efectos jurídicos.
En virtud de esto, corresponde distinguir los efectos que produce la demanda antes y después de su
notificación al demandado.

● EFECTOS DE LA DEMANDA POR SU SIMPLE PRESENTACIÓN:

158
1) SUSTANCIALES
→ Interrumpe la prescripción: la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, sea
adquisitiva o liberatoria, aunque fuera interpuesta ante un juez incompetente o fuera defectuosa o el
actor carezca de capacidad legal para presentarse en juicio.
→ Impide la extinción de ciertos derechos sujetos a plazos de caducidad

→ Extingue los derechos opcionales del actor: en ciertos tipos de obligaciones (obligaciones
alternativas), en las cuales la ley otorga al acreedor una opción de elegir entre una u otra prestación
debida, la interposición de la demanda, como consecuencia de la fijación del objeto litigioso,
produce la extinción de la opción no elegida en ella.
→ Invalida la venta y cesión a ciertas personas: las cosas que estuviesen en litigio no podrán ser
vendidas o los créditos cedidos a los abogados, procuradores y funcionarios judiciales que
intervengan en el proceso.

2) PROCESALES:
→ Fija respecto del actor la competencia del juez: el actor se somete, al presentar la demanda, a la
competencia del juez, perdiendo el derecho para oponer la incompetencia en lo sucesivo, salvo el
caso de reconvención. Igualmente, fija respecto del actor la jurisdicción del juez, en cuando le hace
perder el derecho para recusar sin causa.
→ Determina el objeto litigioso: la demanda determina el objeto litigioso respecto del actor y, salvo
los casos de modificación de la demanda o reconvención, limita los poderes del juez, quien en la
sentencia deberá decidir de acuerdo a las pretensiones deducidas en juicio.

● EFECTOS DE LA DEMANDA LUEGO DE LA NOTIFICACIÓN


1) SUSTANCIALES:
→ Constituye en mora al demandado: Desde ese momento es deudor de los intereses, cuando se
persigue el cumplimiento de obligaciones cuyo plazo no se encuentre convenido, pero resulte
tácitamente de la naturaleza y circunstancias de aquéllas.
→ Responsabilidad: Desde la fecha en que la notificación tiene lugar, el poseedor de buena fe que es
condenado a la restitución de la cosa, es responsable de los frutos percibidos y de los que por su
negligencia se hubiesen dejado de percibir. Cuando no es posible determinar el tiempo en que
comenzó la mala fe, debe estarse a la fecha de la notificación de la demanda.

2) PROCESALES:
→ El actor no puede desistir de la pretensión sin la conformidad del demandado.

159
→ El demandado asume la carga de defenderse y la facultad de impulsar el proceso ante la

inactividad del actor.

→ Autoriza a oponer la excepción de litispendencia en otro proceso constituido por las mismas

partes y sobre el mismo objeto y causa.

3) TRASLADO DE LA DEMANDA: CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.


AMPLIACIÓN Y FIJACIÓN DE PLAZO: A) NOTIFICACIÓN Y FORMA, B)
EDICTOS: REQUISITOS, C) CONVENIO SOBRE COMUNICACIONES
ENTRE TRIBUNALES DE DISTINTA JURISDICCIÓN TERRITORIAL, D)
SUPUESTOS ESPECIALES DE TRASLADO DE LA DEMANDA: a) LA
NACIÓN, b) LAS PROVINCIAS, c) EXHORTOS, d) PLAZOS: MODOS DE
COMPUTARLOS; DEMANDADOS DOMICILIADOS EN DIFERENTES
JURISDICCIONES. TRASLADO DE LA DEMANDA: CITACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO

TRASLADO

ARTÍCULO 337°: Traslado de la demanda. (principio de contradicción)Presentada la demanda


en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste
dentro de 15 días.

El art. 337 dispone que una vez presentada la demanda, el juez, como primera resolución judicial,
dará traslado de ella al demandado mediante la cual se pone en su conocimiento las pretensiones
formuladas por el actor; y ordenará, asimismo, que aquel sea citado para que comparezca y la
conteste
en el plazo de 15 días.

La orden de traslado tiene un doble imperativo judicial: por una parte, es una citación; por otra, un
emplazamiento. En tal sentido, se cita al demandado para que comparezca al proceso y,
simultáneamente, se le emplaza para que conteste la demanda. No debe confundirse el traslado con

160
la notificación. Conviene aclarar que el juez ordena el traslado de la demanda, pero lo que se notifica
o comunica no es la demanda, sino la orden judicial para que el demandado comparezca ante el
órgano jurisdiccional, a fin de contestarla.

CITACIÓN:
Pueden darse distintas formas según:
1. Art 338: Demandado domiciliado en la jurisdicción del juzgado. La citación se hará por
medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquél fuere habido,
juntamente con las copias a que se refiere el art. 120. Si no se le encontrare, se le dejará
aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según
se prescribe en el art. 141.
Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo
actuado a costa del demandante.
En caso de informarse en el acto de notificación que el demandado no vive en el lugar indicado
como su domicilio real, el notificador debe dar cuenta al juzgado de tal circunstancia. Se le hace
saber al actor quien puede solicitar que la notificación se practique bajo su responsabilidad o, en
caso de error, denunciar un nuevo domicilio.

Copias. Remisión: la demanda, como todo escrito del cual deba darse traslado, debe ser presentada
con copias de su texto y de la documentación agregada. La falta de cumplimiento de esta carga se
sanciona según lo pauta el art. 120.

2. Art. 339 Demandado domiciliado fuera de la provincia: Cuando la persona que ha de ser
citada no se domiciliare en jurisdicción de esta Provincia, la citación se hará por medio de
exhorto a la autoridad judicial que corresponda, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en
la ley de trámite uniforme sobre exhortos.

La ley contempla que la notificación de la demanda se hará mediante pedido de colaboración al juez
con competencia en el domicilio real de la persona a anoticiar. La comunicación y el pedido se harán
al juez del lugar que corresponda a través de oficio, si se trata de un magistrado de otra provincia o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a través de exhorto, si se trata de un juez extranjero.

3. Citación a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore, se hará por edictos publicados
por 2 días. El plazo de citación corre desde la última publicación.

AMPLIACIÓN Y FIJACIÓN DE PLAZO:

161
Art. 340 – Ampliación y fijación de plazo: Cuando la persona que ha de ser citada se domiciliare o
residiera dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, el plazo de
quince (15) días se ampliará en la forma prescripta en el art. 158 (un día a razón de 200km, o
fracción mayor a 100km).
Si el demandado residiese fuera de la República, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer,
atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Art 342 Demandados con domicilios en diferentes jurisdicciones: En caso de que los
demandados fueren varios, y a lo menos uno de ellos se domiciliare fuera del departamento judicial,
o de la Provincia, el plazo de la citación se reputará vencido para todos, cuando venza para el
domiciliado a mayor distancia, o para el notificado en el último término.

162
BOLILLA 7
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
CAUTELAR
CAUTELARES ESPECÍFICAS

1) TUTELA JURISDICCIONAL CAUTELAR: FUNDAMENTOS.


CAUTELAS
MATERIALES. DIFERENCIAS. CLASES. ACCIÓN PREVENTIVA.
NORMAS
SUSTANCIALES.

TUTELA JURISDICCIONAL CAUTELAR

El PROCESO CAUTELAR es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o
actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el
tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia
definitiva.
La ley debió prever la posibilidad de que durante este lapso que inevitablemente transcurre entre la
presentación de la demanda y el fallo final, sobrevenga cualquier circunstancia que haga imposible
la ejecución (por ejemplo; que desaparezcan los bienes). Para evitar estos peligros existen las
llamadas medidas cautelares.
Dicho proceso, por consiguiente, carece de autonomía, pues su finalidad consiste en asegurar el
resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso. De allí que, también se exprese
que el proceso cautelar sirve no inmediata, sino mediatamente a la composición de una litis, porque
su fin inmediato está en la garantía del desarrollo o del resultado de un proceso distinto.

CAUTELAS MATERIALES: según HANKOVITS, a través de ellas se MATERIALIZA EL


RESULTADO de la sentencia. Es decir, se trata de un anticipo de lo que el fallo final debería otorgar
(o se pretende que se otorgue), para luego discutir.:

163
Constituyen modos de:

1) evitar el incumplimiento de la sentencia y

2) también constituyen un anticipo de la tutela jurisdiccional.

ACCIÓN PREVENTIVA: no se encuentra regulada en el CPCC. Se trata de una acción que no


tiene su especificación procesal, es decir, que se encuentra solo dispuesta en el Código de fondo
(CCC). Es aquella que procede para:
→ Prevenir un daño.

→ Mitigar sus efectos.

→ Evitar su agravamiento.
No requiere un factor de atribución (es decir, que no importa si hay dolo o culpa), sino que se otorga
la posibilidad de iniciar una acción (NO UN RECURSO) hacia todo aquello que provoque un daño a
cualquier persona.
Podemos definir a la acción preventiva como aquella que procede cuando una acción u omisión
antijurídica hace previsible, la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No siendo
exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
A través de esta acción el legitimado activo cuenta con la posibilidad de ejercitar el derecho a
reclamar tutela judicial contra actos u omisiones potencialmente aptos para lesionar bienes jurídicos,
o para conducir a la continuidad del daño o su agravamiento.

La regula el Código Civil y Comercial:


Función preventiva y punición excesiva

ARTICULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella
dependa, de:
a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se
produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un
daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los
gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo.

164
ARTÍCULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión
antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es
exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.
Presupuestos constitutivos de la acción.

1) Acción u omisión antijurídica

2) Amenaza (principio de prevención vs. principio precautorio)

3) Lesión a un interés individual o colectivo


4) No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución

ARTÍCULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés
razonable en la prevención del daño.

ARTÍCULO 1713.- Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a
pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer,
según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo
para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.

MANDATO PREVENTIVO

165
Se trata de una orden judicial, generalmente oficiosa y dictada en la sentencia definitiva en la que el
juez, ante la comprobación del daño o de su amenaza, adopta medidas para evitar, hacer cesar o
impedir el daño futuro o su agravamiento o extensión, dirigida a alguna de las partes o a terceros,
particularmente al poder administrador.

El órgano jurisdiccional puede y debe, oficiosamente, emitir órdenes judiciales (aún respecto de
terceros ajenos al proceso civil) cuando la sustanciación de un proceso le ha dado la oportunidad de
tomar conocimiento de que es probable que un daño ya acaecido se repita (o agrave) en detrimento de
sujetos identificados o no (PEYRANO)

No es una medida para mejor proveer dado que no se trata de una diligencia de prueba y no guarda
ninguna relación sustancial con el proceso dentro del cual se emite.

Ese derecho a la prevención, ase-gurado por la CN como garantía implícita, en el derecho privado
juega como un mandato dirigido a la magistratura, cuya función preventiva de daños es una nueva
faceta de su accionar, tanto o más importante que la de satisfacer o reparar los perjui-cios ya causados.

Fundamentos Constitucionales y legales

Preámbulo, y Arts.14,28, 33,42,43,75 Inc.22 CN

CADH (arts. 4.1 y 5.1)

CDN (arts. 4 y 27.2)

P.I.D.E.S.C (art. 11 primer párrf)

Const. Prov Bs.As. (arts.12 y 15)

CCYCN (arts.51,52,1102 1032 y 1711 a 1713)

LDC 24.240 (art. 52, 53 y 54)

LGA 25.675(art. 30)

CPCBA art. 34 in.5

2) MEDIDAS CAUTELARES: A) CONCEPTO Y FINES;


B)PRESUPUESTOS; C)CARACTERES; D)CLASIFICACIÓN:
ENUMERACIÓN DE LAS MEDIDAS; E) MODALIDADES SEGÚN LA
NATURALEZA DE LOS BIENES SOBRE LOS QUE RECAEN; F) LA
MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA; G)LA MEDIDA CAUTELAR
AUTOSATISFACTIVA Y DE TUTELA ANTICIPADA.

166
Las medidas cautelares son aquellas que tienen como FINALIDAD garantizar el desarrollo o el
resultado de un procedimiento y así salvaguardar el derecho de alguna de las partes y la eficacia de
la sentencia definitiva, ya que a veces se dan circunstancias que pueden poner en peligro el mismo,
tal el caso de: desaparición de pruebas indispensables, desaparición de bienes, disminución
patrimonial del deudor, peligro de daños para bienes y personas, etc.

HANKOVITS: Son procesos accesorios (no autónomos) al principal en donde a efectos de que la
sentencia tenga eficacia, se asegura preventivamente el resultado práctico de la misma, por eso para
HANKOVITS, a través de ellas se MATERIALIZA EL RESULTADO de la sentencia
Se decretan inaudita parte, sin cumplir con el ppio de bilateralidad por el peligro de entorpecimiento
o perjuicios que puedan ocasionar a la otra parte frustrando la protección cautelar.

ARTÍCULO 195°: Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes
o después de deducida la demanda a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse
previamente.

El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición
de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponde, en particular, a la
medida requerida.

CARACTERES
1. Son PROVISIONALES: porque subsisten mientras duren las causas que las antecedieron. En
caso de desaparecer esas causas, la medida cautelar pierde su razón de ser, pudiendo pedirse su
levantamiento.
ARTÍCULO 202°: Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las
circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su
levantamiento.

Dado que, las medidas cautelares constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional, se hallan
encaminadas a asegurar el resultado práctico de otro proceso; caducan con motivo de la sentencia.
Pero, también, la provisionalidad juega durante el transcurso del proceso principal, y aun antes de
que éste haya sido iniciado: ocurre lo primero cuando, al desaparecer las circunstancias que las
determinaron, carece de razón de ser la necesidad de la cautela. Por ejemplo, si un embargo
preventivo ha sido trabado sobre la base de que el deudor no tiene domicilio en la República,
procede requerir su levantamiento en el supuesto de que el deudor traslade su domicilio al país. En
consecuencia, no procede el levantamiento de medidas cautelares en el supuesto de que no hayan

167
variado las circunstancias que motivaron su adopción. La segunda hipótesis se verifica cuando el
proceso principal no se inicia dentro de los diez días siguientes al de la traba de la medida.

2. Son MODIFICABLES: característica que se aprecia con referencia a la adaptación de la medida


a las necesidades de cada caso particular.
ARTÍCULO 203: – Modificación. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la
medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a
que está destinada. El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le
resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá,
asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual
la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la
otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el juez podrá abreviar según la circunstancia.

ARTÍCULO 204: – Facultades del Juez: El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios
al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o, limitarla,
teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger.

3. Se dictan SIN SUSTANCIACIÓN (es decir, inaudita parte): sin que sea necesaria la
intervención de la parte afectada por la medida. Esta disposición, no afecta su derecho a defenderse,
sino que solo lo posterga; debiéndose ejercer más adelante.

HANKOVITS: “la bilateralización se da luego”. Para que esa bilateralización sea efectiva, se deberá
NOTIFICAR POR CÉDULA DENTRO DE LOS 3 DÍAS DE DICTADA LA MEDIDA CAUTELAR.
También puede apelarse.

ARTÍCULO 198°: Cumplimiento y recurso. Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán


sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá
detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le


notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será
responsable de los perjuicios que irrogue la demora.

La providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la
concediese, lo será en efecto devolutivo. (por tanto NO suspende)

PRESUPUESTOS

168
Tres son los presupuestos de las medidas cautelares (y, por consiguiente, de las pretensiones del
mismo nombre):

1- La verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal: el


otorgamiento de una medida cautelar no requiere la prueba terminante y plena del derecho invocado,
porque si así fuese podría ocurrir que se consumasen los hechos que precisamente tiende a impedir.
Basta, por consiguiente, la simple apariencia o verosimilitud del derecho, a cuyo efecto el
procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la persona contra la cual
se pide la medida. Se refiere a la aparente verosimilitud del derecho invocado; al “por qué” del
procedimiento por el cual se pide una medida cautelar.
La verosimilitud del derecho significa que el derecho que se va a reclamar, sea de reconocimiento
probable en la sentencia. (HANKOVITS) “PROBABLE” porque la certeza se tendrá en la sentencia.

2- El temor fundado de que ese derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del
proceso tendiente a tutelar (daño grave): toda medida cautelar se halla condicionada a la
circunstancia de que exista un peligro en la demora, es decir, a la posibilidad de que, en caso de no
adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual
reconocimiento del derecho invocado como fundamento de la pretensión. En ese riesgo reside el
interés procesal que respalda a toda pretensión cautelar.
(HANKOVITS: “cuanta mayor verosimilitud, menor peligro ej. Art 212; cuanto mayor peligro en la
demora, menor verosimilitud” ej. tratamientos oncológios, HIV). El peligro en la demora está dado
en el peligro de la tardanza que lleva un proceso.
(relacionar Art 230 y 232).
Hasta aquí entonces, el deudor puede:
1. Por el art 203 solicitar la sustitución o morigeración de la medida cautelar invocada, por ej.
si se solicita una inhibición general de bienes, solicita sólo el embargo de un bien.
2. Art 198, cuestionar que no están presentes los presupuestos para el dictado de la medida
cautelar. Se realiza por recurso de apelación, que no suspende la medida porque será con
efecto devolutivo.

3- La prestación de una contracautela por parte del sujeto activo: constituye presupuesto de las
medidas cautelares que recaigan sobre bienes, el previo otorgamiento, por su beneficiario, de una
caución que asegure a la otra parte el resarcimiento de los daños que aquéllas pueden ocasionar en la
hipótesis de haber sido pedidas indebidamente. La contracautela , por tanto, asegura al destinatario
de la medida la efectividad del resarcimiento de los posibles daños y, concreta en cierto modo la
igualdad de las partes en el proceso, pues viene a contrarrestar la falta de contradicción inicial que
caracteriza al proceso cautelar.

169
HANKOVITS: Es una caución material o real para el caso de que la medida cautelar sea abusiva.

CLASIFICACIÓN
1- MEDIDAS PARA ASEGURAR BIENES:
Actúan sobre los bienes del deudor para evitar que durante el transcurso del proceso pasen a
terceras manos, se desvaloricen o desaparezcan. Son aquellas que están destinadas a asegurar la
solvencia del deudor (el bien debido es dinero). Buscan proteger bienes o situaciones a la espera de
la llegada de la sentencia definitiva, sin importar cuando se dicte la misma o cuánto tiempo durará el
proceso. Son aquellas que se piden en forma cautelar y no coinciden con el objeto de la pretensión.
No actúan sobre el derecho de quien las promueve sino tan solo sobre los bienes del deudor para
“conservarlos”, de modo tal que al momento de la sentencia definitiva el actor pueda contar con el
bien de la vida que constituye el objeto de la pretensión o mediante la realización de los bienes
asegurarse el cumplimiento de la sentencia obteniendo la suma que le es debida.
Entre éstas, a su vez, cabe distinguir:
A. → LAS QUE TIENDEN A ASEGURAR LA EJECUCIÓN FORZADA:

I. − embargo preventivo
II. − intervención sustitutiva del embargo
III. − secuestro
IV. − inhibición general de bienes

B. → LAS QUE PERSIGUEN MANTENER UN STATU QUO RESPECTO DE BIENES O


COSAS:
I. − prohibición de innovar y de contratar
II. − anotación de litis
III. − intervención de mera vigilancia.

2- MEDIDAS PARA ASEGURAR PERSONAS:


A. Pueden a su vez tener por objeto la guarda provisional de aquéllas (art.234)
ARTÍCULO 234: (Texto según Ley 13634) Podrá decretarse la guarda:
1°) De incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad abandonados o sin representantes legales o
cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones.
2°) De los incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad que estén en pleito con sus
representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

B. Pueden tener por objeto la satisfacción de sus necesidades urgentes (art. 237).

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ARTÍCULO 237: Medidas complementarias. Al disponer la medida, el juez ordenará que se
entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y
profesión. Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de 30 días, a cuyo
vencimiento, quedará sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada
prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite.

3.MEDIDAS CAUTELARES MATERIALES


Actúan sobre el derecho tutelado cuando se presentan especiales situaciones de urgencia
impostergable. Son aquellas que no están destinadas a garantizar la solvencia del deudor. Se llaman
cautelares materiales o sustanciales. Se piden como un adelanto de la pretensión o como un anticipo
de tutela jurisdiccional, frente a los efectos desbastadores que el tiempo de duración del proceso podría
producir sobre el derecho, procurando adelantar el objeto de la pretensión.

A. MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA


El Código prevé las medidas cautelares “genéricas o innominadas” frente a los supuestos en que no
exista entre las legisladas expresamente, una medida que satisfaga estrictamente la necesidad de
cautela que puede presentarse en casos particulares.

→ ARTÍCULO 232: Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos
precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al
reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá
solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.
→ ARTÍCULO 233: Normas subsidiarias. Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo
preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo
pertinente.

B. MEDIDA CAUTELAR AUTOSATISFACTIVA:


En el caso de las medidas autosatisfactivas, el derecho del accionante ha de correr el riesgo de verse
frustrado por la demora, existiendo una fuerte probabilidad de que sean atendibles sus pretensiones.
La diferencia principal con las medidas cautelares, radica en que para ellas se exige la apariencia del
derecho invocado, el peligro en la demora y la prestación de una contracautela. Para las
autosatisfactivas no basta una mera apariencia de la procedencia del reclamo del actor, sino que éste
deber presentarse como algo evidente, quedando librado al arbitrio judicial la exigencia de una
contracautela.

171
Además, la medida autosatisfactiva no constituye el accesorio de otro proceso, sino que se agota en
sí misma, no siendo necesaria la posterior iniciación de una acción principal.Son soluciones
urgentes, no cautelares, que conceden una tutela definitiva e irreversible.
Entonces, es una medida definitiva y no instrumental; y para su aceptación, debe ponderarse la alta
probabilidad e importancia del derecho y la irreparabilidad del perjuicio irrogado en su privación.
Para su procedencia es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho
garantizado por la ley y la justificación del peligro en la demora.
Estas medidas se dictan inaudita parte, (la bilateralidad queda postergada), esto no quiere decir que
se afecta el derecho de defensa en juicio dado que la parte respecto de la cual recaiga la medida tiene
la posibilidad de apelarla pudiendo ejercer allí su derecho de defensa. Asimismo, y en los casos en que
la urgencia y el peligro no sea inminente se pueden dictar con previa citación y audiencia de la parte
contraria destinataria de la medida (quienes se oponen al dictado de estas medidas señalan que no es
lo mismo contestar demanda que fundar un recurso de apelación que las garantías y defensas están
más limitadas).
Para conceder estas medidas se requiere:
1- Alta verosimilitud
2- Peligro en la demora
3- Urgencia
Diferencia con el Amparo: Estas medidas se diferencian del amparo por que el amparo es un proceso
de conocimiento y se le da traslado a la parte contraria a diferencia de la medida autosatisfactiva en la
que no se da traslado.

C. TUTELA ANTICIPADA:
Es aquella que apunta a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la
demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivar un perjuicio irreparable. La tutela cautelar
asegura la idoneidad del proceso y la anticipación de tutela por su parte, adelanta la provisión de lo
solicitado por el actor, PUDIENDO SER ELLO MODIFICADO LUEGO EN LA SENTENCIA. Es
decir, asegura cautelarmente lo que se quiere en el fondo, pero el proceso no termina (la medida no
se agota en sí misma, como en la autosatisfactiva), sino que continúa.
Puede una tutela anticipada darle al actor en forma cautelar lo que pretende, pero este puede al final
del proceso perder el litigio y tener que pagar las costas.
Brindan una tutela interina o provisoria y están sujetas a la sentencia definitiva de un proceso más
amplio y pleno que puede ordenar su confirmación, modificación o revocación. Asimismo, son
accesorias a otro proceso, no son autónomas como las autosatisfactivas.
Por su característica interinal siempre dan lugar al derecho de defensa y oposición de la contraria
dentro del marco del proceso principal, pudiendo mantenerse modificar o revocar.
Lo que se busca con estas medidas es:

172
1- Acelerar los tiempos del proceso, buscando actuar tempranamente la tutela.
2- Evitar que el perjuicio no se agrave o se torne de imposible reparación al momento de dictarse la
sentencia, por lo que no se trata ya de actuar después de la lesión reparando el daño ocasionado, sino
de evitar que el daño se agrave o continúe.
3- Equilibrar la situación en la que se encuentran las partes, su igualación en concreto.
4- Asegurar el resultado útil de la jurisdicción, que el proceso sea útil y no se refleje solo en una hoja
de papel. Sería inútil un proceso, por más que termine con una sentencia justa y conforme a derecho
si durante la espera el actor fallece porque no se le brindó el tratamiento médico que necesitaba.
5- Interpretar el procedimiento desde una perspectiva constitucional teniendo en cuenta los casos
concretos y la necesidad de los derechos materiales a proteger.

3) PROCEDIMIENTO CAUTELAR: A) JUEZ COMPETENTE; B)LA


INFORMACIÓN SUMARIA; C) CONTRACAUTELA; D) FACULTADES
DEL JUEZ Y DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS MEDIDAS
PRECAUTORIAS; E) CUMPLIMIENTO Y RECURSOS; F) QUID DE LA NO
PRECLUSIÓN; G) CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS;
H)RESPONSABILIDAD POR LOS PERJUICIOS INNECESARIOS.

JUEZ COMPETENTE
Es competente para disponer esta clase de medidas el juez que lo sea respecto de la pretensión
principal (CPCC, art. 6, inc. 4).

ARTÍCULO 196°: Medida decretada por juez incompetente. Los jueces deberán abstenerse de
decretar medidas precautorias, cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido
dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia.

El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que
sea competente.

A este último incumbirá, por ejemplo, resolver lo que corresponda acerca del levantamiento de la
medida.
Lo anterior, se da porque el fundamento de la materia cautelar es la urgencia. El derecho busca que
se adopte una medida rápida de resguardo o protección. Priorizando esta finalidad es que se
contempla una excepción a las reglas de competencia ya vistas.

173
De tal modo, se admite que un juez incompetente dicte medidas de este tenor sin que ello implique la
prórroga de la competencia. Esto es, por el solo y excepcional hecho de haber dispuesto una medida
cautelar no asumirá la jurisdicción respecto del trámite principal respectivo.

INFORMACIÓN SUMARIA
Como ya se vió, todas las medidas cautelares dependen de la acreditación de ciertos extremos: la
verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (amén de la contracautela, claro está).
Sin embargo, la demostración de estas circunstancias no puede realizarse en forma acabada, ya que
ello insumiría un tiempo precioso, frustrando en la mayoría de las ocasiones la finalidad tuitiva
perseguida.
Es por tal razón que se admitirá la medida solicitada en cuanto se acredite, sumariamente, tanto la
urgencia como la simple verosimilitud del derecho. Se trata de una carga esencial de la que depende
la suerte de la medida solicitada. A los fines de esa acreditación somera es que el CPCC contempla
una forma simplificada de producción de prueba testimonial:

ARTÍCULO 197°: Trámites previos. Las informaciones para obtener medidas precautorias podrán
ofrecerse firmando los testigos el escrito en que se solicitaren, quienes deberán ratificarse en el acto
de ser presentado aquél, o en primera audiencia. Se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez
encomendarlas a los secretarios.

Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por
expediente separado al cuál se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del
principal.

CONTRACAUTELA: (VER TAMBIÉN PUNTO 2)


La contracautela es, como, se dijo más arriba, uno de los presupuestos de las medidas cautelares que
versan sobre bienes, y consiste en la garantía que deben suministrar quienes las solicitan con el
objeto de asegurar la reparación de los daños que aquéllas pueden ocasionar al afectado, en el
supuesto de haber sido decretadas indebidamente.
Respecto a ella, el CPCCBA dispone:
Art. 199 – Contracautela. La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la
parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere
ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho. El juez graduará la calidad y monto de la caución
de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. Podrá
ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad
económica.

174
¿Quiénes pueden no brindar contracautela?:
Art. 200 – EXENCIÓN de la contracautela. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:
1) Fuere la provincia, alguna de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique
ser reconocidamente abonada.
2) Actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Art. 201 – MEJORA de la contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se
hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando
sumariamente que es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte. (correspondiendo
que la resolución se notifique por ministerio de la ley).
Se trata de un reflejo, sobre la contracautela, del carácter mudable de las medidas cautelares.

CLASES de caución o contracautela


La caución puede ser:
1. Real (depósito de dinero o valores, hipoteca, embargo, etc.)
2. Personal
3. Juratoria

FACULTADES DEL JUEZ Y DE LAS PARTES RESPECTO DE LAS MEDIDAS


PRECAUTORIAS, CUMPLIMIENTO Y RECURSOS:

A. FACULTADES DEL JUEZ:


1- Disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, a fin de evitar perjuicios o gravámenes
innecesarios al titular de los bienes gravados. Atento que las cautelares se tramitarán y determinarán
sin la intervención de quien habrá de sufrirla (sin sustanciación), la ley le encarga al juez que
custodie el interés de éste, en el sentido de evitar la adopción de resoluciones que importen un
sacrificio mayor del que requiere la protección solicitada.
→ Art. 204 Facultades del juez: El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular
de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en
cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

2-Venta de bienes por riesgo de pérdida o desvalorización: se contempla el caso de bienes


inmovilizados por la medida precautoria que puedan, por su naturaleza, desaparecer o perder su
valor, o que resulte muy costoso su mantenimiento o conservación durante el tiempo que dure la
vigencia de la cautela. Todo ello redunda en una pérdida económica que no está en miras de la

175
justicia causar, por lo que en esos casos, a pedido de parte y luego de escuchar a la contraria, se
podrá ordenar la venta de la manera que el juez estime conveniente (remate, etc.).
→ Art. 205: Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su
conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previa vista a la otra por un plazo breve que
fijará según la urgencia del caso, el juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente,
abreviando los trámites y habilitando días y horas.
3-Establecimientos industriales o comerciales: En este supuesto se trata de medidas precautorias que
afectan ciertos bienes, por lo cual el juez decidirá los pasos a seguir para la protección de la
continuidad de las actividades lucrativas.
→ Art. 206: Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas,
pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su
funcionamiento, el juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el
proceso de fabricación o comercialización.

B. FACULTADES DE LAS PARTES:


En virtud del hecho de que las medidas cautelares se dictan sin sustanciación, PERO
NOTIFICANDO PERSONALMENTE O POR CÉDULA A QUIEN LA SUFRE DENTRO DE LOS
TRES DÍAS DESDE QUE SE DICTÓ, dicha parte podrá, una vez notificada:
1. Sostener que la medida cautelar es INADMISIBLE por no reunir los requisitos: verosimilitud del
derecho, peligro en la demora y contracautela. Tendrá posibilidad entonces de APELAR en un plazo
de 5 días.
2. Solicitar su modificación: ya que la modificabilidad es un carácter de las medidas cautelares y a su
vez una facultad del juez (artículos 203 y 204). Por ejemplo: ante una inhibición general de bienes,
puede el afectado ofrecer un bien determinado para que se lo embarguen.

CUMPLIMIENTO Y RECURSOS:
Art. 198 – Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte (SIN
SUSTANCIACIÓN). Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su
cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su
ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los tres (3) días. Quien hubiese
obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogue la demora. La providencia que
admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable. Si la concediese, lo será en
efecto devolutivo (ES DECIR, QUE NO SE SUSPENDE EL PROCESO).

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QUID DE LA NO PRECLUSIÓN: La caducidad sólo puede operarse en el caso de que la medida
cautelar se haga efectiva con anterioridad a la presentación de la demanda. Por lo tanto no procede si
se solicita en forma simultánea con la iniciación del proceso.

CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS:


Una medida cautelar CADUCA cuando, habiéndose solicitado ANTES DE LA FORMULACIÓN
DE LA DEMANDA (es decir, de la pretensión principal), NO SE INICIÓ DENTRO DE UN
PLAZO DETERMINADO EL JUICIO CORRESPONDIENTE (10 días).
→ Art. 207 – Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no
se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba. Las costas y los
daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá
proponerse
nuevamente por la misma causa.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el
Registro de la Propiedad, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del
plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.
● EJ. Si se trata de un embargo trabado sobre un bien inmueble, el plazo comienza a correr
desde que la medida se ha hecho efectiva mediante su anotación en el Registro de la
Propiedad; en el supuesto de que el embargo hubiese recaído sobre dinero en poder de un
tercero, el plazo se computa desde la notificación de la providencia recaída con motivo de la
comunicación hecha por aquél de haber efectuado la retención.

En otras palabras, la ley fija un PLAZO PERENTORIO para presentar la demanda luego de trabada
la medida cautelar, y, además, suma la carga de costas, daños y perjuicios a quien hubiese obtenido
la medida, más la prohibición de volver a pedir una medida cautelar equivalente a la frustrada por la
misma causa.

VALE ACLARAR ENTONCES: la caducidad sólo puede operarse en la hipótesis de que la medida
cautelar se haga efectiva con anterioridad a la presentación de la demanda, y que NO PROCEDE, en
consecuencia, si se solicita en forma simultánea con la iniciación del proceso, aun cuando la
demanda no se notifique dentro del plazo previsto para la caducidad.

RESPONSABILIDAD POR LOS PERJUICIOS INNECESARIOS:

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Al momento de decretarse el levantamiento de una precautoria, si la parte lo pide, el juez deberá
declarar si la misma fue requerida indebidamente (con abuso o exceso) y, en caso afirmativo,
condenará al requirente al pago de los daños y perjuicios causados.
Para establecer el quantum de condena, se deja a elección del juez la determinación del tipo de
trámite a utilizar, que puede echarse mano tanto del incidente como del juicio sumario.
La Corte bonaerense sostiene que la responsabilidad que consagra el art. 208 CPCC es netamente
subjetiva y por ello no corresponde formular, en los términos de dicha norma, una condena
automática por el mero hecho del levantamiento de la medida cautelar.
→ Art. 208 – Responsabilidad. Salvo en el caso de los arts. 209, inc. 1o, y 212, cuando se
dispusiera levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó
o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los
daños y perjuicios si la otra parte lo hubiera solicitado. La determinación del monto se sustanciará
por el trámite de los incidentes o por juicio sumario, según que las circunstancias hicieren preferible
uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible.

HANKOVITS: Si fue dictada en términos abusivos, se tiene que acreditar culpa o dolo por aquel que
la peticiona, por vía incidental se solicita daños y perjuicios.

4) EMBARGO PREVENTIVO: A) CONCEPTO; B) ADMISIBILIDAD;


C)MANDAMIENTO; D)BIENES INEMBARGABLES; E)LEVANTAMIENTO
DEL EMBARGO O MODIFICACIÓN DE SU ALCANCE; F) EL
DEPOSITARIO JUDICIAL; G)PRIORIDAD DEL PRIMER EMBARGANTE.

Se llama EMBARGO a la afectación, por orden judicial, de uno o varios bienes del deudor, o
presunto deudor, al pago del crédito sobre el que versa la ejecución o de un crédito que se reclama o
ha de ser reclamado en un proceso de conocimiento.

El embargo cumple, en cierto sentido, un papel semejante al de la afectación convencional de


determinados bienes emergentes de la constitución de un derecho real de garantía (hipoteca, prenda),
pero la característica que fundamentalmente lo distingue de esa situación consiste en que requiere,
ineludiblemente, una resolución judicial.
Puede ser:
• PREVENTIVO
• EJECUTIVO (UCEDO: aca NO hay rebeldía, HAY intimación de pago y embargo)

178
Constituye la medida que el juez debe acordar en la primera providencia que dicte a raíz de un proceso
de ejecución fundado en un título de los enunciados en el arts.497,498 y 521 del CPCC.

La certeza o la presunción de certeza viene dada en el mismo título. No es necesario prestar


contracautela, y no está sujeto a caducidad.

Sólo puede levantarse cuando el bien es inembargable o en el supuesto de prosperar alguna de las
excepciones perentorias que la ley autoriza a oponer al progreso de la pretensión. (por ej. excepción
de pago total)

Por lo tanto, ni por sus presupuestos ni por sus consecuencias puede sostenerse que el embargo
ejecutivo sea una medida cautelar. (Palacio)

DIFERENCIAS EMBARGO EJECUTIVO Y EMBARGO PREVENTIVO


1. El primero procede solamente en el caso de demandarse el cobro de una suma de dinero (Art
518), el segundo se halla autorizado para asegurar el cumplimiento tanto de obligaciones de
dar sumas de dinero como de obligaciones consistentes en dar una cosa cierta y determinada
(Art 209).
2. Si se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, el embargo ejecutivo, además, se halla
condicionado al requisito de que tales sumas sean líquidas o fácilmente liquidables y
exigibles, en tanto que no constituye óbice para el otorgamiento del embargo preventivo ni
la iliquidez del crédito, ni la circunstancia de que éste se encuentre sujeto a condición o
pendiente de plazo siempre que se muestre verosimilitud del derecho y, además la
inminencia de un perjuicio para el acreedor.
3. A diferencia del embargo ejecutivo, el embargo preventivo siempre debe decretarse bajo la
responsabilidad y caución del solicitante.

• EJECUTORIO

Es el que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto excepciones al progreso de la ejecución, o


de haber sido ellas desestimadas mediante sentencia firme.

El embargo ejecutivo se convierte en ejecutorio cuando se verifica cualquiera de los supuestos


anteriores. Por lo tanto, adquiriendo el embargo ejecutivo carácter ejecutorio por simple conversión,
no es necesario el dictado de resolución judicial alguna que le de ese carácter de “ejecutorio”.

El embargo preventivo, en cambio, se convierte en ejecutivo en oportunidad de recaer sentencia


favorable al derecho de quien lo requirió o de integrarse el título originariamente incompleto.

179
Y si bien el embargo preventivo y ejecutivo tienen “carácter provisional”; cuando el embargo ejecutivo
se convierte en ejecutorio, adquiere carácter definitivo y se procede de inmediato, a través del
procedimiento de cumplimiento de sentencia de remate al pago del acreedor o a la realización de los
bienes.

EL EMBARGO PREVENTIVO

Es la medida cautelar en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de
ser demandado en un proceso de conocimiento (ordinario, sumario, sumarísimo o especial) o en un
proceso de ejecución, a fin de asegurar la eficacia práctica de las sentencias que en tales procesos se
dicten.

→ RAPALLINI: es la medida cautelar más importante y más gravosa, y por ende, a la cual el
legislador presta mayor atención y exige para su procedencia mayores requisitos y una evaluación
más estricta. A su vez, dispone supuestos donde no procede (cuándo no hay qué embargar y cuándo
no es la medida correcta) y por ello prevé las demás medidas SUBSIDIARIAS.

¿Por qué es importante un inventario? Para constatar la condición de los bienes

ADMISIBILIDAD
Art. 209 Procedencia: Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie
que se hallare en alguna de las condiciones siguientes:
1) Que el deudor no tenga domicilio en la República.: el acreedor debe probar, sumariamente, la
existencia del crédito pero no su exigibilidad.

180
2) Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al
deudor, abonada la firma por información sumaria de dos (2) testigos.

3) Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma


del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del
contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo.
Esta norma contempla el caso de demandarse el cumplimiento del contrato. Se ha dicho empero,
que procede el embargo preventivo no obstante demandarse la rescisión de un contrato bilateral,
como en el caso de una compraventa, si del respectivo boleto surge la entrega de una suma en
calidad de seña y aquél es reconocido o sus firmas son abonadas por testigos o bien el demandado
reconoce haber recibido la seña.
El embargo preventivo no procede en cambio, cuando en lugar de reclamarse el cumplimiento de la
obligación pactada, por ej el pago de una comisión por ventas, se pretende el cobro de una
indemnización equivalente por el fracaso de la operación que se atribuye al incumplimeito
contractual
Art. 211. Demanda por escrituración: Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de
compraventa, si el derecho fuese verosímil, el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto
del contrato.

4) Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o
resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de
prueba, o surja de la certificación realizada por contador público en el supuesto de factura
conformada.

5) Que estando la deuda sujeta a condición o plazo, el actor acredite sumariamente que su deudor
trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, o siempre que justifique del mismo modo que por
cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad de su deudor después de contraída la
obligación.

Art. 210. Otros casos (Texto según ley 14156, art. 1): Podrán igualmente pedir el embargo
preventivo:
1) El coheredero, el condómino, o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la
sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.
2) El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de
arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá
acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para
que formule previamente las manifestaciones necesarias.

181
3) Entre las personas a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles,
siempre que el crédito se justificase en la forma establecida en el art. 209, inc. 2o.
4) La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de
testamento o simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se
presentarán documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.
En estos casos, el embargo preventivo se limita a “la cosa demandada”, y que, por lo tanto, no
procede ampliar la cautela a otros bienes de la parte demandada. Sí procede el embargo de los
frutos de la cosa reivindicada por cuanto los mismos son accesorios de la cosa principal.
5) La persona que haya de demandar por daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tránsito,
cuando el vehículo involucrado carezca de cobertura de seguro contra terceros, sean transportados o
no, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.

Art. 212. Proceso pendiente: Durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:
1) En el caso del art. 63 (litigante declarado en rebeldía): tiene por finalidad asegurar el objeto del
juicio o el pago de las costas si el rebelde fuere el actor.
2) Siempre que por confesión expresa o ficta, o en el caso del art. 354, inc. 1o (SE REFIERE A
CUANDO NO HAY UNA NEGATIVA CATEGÓRICA EN LA CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA), resultare verosímil el derecho alegado.
3) Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.

Fuera de los preceptos precedentemente analizados, existen disposiciones en los códigos de fondo y
en diversas leyes que también prevén el embargo preventivo.

PROCEDIMIENTO
La ley remite en todo lo que se refiere a la forma de trabar un embargo a las reglas del embargo del
juicio ejecutivo. De allí se tomarán las pautas pertinentes: se requiere un funcionario encargado de
practicarlo, se toman las reglas en cuanto a la ocasión y forma, las referidas al supuesto de bienes en
poder de tercero, a la inhibición general de bienes, a las modalidades de la afectación, al depositario
y a la venta por desvalorización o costosa conservación, y embargo de bienes registrables.

→ ARTÍCULO 213°: Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se
trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir
el crédito que se reclama y las costas.
Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá
continuar en el uso normal de la cosa.

182
MANDAMIENTO:
Art. 214. Mandamiento: En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los
funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de
domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.
Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto
respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del
crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Art. 215. Suspensión – Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán
suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

BIENES INEMBARGABLES:
Art. 219: No se trabará nunca embargo:
1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable
uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o
suministro de materiales.
3) En los demás bienes exceptuados de embargo por la ley.
Ningún otro bien quedará exceptuado.

Otras leyes declaran la inembargabilidad de: la indemnización por accidentes de trabajo, los
inmuebles inscriptos como bienes gananciales, la pensión alimenticia, los sueldos, salarios y
jubilaciones son embargables hasta un cierto porcentaje, etc.

LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO:


Art. 220. Levantamiento de oficio y en todo tiempo: El embargo indebidamente trabado sobre
alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior, podrá ser levantado, de oficio o a pedido del
deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

UCEDO: INSCRIPCIÓN
Toda medida cautelar debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. ¿ Por qué?
1. Primero en el tiempo, primero en el drecho: tener en cuenta prioridad de embargos de
acuerdo a su fecha de inscripción
2. Caducidad
El levantamiento ambien debe inscribirse.

183
MODIFICACIÓN DE SU ALCANCE:
● La limitación o reducción del embargo procede cuando la medida se ha trabado sobre bienes
cuyo valor excede notoriamente el monto del crédito reclamado. Si, por ejemplo, se traba
embargo sobre varias cuentas corrientes del deudor y luego resulta que el saldo de una de
ellas basta para cubrir el crédito, corresponde limitar la medida a esa sola cuenta, con
exclusión de las otras.

● Por otro lado, el acreedor se halla facultado para pedir la ampliación del embargo,
acreditando la insuficiencia o la pérdida del valor experimentado por los bienes sobre los
cuales recayó la medida o en los supuestos en que hubiese obtenido la ampliación de la
ejecución o se hubiere deducido una tercería de mejor derecho.

DEPOSITARIO JUDICIAL:
La regla respecto de este tipo de muebles es que serán secuestrados y puestos en depósito judicial.
Ello así salvo el caso de los bienes que integran el mobiliario del deudor (siempre que no se trate de
los inembargables del art. 219) que quedarán bajo su custodia constituyéndoselo depositario judicial
con todas las obligaciones inherentes a esta figura.
Sólo de modo excepcional y cuando razones debidamente fundadas lo aconsejen, se privará al
deudor de estos bienes de uso cotidiano para dárselos en custodia a un tercero.

→ ARTÍCULO 216°: Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la
orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado, y fuesen susceptibles de
embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no
fuese posible.
→ ARTÍCULO 217°: Obligación del depositario. El depositario de objetos embargados a la orden
judicial deberá presentarlos dentro de 24 horas de haber sido intimado judicialmente. No podrá
eludir la entrega invocando el derecho de retención.
Si no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo
ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar.

PREFERENCIA DEL PRIMER EMBARGANTE:


Art. 218. Prioridad del primer embargante – El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de
su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito,
intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos
posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan
obtenido embargos anteriores.

184
5) SECUESTRO JUDICIAL: A) CONCEPTO; B) ADMISIBILIDAD; C)
DIFERENCIA CON OTRAS INSTITUCIONES AFINES; D) COLISIÓN CON
EL DERECHO DE RETENCIÓN.

En sentido estricto, denomínese secuestro a la medida cautelar en cuya virtud se desapodera a una
persona de un bien sobre el cual se litiga o se ha de litigar, o de un documento necesario para deducir
una pretensión procesal. Ejemplo del primer supuesto es el depósito de la cosa mueble que ha de
pedirse mediante una pretensión real, al que se refiere el art. 323, inc. 2, y cuya admisibilidad está
condicionada a que "hubiere motivos para temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor" .
De la segunda hipótesis constituye ejemplo el secuestro que el juez puede disponer en el caso de que
no se cumpliere la orden de exhibición de alguno de los documentos mencionados en el art. 323,
incs. 3, 4 y 5.
También se habla de secuestro, aunque en sentido impropio, cuando se alude al depósito de las cosas
embargadas en poder de un tercero (arts. 216 y 217).

DIFERENCIA CON EL EMBARGO


• El secuestro, generalmente, recae sobre la cosa objeto del litigio, mientras que el embargo
preventivo versa sobre cualquier bien que se encuentre en el patrimonio del deudor y cuya eventual
realización permitirá satisfacer el crédito por el cual se procede.
• Las cosas afectadas por el secuestro se ponen en manos de un tercero, por lo que no pueden ser
usadas por el deudor. Los bienes embargados, en cambio, pueden ser usados por el deudor si éste ha
sido nombrado depositario.
• El secuestro recae sobre muebles o semovientes, y el embargo recae sobre muebles, semovientes o
inmuebles.
• El secuestro puede solicitarse como medida subsidiaria del embargo o en forma autónoma.

ADMISIBILIDAD
→ Art. 221 – Procedencia. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del
juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre
que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar.
Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o
conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.

185
El juez, acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el solicitante, dispondrá el secuestro y,
designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y
ordenará el inventario, si fuese indispensable.

EL SECUESTRO PUEDE SOLICITARSE COMO MEDIDA SUBSIDIARIA DEL


EMBARGO O EN FORMA AUTÓNOMA
→ En el primer caso, el secuestro recaerá sobre los bienes controvertidos y resultará necesario
cuando el embargo (que debe trabarse en forma previa) no resulte suficiente. Imagínese el caso de la
reivindicación de costosas piezas de arte que se encuentran en poder del demandado y se sospeche
que de permanecer allí pueden ser objeto de un uso inadecuado o deteriorante o bien de su venta. Se
las habrá de embargar pero, además, secuestrar para entregárselas a un tercero que las conservará
hasta el final del pleito.
→ En el segundo supuesto, el secuestro operará sobre bienes que no constituyen el objeto mediato
de la pretensión, pero sobre los cuales se podrá hacer efectiva la condena. Se trata, por ejemplo, del
secuestro de los mismos objetos de arte, pero para satisfacer luego con su producido una sentencia
de condena a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

DEPOSITARIO. INVENTARIO
Cuando se produce un secuestro cautelar de bienes, es imprescindible contar con un depositario a
quien se entregarán las cosas y tendrá todas las cargas y obligaciones que se regulan en este Código,
el CCC y el CP. Si son muchos los bienes y de una alta valuación, se procederá a practicar un
inventario. La norma contempla que el depositario pueda ser tanto una entidad como una persona
física, según mejor convenga.

RAPALLINI: Normalmente, los bienes suelen quedar depositados EN TRIBUNALES. Pero, no


obstante, cuando no ello no es posible por la materialidad del bien, se buscan otras alternativas. Por
ejemplo: que el depositario sea el mismo embargado, debiendo hacerse el inventario y no pudiendo
disponer de él. QUIEN PIDE LA MEDIDA (EL SECUESTRO) DEBE PROPONER EL DEPOSITARIO,
NO SIENDO EL JUEZ EL ENCARGADO DE DESIGNAR EL LUGAR.

COLISIÓN CON EL DERECHO DE RETENCIÓN


La retención es el derecho que tiene un acreedor para conservar en su poder una cosa que pertenece
y debía entregar a su deudor, hasta que éste le pague la deuda. Respecto a ello y en relación a la
medida cautelar que dispone el secuestro, el CPCC establece:
→ ARTÍCULO 217°: Obligación del depositario. El depositario de objetos embargados a la orden
judicial deberá presentarlos dentro de 24 horas de haber sido intimado judicialmente. No podrá
eludir la entrega invocando el derecho de retención.

186
Sin no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo
ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar.

6) INHIBICIÓN GENERAL PARA DISPONER DE BIENES: A)CONCEPTO;


B) PROCEDIMIENTO E INSCRIPCIÓN.

La inhibición general de bienes es la medida cautelar que impide al deudor vender o gravar los
bienes que están inscriptos a su nombre en el Registro de la Propiedad al momento de anotarse la
medida, o los que adquiera posteriormente.
La inhibición es una medida similar al embargo, y de gran utilidad cuando no se conocen bienes del
deudor, o éstos son insuficientes para cubrir el crédito reclamado. La inhibición no da preferencia
sobre otras inhibiciones anotadas posteriormente, por lo que si el acreedor se entera que existe algún
bien a nombre del deudor inhibido, le conviene pedir inmediatamente la traba del embargo sobre
dicho bien, pues el embargo, sea anterior o posterior a la inhibición, tiene preferencia sobre esta.
!!!!!
La doctrina y la jurisprudencia consideran, en general, que esta medida sólo puede referirse a bienes
inmuebles. Sin embargo, ante la ausencia de una específica prohibición legal, no mediaría
inconveniente alguno en decretarla respecto de cualquier bien que se encuentre sometido a un
adecuado régimen de registración y publicidad (v.gr. automotores y embarcaciones).
Frente a la inhibición judicial se ha admitido la procedencia de la inhibición voluntaria, entendida
como el pacto conforme al cual una persona, a fin de garantizar el cumplimiento de un contrato,
contrae la obligación de no transmitir un bien determinado o aquéllos de que sea o pueda ser
propietario. La jurisprudencia continúa admitiendo la inscripción de este tipo de inhibiciones.
Para obtener el levantamiento de la medida, el deudor deberá pagar, denunciar bienes a embargo o
caucionar la deuda.

RAPALLINI: funciona la inhibición de bienes ante la inexistencia o insuficiencia de bienes para el


pago de la deuda. Se trata de una medida que afecta A LA PERSONA y, en consecuencia, a
todos sus bienes, a diferencia del embargo que no afecta a la persona SINO A UN BIEN
DETERMINADO.
Se efectiviza a través de OFICIO: el juez informa a todos los registros donde consten los bienes
del deudor sobre la inhibición.

PROCEDIMIENTO Y ANOTACIÓN:

187
Como ocurre en los casos de embargo preventivo, la inhibición se decreta sin audiencia previa del
presunto deudor (art. 198), sin perjuicio del recurso que éste puede deducir dentro de los 3 días
siguientes al de la notificación de la medida. Tampoco es necesaria la previa intimación del pago.
→ Art. 228. Inhibición general de bienes – En todos los casos en que habiendo lugar a embargo
éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe
del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus
bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o se
diere caución bastante. El que solicite la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio
del deudor; así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás
requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación,
salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación general.
LOS OFICIOS que se libren por los tribunales para la anotación de inhibiciones deberán indicar en
cuanto fuere posible, el nombre, estado, nacionalidad, edad, domicilio, profesión del embargado o
inhibido.
No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad; tampoco acuerda prioridad alguna
con respecto a embargantes posteriores: El embargante por consiguiente, tiene prioridad para cobrar
su crédito con relación al inhibiente, aún en el caso que éste hubiese solicitado y trabado la
inhibición con anterioridad.

SUSTITUCIÓN Y LEVANTAMIENTO:
La inhibición debe levantarse tan pronto como el deudor presente bienes suficientes a embargo o
preste caución bastante. Los bienes ofrecidos a embargo deben ser suficientes para cubrir el importe
del crédito reclamado.
Para el levantamiento de la inhibición no basta la denuncia de bienes a embargo, siendo necesario
que este se haya hecho efectivo.
Asimismo, la inhibición, como todas las medidas cautelares, debe ser dejada sin efecto cuando se
haya ordenado con prescindencia de los requisitos que condicionan su procedencia, o cuando hayan
desaparecido las circunstancias de hecho sobre cuya base se decretó.

De acuerdo al Art 207 2do párr, las inhibiciones se extinguen a los 5 años de la fecha de su
anotación en el Registro salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del
plazo, por orden del juez que entendió en el proceso. La extinción se opera de pleno derecho.

7) ANOTACIÓN DE LITIS: A) CONCEPTO; B) CONSECUENCIA


JURÍDICA

188
La anotación de litis es la medida cautelar que da publicidad a la existencia de un proceso con
relación a un bien inmueble o mueble registrable. De este modo, el tercero que adquiera el bien o a
cuyo favor se constituya un derecho real, no puede alegar que desconocía la existencia de la litis y,
en consecuencia, debe soportar los efectos de la sentencia que se dicte.
A diferencia del embargo preventivo, la anotación de la litis no impide la libre disposición
del bien, que puede ser gravado o enajenado por el demandado.

PROCEDENCIA:
Para que proceda la anotación, la pretensión deducida en juicio debe ser susceptible de generar una
modificación en la inscripción en el Registro de la Propiedad de un bien, y el derecho debe ser
verosímil.
→ Art. 229 – Anotación de litis. Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión
que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro de la
propiedad y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida
se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta
que la sentencia haya sido cumplida.

RAPALLINI: se trata de una medida cuya naturaleza es REGISTRAL. No impide la libre


disponibilidad de un bien; no afecta a la persona como en el caso del embargo, sino que rompe toda
esperanza de un tercero interesado de alegar su buena fe por DESCONOCIMIENTO. En otras
palabras: el tercero conoce a través de la anotación, que ese bien puede ser atacado por ser objeto de
un litigio.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS
1- SI LA DEMANDA SE REPELE, LA ANOTACIÓN DE LITIS SE EXTINGUE: Ello es
indiscutible: desapareciendo el presupuesto que permitió su dictado, la precautoria debe extinguirse.
Sin embargo, ello que parecería automático, no funciona así en la realidad, ya que en algunos casos
será necesario que el interesado obtenga una expresa resolución del juzgado que la deje sin efecto y
realizar luego las diligencias ante el registro pertinente para anotar el levantamiento de la medida.
Recién en ese momento y por esas vías se deja sin efecto la anotación señalada.

2- SI LA DEMANDA PROSPERA, LA MEDIDA PERDURA HASTA EL CUMPLIMIENTO


DE LA SENTENCIA: Hasta allí perdurará el aseguramiento, anotándose ahora el nuevo estado
registral derivado del resultado del juicio.

189
8) INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL: A) CONCEPTO; B)
ESPECIES DE INTERVENTORES: a) AMPLITUD DE CADA UNA DE
ELLAS; b)DISPOSICIONES COMUNES A TODA CLASE DE
INTERVENCIÓN; c)FACULTADES DEL JUEZ; d)DEBERES DEL
INTERVENTOR; e)REMOCIÓN; f)HONORARIOS.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

Desde un punto de vista de género (intervención judicial como género), denominado intervención
judicial a la medida cautelar en cuya virtud una persona designada por el juez, en calidad de auxiliar
externo de éste, interfiere en la actividad económica de una persona física o jurídica, sea para
asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones en el estado de los
bienes.
Dentro de la primera de las mencionadas finalidades (aseguramiento de la ejecución forzada) se
encuentra ubicada la especie más simple de la intervención judicial, que es aquella que se dispone
con el único objeto de que el interventor haga efectivo un embargo ya decretado (interventor
recaudador). En lo concerniente a la segunda de las finalidades enunciadas (mantenimiento de una
situación de hecho), corresponde distinguir dos especies de intervención, según que el interventor
designado deba limitarse a fiscalizar o controlar la administración de una sociedad o asociación
(interventor fiscalizador) o bien deba desplazar al administrador de la correspondiente entidad,
asumiendo facultades de dirección y gobierno en sustitución provisional de aquél. En este último
supuesto la intervención recibe el nombre de administración judicial.

ESPECIES:
Hay distintos tipos de interventores
→ RECAUDADOR – se limita a recaudar y retener el monto embargado, para luego depositarlo a la
orden del juzgado; no interviene en la administración. Ejemplo: interventor en las boleterías de una
cancha de fútbol. El monto a retener no puede exceder el 50% y lo fija el juez (art. 223).
→ FISCALIZADOR – no reemplaza al administrador, pero controla o fiscaliza la administración
para evitar que haya actos dañosos para la entidad.
→ ADMINISTRADOR (administrador judicial) – reemplaza al administrador existente en la entidad
intervenida.
→ INFORMANTE (veedor) – no recauda, no fiscaliza ni administra; su función es la de informar al
juzgado acerca de los hechos que se le han indicado al designárselo.

190
DISPOSICIONES COMUNES A TODA CLASE DE INTERVENCIÓN:
El Código señala que se deberá recurrir a ella cuando no exista posibilidad de trabar otras medidas
previamente, o cuando éstas sean insuficientes, en cuyo caso la intervención vendrá a complementar
el resguardo ya obtenido.
La ley no menciona sobre quién habrá de recaer el nombramiento. Entendemos que la persona a
designar deberá tener la idoneidad o los conocimientos suficientes para desempeñar las tareas que se
le habrán de encomendar.
→ ARTÍCULO 222 Intervención judicial.: Podrá ordenarse la intervención judicial, a falta de
otra medida precautoria eficaz o como complemento de la dispuesta:
1) A pedido del acreedor, si hubiese de recaer sobre bienes productores de rentas o frutos.
2) A pedido de un socio, respecto de una sociedad o asociación, cuando los actos u omisiones de
quienes la representen, le pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro el normal
desarrollo de las actividades de aquellas.

FACULTADES:
Art. 223: El interventor tendrá las siguientes facultades:
• 1) Vigilar la conservación del activo y cuidar de que los bienes objeto de la medida no sufran
deterioro o menoscabo.
• 2) Comprobar las entradas y gastos.
• 3) Dar cuenta al juez de toda irregularidad que advirtiera en la administración.
• 4) Informar periódicamente al juzgado sobre el resultado de su gestión. El juez limitará las
funciones del interventor a lo indispensable y, según las circunstancias, podrá ordenar que actúe
exclusivamente en la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración.
El monto de la recaudación deberá oscilar entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta por ciento
(50%) de las entradas brutas.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:
Cuando las figuras del interventor o del recaudador no resulten suficientes, por existir un conflicto
de gran magnitud respecto de la administración de una sociedad, la ley prevé la figura cautelar más
grave de toda esta familia: la administración judicial.
Los poderes que le otorgue el magistrado al administrador también dependerán de la entidad de las
cuestiones a conducir. Podrá tener facultades para tomar decisiones y hasta podrá llegar a asumir la
representación de la firma.
La actuación de este sujeto se desarrolla bajo la supervisión directa del juez.

191
→ Art. 224. Administración judicial – Cuando fuere indispensable sustituir la administración de
la sociedad o asociación intervenida, por divergencias entre socios derivadas de una administración
irregular o de otras circunstancias que, a criterio del juez hicieren procedente la medida, el
interventor será designado con el carácter de administrador judicial. En la providencia en que lo
designe, el juez precisará sus deberes y facultades tendientes a regularizar la marcha de la
administración y a asumir la representación, si correspondiere. Ejercerá vigilancia directa sobre su
actuación y procederá a removerlo en caso de negligencia o abuso de sus funciones, luego de haber
oído a las partes y al administrador. No se decretará esta medida si no se hubiese promovido la
demanda por remoción del o de los socios administradores.

Condición de procedencia: por ser la medida cautelar más gravosa de todas las de esta Sección, la
ley agrega un recaudo de procedencia, el cual es el hecho de que en forma previa a su petición se
haya motorizado la pretensión que busque remover a los socios administradores.

Art. 225 – GASTOS: El interventor y el administrador judiciales sólo podrán retener fondos o
disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración, entendiéndose por
tales los que habitualmente se inviertan en el bien, sociedad o asociación administrados. Los gastos
extraordinarios o nombramientos de auxiliares serán autorizados por el juez previo traslado a las
partes, salvo que su postergación pudiere irrogar perjuicios, en cuyo caso, después de efectuados, se
dará inmediatamente noticia al juzgado.

Art. 226 – HONORARIOS: Los interventores o administradores no podrán percibir honorarios con
carácter definitivo hasta que la gestión total haya sido judicialmente aprobada. Si su actuación
excediere de seis (6) meses, previo traslado a las partes podrán ser autorizados a percibir
periódicamente sumas con carácter de anticipos provisionales, en adecuada proporción con el
honorario total y los ingresos de la sociedad o asociación.

Art. 227 – VEEDOR: De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un veedor para que
practique un reconocimiento del estado de los bienes objeto del juicio o vigile las operaciones o
actividades que se ejerzan respecto de ellos e informe al juzgado sobre los puntos que en la
providencia se establezcan.

REMOCIÓN
El juez ejercerá vigilancia directa sobre su actuación y procederá a removerlo en caso de negligencia
o abuso de sus funciones, luego de haber oído a las partes y al administrador.

192
9) 1. PROHIBICIÓN DE INNOVAR: A)CONCEPTO; B)RÉGIMEN LEGAL;
2. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR; A)CONCEPTO; B)CASOS; 3. LA
MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA.

PROHIBICIÓN DE INNOVAR

Es la medida en cuya virtud se ordena a una de las partes que se abstenga de alterar, mientras dure el
proceso, la situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado.
Encuentra su justificación en las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de igualdad ante
la ley. Pero también encuentra fundamento en el principio de moralidad o en la buena fe con la cual
deben proceder los litigantes.
En la generalidad de los casos, la medida de no innovar implica la prohibición de que se altere el
estado de hecho existente al tiempo de iniciarse el proceso. Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando se
dispone mantener el estado de "no ocupación" en que se encuentra un inmueble, o se prohíbe la
destrucción de una cosa.
Pero la medida también es admisible para impedir la alteración de un estado de hecho existente con
anterioridad y que el juez ordena restablecer luego de iniciado el proceso. Por ejemplo, en el
supuesto de decretarse la paralización de una obra o la suspensión de la ejecución de un acto
administrativo.
La prohibición de innovar procede en toda clase de juicios y cualquiera que sea la etapa en que éstos
se encuentren. Pero es inadmisible contra otra de igual naturaleza. Tampoco procede para impedir el
cumplimiento de una sentencia firme pronunciada por otro juez.

RÉGIMEN LEGAL
Art. 230. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio (cualquiera sea su
etapa), siempre que:
1) El derecho fuere verosímil.
2) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de
derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o
imposible.
3) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR: (submedida dentro de la prohibición de innovar)

193
Consiste en que el juez prohíba a una de las partes celebrar contratos con relación a determinados
bienes. Esto es para asegurar el resultado práctico de un proceso en el que se discuten derechos sobre
determinados bienes respecto de los cuales medie el temor de que alguna de las partes los ceda,
arriende o enajene a un tercero.

→ Art. 231 – Prohibición de contratar. Cuando por ley o contrato o para asegurar la ejecución
forzada o los bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados
bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo
se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que
mencione el solicitante. La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda
dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido dispuesta, y en cualquier momento en que se
demuestre su improcedencia.

La prohibición de contratar puede fundarse:


• En la ley – Ej.: el cónyuge no puede enajenar inmuebles gananciales sin el consentimiento del otro.
• En el contrato – Ej.: prohibición de subalquilar para el locatario.
• En la necesidad de asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto del juicio

MEDIDA INNOVATIVA:

Es una diligencia precautoria excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho
existente antes de la petición de su dictado, medida que se traduce en la injerencia del tribunal en la
esfera de la libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a
derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de un proceder antijurídico. Dicha
diligencia cautelar -a diferencia de la mayoría de las otras- no afecta la libre disposición de bienes, ni
dispone que se mantenga el status quo. Va más allá, ordenando -sin que concurra sentencia firme de
mérito- que alguien haga o deje de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación
existente.

10) PROTECCIÓN DE PERSONAS COMO MEDIDA CAUTELAR: A) CONCEPTO;


B)CASOS

Los arts. 234 a 237 ter instituyen una medida cautelar dirigida a la protección de ciertas personas
expuestas a peligros o amenazas sobre su integridad física o moral o sobre su libertad de
determinarse en un asunto de orden privado.

194
Como características propias de este tipo de medidas podemos mencionar que existe, en varios
casos, una amplísima legitimación para solicitarlas, flexibilización en cuanto a la prueba de los
recaudos básicos de toda cautelar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora, así como
respecto de la contracautela), revisten carácter provisional e intervención obligatoria del Ministerio
Público a través de los Asesores de Incapaces.

CASOS:
Art. 234 (Texto según ley 13634, art. 87) – Podrá decretarse la guarda:
− 1°) De incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad abandonados o
sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de
ejercer sus funciones.
− 2°) De los incapaces mayores de dieciocho (18) años de edad que estén
en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su
curatela.

Art. 235. Juez competente – La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que
haya de ser amparada, con intervención del Ministerio Público. Cuando existiese urgencia o
circunstancias graves, se resolverá provisionalmente, sin más trámite.

Art. 236. (Texto según Ley 13634, art. 88) Procedimiento – En los casos previstos en el artículo
234, la petición podrá ser deducida por cualquier persona. Previa intervención del Ministerio
Público, el Juez decretará la guarda si correspondiere.

Art. 237. Medidas complementarias – Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a
la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión.
Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de treinta (30) días, a cuyo
vencimiento, quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente.
La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlo y sin otro trámite.

Art. 237 bis (Incorporado por ley 11173, art. 1) – En el supuesto del art. 444, CCCN , el juez podrá
disponer ante pedido fundado de parte y a título de medida cautelar, la exclusión del hogar conyugal
de alguno de los cónyuges, o su reintegro al mismo, cuando los motivos fundantes estén
sumariamente acreditados y medien razones de urgencia impostergable. Cuando la exclusión o
inclusión se promueva como pretensión de fondo, antes de la promoción de la demanda de
separación personal o de divorcio vincular, tramitará según las normas del proceso sumarísimo.
Encontrándose iniciada la demanda, la cuestión tramitará por incidente.

195
Art. 237 ter (Incorporado por ley 12607, art. 199) – En los casos en que menores de edad fueran
víctimas de delitos por parte de sus padres, tutores, responsables o convivientes, el juez podrá
disponer ante pedido fundado y a título de medida cautelar, la exclusión del hogar del presunto autor,
cuando se encuentren motivos justificados y medien razones de urgencia.
La exclusión tramitará según las normas del juicio sumarísimo.

LA TUTELA CAUTELAR EN DIVERSOS SISTEMAS NORMATIVOS DE ARGENTINA

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 24.240

Art.52.Acciones Judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán
iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.

La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de


consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de
aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio,
cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.

En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones
de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de
los demás legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la
legitimación de éstas.

Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación para tal fin de
acuerdo a la normativa vigente.

En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas la


titularidad activa será asumida por el Ministerio Público Fiscal.

CAPITULO XIV DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Art. 55. Legitimación. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas
jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten
objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la
intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley.

196
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el
beneficio de justicia gratuita.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25.675

Art.32. La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la
competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de
ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar,
conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general.
Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a
cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse
medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños
y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

197
BOLILLA 8
CONTESTACIÓN DE DEMANDA

1) CONTESTACIÓN DE DEMANDA: A)CONTENIDO: REQUISITOS;


B)DEFENSAS Y EXCEPCIONES; C)ADMISIÓN O NEGACIÓN DE
HECHOS; D)RECONOCIMIENTO O DESCONOCIMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS; E)SILENCIO; F)CASOS ESPECIALES DEL DEFENSOR
OFICIAL, LOS SUCESORES A TÍTULO UNIVERSAL Y EL ESTADO;
G)EFECTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: H)TRASLADO:
SUPUESTOS.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La contestación a la demanda es el acto mediante el cual el demandado alega todas las excepciones y
defensas que intenta valer contra la pretensión procesal. En el proceso ordinario, son aquellas
defensas que no deban ser opuestas como de previo y especial pronunciamiento; y en los procesos
sumario y sumarísimo, toda clase de defensas que intente hacer valer contra la pretensión procesal.
Dicho acto reviste importancia por cuanto determina los hechos sobre los cuales deberá producirse la
prueba, y delimita el thema decidendum, pues la sentencia definitiva sólo puede versar sobre las
cuestiones planteadas por ambas partes.

HANKOVITS: El accionado interpone defensa para repeler la acción ejercida por el actor.
RAPALLINI: es el acto a través del cual el demandado RESISTE A LA PRETENSIÓN ACTORAL.
Se cristaliza a través de él, la garantía de defensa en juicio.
Es una CARGA, ya que se trata de un imperativo hacia el demandado para satisfacer su propio
interés: puede o no contestar.

“Primordialmente importa el ejercicio de defensa en juicio. Es así, como guarda similitud y un


estrecho paralelismo con la demanda, toda vez que se trata de un acto que conlleva la petición del
accionado de obtener una sentencia favorable a sus intereses, con el consiguiente rechazo de la
pretensión deducida.

198
El demandado, al contestar la demanda, pide al juez que la rechace, busca una declaración de certeza
negativa de las pretensiones incoadas por el actor”.

PLAZOS
• PROCESO ORDINARIO ----> 15 días (salvo sea la Nación, Pcia., o Municipio: 60
días) Dicho plazo no se suspende por la oposición de EPEP salvoooo si se tratare de las de falta de
personería, arraigo y defecto legal.
• PROCESO SUMARIO -------> 10 días (salvo sea la Nación, Pcia., o Municipio: 20
días)
• PROCESO SUMARÍSIMO---> 5 días

CONTENIDO. REQUISITOS:
Art. 354 – Contenidos y requisitos. En la contestación opondrá el demandado todas las
excepciones o defensas que, según este Código no tuvieren carácter previo. Deberá, además:
→ 1) Reconocer o negar categóricamente
● cada uno de los hechos expuestos en la demanda: En la demanda lo importante, en su
petición son los HECHOS no el derecho.(Hankovits)
● la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y
● la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen.
Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como
reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes (podrán: es decir que si no se cumple con la
carga de negar categóricamente, el juez los puede tener como ciertos o no, de acuerdo a la prueba.
Es una confesión ficta. El hecho de reconocer o negar tiene importancia en la etapa siguiente que es
la prueba. Relacionar con Art 60) y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los
tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso (Si no niego el documento la jueza me los tiene por
reconocidos. Relacionar Art 314 CCCN: cuando se trate de documentos, se presenta el mismo y el
actor debe manifestar si le pertenece la firma y el cuerpo del instrumento. Art 263 CCCN: El
silencio no es considerado como una manifestación de la voluntad EXCEPTO, que exista una
obligación por ley de expedirse como sería el inc 1 de art 354). No estarán sujetos al cumplimiento
de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que interviniere
en el proceso, como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los
documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para
después de producida la prueba. (Contestación de demanda en expectativa porque se presentan por
el ausente: defensor o sucesores universales. Se posterga su respuesta para luego de producida la
prueba debido a que no tienen conocimiento del contenido o firma porque no intervienen de forma
personal. También puede relacionarse con art 314 CCCN respecto de los herederos

199
Respuestas en expectativa consisten en la manifestación de que se ignoran los hechos del
representado, o del causante y, en la consiguiente reserva de expedirse sobre ellos luego de
producida la prueba por parte del actor)
***** La respuesta “en expectativa”
ØEl Defensor Oficial (art. 354, inc. 1º, CPCC)
ØEl sucesor universal (art. 354, inc. 1º, CPCC)
ØEl Fiscal de Estado (art. 31, ley 7543)
ØEl Municipio (art. 1º, ley 10.488)

→ 2) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Hay que
tomarlo en paralelo con la demanda (ART 330 inc 4)
→ 3) Observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el art. 330.

Los requisitos de la contestación son análogos a los exigidos para la demanda: debe ser hecha por
escrito, con tinta negra, en castellano, con las copias que correspondan, encabezarlas con la “suma”,
cumplir los requisitos fiscales, indicar la matrícula de los abogados y procuradores, acompañar los
documentos que justifiquen la representación legal o convencional, constituir domicilio.

HANKOVITS: Hay un acto previo a la contestación de la demanda: excepciones de previo y


especial pronunciamiento. El resto de las excepciones se plantean con la contestación de la demanda.

Los requisitos específicos de la contestación son:


1. Exposición de las defensas “no previas”: el Código señala que en la contestación de la demanda se
incorporarán todas las defensas que no se han incluido en los arts. 344, 345 y 346 (éstas ya tuvieron
su momento procesal para ser alegadas).

2. Reconocer (no es lo mismo que allanarse) o negar categóricamente cada uno de los hechos
expuestos en la demanda: el silencio, las respuestas evasivas (ej: no reconocer ni negar los hechos) o
la negativa general pueden ser estimadas como reconocimiento de ellos. La carga es SÓLO SOBRE
HECHOS PERSONALES, por lo que los hechos de terceros pueden ser ignorados sin ninguna
consecuencia jurídica. Es por eso que en la última parte del Inc 1 del Art 354 se disponde que el
defensor oficial y los sucesores a título universal no están sujetos a esta carga; y SOBRE HECHOS
ESENCIALES, no siendo importante que niegue punto por punto todos los detalles y circunstancias
incluidas en la demanda. El silencio del demandado puede ser total o parcial, según deje de contestar
o, contestándola, omita formular una negativa respecto de uno o más hechos contenidos en aquella.
Sin embargo, no siempre la falta de contestación a la demanda trae aparejada la rebeldía del
demandado, pues esta situación no tiene lugar cuando aquel, no obstante comparecer al proceso, se

200
abstiene de contestar la demanda. (REBELDÍA ES LA NO COMPARECENCIA NO, LA NO
CONTESTACIÓN)
Dada la presunción de verdad de los hechos invocados por el actor que produce la falta de
contestación a la demanda, es a la contraparte a quien corresponde demostrar lo contrario, aportando
los elementos de juicio que sean necesarios para tal fin.

3. Reconocer la autenticidad de los documentos acompañados: con el escrito de demanda debe


acompañarse la prueba documental con la que el actor pretenda demostrar la existencia de los hechos
fundantes de su pretensión. De esa documentación se da también traslado a la parte demandada
generándose así nuevas cargas.
Ahora se trata, básicamente, de que el demandado reconozca o niegue dos circunstancias: la
autenticidad de los documentos que a él se atribuyen y la recepción de cartas y telegramas a él
remitidos. El silencio frente a los documentos se toma como recepción de los mismos.

En otras palabras, si a través de la demanda, al demandado se le imputa HABER RECIBIDO Y/O


HABER RATIFICADO UN DOCUMENTO; este debe desconocer categóricamente ambas
cuestiones, de lo contrario SE LO TENDRÁ SIEMPRE POR RECONOCIDO.
Distinto es, en relación a esto último, lo que sucede con los HECHOS: si el demandado no niega
categóricamente lo que se le imputa, SERÁ UNA FACULTAD DEL JUEZ TENERLOS O NO POR
RECONOCIDOS.

El silencio, se alza como obstáculo insalvable para introducir en la Alzada cuestiones tales como las
referidas a los hechos en que se ha sustentado la pretensión pues, quien no respondió la demanda,
padece posteriormente una seria limitación recursiva, dado que prácticamente su embate contra el
fallo debe limitarse a plantear cuestiones que hagan a un error de juzgamiento en la aplicación del
derecho, conforme con las circunstancias fácticas tenidas por ciertas en consonancia con el inciso 1°
del art. 354 del código del rito, o, entre otros supuestos, plantear la nulidad del fallo (doc.art. 253 del
Cód.Procesal), pero en modo alguno puede oponer hechos contrarios a los admitidos que no fueron
sometidos a la consideración del juez.

Los efectos de la admisión ficta prevista en el art. 354 del CPCC son diferentes según verse sobre los
hechos o la prueba documental. En el primer supuesto el silencio, las evasivas o la negativa general
"podrán" estimarse como reconocimiento de la verdad, en cambio, tratándose de documentos, esa
misma posición reticente del demandado conlleva a la solución legal consistente en que "se los tendrá
por reconocidos o recibidos".

201
4. Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa: la manda agrega
que se deben especificar los hechos sobre los que se funda la defensa. El demandado puede no sólo
negar los hechos que afirma el actor, sino que también podrá esgrimir él mismo otros hechos sobre
los que construirá su oposición.
Normalmente, frente a los hechos constitutivos que trae el demandante, el demandado podrá aducir
la configuración de hechos impeditivos o extintivos que darán lugar a excepciones que rara vez
tendrán carácter previo.
Estos “nuevos hechos” incorporados en la contestación de demanda deberán ser probados por quien
los afirma y, por tal motivo, habrán de venir acompañados de documentación que los avale.

5. Agregar la prueba documental: si es que estuviere en su poder, y si no, indicar su contenido, lugar,
archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentra.
Corresponde dar traslado a la parte actora por 5 días para que se expida negándolos o
reconociéndolos.
Después de contestada la demanda no se admitirán documentos, excepto los de fecha posterior, o los
de fecha anterior que no hubiesen sido conocidos por el demandado al momento de tener que
presentarlos.

¿Qué documentos acompañados y remitidos?


● Instrumentos privados
● Instrumentos particulares (arts. 287 y 319, CC y C)
ARTICULO 287.- Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos
particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría


comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o
auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la
palabra y de información.
ARTICULO 319.- Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares
debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo
sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico,
las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los
procedimientos técnicos que se apliquen.

● Instrumentos públicos(arts. 296 CC y C y 393 CPCC)


ARTICULO 296.- Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:

202
a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial
público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil
o criminal;

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos,


reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto
principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

ARTÍCULO 393°: Redargución de falsedad. La redargución de falsedad de un instrumento


público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de 10 días de
efectuada la impugnación, bajo apercibimiento de tener a quien la formulare por desistido.

En este caso, el Juez suspenderá el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente


conjuntamente con la sentencia.

HANKOVITS. Los documentos públicos para negarlos en términos art 354 tengo 10 días para
incidente de redargución de falsedad.
En los instrumentos privados y particulares basta la mera negativa: desconozco por ej el boleto de
compraventa. La carga de la prueba la tiene el actor. La manera de probar es mediante prueba
caligráfica, que se ofrece en proceso ordinario y sumario en la demanda y en su contestación de
demanda.

EFECTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:


La contestación produce fundamentalmente los siguientes efectos:
→ Clausura la etapa introductoria

→ Fija la cuestión litigiosa.

→ El demandado que no ha opuesto excepciones previas y que no hace uso de la facultad de

recusar sin causa en el escrito de contestación, no puede ejercer esa facultad con posterioridad,

por tanto caduca la posibilidad de oponer la excepción.

→ Fija la competencia del juez: Puede determinar la prórroga de la competencia por razón del

territorio y de las personas.

→ Precluye el derecho de recusar sin causa

TRASLADO:

203
"Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez conferirá traslado de ella al demandado para
que comparezca y la conteste dentro de quince días". Esta disposición determina el contenido de la
primera resolución judicial que debe recaer en un proceso ordinario, siendo su finalidad, como es
obvio, la de asegurar la vigencia del principio de contradicción.
De acuerdo con dicha norma, el juez debe disponer que se confiera traslado de la demanda a su
destinatario, vale decir, que se pongan en conocimiento del demandado las pretensiones formuladas
por el actor, y ordenar, asimismo, que aquél sea citado para comparecer y contestar la demanda.

FORMAS DE CITACIÓN
Las formas de la citación varían según ocurran las siguientes circunstancias:
a) QUE EL DEMANDADO TENGA SU DOMICILIO EN LA JURISDICCIÓN DEL
JUZGADO: ART. 338: "la citación se hará por medio de CÉDULA, que se entregará al demandado
en su domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente con las copias a que se refiere el art. 120. Si
no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le
hallare, se procederá según se prescribe en el art. 141. Si el domicilio asignado al demandado por el
actor fuese falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante". Desde luego
que el demandado irregularmente notificado puede, en cualquier estado del proceso, plantear la
nulidad de la notificación. Debe hacerlo mediante incidente, en el plazo de 5 días, contados desde el
momento en que tuvo noticia del acto irregular (CPN, art. 170), porque de lo contrario la nulidad
queda convalidada.
→ PLAZO: 15, 10 y 5 días según el tipo de proceso.

B) QUE LO TENGA FUERA DE DICHA JURISDICCIÓN:


ART. 339: Cuando la persona que ha de ser citada no se domiciliare en jurisdicción de esta
Provincia, la citación se hará por medio de EXHORTO a la autoridad judicial que corresponda, sin
perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme sobre exhortos. En los casos en
que fuere parte una provincia, la citación debe hacerse por oficios dirigidos al gobernador y al fiscal
de Estado o funcionario que tuviere sus atribuciones.
→ PLAZO: para estos casos, el CPCCBA lo amplía: si se domicilia en la República, se incrementa 1
DÍA CADA 200KM O FRACCIÓN QUE NO BAJE DE 100. Si se domicilia fuera de la República,
el plazo será fijado por el juez.

C) QUE SE IGNORE EL NOMBRE, DOMICILIO O RESIDENCIA DEL DEMANDADO:


ART. 341: La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignorare se hará por
EDICTOS publicados por 2 días en la forma prescripta por los artículos 145°, 146° y 147°. Si
vencido el plazo de los edictos no compareciera el citado, se nombrará al defensor oficial para que lo

204
represente en el juicio. El defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la
existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.
→ PLAZO: corre desde la última publicación.

Una vez notificada la resolución que ordena la citación del accionado –Traslado de demanda-
para que comparezca y conteste la demanda (art. 337 del CPCC), dicha parte puede tomar
distintas actitudes:

→ Que la demanda sea contestada por el demandado, cumpliendo los requisitos que plantea el art.
354. Si el demandado acompaña prueba documental, se le dará traslado al actor por 5 días para que
se expida sobre esta. Puediendo oponer excepciones o defensas, reconvenir.
→ Que el demandado no conteste la demanda y comparezca al proceso, o que omita negar o
reconocer algunos hechos de carácter esencial. En este caso, quedará a criterio del juez la valoración
de los hechos alegados por el actor y no contestados por el demandado (recordar que no sucede lo
mismo con los documentos), que pueden dar lugar a una presunción en contra de éste (invirtiendo la
carga de la prueba en favor del actor), o a un reconocimiento de la verdad de los hechos.
→ Que el demandado admita expresamente los hechos, en los cuales el proceso continúa como una
cuestión de puro derecho.
→ Que el demandado no conteste la demanda y no comparezca al proceso (rebeldía), cuyo caso será
explicado más adelante.
→ Que el demandado se allane a la pretensión del actor, cosa que produce la extinción de la litis. El
allanamiento es una de las actitudes posibles que el demandado puede asumir frente a la demanda, y
consiste en la declaración en cuya virtud aquél reconoce que es fundada la pretensión interpuesta por
el actor.
NO ES LO MISMO ALLANAMIENTO QUE LA ADMISIÓN EXPRESA de los hechos invocados.
Esta última, trae aparejada la consecuencia de relevar al actor de la carga probatoria respecto de los
hechos admitidos, pero no hace desaparecer la litis que continúa desarrolládose como de puro
derecho. El allanamiento, en cambio, en tanto comporta un reconocimiento de la razón que asiste al
actor, y por consiguiete, una conformidad cons sus alegaciones no sólo releva al actor de onus
probandi sino que además, produce la extinción de la litis.

INCONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El órgano judicial no está obligado a acceder -por la sola incontestación de la demanda- automática o
mecánicamente a las pretensiones deducidas. Es decir, que ni la falta de contestación a la demanda

205
ni la rebeldía del demandado eximen al juez de examinar la procedencia de la acción, ya que aun
aceptando la veracidad de los hechos lícitos alegados -e incluso quedando reconocida la
documentación acompañada-, la condena al remiso no puede fundarse en su solo silencio, sino en el
ajuste de esos hechos con el derecho aplicable.

Al no haber comparecido el accionado a contestar la demanda deben tenerse por ciertos los hechos allí
invocados y por reconocida la documentación agregada (arts. 60 y 354 inc. 1º del C.P.C.C.).

2) DEFENSAS, EXCEPCIONES E IMPEDIMENTOS PROCESALES DE


PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO:CONCEPTOS Y
DIFERENCIAS; A)REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN;
B)SUSTANCIACIÓN; C)RESOLUCIÓN; D)RECURSOS; E)EFECTOS.
NORMAS SUSTANCIALES SOBRE PRESCRIPCIÓN.

La EXCEPCIÓN es un poder jurídico del que se halla investido el demandado, que le habilita para
oponerse a la acción que ha sido promovida contra él. La acción, como derecho a atacar, tiene una
especie de réplica en el derecho del demandado a defenderse. Toda demanda es una forma de ataque;
la excepción es la defensa contra ese ataque.
La diferencia entre la acción y la excepción es que en tanto el actor tiene la iniciativa del litigio, el
demandado no la tiene y debe soportar, a su pesar, las consecuencias de la iniciativa del demandante.

Las excepciones son aquellos medios que pueden utilizar las partes para impedir la prosecución de
un proceso, sea demorando la constitución de la relación jurídica procesal, sea impidiéndola en
forma absoluta y definitiva.

LAS OPOSICIONES SE CLASIFICAN


1. Con respecto a su contenido,
● negaciones
● excepciones,
2. Referido a sus efectos
● dilatorias
● perentorias
● temporarias.

206
Puede decirse entonces, que el demandado tiene 3 opciones para defenderse:
1- DEFENSA: cuando el medio defensivo ataca el derecho del actor, discutiéndole la aplicabilidad
de la norma legal o los hechos que le fundamentan, se habla, en general, de DEFENSA, la cual se
considera como el derecho de una persona para impedir que el derecho de otra sea reconocido
judicialmente.

2- EXCEPCIONES: el juez rechaza la demanda porque el actor carece de acción. En este caso, el
juez no llega a examinar la existencia de un derecho favorable al actor, sino que detiene su examen
en las condiciones y requisitos de la acción, rechazando la demanda porque la acción se encuentra
extinguida.

3- IMPEDIMENTOS PROCESALES: la tercera categoría no influye ni gravita sobre el derecho o


la acción, sino sobre la constitución válida de un proceso.

EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO


ARTÍCULO 344°: Forma de deducirlas, plazos y efectos. Las excepciones que se mencionan en
el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento, en un solo
escrito, y dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda o la reconvención
(HANKOVITS: en el proceso ordinario. En el sumario junto con la contestación de la demanda y en
el sumarísimo en realidad, las excepciones no pueden resolverse como de PEP y deben ser
decididas por tanto, en la sentencia), en su caso.
Si se opusiere excepciones, deberá simultáneamente oponerse la de prescripción, cuando el
demandado lo estimare procedente. La prescripción se resolverá como excepción previa si la
cuestión fuere de puro derecho; en caso contrario se resolverá en la sentencia definitiva, debiendo
producirse la prueba junto con la de las restantes cuestiones o defensas de fondo. (HANKOVITS:
Entonces 1ro hay que oponer excepción de prescripción. Si ésta es sólo una cuestión de derecho se
resuelve ahora; si depende de hechos controvertidos se resuelve como defensa de fondo en la
sentencia. Este párr quedó desencajado con el CCCN Art 2551 [prescripción por vía de acción o de
excepción] y Art 2553 [ en los procesos de conocimiento debe oponerse en la contestación de la
demanda!!!!!! ERGO no sería se EPEP. Tener en cuenta que de acuerdo al CPCC en proceso
ordinario tenemos 10 días para oponer EPEP, en casO de vencimiento podemos argumentar el art
2553 del CCCN que establece el plazo de contestación de demanda que es de 15 días]

La oposición de excepciones no suspenderá el plazo para contestar la demanda. (En Pcia: en los
procesos de conocimiento. En Nación, arraigo, defecto legal y falta de personería suspende)

207
Si el demandado se domiciliare fuera del asiento del juzgado o tribunal, el plazo para oponer
excepciones será el que resulte de restar 5 días del que corresponda según la distancia.

HANKOVITS: Se encuentran de forma taxativa en el CPCC. Tramitan de acuerdo al código y se


resuelven en la etapa postulatoria. (demanda-contestacion.-reconvención). No se dilatan al dictado
de la sentencia.
Son elementos fundamentales que hacen a la constitución regular del proceso.

ART. 345 – EXCEPCIONES ADMISIBLES.


Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de
capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.
3) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin
perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la
sentencia definitiva.
4) Litispendencia.
5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
6) Cosa juzgada.
7) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.
8) Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales, tales como el beneficio de
inventario o el de excusión, o las previstas en los arts. 2486 y 3357, CC.

Art. 346 – Arraigo. Si el demandante no tuviere domicilio o bienes inmuebles en la República, será
también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda.

IMPEDIMENTOS PROCESALES
1. INCOMPETENCIA – es el modo de hacer valer la declinatoria a la que se refiere el Art 7 y 8
CPCCPB , es decir, la presentación ante el mismo juez que conoce en la causa pidiéndole que se
separe de su conocimiento.
HANKOVITS¿qué pasa en caso de prórroga? ¿Se puede declarar de oficio?
Los jueces pueden declarar de oficio la incompetencia absoluta (materia, grado, valor) en la
oportunidad del art 4 pero si se trata de incompetencia relativa (por razón de la persona o
territorio) la falta de planteamiento de la excepción compota sumisión tácita a la jurisdicción del
juez interviniente (prórroga). Tener en cuenta que por el Art 4 en asuntos exclusivamente

208
patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del
territorio.
HANKOVITS:
ARTÍCULO 7°: Procedencia. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de
declinatoria con excepción de las que se susciten entre jueces de distintos departamentos judiciales,
en las que también procederá la inhibitoria.
Si se deja pasar la oportunidad, NO puede plantearse en lo sucesivo (ppio de preclusión).
ARTÍCULO 350°: Efectos de la resolución que desestima la excepción de incompetencia. Una vez
firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la
incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarada de oficio
ARTÍCULO 351°: Resolución y recursos. El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la
litispendencia. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás
excepciones previas.
ARTÍCULO 352°: Efectos de la admisión de las excepciones. Una vez firme la resolución que
declarare procedentes las excepciones previas, se procederá: 1°) A remitir el expediente al tribunal
considerado componente, si perteneciere a la jurisdicción provincial. En caso contrario, se
archivará.

2. FALTA DE PERSONERÍA – es la falta de capacidad civil del actor o demandado, o los defectos
de representación en el mandato del representante (defectos de forma del mandato, o de actuación, es
decir, que sea conferido para el fin que es invocado, y no sea utilizado para otros distintos, como
sería un mandato de administración utilizado para actos de disposición. Esta excepción no procede
cuando, por ratificación del mandante, o presentación de un nuevo poder, quedan subsanadas las
deficiencias del mandato.
HANKOVITS:
ARTÍCULO 46°: (Texto según Ley 14365) Justificación de la personería. La persona que se
presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una
representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el
carácter que inviste. Sin embargo, los padres que comparezcan en representación de sus hijos y el
marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrán obligación de presentar las partidas
correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio los emplazare a presentarlas,
bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicio que ocasionaren.

3. LITISPENDENCIA – esta excepción se da cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas
partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. El traslado de la demanda del primer
proceso debe haber sido notificado, los procesos deben sustanciarse por los mismos trámites ante

209
tribunal competente, y las partes deben revestir la misma calidad en ambos procesos. En el supuesto
de no concurrir las 3 identidades, y que exista la posibilidad de que se dicten sentencias
contradictorias por razones de conexidad, puede obtenerse la acumulación de procesos. Permite
declarar ineficaz al proceso iniciado con posterioridad y puede ser dictada de oficio.
HANKOVITS: Ej accidente de tránsito en cadena: hay conexidad, un mismo hecho, causa
equivalente.
El fundamento reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces

4. DEFECTO LEGAL EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA – procede cuando la


demanda no se ajusta en su forma o contenido a las prescripciones legales. Ej: no precisar con
exactitud la cosa demandada.

5. ARRAIGO - Si el demandante no tuviere domicilio o bienes inmuebles en la República, será


excepción previa la del arraigo (que pueden ser depósitos en dinero, hipoteca, prenda, fianza, etc.),
cuya determinación del monto será fijado a criterio del juez, pero proporcional al valor reclamado en
la demanda, por las responsabilidades inherentes a esta. No procede en caso de que el actor tenga
beneficio de litigar sin gastos o cuando se ha convenido un domicilio especial. Se extingue esta
excepción cuando el actor trasladó su domicilio al lugar del juicio, en cualquier estado del proceso.
HANKOVITS: DEROGADO POR ART 2610 CCCN

Artículo 2610. Igualdad de trato: Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero
gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas
condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina.Ninguna caución o
depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de
ciudadano o residente permanente en otro Estado.

La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de


acuerdo a las leyes de un Estado extranjero

DEFENSAS
1. COSA JUZGADA – la excepción procede cuando ha recaído sentencia firme respecto de una
pretensión anteriormente sustanciada entre las mismas partes y por la misma causa y objeto.
Cosa juzgada por conexidad es cuando una causa se pudo haber esgrimido y no se hizo.
Para que sea procedente entonces esta excepción, el exámen integral de las dos contiendas debe
demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir conexidad,
accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firma ya ha resuelto lo que constituye la materia.

210
HANKOVITS: Es una defensa porque ataca al derecho.

2. TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y DESISTIMIENTO – estas excepciones son modos


anormales de terminación del proceso, y cuyos efectos son equivalentes a los de la cosa juzgada.

EXCEPCIONES
1. PRESCRIPCIÓN – es la pérdida del ejercicio del derecho por el paso de un tiempo determinado.
Esta excepción debe ser planteada junto con las demás en la primera presentación en juicio,
perdiendo el derecho de hacerlo en la etapa de contestación de la demanda.

2. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR - La falta de legitimación para obrar existe cuando
no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las
cuales la ley habilita especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la
cual versa el proceso. Es decir, que tengan legitimación pasiva o activa los intervinientes en él.
Diferencia con la falta de personería: la falta de personería se refiere a la capacidad para estar en
juicio o a la insuficiencia de representación de la parte, mientras que la excepción de falta de
legitimación para obrar versa sobre la titularidad del derecho que se pretende hacer valer.
Tiene entonces por objeto poner de manifiesto algunas de las siguientes circunstancias:
a) que el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se
funda la pretensión,
b) que, mediando la hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido deducida por
todos los sujetos procesalmente legitimados;
c) que no concurre, respecto del sustituto procesal, el requisito que lo autoriza para actuar en
tal carácter.

3. DEFENSAS TEMPORALES – las situaciones previstas son:


− a) Beneficio de excusión: el beneficio de excusión es el derecho que tiene el fiador de oponerse a
hacer efectiva la fianza en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor. Mediante
el uso de este derecho, el fiador le dice al acreedor que se dirija en primer término contra los bienes
del deudor principal antes de dirigirse contra él.

− b) Condenaciones del posesorio: el demandado vencido en el posesorio, no puede comenzar el


juicio petitorio, sino después de haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas contra
él.

211
− c) Días de llanto y luto: hasta los nueve días de la muerte de aquel de cuya sucesión se trate, no
puede intentarse ninguna pretensión contra el heredero para que acepte o repudie la herencia. (Art
2289 CCCN)

TAMBIÉN PUEDEN CLASIFICARSE EN EXCEPCIONES:


1. DILATORIAS: son definidas como aquellas oposiciones que, en caso de prosperar,
excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal que
sólo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impiden que ésta sea satisfecha
una vez eliminados los defectos de que adolecía. Tienen por finalidad postergar el ejercicio
de la acción en el proceso de que se trata. Dentro de este género encontramos:
a. Incompetencia
b. Falta de personería
c. Litispendencia
d. Defecto legal en el modo de proponer la demanda
e. Arraigo

2. PERENTORIAS: son aquellas oposiciones que, en el supuesto de prosperar, excluyen


definitivamente el derecho del actor, de manera tal que la pretensión pierde toda posibilidad
de volver a proponerse eficazmente; tienen por finalidad impedir definitivamente ese
ejercicio en tal proceso. En sí, extinguen la acción, el ejercicio del derecho del actor.
a. Falta manifiesta de legitimación para obrar (cuando fuere manifiesta)
b. Cosa juzgada
c. Transacción
d. Conciliación
e. Desistimiento del derecho
f. Prescripción (cuando pudiere resolverse de puro derecho)

3. TEMPORARIAS: son las contempladas en el art. 345 inc. 8 . Tienen también efectos
suspensivos.
a. Beneficio de inventario o de excusión
b. Condenaciones del posesorio
c. Días de llanto y luto

REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN:

212
Art. 347 – Requisitos de admisión. No se dará curso a las excepciones:
1) Si la de incompetencia lo fuere por razón de distinta nacionalidad y no se acompañare el
documento que acredite la del oponente; si lo fuere por distinta vecindad y no se presentare la libreta
o partida que justificare la ciudadanía argentina del oponente; si lo fuere por haberse fijado de
común acuerdo por las partes el juez competente, cuando ello es admisible, y no se hubiere
presentado el documento correspondiente.
2) Si la de litispendencia no fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del juicio
pendiente.
3) Si la de cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la sentencia respectiva.
4) Si las de transacción, conciliación y desistimiento del derecho no fueren acompañadas de los
instrumentos o testimonios que las acrediten.
En los supuestos de los incs. 2, 3 y 4, podrá suplirse la presentación del testimonio si se solicita la
remisión del expediente con indicación del juzgado y secretaría donde tramita.

SUSTANCIACIÓN:
Las excepciones previas deben oponerse:
● En un solo escrito
● Dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda (20 si fuera la Nación,
una Provincia o un Municipio). Si el demandado se asentara fuera de la jurisdicción, el plazo
será el que resulte de restar 5 días del que le correspondiere según la distancia. Se debe
acompañar la prueba instrumental y ofrecer toda la restante; luego se da traslado al actor,
quien deberá cumplir con idéntico requisito. (Art 348)
El juez deberá decidir si se celebra una audiencia dentro de los 10 días para recibir la prueba
ofrecida, y si no, resolverá sin más trámite. (Art 349)

Proceso SUMARIO Y PROCESOS ESPECIALES QUE SE RIGEN POR SUS REGLAS:


Las excepciones se opondrán juntamente con la contestación de la demanda, pero sin perder su
carácter de excepciones previas, pues el juez deberá decidirlas antes de abrir la causa a prueba o
declarar la cuestión de puro derecho.
Proceso SUMARÍSIMO: las excepciones pierden su carácter de artículo previo; opuestas juntamente
con la contestación de la demanda, son decididas en la sentencia definitiva, como cuestión previa en
la sentencia.

RESOLUCIÓN:
Las primeras excepciones a resolver son, si se hubieran opuesto, las de:
-Litispendencia
-Incompetencia

213
Si se declarase competente, resolverá luego las demás excepciones previas.
El orden encuentra justificación en la circunstancia de que si el juez se declara incompentente o
existe un proceso pendiente en las condiciones señaladas, resulta inútil el pronunciamiento sobre las
restantes excepciones.

ARTÍCULO 350: Efectos de la resolución que desestima la excepción de incompetencia. Una


vez firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la
incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarada de oficio.

RECURSOS:
ARTÍCULO 351°: Resolución y recursos. El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la
litispendencia. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás
excepciones previas.
La resolución será apelable en relación, salvo cuando se tratare de la excepción prevista en el inciso
3), del artículo 345° (falta de legitimación), y el juez hubiere resuelto que la falta de legitimación no
era manifiesta, en cuyo caso y sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso, la decisión será
irrecurrible.

EFECTOS
ARTÍCULO 352°: Efectos de la admisión de las excepciones. Una vez firme la resolución que
declarare procedentes las excepciones previas, se procederá
1°) A remitir el expediente al tribunal considerado componente, si perteneciere a la jurisdicción
provincial. En caso contrario, se archivará.
2°) A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, prescripción o
de las previstas en el inciso 8) del artículo 345° (defensas temporarias), salvo, en este último caso,
cuando sólo correspondiere la suspensión del procedimiento.
3°) A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si
ambos procesos fueren idénticos, se ordenará el archivo del iniciado con posterioridad.
4°) A fijar el plazo dentro del cuál deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las
contempladas en los incisos 2) y 5) del artículo 345°, o en el artículo 346°. En este último caso se
fijará también el monto de la caución.
Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto se lo tendrá por desistido del proceso,
imponiéndosele las costas.

214
3) RECONVENCIÓN: A)CONCEPTO Y FUNDAMENTO; B)REQUISITOS;
C)LÍMITES; D)EFECTOS; E)RECONVENCIÓN COMPENSATIVA;
F)TRASLADO

Sin perjuicio de las defensas que puede el demandado oponer en el escrito de contestación a la
demanda, la ley le acuerda el derecho de deducir reconvención, la cual constituye una pretensión
planteada por el demandado frente al actor y que, al incorporarse al proceso pendiente para la
satisfacción de la pretensión originaria, configura un supuesto de acumulación sucesiva por inserción
de pretensiones.
Demandado, por ejemplo, el vendedor por entrega de la cosa, puede entablar una demanda
reconvencional contra el comprador por el pago del precio; deducida una demanda por cumplimiento
de contrato, cabe reconvenir por rescisión o nulidad de aquél; etcétera.
En tanto la demanda y la reconvención deben tramitar en un mismo proceso y resolverse en una
sentencia única, evitándose así el dispendio de actividad y de gastos que provocaría la sustanciación
separada de los respectivos procesos, está claro que el fundamento de la institución reside, por un
lado, en razones de economía procesal. Pero si bien sólo a tales razones atiende, la reconvención
también responde a la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto
de pretensiones conexas.

HANCOVITS: el momento es al contestar la demanda. Si no lo hace en esa oportunidad se puede


iniciar un proceso que puede acumularse si hay conexidad.
El demandado que reconviene en un proceso ordinario no es esencial la conexidad, sí en necesario
mismo trámite procesal.
Se admite la reconvención frente a un tercero si da la relación de litisconsorcio necesario. Es decir si
el actor y el tercero pueden confeccionar litisconsorcio.
En el proceso sumario Art 485 sí es necesario conexidad entre la pretensión del actor y la
contestación de la demanda..
En el sumarísimo no hay oportunidad legal de reconvenir.

→ ARTÍCULO 355°: Reconvención. En el mismo escrito de contestación deberá el demandado


deducir reconvención en la forma prescripta para la demanda si se creyere con derecho a proponerla.
No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después salvo su derecho para hacer valer su pretensión
en otro juicio.

215
RAPALLINI: habrá RECONVENCIÓN cuando existe la posibilidad de que, si el actor no
demandaba al demandado, este último podría haber iniciado el mismo la demanda como actor.
Para reconvenir, hay que tener en cuenta que el plazo para hacerlo es el mismo que para la
contestación de la demanda: conviene entonces PRIMERO CONTESTAR LA DEMANDA,
teniendo así un nuevo plazo de 10 días más para PREPARAR LA RECONVENCIÓN (juntar toda la
prueba).
Ejemplo:
• El actor demanda por REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE.
• Demandado CONTESTA LA DEMANDA ---> tiene 10 días para juntar toda la prueba necesaria
para RECONVENIRLA y pedir USUCAPIÓN.

REQUISITOS:
La reconvención debe contener las enunciaciones que la ley prescribe con respecto a la demanda.
Aparte de observar las formalidades extrínsecas de rigor, debe por lo tanto el reconviniente exponer
con claridad los hechos en que se funda, determinar con exactitud la cosa demandada y la petición,
acompañar la prueba instrumental que estuviese en su poder, etcétera.
1. Deducirla en el mismo escrito de contestación de la demanda.
2. Que corresponda a la competencia del juez que conoce de la pretensión inicial. Este requisito cede
en pretensiones civiles y comerciales.
3. Que se ventile por los mismos trámites que la demanda principal. Sería admisible deducir en un
proceso ordinario una reconvención sujeta al trámite de proceso sumario, o viceversa, ya que la
decisión que hubiera de dictarse respecto de una de las pretensiones, podría producir efecto de cosa
juzgada sobre la otra.
4. Que se deduzca por vía principal y no subsidiariamente.
5. Que la reconvención derive de la misma relación jurídica o sea conexa con la pretensión
originaria.
6. Que se funde en un interés directo del reconviniente.

PROCEDIMIENTO:
Propuesta la reconvención, se dará traslado al actor, que tendrá 15 días para responder, y podrá
oponer excepciones dentro de los primeros 10 días (NO PUEDE RECONVENIR).
Corresponde recordar, asimismo, que el reconviniente debe ofrecer, en el escrito respectivo, todos
los medios de prueba de que intente valerse.
En proceso sumario serán 10 días para responder, y deberá ofrecer toda la prueba de la cual se quiera
valer.
En la contestación de la reconvención sólo se podrá refutar manifestaciones incluidas en ella y no las
formuladas en la contestación de la demanda.

216
El derecho de reconvenir sólo puede ejercerse contra el actor, y en la calidad asumida por este en la
demanda. No se puede reconvenir contra terceros.

RECONVENCIÓN COMPENSATIVA:
Entendiendo la compensación como el acto por el cual dos personas revisten la calidad de acreedor y
deudor recíprocos en una misma persona, se entiende que la reconvención compensativa se da en el
caso de que el demandado tenga un crédito ilíquido contra el actor, pudiendo deducir reconvención a
fin de que este sea reconocido en la sentencia y compensado con el crédito del actor. En este caso, la
reconvención no es legal, sino judicial; obedece a la conveniencia de evitar al demandado la
necesidad de pagar previamente la deuda y deducir posteriormente una demanda contra el actor, la
que puede ser eventualmente inoperante ante la posible insolvencia de este último.

4)COMPARECENCIA SIN CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.


REBELDÍA: A)CONCEPTO; B)RECAUDOS PARA DECRETARLA:
NOTIFICACIÓN; C)PROCEDIMIENTO; D)EFECTOS; E)RECURSOS

No siempre la falta de contestación de la demanda trae aparejada la rebeldía del demandado, pues
esta última situación no tiene lugar cuando aquel, no obstante comparecer al proceso, se abstiene de
contestar la demanda. Si bien la falta de contestación crea una presunción de verdad de lo afirmado
por el actor, éste no queda eximido de la carga de producir prueba pertinente.

REBELDÍA:
Es la situación que se configura respecto de la parte que no comparece al proceso dentro del plazo de
la citación, o que lo abandona después de haber comparecido.
→ Art. 59 – Declaración de rebeldía. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que
no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber
comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra. Esta resolución se notificará por cédula
o, en su caso, por edictos durante dos (2) días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas
por ministerio de la ley.

REQUISITOS
→ DOMICILIO CONOCIDO: que se decrete contra alguien a quien le ha llegado de manera

efectiva (y no ficta) la noticia de la citación a juicio.

→ DEBIDA CITACIÓN: por cédula o personalmente.

217
Teniendo en cuenta estos dos requisitos primeros, respecto de personas inciertas o de domicilio
ignorado, la notificación debe hacerse por edictos. No cabe la declaración de rebeldía en caso de
incomparecencia sino la designación de Defensor Oficial a fin de que la represente en el juicio.
→ INCOMPARECENCIA O EL ABANDONO DEL PROCESO: si el citado comparece y

constituye domicilio pero no contesta la demanda, simplemente irá perdiendo la posibilidad de

ejercer los derechos, pero no litigará bajo la condición de rebelde. El caso de abandono del

proceso puede darse por distintos supuestos: cuando se actúa por apoderado y se revoca o se

renuncia el mandato y el poderdante no comparece por sí o mediante nuevo representante

convencional; cuando fallece una parte y, debidamente citados, los herederos no comparecen; o

cuando fallece o se inhabilita el apoderado y no se lo reemplaza en el plazo concedido para ello.


En caso de abandono….. cuánto tiempo es el que hay que tener en cuenta para declarar rebeldía: Art
310: 6 meses.
→ A PEDIDO DE PARTE: SOTO: el juez no puede declararla de oficio, lo que no significa que
no sucedan la falta de los presupuestos de carga del Art 354. Es decir no se necesita un estado de
rebeldía para omitir expedirse sobre cuestiones del Art 354.

PROCEDIMIENTO (Art 61 a 64)


Se notificará por cédula o por edictos durante 2 días en el domicilio denunciado. Si el juez lo creyere
necesario podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar las medidas tendientes al
esclarecimiento de la verdad de los hechos, autorizadas por el CPCC. La sentencia se notificará de la
misma manera que se notifica la rebeldía. Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio,
podrá ser admitido como parte y cesará su estado de rebeldía. Se podrán pedir medidas precautorias
para asegurar el objeto del juicio o el pago de las costas, las cuales subsistirán aún con la
comparecencia del rebelde, salvo que este justificare su incomparecencia.

UCEDO: ¿Qué se le notifica al rebelde?


1. El auto que decreta la rebeldía
2. la sentencia.

EFECTOS
→ Art. 60 – Efectos. La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso. La sentencia será
pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354, inc. 1o. (contestación de
demanda)

218
En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos
afirmados por quien obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su
rebeldía.

La rebeldía produce diversos EFECTOS que


1. Se concretan en el régimen de NOTIFICACIONES
Acá hay que hacer una aclaración: “Si no se hubiese requerido que el incompareciente sea
declarado rebelde, se aplicarán las reglas sobre notificaciones establecidas en el art 41.
Entonces hay que distinguir el rebelde del mero incompareciente:
a) Al rebelde corresponde notificar por cédula la resolución declarativa de rebeldía y la
sentencia; al mero incompareciente se le debe notificar de la misma forma, la
citación para absolver posiciones y la sentencia.
b) La notificación por medio de edictos sólo puede practicarse con respecto a la
persona declarada en rebeldía.
incompareciente se le debe notificar de las misma forma
2. En la posibilidad de adoptar medidas cautelares contra el rebelde para asegurar el objeto del
juicio
3. En el contenido de la sentencia
4. En las posibilidades probatorias
5. Costas
SOTO: CONSECUENCIAS
Son dos las consecuencias generales específicas respecto del actor, en orden al Art 354
1. Lo que genera la presunción de verosimilitud de los hechos.
2. Hay una mediata posibilidad de solicitar medidas cautelares, de manera mediata, para
asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable. Art 63. La razón de ser es
por la presencia de que la demanda prospere.
En relación al proceso
1. La rebeldía no altera la secuela regular del juicio, es decir, el juicio continúa adelante con
las etapas establecidas.

RECURSOS (Art 66/67)


Si el rebelde hubiese comparecido al juicio luego del período de ofrecimiento de prueba, podrá
apelar la sentencia para que se reciba la causa a prueba en segunda instancia. Una vez ejecutada la
sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella.

CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA


Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio será admitido como parte.

219
5) CIERRE DE LA ETAPA INTRODUCTORIA: A)APERTURA A PRUEBA:
OPOSICIÓN. RECURSO; B)CUESTIÓN DE PURO DERECHO;
C)PRESCINDENCIA DE LA APERTURA A PRUEBA.

Una vez contestado el traslado de la demanda o la reconvención, o vencidos los plazos para realizar
tales actos; resueltas las excepciones previas y que existan alegaciones conducentes y contradictorias
entre las partes, el juez debe recibir la causa a prueba y fijar una Audiencia.

APERTURA A PRUEBA: (Art 358)


Sólo corresponde abrir la causa a prueba si hay:
● Hechos controvertidos (afirmados por una parte y negados por la otra)
● Hechos conducentes (que puedan incidir en la resolución del pleito)
De ello sigue que no cabe tal procedimiento cuando media allanamiento a la pretensión del actor
(acá corresponde que se dicte sentencia de inmediato) o admisión expresa de los hechos afirmados
por éste (acá corresponde que la causa se declare como de puro derecho).

Cualquiera de las partes puede oponerse a la apertura a prueba dentro de los 5 días de resuelta, con lo
cual se dará traslado a la contraparte, y la decisión del juez será apelable sólo en el caso de dejar sin
efecto la apertura, dado el grave perjuicio que le puede causar a la otra parte la imposibilidad de
impugnar o apelar esa decisión. (Art 359)

SOTO
Es una providencia que inicia la segunda etapa: probatoria. Puede generarse un pedido de
oposición que considere innecesaria la apertura a prueba: 5 días para presentarla. Si el juez no da
lugar, la parte afectada sí puede apelar.

PRESCINDENCIA DE LA APERTURA A PRUEBA:


ARTÍCULO 360°: Prescindencia de apertura a prueba por conformidad de partes. Si dentro de
quinto día de quedar firme la providencia de apertura a prueba todas las partes manifestaron que no
tienen ninguna a producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la
documental ya agregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para definitiva, y, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 357° párrafo segundo, el juez llamará autos para
sentencia.

220
Dispone el art. 360 que las partes pueden manifestar que no tienen ninguna prueba a producir, o que
ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o la documental ya agregada y no
cuestionada, por lo que la causa quedará conclusa para definitiva, y, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 357. Párr. 2, el juez llamará a autos para sentencia.

CUESTIÓN DE PURO DERECHO:


La causa debe declararse de puro derecho cuando el demandado admite los hechos expuestos en la
demanda pero desconoce los efectos jurídicos que el actor les ha asignado. Ej: yo admito la
existencia de una deuda con la otra parte, pero no la forma de pago que quiere imponer. Él quiere
que yo le pague con dólares y yo quiero pagarle con pesos al precio que tenía el dólar en ese
momento.

La resolución es susceptible del recurso de apelación. en los procesos ordinarios (Art 242 inc 3) y en
el proceso sumario (Art 494).

➢ SOTO
La presentación de los hechos deben aportarse en la demanda y en su contestación , pero hay
excepciones:
A. HECHOS NUEVOS: Art 363. Son los sucedidos o conocidos con posterioridad a la
contestación de la demanda o reconvención, que se pueden introducir hasta 5 días después
de notificado el auto de apertura a prueba. El juez puede admitirlos como no.
Es inapelable la resolución del juez que los admite y la que lo deniega es apelable con
efecto diferido (Art 364).
B. NUEVO HECHO: Art 333 y 484 tercer p. Son aquellas circunstancias fácticas que el actor
omitió señalar respecto del litigio ( porque quería o desconocía) pero que sí lo hace el
demandado en su contestación. Aca el actor, por medio de los art citados, tiene 5 días para
ofrecer prueba en relación a estos nuevos hechos, NO PUEDE ALEGAR, ofrecerá una
contraprueba. La notificación del auto que está contestada la demanda se notifica por nota.
C. HECHOS SOBREVINIENTES: Art 163 inc 6 último párr. ej: representamos a una persona
con una lesión física que en el medio del juicio se agrava, debemos traerlo al proceso para
medir una mayor indemnización en este momento. Se puede hacer en primera instancia y en
cámara, art 272 segundo párr.

En cuanto a los HECHOS NUEVOS hay que hacer unas aclaraciones:

221
a) El hecho o hechos nuevos no sólo deben tener relación con la cuestión que se ventila, y ser
conducentes, sino que, además, deben hallarse encuadrados en los términos de la causa y del
objeto de la pretensión deducida en el proceso;
b) La “novedad” del hecho, o su conocimiento, sólo debe ser afirmada, sin necesidad de
juramento, pero puede ser desvirtuada por la parte a quien el hecho se opone;
c) Al contestar el traslado, que se notifica por nota, la contraparte puede admitir los hechos,
negarlos o alegar otros que necesariamente deben ser contrapuestos. También cabe a la
contraparte la posibilidad de cuestionar la admisibilidad del hecho o hecos nuevos, sea
porque se hayan deducido fuera del plazo o porque carecen de “novedad”;
d) La prueba debe ofrecerse en el mismo escrito en el cual se alega el hecho nuevo.

En el proceso ORDINARIO: ARTÍCULO 364°: Inapelabilidad. La resolución que


admitiere el hecho nuevo será inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto
diferido.

ARTÍCULO 361°: Clausura del período de prueba. El período de prueba quedará clausurado
antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas hubiesen quedado
producidas, o las partes renunciaren a las pendientes.

ENTONCES
A partir de la notificación del AAP, las partes tienen varias posibilidades:
1. Oponerse en el término de 5 días Art 359
2. Introducir hechos nuevos dentro de los 5 días Art 363
3. Pedir dentro de los 10 días un plazo extraordinario de prueba Art 367
4. Comienza a correr el plazo de 10 días para ofrecer el resto de la prueba.

6) AUDIENCIA PRELIMINAR DE LA LEY 25. 488

La audiencia preliminar en la Provincia de Bs. As.: No está regulada expresamente pero encuentra
sustento normativo entre otros, en el art. 36 del CPCC; en el derecho a ser oído, en la garantía del juez
natural, plazo razonable y acceso a la justicia (CADH. Art. 15 Cosnt. Pcia. Bs. As.).

El proceso civil gestionado por audiencias se sostiene fundamentalmente en la presencia de juez y en


la inmediación de este con las partes. Se estructura en dos audiencias: una inicial o preliminar y una
audiencia de prueba o de vista de causa que se videograba. La primera audiencia está orientada a
conciliar, depurar prueba y organizar la actividad probatoria, fijando ya la fecha de la audiencia de
prueba o de vista.

222
El juez escucha a las partes y trata de acercar las posiciones y conciliarlas; de no lograrlo, establece
los hechos a probar y la prueba pertinente que ha de producirse, considerando la ofrecida
oportunamente por las partes. En la segunda audiencia es donde se concentran todas las pruebas que
puedan desarrollarse oralmente; típicamente las declaraciones de los testigos y las explicaciones de
los peritos, además de nuevas gestiones conciliatorias. Una vez realizados los alegatos de las partes,
concluye la audiencia y el juez dictará la sentencia por escrito-previa certificación de prueba y
llamamiento de autos para sentencia-. Al videograbarse, no requiere que se labre un acta.

DEBERES DEL JUEZ EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR

1. Invitar a las partes a una conciliación o encontrar otra forma de solución de conflictos, que se
deberá acordar en la audiencia.

2. En caso de no lograrse una solución alternativa del conflicto, determinar los hechos conducentes y

controvertidos sobre los cuales versará la prueba.

3. Evaluar si corresponde aplicar la carga dinámica de la prueba y comunicárselo a las partes

4. Proveer las pruebas que se consideren admisibles.

5. Coordinar la prueba testimonial para que se produzca en la audiencia de vista de causa.

6. Coordinar y gestionar la prueba pericial.

7. Ordenar los oficios correspondientes a la prueba informativa.

8. Fijar y notificar fecha de la audiencia de vista de causa en el plazo máximo de 90 días, el que podrá
ser menor conforme a las circunstancias del caso.

9. Si no hubiere hechos controvertidos, declarar que la cuestión debe ser resuelta como de puro
derecho

AUDIENCIA PRELIMINAR EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ASPECTOS PRÁCTICOS

1- Preparación del expediente (funcionarios, juez, empleados). Gestión del caso. (Debida traba de
la litis. Rebeldía/ausencia. Problemas prácticos)

A- Hechos, pruebas ofrecidas, posibilidad real de conciliación, rubros reclamados, prueba documental
agregada al expte. existencia de IPP.

B- Probabilidad de fracaso de la Audiencia Preliminar: Requiere un análisis pormenorizado de la


prueba ofrecida, las oposiciones formuladas. Oportunidad de saneamiento probatorio (principio de
inmediación, colaboración, probidad y buena fe, concentración y economía procesal)

2- Comunicación previa con letrados/as, partes, peritos (en el caso de los juzgados adheridos a la
prueba piloto para la participación del “Cuerpo de peritos de la SCJBA”, en cuyo caso de puede
solicitar la producción de “informes a los fines conciliatorios” los que, con acuerdo de las partes puede

223
ser incorporado como prueba anticipada). El juzgado realiza un despacho para gestionar la viabilidad
de la audiencia.

3- Comunicación con debida antelación del día y hs. fijada, así como de la de la vía elegida para la
celebración de la misma (presencial, Teams, Zoom, videollamada grupal).

4. Audiencia preliminar: Desarrollo. ¿Videograbación?

5. Conciliación: En caso de conciliación, no hay apertura a prueba. A) Se puede acordar en el


juzgado con el acta labrada, término del acuerdo alcanzado y cuestión de costas. Homologación (art.
309). Modo anormal de terminación del proceso. Incumplimiento del acuerdo: Proceso de ejecución
de sentencia (art. 498 inc. 1ª).

B) También puede suspenderse la AP y dejar constancia en el acta que las partes continúan en
tratativas conciliatorias como resultado de la AP y se fija un plazo para presentar un acuerdo. De
fracasar el mismo puede celebrarse una nueva AP y en su caso proceder a la apertura a prueba.

6) Audiencia preliminar sin conciliación: Se deja constancia en un acta –falta de conciliación- y se


procede en el mismo acto a la apertura a prueba (art. 358 CPCC) y al proveimiento de la ofrecida. De
ser posible y con acuerdo de partes se puede: a)Sanear aquella que sean manifiestamente
improcedentes o superfluas o meramente dilatorias (art. 362 CPCC), b) Admitir el desistimiento de la
ofrecida, c) Resolver las oposiciones en el mismo acto o de conf. Con el art. 359 del CPCC, según el
caso.

7) AAP.Auto de apertura a prueba: No es necesario notificar a las partes. Se notifican los letrados
en el mismo acto de la audiencia preliminar)

8) En ese mismo acto se comunica la fecha de celebración de la Audiencia de vista de causa (si
hay prueba oral ejm. confesional, testimonial, explicaciones del perito- dentro de los 90 días)

En Nación: El art. 360 que fuera objeto de modificación por la ley 24.573, ha sido nuevamente
retocado.
Los cambios destacables son los siguientes:
→ A partir de la reforma el juez deberá presidir con carácter "indelegable" esta audiencia, de no

hacerlo así la audiencia no se realizará, a diferencia del texto actual en el cual, aún sin la

presencia del juez durante parte de la misma , ésta se realiza, pero podrá ser declarada nula, salvo

que las partes consientan su continuación en presencia de personal del Juzgado.

224
En este supuesto tenemos que coincidir con el reformador, pues las audiencias actualmente han
perdido el rumbo y su finalidad . La presencia del juez es fundamental para lograr alcanzar un
acuerdo entre las partes y para el mejor conocimiento de los hechos de la causa, pues ello en
definitiva, se plasmará en su decisión final.

AUDIENCIA PRELIMINAR
Art. 360. - A los fines del artículo precedente el juez citará a las partes a una audiencia, que
presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se realizará la audiencia,
debiéndose dejar constancia en el libro de asistencia. En tal acto:
1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos que
acordarán en la audiencia. El juez podrá, si la naturaleza y el estado del conflicto lo justifican,
derivar a las partes a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por treinta (30)
días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes. Vencido
este plazo, se reanudará el procedimiento a pedido de cualquiera de las partes, lo que dispondrá el
juez sin
sustanciación, mediante auto que se notificará a la contraria.
2. Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo 361 del
presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.
3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre
los cuales versará la prueba.
4. Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de
todos los absolventes, no impedirá la celebración de la audiencia preliminar.
5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará en una sola
audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del juez en las condiciones
establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o en su
caso, en el prosecretario letrado.
6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de
puro derecho con lo que la causa quedará concluida para definitiva.
Cierre de la etapa introductoria

225
BOLILLA 9

FINALIZACIÓN DEL PROCESO ANTES DE LA


SENTENCIA

Frente a la sentencia definitiva que constituye el modo normal de terminación de todo proceso,
existen diversos actos y situaciones que producen el mismo resultado, aunque algunos de ellos no
afectan al derecho sustancial que puede asistir a las partes y posibilitan la reproducción de la
pretensión en un proceso posterior.
Cuatro de esos modos anormales de terminación de los procesos constituyen manifestaciones
expresas de la voluntad de las partes: allanamiento, desistimiento, transacción y conciliación.
Con excepción del desistimiento de la pretensión, los restantes componen definitivamente el litigio e
impiden, por tanto, su ulterior renovación.
Estos modos se complementan mediante un acto decisorio del juez. El allanamiento, no excluye la
necesidad de una sentencia y, los restantes requieren, para su perfección jurídica de una resolución
homologatoria.

226
1) DESISTIMIENTO: A)CLASES; B)CONCEPTOS; C)CAPACIDAD;
D)BILATERALIDAD; E)REVOCACIÓN; F)COSTAS; G)EFECTOS

No es posible enunciar un concepto unitario del desistimiento como institución procesal, por cuanto
él reviste características autónomas y nítidamente diferenciables según sea la finalidad que persiga.

CLASES DE DESISTIMIENTO:
1. DE LA PRETENSIÓN (o del proceso) :
El desistimiento de la pretensión es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de poner
fin al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material invocado como
fundamento de aquélla.
Esta clase de desistimiento sólo comporta, pues, el expreso abandono del proceso y la consecuente
desaparición de su objeto (pretensión), pero no afecta al derecho material que pudiere corresponder
al actor. De allí que no impide el planteamiento de la misma pretensión en otro proceso ulterior, de
idéntico contenido, salvo, naturalmente, que se haya operado la prescripción (el art. 2547 CCCN
establece que la interrupción del curso de la prescripción que causó la demanda judicial se tiene por
no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia).
Como consecuencia del desistimiento de la pretensión (que el art. 304 CPCCBA denomina
desistimiento del "proceso") quedan sin efecto los actos procesales cumplidos; pero las pruebas
incorporadas al proceso que mediante él se extingue pueden ser utilizadas —como ocurre en el caso
de operarse la caducidad de la instancia— en el proceso posterior que se promueva.
Formulado el desistimiento de la pretensión, y cumplidos los requisitos que luego se examinarán, el
juez debe disponer la extinción del proceso y el archivo de las actuaciones, imponer las costas en la
forma que corresponda y practicar las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes.

→ ARTÍCULO 304°: Desistimiento del proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la


sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al
juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.
Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la
conformidad del demandado, a quien se dará traslado, notificándosele personalmente o por cédula,
bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el
desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

2. DEL DERECHO:
El desistimiento del derecho, como su nombre lo indica, es el acto en cuya virtud el actor abdica el
derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Constituye un acto paralelo al

227
allanamiento pues consiste, esencialmente, en la declaración formulada por el actor de que su
pretensión es infundada.
El desistimiento del derecho trae aparejado, asimismo, el desistimiento de la pretensión, pues no
cabe
concebir la subsistencia de una pretensión despojada de su fundamento sustantivo.
La institución se halla contemplada en el art. 305 CPCCBA cuando éste se refiere al “desistimiento
del derecho en que (el actor) fundó la acción (pretensión)".
El efecto de esta clase de desistimiento consiste, según lo establece el citado art. 305, en que "en lo
sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa".
El desistimiento del derecho, por consiguiente, produce efectos equivalentes a los de la cosa juzgada,
pues constituye un impedimento a la discusión posterior del derecho material que el actor invocó
como fundamento de su pretensión. Debe señalarse, sin embargo, que el desistimiento del derecho
no vincula necesariamente al juez, pues éste tiene la facultad de desestimarlo, no dictando la
correspondiente resolución homologatoria, en el supuesto de que aquél versare sobre derechos
indisponibles.

→ ARTÍCULO 305°: Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se


refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá
la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la
naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo
no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.

● Art 304 y 305 rige principio dispositivo: disponibilidad del derecho material

CAPACIDAD:
La capacidad para desistir, en general, coincide con la capacidad procesal, o sea, con la aptitud para
ejecutar actos procesales válidos.
En el ámbito de la representación convencional, el desistimiento de la pretensión no requiere
facultad especial contenida en el mandato. En cambio, para desistir del derecho es necesario que el
poder contenga facultades expresas (Cód. Civ. y Com., art. 375, inc. i).
Si se trata de representantes legales, será necesaria autorización judicial (CCCN, art. 692: "Actos que
necesitan autorización judicial. Se necesita autorización judicial para disponer los bienes del hijo.
Los actos realizados sin autorización pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo", pauta que se
extiende a la tutela -arts. 120 y 121-).

BILATERALIDAD:

228
Se refiere al consentimiento de la otra parte para que pueda haber desistimiento DEL PROCESO.
Dice el Art 304, en el segundo párrafo: “cuando el actor desistiera del proceso después de notificada
la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado, notificándose
personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si
mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.”
Ello quiere decir que, antes de la notificación de la demanda no cabe requerir la conformidad de la
contraparte, es decir, del demandado, siendo ineludible, en cambio, el cumplimiento de tal requisito,
cuando ya ha sido notificada la demanda.
Este requisito, encuentra su fundamento en la posible renovación que puede darse ante el
desistimiento del proceso. En otras palabras: quien desiste del proceso, puede como ya se ha
mencionado VOLVER A INICIAR OTRO PROCESO POR LA MISMA PRETENSIÓN.
Entonces, el hecho de que el actor pueda desistir del proceso que inició, implica que no se tenga en
cuenta si el demandado QUERÍA DISCUTIR ESA PRETENSIÓN TAL COMO ESTABA.
Atento a esta cuestión, el legislador impone que el demandado deba OTORGAR EL
CONSENTIMIENTO para que el actor pueda desistir del proceso.

A diferencia de lo que ocurre con el desistimiento de la pretensión, el desistimiento del derecho no


requiere la conformidad de la contraparte. La razón de esta diferencia reside en la circunstancia de
que no siendo posible, en este caso, renovar el litigio en un proceso posterior, no se concibe el
interés que podría tener el demandado en deducir oposición.

REVOCACIÓN:
Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que el desistimiento de la pretensión puede
dejarse sin efecto mientras no haya sido aceptado por el demandado.

→ Art. 306. Revocación - El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se
pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.
Tanto el desistimiento de la pretensión como el del derecho no se presumen, por lo que deben ser
realizados por escrito. El desistimiento puede revocarse hasta tanto no haya sido aceptado por la
parte contraria (de la pretensión).
El desistimiento del derecho no requiere la conformidad de la contraparte. Por lo tanto podrá
revocarse hasta tanto recaiga sobre él pronunciamiento judicial.

COSTAS:

229
Como principio general, las costas se impondrán a quien desiste, pero exceptúa el caso de que el
desistimiento obedezca exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se lleve a cabo
sin demora injustificada. Esta excepción es sólo aplicable al supuesto de desistimiento del derecho.
Se entiende que corresponde eximir del pago de las costas a quien desiste en virtud de decisiones
judiciales posteriores a la fecha de interposición de la demanda.
Se deja a salvo lo que las partes hubieren acordado. Si el desistimiento se produce de común acuerdo
y las partes nada estipulan acerca del pago de las costas, estas deben pagarse en el orden causado.

EFECTOS:
Como consecuencia del desistimiento de la pretensión:
→ Quedan sin efecto los actos procesales cumplidos

→ Las pruebas incorporadas al proceso que mediante él se extingue pueden ser utilizadas en el

proceso posterior que se promueva

→ El juez debe disponer la extinción del proceso y el archivo de las actuaciones.

→ Imponer las costas en la forma que corresponda

→ Practicar las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes

Como consecuencia del desistimiento del derecho:


→ No podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa

→ Produce efectos equivalentes a la cosa juzgada, pues constituye un impedimento a la discusión

posterior del derecho material que el actor invocó como fundamento de su pretensión El

desistimiento del derecho no vincula al juez, pues este tiene la facultad de desestimarlo si aquel se

tratare de derechos indisponibles.

2) ALLANAMIENTO: A)CONCEPTO; B)DIFERENCIAS CON EL


RECONOCIMIENTO Y LA CONFESIÓN, C)REQUISITOS, D)OPORTUNIDAD;
E)COSTAS, F)EFECTOS; G)PRINCIPIO DE BILATERALIDAD; H)EL
DESISTIMIENTO DEL DERECHO -RENUNCIA- COMO ANTÍTESIS DEL
ALLANAMIENTO.

El allanamiento es una de las actitudes posibles que el demandado puede asumir frente a la
demanda, y consiste en la declaración en cuya virtud aquél reconoce que es fundada la pretensión
interpuesta por el actor.

230
DIFERENCIA CON EL RECONOCIMIENTO:
No debe confundirse el allanamiento con la admisión expresa de los hechos invocados por el actor
como fundamento de la pretensión. La admisión expresa, en efecto, sólo trae aparejada la
consecuencia de relevar al actor de la carga probatoria respecto de los hechos admitidos, pero no
hace desaparecer la litis, pues ésta continúa desarrollándose como una cuestión de puro derecho.
El allanamiento, en cambio, en tanto comporta un reconocimiento de la razón que asiste al actor, y
por consiguiente, una conformidad con sus alegaciones jurídicas, no sólo releva al actor del onus
probandi sino que, además, produce la extinción de la litis, desde que, quien está de acuerdo en lo
más (que son las pretensiones), lo está también en lo menos (que son los hechos en que se basan).
Por ello se dice que el allanamiento significa, aparte del reconocimiento de los hechos en que se
funda la demanda, la admisión de la inexistencia de otros hechos extintivos, impeditivos o
invalidatorios y la certeza del derecho subjetivo invocado por el actor.

DIFERENCIA CON LA CONFESIÓN:


La confesión no puede referirse sino a hechos propios del confesante, que lo perjudican; mientras
que el allanamiento se refiere a la pretensión, independientemente de la justificación de los hechos.

REQUISITOS:
El allanamiento debe ser:
→ Oportuno: El demandado puede allanarse a la pretensión en cualquier estado del proceso anterior
a la sentencia
Art. 307 – Oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en
cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho,
pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el
proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la
prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el art. 161
(sentencia interlocutoria).
→ Incondicionado: Debe ser la completa sumisión a la pretensión del actor, sin reservas ni
reticencias
→ Total: Solamente tiene sentido cuando el demandado se somete a la pretensión del actor en toda su
integridad.
→ Expreso: es decir, debe formularse categóricamente y, aunque no se exijan formas solemnes, es
necesario que la declaración de voluntad del demandado surja inequívocamente.

COSTAS

231
Art. 70 No se impondrán costas al vencido cuando:
1- hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a
satisfacerlas, a menos que:
• hubiere incurrido en mora
• por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación
2- El demandado se allane dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos o instrumentos
tardíamente presentados
Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado,oportuno, total
y efectivo.
(excepción a la regla art 68. Acá las costas se imponen al vencedor)

EFECTOS:
1- Dictar sentencia: El hecho de que el demandado se allane a la pretensión del actor no exime al
juez de la obligación de dictar sentencia sobre el fondo del asunto. Una vez que se allana, si es total,
el juez dará traslado a la otra parte y EL EXPEDIENTE ESTARÁ LISTO PARA DICTAR
SENTENCIA.

2-Acorde al orden público: Dispone el art. 307 párr. 2° CPCC que el juez dictará sentencia conforme
a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y
continuará el proceso según su estado.

3- Interlocutoria: Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación


reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 161. En tal
sentido, el pronunciamiento deberá ajustarse a las formalidades de la sentencia interlocutoria (último
párrafo del artículo 307).

4- Litisconsorcio: En caso de litisconsorcio voluntario, el allanamiento de un litisconsorte autoriza a


dictar sentencia respecto de él, sin perjuicio de que la causa continúe con los restantes. En cambio, si
se trata de litisconsorcio necesario, el allanamiento formulado por uno de ellos carece de eficacia
mientras los restantes no adopten la misma actitud, en razón de la indivisibilidad que caracteriza al
objeto del proceso. Aquel acto solo lleva aparejada la consecuencia de liberar a su autor de las cargas
inherentes al desarrollo ulterior del litigio y de eximirlo de la responsabilidad del pago de las costas.

PRINCIPIO DE BILATERALIDAD
Al allanamiento le son aplicables las reglas del CCC para la renuncia de derechos, entre las cuales se
destaca la que admite la retractación o revocación de toda renuncia que no haya sido aceptada por el
deudor.

232
El desistimiento del derecho (renuncia), como antítesis del allanamiento:
El desistimiento del derecho constituye un acto paralelo al allanamiento, pues consiste en la
declaración formulada por el actor de que su propia pretensión es infundada.

3) TRANSACCIÓN: A)CONCEPTO, B)NORMAS SUSTANCIALES Y


PROCESALES, C)REQUISITOS; D)OBJETO, E)FORMA; F)HOMOLOGACIÓN:
EFECTOS; G)NULIDAD E INEFICACIA DE LA TRANSACCIÓN.

La transacción constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones.


El art.1641 CCCN. define como un "contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle
fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas". Comporta, a su
vez, uno de los modos anormales de extinción del proceso.

En virtud de ser uno de los modos de extinción de las obligaciones, el instituto está regulado por
normas SUSTANCIALES (CCC) y por normas PROCESALES (CPCC). PUEDE DARSE EN UN
PROCESO A PARTIR DE DOS VARIANTES:
1. Origen netamente de las partes: autocomposición.
2. Origen posterior al inicio del proceso: ya hay un conflicto.
• ACUERDO EN MEDIACIÓN: se hace por escrito y se homologa.
• ACUERDO EN EL JUICIO: si se da durante el juicio, las partes pueden: homologarlo al
expediente, pasando a ser éste una sentencia, que si se incumple da lugar a que se inicie un incidente
de ejecución de sentencia (esto es lo positivo de homologar); dejar de impulsar el proceso; o desistir
entre ellas.

REQUISITOS:
• Causa lícita
• Capacidad
• Consentimiento

OBJETO:
El principio general es que se puede transar sobre toda clase de derechos, cualquiera sea su especie y
naturaleza, pero este principio tiene excepciones. Los derechos patrimoniales pueden transarse.
No son transigibles: Derechos personales- Derechos personalísimos- Estado civil de las
personas- Derechos inexistentes- Derechos ajenos- Alimentos futuros- Acción penal. (ART 1644
CCCN)

233
FORMA:
→ Art. 1643 CCC. Forma:La transacción debe hacerse por ESCRITO. Si la transacción versare
sobre derechos ya litigiosos, no podrá hacerse válidamente sino presentándola al juez de la causa,
firmada por los interesados. Antes que las partes se presenten al juez exponiendo la transacción que
hubiesen hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella conste, la transacción no se tendrá
por concluida y los interesados podrán desistir de ella.
La ley procesal reproduce la exigencia formal del CCC, añadiendo sólo la posibilidad,
implícitamente, de que la transacción se documente en acta judicial.
→ Art. 308 – Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio,
la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la
concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o
no. En este último caso continuará los procedimientos del juicio.

HOMOLOGACIÓN:
Sin perjuicio de que la transacción surta efectos desde la presentación del escrito o de la suscripción
del acta ante el juez, ella se integra, procesalmente, mediante la homologación judicial.
Ante la ausencia de resolución homologatoria, el proceso no se extingue y tampoco cabe la
posibilidad de obtener el cumplimiento de la transacción por la vía de la ejecución de sentencia.

COSTAS:
Cuando el proceso finaliza por transacción, las costas se imponen en el orden causado, respecto de
aquellos que celebraron el avenimiento. (Art 73)

EFECTOS:
Se produce la extinción de los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene
para con ellas la autoridad de la cosa juzgada (art. 1642 CCC)
En cuanto al momento en que este efecto se produce, tratándose de derechos litigiosos, el CC lo fija
en el de la presentación de la transacción ante el juez de la causa e, implícitamente, en el de su
celebración verbal en presencia del juez.
No puede desconocerse a este último la facultad de examinar la capacidad y personería de quienes
realizaron el acto, así como también la transigibilidad de los derechos de que se trate, en los términos
de las diferentes normas contenidas en el Código Civil.

234
Sin perjuicio de que la transacción surta efectos desde el momento de la presentación del escrito o de
la suscripción del acta ante el juez, ella se integra procesalmente, mediante la homologación judicial.

NULIDAD E INEFICACIA DE LA TRANSACCIÓN:


Será nula cuando al convenio susceptible de homologación le falte algún requisito esencial (por ej:
capacidad de las partes) y este haya sido pasado por alto por el juez; e ineficaz en el caso de que el
juez no lo homologue en virtud de defectos en la transacción (por ej: derechos intransigibles).

CCCN ARTICULO 1647.- Nulidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título IV del
Libro Primero respecto de los actos jurídicos, la transacción es nula:
a) si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes, o ineficaces;
b) si, al celebrarla, una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor;
c) si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que la impugna lo
haya ignorado.

4) CONCILIACIÓN: A)CONCEPTO; B)DIFERENCIAS CON EL


DESISTIMIENTO, EL ALLANAMIENTO Y LA TRANSACCIÓN;
C)OPORTUNIDAD EN QUE SE PUEDE CONFIGURAR; D)HOMOLOGACIÓN Y
CUMPLIMIENTO; E)MODALIDADES EN EL PROCESO ORAL.

La doctrina no ha logrado todavía formular un concepto inequívoco de conciliación como modo


anormal autónomo de terminación de los procesos; sin embargo, cabría decir que la conciliación es
el avenimiento o acuerdo amigable de las partes arreglando sus diferencias.
Como medio anormal autónomo de terminación de los procesos, sólo puede serlo en el sentido de
que ella supone la iniciativa y la intervención del juez en la celebración del acto. En lo que concierne
a su contenido, debe estimarse que la conciliación es susceptible de participar, eventualmente de las
características de los restantes modos anormales de conclusión de juicio, pues mediante ella las
partes pueden concretar un desistimiento, una transacción o un allanamiento.

DIFERENCIAS CON EL DESISTIMIENTO, EL ALLANAMIENTO Y LA TRANSACCIÓN:


La conciliación se diferencia del desistimiento en que este último puede ser unilateral en ciertos
casos, mientras que la conciliación será siempre bilateral y ante la presencia y asistencia del juez
como conciliador de las partes. El juez intentará, mediante una audiencia que puede ser requerida
por él mismo, acercar a las partes.
Con respecto al allanamiento, no se puede hablar de un acercamiento entre las partes, ya que, por un
lado, es unilateral, y por otro, la parte demandada acepta los términos que le impone el actor.

235
Por último, la diferencia fundamental entre la conciliación y la transacción reside en que, mientras
esta última sólo cabe en materia de intereses pecuniarios, la conciliación puede comprender otro
género de pretensiones jurídicas, como podrían ser, por ejemplo, los referentes a la residencia de los
cónyuges durante el juicio de divorcio o a la tenencia de los hijos. La conciliación no importa una
transacción, aunque esta pueda ser a veces la consecuencia de aquella. Además, en la conciliación
las partes dirimen el conflicto a través de una PROPUESTA DE UN TERCERO, a diferencia de la
transacción, que llegan a un acuerdo ellas mismas.

OPORTUNIDAD EN QUE SE PUEDE CONFIGURAR:


El juez puede disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar
una conciliación.
Según la oportunidad en que se lleve a cabo, se distinguirá en:
1. conciliación preventiva o preprocesal, que se efectúa antes de comenzar el proceso.
2. conciliación intraprocesal, que tiene lugar dentro del proceso.

Además, el Código contempla casos de conciliación obligatoria. El Art 34 inc. 1 dispone que en los
juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el
traslado de la demanda se fijará una audiencia, en donde el juez tratará de conciliar a las partes y de
avenirlas sobre cuestiones relacionadas con: la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del
hogar conyugal.

Entonces, el CPCCPB contempla dos supuestos de tentativa obligatoria de conciliación previstos en


el Art 34 in 1 y en el Art 636

HOMOLOGACIÓN Y CUMPLIMIENTO:
Concretado el avenimiento, el juez debe verificar la capacidad de los intervinientes en el acto o la
suficiencia del mandato de sus representantes, así como la disponibilidad de los derechos sobre los
que aquel versó, y dictar, en caso afirmativo, la correspondiente resolución homologatoria, la cual
debe contener, además, la regulación de los honorarios por los trabajos realizados por los
profesionales.

Art. 309 – EFECTOS. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y
homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la
forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia.

236
5) CADUCIDAD DE INSTANCIA: A)CONCEPTO; B)RÉGIMEN LEGAL;
C)PRESUPUESTOS; D)PROCESOS, PARTES Y PERSONAS A LAS QUE SE
APLICA. PARTICULARIDADES CUANDO EXISTE RECONVENCIÓN;
E)PLAZOS: a) CÓMPUTO; b) SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE LOS
MISMOS; F)EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. IMPORTANCIA
SEGÚN SE PRODUZCA EN PRIMERA O EN ULTERIORES INSTANCIAS;
G)POSIBILIDAD DE IMPUGNACIÓN SOLAMENTE CUANDO SE LA DECLARA;
H)COSTAS.

La caducidad o perención de la instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene
lugar cuando en él no se cumple acto de impulso alguno durante los plazos establecidos por la ley.
Una de las características del principio dispositivo reside, según se vio oportunamente, en el hecho
de que el proceso civil no sólo se promueve, sino que, además, avanza y se desarrolla en sus distintas
etapas a expensas de la voluntad particular.

El FUNDAMENTO de esta institución estriba, desde un punto de vista subjetivo, en la presunción de


renuncia de la instancia que comporta el hecho de la inactividad procesal prolongada, y en la
consiguiente conveniencia de que, en tales circunstancias, el órgano judicial se desligue de los
deberes que la subsistencia de la instancia le impone. Apreciada en cambio la caducidad desde un
punto de vista objetivo parece claro que su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración
indeterminada de los procesos judiciales.

ARTÍCULO 310°: (Texto según Ley 13986) Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia
cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

1) De seis meses, en primera o única instancia.

2) De tres meses, en segunda o ulterior instancia, y en la Justicia de Paz.

3) De tres meses, en cualesquiera de las instancias de los procesos sumarios, sumarísimos y en el juicio
ejecutivo.

4) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente.

CÓMPUTO: Art. 311 : Los plazos señalados en el artículo 310, se computarán desde la fecha de la
última petición de las partes o resolución o actuación del tribunal, que tuviese por efecto impulsar el
procedimiento. Correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.
(en razón de que las partes no pueden, durante su transcurso, realizar actos de impulso) Para el

237
cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o
suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez.

FORMAS EN QUE SE DECLARA: RÉGIMEN LEGAL.


Art. 315 Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en
primera instancia, por el demandado. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere
promovido. En los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir
el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se
sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de cinco (5) días
manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la
prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad
de la instancia.
En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad; y
posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la
contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia.

RAPALLINI: quien pide la caducidad de instancia, lo inicia por incidente, que también tiene un
plazo de caducidad de instancia ----> 1 MES (lo agrega el CPCC Nacional).
Entonces:
1- La parte pide la caducidad de instancia por incidente.
2- Se dará traslado POR CÉDULA a la otra parte (EN EL CPCC DE NACIÓN NO HAY TAL
TRASLADO. CADUCA EL DERECHO SI SE CUMPLIERON LOS RECAUDOS Y SI VENCIÓ
EL PLAZO).
3- Una vez intimada, la parte deberá: desistir del derecho o producir actividad procesal útil (toda
aquella que impulse el proceso).
4- Si lo hace, el proceso continuará normalmente.
5- Si lo hace, pero luego incumple nuevamente el plazo, caducando otra vez una instancia, el juez
AHORA SÍ podrá declarar la caducidad DE OFICIO (sin perjuicio de que lo haga a
pedido de parte).

Art. 316 Modo de operarse. La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que
se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el art. 310,
pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.

La caducidad de la instancia podrá ser pedida por:

238
→ El demandado, en primera instancia

→ La persona contra quien se promovió un incidente

→ El recurrido, en segunda instancia


+ También se podrá decretar de oficio cuando, previo apercibimiento a las partes a que en un plazo
de 5 días produzcan actividad procesal útil, éstas incumplan su actuación.

PRESUPUESTOS:
Constituyen presupuestos de la caducidad:
→ La existencia de una instancia, principal o incidental: “instancia” es el conjunto de actos
procesales que se suceden desde la interposición de una demanda, la petición que abre una etapa
incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta la notificación de la sentencia o resolución
que se persigue mediante tales actos. Sin embargo, aun hallándose abierta la instancia hay casos en
que ella no es susceptible de caducidad.

→ La inactividad procesal: la inactividad procesal que es presupuesto de la caducidad significa la


paralización total del trámite judicial útil, o sea, el no cumplimiento de acto idóneo alguno por
ambas partes, por el juez o tribunal, o por los auxiliares de unos y otros.
Pero, la caducidad no se produce cuando los juicios están pendientes de alguna resolución, y la
demora en dictarla es imputable al tribunal, porque en tales supuestos las partes se hallan eximidas
de impulsar la marcha del proceso.
La inactividad debe ser continuada durante los lapsos que la ley determina. Por consiguiente,
cualquier petición de las partes o actuación del tribunal que sea adecuada para impulsar el desarrollo
del proceso y que se verifique antes del vencimiento de los plazos pertinentes, tiene por efecto la
interrupción de la caducidad y determina la iniciación del curso de un nuevo plazo, resultando
neutralizado el tiempo transcurrido con anterioridad.

→ El transcurso de un plazo: los períodos de inactividad procesal que deben transcurrir para que se
produzca la caducidad se encuentran establecidos en el art. 310.

→ Una resolución judicial que la declare operada

PROCESOS, PARTES Y PERSONAS A LAS QUE SE APLICA:


Con excepción de los procesos que tramitan ante la jurisdicción de los tribunales de trabajo, la
caducidad se produce en toda clase de juicios, sean civiles, comerciales o contencioso-
administrativos.

239
→ Art. 313 – Improcedencia.
No se producirá la caducidad:
1) En los procedimientos de ejecución de sentencia.
2) En los procesos sucesorios, de concurso, y, en general, en los voluntarios, salvo que en ellos se
suscite controversia.
3) Cuando los procesos estuviesen pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere
imputable al tribunal.

→ Art. 314 – Contra quiénes se opera. La caducidad se operará también contra el Estado, los
establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre
administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y
representantes. Estas disposiciones no se aplicarán a los incapaces o ausentes que carecieren de
representación legal en el juicio.

PARTICULARIDADES CUANDO EXISTE RECONVENCIÓN E INCIDENTES


La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la caducidad
de la reconvención y los incidentes no afecta la instancia principal.

LITISCONSORCIO: Art. 312: El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes
beneficiará a los restantes.

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS:


Los plazos se suspenden cuando por razones de fuerza mayor o en virtud de cualquier otra causa
independiente de la voluntad de las partes, estas se encuentran en la imposibilidad de activar la
marcha del proceso.
La suspensión comporta la extinción de los efectos del tiempo transcurrido mientras subsisten los
hechos que la motivan, pero no priva de utilidad al lapso de inactividad anterior a esos hechos, el
cual es nuevamente computable cuando estos desaparecen (ver última parte art. 311).
La jurisprudencia ha decidido que constituyen causales de suspensión de los plazos de caducidad:
1. el fallecimiento de alguno de los litigantes o de sus apoderados hasta tanto venza el plazo
acordado a los herederos, o al mandante, para que comparezcan al juicio;
2. el extravío del expediente;
3. la sustanciación del incidente suspensivo de los procedimientos;
4. la permanencia del expediente en la justicia de instrucción o fuera de la jurisdicción del
juzgado.

240
INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS:
La interrupción de la caducidad torna ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad al acto
interruptivo, comenzando a correr, desde que éste se verifica, un nuevo plazo de caducidad.
Constituyen actos interruptivos de caducidad toda petición de las partes, o resolución o actuación del
tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.
Se ha resuelto que son actos interruptivos los siguientes:
1. el pedido de notificación del traslado de la demanda.
2. el pedido de nueva audiencia y la fijación de ésta.
3. el escrito dándose por notificado de la providencia de apertura de la causa a prueba, siempre
que vaya acompañado de la actividad necesaria para notificar a la otra parte.
4. el pedido de búsqueda de un expediente extraviado.
5. Un dictamen del ministerio público.
6. los trámites realizados para obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos.
7. el escrito en el cual se denuncia el domicilio de uno de los codemandados a los efectos de
notificar el traslado de la demanda, etc.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. IMPORTANCIA SEGÚN SE


PRODUZCA EN PRIMERA O ULTERIORES INSTANCIAS:
El proceso que termina por una declaración de caducidad de instancia, puede volver a ser iniciado
por quien lo sufrió. Distinto es el caso donde prescribe el derecho de fondo y fueron pagadas las
cosas: no podrá volver a iniciarse.

→ Art. 318 – Efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera o única instancia no


extingue el derecho, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas,
las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza
de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la instancia principal comprende la
reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal.

POSIBILIDAD DE IMPUGNACIÓN SOLAMENTE CUANDO SE DECLARA:


→ Art. 317 – Resolución. La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere
declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de
reposición si hubiese sido dictada de oficio.

241
La ley formula una distinción basada en la instancia de que se trate:
a. Con relación a la caducidad de la primera instancia, el art. 317 párr. 1 prescribe que la resolución
sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En sentido
concordante, es irrecurrible la decisión que desestima el pedido de caducidad.
b. Con relación a la caducidad de la segunda instancia, el párr. 2 del mismo art. prevé que en
segunda o ulterior instancia la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada
de oficio. En este caso, es irrecurrible la declaración de caducidad dictada a pedido de parte.

COSTAS:
Las costas del juicio serán impuestas al actor. Este debe soportar no sólo las costas correspondientes
al incidente de caducidad, sino también las del juicio perimido (caduco por la falta de impulso de las
partes). Si la caducidad comprende a la demanda y a la reconvención las costas deben imponerse en
el orden causado. En los incidentes las costas deben pagarse por la parte que los hubiese promovido,
y en los recursos por el recurrente.

BOLILLA 10
TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA

242
1) PRUEBA: A)RÉGIMEN LEGAL DEL DERECHO PROBATORIO EN LA
LEGISLACIÓN ARGENTINA; B)OBJETO DE LA PRUEBA: HECHOS Y
DERECHOS; C)HECHOS EXENTOS DE PRUEBA; D)LA PRUEBA DEL
DERECHO: a)DERECHO INTERNO Y DERECHO EXTRANJERO, b)IURA
NOVIT CURIA, c)ACTIVIDAD OFICIOSA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL;
e)NOCIONES DE PERTENENCIA, ADMISIBILIDAD Y ATENDIBILIDAD DE LA
PRUEBA.

Toda norma jurídica condiciona la producción de sus efectos a la existencia de determinada situación
de hecho. Por consiguiente, la parte que pretende haberse verificado, en la realidad, la situación de
hecho descripta por la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión o defensa,
debe, ante todo, asumir la carga de afirmar la existencia de esa situación.
Los hechos sobre los que versan tales afirmaciones pueden, a su vez, ser admitidos o negados por la
otra parte:
● En el primer caso y en oportunidad del Principio Dispositivo, el juez debe tener por exacto
el hecho concordante afirmado por las partes y no cabe otra actividad de éstas como no sea
la consistente en exponer sus respectivos puntos de vista acerca del derecho aplicable al
caso.
● En el segundo caso, la carga de la afirmación debe ir acompañada de una actividad distinta
de la alegatoria, cuya finalidad consiste en formar la convicción del juez acerca de la
existencia o inexistencia de los hechos sobre los que versan las afirmaciones de las partes.

La expresión “prueba” abarca el conjunto de modos u operaciones (medios de prueba) del que se
extraen, a raíz de la “fuente” que proporciona, el motivo o los motivos generadores de la convicción
judicial (argumentos de prueba), y, por otro lado, el hecho mismo de esa convicción, o sea, el
resultado de la actividad probatoria.

La prueba es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la
ley, y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos
afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas.

RÉGIMEN LEGAL DEL DERECHO PROBATORIO EN LA LEGISLACIÓN


ARGENTINA:
En lo que concierne al régimen legal de la prueba, es preciso recordar que las facultades de las
provincias para legislar en materia de procedimientos judiciales deben ser entendidas sin perjuicio de
las normas procesales que puede dictar el gobierno central con el fin de asegurar la efectividad del

243
ejercicio de los derechos que consagra la legislación de fondo. Es un sistema “doble”, en el sentido
de que ambos códigos tienen disposiciones relativas a los medios de prueba que se pueden utilizar en
cada caso.
No cabe duda de que a las provincias incumbe, de manera exclusiva, la facultad de dictar las normas
procesales referentes a la actividad probatoria (lugar, tiempo y forma de la prueba); pero en lo que se
relaciona con su admisibilidad intrínseca los Códigos de Procedimiento deben respetar las
prescripciones contenidas en las leyes sustanciales.
El CCCN contiene disposiciones relativas a los medios de prueba admisibles con respecto a diversas
materias allí legisladas. Así, el art. 1019 establece que "los contratos pueden ser probados por todos
los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con
arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio
especial. Los contratos que sean de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por
testigos".
Con respecto a los hechos, el CCCN admite en aquellos casos que pueden acreditarse por cualquier
medio de prueba, como ocurre con la filiación.
El CPCC establece que la prueba debe producirse por los medios previstos expresamente por la ley y
por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la
libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los
medios de prueba no previstos se diligencian aplicando por analogía las disposiciones de los que
sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.

OBJETO DE LA PRUEBA:
El objeto de la prueba es EL CONFLICTO.
En principio, sólo los hechos afirmados por los litigantes pueden constituir objeto de prueba.
Pero aquéllos deben ser, además:
• Controvertidos, o sea, afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra
(afirmación unilateral).
• Conducentes para la decisión de la causa. Puede suceder, en efecto, que un hecho haya sido
afirmado, pero que carezca de relevancia para resolver las cuestiones sobre las cuales versa la litis.
En tal caso se dice que el hecho es inconducente.

HECHOS EXENTOS DE PRUEBA:


Se hallan exentos de prueba los siguientes hechos:
→ Los hechos no afirmados por ninguna de las partes - La regla es, por lo tanto, que no podrán
producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido alegados por las partes en sus escritos
respectivos.

244
Dado que debe existir (por el principio dispositivo y de congruencia) una correlación entre las
afirmaciones formuladas por las partes y el contenido de la sentencia, es claro que el juez no debe
hacer mérito sobre aquellos hechos no afirmados por las partes.

→ Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra - El juez debe aceptar, sin más,
la existencia de aquellos hechos que son concordantemente afirmados por ambas partes (afirmación
bilateral). Esta regla tiene sus excepciones, por ej. en el caso de la separación personal o divorcio, o
en el supuesto de objeto procesal indisponible.
Cuando no media la admisión expresa de las afirmaciones, sino el silencio o la respuesta evasiva de
la parte a quien se oponen, esas actitudes autorizan al juez a estimarlas como reconocimiento de la
verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren (Art 354 inc 1). Tales actitudes s{olo
pueden generar una presunción judicial que no descarta la necesidad de prueba corroborante.

→ Los hechos notorios - aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la


información normal de los individuos, con relación a un círculo social o a un lugar o momento
determinado. Es necesario excluir de su ámbito las siguientes características:
La generalidad: no es necesario que el hecho sea conocido de todo el mundo, pues la notoriedad se
halla referida necesariamente a un determinado círculo social.
El conocimiento absoluto: basta, pues, el conocimiento relativo, o sea la posibilidad de verificar la
existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información.
El conocimiento efectivo: no se requiere la percepción directa del hecho, pues basta su difusión en el
medio respectivo (un hecho histórico trascendente, como lo fue por ejemplo la Segunda Guerra
Mundial, reviste el carácter de hecho notorio incluso para quienes no fueron sus partícipes o testigos
presenciales).

LA PRUEBA DEL DERECHO:


El juez, en principio, conoce sólo el derecho de su nación. No tiene la obligación de conocer el
derecho extranjero. Por otro lado, en tanto las normas jurídicas se presumen conocidas, y al juez
incumbe la calificación jurídica de los hechos de la causa, ellas no deben ser objeto de prueba. El
derecho no se prueba.
Esta regla reconoce, sin embargo, algunas excepciones, por ejemplo, respecto a las leyes extranjeras,
en los casos en que el código la autoriza, no tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo

245
cargo estará la prueba de la existencia de dichas leyes. Es decir que no se podrá aplicar una ley
extranjera si no es solicitado y probada su existencia por parte interesada.

“IURA NOVIT CURIA”: (El juez conoce el derecho)


Este principio establece que el juez debe aplicar el derecho vigente, es decir el derecho por él
conocido, y no debe aplicar aquellas normas jurídicas que las partes, a través de sus pretensiones,
crean que deben aplicarse. En lo concerniente a la determinación de las normas aplicables, el juez
debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose facultado
para prescindir de las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes.

COSTUMBRE:
Con respecto a la costumbre, esta podrá ser objeto de prueba cuando actúe praeter legem y
secundum legem, esto es, en terrenos donde falte la regulación legal o bien cuando la ley se remita
expresamente a estas pautas. Corresponde a las partes y al juez, conjuntamente, la indagación y
obtención de prueba de esta fuente, sin limitación alguna en los medios utilizados.

ACTIVIDAD OFICIOSA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL:


Las leyes procesales admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba que incumbe a las
partes, la facultad de los jueces en el sentido de complementar, por propia iniciativa, el material
probatorio aportado por ellas. Estas medidas se denominan medidas para mejor proveer. (Art 36 inc
2)
El juez PUEDE PRODUCIR PRUEBA DE OFICIO siempre que no afecte las garantías de debido
proceso y de defensa en juicio.
Ej: no podrá llamar un testigo desistido por la otra parte; tampoco un testigo que no sea parte de los
escritos constitutivos; o uno que haya sido ofrecido.
Las HERRAMIENTAS PARA MEJOR PROVEER son aquellas que el juez tiene al momento de
sentenciar para aclarar, producir o volver a realizar la prueba sobre una cuestión fáctica (nunca de
derecho).

MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER: Esta regla autoriza a los jueces para decidir en cualquier
momento la comparecencia de peritos, técnicos y testigos para interrogarlos acerca de todo aquello
que creyeren necesario y para mandar a que se agreguen documentos en poder de las partes o de los
terceros.
No obstante la amplitud de estas disposiciones, está claro que los poderes de iniciativa probatoria
que se acuerdan a los jueces no significan, una derogación del Principio Dispositivo. Los poderes del
juez no están destinados a excluir la actividad de las artes, sobre quienes continúa pesando la carga
de la prueba. Reviste carácter complementario con respecto a esa carga.

246
PERTINENCIA, ADMISIBILIDAD Y ATENDIBILIDAD:
Pertinencia: La prueba es “pertinente” cuando existe adecuación entre ella y los hechos
controvertidos en el proceso. El juez debe pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba en
oportunidad de dictar sentencia definitiva, aunque la jurisprudencia ha admitido una excepción en
los casos de pruebas manifiestamente ajenas a los hechos debatidos, o desprovistas de toda
influencia para la decisión definitiva de la causa.

ARTÍCULO 362°: Pertinencia y admisibilidad de la prueba. No podrán producirse pruebas sino sobre
hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos.
No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente
dilatorias.

Admisibilidad: La “admisibilidad” de la prueba se relaciona con la legalidad de ésta o con la


oportunidad procesal en que se ofrece, y con el consecuente ingreso efectivo al proceso.
Puede ser prueba inadmisible: cuando su producción se halla prohibida por la ley; cuando se ofrece
fuera de los plazos que la ley determina. La prueba inadmisible debe ser desestimada por el juez
inmediatamente después de su ofrecimiento.

Atendibilidad: La “atendibilidad” de la prueba hace referencia a la idoneidad o eficacia de aquella


para crear, en un caso concreto, la convicción del juez sobre la verdad de los hechos afirmados por
las partes. La atendibilidad supone la previa valoración de la prueba producida en el proceso, y solo
puede surgir, por lo tanto, del contenido de la sentencia final. Puede una prueba ser admisible, pero
su atendibilidad será determinada por el juez del proceso, ya que es su tarea VALORAR lo que las
partes producen y ofrecen.

2) FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA: A)CONCEPTO; B)DISPONIBILIDAD;


C)ENUMERACIÓN Y CLASIFICACIÓN; D)NORMAS SUSTANCIALES; E)LA
CONDUCTA DE LAS PARTES COMO BASE DE LA CONVICCIÓN.

Son MEDIOS DE PRUEBA los modos u operaciones que son susceptibles de proporcionar un dato
demostrativo de la existencia o inexistencia de uno o más hechos.
Todo medio de prueba entraña una ACTIVIDAD PROCESAL (reconocimiento de cosas o lugares,
examen de un documento; declaración de la parte, del testigo o del informante, o dictamen de los

247
peritos) referida a un instrumento real (cosa reconocida, documento examinado) o personal (parte,
testigo, informante o perito) sobre el que recae la percepción judicial; actúa como vehículo para
lograr un dato a través del cual el juez determina la existencia o inexistencia de un hecho.
Actúa como vehículo para lograr un dato (FUENTE DE PRUEBA) a través del cual el juez
determina la existencia o inexistencia de un hecho. Son fuentes de prueba, en ese orden de ideas, las
características de la cosa reconocida, el hecho consignado en el documento, el declarado por la parte,
el testigo o el informante o aquél sobre el cual versa el dictamen pericial.
→ Art. 376 (CPN)– Medios de prueba. La prueba deberá producirse por los medios previstos
expresamente por la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no
afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente
prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía
las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la forma que establezca el juez.

La ley regula detalladamente una cierta cantidad de medios de prueba. Sin embargo, estas figuras no
agotan el repertorio de formas de acreditar hechos de las que disponen las partes y los jueces. Si bien
se intentarán utilizar los medios probatorios “típicos” o “nominados”, está en la creatividad de los
litigantes y magistrados propiciar y admitir otras formas o combinación de tipos, en la medida en
que estas nuevas figuras se adapten de mejor forma a la tarea de eliminar la incertidumbre respecto
de los extremos fácticos a probar.

ENUMERACIÓN:
El CPCC reglamenta específicamente los siguientes medios de prueba:
− documental
− informativa
− confesional
− testimonial
− pericial
− reconocimiento judicial
Admite también la prueba de presunciones, aunque no en el sentido de medio probatorio, cuando
aquellas “se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y
concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de
la sana crítica” (son argumentos de prueba).

CLASIFICACIÓN:
La doctrina ha clasificado a los medios de prueba con arreglo a diversos criterios, de los cuales sólo
han de mencionarse los más difundidos. Se habla, así, de:

248
→ PRUEBA DIRECTA E INDIRECTA, según se hallen constituidas por el hecho mismo a probar
o por un objeto distinto a él. El reconocimiento judicial es el ejemplo típico de prueba directa, ya que
media coincidencia entre el hecho a probar y el hecho percibido por el juez. Son prueba indirecta la
testimonial, pericial y documental, pues la percepción recae sobre un objeto, del cual el juez deduce
la existencia del hecho a probar.
→ PRECONSTITUIDAS Y CIRCUNSTANCIALES, según sea hallen formadas con anterioridad
al proceso (documento), o se constituyan en el mismo proceso por la actividad de las partes o del
juez (testimonios, reconocimiento judicial).
→ HISTÓRICAS son aquellas que representan un hecho pasado en la misma prueba. Por ejemplo,
una fotografía del lugar de los hechos, un testimonio, etc

CONDUCTA DE LAS PARTES COMO BASE DE LA CONVICCIÓN:


Las reglas de la carga de la prueba no imponen deber alguno a los litigantes. Quien omite probar, si
la regla pone tal actividad a su cargo, no es pasible de sanción alguna. Sólo se expone al riesgo de no
formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate. La actividad
probatoria constituye un imperativo del propio interés.

3) CARGA DE LA PRUEBA: A)CONCEPTO; B)PRESUPUESTO DE HECHO Y


LOS HECHOS CONSTITUTIVOS. HECHOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS Y
MODIFICATIVOS; C)EL HECHO NEGATIVO; D)INVERSIÓN DE LA CARGA
PROBATORIA; E)ADQUISICIÓN DE LA PRUEBA; F)CONSECUENCIAS DE LA
FALTA DE PRUEBA; G)EL PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN Y LAS
LLAMADAS CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS. NORMAS SUSTANCIALES.

→ Art. 375 – Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la
existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el
deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o
normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

Onus probandi: las reglas de la carga de la prueba poseen una importancia sustancial para la suerte
de la pretensión y oposición de las partes.
ONUS PROBANDI es la OBLIGACIÓN que tiene la parte que AFIRMA de probar el sustento
fáctico de la norma que quiere que se aplique (SALVO QUE HAYA UNA PRESUNCIÓN LEGAL
A FAVOR DE UNA DE LAS PARTES).

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RAPALLINI: sostener “el que alega tiene que probar” no es correcto, en virtud de que la
NEGATIVA no es objeto de prueba (salvo que ese hecho negativo sea presupuesto de un efecto
jurídico determinado
Ejemplo:
• Si A sostiene que B debe $1000, pero B responde diciendo que no debe nada ---> será A quien
deberá probar lo que AFIRMA.
• Si A sostiene que B debe $1000, y B responde diciendo que debe $500 ------> serán A y B quienes
deberán demostrar lo que AFIRMAN.

¿Cuál es la finalidad de la carga?


a. En relación a las partes, indica a quien le compete probar.
b. En relación al juez, indica que deberá rechazar la demanda si quien debía probar no puede
sostener su sustento fáctico (regla general); o dictar, en caso de que corresponda, medidas para mejor
proveer.

PRESUPUESTO DE HECHO Y HECHOS CONSTITUTIVOS:


Durante mucho tiempo estuvo firmemente arraigado el principio en cuya virtud la carga de la prueba
incumbe a la parte que afirma, de modo tal que el actor debe probar su pretensión y el demandado
sus defensas. Tal principio resulta inaplicable cuando por mediar una presunción legal a favor de
cualquiera de las partes, se opera un desplazamiento de la carga de la prueba hacia el adversario.
Además, no todos los hechos que fundan la pretensión o la defensa son susceptibles de prueba.
Aparece luego una variante de aquella postura que se basa en determinar qué tipos de hechos se
afirman y a partir de allí atribuir la carga de probarlos.

Se los clasifica en:


• HECHOS CONSTITUTIVOS – que son aquellos hechos específicos que dan sustento al efecto
jurídico pretendido en su favor; por ejemplo: un contrato. En tal sentido, de una pretensión por
cumplimiento del contrato de compraventa, será hecho específico su celebración y, por consiguiente,
el conjunto de circunstancias que lo tipifican. (ESTA PRUEBA LE INCUMBE AL ACTOR)

• HECHOS IMPEDITIVOS – son los que privan de esos efectos jurídicos por importar falencias o
déficits respecto de requisitos generales o comunes; por ejemplo: la incapacidad de los celebrantes,
modalidades del contrato, vicios del consentimiento, etc. (ESTA PRUEBA LE INCUMBE AL
DEMANDADO)

250
• HECHOS EXTINTIVOS – son los que vienen a privar de efectos jurídicos a los constitutivos por
razones posteriores al nacimiento del derecho; por ejemplo: el pago extingue la pretensión de
cumplimiento, ya satisfecha. (ESTA PRUEBA LE INCUMBE AL DEMANDADO)

→ ACLARACIÓN: Los hechos impeditivos o extintivos deben ser probados por el actor en los
casos en que ellos constituyen el fundamento de una pretensión. Ej: cuando se pide la nulidad de un
AJ en razón de mediar alguna circunstancia que obste su validez.
→ COMO CONMLUSIÓN: Cada parte soporta la carga de la prueba respecto de los hechos a los
que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende.

EL HECHO NEGATIVO:
En todos aquellos casos en que la ley hace de un hecho negativo el presupuesto de un efecto jurídico
determinado, no media razón alguna que justifique eximir de la prueba respectiva a la parte que
invoca ese hecho negativo, o ese “no–hecho”, como fundamento de su pretensión o defensa. Por ello
se ha decidido que la alegación de que se trata de un hecho negativo no releva de la prueba a quien
lo aduce, si aquél es presupuesto de actuación de la norma que esa parte invoca a su favor. Un
ejemplo de esto es la presunción de culpa que opera en contra del dueño de la cosa: “en los
supuestos de daños
causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que
de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el vicio o riesgo de la cosa, sólo
se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero
por el que no debe responder.” Esto significa que hay una presunción de culpabilidad en contra de
una persona por un hecho negativo, pero esto no quiere decir que el actor no cargue también con la
prueba de demostrar que fue su culpa.
Ambos cargan con la prueba. La falta de culpa que debe probar el dueño, es un hecho negativo cuya
existencia puede deducirse de la prueba realizada en el sentido de que aquel adoptó las precauciones
y diligencias necesarias en impedir el daño.
Lo que ocurre, simplemente, es que tales hechos no son susceptibles de prueba directa, sino que se
deducen a través de la demostración de la existencia de hechos positivos.

INVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA:


Se trata de supuestos específicos donde la ley aclara expresamente la excepción a la regla referida al
onus probandi. Las partes conocen su carga desde el principio, a diferencia de lo que sucede en la
carga dinámica de la prueba.

251
1. ARTÍCULO 23 DE LCT (Ley de Contrato de Trabajo): “Presunción de la existencia del contrato
de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de
trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo
contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para
caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a
quien
presta el servicio”.
Si el trabajador acredita que estuvo en el establecimiento, se presume entonces que hubo relación de
dependencia en virtud de la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Será tarea del
empleador probar lo contrario.

2. ARTÍCULO 37 inc. C DE LA LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR: “Interpretación. Sin


perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: C) Las cláusulas que contengan
cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor”

ADQUISICIÓN DE LA PRUEBA:
En materia procesal, si bien las cargas de la afirmación y de la prueba se hallan distribuidas entre
cada una de las partes, los resultados de la actividad que aquellas realizan en tal sentido se adquieren
para el proceso en forma irrevocable, revistiendo carácter común a todas las partes que en él
intervienen.
De acuerdo con el principio de adquisición, por lo tanto, todas las partes vienen a beneficiarse o a
perjudicarse por igual con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas.
La vigencia del principio enunciado impide, por ejemplo, que alguna de las partes que produjo una
prueba desista luego de ella en razón de serle desfavorable; que el ponente de las posiciones pretenda
eventualmente desconocerlos hechos afirmados en el pliego respectivo; que el actor niegue los
hechos expuestos en la demanda en el caso de que el demandado los invoque en su beneficio;
etcétera.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PRUEBAS:


La producción de la prueba no es una obligación y por lo tanto, quien omita probar no recibe sanción
legal. Las partes pueden omitir pruebas y también renunciar a las que hubiesen ofrecido. La prueba
es sólo una carga procesal y la falta de prueba por la parte que tenía a su cargo hacerlo, encierra sólo
una
consecuencia dañosa: se expone al riesgo de no convencer al juez acerca de lo que afirmó, y como
consecuencia de ello, a la posibilidad de que su pretensión sea rechazada mediante una sentencia
desfavorable.

252
PRINCIPIO DE COLABORACIÓN:
La teoría de la carga dinámica se basa también en el deber de colaboración de las partes, que se
asienta y desarrolla a partir de la buena fe y probidad procesal.
Se trata de un principio que, a diferencia de otros, florece en cargas y en deberes procesales que
pesan no sólo sobre las partes, sino también sobre terceros absolutamente ajenos al proceso. Empero,
en todos los supuestos su funcionamiento revela que el proceso civil debe ser considerado como una
empresa común cuyo feliz resultado (la asignación adecuada de lo debatido) exige la colaboración de
ambas partes y también, eventualmente, la de otros sujetos compelidos legalmente a prestar su
asistencia para la consecución del mencionado logro.
El principio de cooperación procesal reclama un mínimun y no un máximun de colaboración de las
partes y de terceros en la señalada empresa común.

CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS. NORMAS SUSTANCIALES:


Su origen es jurisprudencial, a raíz de notarse que muchas veces, el artículo 375 (carga de la prueba),
obligaba a probar a quien no tenía buenos elementos para hacerlo. Claro ejemplo de ello, son los
casos de mala praxis, donde son los profesionales y no la víctima los que están en mejores
condiciones de probar.
NO se trata entonces, de la facultad del juez de invertir la carga probatoria, imponiéndose a la otra
parte SINO del principio de colaboración procesal. Ejemplo:
→ ARTICULO 710 del CCCN: Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se
rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae,
finalmente, en quién está en mejores condiciones de probar.
Antes de la sanción del CCC, las partes desconocían si el juez iba a aplicar la carga dinámica de la
prueba HASTA LA SENTENCIA, cuestión que afectaba sus garantías a la defensa en juicio y al
debido proceso en virtud de desconocer que pesaba sobre una o la otra la carga de probar.
El nuevo CCC introdujo el artículo 1735, que nada soluciona, ya que a pesar de mencionar la
facultad del juez de distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes está en mejor
situación para aportar, nada dice respecto a cuándo debe comunicar dicha decisión.
→ ARTICULO 1735.- Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la
prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla
en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe

253
comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y
producir los elementos de convicción que hagan a su defensa.

4) LA ACTIVIDAD DEL JUEZ EN MATERIA DE DERECHO PROBATORIO:


A)LAS AUDIENCIAS Y EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN; B)SANEAMIENTO.
PRUEBA INNECESARIA; C)EL PODER DE ESCLARECIMIENTO LITIGIOSO
EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS PROCESALES: POTESTADES
ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS.

Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo,
resueltas las excepciones previas, y siempre que se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de
los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez debe recibir la
causa a prueba y fijar—se trate de proceso ordinario o sumarísimo— la audiencia prevista en el art.
366 ???(en el código nacional, es el art. 360).

La apertura de la causa a prueba sólo corresponde, por lo tanto, en el caso de que existan hechos
controvertidos (es decir, afirmados por una de las partes y negados por la otra), y esos hechos,
además, puedan incidir en la solución del pleito, es decir revistan el carácter de conducentes. De ello
se sigue que no cabe tal procedimiento cuando media allanamiento a la pretensión del actor o
admisión expresa de los hechos afirmados por éste. En el primer caso corresponde que se dicte
sentencia de inmediato y, en el segundo, que la causa se declare de puro derecho.
Fijada la audiencia, y citadas las partes, dispone dicha norma que el acto será presidido por el juez
"con carácter indelegable", y agrega que si aquél "no se hallare presente no se realizará la audiencia,
debiéndose dejar constancia en el libro de asistencia".

→ ARTÍCULO 358°: Apertura a prueba. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes
acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez
recibirá la causa a prueba.

Abierta la audiencia corresponde, en primer término, "invitar a las partes a una conciliación o a
encontrar otra forma de solución de conflictos”. Fracasado el intento, cabe resolver la oposición que
cualquiera de las partes hubiese formulado respecto de la apertura a prueba, y de inmediato oírlas
acerca de los hechos articulados sobre los cuales versará la prueba.

254
Fijados los hechos controvertidos, debe recibirse la prueba confesoria si hubiese sido ofrecida por las
partes en la demanda, reconvención o contestación de ambas, sin que la ausencia de uno o de todos
los absolventes impida la celebración de la audiencia.
Absueltas las posiciones, cabe luego proveer, en la audiencia, las pruebas que se consideren
admisibles y concentrar en un solo acto la prueba testimonial, la que se celebrará con la presencia del
juez.
En la audiencia prevista todas las partes pueden asimismo manifestar que no tienen ninguna prueba a
producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya
agregada y no cuestionada. En este supuesto la causa quedará conclusa para definitiva y el juez
llamará autos para sentencia.

→ ARTÍCULO 360°: Prescindencia de apertura a prueba por conformidad de partes. Si


dentro de quinto día de quedar firme la providencia de apertura a prueba todas las partes
manifestaren que no tienen ninguna a producir, o que esta consiste únicamente en las constancias del
expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, la causa quedará conclusa para
definitiva, y, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 357° párrafo segundo, el juez
llamará autos para sentencia.

La causa debe declararse como de puro derecho cuando el demandado admite los hechos expuestos
en la demanda, pero desconoce en cambio, los efectos jurídicos que el actor les ha asignado.

RECEPCIÓN DE LA PRUEBA
El CPCCPB contiene diversas normas aplicables, con carácter general, a toda clase de pruebas. Ellas
se relacionan con las audiencias, la asistencia del juez, la práctica de la prueba fuera del radio urbano
del juzgado, etc.

AUDIENCIAS

ARTÍCULO 125°: Reglas generales. Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario se
ajustarán a las siguientes reglas:

1°) Serán públicas, a menos que los jueces o tribunales atendiendo las circunstancias del caso,
dispusieren lo contrario mediante resolución fundada. (cuando la publicidad afecte la moral, el
orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad).

2°) Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales que
exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución. En éste último caso, la
presencia del juez o tribunal, podrá ser requerida el día de la audiencia.

255
3°) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera
de las partes que concurran.

4°) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta
minutos.

5°) El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado
por las partes.

En lo que se refiere a la presencia del juez en las actuaciones probatorias.


Art 34 Deberes de los jueces
Inc 1 1°) Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo
pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración, y realizar personalmente las demás
diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviera autorizada.
El juez tiene el deber de “concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las
diligencias que sea menester realizar” (art. 34 del CPN). Mediante ellas se tiende a efectivizar el
principio de inmediación con el cual se busca que las partes y el juez tengan un contacto directo
con las pruebas producidas en el proceso.

SANEAMIENTO:
El saneamiento es la facultad del juez para resolver, “in limine”, todas aquellas cuestiones
susceptibles de entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa. En principio, la iniciativa
del proceso y la aportación de los hechos dependen de la voluntad de las partes, y la actividad que
consiste en ofrecer y producir las pruebas tendientes a la demostración de su afirmación. Las leyes
procesales admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba que incumbe a las partes, la
facultad de los jueces para complementar, por propia iniciativa, el material probatorio aportado por
ellas.
El art. 36 inc 2 establece a los jueces la facultad de “ordenar las diligencias necesarias para
esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”.
Tampoco están destinados a excluir la actividad de las partes, sobre quienes continúa la carga de la
prueba. Su objetivo consiste en eliminar las dudas con que puede tropezar la apreciación del juez en
los casos en que la prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora. De
ninguna manera pueden, con ellas, suplir la omisión o la negligencia de las partes, pues ello
implicaría una manifiesta alteración del principio de igualdad procesal.
Estos poderes no significan una derogación del principio dispositivo, ya que no autorizan a la
producción de diligencias probatorias que sean ajenas a los hechos controvertidos.

256
PRUEBA INNECESARIA:
Se trata de toda aquella prueba que no es capaz de producir los efectos deseados por quien la
presenta, por faltarle algún requisito (es decir, ser impertinente, inadmisible o inconducente con el
proceso). Puede tratarse, también, de una prueba sobre un hecho notorio o suficientemente
acreditado, que se pueda hacer valer por sí mismo durante el curso de ofrecimiento de las pruebas, y
por lo tanto sea “innecesaria” para el resultado final del proceso y la decisión del juez.

EL PODER DE ESCLARECIMIENTO LITIGIOSO EN RELACIÓN CON LOS


PRINCIPIOS
PROCESALES: POTESTADES ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS.
Los poderes de iniciativa probatoria que se acuerdan a los jueces no significan una derogación del
principio dispositivo. No autorizan la producción de diligencias probatorias que sean ajenas a los
hechos controvertidos en el caso concreto. Los poderes del juez no están destinados a excluir la
actividad de las partes, sobre quienes continúa pesando la carga de la prueba. La iniciativa judicial
en materia probatoria reviste carácter complementario y su objetivo consiste en eliminar las dudas
con que puede tropezar la apreciación del juez en los casos en que las pruebas producidas por las
partes no sean suficientemente esclarecedoras. Las facultades instructorias de los jueces no pueden
ejercerse, según la jurisprudencia, para suplir la omisión o la negligencia de las partes, pues ello
implicaría una manifiesta alteración del principio de igualdad procesal. Los jueces están facultados
para ordenar de oficio, las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.

5) APRECIACIÓN DE LA PRUEBA:SISTEMAS. RÉGIMEN DE LOS CÓDIGOS


PROCESALES Y DEL FUERO LABORAL EN LA PCIA DE BS AS:
DIFERENCIAS. LA PRUEBA Y LA INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA EN
JUICIO: ARBITRARIEDAD.

La doctrina, en general, reconoce la existencia de dos sistemas en lo que concierne a la apreciación


de la prueba:

1. → El de la prueba legal (o tasada) – este sistema establece que la eficacia de los distintos
medios probatorios se halla fijada mediante reglas vinculantes para el juez, quien debe
atenerse a ellas con prescindencia de su convicción personal. Si bien este no es el sistema
que rige en nuestro ordenamiento jurídico, subsiste para ciertas situaciones: el instrumento
público hace plena fe respecto de ciertas circunstancias, las limitaciones de la prueba en

257
virtud del parentesco, la prohibición de probar por testigos los contratos que tienen una
cantidad de dinero mayor a cierto monto, etc.

→ Libre convicción: la prueba es valorada con la pura discrecionalidad del juzgador.

2. → El de la sana crítica – el ordenamiento procesal argentino adopta este sistema, que se


basa en que el juez no tiene el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las
pruebas, sino únicamente de aquellas que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la
causa. No constituye un sistema intermedio, sino un modo particular de designar al sistema
de la libre apreciación de la prueba. No implica ataduras a pautas taxativamente
preordenadas, sino una valoración global y razonada del conjunto. El juez debe actuar
respetando el material con que cuenta en el expediente, sobre la base de las reglas de la
lógica y de acuerdo con las máximas de experiencia, dejando expresamente reseñado en la
sentencia los hitos principales de este razonamiento para que las partes puedan controlar la
manera en que se formó la convicción que sirvió de base al fallo que habrá de afectar sus
derechos. En otras palabras: el sistema de la sana crítica exige que la sentencia del juez sea
RAZONADA Y FUNDAMENTADA en los hechos y en el derecho.

SISTEMA VIGENTE:
Art. 384 – Apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su
convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el
deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de
las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.

Art. 163 – La sentencia definitiva de primera instancia.


Inc. 5 - Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley
constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando, por su número,
precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de
conformidad con las reglas de la sana crítica.

FUERO LABORAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:


En virtud de ser el Derecho Laboral, una rama del derecho donde prima su PRINCIPIO
PROTECTORIO, entendiendo que la relación que surge del contrato de trabajo es desigual, y
creando en base a ello desigualdades jurídicas para compensar las fácticas, y entendiendo que el
trabajador corre siempre con desventaja ante un proceso contra su empleador, en la ley bonaerense,
el inciso d) del artículo 44, determina la facultad de los jueces de pronunciarse sobre los hechos

258
“apreciando en conciencia la prueba rendida”. De esta locución se ha inferido que en el régimen
procesal bonaerense rige el principio de “libre apreciación (convicción)” de la prueba; los jueces son
soberanos en la evaluación de los elementos probatorios. Por eso es que, correlacionando el principio
sustancial con la
directiva procesal, para dar funcionalidad y concordancia de finalidad a ambas directivas, en simetría
con el objetivo tutelar que proyecta en favor de los trabajadores, los jueces son soberanos en la
valuación de los elementos probatorios, y si éstos plantean dudas auténticas en cuanto a su
valoración, afectando la convicción íntima del juzgador, sobre el hecho procesado, el juez podrá
inclinarse por la apreciación más favorable al trabajador, para que de esta forma prevalezca la verdad
material sobre la formal.

6) MODALIDADES EN EL OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA SEGÚN EL MEDIO


PROBATORIO Y LA CLASE DE PROCESO

En el PROCESO ORDINARIO se debe acompañar la prueba documental y ofrecer la restante. Si


hubiera hechos no considerados en la demanda o contrademanda, los accionantes o reconvinientes,
podrán agregar la prueba documental referente a tales hechos dentro de los 5 días. El ofrecimiento de
toda la prueba debe ser formulado en los escritos de demanda, reconvención y contestación de
ambas.
Entonces: (RAPALLINI)
1. En los escritos constitutivos (demanda o contrademanda), se acompaña la prueba documental y se
ofrecerá la restante.
2. El juez dictará el AUTO DE APERTURA A PRUEBA y lo notificará a las partes.
3. Una vez notificadas, tendrán 5 días para oponerse a él o agregar prueba anteriormente no ofrecida.
4. A partir de esos 5 días, comienza el plazo de 10 días que establece el artículo 365, dentro del cual
deberán producir toda la prueba ofrecida.

ARTÍCULO 365°: Plazo ordinario de prueba. El plazo de prueba será fijado por el juez y no
excederá de 40 días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 10 días.

El art. 484 establece que, en el PROCESO SUMARIO, en los escritos de demanda, reconvención y
contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás que
las partes intenten valerse. Dentro de los 5 días de notificada la providencia que tiene por contestada
la demanda y reconvención se podrá ampliar la prueba con respecto a hechos nuevos.

259
El PROCESO SUMARÍSIMO se rige por las reglas del juicio sumario, con la excepción de que los
plazos son de 2 días, excepto para la contestación de la demanda que será de 5, y el de la prueba, que
lo fijará el juez.

7) RECEPCIÓN DE LA PRUEBA:A)MODALIDADES SEGÚN SE DEBA RECIBIR


DENTRO O FUERA DEL RADIO URBANO DEL JUZGADO; B)EL CASO DEL
RECONOCIMIENTO JUDICIAL.

La recepción de la prueba constituye el acto mediante el cual el juez admite la posibilidad de que se
realicen actos probatorios y fija el plazo para que éstos se practiquen.
El CPCC tiene normas generales con respecto a las pruebas. Se relacionan con las audiencias, la
asistencia del juez, su práctica fuera del radio urbano del juzgado, etc. Con respecto a la hora del
comienzo de la audiencia de prueba, estas comenzarán a la hora designada y los citados sólo tendrán
obligación de esperar 30 minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse. Las audiencias: Son
públicas, salvo que los jueces dispusieron lo contrario. Deben señalarse con anticipación no menor
de 3 días, salvo que razones especiales exijan mayor brevedad, en cuyo caso el juez podrá ser
requerido el mismo día.
El secretario levantará un acta de lo ocurrido y expresado por las partes.

Con respecto al juez, este debe asistir bajo pena de nulidad:


− Cuando la ley lo dispusiere
− Cuando las partes lo pidieran

PRUEBA DENTRO DEL RADIO DEL JUZGADO:


Si la prueba debe practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio urbano del
lugar, los jueces deberán asistir.
El juez puede salir para efectuar un reconocimiento judicial, presenciar una operación pericial o una
declaración testimonial en el lugar donde ocurrieron los hechos, etc.
→ Art. 379 – Prueba dentro del radio del juzgado. Los jueces asistirán a las actuaciones de prueba
que deban practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio urbano del lugar.

PRUEBA FUERA DEL RADIO DEL JUZGADO:

260
En este supuesto, la distancia desde la sede del juzgado hasta el lugar donde tendrá lugar la
diligencia probatoria es mayor, superando el “radio urbano”, pero aún se trata de una actuación
dentro del departamento judicial respectivo.
En este caso, la ley prevé tanto el traslado y la presencia del juez en el lugar como la delegación de
la conducción de la diligencia al juez de la respectiva localidad. Normalmente se tratará de los jueces
de paz letrados.
→ Art. 380 – Prueba fuera del radio del juzgado. Cuando las actuaciones deban practicarse fuera
del radio urbano, pero dentro del departamento judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas
o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de un reconocimiento
judicial los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la República donde deba tener lugar la
diligencia.

CASO DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL:


Se trata de un supuesto donde parece romperse el principio de indelegabilidad de competencia del
juez (artículo 3), pero en realidad ello no sucede. Esta aparente ruptura de la conexión, se da porque
el reconocimiento, sin perjuicio de que puede el juez hacerlo él personalmente, puede también ser
llevado a cabo por el secretario, PERO SIEMPRE ES CONTROLADO POR EL JUEZ, por ende, no
es correcto sostener que el principio se rompe o transgrede.
Otro caso similar se da en la prueba testimonial, cuando el testigo no se domicilia donde tramita la
causa. Ante esta circunstancia, el abogado podrá ofrecerlo de todas formas y que el testigo viaje a
atestiguar, o podrá solicitar que declare ante el juez de su domicilio. De darse este último supuesto,
tampoco se rompe el principio ya que será el juez de la causa el que ordene a través de un oficio que
se tome la prueba testimonial, con las preguntas que considere pertinentes, y que le remitan las
actuaciones.
Art. 451. Testigos domiciliados fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal – El escrito de
ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar
del asiento del juzgado o tribunal, en razón de su domicilio, acompañará el interrogatorio e indicará
los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser
abogados o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando
por otras leyes estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados podrán sustituir la
autorización. No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos requisitos.

AUXILIO INTERNACIONAL: EXHORTOS.


Art. 381 – Plazo para el libramiento de oficios y exhortos. Tanto en el caso del artículo
precedente (prueba fuera del radio del juzgado) como en el de los arts. 367 (prueba a producirse
fuera de la República) y 451, los oficios o exhortos serán librados dentro del quinto día. Se tendrá

261
por desistida de la prueba a la parte si dentro de igual plazo contado desde la fecha de entrega del
oficio o exhorto, no dejase constancia en el expediente de esa circunstancia.

8) PLAZOS DE PRUEBA: A)PLAZOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. EL


RÉGIMEN LEGAL EN LOS CÓDIGOS PROCESALES: CÓMPUTO,
SUSPENSIÓN, INTERRUPCIÓN,AMPLIACIÓN.

PLAZO ORDINARIO:
→ Art. 365 – Plazo ordinario de prueba. El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá
de cuarenta (40) días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros diez (10) días.

PLAZO EXTRAORDINARIO:
Excepcionalmente, puede darse la necesidad de que alguna medida probatoria se produzca fuera del
país. Para esos casos, y dado que el plazo máximo habitual de cuarenta días puede llegar a ser
insuficiente, el Código contempla un plazo extraordinario.
Aquí también será tarea del juez ponderar las necesidades de las partes en este terreno y determinar
el plazo especial. La ley sólo establece tiempos máximos, teniendo en cuenta si el país es limítrofe
(90 días) o no lo es (180 días).
→ Art. 367 – Plazo extraordinario de prueba. Cuando la prueba deba producirse fuera de la
República, el juez señalará el plazo extraordinario que se considere suficiente, el que no podrá
exceder de noventa (90) y ciento ochenta (180) días, según se trate o no, respectivamente, de un país
limítrofe.
→ Art. 368 – Requisitos de la concesión del plazo extraordinario. Para la concesión del plazo
extraordinario se requerirá:
1) Que se solicite dentro de los diez (10) primeros días de notificada la providencia de apertura a
prueba.
2) Que en el escrito en que se pide se indiquen las pruebas a producir y, en su caso, el nombre y
domicilio de los testigos y los documentos que deban testimoniarse, mencionando los archivos o
registros donde se encuentren.

RÉGIMEN LEGAL EN LOS CÓDIGOS PROCESALES:

262
1- CÓMPUTO - A partir de cuándo comienza a correr el plazo?: el plazo previsto por el art. 365
para el ofrecimiento de las pruebas tiene el carácter de común, comenzando a correr desde que ha
quedado firme la providencia de apertura a prueba y luego de concretada la última notificación del
auto de apertura. El plazo extraordinario de prueba correrá conjuntamente con el ordinario, pero
empezará a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que lo hubiere
otorgado.

2- SUSPENSIÓN: ARTÍCULO 373°: Continuidad de los plazos de prueba. Salvo acuerdo de


parte o fuerza mayor, el plazo de prueba, tanto ordinario como extraordinario, no se suspenderá por
ningún incidente o recurso.

3- INTERRUPCIÓN: Puede ocurrir que el plazo probatorio se declare interrumpido, lo que


procedería si algún acontecimiento de fuerza mayor hubiese tenido suficiente virtualidad para
imposibilitar la práctica de la prueba durante todo el tiempo transcurrido desde la iniciación del
correspondiente período.

4- CLAUSURA: ARTÍCULO 361°: Clausura del período de prueba. El período de prueba quedará
clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas hubiesen
quedado producidas, o las partes renunciaren a las pendientes

5- AMPLIACIÓN: La ampliación del plazo se concederá cuando deba practicarse cualquier


diligencia dentro del país pero fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, y se otorgará un día
por cada 200 Km. de distancia o fracción que no baje de 100 Km.

9) FORMA DE LA PRUEBA: (la prueba se produce en las audiencias) A)FIJACIÓN


Y CONCENTRACIÓN DE AUDIENCIAS; B)FORMACIÓN DE CUADERNOS DE
PRUEBA; C)EXPEDIENTES JUDICIALES OFRECIDOS COMO PRUEBA.

FIJACIÓN DE LAS AUDIENCIAS. CONCENTRACIÓN:


Siguiendo a los Principios de concentración y economía procesal, el juez debe velar porque todo el
proceso se conduzca en forma ágil, rápida y sencilla.
La etapa probatoria es una de las que más tiempo insume, donde los pasos procesales pueden llegar a
volverse muy complejos por su multiplicidad y porque normalmente habrán de involucrar a terceros.
Por eso la mayor necesidad de que el magistrado ponga especial atención en reducir estas posibles
contingencias conflictivas.

263
→ Art. 366 – Fijación y concentración de las audiencias. Las audiencias deberán señalarse dentro
del plazo de prueba y, en lo posible, simultáneamente en ambos cuadernos. Se concentrarán en la
misma fecha o en días sucesivos teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas.

FORMACIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBA:


La formación de cuaderno se hará luego del auto de apertura a prueba, y será aquel en el cual conste
la prueba producida por cada una de las partes por separado. Si hubiere prueba a producirse en el
extranjero, y se cumplieran los requisitos para la concesión del plazo de prueba extraordinario, los
cuadernos se formarán luego de concedido el plazo. Se confeccionará un cuaderno por parte actora y
uno por parte demandada, de manera separada para cada una.
→ Art. 369 – Formación de cuaderno, resolución y recurso. Cumplidos los requisitos del artículo
anterior, se formará cuaderno por separado y el juez resolverá sin sustanciación alguna. La
resolución que conceda el plazo extraordinario será inapelable. La que lo deniegue será apelable,
pero únicamente se elevará a la cámara el respectivo cuaderno.

ENTONCES, la apertura del procedimiento probatorio puede producir, en el proceso ordinario, una
variante a la estructura del expediente en que tramita la causa; una vez que comienza a correr el
plazo probatorio, se forman dos expedientes (cuadernos de prueba), uno por cada parte.

ARTÍCULO 378°: Cuadernos de prueba. Se formará cuaderno separado de la prueba de cada parte,
la que se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio.
(primero el del actor y después el del demandado)

PRUEBA PENDIENTE DE PRODUCCIÓN:


→ Art. 370 – Prueba pendiente de producción. Cuando hubiese transcurrido el plazo
extraordinario sin haberse diligenciado la prueba para cuya producción se concedió, y el proceso se
encontrare en las condiciones a que se refiere el art. 480, se procederá en la forma dispuesta por éste
y el juez podrá, incluso, dictar sentencia definitiva, salvo que considerase que dicha prueba revista
carácter esencial para la decisión de la causa. Si se hubiese pronunciado sentencia en primera
instancia, y deducido contra ella recurso de apelación, la prueba deberá ser agregada en la alzada,
siempre que no hubiese mediado declaración de negligencia a su respecto.

CELERIDAD Y PRUEBA EN EL EXTRANJERO: la parte que obtuvo plazo extraordinario para


producir prueba en el extranjero debe ser diligente, tratando de que la misma se desarrolle antes del
vencimiento del período especial asignado.

264
De allí que si vencido ese término la prueba no se encuentra producida y llega el cierre de la etapa
probatoria, como paso previo a la entrega del expediente a las partes para alegar (art. 480), el juez
deberá determinar si la prueba pendiente es o no esencial para resolver la causa. Si lo es, dispondrá
las medidas para que se espere a la sustanciación y agregación de la misma. En cambio, si no reviste
la condición de esencial, podrá dictar sentencia prescindiendo de ella, luego de cumplidos, entre
otros, los pasos reseñados en el referido art. 480.

EXPEDIENTES JUDICIALES OFRECIDOS COMO PRUEBA:


(Requerimiento de la causa ad effectum vivendi et probandi): RAPALLINI: tanto los expedientes
judiciales como los administrativos son prueba instrumental. Se piden a través de OFICIO, pero no
ello NO IMPLICA QUE SEA PRUEBA INFORMATIVA.
→ Art. 374 – Constancia de expedientes judiciales. Cuando la prueba consistiere en constancias de
otros expedientes judiciales no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las
piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los
expedientes, en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de dictar sentencia.

En un proceso, muchas veces resulta determinante contar con otra causa, o constancias parciales de
la misma, como elemento acreditante de la pretensión u oposición, ya sea del mismo o de diferente
fuero, de trámite ante la misma o superior instancia.
● Si se trata de un expediente terminado, lo normal será que se encuentre en el archivo
respectivo. La parte deberá entonces ofrecerlo como prueba, requiriendo que el juez solicite
el desarchivo del mismo y su remisión.

● Si la causa aún está en trámite, el letrado tiene la posibilidad de:


1. Concurrir a la secretaría donde se sustancian las actuaciones y solicitar allí copias de las
partes pertinentes, requiriendo asimismo la certificación de su autenticidad. También,
respecto de las resoluciones dictadas, puede pedir que se emita testimonio. Provisto de esas
piezas, corresponde que las agregue como prueba documental a los escritos.
2. Ofrecer como prueba toda la causa, requiriendo al juez que dentro de la etapa probatoria
solicite su remisión ad effectum videndi et probandi (a los efectos de ser visto y probado).
Significa que se solicita desde el Juzgado un expediente (administrativo o judicial), a los
fines de que la vista del mismo por parte del juez lo convierta en un elemento de convicción
favorable para la pretensión judicial de quien lo solicitara.

265
El juzgado requerido sólo podrá oponerse al envío si en ese momento resulta inconveniente
interrumpir la tramitación. De lo contrario, la remitirá al juzgado requirente, donde deberá
estudiársela rápidamente, obteniendo copias de las partes pertinentes y, acto seguido, devolverla para
que continúe su sustanciación.

10) CARGA DE LAS PARTES PARA URGIR LA PRODUCCIÓN DE LAS


PRUEBAS: A)NEGLIGENCIA Y CADUCIDAD DE LAS PRUEBAS:
DIFERENCIAS OBJETIVAS, SUBJETIVAS Y DE SUSTANCIACIÓN.

Queda en cabeza de las partes urgir que las pruebas sean diligenciadas oportunamente. La falta de
diligenciamiento imputable a la parte que ofreció la prueba, produce el efecto de la pérdida del
derecho a producir la prueba de que se trate.

NEGLIGENCIA:
Existe negligencia, de conformidad con la norma, cuando cualquiera de las partes, por omisión o
error imputable, ocasiona una demora injustificada en la producción de la prueba ofrecida. Pierde el
derecho a producir la prueba la parte sobre la que recae la declaración de negligencia. Ejemplo: la
parte que no pide la nueva audiencia de absolución de posiciones cuando la primera no se realizó y
fue ella quien la pidió; el litigante que denuncia erróneamente el domicilio de los testigos que
propuso y que no formula la rectificación al conocer el resultado negativo de las notificaciones.
En tal caso, no media negligencia cuando la demora no es imputable a la parte que ofreció la prueba,
o cuando la prueba es común, es decir, ofrecida por ambas partes (pesa sobre ambos la carga de
diligenciarla).
Efecto: pérdida del derecho a producir la prueba de que se trate.

→ Art. 382. Negligencia - Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas
dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente. Si no
lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se
practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese
informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la
producción.

ARTÍCULO 383°: Prueba producida y agregada. Se desestimará el pedido de declaración de


negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido el plazo para

266
contestarlo. También, y sin sustanciación alguna, si se acusare negligencia respecto de la prueba de
posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia, o de peritos, antes de
que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia.

CADUCIDAD:
ARTÍCULO 310°: Plazos. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso
dentro de los siguientes plazos:

1) De seis meses, en primera o única instancia.


2) De tres meses, en segunda o ulterior instancia, y en la Justicia de Paz.
3) De tres meses, en cualesquiera de las instancias de los procesos sumarios, sumarísimos y en
el juicio ejecutivo.
4) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.

SUSTANCIACIÓN DEL PEDIDO DE NEGLIGENCIA:


El pedido tramitará por incidente, y se desestimará de oficio cuando la prueba se hubiere producido
y agregado antes de vencido el plazo para contestarlo, o cuando fuere prematuro el pedido (es decir,
antes del vencimiento del tiempo). La circunstancia de que exista prueba pendiente de producción no
constituye de por sí motivo para admitir la negligencia. Tampoco procede cuando el pedido sólo
busca hacer perder a la parte contraria una prueba y no acelerar el proceso.

11) INIMPUGNABILIDAD O INAPELABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES


SOBRE
ADMISIBILIDAD, DENEGACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LAS PRUEBAS.
REPLANTEO DE LAS PRUEBAS. FUNDAMENTACIÓN Y OPORTUNIDAD.

→ Art. 377 – Inimpugnabilidad. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción,
denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la parte
interesada podrá solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para
que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

En razón de la celeridad del proceso, las resoluciones del juez sobre producción, denegación y
sustanciación de las pruebas son irrecurribles, sin perjuicio de que, eventualmente, las cuestiones
relativas a la denegación de prueba se replanteen ante el tribunal de alzada (cámara de apelación)

267
contra la sentencia definitiva de primera instancia. De este modo, quedan fuera de su ámbito las
providencias que ordenen medidas probatorias o que se pronuncien acerca de su modo de
producción. Por último, cabe decir que del contexto del art. 377 no resulta excluida la admisibilidad
del recurso de reposición, siempre que la resolución negatoria revista el carácter de una providencia
simple.

BOLILLA 11
PRUEBA DOCUMENTAL

1) DOCUMENTO: A) Concepto y Clasificación; B) Normas sustanciales y procesales; C)


Agregación; D) Ofrecimiento y Exhibición de la prueba documental en poder de las partes o de
terceros. Armonización de los principios procesales en juego.

★ PP UCEDO

● Prueba normas generales. Arts.358 a 384.


● Medios de Prueba (límites/ analogía para casos no previstos) Art. 376.
● Exhibición de documentos. Art. 385
● Documento en poder de una de las partes. Art.386.
● Documento en poder de terceros. Art. 387.
● Cotejo. Art. 388.
● Indicación de documentos para el cotejo. Art.389.

268
● Estado del documento.Art.390.
● Documentos indubitados. Art.391.
● Cuerpo de escritura. Art. 392.
● Redargución de falsedad. Art. 393.

DOCUMENTO Es una cosa que sirve para representar otra.


S/ Palacio: Se entiende como DOCUMENTO a todo objeto susceptible de representar una
manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que se exterioriza. No son sólo
documentos aquellos que llevan signos de escritura, sino también los que tienen aptitud
representativa (mapas, marcas, planos, fotografías, películas, etc.). La doctrina utiliza la expresión
documento o instrumento para referirse a los documentos escritos y firmados por sus autores, aunque
esto no excluye a los restantes objetos representativos.
Vale recordar que con la palabra documento se alude genéricamente a todo soporte creado por el
hombre para registrar a pariori (in continendi) una declaración de voluntad, compromiso o estado de
cosas, con la finalidad de instrumentar lo actuado y eventualmente hacerlo valer a posteriori (ex
intervalo) ante el surgimiento de un conflicto, para acreditar la ocurrencia de los hechos registrados.
Muchas veces dijimos que en el marco de un proceso el juez está alejado de los hechos del
conflicto por razones de tiempo y de espacio; no estuvo ni en el momento, ni en el lugar en que los
hechos ocurrieron. Por ello tiene que reconstruir el pasado para poder saber de qué modo
sucedieron las cosas, y de esa forma poder aplicar el derecho para dirimir la disputa suscitada.De
entre todos los medios de prueba a utilizar para zanjar esa distancia del juez con los hechos
del pleito, el documento es el elemento que más objetivamente representa el tramo de la
historia discutida ante sus ojos. El documento reproduce (vuelve a presentar) ante el juez las
circunstancias registradas en su momento, trasportándolo a las condiciones de tiempo y espacio en
que ocurrieron. Desde este aspecto el fenómeno representativo es doble: i- reproduce en el presente
la situación ya pasada; ii- transporta al juez al momento histórico.

● RECORDAR: la parte debe NEGAR CATEGÓRICAMENTE los documentos que se


invoquen o presenten en su contra, ya que de lo contrario, el juez los dará por RECIBIDOS
Y RECONOCIDOS (distinto a los hechos, cuya presunción es una facultad del juez).

PP UCEDO

1) El Código de Vélez utilizaba las expresiones "documento" e "instrumento" como


equivalentes a documentos escritos y para denotar, particularmente, a los que se encuentran
firmados por sus autores. (coincidente con el CPCC)

269
2) Código Civil y Comercial Nación: regula la cuestión de modo diverso. Se alude
especialmente a la expresión escrita, indicando que la misma —en el marco de la teoría
general del acto jurídico— "puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos
particulares (firmados o no firmados), excepto en los casos en que determinada
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su
contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos"
(art. 286).
Art.286 CPCCN.- Establece las formas de expresión de los actos jurídicos.
Regla: Libertad de formas (art.284 y 1015 CCCN)
Art. 286 CPCCN.- Distingue:
A. Instrumentos Públicos (arts. 286, 289 CCCN)
B. Instrumentos particulares: Los que a su vez pueden clasificarse en
b.1) Particulares firmados -o instrumentos privados propiamente dicho- (art. 287 1er.
Párr.)
b.2) Particulares no firmados (art. 287 2do, párr)

Art.286. La expresión escrita puede hacerse constar en “cualquier soporte”, siempre que su
contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

★ PP UCEDO
Fuente de prueba: Carnelutti la define como “los hechos percibidos por el juez y que le sirven para
la deducción del hecho a probar”. Constituida por la representación del hecho a probar. Constituyen
hechos distintos de los que se pretenden probar en un determinado juicio, a partir de los cuales el
juez deduce la existencia o no del hecho controvertido del mismo.

Medio de prueba: Para Alsina se entiende por tal el instrumento, cosa o circunstancia en los que el
juez encuentra los motivos de su convicción. La prueba se produce por alguno de los medios que la
ley admite.

Objeto de prueba: Todo lo que pueda ser objeto del conocimiento y que se alega como fundamento
del derecho que se pretende, debe ser entendido como “objeto de prueba”.

CLASIFICACIÓN:

270
1. Según su CONTENIDO: Son susceptibles de clasificarse en declarativos y meramente
representativos, según que, respectivamente, el hecho documentado comporte o no una
declaración del hombre.
● DECLARATIVOS: pueden subclasificarse
○ Atendiendo a la declaración que contienen, en dispositivos e informativos.
→ Dispositivos – son los que constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas
(contrato, sentencia, etc.).
→ Informativos – son los que se limitan a dejar constancia de una determinada situación de

hecho (asiento de los libros de los comerciantes, historias clínicas).


○ Por los efectos de la declaración, según que aquella sea o no contraria al interés de quien la
emite
→ confesorios

→ testimoniales
● REPRESENTATIVOS: son todos los restantes, es decir, aquellos que no contienen
declaración
alguna (plano, fotografía, etc.).

2. Según su FUNCIÓN:
● CONSTITUTIVOS: son los documentos a los que la ley pone un requisito formal
indispensable para la validez de ciertos actos jurídicos (escritura pública respecto de las
donaciones de inmuebles), y que excluyen cualquier otro medio de prueba. Son siempre
dispositivos y escritos.

● PROBATORIOS: son aquellos que constan la existencia de un acto jurídico respecto del cual
la ley no exige una forma determinada, y sirven exclusivamente como medios de prueba de
ese tipo de actos sin excluir la admisibilidad de otros medios. Pueden ser dispositivos no
escritos, informativos y meramente representativos.

271
3. Según los SUJETOS INTERVINIENTES: se clasifican en públicos o privados

DOCUMENTO Y TESTIMONIO
Tienen en común que constituyen medios representativos del hecho a probar (prueba histórica).
Difieren fundamentalmente, en el hecho de que el documento constituye un objeto que se crea
contemporáneamente al hecho en él representado, el testimonio en cambio, es un acto que tiene lugar
con posterioridad al hecho que representa. Es así que la representación testimonial es esencialmente
mediata y transeúnte y, la representación documental, inmediata y permanente.

AGREGACIÓN:
La parte que pretende hacer valer el documento, debe mencionarlo en los escritos iniciales, y referir
su contenido en la medida de lo posible. Esto es así, porque, si bien hay documentos cuya agregación
al expediente no resulta un problema (fotografías, recortes periodísticos, etc.), existen otros que sí
(películas cinematográficas). Por más que puedan ser llevados ante el órgano judicial, carecen de
aptitud para producir, de forma inmediata, un pronunciamiento sobre su autenticidad
Se dará traslado a la otra parte para que los reconozca o deniegue.

OFRECIMIENTO:
La prueba documental que se encuentra en poder de las partes debe acompañarse con los escritos de
demanda, reconvención y contestación de ambas.

272
Como vimos anteriormente, existen algunos que, o no pueden ser trasladados al órgano judicial, o si
bien pueden ser trasladados, no producen un inmediato reconocimiento por la parte a quien se
oponen, por lo que basta con la mención y una referencia a su contenido.

EXHIBICIÓN:
En este supuesto, hay que distinguir según que los documentos se encuentren en poder de una de las
partes o de un tercero.
→ Art. 385 – Exhibición de documentos. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren
documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o designar el
protocolo o archivo en que se hallen los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos
sin sustanciación alguna dentro del plazo que señale.

DOCUMENTO EN PODER DE UNA DE LAS PARTES:


Si el documento del que pretende valerse un litigante está en poder del otro, a través del pedido que
recepta el art. 386, se requerirá al juez que ordene su exhibición en cierto plazo mediante resolución
dictada sin previo traslado.
El requerido puede, sin embargo, negarse a cumplir la orden, aduciendo que el documento no se
encuentra en su poder.

Si de otros elementos que habrán de reunirse en la causa surge tanto la falsedad de la afirmación
como el tenor del contenido del documento, el juez habrá de valorar esta conducta de la parte al
momento de resolver como una presunción que pesará en su contra. Claro que la operatividad de la
presunción que establece el artículo en estudio queda librada al prudente arbitrio del juzgador.

→ Art. 386 – Documento en poder de una de las partes. Si el documento se encontrare en


poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine cuando
por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la
negativa a presentarlas constituirá una presunción en su contra.

DOCUMENTO EN PODER DE UN TERCERO:


Se prevé el caso de intervención judicial a los fines de que se exhiba el documento por un sujeto
ajeno a la litis: si el juez admite la petición, deberá intimar al tercero a través de oficio para que lo
presente en determinado plazo. Si se lo acompaña en original, el tercero podrá pedir que se lo
devuelvan luego de que se arbitren los medios para obtener –y agregar a la causa– un testimonio del
mismo, tarea que estará a cargo del secretario.

273
La ley contempla la posibilidad de que el tercero requerido se niegue a presentar el documento. El
argumento que puede esgrimir será la exclusiva propiedad del mismo, sumado al perjuicio que la
exhibición puede ocasionarle (ejemplo: violación del secreto profesional). Si ello se manifiesta a
través de una oposición formal –por escrito presentado ante el juez que ordenó la exhibición–, la ley
establece que no habrá de insistirse.

→ Art. 387 – Documentos en poder de tercero. Si el documento que deba reconocerse se


encontrare en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar
su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su
presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle
perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento.

2) COMPROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS: Cotejo, documentos


indubitados. cuerpo de escritura.

Los documentos privados se definen por exclusión; es decir, son todos aquellos en los que no hubo
participación de un funcionario público. Se trata, entonces, de todos los documentos que provienen
de personas privadas, sean partes o terceros en relación con el proceso en el cual se hacen valer. A
diferencia de los documentos públicos, que no necesitan ser reconocidos por los que lo suscriben y
tienen valor probatorio por sí mismos, los privados carecen de aquel valor hasta tanto se pruebe su
autenticidad, sea mediante reconocimiento expreso o presunto de la parte a quien perjudique, o a
través de la práctica de cualquier medio probatorio.

El CCCN mantiene la clasificación tripartita de los documentos escritos, en instrumentos públicos,


privados y particulares, brindando mayor espacio a estos últimos, incorporando las figuras del
documento electrónico, los documentos no escritos, la correspondencia privada y los libros
contables.Podríamos clasificar en cinco (5) las especies documentales tipificadas en el nuevo CCCN,
que a su vez pueden tener subclasificaciones.
Esquematizando la regulación del CCCN tenemos que:

274
En lo que sigue procedemos a analizar cada clase de documentos, poniendo especial detalle en la
regulación de su eficacia probatoria.

★ PP UCEDO
ART. 287.-Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares
pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo
escrito no firmado, entre otros, las impresiones, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos
y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. (documentos
electrónicos)

VALIDEZ DE DOCUMENTOS PRIVADOS


La ley supedita su validez a dos requisitos:
→ Firma de las partes

→ Doble ejemplar (es decir, tantos ejemplares originales como partes haya con un interés

distinto)

275
COTEJO:
Como los documentos privados carecen de valor probatorio por sí mismos, corresponde acreditar, a
la parte que los presenta, mediante reconocimiento o la eventual comprobación, que el documento
emana de la persona a quien se atribuye.
Toda persona contra quien se presente en juicio un documento privado, tiene la carga de reconocer o
desconocer la firma, siendo el silencio o la respuesta evasiva, un reconocimiento tácito de aquel. Los
sucesores pueden limitarse a declarar que ignoran si la firma es o no del causante a quien se atribuye
(respuesta en expectativa).
La cuestión fondal viene hoy regulada en el Código Civil y Comercial unificado del siguiente
modo: Art 314 "Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento
cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a
manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse
por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del
instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya
firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido,
excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento
signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en
su contenido".

Art. 388 – Cotejo. Si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que
se atribuye a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo
establecido en los arts. 458 y ss., en lo que correspondiere. (prueba de peritos)

Se ha dicho que la firma, esto es el nombre escrito de una manera particular, según el modo habitual
seguido por la persona en diversos actos sometidos a esta formalidad, debe ser de puño y letra de
aquel a quien se atribuye, y ello es condición esencial para la existencia del referido instrumento, por
lo que no puede ser objeto de reconocimiento forzoso una fotocopia. De ahí que la firma de un
instrumento no pueda autenticarse cuando el presentante no ha exhibido el original sino una copia
fotográfica.
También puede darse el supuesto de que el documento se ponga a consideración de un tercero para
que señale si reconoce la firma estampada. En este caso, el tercero actuará como mero “testigo de
firma”, por lo que su desconocimiento de la autenticidad no tendrá el mismo alcance y
consecuencias que el desconocimiento hecho por quien presuntamente la estampó.
Sin embargo, estos desconocimientos de firma, tanto el del presunto autor como el del tercero, se
vinculan en una circunstancia: obligarán a que se lleve a cabo el procedimiento pericial específico
(pericia caligráfica), de acuerdo con las pautas contenidas en los artículos que regulan este tipo

276
probatorio, para que sea un experto el que, en definitiva, determine si la firma atribuida a una de las
partes le pertenece o no.
Si bien el artículo en análisis se refiere a la “comprobación del documento”, en realidad y de acuerdo
con las reglas del derecho de fondo mencionadas, basta con que se compruebe la autenticidad de la
firma de su autor, lo que conlleva el reconocimiento de la autenticidad de todo el contenido del
escrito.

INSTRUMENTOS INDUBITADOS:
Art. 389 – Indicación de documentos para el cotejo. En los escritos a que se refiere el art. 458, las
partes indicarán los documentos que han de servir para la pericia.
El experto deberá comparar la firma del instrumento no reconocido (“firma dubitada”) con las firmas
o el material escrito por la persona a la que se atribuye aquella (“firma o material indubitado”).
El material indubitado para realizar el confronte puede provenir de dos fuentes:
→ El cuerpo de escritura, si la persona a quien se atribuye la firma vive y se encuentra en

condiciones de realizarlo.

→ Los “instrumentos indubitados”, los cuales surgirán del acuerdo de las partes, atribuyéndole a

ciertos documentos la condición de “auténticos”, o bien de la decisión del juez sobre la base de

los parámetros legales.

En este artículo se hace referencia a los “instrumentos indubitados por acuerdo de partes”, esto es,
aquellos escritos donde consta una firma que ambos contendientes acuerden atribuir al sujeto a quien
se atribuye la firma dubitada.

Art. 391 – Documentos indubitados. Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la


elección de documentos para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados:
→ 1) Las firmas consignadas en documentos auténticos (escrituras públicas, escritos agregados a

expedientes judiciales, etc.).

→ 2) Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que

sea objeto de comprobación.

→ 3) El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien

perjudique.

→ 4) Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Las diferencias entre documentos dubitados e indubitados

277
Un documento indubitado es aquel sobre cuya veracidad no existe ninguna duda, es decir,
los que son reconocidos por todas las partes. No solo nos referimos a que se acepte su autoría, sino
también su contenido, su fecha o cualquier otro detalle. Entran, por supuesto, en esta categoría, todos
los documentos oficiales, sobre todo las escrituras públicas, o aquellos privados que ya se han
reconocido en algún acto judicial o, como señalamos al principio, que reconocen todos los
intervinientes en el litigio.

Por el contrario, los documentos dubitados no generan ese consenso unánime. Es más,
también se considera documento dubitado aquel que, precisamente, se lleva a estudio de un perito
calígrafo porque se duda de su autenticidad en todo o en parte.

● CONCLUSIÓN: En otras palabras: cuando con un escrito constitutivo (demanda, contestación,


contrademanda) se acompañan documentos que se le atribuyen a la parte contraria, esta última
deberá expresamente reconocer su firma. De no hacerlo, se procede a realizar una pericia caligráfica
donde se compara la firma del mencionado documento con la de un documento indubitado. El perito
calígrafo, requerirá necesariamente de material indubitado para confrontar las firmas allí
consignadas con la del escrito en cuestión.
Si las partes no se ponen de acuerdo en la selección de ese material, la tarea quedará en manos del
juez. A tales efectos, la ley procesal brinda ciertas pautas que gobernarán la elección del magistrado.
Se señala que “sólo tendrá por indubitados”, lo que excluye otras posibilidades, los materiales que
aquí se reseñan.

★ PP UCEDO

Art. 288 CCCN. Firma


La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.
Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda
satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del
instrumento.
HANKOVITS: este art introduce dos cuestiones importantes.: 1. la firma digital (asegura de forma
indubitable la autoría y la integridad del documento) 2. cualquier otro signo como firma. [diferencia
con el cod de velez]

Ley 25.506 art 2º Firma digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo

278
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser
susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita
identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los
procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la
Autoridad de Aplicación (certificación emitida por el Edo.) en consonancia con estándares
tecnológicos internacionales vigentes.

LUPIANO-HANKOVITS: la firma digital tiene un peso en sí mismo mayor incluso que la firma
ológrafa porque garantiza quién y cuándo firmó (da fecha cierta) Es indubitable: Diferencia con la
firma electrónica. El valor probatorio tiene un peso equiparable a un documento público en cuanto a
la complejidad de demostrar que ese documento no fue firmado por esa persona. ¿Un juez puede
dudar, puede cuestionar el documento digital si la otra parte no desconoce? NO. En caso puede librar
oficio a autoridad certificante.
HANKOVITS: Una persona puede firmar digitalmente por ej ante un error y sacar la firma peroooo
se puede reconstruir porque deja una huella digital en el sistema.

Ley 25.506 art. 3º: Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa
exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en
que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

Ley 25.506 art. 6º: Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación
digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o
archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

Ley 25.506 art. 11: Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los
reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación
en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de
ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.

CUERPO DE ESCRITURA:
Otra de las fuentes de material indubitado para el desarrollo de la pericia caligráfica lo constituye el
denominado “cuerpo de escritura”.
Se trata de un texto escrito por el presunto autor de la firma dubitada, de puño y letra, en presencia
de personal judicial y de acuerdo con un dictado elaborado por los peritos calígrafos designados en
el proceso, dejándose constancia de todo lo ocurrido en el acta que se labrará como parte de esa
diligencia. Es normal que sean aquellos expertos quienes dirijan los aspectos técnicos de esta
audiencia donde se habrá de producir el cuerpo de escritura.

279
De este modo, no habrá dudas respecto de la autenticidad del texto obtenido, en el que se
consignarán diversas grafías (letras, números, frases, firmas, etc.) con el fin de utilizar tales trazos en
la tarea de comparación con la firma dubitada para determinar, sobre la base de las reglas científicas
de la especialidad, si se puede establecer una identidad de autor entre aquéllos y ésta.

→ Art. 392 – Cuerpos de escritura. A falta de documentos indubitados, o siendo ellos


insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de
escritura al dictado y a requerimiento de los peritos. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el
juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar
impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento.

3) INSTRUMENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y PARTICULARES: A) Especies. B) Eficacia


Probatoria. C) Redargución de falsedad: hipótesis, cargas y procedimiento.

Son documentos públicos los otorgados por un funcionario público o depositario de la fe pública
dentro de los límites de su competencia y de acuerdo con las formalidades prescriptas por la ley.
Tienen valor probatorio por sí mismos, sin necesidad de que medie su reconocimiento por la parte a
quien se oponen (DAN PLENA FE)
Son documentos privados todos los documentos que no revistan las mencionadas características,
sea que emanen de las partes o de terceros. Carecen de valor probatorio hasta tanto se acredite la
autenticidad de la firma que figura en ellos, sea mediante el reconocimiento (expreso o tácito) de la
parte a quien se atribuye, o mediante la comprobación que puede realizarse por cualquier clase de
pruebas, entre las cuales el cotejo de letras es la que mayor eficacia reviste.

Según el CCC, SON PÚBLICOS:


→ ART. 289.- Enunciación. Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que
establecen las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme a las leyes que autorizan su emisión.

FUERZA PROBATORIA:
● DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS:
El valor probatorio de los documentos públicos debe considerarse desde el doble punto de vista del
documento en sí mismo y de su contenido. Respecto del documento público en sí mismo existe la

280
presunción de su autenticidad, vale decir, que ha sido realmente otorgado por el funcionario público
que lo suscribe. No es necesario, en consecuencia, que la parte que lo invoca acredite que es
auténtico, correspondiendo a la parte que se opone, si pretendiera que el documento es falso, invocar
y demostrar esa circunstancia mediante la querella de falsedad (redargución de falsedad). La
mencionada presunción desaparece, sin embargo, y el juez se halla facultado para ordenar de oficio
la confrontación del documento con su original, en el supuesto de que aquél presente irregularidades
notables (raspaduras o borraduras no salvadas, anomalías en la firma o en el sello, etc.).
En la actualidad con respecto al contenido del documento, la cuestión de la fuerza probatoria del
instrumento público viene contemplada en la norma del art. 296 del CCC .

→ ART. 296.-Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:


a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público
enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos,


reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del
acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

Esta norma distingue:


- por un lado el valor de plena fe que corresponde asignar al instrumento público en sí
mismo, y en su contenido relativo a los hechos auténticos cumplidos por ante el oficial
público (aclarando que esa plena fe se extiende, no hasta que el documento sea “argüido de
falso” –art. 993 CC- sino hasta que sea “declarado falso” –art. 296 CCCN-, haciendo ver que
el valor sólo se pierde por la decisión judicial que recepta la tacha de falsedad);
- por otro lado el valor de presunción que corresponde asignar a los hechos autenticados,
relatados por las partes al escribano (admitiendo prueba en contrario, aunque aludiendo al
contradocumento como prueba decisiva entre partes –art. 298 CCCN-).

HANKOVITS: Entonces los I.Pcos hacen plena de de la existencia del acto (lugar y fecha) como de
los hechos acontecidos y realizados en presencia del oficial público. Por tanto no hace plena fe de las
enunciaciones que las partes realizan, los hechos que las partes manifiestan que realizaron previo al
acto y que no hay constancia del escribano en el instrumento: es un simple ppio de prueba que
admite prueba en contrario.

● DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS:

281
Los documentos privados carecen de valor probatorio por sí mismos, por lo que a la parte que los
presenta, le corresponde acreditar, mediante el reconocimiento o la eventual comprobación, que el
documento emana de la persona a quien se le atribuye.
→ Sostiene el CCC: ART. 314.- Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente
un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden
limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante (Hankovits. también los
legatarios: Se vincula con el art 354 inc 1 CPCC). La autenticidad de la firma puede probarse por
cualquier medio.
El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado
(Hankovits: si reconozco la firma, estoy reconociendo su contenido del documento SALVO que se
desconozca y por cualquier medio probatorio puedo acreditar que no se participó de ese contenido).
El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada
por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el
acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la impresión
digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.
En cuanto al valor probatorio se prevé alguna diferencia regulatoria:

Interesa destacar que el instrumento privado con firma certificada por escribano no sólo gozaría de
autenticidad, sino también de fecha cierta.
HANKOVITS: (art 314) Aquel a quien se le atribuye la firma tiene el DEBER de manifestar si es de
su autoría.
Los documentos privados hacen plena fe:
→ Hasta la redargución de falsedad en lo que atañe a la verdad material de la relación de hechos

en ellos contenida. A través de esta vía, se prueba que el documento ha sido adulterado.

→ Hasta la simple prueba en contrario en cuanto a la sinceridad de las enunciaciones contenidas

en ellos.

282
Esto significa que los hechos contenidos en el instrumento pueden ser atacados mediante la
redargución de falsedad o la simple prueba en contrario.
Respecto de terceros y sucesores a título singular, los documentos privados reconocidos tienen la
misma fuerza probatoria que los documentos públicos sólo después de haber adquirido fecha cierta.
Se adquiere fecha cierta de las siguientes maneras: (Art 317 CCCN)
− 1. La exhibición en juicio
− 2. El reconocimiento ante un escribano y dos testigos
− 3. Su transcripción en cualquier registro público
− 4. El fallecimiento de la parte que lo firmó/escribió/firmó como
testigo (indudablemente firmó el docu. antes de su deceso)

INSTRUMENTO PARTICULAR
HANKOVITS: Los I. Particulares se clasifican en:
1. Firmados: I. Privados
2. No Firmados: mail, wsp, SMS. Muchas de estas conversaciones, manifestaciones funcionan
como prueba de contratos informales precontractuales.

Una de las mayores modificaciones reflejadas en el CCCN en materia de prueba documental se


advierte en la regulación del tema de los “instrumentos particulares” sin firma de parte. Si bien el
Código de Vélez mencionaba tangencialmente a esta modalidad, atribuyéndole un valor disminuido
como principio de prueba por escrito (art. 1190 CC), sin reconocerle autonomía instrumental como
para dar forma a negocios jurídicos (ceñidos a instrumentos públicos y privados –art.978 CC-), lo
cierto es que el CCCN incluye a los instrumentos particulares como forma autónoma de
instrumentación escrita de los negocios jurídicos, excepto los casos de exigencia de una mayor
formalidad (art. 286 CCCN), reconociéndose valor probatorio según las prácticas y los usos del
tráfico habitual (art. 319 CCCN)
Obviamente, al no incluir la signatura de una rúbrica, estos documentos no pueden someterse al
procedimiento de reconocimiento de firma, lo que no significa que no pueda someterse a un trámite
de reconocimiento de autenticidad, que de ser positivo otorgaría valor similar al instrumento privado
reconocido

★ PP UCEDO CCCN.VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS


PARTICULARES
Valor probatorio de los instrumentos particulares. Art.319

283
“El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez
ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y
claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la
confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.”

REDARGUCIÓN DE FALSEDAD:
En materia civil, la redargución de falsedad o querella de falsedad es el acto tendiente a obtener la
declaración de invalidez de un documento público o de un documento privado reconocido, en razón
de carecer de autenticidad.
En el caso del documento público, rige el art. 296 del CCC.
La querella de falsedad, por consiguiente, no procede para acreditar la falta de verdad o de
sinceridad de las manifestaciones de las partes y de las manifestaciones que consten en un
documento privado. En tales casos ya se ha señalado que basta la simple prueba en contrario.

En otras palabras: para la impugnación de un documento, habrá que evaluar QUÉ ES LO QUE
AFECTA A LA PARTE:
• Si es aquello sobre lo que el documento da plena fe, solo habrá que presentar prueba que demuestre
lo contrario.
• Si no es aquello sobre lo que el documento da plena fe, corresponderá iniciar INCIDENTE DE
REDARGUCIÓN DE FALSEDAD (procede en todos los juicios, menos en los ejecutivos)

La FALSEDAD puede consistir:


1. Si se trata de un documento público:
→ En la adulteración material resultante de no haber sido otorgado por el funcionario que

aparece suscribiéndolo o de haberse suprimido, modificado o añadido alguna de sus

enunciaciones.

→ En la inexactitud de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por

él mismo o que han pasado en su presencia.

2. Si se trata de un documento privado:


→ En su adulteración material (alteración de su texto): supresiones, modificaciones, agregados.

PROCEDIMIENTO:
Art. 393 – Redargución de falsedad. La redargución de falsedad de un instrumento público
tramitará por INCIDENTE que deberá promoverse dentro del plazo de diez (10) DÍAS de efectuada

284
la impugnación, bajo apercibimiento de tener a quien la formulare por desistido. En este caso, el juez
suspenderá el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente juntamente con la sentencia.

MODOS DE PLANTEARLA:
Elegida la vía civil (pues también cabe la impugnación por falsedad en sede penal), la redargución
de falsedad puede plantearse:
● mediante el ejercicio de una pretensión autónoma del proceso en curso (de carácter
declarativo)
● por vía incidental dentro de un proceso pendiente (a esta se refiere el CPCCBA)

Trámite: el trámite estará regulado por las pautas procesales comunes de los incidentes (artículo 175
y siguientes). Sin embargo, el Código Procesal Civil y Comercial contempla pautas específicas que
deben ser observadas en este trámite especial. En principio, un plazo de caducidad.

Una vez que se manifiesta expresamente la disconformidad con el contenido de un instrumento


público, el incidente de redargución de falsedad deberá iniciarse dentro de los diez días. De lo
contrario, se tendrá por desistida a la parte de esa impugnación.
El art. 393 fija, para promover el incidente de redargución de falsedad, el término de diez días a
contarse desde que se efectúa la impugnación. Y la oportunidad para efectuar esa impugnación se ha
entendido que es la de contestar el traslado del instrumento atacado, comenzando a correr el plazo
para redargüir a partir de allí y no desde que el incidentista tomó conocimiento de la existencia del
instrumento.
Por otro lado, se atribuye a la tramitación del incidente de redargución de falsedad efecto suspensivo
respecto del dictado de la sentencia de mérito. Ello se justifica por la especial fuerza probatoria de
este tipo de documentos y la consiguiente incidencia en la formación de la convicción judicial
necesaria para resolver el fondo del litigio.
El magistrado deberá resolver primero sobre la validez del documento público cuestionado, y recién
después expedirse sobre los aspectos debatidos de la pretensión u oposición. Sin embargo, nada
obsta a que en la misma sentencia de mérito se resuelva primero lo concerniente a la redargución de
falsedad y luego los restantes planteos debatidos en juicio.

HANKOVITS: ¿Qué pasa con el documento firmado en blanco? : Se puede impugnar su autoría
ART. 315.-Documento firmado en blanco. El firmante de un documento en blanco puede
impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede
valerse para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del
firmante no debe afectar a terceros de buena fe.

285
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda,
esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instrumento
no puede oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han adquirido
derechos a título oneroso en base al instrumento.

4) VALOR PROBATORIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


DOCUMENTADOS:A) Correspondencia Privada: cartas entre partes y dirigidas a terceros.
B) Telegramas simples y colacionados. C) Grabaciones telefónicas y fono eléctricas. D) Nuevos
instrumentos particulares: registros visuales y auditivos.

Correspondencia privada: cartas entre partes y a terceros.


Las cartas, como medios de comunicación escrita frecuentemente utilizados en el ámbito de las
relaciones jurídicas, revisten el carácter de documentos privados y se hallan regidas sustancialmente
por los principios y reglas procesales inherentes a estos. Es requisito de ellas la firma del remitente,
aunque algunos precedentes jurisprudenciales han admitido incluso el reconocimiento forzoso de
cartas suscriptas con sobrenombres, iniciales o expresiones cariñosas o afectivas, cuando aquellas
han sido escritas por parientes o amigos íntimos.
Por otro lado, la naturaleza misma de las cartas, excluye la aplicabilidad del requisito del doble
ejemplar.
El destinatario de una carta puede hacerla valer, como medio de prueba y con prescindencia de su
carácter, si ella proviene de la contraparte.
En la actualidad, deben ser asimilados a estos documentos todos sus equivalentes electrónicos (e-
mails, contenidos de chat, mensajería instantánea, SMS, etc.) en tanto cumplen la misma función y
gozan de la misma protección legal que correspondencia epistolar.

Cartas entre partes


En el primer supuesto, cualquiera de las partes puede hacer valer como elemento probatorio las
cartas provenientes de su adversario, y sobre éste pesa la carga de reconocer o de negar su
autenticidad, con riesgo, en caso de silencio, respuestas evasivas o negativas meramente generales,
de tenerse a aquéllas por reconocidas.
Si quien invoca la existencia de la carta no es el destinatario sino el remitente, debe acompañar copia
de aquélla en la oportunidad procesal correspondiente, y al primero incumbe el reconocimiento o
negativa categórica de su recepción, corriendo, en caso contrario, el mismo riesgo precedentemente
aludido.

286
Cartas de terceros dirigidas a terceros:
El CCC trata la cuestión de la correspondencia en su art. 318: "Correspondencia. La
correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse
como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin
consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento
del destinatario, y del remitente si es confidencial".
El destinatario de una carta, entonces, puede hacerla valer como medio de prueba a menos que sea
confidencial, en cuyo caso deberá ser autorizado por quien la enviara.

Las partes, finalmente, pueden presentar en juicio cartas entre terceros. Para ello requieren el
consentimiento de quien la recibió y, si es confidencial, también del remitente. Pero, como señala
BORDA, no puede hablarse en tal supuesto de prueba instrumental, pues la ratificación del
contenido de la carta por parte de tercero comporta un caso de prueba testimonial.

La referencia (del art 318) a “cualquiera sea el medio empleado para crear o transmitirla
correspondencia” ha permitido decir que “En la actualidad, deben ser asimilados a estos documentos
todos sus equivalentes electrónicos (e-mails, contenidos de chat, mensajería instantánea, SMS, etc)
en tanto cumplen la misma función y gozan de la misma protección legal que la correspondencia
epistolar”.

➢ A partir de la redacción de la norma surge claro que el principal legitimado para la


presentación de las cartas o correos es el destinatario, porque es el dueño de la
correspondencia. Sin perjuicio de ello, tradicionalmente la doctrina ha entendido que
cualquiera de las partes podría hacer valer la carta como elemento probatorio, ello así en
ejercicio del derecho de propiedad de la carta (en el caso del destinatario) o en ejercicio del
derecho de autor (en caso del remitente), con la salvedad de que si la invoca el destinatario
tendría que acreditar su autenticidad, y si la invoca el remitente tendría que acreditar su
recibo por la contraria.

El valor probatorio de las misivas puede variar, entendiendo la doctrina que una vez corroborada su
autenticidad, pueden gozar del valor de prueba plena o completa (ante un reconocimiento entre
partes), o de prueba testimonial (en caso de invocarse una carta de terceros), o de principio de prueba
por escrito (en caso de existir algún indicio), o finalmente carecer de incidencia probatoria.

HANKOVITS: Valor probatorio de correspondencia art 319 CCCN

287
PP UCEDO
Por otra parte, el criterio jurisprudencial predominante se inclina en el sentido de que la prohibición
legal sólo alcanza a las cartas confidenciales, calidad ésta que no depende de la circunstancia de que
el remitente se la otorgue, sino del propio contenido de la carta. Por último, se ha restringido el
ámbito significativo del vocablo "terceros", considerándose únicamente como tales a quienes
carecen de toda vinculación jurídica con las partes o con el proceso en el cual la carta pretenda
hacerse valer como prueba. En ese orden de ideas se ha resuelto que es admisible la presentación de
cartas remitidas al apoderado o representante legal de quien las exhibe, o a su abogado, o al corredor
que ha intervenido en la operación que es materia de litigio, etc. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que en todos los casos constituye requisito, para que una carta pueda hacerse valer como
prueba, el de que quien la presenta la haya obtenido por medios lícitos y regulares (Fuente. Palacio
Ed. Actualizada.2017)

PP UCEDO

Es el instrumento más conveniente para cuando la correspondencia requiere valor legal. Posee
seguimiento mediante el Sistema Track & Trace en todo su trayecto.
Opcionales:
Aviso de Recibo: Es la constancia escrita que Correo Argentino hace llegar al remitente. Informa el
día y la hora en que fue entregada la correspondencia y la firma de quien la recibió. Solo se acepta el
formulario otorgado por Correo Argentino.
El formulario especial de Carta Documento se adquiere únicamente en las sucursales del correo.
Contiene un original y dos copias.
Intentos de entrega: el Cartero dejará constancia de aviso de visita en el domicilio del destinatario en
el caso de que no se encuentre. A las 24hs pasará por segunda vez.

¿Cómo se entrega una Carta Documento? Bajo firma, en el domicilio del destinatario, a un
mayor de 14 años y hábil. Se realizan 2 visitas, y en caso de que no sea recibido se dejará un aviso
de visita para que el destinatario concurra a retirar el envío por la sucursal de Correo Argentino
correspondiente, dentro de los 5 días hábiles posteriores al aviso.
¿Cuáles son los requisitos para enviar una Carta Documento? Para enviar una Carta Documento,
el remitente debe ser mayor de 18 años o, si es menor de edad, estar emancipado por cualquier causa
legal: matrimonio, autorización para ejercer el comercio, ejercer cualquier actividad en relación de
dependencia o vivir en forma independiente de sus padres o tutores con conocimiento de ellos.

288
¿Cómo hago si el texto de la Carta Documento excede el espacio establecido en el formulario?
Se pueden utilizar tantos formularios como sean necesarios y considerar cada formulario como un
envío independiente. En este caso, se puede agregar al pie del texto en cada Carta Documento la
leyenda "Prosigue en CD N°...", y a la que precede, la leyenda "Proviene de CD N° ...".

¿Puedo escribir una Carta Documento a mano? La Carta Documento puede ser escrita a mano, a
máquina o computadora, pero siempre utilizando el formulario provisto por Correo Argentino.

¿Cuántos intentos de entrega realiza el Correo Argentino para la Carta Documento? Posee dos
intentos de entrega y puede ser recibida por cualquier persona mayor de 14 años con plena
capacidad, que se encuentre en el domicilio del destinatario. Si no puede entregarse por no encontrar
a nadie en el domicilio, se deja un Aviso de Visita indicando que se realizará una segunda visita en
24 horas. Si en el segundo intento de entrega tampoco se encuentra a alguien, se deja un segundo
Aviso de Visita para que el destinatario concurra a retirar el envío en la Oficina correspondiente

Comunicación que envía un remitente a un destinatario. Ingresa al Sistema de Telegrafía, y es


encaminada y entregada en domicilio, previa firma de una constancia de recibo.
Posee carácter fedatario ya que dadas las facultades atribuidas al Correo Argentino, durante todo el
tratamiento del envío se asegura la fidelidad de los datos de la comunicación, sin la necesidad de la
presencia de un escribano público.
Es la opción más económica para enviar un telegrama.
Tanto el original impuesto, como la documentación relacionada con su procesamiento y entrega se
archiva durante 3 años, a contar desde el mes de imposición.

Comunicación que envía un remitente a un destinatario. Ingresa en el Sistema de Telegrafía, y es


encaminada y entregada en domicilio, previa firma de una constancia de recibo.
Tiene carácter fedatario ya que dadas las facultades atribuidas al Correo Argentino, durante todo el
tratamiento del envío se asegura la fidelidad de los datos de la comunicación, sin la necesidad de la
presencia de un escribano público. El telegrama colacionado posee la característica distintiva que
todos sus datos, incluído el texto, son validados con un doble ingreso a fin de confirmar su correcto
registro.
Tanto el original impuesto, como la documentación relacionada con su procesamiento y entrega, se
archivan por un plazo de cinco años a contar del mes de imposición.

289
Anticipo telefónico: el emisor puede solicitar que se le anticipe al destinatario el texto del telegrama
por vía telefónica.
Aviso de entrega: envío de un telegrama al remitente informándole día, hora de entrega y datos de la
persona que recibió el telegrama.
Copia certificada: copia de telegrama con certificación de autenticidad realizada por un empleado
autorizado de Correo Argentino inmediatamente después de su envío. Tiene poder fedatario. Puede
ser solicitada tanto por el remitente como por el destinatario.
Copia certificada diferida: copia de un telegrama que se encuentra en el archivo de Correo Argentino
(los simples y múltiples se guardan tres años, los colacionados cinco), con certificación de
autenticidad realizada por un empleado autorizado de Correo Argentino. Puede ser solicitada tanto
por el remitente como por el destinatario del telegrama o por autoridades judiciales competentes.
Tiene poder fedatario.
Radiotelegrama Colacionado: permite el envío de telegramas a buques de bandera argentina en
navegación

Comunicación que envía un remitente a un destinatario. Ingresa en el Sistema de Telegrafía, y es


encaminada y entregada en domicilio, previa firma de una constancia de recibo.
Posee carácter fedatario ya que dadas las facultades atribuidas al Correo Argentino, durante todo el
tratamiento del envío se asegura la fidelidad de los datos de la comunicación, sin la necesidad de la
presencia de un escribano público.
Tanto el original impuesto como la documentación relacionada con su procesamiento y entrega, se
archivan por cinco años a contar del mes de imposición, para ambos casos (tanto el de hasta 30
palabras como el de más de 30 palabras).
Producto reglamentado por el Ministerio de Trabajo exclusivo de Correo Argentino, gratuito para el
remitente pero con cargo para este organismo, si es utilizado por ejmp. :
a. Por el trabajador dependiente, para comunicaciones dirigidas a su empleador vinculadas con su
relación laboral, personales o representados por la organización gremial correspondiente.
b. Por el jubilado o pensionado, para comunicaciones a efectuar a organismos previsionales en caso
de conflicto con ellos.
c. Por un beneficiario del programa Jefes de Hogar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

290
ACTAS NOTARIALES.Art.310. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por
objeto la comprobación de hechos.
VALOR PROBATORIO.Art.312. El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que
el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se
circunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que
emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial.

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
El nuevo CCCN incorpora el fenómeno de los documentos en soporte electrónico, receptando la
realidad de las nuevas tecnologías, y la circunstancia cada vez más notoria de la utilización de las
computadoras, los celulares y demás vías informáticas, como herramientas para la celebración de
acuerdos, realización de operaciones, perfeccionamiento de negocios jurídicos, registros de hechos o
de datos informativos, etc; hechos todos innegables de nuestra realidad cotidiana.
Respaldando esta realidad, el CCCN recepta la figura del documento en soporte electrónico, en
consonancia con la legislación ya existente sobre el tema, especialmente en materia de firma digital
(Ley 25.506)
Genéricamente podríamos señalar que el documento electrónico, a diferencia del documento papel,
encuentra su “matriz original” en la computadora, la nube o la base informática y no en una
constancia escrita a la manera tradicional (se cambia el soporte papel por el soporte de bits). Ello así
aunque por algún motivo se genere una impresión papel de aquel documento inmaterial, pues dicha
conversión no cambia la declaración primaria y original contenida en el documento electrónico. Bajo
estos términos se ha señalado que el documento electrónico “...es toda representación en forma
electrónica de un hecho jurídicamente relevante susceptible de ser recuperado en forma
humanamente comprensible”.
La normativa CCCN prevé expresamente “La expresión escrita... puede hacerse constar en cualquier
soporte, siempre que su contenido sea representado por texto inteligible, aunque su lectura exija de
medios técnicos” (art. 286); “...En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito
de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure
indubitablemente la autoría e integridad del documento” (art. 288).
Estas normas replican lo establecido en la ley especial al señalar “Cuando la ley requiera una firma
manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital...” (art. 3 Ley 25.506);
“...Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura” (art. 6 de la Ley 25.506) .
En esta instancia corresponde señalar que, al igual que lo que ocurre con el documento papel, en el
caso del documento electrónico pueden distinguirse tres (3) clases, según la mayor o menor fortaleza
de su autenticidad.

291
LUPIANO-HANKOVITS: ¿Qué son los documentos electrónicos? Son documentos que tienen
una representación electrónica susceptible de ser recuperada.
Ese documento, ese soporte debe ser comprensible a todo ser humano.
La expresión escrita. Art 286 “cualquier soporte”. abre la puerta a los documentos electrónicos.
Art 288 abre la puerta a la Firma digital

Paralelismo con documento papel

LUPIANO-HANKOVITS: Jurídicamente Electrónico y Digital NO es lo mismo. Hay una relación


de género (electrónico. Soporte) y especie (digital).
Los abogados NO tienen firma digital, tienen firma electrónica.No tienen el mismo valor probatorio.
● Presentamos un documento digital ej póliza con firma digital. Se ejecuta la medida y el
cautelado sostiene que el documento no está firmado: ¿quien tiene la carga de demostrar que
la firma digital no se encuentra? El que la desconoce, el que cuestiona la validez de la firma
digital.
● Firma electrónica: se celebra un contrato con firma electrónica y la contraparte no cumplió
con el contrato. La otra parte sostiene que la firma no es suya. Quien prueba? el que presentó
el documento. (entonces acá se invierte la carga).
● Aca la prueba pericial informática juega un papel importante. Hay que tener en cuenta el
principio de eventualidad (teniendo en cuenta la posibilidad que la otra parte desconozca la
prueba), por tanto se debe presentar esta prueba en subsidio.

292
● Si en un juicio quiero aportar como prueba un PDF de una página web, además de la prueba
pericial informática puedo presentar un acta notarial dando fe? Sí, en este caso el escribano
da fe pública de que entrando al sitio se encuentra lo que tiene a la vista (documento
electrónico no firmado) NO el contenido, adjuntando el papel impreso del sitio web. (Art
312 CCCN)
● ¿Cómo nos damos cuenta si la firma es digital o electrónica? Por la entidad que habilita la
firma.

a- Documento con firma digital. Esta es la versión más rigurosa del documento electrónico, cuya
confiabilidad se ve reforzada por el hecho de exigirse su celebración con uso de una firma digital. A
ella se refiere el CCCN cuando señala “...En los instrumentos generados por medios electrónicos, el
requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utilizó una firma digital que asegure
indudablemente la autoría e integridad del instrumento” (art. 288 del CCCN).
La firma digital es una clave informática oficialmente certificada, a través de la intervención previa
de la autoridad estatal, cuya utilización sirve para verificar la autoría e integridad del documento,
con un altísimo grado de confiabilidad.
La doctrina ha señalado que los documentos electrónicos firmados digitalmente (con clave
certificada) tienen una fuerza probatoria superior a los instrumentos privados, que los acerca más a
los instrumentos públicos, aunque sin confundirse. Asimismo se ha dicho “...la presunción de
veracidad e inversión de la carga probatoria de que gozan, los asemeja más a los instrumentos
privados reconocidos cuyos efectos son equivalentes a los de los instrumentos públicos”.
El ejemplo más cercano que tenemos del funcionamiento del sistema de firma digital (vía token) es
el que rige en nuestro ámbito procesal para el régimen de presentaciones electrónicas de escritos
judiciales con esa firma digital.

En cuanto al valor del documento digital la Ley 25.506 prevé.

b- Documento con firma electrónica: Genéricamente se entiende por firma electrónica cualquier
clave o contraseña –unilateralmente registrada por el propio interesado- que se incorpora a un
sistema informático determinado, para acreditar identificación como usuarios del mismo, a los fines
de poder operar en ese ámbito bajo la identidad registrada. Queda claro que a diferencia de la firma

293
digital, la firma electrónica no cuenta con las formalidades y certificación de una entidad estatal,
debilitando su eficacia.
La legislación especial en la materia prevé expresamente “Se entiende por firma electrónica al
conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos
electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de
los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma
electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez” (art. 5 de la Ley 25.506).
Evidentemente el concepto de firma electrónica difiere del de firma digital, porque ofrece menores
garantías, no existiendo efectiva constancia de que quien está del otro lado de la pantalla sea
efectivamente quien dice ser.
El valor probatorio de los documentos electrónicos depende del reconocimiento que pueda
establecerse en relación a los mismos, sea por silencio o admisión de la propia parte involucrada, o
por medios de prueba complementarios.
Desde ya que el reconocimiento de la autenticidad del documento electrónico (admitida por el propio
requerido o por prueba complementaria) asimila a dicho documento al instrumento privado
reconocido. En su defecto, ante la falta de acreditación de validez de la firma, la doctrina ha señalado
que nada impide considerar a dicho documento electrónico como un instrumento particular sin firma
(vgr. correos electrónicos sin firma reconocida ni acreditada), habiéndose admitido la posibilidad de
asignarle el valor indiciario o de principio de prueba por escrito.
LUPIANO-HANKOVITS: ej de firma electrónica: PIN, firma en un mail, contraseña, la firma en
pantalla de posnet o del DNI o la pantalla de la renovación del carnet.

c- Documento electrónico sin firma: En tal caso la doctrina propone tratar al documento
electrónico sin firma como si fuera un instrumento particular no firmado. Esta posibilidad estaría
ahora contemplada en el nuevo CCCN, al señalarse en dicho cuerpo legal que la categoría del
“...instrumento particular no firmado...comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos,
los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los
registros de la palabra y de información...” (art. 287 CCCN).
El valor probatorio de los instrumentos particulares, ya lo vimos, debe ser ponderado por el juez
tomando en consideración, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad
técnica del texto, los usos y las prácticas del tráfico, la confiabilidad de los soportes utilizados y de
los procedimientos técnicos que se apliquen, las relaciones precedentes, etc (art. 319 CCCN).

294
LOS MENSAJES DE WHATSAPP Y SU ACREDITACIÓN EN EL PROCESO CIVIL
(ESPACIO TITULAR)

Al día de la fecha, los sistemas mensajería instantánea entre personas se han configurado como un
método probatorio para acreditar la ocurrencia o no de hechos que las partes hayan afirmado como
fundamento de sus derechos, o cuestionados y que deban ser invocados dentro de un pleito. Por esta
razón, los diálogos, audios, imágenes o videos que se comparten en tales conversaciones se han
convertido en una importante fuente de prueba que puede ser introducida al juicio a través de los
diversos medios consagrados en la normativa ritual.

La aplicación WhatsApp y sus características


La aplicación WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea multiplataforma (propiedad de
Facebook Inc.), que se utiliza masivamente en el mundo bajo el esquema "freeware".
Esta aplicación, como función primaria, permite el envío entre sus usuarios de mensajes de texto y la
realización de llamadas de voz, así como llamadas de video. También, permite el envío y recepción
de imágenes, videos como también documentos.
Para el empleo de esta plataforma, es requisito esencial contar con un número móvil celular estándar,
que será vinculado a la cuenta de usuario de quien quiera acceder al sistema. Aunque la aplicación se
ejecuta desde un dispositivo móvil, también se puede acceder a ella desde computadoras de
escritorio o incluso tablets.

El cifrado de extremo a extremo de mensajes vía WhatsApp


A través de la puesta en marcha de la herramienta, se impidió esencialmente que terceros externos
puedan acceder a los mensajes, documentos y llamadas que son resguardados en los dispositivos
particulares de sus usuarios. Es sobre la base de esto que, en nuestros smartphones, al iniciar una
comunicación visualizamos la leyenda: "Las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están
seguros con cifrado de extremo a extremo".
Resaltamos que estas claves de cifrado no son almacenadas en servidores pertenecientes a la
empresa, sino que únicamente se encontrarán en cada uno de los dispositivos móviles de propiedad
de cada usuario respectivamente.
Visualizamos entonces que, el hecho de aplicar un cifrado end-to-end, implica que ni siquiera el
prestador del servicio puede acceder al contenido cifrado. Por lo tanto, aunque a través de una carta
rogatoria (que ya es complicado) consiguiéramos requerir a WhatsApp que nos facilitara el
contenido de una conversación entre usuarios suyos, esta compañía, al día de hoy, debería
respondernos que no le es posible"

295
En resumidas cuentas, WhatsApp no resguarda ningún tipo de registro sobre aquellos mensajes
generados a través de su plataforma, y adelantamos que esta característica revestirá gran importancia
al tratar los medios de prueba en especial.

Firma electrónica y mensajes de WhatsApp


Los mensajes de WhatsApp poseen una firma electrónica, y deben ser considerados como
documentos electrónicos en general y como instrumentos particulares no firmados en lo que hace a
la especificidad, dado que esa metodología de firma no está reconocida en el Código Civil y
Comercial de la Nación, según la tesis restrictiva a la que adherimos.
Todo lo cual se vislumbra como un contenido almacenado en formato electrónico relacionado con
una firma electrónica cuya identificación es posible mediante un número de teléfono e IMEI,
perteneciente al autor que los ha generado.
Fundamentamos esta postura en que no se cumplen los requisitos anteriormente mencionados para
alcanzar una firma digital, según legislación vigente, y consecuentemente, esos documentos
electrónicos no poseen firma, entrando en la categoría de documentos particulares no firmados,
revistiendo valor probatorio al constituir un principio de prueba por escrito.
Como veremos más adelante, la principal consecuencia de esta clasificación radica en el valor
probatorio atribuido a este tipo de firma, dado que en el caso de la "Firma Digital", existe una
presunción iuris tantum en su favor, mientras que en una firma electrónica, en caso de ser
desconocida corresponde a quien la invoca acreditar su validez

Las comunicaciones por WhatsApp y su vinculación con la correspondencia a la luz del art.
318 CCCN
El art. 318 CCCN establece expresamente que: "La correspondencia, cualquiera sea el medio
empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que
es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden
valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial".
Agregamos que, jurisprudencialmente, se ha considerado a los mensajes por WhatsApp —en lo que
respecta a su función de intercambio comunicacional— como correspondencia, sobre la base de que
dicha norma invocada ha ampliado esta concepción a los nuevos medios de comunicación
tecnológicos, abarcando tanto la epistolar como los mensajes de texto creados o transmitidos por
línea de celular, por plataformas o por los nuevos medios que pudieren venir eventualmente.
En materia contractual, puede ser utilizada siempre y cuando no comprometa secretos industriales o
comerciales.

296
Comunicaciones vía WhatsApp como fuente o elementos de prueba
Los mensajes de WhatsApp constituyen una fuente de prueba,donde por vía electrónica se produce
un intercambio de información, se suscitan conflictos y se generan contenidos que eventualmente
pueden ser necesarios de evidenciar dentro de un pleito judicial. Es el dato electrónico, mediante el
cual las partes intentarán valerse a fin de crear la necesaria convicción hacia el juzgador sobre la
ocurrencia o no de un hecho controvertido.

Documento electrónico. Requisitos de su admisibilidad en juicio


Se ha establecido que, salvo que nos encontremos ante un instrumento electrónico emitido bajo el
régimen de firma digital, un triple test de admisibilidad debe superarse para que se pueda tener por
verificada la autenticidad, integridad y licitud.
1. Autenticidad: el documento electrónico no habilita a una efectiva identificación de autoría
per se. Solo nos proporcionará los datos del dispositivo donde se ha generado y remitido.
Es así que nos encontraremos en la necesidad de demostrar la autenticidad de este
documento electrónico, y dicha tarea se tendrá que canalizar a través de la verificación de
sus atribuciones ligadas, como la fecha de generación, identificación de su autor, si la
persona del generador y emisor coinciden, entre otros...
Conforme lo sostenido, en lo que respecta a este elemento de prueba en particular y como
dijimos en los acápites anteriores, la autenticidad de los mensajes de WhatsApp —como
documentos electrónicos— se refuerza sobre la base de la existencia de un mecanismo
complementario de firma electrónica, que permitirá generar una mínima presunción acerca
de quién fue su autor: el número de teléfono vinculado a la cuenta de usuario y el código
IMEI del dispositivo comunicacional.

2. Integridad: Es de capital importancia verificar la integridad e inalterabilidad del


documento electrónico a través de un mecanismo certero que establezca la existencia o
inexistencia de modificaciones suscitadas luego de que el instrumento fue firmado —en este
caso— electrónicamente. A diferencia del documento escrito, en el documento electrónico
será necesario recurrir a una prueba pericial informática para establecer si aquél fue
modificado, desde qué dispositivo se produjo dicha modificación y qué cambios fueron
realizados.
Aclaramos nuevamente que en este punto es necesario distinguir entre documento firmado
digitalmente y documento firmado electrónicamente. En el primero, una vez estampada la
firma digital resulta imposible su modificación, de modo que la integridad del documento
queda, a prima facie, garantizada. Por el contrario, en el resto de los documentos
informáticos no firmados con tal garantía aparecen los problemas de autoría e integridad.

297
Como es el caso de las comunicaciones vía WhatsApp, que revisten la calidad de ser
documentos electrónicos no firmados electrónicamente.
Es que el documento electrónico viaja por una red que en principio es de acceso público y se
puede reproducir en diversos lugares fuera del alcance de los intervinientes. Pueden acceder
al documento electrónico personas distintas de los intervinientes que pueden alterarlo.
Como una medida para evitar esto, al momento de aportar el documento electrónico como
prueba en el marco de un proceso judicial, debemos acreditar la correspondiente "huella
digital" o "hash".
Dicha huella digital consiste en una cadena alfanumérica hexadecimal generada a partir de la
aplicación de un algoritmo que debe identificar de manera inequívoca dicho documento, de
tal manera que el menor cambio realizado sería rápidamente detectado (aunque respecto a
este último factor es importante ver si el algoritmo utilizado para su generación es realmente
adecuado). Esto además nos permitirá realizar duplicados de dichos documentos y probar
que se corresponden plenamente con el original
Probatoriamente, esta aplicación reviste gran utilidad conforme brinda una seguridad a todas
las partes y auxiliares de la justicia intervinientes en un proceso, de que el documento
electrónico oportunamente ingresado al expediente al cual se le practicara la pericia
informática, es exactamente el mismo que el aportado inicialmente por la solicitante.

3. Licitud: Destacamos que estos elementos probatorios podrán ser llevados a juicio siempre
que hayan sido obtenidos de manera lícita por quien la presenta, y que no sea de carácter
confidencial, para cuyo caso es necesario el consentimiento del remitente.
Es así que de ser admitida dicha prueba documental, es necesario establecer que para su
producción —en este caso, mensajes de WhatsApp— no debe haberse vulnerado un derecho
fundamental como bien puede ser el derecho a la intimidad, consagrado por nuestra
Constitución Nacional en su art. 19 o la garantía de inviolabilidad de la correspondencia,
establecida por el art. 18.

Las comunicaciones por WhatsApp y los medios de prueba.


Nuestro derecho procesal moderno, se encuentra erigido sobre la base del principio de "libertad o
amplitud de prueba". Por su vía, las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba que
tengan a su alcance con el objeto de procurar mayor certeza en el juzgador, siempre y cuando
aquéllos no estén expresamente prohibidos por ley para el caso que se trate.
El art. 376 CPCC., establece que la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente
por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la
moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el
caso. Y en su segundo párrafo, menciona que los medios de prueba no previstos se diligenciarán,

298
aplicando por analogía, las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma
que establezca el juez.
En el mundo digital, la fuente de la prueba radica en la información contenida o transmitida por
medios electrónicos, mientras que el medio de prueba será la forma a través de la cual esa
información entra en el proceso (actividad probatoria)

En el texto de la demanda, se deberá efectuar una transcripción íntegra de los mensajes


intercambiados con cada uno de los horarios de remisión. Asimismo, se deberán establecer algunos
extremos como, p. ej.:
- Los datos del titular de la cuenta WhatsApp.
- El número de teléfono vinculado a esa cuenta y la compañía telefónica a la cual se
encuentra adherido, identificando el número de cliente.
- El Código IMEI del dispositivo.
- Los datos del supuesto receptor de los mensajes, su presunto número de teléfono y la
identificación de la compañía telefónica al que pertenece (si se tiene esta información).
- Se puede agregar si, efectivamente, cada uno de estos mensajes intercambiados fue "visto"
(tilde azul) por cada interlocutor, o no.

Luego se deberá añadir más información dependiendo del medio de prueba o su conjunto, que
utilicemos para incorporar este elemento al proceso.
1. Prueba documental
1.A. Captura de Pantalla: El ingreso al expediente judicial de meras capturas de pantalla,
por medio de una reproducción fotográfica, es la metodología más utilizada por los letrados,
a fin de demostrar la ocurrencia de hechos que se canalizan vía plataformas de mensajería
instantánea.
Estos "pantallazos", son impresos por la parte y aportados al expediente como prueba
documental, sin intervención de un fedatario público. Por su medio se procura tener un
indicio sobre si un determinado mensaje fue transmitido por la red a un determinado
destinatario, el autor de ese mensaje, su contenido, y si fue visualizado, debido a las tildes
azules que la plataforma incorpora (a modo de virtual anoticiamiento). Expandiendo un poco
más este campo, dentro de estas capturas de pantalla se podrá verificar, incluso, la presencia
de "emojis": que ni emoticones ni emojis tienen significado jurídico, porque no denotan
voluntad, sino ánimo, humor, sentimientos o donde incluso —algunos— evocan cosas.
Ninguno es afirmativo o negatorio de nada, ninguno denota el compromiso de obligarse.

1.B. El documento electrónico:Consideramos indispensable el acompañamiento del


documento electrónico donde conste el intercambio suscitado.

299
Ahora bien, para lograr esta tarea, es necesario utilizar una "huella digital" o "hash" del
documento electrónico.
Podemos definirla como una cadena alfanumérica hexadecimal generada a partir de la
aplicación de un algoritmo que debe identificar de manera inequívoca dicho documento, de
tal manera que el menor cambio realizado sobre el mismo sería rápidamente detectado.

A modo de ejemplo supongamos que un trabajador pretende utilizar como prueba un archivo que
impone determinadas modificaciones en el contrato de trabajo (para determinar abuso de ius
variandi) y dicho archivo figura como uno de texto (*.doc; *.txt; etc.) dentro de todas las PC que son
propiedad del empleador. Con un medio extraíble (pendrive o similar) efectúa la copia y se la
proporciona al abogado. Dicho archivo posee un código único, que le permite ser comparado con el
que fue tomado de origen. Si el de origen permanece inalterado, el copiado va a tener un código
alfanumérico denominado "hash", que va a tener idéntico valor. En concreto, si el código hash
permanece inalterado, significa que el archivo es idéntico, validando fecha de creación, contenido y
autor; poniendo en evidencia que se respetó la cadena de custodia de dicha prueba.

1.C. Acta notarial: En nuestra visión, las actas pasadas ante escribano público resultan ser
el segundo medio de prueba elegido para incorporar alguna fuente de prueba electrónica (como son
los mensajes por WhatsApp) al proceso como instrumental, siempre y cuando se confeccione
correctamente. Como regla general, el fedatario procederá a transcribir esos mensajes a la
correspondiente acta, indicando su existencia de los mismos, las fechas y horarios del intercambio,
contenido de los mensajes, desde que número de teléfono se remitieron, el modelo del dispositivo, su
código de fabricación, marca, IMEI, identidad presunta de a quién fue dirigido el intercambio, entre
otras cuestiones que podrá verificar a través de lo que se logra "visualizar". Se recomienda seguir y
detallar al notario los pasos mínimos previstos por la informática forense, que son: 1.
adquisición; 2. preservación; 3. obtención, y 4. presentación. Y para procurar esto, como
complemento, será necesario el informe de un perito en informática forense, conforme el acta
notarial puede incluir un acta técnica o informe del experto presente en el acto de constatación, que
contenga los siguientes datos: datos filiatorios del investigador, identificación de los medios
magnéticos examinados, identificación de la plataforma empleada para la obtención de la evidencia
(hardware y software), explicación sucinta del procedimiento técnico realizado, nombre del archivo
de destino, algoritmo de autenticación y resultado (hash). Asimismo, y con el objeto de
complementar con la correspondiente prueba de informes, se podría dejar asentado en el acta de
constatación, a que compañía de telefonía móvil pertenece el número de la contraparte.

2. Reconocimiento judicial: Esta prueba se producirá a través de un examen directo del


soporte electrónico en el que se encuentra la prueba electrónica. Es así que se examinará el

300
contenido del propio dispositivo electrónico aportado por una de las partes, pudiéndose
acceder a su contenido a través del medio técnico apropiado.
Es efectuado personalmente por el juzgador y con asistencia de un profesional idóneo, pues
pone al juez en contacto directo y personal con la información; es, justamente, el principio
de inmediación el que nos inclina por esta idea, por sobre la de la pericial clásica. El juez
tendría, a su vista, los contenidos cuya existencia se quiere acreditar. E incluso podría
documentar lo actuado de algún medio más ilustrativo que la mera confección del acta
(quizás completar el acta con impresiones o capturas de pantalla).

3. Prueba de informes: La prueba de informes es el medio de aportar al proceso datos sobre


hechos concretos, claramente individualizados y controvertidos, que resulten de la
documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes. Esta es una prueba
que servirá en muchos casos para la confirmación, ampliación o complemento de resultados
en materia periciales o de otros medios de prueba.
Se podrá pedir ese tipo de pruebas a cualquier ente con personalidad jurídica que posea
información actualizada o archivada de eventos informáticos. Los proveedores de servicio de
alojamiento u hospedaje web y de registro de dominio de Internet conocen datos importantes
sobre la titularidad de dominios. La prueba puede promoverse para que se suministre
información de clientes usuarios, administradores relacionados con el sitio o sistema.
Es así que al producirse la impugnación de un mensaje de WhatsApp, la parte podrá
solicitarle al organismo jurisdiccional que se libre un requerimiento a la empresa titular de la
plataforma o, en forma complementaria, al prestador de servicios de comunicaciones, para
que indique determinadas circunstancias necesarias para acreditar la verosimilitud del
intercambio y sus autores. (Oficio de informes a las compañías de telefonía móvil local: Esto
originará una presunción, no de gran peso, pero presunción, en fin, de que el receptor —y/o
emisor— de los mensajes invocados como prueba, fue efectivamente la parte traída a juicio).

4. Prueba pericial informática: Este será el medio probatorio por excelencia para canalizar la
prueba informática al proceso. Esta opción será útil en aquellos casos en los que exista un
gran volumen de datos e información a analizar, como puede ser el disco duro de un
ordenador, o bien cuando la prueba electrónica es la principal, o incluso la única disponible,
y existen facilidades (y dudas) de manipulación, como pueden ser los mensajes de
aplicaciones móviles.
En el caso de mensajes canalizados vía WhatsApp, la tarea del perito informático, en lo
específico radicará, en el análisis del terminal de telefonía suministrado por las partes, y su
finalidad será en primer lugar determinar que el contenido almacenado en formato
electrónico en el mismo no ha sido objeto de alteración o manipulación (autenticidad e

301
integridad), y en segundo lugar, por poseer los conocimientos pertinentes en la materia,
emitir dictamen sobre los "hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza
sobre ellos".
Con relación a los puntos de pericia, se podría solicitar al perito algunos de los siguientes
(en relación con el dispositivo aportado por nuestro representado):
- Indicar a qué línea se encuentra vinculado el dispositivo XXX aportado por esta
parte.
- Indicar el IMEI que reporta el dispositivo XXX aportado por esta parte.
- Determine si la cuenta de WhatsApp inserta en ese dispositivo se encuentra
vinculada a la línea telefónica XXX
- Determine si con fecha XXX se produjo un intercambio de mensajes a través de
WhatsApp entre el móvil número XXX y el móvil número XXX
- Transcriba el contenido de los mensajes intercambiados estableciendo los horarios
exactos en que se produjeron y diferenciando cuales fueron emitidos y
recepcionados por esta parte y por la contraria, conforme los datos extraídos del
dispositivo.
- Determine la integridad de los mensajes intercambiados.
- Establezca específicamente que mensajes fueron efectivamente visualizados
(mediante el "tilde azul") por la parte contraria, conforme los datos extraídos del
dispositivo.

Los mensajes de WhatsApp como prueba indiciaria. El principio de libertad probatoria


WhatsApp como medio de comunicación entre personas, brinda datos e información de naturaleza
probatoria que, pueden utilizarse para probar la ocurrencia o no de hechos o actos que fueran
controvertidos en juicio.
Pero reconocemos que, esencialmente, se constituye primariamente como prueba indiciaria: aquella
que permite tener por acreditados determinados hechos, en el marco de un proceso judicial, sobre los
cuales no existe una prueba directa, siendo que, a partir de considerar probados otros hechos conexos
y acumulados, se logra revestir de certeza al hecho principal que se intenta probar.
Es así que cuando intentamos valernos de esta fuente probatoria, es necesario aferrarnos al principio
de libertad probatoria, considerándolo como el principio procesal que exterioriza en el
procedimiento, la posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba no prohibido explícitamente por
la ley o que fuera obtenido en forma ilícita: En suma, si queremos valernos de esta fuente probatoria
es necesario acreditar mediante la utilización de varios medios de prueba en forma conjunta y
acumulativa; por ejemplo, aportación del dispositivo en el que se encuentre la conversación, prueba
pericial informática, prueba de informes a las compañías de telefonía celular, acta de constatación
correctamente labrada por notario público, prueba testimonial.

302
Carga probatoria e impugnación
La principal consecuencia para establecer el valor probatorio de los documentos electrónicos radica
en que si se encuentran suscriptos a través de una firma digital o de una firma electrónica.
Si fuera el primer caso, y estuviéramos ante la existencia de una firma digital, entonces existiría una
presunción iuris tantum acerca de la autoría de ese documento electrónico, si cuenta a su favor con
las presunciones de integridad y de autoría. En cambio, si estamos frente a una firma electrónica, no
existen estas presunciones siendo que, en el caso de ser desconocida la firma por su titular,
corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
Los mensajes por WhatsApp poseen una firma electrónica a través de la identificación de su autor
que se efectúa mediante el número de teléfono que se encuentra registrado a la cuenta usuario de
WhatsApp y ligado al respectivo IMEI de la unidad.
De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, desplaza la carga
de la prueba hacia la parte de quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable
en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa
comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.

GRABACIONES TELEFÓNICAS Y FONOELÉCTRICAS:


Dentro del concepto de prueba documental deben considerarse comprendidos todos los medios
reproductores de palabras o imágenes entre los cuales tienen particular importancia las registraciones
fonográficas y cinematográficas.
La jurisprudencia ha admitido la producción de pruebas documentales tales como la fotografía,
fonografía, telefonía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 376 (que establece que los medios de
prueba son los legislados, más los que admita el juez aplicando por analogía un medio legislado,
como es, en este caso, la prueba documental. Teniendo en cuenta que los medios de prueba no
deben afectar la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros o que no estén prohibidos
para el caso). No obstante, será conveniente rodear esa prueba con una pericia hecha por un
ingeniero en electrónica que evalúa el timbre de voz.

Estos documentos están asimilados en su tratamiento a los denominados instrumentos particulares no


firmados, que comprenden“...los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que
sea el medio empleado, los registros de palabra y de información” (art. 287 CCCN).El valor
probatorio de estos elementos depende del reconocimiento expreso o tácito que se haga de ellos, así
como de la eventual ponderación que pueda efectuar el juez, según las pautas ya referenciadas (art.
319 CCCN)

303
Nuevos instrumentos particulares: registros visuales y auditivos
Dentro del concepto de prueba documental deben considerarse comprendidos todos los medios
reproductores de palabras o imágenes, entre los cuales tienen particular importancia las
registraciones fonográficas y las reproducciones cinematográficas. Pese a su índole documental, sus
caracteres peculiares le imprimen diversas diferencias con respecto a la prueba documental escrita,
particularmente en lo que atañe al procedimiento y eficacia probatoria. Ejemplo: en un registro
fonográfico de expresiones vertidas por cualquiera de las partes fuera del juicio, es admisible que se
disponga su citación a fin de que reconozca la voz que se le atribuye.
Frente a la eventualidad de un desconocimiento, sin embargo, la parte que intenta valerse de este
medio probatorio debe proponer, subsidiariamente, la práctica de otros. Si se trata, por ejemplo, de
declaraciones formuladas en presencia de terceros, es admisible el testimonio de éstos a fin de que
corroboren la autenticidad del registro. En el supuesto de no haber mediado la presencia de testigos
—lo que ocurriría, v.gr., en el caso de una comunicación telefónica—, es preciso recurrir a la prueba
pericial a fin de acreditar la identidad de la voz; pero en razón de que no existen actualmente
métodos científicos capaces de asegurar con absoluta certidumbre aquella circunstancia y de que, por
ende, no cabe descartar la posibilidad de una imitación o de que se trate de voces iguales
provenientes de personas distintas, el dictamen pericial, aun cuando sea asertivo, sólo puede tener el
alcance de una presunción que debe ser corroborada por otros medios de prueba.

Una fotografía no sirve por sí sola, salvo que un escribano la certifique, hecho que solo le dará fecha
cierta. Es conveniente entonces rodearla de otras pruebas.

Contrato o documento en otro idioma:


Es conveniente pedir la suspensión del plazo de contestación en virtud de no estar traducido.

5) EFICACIA PROBATORIA DE LA CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES

Los libros de comerciantes constituyen un medio de prueba. 2 de ellos son legalmente


indispensables: el Libro Diario y el Libro de Inventario y Balances.

El libro diario está formado por el conjunto de todos los asientos contables de una
empresa. Por lo que se considera el registro contable principal. Esto se debe a que en él,
se recoge el primer registro de una transacción.

304
El Libro de Inventario y Balance Es un libro principal y obligatorio para las empresas que
superen ciertos ingresos anuales, su finalidad principal es mostrar la situación económica
de la empresa.
Adicionalmente, en este libro se registran todos los activos, pasivos y patrimonio que
tiene la empresa.

Estos libros también constituyen un tipo especial de documentos privados, porque la información y
los asientos que contienen son unilateralmente asentados por quienes los llevan, no obstante lo cual,
su valor se destaca por la legalización y formalidades con que deben llevarse estos libros especiales.

Los libros llevados en la forma y con los requisitos prescriptos serán admitidos en juicio como
medio de prueba entre comerciantes y por hechos de su comercio, correspondiendo distinguir, en
cuanto a su eficacia probatoria, las siguientes hipótesis:
→ 1) Aunque no estuviesen llevados en forma, sus asientos probarán contra los comerciantes a

quienes pertenezcan o sus sucesores, sin admitírseles prueba en contrario. Pero como las

constancias de los libros equivalen a una confesión por parte del comerciante y participan del

carácter indivisible de aquella, la ley agrega que el adversario no podrá aceptar los asientos que le

sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo aceptado este medio de

prueba, estará por las


resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al punto.

→ 2) Los libros llevados en forma prueban a favor de sus dueños, cuando su adversario no

presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y

concluyente.

→ 3) Cuando resulte prueba contradictoria de los libros de las partes que litigan y unos y otros se

hallen con todas las formalidades necesarias y sin vicio, el tribunal prescindirá de este medio de

prueba y procederá por los méritos de las demás probanzas que se presenten. No existe la prueba

contradictoria a que se refiere esta norma cuando de los libros de uno resulta haberse realizado

una operación, en tanto que los libros de la otra parte no registran ningún asiento acerca de ella.

Existe tal contradicción cuando los libros de ambas partes registran la operación, pero de manera

divergente. En los litigios entre comerciantes y no comerciantes, los libros de comercio carecen

de eficacia probatoria; pero cuando son invocados o aceptados como elementos de juicio por la

305
parte no comerciante, los respectivos asientos prueban en contra o a favor de esta última. Si se

trata de actos no comerciales, los libros de comercio sólo sirven como principio de prueba.

No procede asignar eficacia probatoria a los asientos contenidos en los libros de comercio si no
existen o no se presentan los comprobantes que respaldan a dichos asientos.

Disposiciones del Código Civil y Comercial:


ART. 320.- Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas
jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una
empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.
Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus
registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en
esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias
y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades
dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están
comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar
contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales
deberes según determine cada jurisdicción local.

ART. 321.- Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base
uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse,
de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas
acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual
debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta.

ART. 322.- Registros indispensables. Son registros indispensables, los siguientes:


a) diario; b) inventario y balances; c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un
sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar; d)
los que en forma especial impone este Código u otras leyes.

ART. 323. Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y
debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público
correspondiente.

Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino,
del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene.

306
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan
rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que
surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren.

ART. 324.- Prohibiciones. Se prohíbe: a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; b)
dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos; c) interlinear,
raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo
asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error; d) mutilar parte alguna del libro,
arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura; e) cualquier otra circunstancia que afecte la
inalterabilidad de las registraciones.

ART. 325.- Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en
forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada.
También deben llevarse en idioma y moneda nacional.
Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su
evolución y sus resultados.

ART. 326.- Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o
voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de
situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y
balances.

ART. 327.- Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de
la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que
cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones
detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condiciones
establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

ART. 328.- Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben
conservarse por diez años: a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento; b) los demás
registros, desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos; c) los instrumentos
respaldatorios, desde su fecha.
Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista
en el artículo 331, hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente.

307
ART. 329.- Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización del Registro Público
de su domicilio: a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus
formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos
que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y
acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema,
con dictamen técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una
vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben
transcribirse en el libro de Inventarios y Balances.

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a
inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

IMPORTANTE ---> ARTICULO 330.- Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o


voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como
medio de prueba.
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin
admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y
desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las
resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.
La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra
otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios
incorporados en una contabilidad regular.
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considera
necesario, otra supletoria.
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se
hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio
de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan.
Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente,
ésta sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.
La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. (Hankovits: se debe tener en cuenta su
integridad. Tiene que ver con el PPio de Adquisición)

308
ART. 331.- Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna
autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o
no registros arreglados a derecho.
La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, aun cuando
esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena.
La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia de parte en los
juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por
cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede
requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida
de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y
condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

6) DOCUMENTOS IMPOSIBLES DE TRASLACIÓN:

En ese caso, deberá ser la parte que pretende invocarlo quien proponga al juez la solución para
ingresarlo al proceso, buscando qué otro medio de prueba puede reemplazar al que no puede
realizarse. Puede, por ejemplo, proponer un reconocimiento judicial.

TRABAJO PRÁCTICO
Prueba a aportar. Soportes:

1. Testimonial

309
2. Video Filmación de la Municipalidad. Instrumento particular no firmado que admite prueba
en contrario. Hay que acreditar la autenticidad del documento a través del oficio que se
solicita a la Municipalidad.
3. Video Filmación de la Escuela. Aquí la escuela mediante escribano que se apersona en el
colegio labran Acta notarial. Tiene un valor importante porque el escribano acredita aquello
que ve en el video.
4. Estudios médicos
5. Tickets de gastos médicos, farmacia. Art 1746 2da parte.
6. Ticket de taxi. En este último caso no tienen tickets, entonces cómo se prueba? se presumen
que existieron. Art 1746 2da parte CCCN
7. Oficio a fiscalía solicitado IPP
8. WSP. Video de una testigo. Indicios aportados para que sean valorados por el juez junto con
otros medios probatorios. Instrumento particular no firmado.

Algunos de estos soportes necesitan de cierto material en subsidio para corroborar que no fueron
alterados o estuviesen controvertidos.
● ¿Qué clase de prueba serían los DVD? Documentos electrónicos.
● Oficios: prueba informativa.
● ¿Qué pasa si la pericia informática la tenemos después de ofrecida la prueba en la demanda
o contestación? En los escritos postulatorios ofrecemos toda la prueba documental. Por el
principio de eventualidad hay que adelantarse a posibles impugnaciones y ofrecer prueba
pericial informativa en ese momento como estrategia procesal.

310
BOLILLA 12
PRUEBA DE CONFESIÓN

1) CONFESIÓN: A) Concepto; B) Objeto sobre el que debe versar: extensión legal en el código
vigente; c) Diferencias y analogías con el silencio y el reconocimiento; D) Clases: a) judicial y
extrajudicial; b) espontánea y provocada; c) expresa y ficta; d) simple, calificada y compleja;
e)divisible e indivisible.

La confesión es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados, relativos
a su actuación personal, desfavorable para ella y favorable para la otra parte.

OBJETO SOBRE EL QUE DEBE VERSAR


Debe versar sobre HECHOS y nunca sobre el derecho (salvo que se trate de acreditar la existencia
de una ley extranjera por estar asimilada a un hecho.) , es decir, sobre la calificación jurídica de lo
que se confiesa. A su vez, esos hechos deben ser PASADOS, PERSONALES O DE
CONOCIMIENTO DEL CONFESANTE y DESFAVORABLES AL DECLARANTE Y
FAVORABLES A LA OTRA PARTE.
Además, debe tratarse de hechos CONTROVERTIDOS, es decir, sobre los que las partes están en
desacuerdo, VEROSÍMILES, o sea conformes a las leyes de la naturaleza, y NO EXCLUIDOS POR
LA LEY como materia de confesión.

DIFERENCIAS Y ANALOGÍAS CON LA ADMISIÓN Y EL RECONOCIMIENTO:


- Reconocimiento “es la declaración por la cual una persona reconoce que está sometida a una
obligación respecto de otra persona”.
En tanto que el reconocimiento comporta la admisión de que se ha operado un efecto jurídico
(exigibilidad de una prestación), resulta claro que supone la confesión de los hechos que han
producido ese efecto, pues mal puede admitirse este último si no se admite también la causa (hechos)
que lo ha determinado. El reconocimiento, por lo tanto, constituye una especie dentro del género
confesión: puede existir confesión sin reconocimiento, pero no reconocimiento sin confesión.
Admisión: es un acto que sólo puede provenir del demandado, la confesión sólo puede ser prestada
por cualquiera de las partes. La admisión puede referirse a cualquier clase de hechos, en tanto que la

311
confesión sólo puede versar sobre hechos personales del confesante. En lo que hace a la naturaleza,
la admisión constituye un acto procesal de alegación y la confesión un medio de prueba.

CLASES DE CONFESIÓN:
1. JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL: La primera es la que se presta en juicio, y con arreglo a
las formalidades pertinentes. En principio se requiere que sea prestada ante el/la juez/a que
interviene en la causa, pero se han admitido confesiones prestadas ante uno diferente
siempre que quien pretende beneficiarse de esa prueba haya sido parte.
La segunda es la que se presta fuera de juicio.

2. ESPONTÁNEA Y PROVOCADA: Según medie o no requerimiento judicial para prestarla.

3. EXPRESA Y TÁCITA: es tácita la que se infiere de actitudes asumidas por el litigante


contra quien se pide la prueba (incomparecencia, negativa a contestar o respuestas evasivas,
etc.); mientras que la expresa es la que importa un reconocimiento categórico y terminante
de los hechos. Este último tipo de confesión reviste caracter vinculatorio para el juez y es,
como principio, irrevocable.

4. SIMPLE, CALIFICADA Y COMPLEJA: es simple cuando se reconoce el hecho afirmado


por la parte contraria, sin salvedades (Marta me dio 100 pesos como préstamo); la calificada,
a diferencia de ésta, es aquella en la cual se reconoce el hecho afirmado pero se agrega un
hecho no independiente que modifica o limita su alcance (Marta me dio 100 pesos pero en
concepto de donación y no de préstamo); por último, es compleja la que reconoce un hecho
y agrega otro hecho independiente que modifica o limita sus alcances (Marta me dio 100
pesos como préstamo, pero se los devolví).
¿Qué pasa con la carga de la prueba? En la confesión compleja incumbe al confesante la
carga de la prueba del hecho añadido al principal. En la confesión calificada es la parte
interesada en la prueba quien, para aprovecharse de ella debe probar la falsedad del hecho
añadido. Si el confesante por ej reconoce que recibió una suma de dinero pero agrega que la
restituyó, él le corresponde probar esta últimas circunstancia.

312
5. DIVISIBLE E INDIVISIBLE: la confesión es divisible cuando quien propuso la prueba
puede hacerla valer en la parte que lo favorece, correspondiendo al confesante la prueba del
hecho agregado al principal. Solo es divisible la confesión compleja. Es indivisible cuando
la parte que pretende beneficiarse con la misma debe aceptarla en su integridad, no pudiendo
utilizar sólo lo favorable y rechazar lo desfavorable.

2) Absolución de posiciones; A) Oportunidad según el proceso, en que se ponen; B) Quienes


tienen la carga de confesar; C) Elección del absolvente; D) Pliego de posiciones: forma y
contenido de las posiciones y absoluciones; E) Potestades del juez; F) Interrogatorio de partes
y oficio; G) Imposibilidad de que se susciten incidentes.

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES:
Es la confesión prestada en juicio, con arreglo a las formalidades legales, y con motivo del
requerimiento formulado por una de las partes (llámase ponente a quien ofrece este medio de prueba,
y absolvente a quien debe prestar la confesión). La absolución de posiciones constituye una
confesión judicial y provocada.

OPORTUNIDAD:
→ Art. 402 – Oportunidad. Después de contestada la demanda y dentro de los diez (10) días de
haber quedado firme la providencia de apertura a prueba, cada parte podrá exigir que la contraria
absuelva con juramento, o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a la cuestión que se
ventila.

FRANCISCO: de este art se desprenden 3 características:


1. las partes confiesan sobre hechos que vivenciaron o pasaron ante ellos.
2. juramento o promesa de decir la verdad porque la negativa puede considerarse como una
confesión ficta. Hay que tener en cuenta que la ley no contiene un castigo expreso respecto
de la parte que miente en la confesión. Sin embargo, si esa actitud de no decir la verdad
queda al descubierto luego en el proceso, el juez puede valorar esa conducta
procesal, violatoria de las reglas de la buena fe, en un sentido legativo para aquella parte que
faltó a ese juramento de decir la verdad. El absolvente, que es el que declara, cuenta con una
garantía constitucional (art. 18 CN: nadie está obligado a declarar contra sí mismo.)
entonces cae un poco esta obligación que tendría el absolvente a la hora de declarar porque
está protegido por esta manda constitucional. Entonces en la práctica se da muchas veces
que las partes, van a negar todo lo que se exponga en las posiciones a la hora de declarar.
Confiesa cuando admite. Cuando niega no confiesa.

313
3. necesidad de que las posiciones se vinculen sobre hechos principales, controvertidos.

Entonces, según el tipo de proceso:


1. ORDINARIO: la prueba de absolución de posiciones debe ofrecerse, en el proceso ordinario,
dentro de los diez primeros días contados desde que adquiere firmeza la providencia de apertura a
prueba. Sólo puede pedirse una vez en cada instancia (primera y luego en la alzada por apelación) y
sobre hechos que no han sido objeto de posiciones.
2. SUMARIO y SUMARÍSIMO: En el proceso sumario, la absolución de posiciones debe
proponerse, como todas las demás pruebas en los escritos de demanda, reconvención y contestación
de ambas. La misma regla rige en el proceso sumarísimo, excluida, naturalmente, la posibilidad de
ofrecer la prueba en el escrito de reconvención, o en el de la contestación a ésta, pues dichos actos
no proceden en este tipo de proceso.

PALACIO: La absolución de posiciones no puede ser solicitada como prueba anticipada de las
diligencias preliminares, por cuanto el art 402 prescribe que sólo puede pedirse en proceso ya
iniciado (“Después de contestada la demanda y dentro de los diez (10) días de haber quedado firme
la providencia de apertura a prueba”)

CARGA DE CONFESAR - SUJETOS:


Sólo pueden serlo las partes, que además deben ser capaces de ejercer el derecho de que se trate.
Esta es la característica esencial que marca la diferencia entre la prueba confesoria y la testimonial,
donde serán sujetos los terceros ajenos al proceso, nunca las partes. La diferencia es importante no
solo por el rol que va a ostentar esa persona dentro del proceso, sino porque que cambian los
parámetros según
una o la otra. Son totalmente distintas.
Cualquiera de las partes, actora o demandada, tiene la facultad de solicitar que su contraria absuelva
posiciones. Tal facultad corresponde, también, a cada uno de los litisconsortes, quienes, sin
embargo, no pueden poner posiciones a los litigantes que actúan en su misma posición, pues éstos no
revisten el carácter de partes contrarias. Sin embargo, es admisible el pedido de posiciones entre
litisconsortes que sustenten derechos distintos.
Asimismo, cualquiera de las partes puede ser llamada a absolver posiciones. La carga se extiende a
cada uno de los litisconsortes, a los terceros intervinientes y al sustituto procesal, aunque este último
no puede ser citado en aquellos casos en que su confesión pueda comportar, directa o
indirectamente, una disposición del derecho del sustituido.

El art. 403 CPN prevé que también pueden ser citados a absolver posiciones:

314
→ Art. 403. Quiénes pueden ser citados. Podrán, asimismo (es decir, además de las partes), ser
citados a absolver posiciones:
1) Los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese
carácter;
2) Los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato;
y por hechos anteriores cuando estuvieren sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio,
siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta;
(el apoderado está obligado a absolver posiciones respecto de hechos anteriores cuando concurren
los requisitos establecidos en la última parte del inc [ ausencia del mandante y facultad otorgada por
este] y el interesado en la prueba lo pidiere). Los representantes de los incapaces (padre, madre,
curador), sobre hechos intervenidos personalmente en ese carácter. Es decir, si el menor
atropelló a una persona cuando no podía manejar, no se puede citar ahí a la madre porque no
intervino personalmente en ese hecho. Ahora, si la madre firmo un contrato en representación del
menor y ese contrato se quiere tildar de nulidad, ahí si puede ser citada la madre porque presencio
el hecho y los vincula.
Apoderados: por hechos realizados en nombre de sus mandantes. Siempre y cuando el apoderado
tenga facultad para poder presentarse a absolver posiciones, es decir a rendir esta prueba
confesional. En el poder debe figurar específicamente que el apoderado cuenta con esa facultad, de
forma contraria no podría.

3) Los representantes de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren
facultad para obligarlas.

Entonces: podrá absolver posiciones el legitimado pasivo, que podrá ser una persona física o
jurídica. En el primer caso, no habrá mayores inconvenientes, y se la notificará según como se haya
presentado:
→ Por su propio derecho y con patrocinio letrado: notifica por cédula al domicilio constituido.

→ Por apoderado: notifica al domicilio real (es decir, donde dijo que vivía cuando contestó la

demanda.
Por el contrario, si se trata de una persona jurídica, la parte en este caso deberá, al contestar
demanda, individualizar quién absolverá posiciones por la sociedad y cuál es su domicilio.
Esa es la persona a la que se deberá notificar. Rige el artículo 404.

ELECCIÓN DEL ABSOLVENTE:


La mayor fuerza acreditante de la prueba en estudio radica en que la parte admite hechos que le
constan por su conocimiento personal. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas, ello resulta

315
una mera ficción, ya que los que actúan por sí son las personas físicas que constituyen sus órganos
de gobierno y representación, situación receptada por el derecho, que atribuye a aquéllas los efectos
de la actuación de sus representantes. Esta situación no impide que una persona jurídica sea
convocada a absolver posiciones.
La parte contraria señalará el representante que habrá de efectuar la declaración. No obstante, puede
darse que este sujeto no haya intervenido en los hechos controvertidos y, por ello, no pueda admitir o
negar las circunstancias conducentes para resolver el pleito. El Código contempla ese supuesto en el
artículo 404, donde autoriza a la persona jurídica a que en el plazo de cinco días de haber sido
notificada de la audiencia de absolución de posiciones, se oponga a la confesión del sujeto elegido
por la contraparte, mediante escrito presentado en el proceso. Ello con ciertas condiciones.

→ Elección del absolvente. Art. 404 – Elección del absolvente. La persona jurídica, sociedad
o entidad colectiva podrá oponerse, dentro del quinto día de notificada la audiencia, a que absuelva
posiciones el representante elegido por el ponente, siempre que:
1) Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos;
2) Indicare en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones;
3) Dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia, a cuyo efecto
aquél suscribirá también el escrito.
El juez, sin sustanciación alguna, dispondrá que absuelva posiciones el propuesto. No habiéndose
formulado oportunamente dicha oposición o hecha la opción, en su caso, si el absolvente manifestare
en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la parte que representa.
Cumplidos tales recaudos, el juez admitirá el reemplazo de representante absolvente sin
sustanciación. Ahora bien, si el ente no efectúa este cambio previo o si, habiéndolo realizado, el
nuevo absolvente manifiesta en la audiencia no conocer respecto de los hechos sobre los que versan
las posiciones, se tendrá por confesa a la parte que representa.

PLIEGO DE POSICIONES: FORMA Y CONTENIDO DE LAS POSICIONES Y


ABSOLUCIONES.
Llámese pliego de posiciones al conjunto de afirmaciones que el ponente debe formular a fin de que
el absolvente se expida sobre ellas en oportunidad de comparecer a la audiencia que el juez señale a
tal efecto.
Las posiciones deben ser:
→ Formuladas por escrito. Aunque el CPCCBA no lo dice expresamente, ello resulta del art. 408,
párr. 2, en cuanto dispone que "el pliego deberá ser entregado en secretaría media hora antes de la
fijada para la audiencia, en sobre cerrado, al que se le pondrá cargo".

316
→ Claras y concretas (art. 409): no se admiten posiciones oscuras o con sentido ambiguo o
figurado, deben referirse directamente al hecho investigado.
→ Relativas, cada una de ellas, a un solo hecho. Ello no obsta, sin embargo, a que se admita la
posición que verse sobre más de un hecho, cuando éstos se encuentran íntimamente vinculados entre
sí y la posición es clara y concreta.
→ Redactadas en forma afirmativa, para que se contesten con “si” o “no” (p.ej.: "Jure Ud. cómo
es cierto que recibió X pesos en concepto de préstamo"). Este requisito, exigido por el art. 409
CPCCBA, se justifica fácilmente si se tiene en cuenta que, debiendo ser las respuestas del absolvente
afirmativas o negativas, no existe otra manera de lograr ese resultado como no sea mediante la
utilización de proposiciones asertivas.
→ Relativas a puntos controvertidos que se refieran a la actuación personal del absolvente.

Todo lo que las posiciones digan, son afirmaciones de quien las hace: esta es la cuestión que hace

que la prueba confesoria sea peligrosa para quien la ofrece. Si el hecho es controvertido, y se

afirma en posiciones, deja de ser controvertido y pasa a estar afirmado por la parte. Por ej.: “para

que jure que es cierto que en tal fecha chocó a mi cliente” → afirma que hubo un choque, lo

reconoce.

→ Artículo 409. Forma de las posiciones: Las posiciones serán claras y concretas; no contendrán
más de un hecho; serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos
que se refieren a la actuación personal del absolvente.
Cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere.
El juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno, el orden y los términos de las posiciones
propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá, asimismo, eliminar las que fuesen
manifiestamente inútiles.

FRANCISCO: esta es la gran diferencia con la prueba testimonial aquí las posiciones dan como
respuesta si o no, cosa que no ocurre con la testimonial.
Hoy por hoy con el expediente digital, no se hace más. Se hace a través de un escrito electrónico que
también se puede presentar hasta media hora antes de la audiencia.
Es una prueba que suele ser desistida e incluso no la suelen ofrecer.

Cargas del ponente: Si bien las posiciones pueden ser adjuntadas con el escrito por el que se ofrece
la prueba confesional, lo habitual es que en esa oportunidad la parte se limite a requerir la citación
del contrario para que declare. Sin embargo, pesa sobre él la carga de presentar un sobre cerrado con

317
las posiciones (EL PLIEGO) el día de la audiencia, hasta media hora antes del horario establecido
para su celebración. El sobre será recibido en la mesa de entradas del tribunal y se le colocará el
cargo, del cual surgirá el momento exacto de su introducción a la causa. La finalidad de esta medida
es evitar que el ponente especule con la incomparecencia del absolvente, introduciendo en tal caso
un listado de posiciones más gravosas para la parte contraria que, de ese modo, quedarán alcanzadas
por los efectos de la confesión ficta. Se resguarda, en definitiva, el derecho de defensa en juicio del
absolvente. Ahora bien, si el absolvente se presenta a la audiencia pero el ponente no comparece y
no dejó previamente en la causa el sobre con las posiciones, quien propuso la prueba la perderá por
incumplimiento de las cargas precitadas.

→ Art. 408 – Reserva del pliego e incomparecencia del ponente. La parte que pusiese las
posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a
pedir la citación del absolvente. El pliego deberá ser entregado en secretaría hasta media hora antes
de la fijada para la audiencia (plazo de caducidad), en sobre cerrado al que se le pondrá cargo. Si la
parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia ni hubiese dejado
pliego, y compareciese el citado, perderá el derecho de exigirlas.

La facultad de reserva puede permitir al litigante malicioso la posibilidad de preparar dos pliegos
distintos para presentar el más conveniente en el caso de inasistencia del absolvente.

POTESTADES DEL JUEZ:


El juez puede modificar de oficio el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes,
y eliminar las que considere inútiles.

FORMA DE LAS CONTESTACIONES:


→ Art. 410 – Forma de las contestaciones. El absolvente responderá por sí mismo, de palabra y
en presencia del contrario, si asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá
permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u
operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren circunstancias especiales. No se interrumpirá el
acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el absolvente deberá concurrir a la audiencia
munido de ellos.

→ Art. 411 – Contenido de las contestaciones. Si las posiciones se refirieren a hechos


personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las
explicaciones que estime necesarias. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca

318
del que se le pregunta, a pesar del apercibimiento que se le formulare, el juez lo tendrá por confeso
en la sentencia,
siempre que las circunstancias hicieren inverosímil la contestación.
Las posiciones deben ser formuladas de manera asertiva a los efectos de que el absolvente pueda
responderlas por la simple afirmativa o negativa. De allí que cuando estas preguntas se refieran a
hechos personales se exija una contestación categórica (un “sí” o un “no”) para considerarlas
debidamente respondidas. El absolvente, para cumplir acabadamente con su carga, deberá responder,
salvo que no recordase el hecho sobre el que se le pregunta. En tal caso, el juez deberá exhortarlo
para que se conduzca con la verdad, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso en el momento de
ponderar el valor de esta respuesta.

INTERROGATORIO DE PARTES Y OFICIO:


Una vez agotadas las posiciones propuestas, el CPCCBA admite que tanto el absolvente como el
ponente se realicen preguntas o efectúen aclaraciones sobre los hechos en debate. También el juez
podrá aportar sus propios interrogantes dirigidos a cualquiera de las partes presentes.

→ Art. 413 – Preguntas recíprocas. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y
observaciones que juzguen convenientes con autorización o por intermedio del juez. Éste podrá
también interrogarlas de oficio, sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la
averiguación de la verdad.
FRANCISCO: Una vez agotadas las posiciones, se admite que la diligencia se flexibiliza un poco
más, permitiendo que se realicen preguntas sobre los hechos en debate. El juez puede aportar sus
propios interrogantes dirigidos a cualquiera de las partes.
Surge del anteproyecto de modificación del CCPCC, se le da más libertad al juez a la hora de
repreguntar en este caso de este tipo de pruebas. Art. 236 del anteproyecto: Oportunidad. En
ocasión de la audiencia preliminar, la de vista de causa o cuando el juez de cualquier instancia lo
considerare pertinente, podrá interrogar libremente a las partes sobre la cuestión que se ventila.
Las partes tienen el deber de decir verdad.” Acá si o si las partes deben estar presentes y tienen la
obligación de decir la verdad.

ARTICULO 414: Forma del acta. Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida
que se presten, conservando, en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado.
Terminado el acto, el juez las hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o
rectificar.

319
Lo que agregaren o rectificaren se expresará a continuación, firmando las partes con el juez y el
secretario. Deberá consignarse, cuando ocurra, la circunstancia de que alguna de ellas no hubiere
querido o podido firmar
FRANCISCO: La firma del secretario da plena fe. A la hora de redactar el acta, se debe hacer de la
manera más fiel de lo que las partes que efectivamente dijeron. En la actualidad no tiene mucho
sentido, porque la audiencia quedó filmada. El acta que se hace, se ponen algunas circunstancias,
pero el juez ve directamente el video. (justicia 2020)

IMPOSIBILIDAD DE QUE SE SUSCITEN INCIDENTES:


Normalmente, el absolvente concurrirá a la audiencia con su letrado. No se trata de que la parte
absolvente requiera auxilio de su letrado para cumplir con un acto personalísimo como es expedirse
sobre la veracidad o falsedad de las circunstancias afirmadas por su contraria. Aquí se trata de algo
diferente: el abogado, sobre la base de su conocimiento técnico procesal, actúa en resguardo del
derecho de defensa de su asistido, quien se vería gravemente lesionado si existiera la carga de
responder afirmativa o negativamente una posición cuando se encuentre mal redactada (es decir, no
esté formulada de manera asertiva, contenga más de un hecho, sea confusa o vaga, no se vincule con
hechos controvertidos en la causa y personales del absolvente, etc.). Para ello, el abogado puede
intervenir y de viva voz aconsejar no responder, dando las razones que entiende le asisten. De todo
ello quedará constancia en el acta. No se puede generar a su respecto incidente o recurso alguno.

→ Art. 412 – Posición impertinente. Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá
negarse a contestarla en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la
juzgare procedente. De ello sólo se dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a
incidente o recurso alguno.
FRANCISCO: Si considera que es impertinente, tiene que comunicárselo al juez. El juez al
momento de dictar sentencia, valora si lo era o no, y si lo es, no la tiene por confesa. Si considera
que es pertinente y el absolvente no la contestó, se la tiene por confeso en manera ficta.

3) FORMAS DE CITACIÓN DEL ABSOLVENTE: Domicilio según se litigue por derecho


propio o por representantes.

→ Art. 407 – Forma de la citación. El que deba declarar será citado por CÉDULA con la
anticipación necesaria, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será
tenido por confeso, en los términos del art. 415. No procede citar por edictos para la absolución de
posiciones.

320
Es la parte en persona la que debe declarar en la audiencia de absolución de posiciones. Para su
anoticiamiento (respecto de dicha audiencia) se ha reservado la vía de notificación por cédula,
descartando expresamente la citación por edictos (más allá de que esta forma sólo habría procedido
en el caso de que la parte haya tenido domicilio conocido al inicio del juicio y luego lo hubiera
abandonado sin comunicar ese cambio). Si la parte litiga por derecho propio con abogado
patrocinante, la notificación se cursa al domicilio constituido, mientras que si lo hace con letrado
apoderado (representante), la cédula se diligenciará en el domicilio real. Y si éste no se conoce, al
constituido. Asimismo, la cédula de notificación de la audiencia de absolución de posiciones irá
acompañada de un apercibimiento específico: si el absolvente no concurre sin causa justificada
operará a su respecto el efecto de la confesión ficta que contiene el art. 415 ---> SE LO TIENE POR
CONFESO.

En cuando a la notificación del absolvente, el Código prevé supuestos específicos:


1. Se notifica al demandado correctamente al domicilio que correspondía para que absuelva
posiciones, y este acude, pero nunca se dejó el pliego: la audiencia se llevará a cabo igual y el
abogado/a deberá hacer el pliego en el momento indicado al audiencista cuales son las posiciones
que le hará al demandado.
2. El demandado no acude y fue correctamente notificado y se dejó el pliego: el código establece que
se lo va a tener por confeso de todo lo que diga el pliego. Acá adquiere importancia el medio
probatorio.
3. Persona jurídica bien notificada, aparece apoderado a absolver posiciones sin avisar previamente:
se tiene por confeso todo el pliego ya que él no puede.

● En el caso de desconocerse el domicilio real del absolvente, cabe formular una distinción
sobre la base de que la ignorancia sea anterior o posterior a la iniciación del proceso. En el
primer supuesto, en el cual el litigante es representado por el defensor oficial, el CPCC, ha
desechado expresamente por el art 407 que se practique la notificación por medio de edictos.
¿Se notifica por ministerio de la ley? NO. Si el desconocimiento es anterior a iniciar el
proceso no se lo podría citar. Recordar que, el art 402 dice que después de contestada la De.
y de quedar firme el AAP recién ahí se puede ofrecer la prueba con lo cual ya se debe
conocer el domicilio del demandado o del actor para citarlo.
Hay que distinguir:
● Si la persona interviene por derecho propio con patrocinio letrado: se lo notifica al
domicilio constituido.
● Si lo hace por representante a través de un apoderado: se lo notifica al domicilio
real.

321
Si se presentan con patrocinante se notifican al constituido, si se presentan con apoderado, al real. El
art 407 aclara que no va a poder citarse por edictos, que sería el único caso que la parte haya tenido
domicilio conocido al inicio del juicio y luego lo hubiera abandonado sin comunicar su cambio. En
este caso no se lo va a poder notificar, ni siquiera bajo responsabilidad de la parte. (FRANCISCO)

FRANCISCO: La notificación al absolvente debe ser lo más efectiva posible para permitirle ejercer
su derecho de defensa en forma plena, porque si no comparece y está debidamente citado, se lo tiene
por confeso. Por eso, tiene que ser una notificación por cédula.
Al ser una prueba trascendente se le dio casi la misma jerarquía a la hora de notificar la demanda (al
domicilio real).

4) Carga de comparecer del absolvente y contestar: A) Efectos de la incomparecencia o de la


negativa a responder: requisitos; B) Absolvente domiciliado a más de 300 km del juzgado; C)
Enfermedad del declarante.

EFECTOS DE LA INCOMPARECENCIA O NEGATIVA A RESPONDER:


El/la juez/a, en oportunidad de dictar sentencia, se halla autorizado para tener por confeso (confesión
ficta) al/la litigante que, citado para absolver posiciones bajo apercibimiento, dejare de concurrir
sin justa causa o al que, compareciendo, rehusare responder o lo hiciere de una manera evasiva.
En el primer supuesto (incomparecencia del absolvente), constituyen requisitos de la confesión ficta
no sólo que la citación se haya practicado bajo apercibimiento y que no medie una causa que
justifique la inasistencia sino, además, que se haya agregado al expediente el pliego de posiciones.
En el segundo supuesto (absolvente que comparece pero que se niega a contestar o contesta de una
manera evasiva) no es necesario, para tener oportunamente por confeso al absolvente, repetir las
posiciones respecto de las cuales medien aquellas circunstancias.
En ambos casos, la confesión ficta tiene lugar aunque la parte interesada no lo pida expresamente. La
confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, en cuanto hace a la admisión
de los hechos contenidos en la posición o posiciones de que se trate, pero, a diferencia de aquélla, es
susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario. Tal es la solución que surge del texto del
art. 415, en tanto éste condiciona la configuración de la confesión ficta a la valoración de "las
circunstancias de la causa". Se ha resuelto, por ello, que aquel tipo de confesión carece de valor
absoluto, y que su eficacia probatoria debe apreciarse en función de todos los elementos de juicio
que obran en el proceso.

322
● El absolvente puede NEGARSE a responder fundado en que una o más posiciones que se le
dirigen:
1. No versen sobre hechos controvertidos: Plantea el problema de pertinencia de la prueba
Art 412
2. Se refieran a hechos que no pueden ser objeto de la prueba de confesión
3. Se formulen en contravención a los requisitos legales
Los puntos 2 y 3 se relacionan con la admisibilidad de la prueba y autorizan, por lo tanto, un
pronunciamiento judicial inmediato, sea admitiendo o desechando la posición.

→ Art. 415 – Confesión ficta. Si el citado no compareciese a declarar dentro de la media hora de
la fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusase responder o respondiere de una
manera evasiva, a pesar del apercibimiento que se le hiciere, el juez, al sentenciar, lo tendrá por
confeso sobre los hechos personales teniendo en cuenta las circunstancias de la causa. En caso de
incomparecencia del absolvente también se extenderá acta.

La confesión ficta es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario.

ABSOLVENTE DOMICILIADO A MÁS DE 300 KM DEL JUZGADO:


Dada la trascendencia de los efectos de esta prueba y la conveniencia –en virtud del principio de
inmediación– de que sea prestada ante el mismo órgano donde tramita la causa en la que se hará
valer, el CPCCBA prescribe que sólo aquellos absolventes domiciliados a más de 300 kilómetros de
la sede de los tribunales intervinientes podrán declarar ante otrx juez/a, en sus respectivas
localidades. En tal caso, el/la juez/a de la causa deberá requerir colaboración a un colega ante quien
se sustanciará esta prueba mediante comunicación por oficio o exhorto. Si se encuentra a una
distancia menor que la referida, deberá concurrir ante el/la juez/a de la causa en la audiencia que éste
señale.

→ Art. 418 – Litigante domiciliado fuera de la sede del juzgado. La parte que tuviere
domicilio a menos de trescientos (300) kilómetros del asiento del juzgado, deberá concurrir a
absolver posiciones ante el juzgado de la causa, en la audiencia que se señale.

AUSENCIA DEL ABSOLVENTE:


Habiendo sido ofrecida y admitida la prueba de absolución de posiciones, el/la requerido que está
por viajar fuera del país debe comunicar esta circunstancia al/la juez/a de la causa para que fije una
nueva audiencia, ya sea antes de su partida o luego de su regreso, y así poder estar presente para

323
cumplir con su carga. Si no cursa esta comunicación con la antelación suficiente y el día fijado para
su absolución de posiciones no puede acudir a los tribunales, operará la regla del art. 415: se lo
tendrá por confeso en forma ficta.

→ Art. 419 – Ausencia del país. Mientras esté pendiente la absolución de posiciones, la parte que
tuviere que ausentarse del país deberá comunicarlo al juez para que se anticipe o postergue la
audiencia, bajo apercibimiento de llevarse a cabo y de tener a dicha parte por confesa.
● Tener en cuenta Resolución 129/22

ENFERMEDAD DEL ABSOLVENTE:


La sanción por incumplimiento de la carga de concurrir a la audiencia de posiciones sólo opera si no
existen motivos serios o fundados que hayan impedido al/la absolvente hacerse presente en los
tribunales. Esas razones serán alegadas por el/la citado y el/la juez/a determinará su atendibilidad.
Una de ellas está expresamente contemplada en el CPCCBA: la enfermedad que impida trasladarse a
la sede de los tribunales a quien es llamado para confesar. Se entiende que en este caso se está
refiriendo a enfermedad que impida absolutamente y por un tiempo prolongado esa comparecencia,
ya que de lo contrario deberán arbitrarse los medios, incluida la postergación de la audiencia, para
que la parte pueda concurrir.
En el supuesto de una enfermedad de estas características, la audiencia se desarrollará en el lugar
donde se encuentre el afectado, con un juez/a o un/a delegado de éste comisionado al efecto. Si se
trata de un tribunal colegiado, se admite que sólo concurra uno de los vocales a presenciar la
declaración.
→ Art. 416 – Enfermedad del declarante. En caso de enfermedad del que deba declarar, el juez o
uno de los miembros del tribunal comisionado al efecto, se trasladará al domicilio o lugar en que se
encontrare el absolvente, donde se llevará a cabo la absolución de posiciones en presencia de la otra
parte, si asistiere, o del apoderado, según aconsejen las circunstancias.

→ Art. 417. Justificación de la enfermedad. La enfermedad deberá justificarse con anticipación


suficiente a la audiencia, mediante certificado médico. En éste deberá consignarse la fecha, el lugar
donde se encuentre el enfermo, y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al tribunal. Si
el ponente impugnara el certificado, el juez ordenará el examen del citado por un médico forense. Si
se comprobase que pudo comparecer, las posiciones se declararán absueltas en rebeldía.
Para que se justifique la medida excepcional de sacar una audiencia de prueba tan importante como
lo es la de absolución de posiciones de su ámbito natural, los recintos del juzgado, deben darse
circunstancias debidamente acreditadas. La enfermedad será demostrada mediante certificado
médico presentado con suficiente anticipación a la fecha de la audiencia, el que será acompañado

324
junto al escrito por el cual se solicita que la audiencia tenga lugar fuera de tribunales El profesional
de la salud deberá consignar en esa constancia la fecha en que interviene, el tipo de enfermedad que
padece el absolvente, el lugar en que se encuentra, domicilio particular o centro de salud, y el tiempo
que durará la imposibilidad de concurrir a tribunales.

5) AUDIENCIA DE ABSOLUCIÓN: A) Presentación del pliego; B) Potestades


del/la juez/a; C) Absolución por informes.

AUDIENCIA:
Es en la audiencia fijada donde se harán la serie de preguntas a la parte que ha sido citada a absolver
posiciones.
Todo litigante está obligado/a, salvo los casos señalados en la ley, a declarar bajo juramento, sobre
hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como
medida para mejor resolver. La oportunidad procesal para solicitar absolución de posiciones, es en
cualquier estado del juicio y sin por ella suspender el procedimiento, hasta el vencimiento del
término probatorio en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Pudiéndose
ejercer una sola vez en primera instancia y una vez en segunda (Art 420 ), pero si se alegan hechos
nuevos en el juicio se podrá solicitar por una vez más. Los hechos por los cuales se exige la
confesión podrán expresarse en forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre deberá ser en
términos claros y precisos, de tal forma que puedan ser entendidos sin dificultad. Como ya se señaló,
mientras se encuentre pendiente la confesión, se mantendrán en reserva las interrogaciones sobre que
debe recaer
dicha confesión.
Antes de interrogar al/la litigante se le tomará juramento de decir la verdad de la misma forma que se
le toma a los testigos. Inmediatamente al acto de juramento, se procederá a prestar la declaración de
palabra y en términos claros y precisos.
Si el/la litigante citado ante el tribunal no comparece a prestar declaración, se le volverá a citar bajo
apercibimiento de que se le dará por confeso, siempre que la otra parte lo pida, y en todos aquellos
hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración. Si no
existen hechos que se encuentren categóricamente afirmados, podrán los tribunales imponer al
litigante una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda de un sueldo vital, o arrestos hasta
por treinta días sin perjuicio de exigirle la declaración.
Asimismo, si la otra parte lo solicita podrá suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que
la confesión se preste. Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea
posible las expresiones de que se haya valido el confesante, reducidas al menor número de palabras.
Una vez leídas por el receptor en alta voz y ratificadas por el confesante, serán firmadas por el

325
juez/a, el confesante, si sabe, y la otra parte si también sabe y se encuentra presente, autorizándolas
un receptor, quién servirá también como actuario en las incidencias que ocurran durante la audiencia
de prueba.

ABSOLUCIÓN POR INFORMES:


→ Art. 405 – Declaración por oficio. Cuando litigare la Provincia, una municipalidad o una
repartición, municipal o provincial, la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario
facultado por ley para representarla, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos
contenida en el pliego, si no es contestado dentro del plazo que el tribunal fije o no lo fuere en forma
clara y categórica, afirmando o negando.

Excepción a la carga de comparecer – se trata aquí de un caso especial de personas jurídicas


litigantes. Cuando los demandados sean los Estados provincial o municipal o las reparticiones de las
mismas, el/la funcionarix que ejerce la representación por ley o estatuto está eximido de la carga de
comparecer a la audiencia de absolución de posiciones. Se intenta evitar que estos sujetos, atento la
actividad que desarrollan en pos del interés comunitario, tengan que distraer parte del tiempo
dedicado a la gestión pública para cumplir personalmente con diligencias procesales en el ámbito
tribunalicio.
Sin embargo, no están eximidos de la carga de confesar. De allí que se haya ideado un sistema que
armonice ambos requerimientos: la declaración por oficio.

6) VALOR PROBATORIO: A) Confesión expresa: principio y excepciones; B) Confesión


ficta: oportunidad de su declaración; C) Confesión extrajudicial: medios de probarla y efectos.

La confesión expresa, prestada en juicio, constituye en principio plena prueba de la verdad de los
hechos que han sido materia de ella y no es susceptible de destruirse mediante prueba en contrario,
aunque, como se verá, puede revocarse en el caso de resultar acreditado que fue prestada por error,
dolo o violencia.

→ Art. 421 – Efectos de la confesión expresa. La confesión judicial expresa constituirá plena
prueba, salvo cuando:
1) Dicho medio de prueba estuviere excluido por la ley respecto de los hechos que constituyen el
objeto del juicio, o incidiere sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir
válidamente.
2) Recayere sobre hechos cuya investigación prohíba la ley.

326
3) Se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior, agregados al
expediente
En el marco de la prueba de absolución de posiciones, la parte absolvente puede efectuar una
confesión judicial expresa. Ello ocurrirá cuando, ante el/la juez/a de la causa, responda
categóricamente, sea en forma afirmativa o negativa, a posiciones referidas a hechos personales
contrarios a sus intereses y favorables a los de la parte ponente.
Las circunstancias así admitidas o negadas quedarán fuera de debate.
A su respecto, la confesión hará plena prueba según el mandato explícito de la norma, pero a
su vez se reconocen excepciones; supuestos donde aun existiendo confesión judicial expresa, la
misma no tendrá fuerza de plena prueba.
1. El primero de los casos previstos se vincula con la admisibilidad de este tipo de prueba. En
tal sentido, si la ley excluye la confesión como forma de acreditar ciertos hechos que hacen
al objeto del juicio, la misma (por inadmisible) no tendrá el efecto mencionado.
2. Otro supuesto está dado por la circunstancia de que el hecho sobre el que recae la confesión
no pueda ser investigado por prohibición expresa de la ley. Si el orden jurídico positivo veda
que se indague sobre el acaecimiento de cierto evento, no podrá tener valor la confesión que
se haya producido a su respecto. Se trata de un hecho fuera del campo probatorio por
imperio de la norma.
3. Y finalmente, la última excepción al pleno valor acreditante de la confesión judicial expresa
está dado por el conflicto que puede plantearse respecto del otro medio de prueba
privilegiado: los instrumentos fehacientes, esto es, los públicos o privados reconocidos en
juicio de fecha anterior a la confesión y que obren en el expediente.

ARTICULO 422: Alcance de la confesión. En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en


favor de quien la hace.
La confesión es indivisible, salvo cuando:
1) El confesante invocare hechos impeditivos, modificativos, o extintivos, o absolutamente
separables, independientes unos de otros.
2) Las circunstancias calificativas expuestas por quien confiese fueren contrarias a una presunción
legal o inverosímiles.
3) Las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad.

FRANCISCO: Se refiere a los tipos de confesión.

● Simple: cuando se acepta lisa y llanamente el hecho

● Calificada: Se acepta y si agrega otros elementos que modifica en todo o en parte al hecho.

327
● Compleja: Cuando el confesante acepta el hecho pero agrega otro hecho modificativo o
extintivo.

Cuando el juez tenga dudas en cuanto si es o no una confesión, se va a estar siempre a favor del
absolvente.

La ley establece por regla, deberá admitir lo que lo perjudica y lo que lo beneficia.

El principio general, es que la confesión es indivisible. Pero hay excepciones:

● Cuando la confesión deja de ser pura y simple, en esos casos el ponente podrá pedirle al juez
que las cosas que aclara el absolvente no las utilice en su contra y lo valorará con el resto de
la prueba.

CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL:
La confesión extrajudicial, o sea aquella que se presta fuera de juicio, se halla sometida a los mismos
requisitos de la confesión judicial en lo que respecta a la capacidad del confesante y al objeto sobre
el cual puede recaer.
La confesión hecha fuera de juicio a un tercero constituirá fuente de presunción simple.
- Confesión hecha fuera del juicio ante parte interesada: la confesión puede haber tenido lugar fuera
del proceso, incluso antes de iniciado el litigio. Esta manifestación de voluntad de un sujeto,
reconociendo hechos favorables a otro y desfavorables a él mismo, pudo haberse plasmado por
escrito o verbalmente frente al interesado o su representante. Éstos podrán, entonces, hacerla valer
en juicio en su favor.
Para ello no bastará con sostener la configuración de una confesión extrajudicial, sino que será
necesario probarla.
La ley requiere que se empleen los medios establecidos en general a estos fines, con la sola
excepción de la prueba testimonial: esta vía no es suficiente por sí sola respecto de la confesión
verbal. Sólo será admisible si viene acompañada de un principio de prueba por escrito (por ejemplo,
un instrumento privado donde conste la alegada confesión).
Debidamente acreditada, este tipo de confesión extrajudicial tendrá la misma validez que la judicial
entre las partes del pleito.

- Confesión hecha fuera del juicio ante un tercero: también es posible llevar a juicio la confesión que
una de las partes realiza en relación con hechos y derechos de la otra, pero no frente a ésta sino ante
un tercero. Claro que la diferencia esencial entre ambos tipos de confesión radica en que, aun será
una mera presunción simple que el/la juez/a ponderará junto con el resto de los elementos en
búsqueda de la certeza requerida para fallar. Es principio recibido que la confesión hecha ante

328
terceros carece de valor como tal a los efectos judiciales, por faltarle el requisito esencial de haberse
prestado sabiendo el confesante que suministraba una prueba a su contrario y, por ende, sólo
constituye una presunción simple.

ARTICULO 423: Confesión extrajudicial. La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o
verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté
acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley.
Quedará excluía la testimonial cuando no hubiere principio de prueba por escrito.
La confesión hecha fuera de juicio a un tercero constituirá fuente de presunción simple.

FRANCISCO: en la práctica se da en Accidentes de tránsito por acta policial o alguna historia


clínica que se presenta al proceso

AYUDANTES PRÁCTICA

Se producen en una audiencia ambas (testimonial y confesional)


Se notifica por cédula a la parte del APP.

1. Audiencia preliminar: demanda – contestación de demanda. Una vez traba la Litis, se fija
la audiencia. Depura, desiste de la prueba. Si no se logra cerrar el proceso. Sigue con la
fijación de la audiencia de vista de causa.

2. Apertura a prueba: se lo debe notificar al demandado. si la interviene por derecho


propio con patrocinio letrado: se lo notifica al domicilio constituido; Si lo hace por
representante a través de un apoderado: se lo notifica al domicilio real. DEBE TENER EN
TODOS LOS CASOS LA TRANSCRIPCIÓN DEL ART. 415.

3. Audiencia de vista de causa: se produce toda la prueba. Se puede llamar a algún perito para
que dé explicaciones.

Pliego de posiciones: en el laboral, se debe presentar con los escritos constitutivos SIEMPRE.

Luego de formuladas todas las posiciones, el abogado que las presento, va a poder ampliar in boche
(en el momento). A veces no se pregunta, por eso se debe poner “me reservo el derecho de ampliar”.
Si el audiencista no se da cuenta, y no está en el pliego, pasa y te queda algo afuera.

Supuestos prácticos:

329
● Abogado del actor que notifica correctamente al demandado a absolver posiciones. Se
presenta pero no se presenta al pliego. La audiencia se lleva a cabo igual y el que debía ser el
ponente, puede generar todas las posiciones in boche.

● Si el demandado no se presentase a la audiencia estando bien notificado, el abogado del


actor presenta pliego de forma correcta, se lo tiene por confeso (confesión ficta). Estando
bien notificado, no comparece. Art. 415 en concordancia con el art. 407.

● Se ofrece la prueba confesional, juez fija audiencia, se notifica a PJ, se presenta a absolver
posiciones es el abogado de la PJ. El abogado de la parte actora lo debería advertir diciendo
que no corresponda que absuelva posiciones porque no es el representante designado por la
propia PJ a absolver posiciones. Como abogado del actor, se debería pedir que no se tome la
audiencia y que concurra la persona designada.

MURIEL Y JULIAN

Tanto la prueba confesional como la testimonial se producen en una Audiencia.

RECORDAR: no es lo mismo OFRECIMIENTO que PRODUCCIÓN. Tener también en cuenta


que marcan distintas etapas del proceso.

Ofrecimiento de la prueba: oportunidad Art 402 En un proceso ordinario se ofrece dentro de los 10
días de quedar firme el AAP.

¿A quién se llama para la prueba confesional? a las partes (diferencia con la testimonial que se
llama a un tercero ajeno al proceso) a absolver posiciones.

Hay distintos supuestos: Art 403.

1. Persona física, se llama a absolver posiciones. Excepción Art 403 inc 1 y 2. representantes
de incapaces y apoderados con mandato vigente.
2. Persona jurídica, se llama a absolver posiciones a un representante. Se determina de acuerdo
al Art 404. La persona Jca debe individualizar a la persona a los fies de la prueba
confesional (siempre que el actor haya ofrecido la prueba)

¿Cómo procede esto?. Se inicia una demanda y el demandado es una persona Jca. Cuando se
le notifica que el actor ofreció prueba confesional debe elegir e individualizar en la

330
contestación de la demanda a la persona que lo va a representar para absolver posiciones.
(debe especificar el domicilio que hace a una correcta individualización).

En el art 404 hay un supuesto de que la persona Jca puede llegar a cambiar a la persona
física que había designado como representante. La puede cambiar dentro de los 5 días de
notificada de la audiencia para absolver posiciones.

El AAP: Sa inicio a la etapa probatoria, es un punto clave porque se provee todo lo ofrecido
por las partes. Cuando se ofrece la prueba para su producción, se va a fijar una audiencia
(que la fija el juez). Una vez fijada la audiencia se notifica por CÉDULA a la parte.

SUPUESTOS EN LA PRÁCTICA.

1. Excepción de notificación: en una audiencia preliminar por ej., donde se depura la


prueba, se fijan los hechos controvertidos, repasa los medios de prueba que las
partes ofrecieron y ahí el juez, primero intenta una conciliación. En caso de fracaso,
se fija una audiencia de prueba de vista de causa. Audiencia donde se producen los
medios probatorios. Acá mismo se notifica a las partes cuándo deben comparecer a
absolver posiciones bajo apercibimiento del art 415 en concordancia con el art 407.
(si no se transcribe “bajo apercibimiento del art 415”... puede llegar a suceder que
no se lo pueda llegar a tener por confeso y se pueda pedir la nulidad de la
notificación porque está mal realizada ya que el art 407 establece que debe estar la
transcripción).
2. Si no hay audiencia preliminar, en el AAP se fija la audiencia de vista de causa.
debemos entonces notificar a la otra parte para absolver posiciones. ¿Dónde
notifico? Al constituido (si es por derecho propio y con patrocinio letrada) o al real
(si se presenta como apoderado.

Audiencia de vista de causa: se produce la prueba y cierra el período probatorio porque si contiene
todas las pruebas tal vez una de las pruebas periciales necesite ampliación o pedido de explicaciones
eso se haría en esta audiencia.

● Generalmente hay pruebas que se producen antes de la AVC (pericial, informes)

¿Qué son las posiciones? Son afirmaciones (NO son preguntas porque éstas están destinadas a la
testimonial. Otra diferencia). La parte debe responder: sí es cierto o no es cierto.

La parte declarante puede oponerse a las posiciones siempre que las mismas fuesen por ej. confusas
o tengan más de un hecho. La oposición debe hacerse antes de responder.

331
Deben redactarse en forma clara y precisa, en forma afirmativa.

Ej Pliego a tenor del cual deberá absolver posiciones a actora en autos:

Para que jure como es cierto…

1) … que conducía bajo los efectos del alcohol


2) … que conducía bajo los efectos de estupefacientes
3) … que vio el semáforo en rojo
4) … que no frenó en la intersección
5) Reservo el derecho de ampliar

Hasta 30 min. antes de la audiencia en sobre cerrado puede presentarse el pliego o en los escritos
constitutivos. También puede presentarse 30 min antes en forma electrónica por el portal. En materia
laboral es un requisito de admisibilidad que la prueba confesional se presente en los escritos
constitutivos.

Luego de formuladas y contestadas, el abogado del ponente luego puede solicitar alguna ampliación
“in vocce” (en el momento). Para ello es que se agrega al pliego la reserva de ampliación.

Es una prueba peligrosa para quien la ofrece porque en cada posición el ponente es quien la formula
y se tiene a cada una de ellas como una afirmación.

AAP: es auto notificable.También tienen que tener la transcripción del art 415. Sale el AAP y el
juzgado notifica AL DOMICILIO ELECTRÓNICO.

AHORA: si la notifican a una de las partes y a la otra hay que notificar al domicilio real, esa 1ra
notificación no es válida entonces, igualmente hay que enviar la cédula.

SUPUESTOS PRÁCTICOS

1. El abogado del actor notifica correctamente al demandado para absolver posiciones al


domicilio correcto. El demandado se presenta pero no hay pliego: la audiencia se lleva a
cabo y el abogado del ponente en el momento (in vocce) formula las posiciones dictando al
audiencista.
2. El demandado bien notificado no se presenta a la audiencia existiendo pliego: se lo tiene por
confeso art 415. Si hay defecto en la notificación se lo puede tener por confeso pero si faltó
la transcripción del art 415 NO se lo tiene por confeso si se solicita la nulidad.
3. Se ofrece prueba confesional, el juez fia la audiencia y se notifica a una persona jca. En la
audiencia de posiciones se presenta el abogado apoderado NO la persona que había sido

332
designada: el abogado de la parte actora debería advertir esta situación porque NO es la
persona designada. Se debería realizar otra audiencia.

BOLILLA 13

PRUEBA DE TESTIGOS (TESTIMONIAL)

SOTO: Cada medio probatorio tiene una función distinta, entonces ¿Cuál es la función
que cumple para saber establece qué medio probatorio se debe ofrecer?
Cuando comienza un caso, lo que tenemos son FUENTES de prueba, fuentes que en
principio están desordenadas, entonces primero hay que clasificarlos y serán llevadas
dentro del proceso.
Cada medio probatorio aplica de manera diferente.

EL TESTIGO: A) Concepto. B) Sujetos. C) Objeto. D) Requisitos. E) Analogías y diferencias


con otros medios probatorios. F) Admisibilidad de la prueba testimonial y admisibilidad del
testigo. G) Testigos excluidos: oposición. H) Número de testigos en los códigos procesales.
facultades del juez.

333
La prueba testimonial es aquella que se obtiene mediante las declaraciones de terceros, acerca de
hechos que ellos han percibido por medio de sus sentidos y que resultan importantes a los efectos de
la prueba.

TESTIGO, CONCEPTO:
Llámese testigos a las personas físicas, distintas de las partes, que deben declarar sobre sus
percepciones o deducciones de hechos pasados.
SOTO: Personas ajenas al juicio que directa o indirectamente (los de conocimiento indirecto
tienen menos calidad probatoria) percibieron circunstancias atinentes sobre hechos
relevantes y contradictorios.
Cuando hablamos de prueba vamos de lo general a lo particular. Primero traemos todos los
medios de prueba porque no sabemos la estrategia de la parte demandada. Cuando el
demandado contesta la demanda se produce el entrecruzamiento de lo que cada uno llevó
como pretensión y así surgen los hechos controvertidos. Se depura en términos probatorios
al momento de la apertura y proveimiento de prueba por parte del juez. En un proceso por
audiencias la depuración se hace en la Audiencia preliminar.
Aca tener en cuenta el Art 362 Pertinencia y admisibilidad de la prueba: No podrán
producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus
escritos respectivos. (Ppio dispositivo. Nos marca que algo que las partes no hayan
propuesto no debe ser debatido por el juez, el juez no puede traer hechos)

No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente


dilatorias. (Admisibilidad y pertinencia).

Hay que pensar también que los medios probatorios concurren a la etapa de la sentencia de
una manera sistemática, conjunta, integrada a la valoración del juez al momento de la
sentencia. Esto por oposición a una valoración segmentada de cada uno de los medios
probatorios. Es decir, el juez construye una realidad que se integra con el resultado de una
parte de cada medio probatorio. Si bien cada medio probatorio tiene una técnica, un fin
determinado y se produce de manera individual, al momento de la valoración cada uno de
ellos aporta una parte a la decisión, lo que hace que la sentencia sea sólida, irrebatible.
Cuando se habla de la sentencia, también se habla de la propuesta del abogado: los abogados
a lo largo del juicio proponen sentencia, en la demanda, la contestación, la producción
probatoria sostiene la hipótesis de esa demanda y contestación.

EJ, tenemos un cliente que iba en bici y una persona estacionada abre la puerta e
interrumpió al ciclista que se cae y se fractura los huesos. A su vez, este ciclista carece de

334
medios económicos suficientes para afrontar los gastos del juicio. El ciclista trabajaba y
como consecuencia del accidente tuvo que dejar de trabajar por sus secuelas.

¿Qué demanda hacemos? Daños y perjuicios con beneficio de litigar sin gastos y lucro
cesante.

En materia de prueba testimonial, ¿qué testigos tenemos para estas acciones?

● Para el accidente, puede ser otro ciclista u otra persona que vio el accidente
● Testigo para el beneficio, puede ser un vecino.
● Testigo para el lucro cesante, puede ser el mismo vecino, un cliente, un amigo.

Entonces, muchas veces una misma persona puede ser testigo de más de dos objetivos en el
expediente (en en ej el lucro y el beneficio). Cada pretensión tiene un objetivo diferente pero
tienen bastante prueba en común, como un testigo. El juez entonces en vez de tomar dos
audiencias toma una sola (Ppio de concentración).

MURIEL Y JULIÁN. Los testigos son terceros ajenos al proceso que no tienen ningún interés ni
entran en las generales de la ley.

Aquí no hay pliego, hay INTERROGATORIO, donde el testigo va a poder ampliar las preguntas que
se le realizan. Preguntas que son abiertas y no son afirmaciones como en el caso de la prueba
confesional. El interrogatorio es una guía para llegar a la declaración que queremos.

Ej. Para que diga el testigo si sabe y le consta en qué calle se protagonizó el mencionado accidente.

Será testigo todo sujeto que haya captado un determinado suceso mediante sus sentidos y se
encuentre en condiciones de transmitir esas vivencias a través de una declaración. La percepción
sensorial y la memoria son elementos esenciales en la construcción de un testimonio.
Las personas jurídicas, en tanto carecen de aptitud para percibir o deducir hechos, no pueden ser
llamadas a declarar como testigos.
Tampoco pueden serlo las partes, cuyo testimonio debe rendirse mediante la absolución de
posiciones, aunque es admisible que un litigante, a fin de acreditar un hecho propio, ofrezca como
testigo a uno de sus litisconsortes.

335
→ Art. 424. Procedencia. Toda persona mayor de catorce (14) años podrá ser propuesta como
testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por la ley.

OBJETO:
● Los hechos que el testigo ha conocido a través de su percepción sensorial
● Los hechos que aquél ha deducido de sus percepciones
Importa destacar que las deducciones o ilaciones lógicas relatadas por el testigo valen como hechos
subjetivos, es decir, personales suyos, y no como expresión de lo que objetivamente debe estimarse
como consecuencia de determinados hechos, según las enseñanzas de alguna ciencia o arte, pues ello
constituye misión propia del perito.

ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS:

1. TESTIGO Y PERITO: El testigo conoce en forma directa sobre los hechos controvertidos,
mientras que el perito conoce de forma indirecta a través de una técnica especial. Los hechos del
testigo son conocidos por él con anterioridad al proceso. El perito adquiere conocimiento de ellos a
través del proceso, y es un conocimiento especializado.

2. TESTIMONIO Y ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Las partes intervienen en la absolución y


deben responder a preguntas en forma asertiva acerca de hechos personales del absolvente, cuyo
reconocimiento sea susceptible de ocasionarle un perjuicio. En el testimonio, son terceros quienes
deben responder un interrogatorio formulado en forma interrogativa o indagatoria y pueden versar,
tanto de hechos personales del testigo como de hechos de terceros, y sus respuestas no son
susceptibles de producirle consecuencias jurídicas a su cargo.

3. TESTIMONIO Y PRUEBA DE INFORMES: La diferencia la da el tipo de persona que interviene


en cada una: En el testimonio es una persona física, y en la prueba de informes una oficina pública,
escribano con registro y entidades privadas.

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Y EL TESTIGO:


PALACIO: Es respecto de los hechos donde la prueba de testigos reviste mayor trascendencia
existiendo dentro de ese ámbito numerosos casos, en los que resulta insusceptible de reemplazarse
por otros medios probatorios. Por ej:
- Si se trata de acreditar un nacimiento, un matrimonio o una defunción, esto se deberá
realizar mediante la copia del acta respectiva.

336
- En aquellos que medie una expresa prohibición legal tampoco se podrá probar por testigos.
- En los contratos, la prueba testimonial aparece en el art. 1019 del CCC: "Medios de prueba.
Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción
según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto
disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sea de uso instrumentar no
pueden ser probados exclusivamente por testigos" y en el art. 1020 "Prueba de los contratos
formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser
probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber
sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución.
Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de
su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato".
A pesar de que la norma carece actualmente de virtualidad en razón de la realidad económica, a fin
de determinar la admisibilidad de la prueba de testigos es preciso atenerse al valor originario del
contrato.
La admisibilidad de la prueba de testigos no reconoce limitaciones en tanto se trate de acreditar
simples hechos.

SOTO: ADMISIBILIDAD de la declaración de persona ajena al proceso REQUISITOS


FORMALES Y REQUISITOS SUSTANCIALES
REQUISITOS FORMALES: recaudos indispensables para que una persona sea propuesta como
tal:
1. Tener al menos 14 años
2. No estar en la nómina de los testigos excluidos. Acá hay que distinguir dos temas:
● Las generales de la ley del interrogatorio preliminar que tiende a establecer el eventual
vínculo del testigo con una de las partes. Art 439.
● Testigos excluidos: Art 425.
Entre estas dos normas el art 425 determina los excluidos directamente, desde antes del
interrogatorio preliminar. En el Art 439 no están excluidos (salvo inc 2) pero se valorará su
testimonio. Pueden declarar y la valoración acarrea cierta debilidad al valor probatorio. ¿Cómo
se valora este testimonio? Se tienen también en cuenta las otras pruebas presentadas, ya que la
decisión se construye de forma integral con las otras pruebas presentadas.
Por ej si somos la parte contraria y encontramos algún medio de prueba incompatible con lo que
dijo el testigo hay que atacar de dos maneras: 1) con el contrainterrogatorio y 2) el alegato sobre
la idoneidad del testigo Art 456.
REQUISITOS SUSTANCIALES: Conocimiento de los hechos controvertidos yb relevantes.

337
PALACIO, clasifica a los testigos en.
1. De acuerdo a la admisibilidad y de acuerdo a la eficacia o atendibilidad de su
testimonio:
La ADMISIBILIDAD de un testigo es distinta a la IDONEIDAD: la primera se refiere a poder
ofrecerlo o no (podré ofrecer a toda persona mayor de 14 años al momento de declarar que haya
percibido el hecho a través de sus sentidos, no pudiendo en cambio ofrecer al o la cónyuge o a
consanguíneos en línea recta) y la segunda tiene que ver con el contenido y la eficacia del testimonio
y con la relación que el testigo tenga con el hecho y con las partes.
La relación que pueda tener con la parte influirá en la fuerza de convicción y en la valoración de su
testimonio.
Entonces:
● Según su admisibilidad, un testigo es admisible cuando la ley no le prohíbe prestar
declaración. Si media una prohibición legal, el testigo comprendido en ella se denomina
excluido.
● Según la eficacia o atendibilidad de su testimonio, un testigo es atendible cuando su
declaración es idónea para crear la convicción del/la juez/a sobre la verdad de los hechos a
que aquella se refiere. Los testigos son atendibles o inatendibles de acuerdo con la
valoración que el/la juez/a haga de su testimonio en oportunidad de dictar sentencia
definitiva.

2. Testigos excluidos:
TESTIGOS EXCLUIDOS:
Un testigo es admisible cuando la ley no prohíbe su declaración, sea con carácter general o en el
caso de que concurran determinadas circunstancias. Si media una prohibición legal, el testigo
comprendido en ella se denomina excluido. Se subclasifican en:
1) En cualquier juicio: personas menores de catorce años (CPCCBA, art. 424). La edad que se tienen
en cuenta es al momento de la declaración.
2) En contra o a favor de ciertas personas: a esta segunda hipótesis se refiere el art. 425
CPCCBA en tanto dispone que "no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en
línea directa, ni el cónyuge aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratase de
reconocimiento de firmas".

Artículo 425. Testigos excluidos : No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o
afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo
que se tratare de reconocimiento de firmas.

3) Respecto de determinados actos: se trata de los testigos de un instrumento público;

338
"Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir,
variar ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de
dolo o violencia". (Cód. Civ. y Com., art. 297).

3. Testigos atendibles e inatendibles:


Los testigos son atendibles o inatendibles de acuerdo con la valoración que el/la juez/a haga de su
testimonio en oportunidad de dictar sentencia definitiva. Esta apreciación debe efectuarla de
conformidad con las reglas de la sana crítica, de acuerdo con las circunstancias o motivos que
corroboren o disminuyan la fuerza de dichas declaraciones (CPN, art. 458). Puede desestimar de
oficio y sin sustanciación alguna el ofrecimiento de prueba testimonial que no sea admisible, o de
testigos cuya declaración no proceda por disposición de la ley.

OPOSICIÓN:
→ Art. 426. Oposición. Sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin
sustanciación alguna el ofrecimiento de prueba testimonial que no fuese admisible, o de testigos
cuya declaración no procediese por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición si
indebidamente se la hubiere ordenado.

El/la juez/a, como árbitro de la litis y siguiendo las pautas legales, una vez enterado de las
propuestas probatorias de las partes, habrá de admitirlas o no. Por supuesto que al estar en juego la
garantía del debido proceso y la defensa en juicio, normalmente el criterio de los magistrados
tenderá hacia la amplitud. Ante la duda, se inclinará por admitir la prueba, contando así con un
elemento más con el que sustentar su decisión ya que, en definitiva, el descarte puede ser hecho en el
momento de la evaluación previa al fallo.

NÚMERO DE TESTIGOS:
PROCESO ORDINARIO→ Art. 428. Número de testigos. Cada parte podrá ofrecer hasta 12
testigos, como máximo, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento
de un mayor número.
También podrán las partes proponer, subsidiariamente, hasta 3 testigos para reemplazar a quienes no
pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad o ausencia. Si el juez hubiere ampliado el
número, podrán ofrecer hasta 5.

Se admiten hasta 12 testigos (8 en Nación). Sin embargo, ante un pedido fundado de alguna de las
partes el número puede ampliarse. El fundamento del pedido podría estar dado por la gran

339
complejidad fáctica del caso a dilucidar, lo cual requerirá más versiones sobre los acontecimientos
debatidos para llegar a la certeza judicial. La petición que contenga esas razones se hará por escrito y
al momento de ofrecer la prueba testimonial. En tal ocasión, la parte interesada brindará los datos
identificatorios de todos los testigos de los que intente valerse.
Conviene presentar la nómina ordenada, colocando en las primeras posiciones los testigos de mayor
importancia dejando para el final los que pueden ser considerados secundarios o menos importantes.
Ello así porque si el/la juez/a no acepta la ampliación, se limitará a admitir los primeros doce
descartando los demás. El/la juez/a atenderá las razones esgrimidas y decidirá, mediante resolución
irrecurrible, si admite o no la ampliación.

Testigos supletorios: muchas son las contingencias eventuales que pueden llegar a impedir que
alguien ofrecido como testigo pueda prestar testimonio. El CPCC señala la ausencia, muerte o
incapacidad. Por eso es que la ley, en pos del principio de eventualidad o subsidiariedad, requiere
que junto con la lista de los testigos “principales” se incluya otra de testigos “supletorios”, cuyo
número varía de acuerdo con si existió o no ampliación del número de testigos “principales”: 5 o 3,
respectivamente.

FACULTADES DEL/LA JUEZ/A:


El/la juez/a podrá disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos, de personas
mencionadas por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de
otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la
causa. Se amplía la facultad del juez/a a la citación de las personas que, por su conocimiento de los
hechos, hayan sido indicadas por las partes en estos escritos.

→ Art. 450. Prueba de oficio: El juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos
mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso. Asimismo, podrá ordenar que
sean examinados nuevamente los ya interrogados, para proceder al careo o aclarar sus declaraciones.

2) OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE TESTIGOS. Forma de citación. Cargas del


oferente cuando la recepción de la prueba se comisiona a otro juez. Facultades de las partes
para que los testigos, prescindiendo de su domicilio declaren ante el juez del proceso. Prueba
testimonial
de oficio.

340
SOTO: El ordinario y el sumario son dos sistemas bastantes parecidos porque prestan
prácticamente la misma función y estructura.
Las diferencias principales entre ambos:
● En los escritos postulatorios en el PO se ofrece la prueba documental y en el PS se
ofrece toda la prueba.
● El sistema recursivo en el PO es amplio.
● Difiere el Nro de testigos. En el PO 12 (Art 428) y en el PS 5 (Art 489)
El ofrecimiento de la prueba testimonial, en el proceso ordinario, debe efectuarse, al igual que la
restante, en los escritos de demanda, reconvención y contestación de ambas. SOTO: En el PO la
prueba se ofrece hasta 10 días después de quedar firme el AAP.
En el proceso sumario y sumarísimo, el ofrecimiento debe formularse en los escritos de demanda y
contestación de ésta (CPCC, art. 498, inc. 1 SUMARIO y CPCC, art 496 SUMARÍSIMO).
El ofrecimiento de la prueba testimonial debe venir acompañado de la identificación de las personas
que harán de testigos. No es necesario que la lista de testigos se acompañe por separado, bastando
que los testigos sean indicados en el mismo escrito en que se ofrece la prueba.
La identificación certera de quienes habrán de declarar es tarea esencial en esta prueba, ya que los
testigos, a diferencia de lo que ocurre con los peritos, no son normalmente intercambiables: en
muchas ocasiones sólo una persona ha captado determinados sucesos y sólo ella podrá, por ende,
describirlos en sede judicial.
De allí que si bien la ley exige ciertos recaudos para cumplir esta meta (nombres, profesión y
domicilio de las personas que testimoniarán), en definitiva, y teniendo en cuenta los supuestos en
que se carezca de alguno de estos datos, lo importante será consignar la información que permita
tanto la individualización como la citación a juicio. Por eso, en casos extremos, si se carece del
apellido de una persona convocada como testigo se lo podrá suplir por su nombre y seudónimo o
alias, acompañando esos datos con descripciones físicas, empleo, etc.; y si hay dudas respecto del
domicilio exacto (calle y número) se podrá utilizar un croquis con la ubicación del inmueble donde
habita, o utilizar el domicilio laboral si se carece de toda otra información al respecto.
La exigencia de una correcta individualización y domicilio de los testigos tiene por objeto acordar a
la contraparte la posibilidad de oponerse a su citación, en el caso de tratarse de testigos excluidos, y
de ejercer, en el acto de la audiencia, la facultad de repreguntar o de impugnar. (facultad de control).
En muchos casos será la propia parte interesada en el testimonio quien se encargará de hacerlo
comparecer a la audiencia, más allá de los términos y el lugar de diligenciamiento de la notificación.

→ Art. 427 – Ofrecimiento. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán
presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las
circunstancias del caso a la parte le fuera imposible conocer alguno de esos datos, bastará que

341
indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su
citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse
los testigos.
PP UCEDO: Art. 427. Ofrecimiento (variantes de acompañar el interrogatorio o formularlo in
vocce)

→ Art. 431 – Forma de la citación. La citación a los testigos se efectuará por cédula. Ésta deberá
diligenciarse con tres (3) días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la parte del art.
429, que se refiere a la obligación de comparecer y a su sanción.
La comunicación del llamamiento a ser testigo debe hacerse mediante cédula. Téngase en cuenta que
para el caso de los testigos habrá que incluir en el texto de la cédula la advertencia a la que alude el
art. 429 párr. 2 parte final, vinculada a las sanciones por incumplimiento. La ley contempla una
notificación con al menos tres días de anticipación a la fecha de la audiencia. Ello es razonable, pues
se busca que el testigo pueda organizar con tiempo sus actividades a los fines de concurrir a los
tribunales a cumplir con esta carga.
PP UCEDO: Art. 431. Forma de la citación (+art. 429)

→ Art. 432 – Carga de la citación. Si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiese


solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo
comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, de oficio o a
pedido de parte y sin sustanciación alguna, se lo tendrá por desistido.

Se prevén dos maneras de convocar al testigo al juicio: una formal que realiza el juzgado a través
de la notificación de las audiencias por cédula; y otra menos formal, que realiza la parte interesada
en que el testimonio se produzca efectivamente, mediante una comunicación directa con el testigo de
la fecha y hora en que deberá acudir a los tribunales a declarar.
Cuando se ofrecen los testigos, la parte debe requerir expresamente su notificación a través del
juzgado mediante cédula, tal como se regula en el CPCC. Si no lo hace de este modo, se entenderá
que asume personalmente la carga de hacer comparecer al testigo en la fecha estipulada. En este
caso, si el testigo no comparece sin justa razón, operará la caducidad de la prueba (se lo tendrá por
“desistido”), medida que puede ser decretada por el juez/a, tanto a pedido de la parte contraria, como
de oficio.

3) OBLIGACIONES DEL TESTIGO: Comparecer, declarar, decir verdad. Sanciones.


Excusación de declarar: el secreto profesional.

342
1) COMPARECER: La comparecencia del testigo que ha sido citado a declarar constituye una
obligación, cuyo incumplimiento puede traer aparejada la imposición de sanciones de índole
procesal y penal. Deberá acudir personalmente al juzgado el día y a la hora designadas para la
audiencia. Se podrá hacer uso de la fuerza pública para obtener la comparecencia del testigo que
faltó injustificadamente a la primera audiencia.

Cuando el número de testigos permita suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma
fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuáles
testigos depondrán en cada una de ellas. El juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de
segunda citación, para que declaren los testigos que faltaren a la primera.
Al citar al testigo deben notificársele ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la
primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se
le impondrá una multa de hasta mil pesos (Art. 429. Audiencia).

● La obligación de comparecer es otra de las grandes diferencias entre la prueba


confesoria y la testimonial: las partes, no tienen obligación de absolver posiciones y de no hacerlo
se atenderán en todo caso a las consecuencias de perder el litigio. Los testigos, en cambio, están
obligados a comparecer, declarar y decir la verdad.

Art. 455 – Excepciones a la obligación de comparecer. Exceptúese de la obligación de comparecer


a prestar declaración a los funcionarios que determine la reglamentación de la Suprema Corte.
Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o
promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el juzgado, debiendo entenderse que no excederá
de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente.
La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el
interrogatorio.
Mediante acordada de la Corte Suprema del 20/12/1967, se exceptúan:
▪ Presidente y vicepresidente de la Nación -Ministros y secretarios del PE nacional y provincial
▪ Gobernadores y vicegobernadores de las Provincias
▪ Legisladores Nacionales y Provinciales
▪ Magistrados de la justicia Nacional y Provincial (jueces), y funcionarios judiciales asimilados a esa
calidad
▪ Obispos y Prelados
▪ Fiscales de Estado
▪ Intendentes Municipales
▪ Presidentes de los Concejos Deliberantes

343
▪ Oficiales superiores de las FFAA
▪ Embajadores y Cónsules generales
▪ Rectores y Decanos de universidades nacionales
▪ Presidentes de bancos oficiales y provinciales
▪ Jefes y subjefes de la policía federal y de provincia
▪ Directores de institutos penales de la nación y las provincias

Los referidos funcionarios/as, cuando sean convocados como testigos, si bien no están obligados a
concurrir a tribunales, siguen teniendo la obligación de responder. En su caso, lo harán por escrito,
con expresa manifestación de que se lo hace bajo juramento o promesa de decir verdad y siguiendo
un interrogatorio preestablecido.
Cuando la parte ofrece el testimonio de estos funcionarios/as, acompañará el pliego de preguntas.
Entendemos que deberá seguirse el mismo trámite que respecto de la prueba testimonial a rendirse
ante otro juez/a. El cuestionario quedará a disposición de la contraria para que agregue sus propias
preguntas si lo considera necesario, y luego será el/la juez/a el que componga el cuestionario final
suprimiendo, reformulando y hasta agregando preguntas nuevas. Estos testigos tienen un plazo para
contestar las preguntas que se les formulen. Será el/la juez/a quien determine este término que, sin
embargo, no puede superar los diez días.

EXCUSACIÓN DE DECLARAR:
Causas justificadas pueden impedir que el testigo concurra a los tribunales a cumplir con su deber de
declarar. Éstas deberán ser planteadas antes d la fecha de la audiencia o, si ello no es posible, apenas
pueda hacérselo luego del momento en que debió haber tenido lugar la declaración.
El juez o la jueza deberá ponderar la entidad del obstáculo y admitirá los justificativos, permitiendo
que declare en una futura ocasión, o los rechazará, aplicando las sanciones previstas. Más allá de
estas excusas que habrá de evaluar el magistrado en cada caso concreto (como serían el caso fortuito
o la fuerza mayor debidamente comprobados), la ley cita dos casos taxativos en los que el testigo
queda relevado de la obligación de concurrir a la audiencia fijada: uno de ellos es la nulidad de la
notificación; el otro es la citación con menos de 3 días de anticipación respecto de la fecha de la
audiencia prefijada según las pautas del art. 431.

→ Art. 433 – Excusación. Además de las causas de excusación libradas a la apreciación judicial, lo
serán las siguientes: 1) Si la citación fuera nula. 2) Si el testigo hubiese sido citado con intervalo
menor al prescripto en el art. 431, salvo que la audiencia se hubiese anticipado por razones de
urgencia, y constare en el texto de la cédula esa circunstancia.

344
→ Art. 434 (Texto según ley 11593, art. 1o) – Testigo imposibilitado de comparecer. Si
alguno de los testigos se hallase imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviere alguna otra razón
atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado en su casa, ante el secretario, presentes o
no las partes, según las circunstancias. La enfermedad deberá justificarse en los términos del art.
417, párr. 1o. Si se comprobase que pudo comparecer, se le impondrá multa de 2 Jus a 30 Jus y se
procederá a fijar audiencia de inmediato, la que deberá realizarse dentro del quinto día, quedando
notificados en ese mismo acto el testigo y las partes que estuvieren presentes.
PP UCEDO: Art. 434. testigo imposibilitado de comparecer (ver medios telemáticos)

Imposibilidad permanente de comparecer a tribunales – si la razón para no acudir a la audiencia


que se desarrollará en el recinto de tribunales es una imposibilidad permanente, ya sea que surja
objetivamente de los hechos alegados o se configure a juicio del magistrado, entonces la audiencia
podrá llevarse a cabo donde el testigo se encuentre.

2) DECLARAR: El testigo no sólo tiene la obligación de comparecer, sino también la de prestar


declaración. Sin perjuicio de las sanciones procesales que caben en caso de incomparecencia, el art.
243 del Cód. Penal sanciona el incumplimiento de las dos obligaciones mencionadas en tanto
dispone que será reprimido con prisión de quince días a un mes el que siendo legalmente citado
como testigo se abstuviese de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

3) DECIR LA VERDAD: También pesa sobre el testigo la obligación de decir verdad, pues el
mismo Código reprime con prisión de uno a cuatro años al testigo que afirmase una falsedad o
negare o callare la verdad (art. 275), hechos éstos que, según se destacó oportunamente, autorizan al
juez ante quien se presta la declaración para decretar la detención del testigo presuntamente culpable
remitiéndolo a disposición de la justicia penal. El juramento o promesa de decir verdad constituye un
requisito esencial de la declaración del testigo, y su omisión, por lo tanto, puede ocasionar la nulidad
de la prueba.

→ Art. 438 – Juramento o promesa de decir verdad. Antes de declarar, los testigos prestarán
juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las
consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.

SANCIONES:
− Art. 429, último párrafo – (...) Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias con
la advertencia de que si faltare a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda
por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de 2 Jus a 20 Jus pesos.

345
− El art. 432 establece que se tendrá por desistido al testigo que no fuera citado por la parte que
lo ofrece, si ésta no hubiera solicitado que el testigo sea citado por el juzgado.

− Art. 434, último párrafo – en este caso se refiere al testigo que no compareció por
enfermedad, y luego se comprobó que podría haber comparecido. Se le impondría una multa de 2 Jus
a 30 Jus pesos.

− Art. 435 – Si la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado
y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquel, sin sustanciación alguna.

− Se podrá decretar la detención de los presuntos culpables,


remitiéndolos a disposición del juez competente, si ofreciesen falso
testimonio.

SECRETO PROFESIONAL:
Han de entenderse las confidencias recibidas del cliente, del adversario y los colegas; las realizadas
por terceros en razón del oficio o profesión del testigo y las conocidas por la actividad que
desarrolla, algunos afirman que es un deber de conciencia. Ej. El médico. Para el Código Penal no es
necesario que el secreto haya sido confiado por el interesado sino que basta que el testigo haya
tenido conocimiento de el en razón de su arte, oficio o profesión. Se exige que la divulgación pueda
causar un daño.

4) EXAMEN DEL TESTIGO: A) Juramento. Interrogatorio preliminar. B) Formas de las


preguntas y de las respuestas. C) Permanencia de los testigos. Careo.

Ofrecida la prueba testimonial y declarada admisible, el/la juez/a debe señalar una audiencia.

PALACIO: Procedimiento para el examen.


1. Citación. Arr 431, por cédula con 3 días de anticipación.
2. Recepción: Los secretarios o prosecretarios letrados incumbe dirigir en forma personal las
audiencias testimoniales que tomen por delegación del juez.
3. Fecha de declaraciones: Art 429 Regla: por cuestiones de concentración procesal el juez
debe mandar que la prueba testimonial pueda producirse en una misma audiencia, en un

346
mismo día. El mismo art establece la excepción en caso de gran cantidad de testigos se harán
tantas audiencias como fuesen necesarias.
4. Orden de las declaraciones.: Art 437
5. Apertura del acto: Art 436: pedido de explicaciones. Esta disposición tiene por objeto evitar
que los testigos sean inducidos a error por efecto de preguntas imprecisas o incorrectamente
formuladas. También las partes pueden formular preguntas que estimen convenientes.
6. Juramento: Art 438. Los testigos serán informados de las consecuencias penales a que
puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.
7. Interrogatorio preliminar: Art 439
8. Examen de testigo: Art 440 a 443
9. Interrupciones: Art 444 (imposición de multa hasta 20 jus)
10. Permanencia: Art 445
11. Falso testimonio: Art 447
12. Reconocimiento de lugares: Art 449: si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la
eficacia del testimonio, podrá hacerse en él el examen de testigos.
13. Careo: Art 446
14. Declaraciones fueras de la jurisdicción del juzgado: Art 451-452

ARTICULO 451: Testigos domiciliados fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal. En el
escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera
del lugar del asiento del juzgado o tribunal, en razón de su domicilio, acompañará el interrogatorio e
indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes
deberán ser abogados o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del Tribunal requerido,
excepto cuando por otras leyes estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados podrán
sustituir la autorización. No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos requisitos.

ARTICULO 452: Depósito y examen de los interrogatorios. En el caso del artículo anterior, el
interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro de quinto día,
proponer preguntas. El Juez examinará los interrogatorios, pudiendo eliminar las preguntas
superfluas, y agregar las que considere pertinentes.
Asimismo, fijará el plazo dentro del cuál la parte que ofreció la prueba debe informar acerca del
Juzgado en que ha quedado radicado el exhorto u oficio, y la fecha de la audiencia, bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido.
PP UCEDO: Art. 451 Testigos domiciliados fuera del lugar asiento del juzgado o tribunal (ver. Res
129/22 SCBA)

347
Art. 452 Depósito y examen de los interrogatorios (ver. Res. 129/22 SCBA y poderes del juez
respecto al interrogatorio)

15. Prueba de oficio.: Art 450

SOTO: AUDIENCIA: es el momento donde la declaración testimonial se produce.


Art 429 y 487 (PS). Ambas normas intentan promover la concentración de la audiencia.
Si tenemos una sola audiencia para tomar a todos los testigos, en un PO y hay 24 testigos
cuando comienzan a declarar se advierte que muchos no saben nada, son irrelevantes. El juez
solicitará al abogado que tome los relevantes.
La ventaja de tomar a todos los testigos el mismo día es que se puede establecer la
coincidencia o disidencia sobre la percepción de los hechos en los mismos testigos.

→ Art. 429. (Texto según Ley 14365) Audiencia - Si la prueba testimonial fuese admisible en el
caso, el Juez mandará recibirla en la audiencia pública que señalará para el examen, en el mismo día,
de todos los testigos. Cuando el número de testigos ofrecido por las partes permitiere suponer la
imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fuesen
necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de
conformidad con la regla establecida en el artículo 437. El Juzgado preverá una audiencia supletoria
con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las
audiencias preindicadas. Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias con la advertencia de
que si faltare a la primera, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la
fuerza pública y se le impondrá una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a veinte (20) Jus.

PALACIO: Resulta claro que la segunda audiencia tiene carácter excepcional y supletorio, de
manera tal que si la primera no se celebra por motivos imputables a la parte interesada, como lo es
por ej la falta de oportuna citación, se pierde el derecho de la realización de aquella. La audiencia
complementaria. En otras palabras, sólo rige respecto del testigo que, debidamente notificado, no
concurrió por su culpa pero no para aquel que no fue notificado o no fue traído por la parte que
asume la carga de hacerlo comparecer.

PP UCEDO: Art. 429. Audiencia (Ver sistema Cicero videograbación de audiencias)

→ Art. 436 – Pedido de explicaciones a las partes. Si las partes estuviesen presentes, el juez o el
secretario en su caso, podrá pedirles las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos.
Asimismo, las partes podrán formularse recíprocamente las preguntas que estimaren convenientes.

348
PP UCEDO: Art. 436. Pedido de explicaciones a las partes (facultades del juez y secretario
/interrogatorio libre/sistema Cicero, relevancia práctica)

→ Art. 437 – Orden de las declaraciones. Los testigos estarán en lugar desde donde no puedan
oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose, en lo
posible, los del actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciere otro orden por
razones especiales.
Cuando se trate de varios testigos, el CPCCBA busca que los sujetos que habrán de declarar no se
vean influenciados por las circunstancias narradas por otros en igual condición. Se persigue
preservar la integridad de la versión de los hechos que cada uno ha conformado a partir de las
percepciones directas realizadas, para así poder realizar un confronte válido entre ellas y, si surgen
contradicciones, efectuar un careo útilmente. De allí que debe preverse la ubicación de los testigos
fuera del recinto donde se toma la declaración, para que esta diligencia se desarrolle con un testigo
por vez (“serán llamados sucesiva y separadamente”) y su declaración no sea oída por el resto.

JURAMENTO: El juramento o promesa de decir verdad constituye un requisito esencial de la


declaración del testigo, y su omisión, por lo tanto, puede ocasionar la nulidad de la prueba.
Si el testigo se niega a prestar juramento o a formular promesa de decir verdad, cabe distinguir dos
situaciones: si las partes están de acuerdo en que se omita el cumplimiento de dicho requisito, la
declaración será válida; si no media tal conformidad, la negativa debe considerarse como una
negativa a prestar declaración, que hace incurrir al testigo en el delito de desobediencia.

→ Art. 438 – Juramento o promesa de decir verdad - Antes de declarar, los testigos prestarán
juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las
consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.

INTERROGATORIO PRELIMINAR: (GENERALES DE LA LEY)


Las preguntas a que se refiere el art. 439 —que suelen denominarse generales de la ley— tienen por
objeto: 1) Identificar al testigo, o sea determinar si es la misma persona que fue oportunamente
ofrecida como tal; 2) Verificar si no se trata de un testigo excluido (sea por razones de edad o de
parentesco con las partes); 3) Valorar, en su oportunidad, la idoneidad o atendibilidad de su
testimonio, obtener elementos para juzgar su veracidad y objetividad, sin distorsionar la realidad en
beneficio de uno u otro litigante.

349
→ Art. 439 – Interrogatorio preliminar. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán
siempre preguntados:
1) Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio;
2) Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de la partes, y en qué grado; (su
verificación no invalida el testimonio de modo automático)
3) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito;
4) Si es amigo íntimo o enemigo;
5) Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de
relación con ellos.
Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los
datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere
la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiera podido ser inducida en
error.
El art. 439 establece, asimismo, que aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo
no coincidan totalmente con los datos que la parte indicó al proponerlo, se recibirá su declaración si
indudablemente es la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no ha podido ser
inducida en error.

PALACIO.
INTERROGATORIO: Es el conjunto de preguntas que puede formular la parte que ofrece al
testigo, a las que éste debe responder en el acto de la audiencia señalada con el objeto de recibir su
declaración.

FORMA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS:


Una vez que el testigo ha prestado juramento de decir verdad, y ha sido examinado sobre las
generales de la ley (preguntas preliminares), debe ser interrogado libremente por el/la juez/a o por
quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que sabe sobre los hechos controvertidos con sujeción,
en lo sustancial, al interrogatorio propuesto.
Asimismo, el/la juez/a puede modificar, de oficio y sin recurso alguno, el orden y los términos de las
preguntas propuestas por las partes, sin alterar su sentido, y eliminar las que sean manifiestamente
inútiles. Puede también prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se
propongan, o las respuestas dadas, demuestren que es ineficaz proseguir la declaración.

→ Art. 440 – Forma del examen. (Interrogatorio libre por parte del juez)
Los testigos serán libremente interrogados, por el juez o por quien lo reemplace legalmente, acerca
de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los interrogatorios

350
propuestos. La parte contraria a la que ofreció el testigo, podrá solicitar que se formulen las
preguntas que sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo
propuso. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el art. 409, párr.3o. Se podrá prescindir de
continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se propongan, o las respuestas dadas,
demuestren que es ineficaz proseguir la declaración.

→ Art. 441 – Forma de las preguntas. Las preguntas no contendrán más de un hecho; serán claras
y concretas; no se formularán las que están concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta
o sean ofensivas o vejatorias. (preguntas sugestivas) No podrán contener referencias de carácter
técnico, salvo si fueran dirigidas a personas especializadas.

Al igual que las posiciones, existen pautas legales para la redacción de preguntas dirigidas a un
testigo, que habrán de ser respetadas por el letrado de la parte que ofrezca este tipo de pruebas y
frente a cuyo incumplimiento el/la juez/a podrá rechazarlas, tanto de oficio como a pedido de alguno
de los litigantes realizado oralmente durante la audiencia.
Contrariamente a lo que se exige en las posiciones, aquí las preguntas no pueden ser confeccionadas
en términos afirmativos ni negativos. Deben estar orientadas a que el testigo desarrolle una
descripción. Para eso, es importante que sean amplias, permitiendo al deponente la narración de lo
constatado o vivido respecto de cierto evento. Cuanto mayor detalle aporte el testigo sobre los
hechos controvertidos, mayor utilidad brindará el testimonio. Una pregunta redactada con la forma
de una posición limitará al declarante, llevándolo a la simple afirmación o negación con riesgo de
sugerir la respuesta, lo cual también viene vedado por la letra de este artículo.

→ Art. 442 – Negativa a responder. El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: 1) Si la
respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor. 2) Si no pudiere responder
sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.
El testigo tiene la obligación de contestar todas las preguntas que se le formulen. Regla que reconoce
excepciones.
Se trata de los casos donde la misma pueda implicar el inicio de un proceso penal respecto del propio
testigo, o ponga en juego su honor, o requiera la revelación de un secreto cuando existe un deber de
guardarlo. En este caso, la manda contiene una aplicación concreta de la garantía constitucional que
prohíbe la autoincriminación en materia penal; y también veda que se exija una respuesta que ponga
al sujeto entre la disyuntiva de responder verazmente y poner en evidencia circunstancias que
afecten su honor o buen nombre. Algo similar ocurre respecto de la revelación de secretos.

351
→ Art. 443 – Forma de las respuestas. El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a
menos que por la índole de la pregunta, se le autorizará. En este caso, se dejará constancia en el acta,
de las respuestas dadas mediante lectura. Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el
juez la exigirá. El acta se extenderá, en lo pertinente, de conformidad con lo establecido en el art.
414.
PP UCEDO: Art. 443. Forma de las respuestas (“razón de sus dichos”/ Acta y sistema Cicero)

Al igual que el absolvente (art. 410), el testigo responde de acuerdo con los dictados de su
conciencia y memoria; no puede ayudarse con elementos externos, salvo que por la naturaleza del
interrogatorio el juez autorice el uso de apuntes o borradores.
Como en la absolución de posiciones, el testigo que quiera valerse de tales elementos deberá
llevarlos consigo a la audiencia, diligencia que no podrá suspenderse por falta de tal documentación:
se entenderá que el testigo no responde y será pasible de las sanciones respectivas.
La razón del dicho es el motivo o motivos en que el testigo se funda para contestar en tal o cual
sentido a las preguntas que se le formulan y reviste, como es obvio, influencia decisiva en la
apreciación del testimonio: según sean las explicaciones que suministre aquél acerca de cómo y por
qué sabe lo que contesta, podrá el juez/a inferir si el testigo presenció los hechos o los conoce por
simples referencias. Pero es menester destacar que las preguntas no deben nunca involucrar el
fundamento o motivos de las respuestas, pues ellos deben ser espontáneamente expresados por el
testigo sin insinuaciones directas o indirectas.

PALACIO: Concluido el exámen caben dos posibilidades:


1. que la parte que propuso al testigo amplíe verbalmente el interrogatorio, en cuyo caso las
preguntas serán consignadas en el acta y contestadas por el testigo a medida que se le
formulen
2. que la parte contraria formule repreguntas al testigo.

PERMANENCIA DE LOS TESTIGOS:


→ Art. 445. Permanencia – Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la
sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiese lo contrario.
PP UCEDO: Art. 445. Permanencia (extensión de certificado para el trabajo

CAREO:
Consiste en la declaración simultánea de dos testigos que ya han sido examinados y que han
declarado diversamente sobre los mismos hechos (existe contradicción), y tiene por objeto, a través
de la discusión, lograr el esclarecimiento de la verdad. También procede el careo cuando sin existir

352
contradicción el/la juez/a considera necesaria la confrontación de los testigos entre sí o con las partes
a fin de esclarecer las declaraciones.
El art. 446 CPCC autoriza no sólo el careo entre testigos, sino también entre éstos y las partes, frente
a aquellos casos en los que se adviertan contradicciones entre las declaraciones testimoniales y las
declaraciones de los litigantes en su absolución de posiciones.
Agrega la norma citada que, si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere
dificultoso o imposible, el juez/a puede disponer nuevas declaraciones por separado de acuerdo con
el interrogatorio que él formule (medio careo). El careo constituye una medida cuya realización
depende del arbitrio del/a juez/a, quien puede o no decretarla, aunque medie pedido de parte. Es
facultativo del/a juez/a.

→ Art. 446 – Careo. Se podrá (SOTO: se podrá…. a pedido de parte y que el juez lo disponga o de
oficio por el juez) decretar el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si por residir los testigos
o las partes en diferentes lugares, el careo fuere dificultoso o imposible, el juez podrá disponer
nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio que él formule.

SOTO: CAREO: discusión que se propone entre los mismos testigos cuando hay
versiones (no matices) diferentes sobre hechos relevantes.
En caso de que lo que existan sean matices diferentes lo mejor es que declaren todos los
testigos en un mismo momento para contrapreguntar y tendremos mayores elementos para
atacar la idoneidad del testigo. Por eso es importante la concentración en una sola
audiencia.

ARTICULO 448: Suspensión de la audiencia. Cuando no puedan examinarse todos los testigos el
día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva
citación, expresándolo así en el acta que se extienda.

ARTICULO 453: Demora en la fijación de las audiencias. Si la audiencia hubiese sido señalada
por el Juzgado requerido en un plazo que excediere de tres meses, la parte que propuso al testigo
deberá solicitar al juez del proceso, la fijación de una audiencia para la declaración asumiendo la
carga de hacerlo comparecer.

ARTICULO 454: Pedido de audiencia. Si el pedido de audiencia a que se refiere el artículo


anterior no se formulare dentro de los cinco días de haber vencido el plazo fijado para la
presentación del informe, se lo tendrá por desistido de dicha prueba.
En el acto de la declaración, las personas autorizadas podrán ampliar el interrogatorio.

353
5) CADUCIDAD DE LA PRUEBA DE TESTIGOS

SOTO: La caducidad y la negligencia son dos formas distintas de perder la prueba.


En la NEGLIGENCIA la prueba se pierde por una valoración subjetiva que hace el juez
acerca de una conducta negligente de quien tenía la carga de producir la prueba. Si somos
negligentes en la producción de la prueba (porque tenemos la carga de producirla) puede
suceder que haya un incidente de negligencia de prueba propuesto por la contraria, incidente
que se sustancia, se da traslado y el juez resuelve. Cuando el juez resuelve hace una
valoración subjetiva.

La CADUCIDAD es una manera de perder la prueba objetivamente porque está establecida en


la norma procesal. Cuando se dan entonces las circunstancias establecidas, la prueba se pierde.
No genera sustanciación e incluso se puede resolver de oficio.

Importa la grave consecuencia de perder la prueba a través de una medida que puede ser decretada
de oficio por el juez sin sustanciación y sin posibilidad de ser controvertida.

→ Art. 430 – Caducidad de la prueba. A pedido de parte y sin sustanciación alguna se tendrá por
desistida del testigo a la parte que lo propuso si: 1) No hubiere activado la citación del testigo y éste
no hubiese comparecido por esa razón. 2) No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia,
sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. 3)
Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare nueva
audiencia dentro del quinto día.

Se desprende de la norma citada que los motivos de la declaración de caducidad son taxativos:
1. En primer lugar, se contempla el supuesto del testigo que no compareció porque la parte que lo
ofreció no activó su notificación (por ejemplo, no confeccionó la cédula respectiva o fracasada la
diligencia, no corrigió los datos del domicilio, etc.). En tal sentido, se ha dicho que la parte
interesada en la producción de una prueba tiene la carga de colaborar con el juzgado en la
realización de los actos necesarios para que el diligenciamiento tenga lugar en la oportunidad debida
y no después. Si los testigos no han comparecido a la audiencia y la parte no ha activado la citación,
se dan los

354
extremos para que la caducidad prevista en el art. 430 inc. 1 sea procedente. La audiencia supletoria
sólo rige para la recepción de los testimonios de quienes, debidamente notificados, no hubieran
asistido a la audiencia principal.
SOTO. Audiencia principal, falta un testigo, por ej porque no fue notificado. este testigo NO
puede presentarse en la audiencia supletoria. porque la parte que lo propuso no cumplió con
los requisitos necesarios para que el testigo fuera a la audiencia principal.

2. En segundo lugar, si el testigo no acudió a la primera audiencia injustificadamente, la parte que lo


ofreció debe requerir que se recurra a la fuerza pública para que realice su traslado hasta la sede del
tribunal. Deberá peticionar ante el juez, obtener y diligenciar un oficio a través del cual el
magistrado requiera a la comisaría con jurisdicción en el domicilio del testigo, colaboración para que
se efectivice el traslado a la audiencia frente a la renuencia de aquél.
SOTO: No fue el testigo debidamente notificado. Se debería solicitar a la fuerza pública
para que la policía lo lleve a declarar en la audiencia supletoria pero el abogado incmplió
pedir la fuerza pública para la audiencia supletoria.

3. Y por último, puede darse que la audiencia supletoria se frustre por motivos no imputables a la
parte (por ejemplo, habiendo requerido efectivamente el auxilio de la fuerza pública, la policía no
cumple ese día con su cometido). En tal caso, su carga será requerir que excepcionalmente se fije
una tercera audiencia dentro de cinco días.
Si omite activar este procedimiento, una vez más perderá la oportunidad de requerir la declaración
del testigo.
SOTO: la parte notificó correctamente para la presencia de la audiencia principal y también
cumplió con el pedido de la fuerza pública para la supletoria pero la policía no cumplió su
función. Acá no hay responsabilidad del abogado. Pero acá este tendría que haber pedido
una nueva audiencia dentro del 5 día de fracasar la audiencia supletoria por causas a él no
imputables.
Mientras el abogado cumpla con las debidas exigencias podrá pedir tantas audiencias como
sean necesarias para que el testigo vaya.

SOTO: Cuando se fija una audiencia de prueba testimonial se fija una principal y supletoria.
Esta última no es una copia de la principal, no tiene la misma condición ni cumple la misma
función. No hay dos opciones.
El orden de los incisos establece como una cronología de lo que puede pasar entre la
audiencia principal y la supletoria.
En cada medio probatorio hay una forma de perder la prueba por caducidad y , en todos está
la forma genérica por negligencia.

355
Además de estos supuestos, hay más casos donde opera la caducidad:
→ Art. 435 – Incomparecencia y falta de interrogatorio. Si la parte que ofreció el testigo no
concurriere a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por
desistida de aquél, sin sustanciación alguna.
En muchas ocasiones, con el ofrecimiento de los testigos ya se acompaña el interrogatorio, no
constituyendo esta actividad temprana fuente de perjuicio alguno, ya que las partes tienen luego la
posibilidad de ampliar el listado de preguntas en la audiencia.
Es condición indispensable, entonces, la presentación previa del interrogatorio o bien la concurrencia
de la parte que ofreció la prueba testimonial, ya que este sujeto tiene la carga no sólo de ofrecer a
una determinada persona como testigo, sino también de indicar cuál será el tenor de la indagación,
más allá de los poderes instructorios del/a juez/a al respecto.
Si ninguna de esas dos circunstancias se ven debidamente abastecidas por el litigante por sí o por
apoderado, operará la caducidad de la prueba testimonial por resolución judicial.

→ Art. 432. Carga de la citación. Si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiese


solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo
comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriese sin justa causa, de oficio o a
pedido de parte y sin substanciación alguna, se lo tendrá por desistido.

→ Art. 452. Depósito y examen de los interrogatorios. En el caso del artículo anterior, el
interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro del quinto día,
proponer preguntas. El juez examinará los interrogatorios, pudiendo eliminar las preguntas
superfluas, y agregar las que considere pertinentes. Asimismo, fijará el plazo dentro del cual la parte
que ofreció la prueba debe informar acerca del Juzgado en que ha quedado radicado el exhorto u
oficio, y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

6) VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. El testigo único. El testigo necesario.


Idoneidad de los testigos: supresión del incidente de tachas.

El Código derogado enumeraba diversas causales —denominadas tachas— que los litigantes podían
hacer valer para invalidar o disminuir el valor de las declaraciones de los testigos.
La ley 14.237 derogó las normas que regulaban el sistema de tachas, así como su clasificación en
absolutas y relativas, y concedió a lxs jueces y juezas amplias facultades para valorar, conforme a las
reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales.

356
→ Art. 456. Idoneidad de los testigos. Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y
probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica y
en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o
disminuyan la fuerza de las declaraciones.
La norma, como se advierte, no se concilia con valoraciones anticipadas de la prueba y remite
exclusivamente a la apreciación que de ella los jueces formulen, en cada caso concreto, de acuerdo
con las reglas de la lógica, los principios científicos y las máximas de experiencia.
● Dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los
testigos
SOTO: ¿Cuándo nos enteramos de la idoneidad del testigo? En el momento de su
declaración. “Dentro del plazo de prueba”: quiere decir que hasta el momento mismo del
auto para dictar sentencia los abogados pueden hacer el alegato sumamente importante. Se
puede hacer en forma oral en la misma audiencia o de forma escrita hasta el llamado de auto
para sentencia. En ese alegato se criticará o se ponderará la declaración del testigo en
función de todos los elementos que se tengan: en función de la declaración misma, en
función de la coincidencia o disidencia con otros medios de prueba.
El alegato se valora en el momento de la sentencia.
El art 456 debe ser interpretado junto con el Art 384 de apreciación de la prueba: sana
crítica.

TESTIGO ÚNICO:
La declaración de un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe de acuerdo con la
aplicación de las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de que la valoración de la prueba se efectúe,
en tal caso, con mayor estrictez.

TESTIGO NECESARIO:
Este es el caso del testigo que no puede declarar por estar excluido, es decir, un menor de 14 años,
pero que es la única persona que puede hacerlo. En problemas familiares esta clase de prueba debe
ser tratada en forma especial, ya que dada la intimidad con la que se realizaron los hechos son
precisamente aquellas personas más allegadas a las partes quienes están en mejor posición de contar
con datos reales acerca de lo ocurrido. No significa que se pueda confiar plenamente en ellos, ni
tampoco descartarlos, sino que se debe someterlos a las reglas de la sana crítica para saber lo que
realmente ha ocurrido.

357
* (agregar al impreso) Soto: todos vamos perdiendo la memoria a lo largo de los días e impacta en la
producción de la prueba testimonial, entonces tenemos que poner en claro al testigo, organizar lo que
sabe. Los testigos como se olvidan o se ponen nerviosos está la tarea preventiva del abogado de cómo
será la audiencia.

358
06/08

BOLILLA 14
PRUEBA PERICIAL

1. LA PRUEBA PERICIAL: A) Concepto y finalidad. B) Analogía y diferencias con otro


medio de prueba. C) El perito: a) Requisitos, idoneidad, aceptación del cargo. b) Recusación.
c) Derechos y obligaciones. d) Responsabilidad y remoción. D) Consultores técnicos: a)
Designación. b) Reemplazo. c) Actuación. d) Honorarios y costas. E) Informes de científicos y
técnicos de Instituciones especializadas: procedencia.

La prueba pericial consiste en la actividad que personas ajenas a las partes, y con conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte o industria, deben cumplir para comprobar o explicar ciertos
hechos controvertidos en el proceso,que requieren conocimientos técnicos, ajenos al saber
específicamente jurídico del juez.
No constituye prueba pericial los informes producidos fuera del proceso por personas o entidades
especializadas, ya que la prueba tiene que ser ordenada por el juez en un proceso determinado.
Este medio de prueba, halla su fundamento en que frecuentemente, la comprobación o la explicación
de ciertos hechos controvertidos en el proceso, requiere conocimientos técnicos ajenos al saber
específicamente jurídico del juez. De allí la necesidad de que este último sea auxiliado, en la
apreciación de esa clase de hechos, por personas que posean conocimientos especiales a quienes se
denomina peritos. La prueba pericial consiste, pues, en la actividad que aquéllos deben cumplir con
la mencionada finalidad.

SOTO: Tenemos una fuente de prueba que requiere para ser decodificada o trasladada como
información relevante al proceso del análisis de un experto.
Perito, es una persona que tiene conocimientos específicos (profesional o no) que
gestionandose produce un dictamen o informe donde traslada lo que emerge de esa fuente de
prueba para ser utilizada.

359
Como abogados lo primero que tenemos que establecer es si efectivamente necesitamos un
perito o la propia fuente de prueba es suficiente para exponer la información, o si en lugar de
una prueba pericial lo que necesitamos es una prueba informativa.
UCEDO: El juez tiene la obligación de conocer el derecho, pero no la obligación de conocer
ciertos aspectos de técnico o arte que son ajenos a su profesión. Entonces para estos casos
aparece la figura del perito.
El perito no es parte, es un tercero convocado para intervenir en el proceso al que se le hace
un encargo específico.
En el ámbito de la Pcia de Bs As dejamos de lado la figura del consultor técnico o el perito de
parte.

→ Art. 457- Procedencia. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos
controvertidos requiriere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad
técnica especializada.

ANALOGÍA Y DIFERENCIAS CON OTRO MEDIO DE PRUEBA:


Los peritos están llamados a informar al juez acerca de las consecuencias que, objetivamente, de
acuerdo con su saber y experiencia técnica, deben extraerse de los hechos sometidos a su
observación. Esta idea sirve para determinar las siguientes circunstancias que caracterizan la
posición del perito frente a la del testigo:
1. El perito actúa por el proceso, el testigo es llamado porque conoce sobre los hechos del proceso:
Mientras que el testigo declara sobre hechos percibidos o realizados fuera y con independencia del
proceso, el perito informa sobre hechos percibidos en ocasión de aquél (por eso dice CARNELUTTI
que el testigo está ya en relación con el hecho sin encargo del juez, en tanto que el perito se pone en
relación con el hecho por encargo del juez);

2. Los dictámenes de peritos son conclusiones objetivas, no subjetivas: En tanto que el testigo debe
declarar sobre lo que ha visto u oído, el perito debe formular deducciones sobre los hechos
percibidos. Como dice KISCH: aquél da noticias sobre hechos; éste los enjuicia. Cuadra asimismo
recordar que si bien la declaración testimonial puede versar sobre las deducciones del testigo, éstas
valen solamente como hechos subjetivos, pero no como conclusiones objetivas.

3. El perito es sustituible: En virtud de la relación especial que generalmente tiene el testigo con el
hecho, aquél es, como regla, insustituible.

360
PERITO, REQUISITOS, IDONEIDAD, ACEPTACIÓN DEL CARGO:
El perito es un técnico con conocimientos especializados sobre determinada actividad, que colabora
con el juez en el esclarecimiento de los hechos controvertidos.
El perito aporta al proceso saberes específicos, a los fines de ilustrar al juez sobre circunstancias que
escapan al conocimiento común o vulgar y que resultan imprescindibles para un correcto análisis
jurídico del caso. La ley regula la forma en que habrá de determinarse cuando un sujeto posee esa
idoneidad que lo habilita a actuar como perito en una causa.

→ Art. 462 – Idoneidad. Si la profesión estuviese reglamentada, los peritos deberán tener título
habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las
cuestiones cerca de las cuales deban expedirse. En caso contrario, o cuando no hubiere peritos en el
lugar del proceso, podrá ser nombrada cualquier persona entendida, aún cuando careciere de título.

ACEPTACIÓN DEL CARGO:


→ Art. 467 – Aceptación del cargo. Los peritos aceptarán el cargo ante el secretario, dentro del
tercer día de notificado cada uno de su designación, bajo juramento o promesa de desempeñar
fielmente el cargo, en el caso de no tener título habilitante.
Se los citará por cédula u otro medio autorizado por este Código. Si el perito no aceptare, o no
concurriere dentro del plazo fijado, el juez nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro
trámite.
Con la resolución judicial que tiene por designado el perito nacen, luego de su notificación, dos
plazos:
1. respecto de las partes, el de 5 días para la recusación previsto en el art. 463;
2. respecto del perito, el de 3 días para que concurra al tribunal a aceptar el cargo. Art 467.

En el caso del perito, el cumplimiento de sus funciones en el marco del proceso no es obligatorio; no
constituye un deber como en el caso de la declaración de los testigos. Sin embargo, aceptada la
designación, nacen los derechos y obligaciones para el experto. Entre estas últimas se encuentran las
de cumplir debidamente y en tiempo la misión encomendada por el magistrado respecto de la
investigación de los hechos. De allí la trascendencia de la aceptación del cargo por parte del perito
designado.
A éste se le notificará de su designación por medio de cédula. Desde el diligenciamiento de la
cédula, el perito tiene tres días para presentarse en el tribunal que lo convoca, aceptando el cargo por
escrito ante el secretario. Si el convocado carece de título habilitante en la especialidad de que se
trata, en ese momento deberá también realizar un juramento o promesa de ejercer fielmente el cargo
conferido.

361
La ausencia a esta convocatoria o la falta de aceptación motivará que el juez lo reemplace
oficiosamente y sin traslado a las partes.
PP UCEDO: Art. 467. Aceptación del cargo del perito. (v. aceptación electrónica/
designación de peritos de lista o asesoría pericial mediante despacho autonotificable)

SOTO: En una gestión de prueba correcta, La aceptación del cargo, que es el momento en que
el perito tomó contacto con el tribunal, y acepta, determina si necesita para la pericia
determinadas fuentes de pruebas en el expediente, determina si necesita para realizar la prueba
un anticipo de gastos (no honorarios). Todas estas cuestiones deberían ser resueltas en un
mismo acto (con las fechas de citación de las partes establecidas en caso de tener que
examinar a alguna de ellas). De manera que lo próximo que sigue es la presentación del
dictamen.

RECUSACIÓN:
→ Art. 463 – Recusación. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa,
hasta cinco (5) días después de notificado el nombramiento. Los nombrados por las partes, sólo
serán recusables por causas sobrevinientes a la elección, o cuya existencia se hubiese conocido con
posterioridad.

→ Art. 464 – Causales. Serán causas de recusación las previstas respecto de los jueces. También
serán recusables por falta de título o por incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto
del art. 462, párr. 2.

→ Art. 465 – Resolución. Si la recusación fuese contradicha, el juez resolverá procediendo


sumariamente, y de su resolución no habrá recurso. Esta circunstancia podrá ser considerada en la
alzada al resolver sobre lo principal.

→ Art. 466 – Reemplazo. En caso de ser admitida la recusación, el juez, de oficio, reemplazará al
perito o peritos recusados, sin otra sustanciación.
SOTO: En la práctica es el perito el que se excusa.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERITO:


El perito tiene derecho a:
a. Solicitar anticipo de los gastos
b. Percibir los honorarios por la tarea encomendada

362
Tiene la obligación de, una vez aceptado el cargo:
a. Dar su dictamen dentro del plazo fijado
b. Desempeñar fielmente su cargo
c. Dar las explicaciones ampliatorias o complementarias que se le pida

RESPONSABILIDAD Y REMOCIÓN:
La aceptación del cargo para el perito hace nacer la obligación de realizar la pericia, de efectuarla
correctamente y en debido tiempo. El incumplimiento injustificado de tales deberes está sancionado
por la ley con:
- La remoción del experto: La remoción la puede disponer el juez/a, ya sea a pedido de parte o
de oficio, debiendo al mismo tiempo designar otro experto que se haga cargo del estudio
pendiente.

- La condena a pagar los gastos de las diligencias frustradas, así como los demás perjuicios
que causara a las partes: La condena al pago de gastos y perjuicios sólo podrá ser establecida
a pedido de la parte damnificada y procederá luego de una determinación de los mismos a
través de un procedimiento incidental.
- La pérdida del derecho a la percepción de honorarios (sólo a pedido de parte).

→ Art. 468 – Remoción. Será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo
renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El juez,
de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y
los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el
derecho a cobrar honorarios. La negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros, quienes
deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo.

CONSULTORES TÉCNICOS:
El consultor técnico debe ser una persona especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad
técnica, que se diferencia del perito, porque mientras éste reviste el carácter de un auxiliar del juez o
tribunal y, por lo tanto, adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la
subsiguiente aceptación del cargo, el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo
designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico. Por ello,
como lo destaca CARNELUTTI, aquél presenta "una figura estrictamente análoga a la del
abogado/a,

363
y opera en el proceso a manera de este último, por lo cual debe comprendérselo en el amplio
concepto del defensor consultor".
En otras palabras, el consultor técnico, lo mismo que el abogado/a "asiste" a la parte, aunque en
cuestiones ajenas al campo de la técnica jurídica. De ello se sigue que, a diferencia del perito, no
debe ser designado por el juez, sino por la parte, salvo cuando, mediando litisconsorcio, sus
integrantes no concuerden en su designación, en cuyo caso incumbe al juez desinsacular (no ya
nombrar) a uno de los propuestos.

RAPALLINI: La figura del consultor técnico carece de aplicación en el ordenamiento de la


provincia de Buenos Aires, aunque si se halla contemplado en el art. 458 del CPCCN, acordándose a
cada una de las partes la facultad de designar uno. En la provincia de Buenos Aires, lo que diga el
consultor técnico puede adjuntarse a la demanda como prueba documental.
La primera diferencia que debemos señalar es que el Consultor Técnico es un auxiliar de la parte que
lo propuso, mientras que el perito designado de oficio, es un auxiliar de la justicia. El perito de oficio
debe obligatoriamente trasladar sus conclusiones al juez y a las partes, cualesquiera sean sus
resultados, mientras que el Consultor Técnico no está obligado a exponer sus conclusiones cuando
sean desfavorables a quien lo propuso.
En consecuencia, su aporte no puede considerarse de igual o mayor rango que el producido por el
perito designado de oficio.

INFORMES DE CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DE INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS:


El CPCCBA autoriza al/la juez/a a requerir informes a instituciones de carácter científico o técnico
especializadas en la materia sobre la que versa el litigio respecto de los puntos allí controvertidos.
Ya sea por ofrecimiento de las partes o por iniciativa oficiosa, el magistrado que considere pertinente
contar con el análisis y las conclusiones de una entidad prestigiosa o reconocida en el campo
vinculado a los temas en debate puede requerir este informe que, a diferencia de la prueba del mismo
nombre, no se dirige a solicitar que se transmitan o vuelquen los datos o la información que obra en
sus archivos o registros, sino a que se estudie una cuestión controvertida para que, sobre la base de la
especial formación de los profesionales que integran ese ente y a tenor de las reglas del arte, ciencia
o técnica aplicables, emitan una opinión fundada sobre el tópico que ilustre al juez de la causa.
El pedido se hace requiriéndose el informe por oficio. La respuesta se hace por escrito. El
magistrado arbitrará los medios para que esta prueba se realice de la forma más ágil posible.

→ Art. 475 – Informes científicos o técnicos. A petición de parte o de oficio, el juez podrá
solicitar informes a academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter

364
científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta
especialización. A pedido de las entidades privadas se fijará el honorario que les corresponda
percibir.

2) OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA Y CARGAS. Declaración de admisibilidad.


Designación de los peritos: número según los códigos procesales. puntos de pericia: A) Derecho
de la parte contraria. B) Potestades del juez. Incidencia sobre las costas.

SOTO: OFRECIMIENTO:
● ART 458 (PO) Artículo 458. Ofrecimiento de la prueba: Al ofrecer la prueba pericial se
indicará la especialización que han de tener los peritos y se propondrán los puntos de pericia.
La otra parte, al contestar la vista que se le conferirá si se tratare de juicio ordinario, o la
demanda, en lo demás casos, podrá proponer otros puntos que deban constituir también
objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. El
Juzgado dictará resolución y si considerare admisible la prueba pericial, señalará audiencia.

● ART 492 (PS) Artículo 492. Prueba pericial: Si fuese pertinente la prueba pericial, el juez
designará perito único de oficio, quien deberá presentar su dictamen con anticipación de 5
días al acto de la audiencia de prueba.

El perito podrá ser recusado hasta el día siguiente al de su nombramiento. Deducida la


recusación, se hará saber a aquél para que en el acto de la notificación o hasta el día
siguiente manifieste si es o no cierta la causa. Reconocido el hecho o guardándose silencio
será reemplazado. Si se negare, el incidente tramitará por separado sin interrumpir la
sustanciación del principal.

En el PO se ofrece a los 10 días de quedar firmar el AAP. En el PS se ofrece conn los


escritos postulatorios.

En ambos, al momento del ofrecimiento se proponen los puntos de pericia.

La prueba pericial será indispensable cuando en el proceso existan aspectos discutidos para cuya
dilucidación se requieran conocimientos específicos sobre “ciencia, arte, industria o actividad
técnica especializada”. El/la juez/a sólo declarará admisible esta prueba si en el juicio los hechos
controvertidos y conducentes son de una complejidad tal que requieren para su interpretación de
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

365
→ Art. 457 – Procedencia. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos
controvertidos requiriere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad
técnica especializada.

OFRECIMIENTO
Según sea proceso ordinario o sumario.
1. PROCESO ORDINARIO: dentro de los 10 días de adquirir firmeza el auto de apertura a prueba.
Habrá traslado a la contraria y un plazo genérico de 5 días (art. 150) que correrá a partir de la
notificación automática del auto que la dispone.
2. PROCESO SUMARIO/SUMARÍSIMO: con los escritos constitutivos. La bilateralización se da
con la contestación de la demanda.
Durante ese lapso, la parte contraria podrá oponerse a la prueba pericial ofrecida. O bien, de no
oponer reparos respecto de la prueba ofrecida, podrá oponerlos en relación a los puntos de pericia.
En este caso, criticará los que introdujo la contraria y podrá, asimismo, incluir propios. Cumplido
este paso, si el juez encuentra admisible la prueba, fijará una audiencia a la que convocará a las
partes.

PALACIO: “en la hipótesis de ofrecerse la prueba en el escrito de demanda el demandado puede, en


el escrito de responde, proponer otros puntos de pericia y observar la procedencia de los
mencionados por el actor, sin perjuicio, naturalmente, de manifestar su desinterés en la prueba.
Frente al caso de que la prueba pericial se ofrezca en el escrito de contestación de la demanda, cabe
concluir que el traslado al actor a fin de que ejerza las facultades que confiere el art. 459 debe serlo
por el plazo de cinco días conforme al principio general establecido en el art. 150. En el supuesto de
que el demandado proponga otros puntos de pericia o cuestione la procedencia de los presentados
por el actor, corresponde conferir traslado al primero por igual plazo.
Igual procedimiento corresponde observar en el proceso sumarísimo, con la variante de que las
vistas deben conferirse por el plazo de tres días (art. 498, inc. 2o)”.

La parte que no ofreció la prueba, ¿qué es lo que puede controvertir?


1. La idoneidad del medio probatorio: no es el adecuado para probar.
2. Manifestar expresamente el desinterés por la producción del medio: ya que según el código
desprende en principio a la parte que lo hace de las costas de esa pericia.
3. Oponerse a los puntos de pericias en la etapa constitutiva.”

Cuando se ofrece, la prueba pericial tiene que venir acompañada de la identificación de la


especialidad del perito y de los puntos de pericia, que es aquello sobre lo cual se expide.

366
→ Art. 458 – Ofrecimiento de la prueba. Al ofrecer la prueba pericial se indicará la
especialización que han de tener los peritos y se propondrán los puntos de pericia. La otra parte, al
contestar la vista que se le conferirá si se tratare de juicio ordinario, o la demanda, en los demás
casos, podrá proponer otros puntos que deban constituir también objeto de la prueba y observar la
procedencia de los mencionados por quien la ofreció. El juzgado dictará resolución y si considerare
admisible la prueba pericial, señalará audiencia.

DESIGNACIÓN Y PUNTOS DE PERICIA:


→ Art. 459 – Nombramiento de peritos. Puntos de pericia. En la audiencia a que se refiere el
artículo anterior:
1) Las partes, de común acuerdo, designarán el perito único o, si consideran que deben ser tres (3),
cada una de ellas, con la conformidad de la contraria, propondrá uno y el tribunal designará el
tercero; los tres (3) peritos deben ser nombrados conjuntamente. En caso de incomparecencia de una
o de ambas partes, falta de acuerdo para la designación del perito único o de conformidad con el
propuesto por la contraria y cuando los litisconsortes no concordaren en la designación del perito de
su parte, el juez nombrará uno (1) o tres (3) según el valor y complejidad del asunto.
2) Se oirá a las partes acerca de las observaciones que formularen respecto de los puntos de pericia.
El juez los fijará, pudiendo agregar otros, o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y
señalará el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos. Si la resolución no fijare dicho plazo
se entenderá que es de treinta (30) días.

Las partes, al ofrecer la prueba pericial y contestar el traslado conferido, ya expusieron los puntos de
pericia, por un lado, y las críticas a los mismos, así como otros puntos de pericia diferentes, por el
otro. Ahora, en audiencia frente al/la juez/a, tienen la ocasión de volver sobre el tema sustentando
oralmente las razones para mantener o modificar los puntos plasmados por escrito.
De ese debate surgirá el listado final de los puntos de pericia, donde habrán intervenido las partes y
también el/a juez/a, eliminando los superfluos y agregando nuevos.
Finalmente, de esta audiencia surgirá el plazo para que el perito realice su tarea y presente su
dictamen. Éste será determinado por el juez de acuerdo con la complejidad de las tareas, pero
siempre dentro del término de prueba prefijado.

SOTO ¿Qué son los puntos de pericia? Son interrogantes que debe aclarar el perito para ser
trasladado como información relevante al juicio, formando parte del dictamen pericial. Ante

367
esto, el perito no construye el dictamen de manera unilateral, se le debe preguntar sobre cada
punto relevante que el abogado cree necesario para formar la convicción que está buscando.
Esto es importante porque el abogado debe construir una serie de preguntas que nos permita
establecer un cuadro de situación compatible con el relato de la demanda o su contestación. Al
perito, a su vez, se le debe preguntar conforme la incumbencia que tenga.

Hay que tener en cuenta el principio de preclusión: lo que ofrecimos oportunamente como
puntos de pericia no lo podemos establecer después. El juez tiene facultades para merituar o
flexibilizar para permitir reconducir ciertas incumbencias.

Art 459: En el PO puede ser por perito único o tres peritos (uno por cada parte y uno por el
juez). En el PS el sistema es de perito único.

NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE PERITOS: Las partes pueden nombrar un perito único de


común acuerdo, o, si consideran que deben ser 3, nombrarán uno cada una de ellas, y el último el
juez. El juez nombrará a los peritos en los siguientes casos:
● Incomparecencia de una o ambas partes
● Falta de acuerdo para la designación del perito único o de conformidad con el propuesto por
la contraria
● Falta de acuerdo entre los litisconsortes para la designación del perito de su parte

CLASES DE PERITOS
1. PERITOS DE LA LISTA: surgen a partir de una acordada de la corte que le permite a
profesionales que ejercen libremente su profesión y que tienen título habilitante, inscribirse
en un listado sobre el cual se procederá a sortear (de manera electrónica) para que
intervengan en distintas causas (insaculación de peritos) teniendo todos al menos una
designación.
No son empleados del poder judicial, se inscriben en la lista a los efectos de ser peritos.
Estas personas van a tener que cumplir con todo lo que diga el código de acuerdo a su
intervención y tendrán derecho a cobrar honorarios.

2. PERITOS DE ASESORÍA JUDICIAL: profesionales que tienen una relación de


dependencia con el estado, con el poder judicial. Están divididos en áreas, tienen un
escalafón jerárquico. También están a disposición para todo tipo de pericias, pero la
desventaja se halla en el tiempo que tardan en realizarlas. Lo positivo de los mismos es la
calidad profesional.

368
SOTO: Entonces ¿Cómo se designa a un perito? Tenemos dos sistemas:
1. Sistema de Peritos de lista
2. Sistema de Peritos de Asesoría Judicial de tribunales
Ambos peritos tienen las mismas incumbencias y valor probatorio. Son imparciales, carecen
de interés en el pleito (al igual que el testigo).
En el caso del PO la parte lo puede proponer (al perito de la lista) o pide que se sortee. Se
tiene en cuenta la peculiaridad del caso, la incumbencia del perito, es decir, por más que el
juez o el abogado se haya informado del tema no tiene la condición científica para establecer
por sí mismo si eso se generó o tiene determinadas consecuencias. Para ello es necesario el
perito, que trate como problema y peculiaridad que lo que él diga al respecto sea difícil de
rebatir. ¿cómo hacemos para rebatir la información que trae el perito al respecto ? Esto tiene
que ver con la valoración de la prueba pericial.
Hay dos mecanismos sucesivos. 1) Pedido de explicaciones, 2) Impugnación

UCEDO: En la Pcia de Bs As tenemos:


1. Peritos de la Asesoría Pericial: La Asesoría Pericial es un organismo que depende de la
Suprema Corte. Dentro de la Asesoría pericial hay 18 delegaciones departamentales y
diferentes secciones. Es un empleado público. Acudimos a ellos teniendo en cuenta 2
criterios:
a. Cuando el juzgado decida. (quizás por una cuestión de neutralidad). Hay
juzgados(generalmente los que trabajan de forma oral) que toman esta clase de
peritos.
b. Porque la persona tiene BLG o beneficio de gratuidad.
2. Peritos de lista: Son profesionales inscriptos en las cámaras de apelaciones
departamentales. Antes de su inscripción deben hacer un curso. Se confecciona una lista de
peritos. En este caso, cuando se solicita un perito de lista, el juzgado entonces procede a
desinsacular (sacarlo de la lista) ¿como se hace? Una vez que se sortea se procede a
desinsaculizar. La cámara comunica quién fue el perito designado.
¿Hay algún impedimento para que algún profesional sea perito? Sí, a veces hay especialidades
que no tienen colegio de matrícula como los podólogos. En estos casos a veces se trae igual al
proceso demostrando su idoneidad.
3. Cuerpo Técnico de peritos de la SCJ (prueba piloto)

Una vez que se comunica quién es el perito, ¿cuál es el paso siguiente?

369
1. la notificación a las partes del perito designado, ya sea de la asesoría o de la lista porque
pueden recusar.
2. En el proveído de designación donde se hace saber el perito designado, se ingresa el
domicilio electrónico de los abogados (despacho auto notificable: suple que se libre una
cédula. Notifica el juzgado directamente).
3. Si no hay oposición, el perito de oficio acepta el cargo. En cuanto a la aceptación en la
práctica es de manera electrónica porque como todo profesional y las partes está obligado a
constituir domicilio electrónico (si es de la asesoría, tiene el domicilio oficial. Si es de lista,
tiene el domicilio que le dio el colegio). En el CPCC la aceptación se hace labrando una acta
en presencia del secretario. Coexisten ambos: acta y de manera electrónica.
4. Entonces tenemos aceptación. Aca el perito puede solicitar la remisión de cierta información
para su labor, puede existir IPP, fotografías, croquis (documentos indubitados). Procede
entonces con la prueba indubitada que se ofreció, un dictamen. Coteja. (cuerpo de escritura).
5. Si el perito designado NO acepta el cargo porque no lo vio, lo omitió: se puede pedir
intimación para que acepte el cargo bajo apercibimiento de remoción.
6. Una vez que el perito tiene todo el material, realiza la pericia y la envía electrónicamente.
7. Es fundamental determinar si la prueba es individual o común porque, la parte contraria
entonces puede notificar el completo desinterés.La mayor consecuencia de esto es que si hay
condena en costas quien tenga que pagar los honorarios de ese perito, si fue de lista, no será
la parte que manifestó el desinterés. Tampoco podrá esa parte impugnar la prueba Art 476
CPPP. Si la prueba es común y no hay manifestación de desinterés, el dictamen del perito .
8. Cuando se incorpora un dictamen pericial el mismo debe ser un razonamiento preciso,
acabado, concreto sobre los puntos de pericia que han sido ofrecidos por las partes y, tiene
que surgir de ese dictamen las reglas técnicas que el perito aplicó, la bibliografía, los
baremos (unidades de valor). Debe haber entonces un nexo de causalidad entre el hecho
generador del daño y la consecuencia dañosa.
9. El dictamen pericial NO es vinculante para el juez pero si quiere apartarse de ese dictamen
debe hacerlo fundadamente.

ACUERDO PREVIO DE LAS PARTES:


La ley busca que sean las partes las que se pongan de acuerdo en la propuesta de peritos y en los
puntos de pericia. Ello implica economía procesal y mayor rapidez en la tramitación de esta
particular probanza.
Esta coincidencia de los litigantes es alentada en el marco de la audiencia a la que son convocados
por el juez, pero tal diligencia podrá ser reemplazada por un escrito donde ambas partes manifiesten

370
su conformidad, tanto respecto de la identidad de los expertos que habrán de intervenir, como sobre
los puntos de pericia sobre los que tendrán que edificar su dictamen.
En esos casos, si aún no se fijó la audiencia de los arts. 458 y 459, no habrá necesidad de hacerlo; y
si ya había sido establecida, se la dejará sin efecto por carecer de sentido ante el acuerdo al que han
arribado los contendientes.
→ Art. 460 – Acuerdo previo de las partes. Antes de la audiencia, las partes, de común acuerdo,
podrán presentar un escrito proponiendo peritos y puntos de pericia, en cuyo caso no se la señalará o
se la dejará sin efecto, según correspondiere.

CONCLUSIÓN:
1) Las partes propondrán sus puntos de pericia en el momento del ofrecimiento de la prueba pericial
(que varía según se trate de juicio ordinario o sumario), y se dará traslado a la parte contraria.
2) Ésta podrá oponerse a la prueba pericial ofrecida, o bien, de no oponer reparos respecto de la
prueba ofrecida, podrá oponerlos en relación a los puntos de pericia. En este caso, criticará los que
introdujo la contraria y podrá, asimismo, incluir propios.
3) Si el juez considera admisible la prueba, fijará una audiencia.
4) En la audiencia se oirá a las partes acerca de las observaciones que formularen respecto de los
puntos de pericia.
5) El juez procederá a fijar los puntos de pericia y confeccionar el listado definitivo, pudiendo:
+ Agregar nuevos
+ Eliminar los improcedentes o superfluos
6) Existe, a su vez, la posibilidad de que las partes, de común acuerdo, presenten en un escrito los
puntos de pericia, en cuyo caso, la audiencia sería innecesaria y no se celebraría.

COSTAS Y GASTOS:
Es frecuente que la tarea de los peritos genere gastos que van más allá de los honorarios por su labor
profesional.
De allí que los expertos, luego de haber aceptado el cargo, tienen un breve lapso para analizar el tipo
de tareas que se les encarga y determinar si deben realizar estas erogaciones tempranas para ir
avanzando en los estudios periciales a su cargo.
Si entienden que ello es así, dentro del tercer día de la aceptación del cargo habrán de requerir, por
escrito y en el cuaderno de prueba de la parte que la haya ofrecido, un anticipo o adelanto de gastos,
indicando el monto solicitado y explicando sucintamente el destino de los fondos.
Si lo encuentra viable, el juez ordenará que sea depositada la suma que determine dentro del plazo de
5 días desde que esa providencia queda notificada ministerio legis.

371
La parte que tiene la carga de hacer el depósito es la que ofreció la prueba (o ambas si la misma es
común). Si quien tiene la carga aludida no la cumple, se configurará un caso de caducidad de la
prueba pericial: ello “importará el desistimiento de la prueba”.

→ Art. 461 – Anticipo de gastos. Si los peritos lo solicitaren dentro del tercer día de haber
aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la
prueba deberá depositar la suma que el juzgado fije para gastos de las diligencias. Dicho importe
deberá ser depositado dentro del quinto día de ordenado y se entregará a los peritos, sin perjuicio de
lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La resolución sólo
será susceptible de recurso de reposición. La falta de depósito dentro del plazo importará el
desistimiento de la prueba.
SOTO: Es una suma de dinero que puede solicitar el perito eventualmente para realizar la
pericia.
Plazo de caducidad: 5 días. No hay una valoración de una conducta sino una valoración
objetiva realizada por la norma.

PP UCEDO Art. 461. Anticipo para gastos (v. blsg-prueba común-oposición a la prueba
pericial ofrecida)

Incidencia sobre las costas:


La ley establece que el costo total de la pericia (honorarios, insumos, traslados, análisis, alquiler de
instrumental, etc.) será sufragado por quien solicitó la pericia si la misma no es común. Ello así,
salvo “cuando aquélla hubiese sido necesaria para la solución del pleito”.
En tal caso, su costo se incluirá dentro de los generales del proceso y seguirá la suerte de todos ellos,
a tenor de las pautas genéricas de imposición de costas. En suma, sólo correrá con los gastos de la
pericia la parte que la ofreció, sin importar su condición final de vencedor o vencido, si la
contraparte se opuso a la misma y el dictamen constituyó una prueba prescindible.

→ Art. 476 – Cargo de los gastos y honorarios. Si alguna de las partes al contestar la vista a que
se refiere el art. 458, hubiese manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón
de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto
cuando aquélla hubiese sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia ésta que se señalará
en la sentencia.

3) PRUEBA PERICIAL DE OFICIO

372
Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer que se practique otra pericia o que se
perfeccione o amplíe la anterior por los mismos peritos u otros de su elección (artículo 473, último
párrafo)

4) FORMA DE PRACTICAR LA PERICIA: A) Derecho de las partes. B) El dictamen:


recaudos y contenido. C) Informe de los consultores técnicos. D) Pedido de explicaciones a los
peritos. E) Impugnación del dictamen. F) Nulidad. G) Poder del juez para ordenar medidas
complementarias.

INVESTIGACIÓN:
El perito debe indicar lugar, día y hora de la diligencia, a efecto de que las partes, sus letrados y,
eventualmente, los consultores técnicos, si lo desean, puedan asistir.
La asistencia de estas personas es una facultad, no una obligación.
Si los peritos son más de uno, la ley manda que esta actividad preparatoria sea realizada en forma
conjunta, salvo motivos valederos para trabajar separadamente.

→ Art. 469 – Forma de practicarse la diligencia. Los peritos practicarán unidos la diligencia, si
no tuvieren razón especial para lo contrario. Las partes y sus letrados podrán asistir a ella y hacer las
observaciones que consideraren pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar.

Dictamen inmediato: si las cuestiones abordadas lo permiten, ya sea por su sencillez o escaso
número, los peritos pueden dar el resultado inmediatamente luego de haber realizado los estudios a
que se refiere el art. 469.
Podrán hacerlo por escrito o en audiencia a la que convocará el juez, con presencia de las partes. Si
se realiza oralmente, informará uno solo de los expertos el criterio al que se arriba por unanimidad.
Si hubo dictamen en minoría, se expresarán ambas posiciones dejándose constancia de todo ello en
el acta respectiva.
Se busca celeridad en la producción de la prueba de peritos

→ Art. 470 – Dictamen inmediato. Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal
naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente, podrán dar su dictamen por escrito o
en audiencia, en cuyo caso informará uno de ellos si existiere unanimidad.

EL DICTAMEN PERICIAL:

373
→ Art. 472 – Forma de presentación del dictamen. El dictamen se presentará por escrito, con
copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de
los principios científicos en que los peritos funden su opinión. Los que concordaren, los presentarán
en un único texto firmado por todos. Los disidentes lo harán por separado y siempre en un mismo
escrito, salvo que por circunstancias especiales ello no fuere posible.

El dictamen pericial es el informe en el cual el perito contesta los puntos de pericia y da las
conclusiones de su examen. Debe hacerlo por escrito y con copias para las partes, salvo el caso del
art. 470 (inmediato), en que el perito puede dar su informe por escrito o verbalmente.

Debe contener:
1. la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas.
2. la conclusión y la explicación de los principios científicos en que la funda.

El perito debe limitar su examen a los puntos de pericia que se le han fijado. Si se pronuncia sobre
puntos no fijados, el juez no podrá hacer mérito de ellos en la sentencia.
A diferencia del perito, que tiene la obligación de presentar su dictamen, el consultor técnico puede
presentar un informe. Este informe, si bien no tiene el valor del dictamen pericial, puede ser de
importancia para que el juez aprecie la fuerza probatoria del dictamen pericial.
Para el caso de que sean tres los autores del informe, habiendo uniformidad de criterio firmarán
todos el dictamen único. De lo contrario, se dejará a salvo el criterio disidente en la misma pieza.

UCEDO: del dictamen pericial se da traslado a las partes por cédula (CPPCC), en la práctica por
despacho autonotificable.Se inserta como archivo adjunto la pericia realizada.

Una vez presentado el dictamen del perito, las partes podrán: PEDIR
EXPLICACIONES O IMPUGNAR: (UCEDO : es una creación pretoriana)
1. PEDIDO DE EXPLICACIONES AL PERITO:
El pedido de explicaciones tiene por objeto aclarar algún punto oscuro, completar una aseveración
brevemente expuesta o suplir alguna omisión en que hubieren incurrido los peritos al redactar el
dictamen, siendo facultativo para el juez acceder al mencionado pedido.
El derecho de defensa en juicio se manifiesta en la etapa probatoria con la posibilidad de que las
partes puedan aportar las probanzas con las que pretenden sustentar sus asertos y de que puedan
controlar la forma en que se produce la prueba dentro del proceso.
En el art. 473 se contempla la vía para hacer efectivo ese contralor respecto del dictamen pericial,
elemento esencial respecto de esta prueba, mediante la figura del oportuno pedido de explicaciones,

374
figura a la que no sólo pueden recurrir las partes sino también el juez, no ya en pos de la vigencia del
derecho de defensa, sino animado por otro principio procesal: la búsqueda de la verdad jurídica
objetiva.

→ Art. 473 Explicaciones. Del dictamen se dará traslado a las partes que se notificará por cédula y
a instancia de cualquiera de ellas, o de oficio, el juez podrá ordenar que los peritos den las
explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las
circunstancias del caso. El perito que no concurriere a la audiencia o no presentase el informe
ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o
parcialmente. Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se
perfeccione o amplíe la anterior, por los mismos peritos u otros de su elección.
SOTO: Producido el dictamen se sustancia por cédula. Las partes tienen 5 días para pedir
explicaciones o impugnar
El pedido de explicaciones es pedir que el perito aclare un concepto que no está correctamente
explicitado o no se entiende. En general se les pide los “por qué”. Aca esta en juego la técnica
con la que el perito explique, porque en la primera parte el perito hace el estudio del caso, una
segunda parte es el desarrollo de los puntos de pericia respondiendo y, la tercera parte son las
conclusiones donde determina el alcance de lesiones, roturas, arreglos…. Si el perito no
formula un hilo de lenguaje de argumentación suficiente como para que se entienda que de ese
estudio preliminar y de los puntos de pericia se llegue a una conclusión determinada, entonces
estamos frente a un dictamen dogmático. (no se explican los motivos ni los porqué).
Si las explicaciones fracasan por no ser satisfactorias, porque no son suficientes solicitamos la
impugnación.
Cuando el perito cumple con su trabajo pero no es satisfactorio pueden regularse menos
honorarios.
Las explicaciones también pueden ser solicitadas de oficio por el juez Art 36 inc 2. El juez
puede no sólo pedir explicaciones sino también puede pedir la designación de otro perito,
misma especialidad para que haga nuevamente el dictamen.
UCEDO: las explicaciones pueden pedirse en la AVC, siempre que exista rueba oral
(testimonial, confesional, pericial y careo).
2. IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN:
Luego de presentado el dictamen, el/la juez/a dará traslado a las partes, y durante este plazo las
partes pueden, ante todo, impugnar la prueba pericial por vicios ocurridos en su producción, como
por ej. el incumplimiento de las normas contenidas en los arts. 469 y 470, relativos, respectivamente,
a la forma de practicarse la diligencia y de presentarse el dictamen o la incongruencia entre éste y los
puntos de pericia.

375
SOTO. La impugnación tiene otro tenor en relación con el pedido de explicaciones, porque
busca atacar o desmerecer la fuerza probatoria del dictamen pericial.
UCEDO: El juez NO impugna. Sólo las partes.
ABUSO DEL PROCESO : cuando se ejerce de manera maliciosamente actos (se realizan
impugnaciones de todas las pericias) para dilatar el proceso.

NULIDAD:
Cuando la pericia exhibe vicios formales que la invalidan, deberá plantearse la nulidad dentro del
quinto día de notificada su resolución, sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para declararla de
oficio. Si las partes no plantean la nulidad en término, se interpretará que la han consentido o
convalidado.

PODER DEL JUEZ PARA ORDENAR MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:


Art. 471 – Planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos. De oficio o a pedido de
parte, el juez podrá ordenar:
• 1) Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra
especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos mecánicos.
• 2) Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.
• 3) Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una
manera determinada. A estos efectos podrá disponer que comparezcan los peritos y testigos.
Se contempla aquí una serie de medidas que pueden disponer los jueces, a pedido de las partes o de
oficio, para llegar a la verdad jurídica objetiva: obtención de registros gráficos y sonoros de cosas o
sucesos, pericias y reconstrucción de hechos.

5) CADUCIDAD DE LA PRUEBA DE PERITOS:

La caducidad de la prueba pericial se halla sujeta al principio general del art. 310, del CPCCBA, en
cuya virtud a la parte interesada incumbe urgir su oportuna producción, con riesgo, en caso
contrario, de incurrir en negligencia.

Resulta fundamental, en esta materia, determinar si la prueba reviste el carácter individual o común,
pues en tanto la carga de urgir la práctica de la prueba pese sobre una de las partes o sobre ambas
conjuntamente, aquella distinción permite establecer, en cada caso, si corresponde o no el acuse de
negligencia y la correlativa declaración de caducidad.

376
El Código no contiene una regla específicamente referida a la caducidad de la prueba examinada,
pero del texto del art. 476 se infiere que aquélla reviste carácter común, cuando ofrecida la prueba y
conferida la vista a que alude el art. 458, la otra parte omite manifestar su falta de interés en la
pericia y su voluntad de abstenerse de participar en su producción.
Por lo tanto, la prueba sólo debe considerarse individual, con la consiguiente posibilidad de requerir
la declaración de caducidad a su respecto, en la hipótesis de que la otra parte manifieste
expresamente su carencia de interés en aquella y su intención de no participar en su
diligenciamiento. El silencio acerca de tales extremos basta para convertir a la prueba en común y
para perder, por ende, la facultad de requerir la declaración de caducidad.

RAPALLINI: CADUCIDAD DE PRUEBA DE PERITOS


Supuestos específicos:
1. El no depósito de lo que pide en anticipo de gastos el perito: Se da cuando el perito se presenta,
asume el cargo, pide anticipo para gastos, el juez corre traslado y se notifica la resolución. No es la
mera resolución, sino con la notificación de la resolución donde se intima a la parte a que traiga el
depósito.
2. Aceptación o no del cargo, una vez notificado el perito

6) VALOR PROBATORIO

→ Art. 474 – Fuerza probatoria del dictamen pericial. La fuerza probatoria del dictamen
pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la
uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la
concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de
convicción que la causa ofrezca.
Pero la libertad judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa, desde luego,
arbitrariedad. Aunque el apartamiento no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico,
debe fundarse en un análisis crítico de las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes
elementos de juicio obrantes en el proceso.

RAPALLINI: “No es vinculante, pero un buen dictamen hace que un juez vea casi imposible sus
chances de correrse de lo que el perito dice. Y si lo quiere hacer lo va a tener que hacer
razonablemente fundado.
Al perito también se lo puede llamar para evacuar algún tipo de consulta, ya sea a pedido de parte o
por pedido del juez”

377
CUERPO OFICIAL DE PERITOS:
Según la ley orgánica del poder judicial, existe en la ciudad de La Plata, una Dirección General de
asesoría pericial del Poder Judicial que deberá producir los informes técnicos periciales que le sean
requeridos judicialmente. En cada departamento judicial hay una asesoría pericial que depende de la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Estos, no pueden intervenir como peritos a
propuesta de parte ni inscribirse en la lista de profesionales auxiliares de la justicia.

SOTO: PRUEBA CIENTÍFICA


Variante de prueba pericial: casos de ADN. tener cuidado en la cadena de custodia del material
biológico, fuente de prueba. ¿Cómo se impugna un ADN? No se impugna el resultado sino su
producción.
Toma de prueba : si una persona no quiere someterse a una prueba de ADN no puede obligarse pero
importa una presunción en su contra.
Supuesto de prueba pericial pero la incidencia es mucho mayor.

1. Objeto de la prueba pericial: Hechos controvertidos y conducentes sobre los cuales debe
versar el correspondiente dictamen y necesidad de que los mismos sean susceptibles de
percepción directa por parte de los peritos.
2. A diferencia de lo que ocurre con el testimonio –que versa siempre sobre hechos pasados- la
prueba pericial puede recaer también sobre hechos presentes o futuros.
3. El objeto de la prueba pericial debe ser jurídicamente posible (art 475 CPCC)
4. El perito se pone en contacto con los hechos por encargo del juez.
5. El perito formula juicios de valor o deducciones extraídas de los hechos percibidos.
6. Mientras el testigo es insustituible, el perito es sustituible o fungible.
7. Requisitos para ser designado perito: Diferencia e/ peritos de la asesoría pericial, peritos
de lista y peritos del cuerpo técnico de la SCBA. Solicitud de designación de peritos
(Asesoría pericial, Lista de Peritos de Cámara o Cuerpo de peritos SCBA)
8. Comunicación de perito designado al Juzgado (variables)
9. Aceptación del cargo del perito designado /idoneidad/ recusación. Forma de la aceptación
(CPCC y práctica)
10. Intimación a aceptar el cargo.-apercibimiento-
11. Gestión de la prueba previo a la intervención del perito
12. Deberes de los peritos

378
13. Sanciones. Tramitan por vía incidental en el mismo proceso. Perdida del derecho a percibir
honorarios
14. Ofrecimiento de la prueba pericial.
15. Puntos de pericia
16. Oposición a prueba pericial
17. Audiencia preliminar. Apertura a prueba. proveimiento de la prueba pericial:
a)desistimiento, b) oposición c) reservas, d) resolución de oposiciones y desitimientos
formulados.
18. Intervención de peritos de la Asesoría Pericial, peritos de lista o del cuerpo técnico de
peritos de la SCBA.
19. Dictamen pericial. Traslado/ control por las partes
20. Impugnaciones o pedidos de explicaciones del dictamen pericial (partes/juez/ sucesivos
planteos)
21. Anticipo para gastos.
22. Prueba fuera del radio del juzgado (aspecto prácticos incumbencias y jurisdicción/ exhortos)
23. Intervención del perito en la audiencia preliminar o en la audiencia de vista de causa y
explicaciones a pedido del juez
24. Prueba pericial de oficio
25. Valoración del dictamen pericial.
26. Caducidad de la prueba pericial: Se encuentra sujeta al principio general del art. 382, por
lo tanto le incumbe a la parte interesada urgir oportunamente su producción con riesgo de
incurrir en negligencia. Por lo tanto resulta fundamental determinar si la prueba es individual
o común, púes en tanto la carga de urgir la práctica de la prueba pese sobre una de las partes
o sobre ambas conjuntamente, aquella distinción permite establecer en cada caso, si
corresponde o no el acuse de negligencia y la correlativa declaración de caducidad

379
06/08

BOLILLA 15
OTROS MEDIOS DE PRUEBA

PRUEBA DE INFORMES

1) PRUEBA DE INFORMES: A) Concepto. B) Analogías y diferencias con otros medios de


prueba. C) Admisibilidad de la prueba por informes: a) Presupuestos. b) Sujetos informantes:
el deber de informar; límites. c) Objeto del informe. d) Atribuciones de los letrados. e)
Recaudos y plazos para la contestación. f) Retardo. g) Compensación. h) Caducidad. i)
Impugnación por falsedad.

La prueba de informes puede caracterizarse como un medio de aportar al proceso datos concretos
acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de terceros
o de las partes, siempre que tales datos no provengan necesariamente del conocimiento personal de

380
aquéllos. Es decir, que por medio de un informe (archivo, registro, etc.) se extraen datos relevantes
para el proceso.
“Medio de prueba a partir del cual se aportan hechos al proceso que surgen de documentos, registros
o archivos que generalmente van a estar en poder de un tercero. El objeto no es el archivo o el
registro en sí mismo, sino la información que se puede extraer de allí”.

PP UCEDO: Se denomina prueba de informes al medio de aportar al proceso datos concretos


acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de
terceros o de las partes, siempre que tales datos no provengan necesariamente del
conocimiento personal de aquellos.
En sentido impropio constituye un modo de incorporar al proceso prueba documental que se
encuentre en poder de entidades públicas.
ASPECTOS PRÁCTICOS:
Aspectos prácticos:
● Pedido, confección de oficios, confronte, libramiento, diligenciamiento y contestación de
oficio.
● Registro de domicilios electrónicos de la SCBA Ac. 3989/21. Implicancia en el
diligenciamiento de oficios.
● Oficios electrónicos QR, oficios papel, organismos conveniados con la SCBA (BAPRO,
Ministerio de seguridad, RPI, etc.)

SOTO: ¿Qué podemos o no podemos conseguir con la prueba informativa?


Lo que podemos conseguir es la información que conste en algún archivo o registro de la
persona a la que nos dirigimos. Esta persona produce un informe donde señala del registro tal
o cual surge determinada información.
La información de alguna manera es neutra, es decir no hay ninguna valoración, aclaración
sobre lo que surge. Es el reflejo del registro de ese informe.
Muchas veces se necesita de la combinación de dos medios probatorios, por ej se pide prueba
informativa para que nos digan qué consta en determinado registro y, sobre la base de ese
registro una prueba pericial que nos diga qué significa. A cada medio de prueba igualmente se
le respeta su esencia.

¿Cuál es el problema que tiene la prueba informativa?


Es una información neutra: Puede ser que del registro surja algún error u otra información de
lo que pensamos. ¿Cómo nos defendemos entonces del informe? Tenemos la Impugnación del

381
Informe Art 401: se tiene 5 días para impugnar a partir de que ese informe es acompañado en
el expediente (ppio de preclusión): “se requerirá la exhibición de los asientos contables o
de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.”
Si tememos que desaparezca se puede solicitar como medida anticipada.

ANALOGÍA Y DIFERENCIAS CON OTROS MEDIOS:


Para algunos juristas, la prueba de informes se erige como una prueba mixta ya que, en algunos
aspectos, se asemeja a la instrumental (porque los informes se suministran por escrito), a la
testimonial (porque es un modo de declarar de las entidades públicas o privadas), e incluso a la
pericial (porque se pueden pedir informes científicos o técnicos a las entidades).
Esta clase de prueba presenta rasgos que la distinguen suficientemente de los restantes medios
probatorios:
- DOCUMENTAL: en primer lugar, no entraña una especie de prueba documental, porque ésta
requiere la aportación directa del documento al proceso, mientras que en la de informes, el
informante se limita a transmitir al órgano judicial el conocimiento que le proporcionan las
constancias documentales que se encuentran en su poder (ej: envío un oficio al registro de propiedad
automotor para que comunique al juzgado acerca del titular de X dominio automotor).

- TESTIMONIAL: en segundo lugar, el informante se asemeja al testigo, porque tanto el informe


como el testimonio se refieren a hechos pasados; pero se diferencian en cuanto:
1. El informante puede ser una persona jurídica, mientras que el testigo debe ser necesariamente una
persona física.
2. El informante puede adquirir conocimiento de los hechos de que se trate en el momento mismo de
expedir el informe, el testigo los adquiere en el momento de producirse el hecho.
3. Mientras que el testigo declara sobre percepciones o deducciones de carácter personal, el
informante debe atenerse a las constancias de la documentación que posee. No deduce nada, se
limita a lo que consta en el registro, archivo, etc.

ADMISIBILIDAD:
Cuando se trate de hechos concretos, individualizados y controvertidos, que resulten de la
documentación, archivo o registros del informante (con ello se evita que el informante dé
apreciaciones personales sobre los hechos, en cuyo caso se estaría en presencia de otro tipo de
prueba, como la testimonial o la pericial), y que el pedido de informes no tienda manifiestamente a
sustituir o ampliar otro medio de prueba

382
→ Art. 394 – Procedencia. Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con
registro y entidades privadas, deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados,
controvertidos en el proceso.
Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o
registros contables del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de
expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio.

PROHIBICIÓN DE SUSTITUIR UN MEDIO POR OTRO:


Uno de los motivos por los que el/la juez/a puede denegar el ofrecimiento de prueba informativa es
que se advierta la intención manifiesta de sustituir o ampliar otro medio de prueba que sea el que la
ley reserva para determinados hechos.

SOTO. PRUEBA INFORMATIVA: Es el único medio de prueba donde hay una indicación
donde NO debe ser sustitutiva o ampliatoria de los otros medios de prueba:

UCEDO. La prueba informativa la vamos a utilizar cuando necesitamos corroborar un dato


que ya existe en algún lugar. por ej queremos saber si una persona cobró por ART la
indemnización de un accidente de trabajo por ese mismo hecho, se libra oficio. Tenemos un
plazo.
En la práctica, en los escritos postulatorios solicitamos que se libre oficio. Prueba informativa:
libre oficio a correo argentino, renaper, afip, anses, BCRA.
¿Cómo implementamos el oficio?
● Una vez proveído favorablemente por el juzgado, hay que ver si el oficio lo confecciona el
abogado o el juzgado. En muchos casos los juzgados hacen el oficio por secretaría. ¿Cómo
sabemos? hay que ver si el organismo a quien queremos oficiar tiene convenio con la
Suprema Corte para ver si tiene domicilio electrónico (registro de la SC domicilio
electrónicos). Si tiene, el abogado entonces confecciona el oficio (conviene tenerlo
preparado en la compu para subirlo)

● Una vez firme el APP ofrezco dentro de los 10 días, la prueba informativa. En este caso el
canal o vía de comunicación es un oficio que se confecciona y libra a la entidad pública (20
días para contestar) o privada (10 días hábiles para contestar). Las entidades transcurrido el
plazo pueden contestar (respuesta, se abre la posibilidad que el juez diga “agreguese”
“tengase presente” “hagase saber como archivo adjunto”. De esa respuesta vamos a tener 5
días para atacar la veracidad del documento, Se descree en realidad la base, el origen del
informe NO su contenido) o no hacerlo (en este caso contamos con 5 días para oficio pedido

383
reiteratorio: es el mismo oficio que le libró primero pero con la palabra “REITERATORIO”.
¿Cuándo lo pedimos? al vencimiento del plazo que tiene la entidad para contestar. Otra vez
empieza a correr el plazo de 20 o 10 días. En cada oficio hay que transcribir art 396 -plazos-
y 397 -sanciones- ).

● A veces el diligenciamiento de un oficio puede tener un costo y si la persona cuenta con


BLG o beneficio de gratuidad hay que dejar constancia en el mismo oficio que se encuentra
exento de cualquier tasa para obtener el informe de manera gratuita. (ej registro de las
personas, registro de la propiedad- tienen un convenio que hay que utilizar ciertos modelos
que el registro habilita-)

● Hacemos el oficio, cómo llega al juzgado? Hacemos el oficio y la enviamos al juzgado a


través de presentaciones electrónicas. Acá el juzgado puede hacer:
- aceptarlo: acepta y luego ve si hay que observar. Otros aceptan, te dicen que está
bien confeccionado pero quizás exista algún error por ej en el destinatario. Acá te
informan el error y te solicitan nuevo oficio.
- puede figurar pendiente:
- observa y rechaza:
También hay que ver si el oficio debe ser en formato papel por ej para el correo argentino:
¿cómo se hace? porque hay que validarlo, confrontarlo. También se presenta
electrónicamente, el juzgado lo mira, lo firma y lo envía al domicilio electrónico. ¿cómo lo
llevamos al lugar que lo piden en papel? lo imprimimos y lo hacemos firmar en el juzgado.

→ Art. 395 – Sustitución o ampliación de otros medios probatorios. No será admisible el


pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que
específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos. Cuando el
requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo podrá ser negado si
existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del
juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio.
[EJEMPLO: una vez trabada la litis, la parte nota que olvidó acompañar un expediente en la prueba
documental ofrecida en la demanda o en la contestación. En consecuencia, cuando se abre el juicio a
prueba y deba ofrecer LAS RESTANTES PRUEBAS, solicita que se libre un oficio para que se
remita ese expediente que olvidó al principio]

384
Negativa al requerimiento: los datos o expedientes a partir de los cuales se requiere un informe son
de propiedad del informante y, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, podrá negarse a
suministrarlos si existe justa causa de reserva o de secreto. El requerido puede tener motivos
fundados para no proveer al juez de la información solicitada.

SUJETOS INFORMANTES, EL DEBER DE INFORMAR:


Son sujetos de la prueba de informes el órgano judicial, a título de destinatario y de eventual
promotor, las partes en calidad de proponentes y los informantes, pudiendo revestir esta última
calidad, según lo dispuesto en el art. 394 CPCC (escribanos, oficinas públicas y entidades privadas).
Las entidades públicas o privadas no pueden negarse a informar; tienen el deber de hacerlo y, en
caso contrario, son pasibles de sanciones.

Excepción: Sin perjuicio de ello, este deber tiene establecido un límite en el 2o párr. del art. 395, el
cual prevé que el informe o remisión del expediente sólo podrá ser negado si existiere justa causa de
reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del
quinto día de recibido el oficio. Estas cuestiones serán valoradas por el juez quien, si las considera
irrelevantes, podrá ordenar que se cumpla la medida.
→ “...cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo podrá

ser negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en

conocimiento del juzgado dentro de quinto día de recibido el oficio” (art. 395).

OBJETO DEL INFORME:


El art. 394 se refiere a la idoneidad de la prueba de informes, el cual establece que el informe deberá
versar sobre hechos concretos, claramente individualizados y controvertidos en el proceso. A su vez,
no será admisible el pedido de informes que tienda manifiestamente a sustituir o ampliar otro medio
probatorio (por ej: si el requerimiento tuviese por objeto la incorporación de prueba documental que
debió acompañarse con los escritos de constitución del proceso).

PRESUPUESTO DE LUGAR, TIEMPO Y FORMA


− El lugar de la prueba de informes es el de la sede o domicilio de la persona a quién aquellos se
han referido.
− El tiempo en que debe practicarse es, normalmente, el del período probatorio correspondiente a
cada tipo de proceso de que se trate.
− En cuanto a su forma, este tipo de prueba no admite otro modo de expresión que no sea el
escrito.

385
ATRIBUCIONES DE LOS LETRADOS:
Concretamente, se los autoriza a que en los casos en que el juez mediante resolución solicite
informes, expedientes, testimonios, certificados, etc. en el marco del trámite probatorio, los oficios a
través de los cuales se instrumenta esa orden judicial sean confeccionados, firmados y diligenciados
por los abogados de las partes interesadas.
Sólo se les impone la carga de transcribir la resolución ordenatoria, consignar el plazo fijado
judicialmente –o el legal, si nada se dijo– y la sanción a la que se exponen los informantes por
incumplimiento, a tenor de lo que surge del art. 397.
Mayor es el poder de los abogados en el caso de que el pedido de informes tenga como único objeto
acreditar el haber en un proceso sucesorio. En ese caso, no será necesaria ni siquiera la orden
judicial: el letrado por sí solo presentará el pedido ante bancos, oficinas públicas o entes privados.

→ Art. 398 – Atribuciones de los letrados patrocinantes. Cuando interviniera letrado


patrocinante, los pedidos de informes, expedientes, testimonios y certificados ordenados en el juicio
serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél, con transcripción
de la resolución que los ordena y fija el plazo en que deberán expedirse. Deberá, asimismo,
consignarse la prevención que establece el último párrafo del artículo anterior. Los oficios dirigidos
a bancos, oficinas públicas, o entidades privadas que tuvieren por único objeto acreditar el haber del
juicio sucesorio, serán presentados directamente por el abogado patrocinante, sin necesidad de previa
petición judicial. Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones
directamente a la secretaría con transcripción o copia del oficio. Cuando en la redacción de los
oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la providencia que los ordena, o de las
formas legales, su responsabilidad disciplinaria se hará efectiva de oficio o a petición de parte.

RECAUDOS Y PLAZOS PARA LA CONTESTACIÓN:


20 días hábiles para las oficinas públicas y 10 para las privadas.
→ Art. 396 – Recaudos y plazos para la contestación. Las oficinas públicas no podrán
establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa aprobación por el Poder Ejecutivo, ni
otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos u ordenanzas.
Deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de veinte (20) días hábiles y
las entidades privadas dentro de diez (10), salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere
fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales.
Esta norma del CPCCBA intenta hacer más sencilla, rápida y económica la producción de la prueba
de informes. Para ello, diferencia a los informantes según su naturaleza: entidades o sujetos públicos
o privados.

386
Respecto de los primeros, prohíbe que las dependencias que puedan ser requeridas para este tipo de
actividad probatoria establezcan por sí solas exigencias formales para el cumplimiento de la orden
judicial de informar. Sólo podrán solicitar el cumplimiento de los recaudos que haya aprobado
previamente el PE. Toda otra limitación o recaudo previo será inválido.
Este art. también veda la imposición de aranceles para evacuar el informe puntualmente requerido.
Sólo pueden exigirse los que surjan de normas previamente establecidas con carácter genérico para
actos de ese tipo.
Asimismo, fija en 20 días hábiles el plazo que tienen las dependencias o autoridades públicas para
contestar el informe o remitir el expediente. El plazo se cuenta desde la presentación del oficio
judicial, para lo cual es vital que quien se encargue de su diligenciamiento se quede con copia de
este requerimiento donde obre constancia fehaciente de la recepción (fecha y hora) por parte de la
dependencia informante.
Respecto de entidades o sujetos privados, sólo se les impone un plazo de diez 10 hábiles, que
también comienza a correr con la recepción del pedido formal. En ambos casos, el plazo podrá ser
modificado –ampliado o reducido– por disposición judicial si así lo requiere la naturaleza de la
situación a resolver en relación con el tipo de informe a evacuar.

RETARDO EN LA CONTESTACIÓN:
→ Art. 397 Retardo. Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido
dentro del plazo, se deberá informar al juzgado, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la
fecha en que se cumplirá. Si el juez advirtiere que determinada repartición pública, sin causa
justificada, no cumple reiteradamente el deber de contestar oportunamente los informes, deberá
poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Gobierno y Justicia, a los efectos que
correspondan, sin perjuicio de las otras medidas a que hubiere lugar. A las entidades privadas que sin
causa justificada no contestaren oportunamente, se les impondrá multa de dos (2) Jus por cada día de
retardo. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por
separado.

JULIAN: siempre es importante la transcripción de los art 396 y 397 para poder aplicar la
multa, ya que muchas veces sucede que el tribunal puede observar porque si bien todos
tenemos que conocer la ley, el juzgado puede decir que no se transcribió el art y la entidad
puede no saber la contestación en ese plazo. La sanción del jus es a partir del reiteratorio, de
los 20 o 10 días.

→ Art. 399 – Compensación. Las entidades privadas que no fueren parte del proceso, al presentar
el informe y si los trabajos que han debido efectuar para contestarlo implicaren gastos

387
extraordinarios, podrán solicitar una compensación, que será fijada por el juez, previa vista a las
partes. En este caso el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere
contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.

CADUCIDAD:
Se da cuando, realizado un pedido de informes que no se cumple en tiempo, la parte no requiere una
reiteración dentro del 5 día del vencimiento del plazo. El CPCCBA entiende que, si se dan esas
circunstancias, existe desinterés de la parte en renovar el pedido de esta prueba y por eso puede el
juez disponer su pérdida por caducidad, ya sea a pedido de parte o de oficio, sin sustanciación
alguna.

→ Art. 400 – Caducidad. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o
entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió,
sin sustanciación alguna, si dentro del quinto día no solicitare al juez la reiteración del oficio.

SOTO: desde que se deja el oficio en la entidad empiezan a contar los días hábiles para
contestar. vencido el plazo hay que solicitar reiteración: 5 días.

UCEDO-JULIÁN: La caducidad es taxativa, es objetiva ya que no necesita sustanciación, ni


fundamento.
“No podemos pedir la caducidad de la prueba de la otra parte si nosotros aún tenemos pruebas
pendientes de producir”, porque se entiende que con la caducidad queremos adelantar el
proceso.
● NEGLIGENCIA: la parte ofrece oficio a una dependencia y nunca se libra, ni se
confecciona.Como abogado la otra parte puede pedir la negligencia, se sustancia y el juez
dicta una sentencia interlocutoria que NO ES APELABLE porque estamos en la etapa
probatoria. Se puede hacer replanteo de prueba en Alzada Por el Art 255

En otras palabras: el oficio será el canal de comunicación de la parte que le ofrece la prueba al
juzgado. El juzgado se lo provee (libra el oficio) y la parte deja el oficio en la entidad a la que
pretende requerir la información (lo confecciona y lo lleva a confronte). El juzgado lo tiene que
autorizar, la parte lo vuelve a tener en la mano y se lo lleva a la oficina respectiva (ya que la oficina
se tiene que enterar de que tiene que dar la información que se le pide).
A partir de que la institución lo recibe corren los plazos para contestar, los cuales se diferencian en
provincia ya sean oficinas públicas (20 días) o privadas (10 días) y en nación donde no existe esta
diferencia (son diez días para todas las instituciones).

388
La explicación que dio el legislador en la distinción entre pública y privada en provincia fue que
normalmente las oficinas públicas tienden a tener más trabajo o más mecanismos burocráticos
internos hasta que llega a una resolución del órgano administrativo para dar una respuesta, y la
oficina privada suele estar más desburocratizada.
El plazo empieza a correr desde que el oficio se diligenció. El código dice que vencido esos 10 o 20
días, se podrá pedir un oficio reiteratorio y dentro de los cinco días que ese vencimiento operó, se
producirá la caducidad de la prueba.

★ CUESTIONES PRÁCTICAS:
1. No es automático, lo tiene que pedir la contraparte. El juez podría advertirlo, pero se debe
pedir. No es que pasan los cinco días y se perdió la prueba, sino que tiene que haber una
resolución que de manera concreta diga que se aplica esta resolución.

2. Si la parte ofreció el oficio y lo llevó a la institución, la contraparte va a estar contando los


días para la caducidad siempre para contestar en 20 o 10 días. Entonces lo que conviene es
reservarlo/ocultarlo, presentarlo más adelante y así será imposible que la parte lo controle.
(JULIAN)

3. Si se abrió el juicio a prueba, el juez dijo líbrese el oficio y la parte que lo ofreció nunca
llevó el oficio para que el juzgado lo selle, esto no es un supuesto de caducidad. Hay que
hacerlo caer como negligencia de la parte. Este planteo va a tener que ser argumentado, de
este escrito se le va a correr traslado a la contraparte, la contraparte va a tener que contestar
y después el juez va a tener que resolver a través de una sentencia interlocutoria porque ya
hubo sustanciación.

4. Cuando hay un planteo de caducidad de prueba, se trata de una caducidad objetiva. Es una
providencia simple porque no requiere sustanciación. Queda afuera la prueba, rige la
inapelabilidad.

5. Recordar que cuando se trate de una oficina pública, la información que brinde puede ser un
instrumento público pudiendo entonces operar la REDARGUCIÓN DE FALSEDAD. El
actor librará el oficio, la oficina lo recibirá, contestará y se notificará a la otra parte por nota
dentro de los 5 días. Recién ahí podrá decir algo, y, dependiendo de la información brindada
podrá alegar el incidente previsto en el art. 393.

389
→ Art. 393. Redargución de falsedad. La redargución de falsedad de un instrumento público
tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de 10 días de efectuada la
impugnación, bajo apercibimiento de tener a quien la formule por desistido.
En este caso, el juez suspenderá el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente
conjuntamente con la sentencia.

IMPUGNACIÓN POR FALSEDAD:


Si bien los informantes pueden cumplir en término, no siempre lo hacen de manera correcta en
cuanto al contenido. Las partes tienen diversos carriles para corregir esos desvíos:
1. INFORME INCOMPLETO: si el informe no responde a todos los puntos sobre los que se
piden datos, o no se vincula con los hechos allí consignados respecto de los cuales se solicita
información, la parte interesada en esa prueba puede exponer esas deficiencias al juez y
pedirle que requiera un nuevo informe o una ampliación del original. Si el juez hace lugar a
este requerimiento, deberá librarse un nuevo oficio, comenzará a correr un nuevo plazo, etc.

2. INFORME FALSO: si, en cambio, la crítica tiene por motivo denunciar la discordancia
entre lo informado y los registros obrantes en poder del informante –un caso de falsedad–, el
art 401 brinda la forma de resolver el punto: el juez requerirá al tercero que exhiba el
material original que sirvió de fuente para la confección del informe (los libros, asientos,
registros, etc.) y, de esa manera, se comprobará si asiste o no razón a la parte que tachó de
falso el documento producido.

3. La cuestión se complica si el informe, por constituir un documento que encuadra en alguno


de los supuestos del art. 979, CC, es un instrumento público. En tal caso, no será suficiente
la denuncia de falsedad y el cotejo documental, sino que se tornará imprescindible activar en
tiempo oportuno el mecanismo del art. 393, es decir, la iniciación de un INCIDENTE DE
REDARGUCIÓN DE FALSEDAD.

→ Art. 401 – Impugnación por falsedad. Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular
las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de
referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o
de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.

390
RECONOCIMIENTO JUDICIAL

2) RECONOCIMIENTO JUDICIAL: a) Concepto. b) Caracteres. c) Medidas admisibles. d)


Forma de practicar la diligencia. e) Principio de inmediación: traslado del juez.
Constitucionalidad. f) Anticipo de gastos. g) Negligencia en la prueba.

Denomínase reconocimiento o examen judicial la percepción sensorial directa efectuada por el juez
o tribunal sobre cosas, lugares o personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o
características.

CARACTERES
Corresponde mencionar algunos caracteres del reconocimiento:
1. Es facultativo para el/la juez/a, quien puede ordenarlo o denegarlo aún en el caso de que las
partes lo hubieran solicitado
2. Puede solicitarse como prueba anticipada
La jurisprudencia tiene decidido que el reconocimiento judicial constituye una medida potestativa
para el juez, que puede decretarla o denegarla, aún en el supuesto de que las partes la soliciten y que,
por lo mismo, no cabe recurso alguno contra la respectiva resolución. Tal doctrina, sin embargo, no
se concilia con el carácter de verdadero medio de prueba que reviste el reconocimiento judicial.

391
Algunos autores niegan al reconocimiento judicial el carácter de medio de prueba, sosteniendo que
se trata de la apreciación de una prueba y que esta última se halla constituida por la cosa sobre la
cual recae el examen. Se trata, empero, de una tesis errónea, por cuanto la cosa sobre la que versa el
reconocimiento no configura en sí misma una prueba sino un instrumento probatorio del cual cabe.

MEDIDAS ADMISIBLES:
→ Art. 477 – Medidas admisibles. El juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte:
1) El reconocimiento judicial de lugares o de cosas.
2) La concurrencia de peritos y testigos a dicho acto.
3) Las medidas previstas en el art. 471.
Al decretar el examen se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar,
fecha y hora que se realizará. Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un día de
anticipación.
Esta medida puede ser ofrecida por las partes o bien ser adoptada de oficio.
En la resolución que la admita se indicará qué lugar o cosa se habrá de reconocer, si habrán de
concurrir peritos o testigos a esa diligencia, si se habrán de obtener registros visuales o sonoros, si
tendrá lugar una reconstrucción de hechos y toda otra medida que entienda adecuada para que la
diligencia de un resultado más ilustrativo.
Determinará el día y la hora, así como el lugar donde se la concretará, notificándose de ella a los
intervinientes por los distintos medios previstos (por cédula a los sujetos ajenos al proceso; y
ministerio legis, es decir, de oficio o por disposición judicial a las partes); salvo que haya urgencia,
en cuyo caso la notificación se hará de oficio y con un día de anticipación.
De acuerdo con el régimen adoptado por el CPCC, el reconocimiento judicial también está incluido
entre las medidas preliminares (Art 326 inc 2), lo que resulta razonable si se tiene en cuenta que
aquél puede revestir, en casos de urgencia, el carácter de una medida conservatoria indispensable.

FORMA DE PRACTICAR LA DILIGENCIA:


"Al decretar el examen se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar,
fecha y hora en que se realizará. Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un día de
anticipación". La última parte del precepto tiene en cuenta la naturaleza de esta medida de prueba y
la necesidad que puede existir de que se practique con la mayor premura.
La medida debe ser realizada personalmente por el juez (o miembros del Tr) pues de ello depende su
eficacia. A esa razón obedece, asimismo, que el CPCC autorice al juez a trasladarse a cualquier lugar
de la República donde deba tener lugar la diligencia.

392
→ Art. 478. Forma de la diligencia. A la diligencia asistirá el juez o los miembros del Tribunal
que éste determine. Las partes podrán concurrir con sus representantes y letrados y formular las
observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta.
La ley, como se advierte, rodea al acto de una garantía de control y publicidad, evitando así que
aquél se convierta, eventualmente, en una simple expresión del conocimiento privado del juez.
En el acta deben hacerse constar las impresiones que el juez reciba (que no importen, desde luego,
una valoración anticipada de la prueba), así como también las observaciones que las partes formulen;
lo cual se justifica tanto para que al sentenciar se recuerde fielmente lo que se haya visto y expuesto,
cuanto para que el tribunal de segunda instancia tome el conocimiento que necesite, sin perjuicio de
que, a su vez, decrete otra inspección, si lo cree necesario, y el estado actual de las cosas lo permita.
Las actas en que se omite consignar detalladamente lo que se percibió durante la diligencia son
ineficaces como medio de prueba, ya que de esa forma se estaría violando el derecho de defensa,
dado que las partes sólo pueden discutir lo que el juez hizo constar.

PRESUNCIONES

3) PRESUNCIONES: a) Concepto. b) Controversia acerca de si son o no medios de prueba; c)


Clases; d) Indicios: necesidad de pluralidad; e) Valor probatorio.

Tradicionalmente se define a las presunciones como las consecuencias que la ley o el juez deducen
de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Comporta un razonamiento que, partiendo
de un hecho determinado, es decir, un indicio, y de conformidad con la experiencia, permite afirmar
la existencia del hecho que se desea probar.

B) ¿SON MEDIOS DE PRUEBA?


La doctrina discute si ellas son medios de prueba o no. La mayor parte de la doctrina se expide en
sentido negativo, fundándose en que las presunciones legales no configuran medios probatorios, sino
reglas jurídicas sustanciales que gravitan en el proceso sobre la carga de la prueba; las presunciones
simples son operaciones intelectuales que el juez realiza en oportunidad de dictar sentencia,
basándose en hechos indiciarios que se han demostrado a merced de la utilización de otros medios
probatorios. Se trata, no de medios, sino de argumentos de prueba.

CLASES:
1. LEGALES: Son aquellas que dispensan a la parte beneficiada por la presunción de la carga
de probar el hecho deducido por la ley. Se subdividen en juris tantum y juris et de jure,
según admitan o no prueba en contrario.

393
a) Juris tantum: admiten prueba en contrario, pero invierten la carga de la prueba,
transfiriéndola a la parte contraria. Ej: quien tiene la posesión de un bien se presume como
propietario, correspondiendo a la otra parte la carga probatoria; art 354 inc i respecto del
silencio o negativos de los hechos.
b) Juris et de jure: no admiten prueba en contrario. Ej: el conocimiento de la ley.

2. SIMPLES O JUDICIALES: Son aquellas que se encuentran libradas al criterio del juez, y cuyas
conclusiones no se encuentran sujetas a reglas establecidas, sino que deben ser fijadas de acuerdo a
los principios de la sana crítica. La ley procesal enumera diversos requisitos que condicionan la
fuerza probatoria de las presunciones, que se encuentran contenidos en el art. 163, inc. 5 CPCC, que
habla del contenido de la sentencia:
“Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y
probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción
según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”.

Es decir que, deben ser hechos:


a. reales y probados
b. varios
c. Graves
d. Precisos (debe conducir a un solo razonamiento)
e. Concordantes

PPUCEDO:
● Indicios y presunciones. Concepto. Un indicio es un hecho o circunstancia que ha sido
probado, y a partir del cual, por el conocimiento de alguna ley causal o porque así lo aconseja
la propia experiencia vital, al juez le es posible dar por probado otro hecho diferente.

● Indicios y presunciones - Eficacia probatoria | Indicios y presunciones – Apreciación.


La prueba indiciaria debe hallarse integrada por una serie de elementos que, por su número,
trascendencia, univocidad, concordancia, etc. permitan que la inferencia presuncional (esto es,
el paso reductivo que va desde los indicios al hecho que se admite) resulte ágil, espontánea o
intuitiva. CC0202 LP 120918 RSD 279/19 S 24/10/2019 Juez HANKOVITS (SD).Carátula:
"Agro La Revancha S.R.L. C/ Toracca Noemi Susana S/Cobro Ordinario De Sumas De
Dinero“. Magistrados Votantes: Hankovits-Banegas

● Indicios y presunciones. Cada uno de los indicios probados puede reflejar un hecho poco
relevante, o casual. La suma de todos ellos, su correcta acreditación (debidamente probados),

394
la coherencia intrínseca que exhiben (concordancia), la posibilidad de atribuirles una
orientación común (univocidad), la inexistencia de factores acreditados que los debiliten (no
hay contra indicios), etc., conforman un conjunto contundente y homogéneo de hechos
indiciarios.

● Indicios y presunciones. Eficacia probatoria. Presentado el conflicto entre el indicio (lo


que el juez logra como conclusión a partir de ciertas pruebas referidas a hechos y que
funcionan como premisas) y la presunción (lo que la ley establece que el juez debe considerar
como conclusión, a partir de las mismas premisas), la fuerza de convicción del indicio resulta
derrotada por la presunción.

MEDIOS DE PRUEBA NO LEGISLADOS:

Si bien se tenderá a echar mano de los medios probatorios “típicos” o “nominados”, está en la
creatividad de los litigantes y magistrados propiciar y admitir, respectivamente, otras formas o
combinación de tipos, en la medida en que estas nuevas figuras se adapten de mejor forma a la tarea
de eliminar la incertidumbre respecto de los extremos fácticos a probar.
El CPCCC condiciona esta tarea de creación de nuevos medios de prueba a que los mismos no
afecten la moral, la libertad personal de las partes o no estén expresamente prohibidos.
En efecto, la obtención de pruebas no justifica atacar la moral o la libertad de las personas, ya sea en
grado de simple molestia o cuando la conducta importe un comportamiento sancionado
normativamente.
→ Art. 376 – Medios de prueba. La prueba deberá producirse por los medios previstos
expresamente por la ley o por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no
afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente
prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía
las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la forma que establezca el juez.
Asimismo, la norma transcripta autoriza a ofrecer como prueba cualquier clase de documento, en el
sentido amplio que oportunamente se ha asignado a esta expresión. Con respecto, por ejemplo, a la
reproducción fonográfica de expresiones vertidas por una de las partes fuera de juicio, procede, salvo
que la prueba se haya obtenido por medios ilegítimos, que ella sea citada a los efectos de reconocer
la voz que se le atribuye. En caso de desconocimiento será menester la designación de perito. Sin
embargo, dado que en esta materia no puede descartarse en absoluto la posibilidad de un doblaje o
de un truco, las conclusiones del experto no valdrán como plena prueba sino como una presunción,
que
deberá ser corroborada por otros medios probatorios.

395
Procedimiento para receptarlas:
Una vez propuestas por las partes o el juez las nuevas formas probatorias, o combinaciones de las
“típicas”, se habrán de aplicar las reglas de tramitación de los medios de prueba receptados
legalmente que más se adapten a aquellas por su naturaleza y finalidades.

20/08

BOLILLA 16
CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA. SENTENCIA.

PALACIOS: CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA

1. PROCESO ORDINARIO: Los requisitos que preceden al pronunciamiento de la sentencia


definitiva, depende de las actitudes que adopte el demandado al contestar la demanda

● Cuando media allanamiento, corresponde que el juez falle la causa sin más trámite

● Cuando el demandado admite los hechos en que se funda la demanda, pero les asigna un
sentido jurídico diferente al pretendido por el actor, procede declarar la causa como de puro
derecho, en cuyo caso el proceso queda concluido para definitiva.

396
● Cuando, en razón de existir hechos controvertidos, se ha dispuesto la apertura de la causa a
prueba y, ésta se ha producido, es aplicable el procedimiento del art 480 CPCC: alegatos.

● Acción Declarativa de certeza: Cuestión netamente jurídica. No hay hechos controvertidos,


acá hay una confrontación la compatibilidad de un ordenamiento jurídico con otro de mayor
jerarquía. No se abre la causa a prueba.

1) PRECLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO:


Cuándo se opera. Preclusión de la etapa probatoria: cuándo se opera. Vencimiento de plazo
probatorio: prueba pendiente.

UCEDO: Demanda → Contestación → Audiencia Preliminar → Declaración de la causa

como de puro derecho → Autos para sentencia (una vez firme la declaración de puro

derecho)

La cuestión de puro derecho puede ser:

● porque lo determinó el juez

● las partes no tenían más prueba a producir

HANKOVITS: DECLARACIÓN DE LA CAUSA COMO “DE PURO DERECHO”.


CONCLUSIÓN PARA DEFINITIVA:

→ Art. 479. Alternativas - cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá

procederse con arreglo a lo establecido en el último párrafo del art 357.

→Art 357 CPCC… “Con el escrito de contestación de la demanda, o la reconvención en su caso,el

pleito se abrirá a prueba (Art.358 CPCC… “ siempre que se hayan alegado hechos conducentes
acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, aunque estas no lo pidan, el juez
recibirá la causa a prueba). Si fuere de puro derecho, se conferirá nuevo traslado por su orden, por lo
que quedará concluso para definitiva.

→ Una causa se resuelve como de puro derecho cuando el mérito o fundabilidad de la

demanda puede dirimir con las constancias que obran en el expediente: es decir, cuando los
documentos y demás elementos de convicción acompañados por las partes son suficientes para

397
realizar un juicio asertivo sobre la procedencia del reclamo y de las defensas que contra él se
hubieren opuesto.

ENTONCES:

● Si no existen hechos controvertidos; o existiendo hechos controvertidos, el juez considera


suficiente para resolver el caso con la prueba documental agregada.

● De oficio o a pedido de parte podrá declarar la causa como de “puro derecho”

● La declaración de “puro derecho” requiere que medie admisión expresa de los hechos
afirmados en la demanda, aunque las partes no se pongan de acuerdo con los efectos
jurídicos que puedan asignarse a esos hechos.

● La declaración de la causa “de puro derecho” implica que no habrá etapa probatoria. (de la
etapa postulatoria se va a la decisoria ya que no hay cuestiones fáctica a debatir sólo
cuestiones jurídicas o, existiendo hechos con la prueba documental acompañada es
suficiente)

● El actor va a hacer un alegato de derecho y, por otro lado, el demandado hará otro alegato de
derecho, es decir van a alegar sobre la cuestión jurídica nuevamente. Una vez concluido ello,
se llama a autos para dictar sentencia.

Cuando el demandado admite los hechos en que se funda la demanda pero les asigna un sentido
jurídico distinto al pretendido por el actor (no hay hechos controvertidos), procede declarar la causa
como de puro derecho, en cuyo caso se dará traslado a las partes por su orden (primero al actor y
luego al demandado) por un período de 5 días para que formulen la oposición correspondiente, si así
lo quisieran, y el proceso quedará concluido para definitiva.: HANKOVITS: PRECLUSIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DECLARADO COMO “DE PURO DERECHO”: Como la declaración de la
causa como “de puro derecho” se hace –normalmente- a través de una providencia simple que puede
causar un perjuicio a alguna de las partes, se prevé un nuevo traslado por su orden –es decir primero
al actor y luego al demandado- por 5 días (art.150) desde la recepción de la cédula que la notifica
para que manifiesten lo que estimen correspondiente. Esta cédula se confecciona y se notifica de
oficio por Secretaría a las partes (art.135 inc.3 - domicilio real por cédula- y 143 6ª párrf.)

398
Si la providencia que declara la causa “de puro derecho” no es controvertida y queda firme, la causa
quedará conclusa para definitiva correspondiendo poner el expediente a despacho y dictar la
providencia “autos para sentencia” (arts.479 y 481 CPCC).

En las cuestiones de puro derecho, pues, la causa concluye con el nuevo traslado que se conferirá a
las partes, por su orden.

PRECLUSIÓN: “La declaración de la cuestión como de puro derecho, una vez consentida, tiene los
efectos del llamado de autos para sentencia, cerrando toda posible discusión posterior. Ella impide a
su vez la introducción en primera instancia de documentación hasta entonces desconocida y la
alegación de hechos nuevos”.

HANKOVITS: JURISPRUDENCIA BONAERENSE

La declaración de puro derecho se hace jurídicamente admisible cuando las partes están
contestes con los hechos pero no sobre el derecho aplicable, en cuyo caso es improcedente la
apertura a prueba (Alsina, Tratado, v. III, 2ª ed., p. 215, nº 15 y p. 216, nº 17) (C. 2ª La Plata,
sala I, causa B-48.996, reg. int. 323/80; B-63.852, reg. int. 495/87).

El hecho de no haberse producido pruebas no es óbice para que las partes puedan presentar los
alegatos respectivos, puesto que los mismos reemplazan los escritos de dúplica y réplica en las
cuestiones de puro derecho (Alsina, Tratado, v. III, 2ª ed., p. 705, "c" y p. 217, "b") y además,
porque resulta posible inclusive alegar sobre la no producción de prueba, toda vez que de ello
cada una de las partes puede extraer argumentos en favor de sus derechos —principios de
adquisición procesal— (Palacio, Tratado, v. I, 2ª ed., p. 290, nº 35) (C. 1ª La Plata, sala III,
causa 127.224, reg. int. 206/67; contra: C. Apel. Mercedes, LL 56-275 o JA 1949-IV-535).

PRECLUSIÓN DE LA ETAPA PROBATORIA:

Una vez cumplido el plazo fijado al momento de la apertura de la etapa probatoria, el CPCC señala
que, de oficio o a pedido de parte, el juez ordenará que se agreguen al expediente las pruebas
producidas.

La realidad indica que muy frecuentemente la etapa probatoria excede del plazo originariamente
determinado. De allí que, en muchas ocasiones, la solicitud de una de las partes de que se tenga por
concluida la etapa, producirá que el juez solicite al secretario la certificación de las pruebas
producidas hasta ese momento.

399
El actuario realizará el informe, teniendo en cuenta el contenido de los cuadernos de prueba,
confrontándolos con la resolución que proveyó las diferentes medidas ofrecidas.

De este informe surgirá la prueba pendiente, frente a lo cual es normal que el juez analice la
esencialidad de las mismas. Si entiende que alguna es imprescindible para el proceso, intimará a su
activación.

Cuando ya no queda prueba pendiente o, habiéndola, no se la activa o recae declaración de


caducidad o negligencia a su respecto, el juez ordenará que se agregue la producida al expediente.

El secretario incorpora a la causa principal los dos cuadernos de prueba por su orden (primero el de
la actora y luego el de la demanda) procediendo a unificar la foliatura. El proceso vuelve así a
reunirse en un solo expediente a los fines de que las partes puedan contar con el material fáctico para
elaborar sus alegatos.

HANKOVITS

En el proceso ordinario, habiéndose producido pruebas, corresponde en primer término que el juez,
de oficio, ordene la agregación de los cuadernos respectivos al expediente principal, con
certificación que previamente efectuará el secretario sobre el vencimiento del plazo probatorio y las
que se hubieren producido (como también las que, en su caso, todavía no se cumplimentaron); todo
en una sola providencia, que se notificará por ministerio de la ley y que tiene el efecto de poner los
autos en estado de alegar. Si ante la pasividad del juez, alguna de las partes instare este trámite,
deberá procederse sin otra sustanciación.

Dictada la resolución, el expediente quedará en secretaría a disposición de las partes, quienes dentro
del quinto día pueden oponerse, impugnando el informe por errores u omisiones, o alegando la
existencia de prueba pendiente no considerada en el mismo, sea por vía de reposición (art. 239), o
mediante pedido de suspensión del plazo para alegar.

CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

UCEDO: CERTIFICACIÓN DE PRUEBA (PO): se va a ver la prueba ofrecida y producida,


negligencia, caducidad, prueba pendiente. Es la radiografía del expediente.

En el PO encontramos los cuadernos de prueba (un cuaderno por cada parte y otro para citado en
garantía) y los alegatos que no se dan en los PS y PSu. En el momento de la certificación de la

400
prueba los cuadernos deben unificarse en un mismo expediente. HOY a cada cuaderno se le da
diferentes números de exptes porque ya no se imprimen

CERTIFICACIÓN DE PRUEBA (PS): implica la verificación de la demanda, contestación, pruebas


ofrecidas, se corrobora si alguna de las partes tienen BLSG, se verifica negligencia o caducidad de
prueba.

La certificación de prueba se notifica electrónicamente al domicilio constituidos en autos. (AC


4039/21). No sale una cédula. En el mismo momento que el juez firma, se notifica este despacho.

¿Qué clase de resolución es la certificación de prueba? Es una certificación (se la puede tratar como
un despacho simple). Si hay algún error, se presenta un escrito o un pedido de aclaratoria. (esto
último es para otro tipo de resoluciones)

HANKOVITS: A veces hay un abuso de certificación de prueba de los abogados a los efectos de
ver qué prueba pendiente tiene por producir.

RECORDAR Art 361 ( Clausura del período de prueba. El período de prueba quedará
clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas las pruebas
hubiesen quedado producidas, o las partes renunciaren a las pendientes : donde surgen dos
posibilidades:

1. que los medios de prueba ofrecidos por las partes se hayan producido todos

2. que se produjeron algunos medios de prueba y los abogados de las partes desistan de otras
pruebas ofrecidas que no se hayan producido. (se hace a través de un escrito)

Se desiste y también se solicita al secretario que certifique la prueba producida y se llame a


autos para dictar sentencia.

¿Si desisto de una prueba, puedo pedir negligencia de la otra parte? Sí, pero en otros medios de
prueba, no en los que desistimos. Luego certificación de prueba y autos para sentencia.

Igualmente hay doctrina dividida (UCEDO sostiene que NO!!!!!). Es una interpretación judicial, no
hay un art de la norma que así lo establezca.

LIS: muchas veces se desiste de la prueba. Inicialmente se ofrecen muchos medios probatorios con
lo cual se va desistiendo (ej prueba confesional) cuando con algunos medios probatorios (ej
informativa) ya se pudo probar o acreditar ese hecho.

401
Entonces, el desistimiento es una cuestión puramente de estrategia del litigante.

VENCIMIENTO DEL PLAZO PROBATORIO: prueba pendiente.

Frente al supuesto de que el juez disponga la práctica de la prueba pendiente de producción, debe
declarar la suspensión del plazo para alegar y, una vez producida aquella, decretar la reanudación de
dicho plazo, ordenando que la providencia respectiva se notifique por cédula.

HANKOVITS: PRUEBA PENDIENTE: Las medidas de prueba que no han podido practicarse
dentro del plazo probatorio por causa exclusiva atribuible a omisión de las autoridades encargadas de
recibirla podrán ser producidas, a pedido de parte interesada, hasta antes de los alegatos, siempre que
se den las restantes circunstancias que señala el Art. 382, segunda parte (Si no lo fueren por omisión
de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes
de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado
de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción.)

Paralelamente, el juez ha de declarar la caducidad de las restantes medidas no cumplimentadas y


respecto de las cuales hubieran vencido los respectivos plazos de producción.

Cuando la prueba pendiente sea de aquella que hubiera originado la concesión de plazo
extraordinario, podrá ser incorporada hasta la oportunidad que indica el Art 370 CPCC

ARTICULO 370: Prueba pendiente de producción. Cuando hubiese transcurrido el plazo


extraordinario sin haberse diligenciado la prueba para cuya producción se concedió, y el
proceso se encontrare en las condiciones a que se refiere el artículo 480, se procederá en la
forma dispuesta por éste y el juez podrá, incluso, dictar sentencia definitiva, salvo que
considerase que dicha prueba revista carácter esencial para la decisión de la causa.

Si se hubiese pronunciado sentencia en primera instancia, y deducido contra ella recurso de


apelación, la prueba deberá ser agregada en la alzada, siempre que no hubiese mediado
declaración de negligencia a su respecto.

En los procesos sumarios o sumarísimos, por su parte, respecto de la prueba de informes, rige el
artícu-lo 493 CPCC.

!!!!! ARTICULO 493: Improcedencia de plazo extraordinario. Alegatos y prueba de informes


pendientes. En el juicio sumario no procederá el plazo extraordinario de prueba, ni la presentación
de alegatos.

402
Si producidas las pruebas, quedare pendiente únicamente la de informes en su totalidad o en
parte, y ésta no fuese esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella, sin perjuicio
de que sea considerada en segunda instancia si fuese agregada cuando se encontrare la causa
en la Alzada.

HANKOVITS: PRECLUSIÓN DE LA ETAPA PROBATORIA-Aspectos prácticos

1. Una vez cumplido el plazo fijado al momento de la apertura a prueba (art.365 plazo que será
fijado por el juez y no excederá de 40 días en el proceso ordinario);

2. El juez ordenará que se agreguen al expediente las pruebas producidas.

3. Para ello requiere la certificación de las pruebas producidas hasta el momento.

4. El actuario (Secretario o Auxiliar Letrado) realizará el informe o certificación teniendo en


cuenta el contenido de los cuadernos de prueba confrontándolos con el auto de apertura a
prueba

5. Del informe o certificación surgirá la prueba pendiente. En caso de que haya alguna prueba
pendiente que el juez considere esencial para la resolución de la causa, se intimará a la parte
que la ofreció para que la produzca o la desista.

6. La medida se cumple cuando el Secretario incorpora los cuadernos de prueba al expediente


principal por su orden –primero se agrega la prueba de la actora y luego de la demandada- y
se procede a unificar la foliatura.

7. El proceso queda unificado físicamente en un único expediente para que las partes puedan
realizar sus alegatos mediante un escrito alegando sobre el mérito de la prueba.

2) ALEGATO DE BIEN PROBADO: A)Concepto; B)Importancia; C)Caracteres; D)Forma y


contenido; E)Plazo; F)Admisibilidad según la clase de procesos; G)Alegato en segunda
instancia. Informe in voce

→ Art. 480. Agregación de las pruebas. Alegatos - Si se hubiese producido prueba, el Juez, sin
necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará, en una sola

403
providencia, que se agregue al expediente con el certificado del Secretario sobre las que se hayan
producido. Cumplidos estos trámites, el Secretario entregará el expediente a los letrados por su orden
y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para
que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se
considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo
sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar, sin
que se requiera intimación.

El plazo para presentar el alegato es COMÚN. (PARA PRESENTAR EL ALEGATO): por lo que su
cómpu-to se efectúa juntamente para todas las partes y arranca desde que ha quedado firme la
resolución que deja los autos en estado de alegar.

En cambio, el que se acuerda para reintegrar el expediente, que tiene igual punto de inicio, es
individual y transcurrido el mismo sin que haya sido devuelto, la parte que lo retuviere, sin perjuicio
de hacerse pasible de la multa del artícu-lo 128, perderá el derecho de alegar, sin que se requiera
intimación previa. En tal caso, se repu-tará interrumpido el plazo para la parte que sigue.

→ Entonces el actor 6 días, luego el demandado 6 días. A los 12 días el actor presenta los

alegatos. El demandado en cambio tiene 6 días. Hoy aunque ya no se retira el expediente porque

es virtual en la práctica se tienen en cuenta los días.

→ ¿Qué pasa si a la actora se le pasa el plazo para devolver el expediente? Pierde la facultad para

alegar por más que lo presente en término.(en la virtualidad no se da)

ALEGATO DE BIEN PROBADO: Concepto. Importancia:

El alegato es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez, por escrito, las
conclusiones que les sugieren las pruebas producidas en el proceso.

Los llamados “alegatos de bien probado” contendrán la ponderación de todo el plexo probatorio
reunido, y la valoración del mismo de acuerdo al prisma a través del cual lo observa cada litigante.
Esta visión será parcial, pues tenderá a favorecer a quien la emite.

Sin embargo, podrá contener razonamientos atendibles o fundamentos sólidos que convenzan al
magistrado y contribuyan a la construcción de la certeza a partir de la cual edificará la solución del
diferendo.

404
HANKOVITS: El alegato del bien probado es una alegación, manifestación respecto de lo que yo
probé y lo que la parte contraria debió probar y no lo hizo. En caso del demandado, sería de la
prueba que ofrecí, la prueba que produje y defensa que debería ser admitida.

NO SON ALEGATOS DE DERECHO. SON ALEGATOS DE PRUEBA!!!

HANKOVITS

ALEGATOS Dispuesta la agregación de las pruebas y firme la providencia que lo ordena, por
propia iniciativa y sin dilación el secretario entregará el expediente a los letrados —no a las partes—
, sean apoderados o patrocinantes (art. 127, inc. 1º), por su orden —es decir, primero al actor o
actores y luego al demandado o demandados y ministerios públicos, en su caso— y por el plazo de
seis días a cada uno, para que presenten si lo creyeren conveniente, sus alegatos sobre el mérito de la
prueba.

La presentación de alegatos no constituye una carga para las partes, sino una mera facultad.

El escrito de conclusiones o alegato, consiste, en síntesis, en el enjuiciamiento o valoración, hecho


por las partes, de las alegaciones y las pruebas incorporadas al litigio. Este acto final de parte no
importa la aportación de nuevos datos, sino una apreciación de los ya existentes.

CARACTERES, FORMA Y CONTENIDO:

El alegato se debe presentar por escrito.

La presentación del alegato es facultativa para las partes (y por ello la no presentación de aquél, si
bien causa una disminución en cuanto a la defensa, no acarrea perjuicios o sanciones específicas al
litigante).

En cuanto a su contenido, por lo general comienza con una esquemática exposición de los hechos
controvertidos, para luego referirse a las pruebas producidas y a su valor probatorio.

En los alegatos, cada letrado trata de persuadir al juez de que la prueba ha sido favorable a su
defendido, señalando lo que ha podido probar su parte y lo que no ha probado la adversaria.

Por último, no procede que en él los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron
propuestas en oportunidad de la demanda, contestación o reconvención, debiendo limitarse a
destacar el mérito o poder de convicción de los elementos probatorios, siempre en función de los
hechos que fueron objeto de la litis, los cuales quedan definitivamente fijados en aquellas
oportunidades.

405
PLAZO:

1. PROCESO ORDINARIO: El plazo para presentar el alegato es de 6 días, y reviste carácter común
para todas las partes, es decir, vence el mismo día. En caso de litisconsorcio, las partes dispondrán
de tantos plazos de 6 días como partes haya. Es necesario distinguir entre el plazo para presentar el
alegato y el plazo para retener el expediente:

● Presentar el alegato: luego de la devolución del último que retiró el expediente

● Retener el expediente: cada una de las partes tiene derecho a retener el expediente por 6
días, vencido el plazo para devolverlo, la parte pierde el derecho de alegar sobre la prueba.
La demora en la que puede incurrir el actor en devolver el expediente, afectará y podrá
absorber el plazo que la ley acuerda al demandado para tenerlo a su vez en su poder.
Por ello en tal caso, el demandado debe solicitar la suspensión del plazo para alegar hasta
tanto el expediente sea devuelto, debiendo correrle aquél desde que se le notifica que el
expediente se encuentra en secretaría.

2. PROCESO SUMARIO Y SUMARÍSIMO: no procede la presentación de alegatos, siendo


conveniente la realización por parte del Actuario de la certificación de la prueba, para dejar
debidamente establecido el vencimiento del término probatorio, las pruebas ofrecidas, las producidas
y las pendientes de cumplimiento. No obstante, es el Juez el que de oficio debe ordenar -ante el
vencimiento del término probatorio- las diligencias necesarias para colocar el expediente en
situación de resolver sobre el mérito, si ello resultara posible y pertinente

Transcurrido el plazo para presentar los alegatos, el secretario debe poner el expediente a despacho y
agregar los alegatos. Acto continuo, el juez debe dictar la providencia de autos para sentencia. En el
proceso ordinario, el plazo para dictarla será de 40 días; en el sumario de 30; en el sumarísimo de 15
o 10.

En caso de que el juez ordene en un solo acto la agregación de prueba de oficio, se tratará de un
supuesto de suspensión del plazo de dictado de sentencia.

ALEGATO EN SEGUNDA INSTANCIA:

→ Art. 257 – Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante la cámara se regirán, en
cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar
sobre su mérito las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato será de
seis (6) días.

406
Una vez concluida la etapa probatoria, cuyo plazo será determinado por la cámara de acuerdo con la
complejidad de la tarea a desarrollar, se permite a las partes la introducción de alegatos, al igual que
en primera instancia según lo manda el art. 480.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso del referido art. 480, ante la alzada no se
admite el retiro del expediente para estudiarlo detenidamente y elaborar esa pieza con mayor
minuciosidad.

El plazo para presentar el alegato es de 6 días. La diferencia es que al no operar aquí el retiro del
expediente, el plazo de 6 días es único e inmodificable, y no acumulativo como en aquel caso (seis
días por cada parte litigante).

Este término empieza a correr desde el momento en que se notifica el auto que da por finalizado el
plazo probatorio y ordena la agregación de la prueba producida. Como se dijo, corre para todas las
partes al mismo tiempo y vence al sexto día respecto de todos los litigantes.

HANKOVITS: ARTÍCULO 259°: Informe “in voce”. Si se pretendiere producir prueba en segunda
instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 254 del
CPCC, las partes manifestarán si van a informar “in voce”. Si no hicieren esa manifestación o no

informare, se resolverá sin dichos informes.

UCEDO: Esto en la práctica no sucede

3) LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA SENTENCIA: A)Sus efectos, B)Potestades del juez:


límites a las mismas.

PP UCEDO

El Poder Judicial es el órgano estatal encargado de administrar justicia, en ejercicio de la


jurisdicción que, a través de su imperium, y dentro del marco del debido proceso, decide el
derecho aplicable al caso concreto —iuris dictio—, es decir, a través del dictado de sentencias
que ponen fin a una controversia.

En este sentido, se busca eliminar el ejercicio de la fuerza por mano propia para la solución de
conflictos, reservando al Estado el ejercicio de la jurisdicción entendida como una atribución
que implica potestad, imperio y poder.

407
Es por ello, que los jueces, en ejercicio de su jurisdicción tienen la facultad de imponer su
voluntad sobre otros, acudiendo al uso de la fuerza —dentro de los límites establecidos— en
caso de ser necesario para hacer cumplir o ejecutar sus sentencias.

Si la tarea de los jueces consiste en administrar justicia, la forma de decir el derecho aplicable
al caso concreto asume la forma de una decisión judicial o sentencia.

UCEDO: Demanda→ Contestación → Audiencia Preliminar→ AAP (se provee las pruebas

ofrecidas por las partes en los escritos postulatorios; se resuelven oposiciones a alguna prueba, se

desiste de alguna prueba)→Producción de la prueba (libramientos de oficios)→AVC (Si hay

prueba oral:testimonial, confesional, pericial. Confrontes) → Certificación de la prueba → Autos

para sentencia (ya no se puede solicitar que se provea una medida. Principio de preclusión. No

tiene que quedar nada pendiente. El Auto para sentencia debe quedar firme, si por ej hubo

errores en la certificación y hasta este momento nadie lo notó, se saca un despacho donde se

suspende el auto para sentencia. ¿por qué es importante la suspensión? ¿ Cuál es la ccia del

llamamiento de auto para sentencia: art 34 inc 3: los plazos.Se suspende el llamamiento de autos

para que no corra el plazo que tiene el juez para dictar la sentencia. Por la acordada 4039/21 se

notifica electrónicamente) → Sentencia (entre el llamamiento de auto y la sentencia el juez puede


ordenar alguna medida para mejor proveer -depende de cuánto activistas sean los jueces: radica en la
flexibilización del ppio dispositivo y de congruencia-. )

HANKOVITS:

LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA SENTENCIA

En la praxis judicial, llamar autos para sentencia significa que el juzgador ordena que se le alcance el
expediente radicado en el casillero de secretaría, a fin de dictar el acto decisorio definitivo.

Pero en su implicancia procesal quiere expresar no sólo que ha quedado clausurado todo debate y
toda prueba, sino que se advierte a los contendores de la próxima elaboración del acto decisorio
último, a fin de que antes de consentirse el llamamiento de éstos puedan deducir nulidades y
formular las objeciones que consideren del caso y que obsten a la posibilidad del dictado válido del
fundamental momento decisorio.

Art. 481° Llamamiento de autos. Sustanciado el pleito en el caso del artículo 479°, o transcurrido
el plazo fijado en el artículo anterior, el Secretario, sin petición de parte pondrá el expediente a

408
despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El Juez, acto continuo, llamará autos
para sentencia.

Es decir, una vez sustanciado el traslado del artículo 357 cuando la causa fuere de “puro derecho”, o
“transcurrido el plazo acordado a las partes para alegar” si se hubiere producido prueba, se procederá
a agregar los alegatos presentados, sin necesidad de petición de parte, poniendo el expediente a
despacho. Acto continuo, el juez llamará “autos para sentencia”.

Se estatuye un deber a cargo del secretario, cuya eventual omisión impide el curso normal de la
instancia, y por ende su decaimiento.

EFECTOS DEL LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA SENTENCIA

Art. 482°CPCC: Efectos del llamamiento de autos. Desde el llamamiento de autos quedará
cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que
el juez dispusiere en los términos del art. 36°, inc.2º . Estas deberán ser ordenadas en un solo auto.

El juez pronunciará sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 34°, inciso 3), apartado c),
contado desde que quede firme la providencia de autos o desde el vencimiento del ampliatorio que se
le hubiere concedido. Si se ordenare prueba de oficio (medidas para mejor proveer), no se
computarán los días que requiera su cumplimiento.

→→→→UCEDO: ART 482 SIEMPRE EN CONCORDANCIA CON EL ART 34 INC 3

Entonces, EFECTOS:

1. →HANKOVITS: Cesó aca el impulso procesal, el expte está en estudio para dictar sentencia:
Conclusión de la fase instructoria y preclusión del debate.: El llamamiento de autos para
sentencia, marca el cierre de la etapa de instrucción del proceso, quedando agotada para las partes la
posibilidad de aportar otros elementos convictivos, salvo los poderes acordados al juez para dictar ex
officio las medidas del artículo 36, inciso 2, y, en cuanto a aquéllas, las que pudieren requerirse
eventualmente en la alzada.

Agotamiento de la instancia: El desarrollo del proceso ha quedado agotado y, en consecuencia,


cesa la carga de activación de las partes, para instarlo útilmente . A partir del llamamiento nace el
deber del juez de dictar sentencia, única expectativa latente en adelante, en principio.

2. Paralelamente, ha precluido el debate sobre las cuestiones litigiosas; ninguna nueva alegación
al respecto será admitida en adelante. Con la sola excepción de los hechos constitutivos,
modificativos o extintivos que pudieran producirse (art. 163, inc. 6º, apartado segundo: La sentencia

409
podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la
sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente
como hechos nuevos.).

3. Saneamiento genérico del proceso: Otro efecto singular del llamamiento de autos lo constituye
el saneamiento de todos los vicios relativos de actividad anteriores, una vez consentida aquella
providencia que hace así de compuerta tras la cual todos aquellos defectos pierden virtualidad.
Saneatoria o convalidación general que reposa en dos de los principios básicos que campean en esa
materia: el carácter relativo de las nulidades procesales y la necesidad de que éstas sean argüidas
indefectiblemente en la misma instancia en que se hubieren producido

4. Comienzo del plazo para dictar sentencia: Marca el punto de partida del plazo acordado al juez
para dictar sentencia, conforme al artículo 34, inciso 3º, apartado c) del CPCC, que se cuenta desde
que la providencia de autos quede firme, o desde el vencimiento del plazo ampliatorio que se le
hubiere concedido de acuerdo al artículo 167, sin que se computen los días que requiera el
cumplimiento de las diligencias de prueba que se hubieren ordenado de oficio.

5. Otros límites en Segunda Instancia: Es sabido que el llamamiento de autos para sentencia cierra
en líneas generales la posibilidad de completar actuaciones procesalmente preteridas, no pudiendo
por lo demás este Tribunal de Alzada atender planteos no propuestos al magistrado de la anterior
instancia, pues esta segunda no constituye una reedición de la anterior sino un marco de análisis de
las decisiones allí tomadas en orden a los agravios presentados

LLAMAMIENTO DE AUTOS PARA SENTENCIA. POTESTADES DEL JUEZ

El llamamiento de autos para sentencia, constituye la última oportunidad del juez para ordenar las
diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos conforme al
facultamiento genérico del artículo 36, inciso 2 del CPCC.

Por otro lado, el ordenamiento de las medidas en cuestión en esta postrer ocasión, en la primera
instancia, está condicionado, razonablemente, para salvar los principios de celeridad y
concentración, a que tales medidas sean dispuestas en un solo acto (el artículo 482 del Cód. Proc. Bs.
As., erróneamente alude a auto). Con lo que ha querido impedirse que, por esta vía, disponiendo
medidas escalonadas, el juez pueda demorar injustificadamente la expedición del decisorio

El art. 36 inc. 2 del Código Procesal autoriza al juez a ordenar las diligencias necesarias para
esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de los litigantes.
El ejercicio de ese atributo es, en general, espontáneo, y siempre de su potestad, sin ser óbice a ello
que, en algunos supuestos, sea precedido por su gestión o pedido de parte. Pero en ningún caso, dejar

410
de ordenar una medida para mejor proveer, puede fundar un agravio. Tales medidas tienen por
objeto despejar dudas que, para el magistrado, pueden surgir de las pruebas efectivamente rendidas,
pero con ellas no puede suplirse la omisión, desidia o negligencia de cualquiera de las partes en el
ofrecimiento o en la producción de las postuladas, pues importaría violar principios sustanciales que
atañen al derecho de defensa, como el dispositivo y el de congruencia (arts. 384 y 375 CPCC).

4) CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES: A)Sentencia definitiva:


a)Concepto; b)Forma y partes; B)Sentencia Homologatoria: diferencia de su contenido, según
se haga lugar a la petición o se la rechace.

SOTO

SENTENCIA DEFINITIVA

→ Acto jurídico procesal que decide el conflicto llevado al conocimiento de los jueces. Define la

controversia en un proceso de conocimiento.

A través de la sentencia los jueces valoran los escritos constitutivos, señalan lo que cada parte
pretendió, valoran la prueba producida estableciendo quién tiene la razón. Es una acto de una
significancia institucional muy relevante porque el Estado a través del juez establece si una persona
tiene o no razón y, esto tiene implicancias desde el punto de vista patrimonial, moral, espiritual. Esto
da lugar a que los jueces deben dar mayores y mejores razones cuando dictan las sentencias.

UCEDO: Sentencia ¿Qué es y cuál es su estructura?

La sentencia es un acto jurisdiccional válido que tiene la aptitud de modificar la situación jurídica
de terceros, ya sea para reconocer un derecho, para determinar cierto estado jurídico (casado) o
modificarlo (de casada a divorciada por ej) , para establecer distintos tipos de condenaciones
(hacer, no hacer o de dar).

La sentencia es un acto procesal emitido por un órgano decisor que pone fin (resuelve) la causa,
el litigio o controversia de las partes. El juez mediante la sentencia debe dar respuesta a las
cuestiones planteadas por las partes, considerando los hechos, las pruebas y el derecho, así como
los argumentos y razones que ellos le han sometido a consideración y decisión, y finalmente dar
cuenta de las razones fácticas y jurídicas que lo han llevado a inclinar la balanza a favor de una
de las partes del proceso.

FRANCISCO:

411
SENTENCIA: modo natural de culminar un proceso. El juez a través de su dictado pone fin a la
cuestión litigiosa de fondo, siempre que no se recurrida por un órgano superior.

A medida que va avanzando el proceso en etapas recursivas se va acotando la injerencia de los


jueces en aquello que puedan resolver, por ej está más acotado el de cámara que el de primera
instancia (siempre basado en el ppio de congruencia)

→ ESTRUCTURA: resultandos; considerandos y parte resolutiva

● Resultandos o parte descriptiva: es la relación de lo que las partes pidieron y del tránsito
del expediente. No hay una valoración ni un adelanto de lo que va a suceder, es como una
síntesis del expediente o de lo ocurrido o motivo del debate.

Los resultandos son importantes porque al obviar alguna cuestión relevante en esa narración
de los escritos constitutivos puede conducir a que se viole el principio dispositivo y como
consecuencia el principio de congruencia. Entonces luego en los considerandos no se valora
todo.

FRANCISCO: relación sucinta que expone el juez en la sentencia donde hace un sintético
resumen de los hechos y acontecimientos que sucedieron a lo largo del proceso. Por lo
general los jueces van detallando lo que solicita cada parte en sus escritos postulatorios, la
prueba que se proveyó, cuándo se abrió a prueba el proceso, cuándo el proceso quedó listo
para el dictado de la sentencia. Hace un resumen de los actos procesales ocurridos en el
proceso. Lo que va a definir los resultandos es el “thema decidendum”: es decir el tema a
decidir con las pretensiones del actor y las defensas y excepciones del demandado.

UCEDO: en la que se lleva a cabo la narración objetiva del proceso como por ej.
identificación de las partes, sus pretensiones, etc.

● Considerandos o parte justificativa de la sentencia: constituye la parte más importante de


la sentencia pues aquí el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo determinan a
adoptar una u otra solución para resolver la causa. En este tramo de pronunciamiento el juez
debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrontarlos con la prueba que se haya
producido, la valoración de la prueba, en el análisis de la conducta de las partes y, aplicar la
norma mediante la cual considera que debe resolverse el pleito.
Explica todo lo que deba generar como resultado del proceso.

412
Debe ser autosuficiente, aquí debe cumplirse con el lenguaje claro

Jurisprudencia de la Corte Nacional: conclusión razonada del derecho vigente con particular
referencia a las circunstancias comprobadas de la causa.

FRANCISCO: el juez da los fundamentos que tiene en cuenta para resolver. El juez debe
atender uno por uno a los planteos de las partes, esto va a incidir en que si el juez :

● decide en menos de lo que se le pide, va a dictar una sentencia que se denomina “citra petita
o infra petita”.
● decide más de lo que se le pide, va a dictar una sentencia que se denomina “ultra petita”.
● decide algo que nadie pidió, va a dictar una sentencia que se denomina “extra petita”. (por ej
si en una demanda se solicita daño físico y el juez determina que se debe otorgar por daño
moral)

(Esto hace referencia al Ppio de congruencia).

Las partes para subsanar estos errores (cuando el falla distinto, falla en más o en menos)
tiene la posibilidad de apelar la sentencia.

Por otro lado, en los considerandos, el juez debe hacer alusión a la ley aplicable sin estar
atado a la normativa que las partes creyeron que se debía aplicar. (iura novit curia).

UCEDO: en la que el juez funda su decisión explicando los motivos o razones que la
justifican, según ciertas pautas establecidas en las reglas procesales.

● Resolutiva o parte dispositiva o decisoria: el juez ordena lo que da como conclusión la


causa: se admite o se rechaza. Se imponen costas, se regulan honorarios. Aquí el juez
ejerce su imperio. Contiene la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad
con las pretensiones deducidas en el juicio, planteadas por las partes. Se trata de la
aplicación del principio de congruencia que constituye una de las manifestaciones del
principio dispositivo.

FRANCISCO: la parte dispositiva se denomina “fallo”. Es la decisión que debe ser expresa,
positiva (porque la técnica procesal a la hora de dictar sentencia, cuando dice: ...”POR ELLO….”

413
corresponde hacer lugar a la demanda. Acá está la expresión positiva) y precisa (para que no de lugar
a ambigüedades). El juez resuelve la cuestión de fondo.

Debe bastarse a sí misma.

A veces hace mención a algún punto de los considerandos. (Es muy común en cuanto a los intereses
que se van discutiendo entre las partes por ej las tasas de interés; también en cuanto a las costas).

Se debe expedir en cuanto a los honorarios Art 51 Ley de honorarios 14.967.

ARTÍCULO 51.-Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia, se regularán en su


equivalente al Jus arancelario los honorarios de los profesionales participantes en el proceso. A tal
efecto sobre la base regulatoria se aplicará el porcentual correspondiente y su resultado se
transformará en la cantidad de Jus arancelarios vigentes al momento de su regulación.

Cuando la condena incluya el pago de intereses, frutos, multas y otros accesorios, se diferirá el auto
regulatorio, dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva hasta la oportunidad en que quede
firme la liquidación respectiva. (hay que esperar una instancia posterior porque las partes van a tener
que practicar una liquidación -Monto de condena más intereses-. De esa liquidación se corre traslado
al demandado que lo puede acatar u oponer. Una vez que el juez resuelve la liquidación final, recién
ahí se pueden regular intereses) .

¿Qué se le regula a un abogado que deja de intervenir? sus honorarios se regula hasta lo actuado. Puede
pedir honorarios mínimos y provisorios si tenía por lo menos una etapa cumplida, a cuenta de la
resolución final de los honorarios (tiene que esperar entonces a la sentencia).

HONORARIOS: Si se puede regular en la sentencia, se hacen en la sentencia definitiva. ¿En qué


casos de va a poder? Cuando se rechaza la demanda porque cuando se rechaza la misma, la base
regulatoria es lo reclamando en la demanda. Entonces si la parte actora reclama una indemnización
de $X y se rechaza,la base a tener en cuenta será esa entre un 10 y un 25%.

ARTÍCULO 21.-En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones
de primera instancia o en Tribunales Colegiados de Instancia Única, hasta la sentencia, los
honorarios del abogado serán fijados entre el diez (10) y el veinticinco (25) por ciento de su monto.

UCEDO: se expresa el poder jurisdiccional expresado en esta nueva norma individual llamada
“sentencia”.

FRANCISCO: DIFERENCIA ENTRE SENTENCIAS DEFINITIVAS Y SENTENCIAS


INTERLOCUTORIAS

414
La primera pone fin al litigio y trata las cuestiones procesales y de fondo que se plantearon en las
pretensiones. Las interlocutorias resuelven cuestiones incidentales que se van planteando a lo largo
del proceso.

En su formato son parecidas porque para dictar una sentencia interlocutoria también tiene que existir
una sustanciación previa, el juez se expide en cuanto a las costas y hay una fundamentación PERO la
sentencia debe cumplir con requisitos necesarios

SENTENCIA HOMOLOGATORIA

→ Decisiones judiciales que convalidan o desestiman acuerdos que formulen las partes a los fines de

dar fin, total o parcialmente, al conflicto

ARTICULO 162: Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de
los artículos 305 (desistimiento), 308 (transacción) y 309 (conciliación), se dictarán en la forma
establecida en los artículos 160 y 161, según que, respectivamente, homologuen o no el
desistimiento, la transacción o la conciliación.

SOTO

Las partes ejerciendo el ppio dispositivo formulan una demanda y una contestación. Ese mismo ppio
puede generar que luego de promovida la demanda las partes acuerden no continuar con un juicio.

Si las partes dispusieron de sus derechos en sus pretensiones y en sus acuerdos, el juez homologará
luego de examinar la procedencia.

¿Qué puede suceder? Puede ser que haya en el proceso alguna cuestión de orden público; cuando
esto pasa,la disposición de las partes ya no es plena. Ej usucapión: se disputa un derecho real, hay un
modificación registral. El derecho de propiedad es de orden público por tanto la usucapión no puede
ser objeto de transacción y por tanto está excluida de una sentencia homologatoria. Si las partes no
obstante, realizan un acuerdo, el juez emite sentencia homologatoria rechazando el acuerdo pero
debe fundamentarse.

También sucede cuando está implicado el derecho de menores o incapaces. El juez primero debe dar
vista al Asesor de menores. Entra en juego el interés pco en la protección de los interés del incapaz.
Acá no hay un rechazo necesariamente sino que procede una modificación del acuerdo para llegar a
los estándares razonables que se exigen para ese supuesto.

→ En caso de aprobación: recaudos de providencia simple (art. 160)

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ARTICULO 160: Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin
sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren
otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar y la firma del
juez o presidente del tribunal.

→ En caso de desestimación: recaudos de sentencias interlocutorias (art. 161)

ARTICULO 161: Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven


cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además
de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

1) Los fundamentos.

2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3) El pronunciamiento sobre costas.

SOTO: Principio dispositivo y de congruencia: iura novit curia.

El iura curia novit se relaciona con el ppio dispositivo y el de congruencia porque estos ppios se
agotan con el respeto que hace el juez de los hechos, pruebas y pretensiones que propusieron las
partes.

¿ Dónde está la trampa de esta regla? ¿dónde está la parte débil? En la fundamentación de la
norma que como abogados probamos el hecho, el daño y la prueba. Todo el trabajo se basa en esa
norma, entonces en caso de que el juez sostiene que es otra la norma aplicable podemos perder el
juicio.

SOTO

● Los abogados, con el trabajo que inicia a partir de la demanda y sigue con la prueba, genera
el proyecto de sentencia que quiere que asista a su cliente. Como el juez debe fundar su
sentencia en la ley teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, los abogados deben
trabajar muy fuerte en los hechos y en la prueba. ¿Por qué los abogados deben trabajar en los
hechos y pruebas y no en el derecho? Por el aforismo iura novit curia: el juez debe hacer la
calificación legal de la causa independientemente de la calificación legal que los abogados
hayan hecho. por ej si los abogados consideran aplicable la norma A y el juez la norma B no
significa que el abogado pierda el juicio, puede ganarlo pero bajo el amparo de la norma B.

416
El juez debe aplicar el derecho con independencia de lo que enuncien las partes.

El iura novit curia consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las
peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho y
se funda en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien
corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente.

● Ej: Trabajamos en un caso de responsabilidad objetiva (La responsabilidad objetiva es un


tipo de responsabilidad civil que se produce con independencia de toda culpa por parte del
sujeto responsable que quiebre el nexo de causalidad entre el hecho y el daño) : daño
producido por la intervención de una cosa riesgosa (auto). La norma es la X y como
abogados fundamos la demanda en una norma diferente, producimos la prueba, acreditados
los hechos, los daños y la responsabilidad. Llega el momento de la sentencia y el juez al
leer la demanda contesta que la norma que fundamos no es la correcta, nos indica la norma
entonces y resuelve. (ej del ppio iura novit curia).

5) CONTENIDO DE LA SENTENCIA: El deber de fundar. Principio dispositivo y de


congruencia: iura novit curia. La valoración de la prueba y las presunciones. Condenaciones
accesorias: A)Valoración de la conducta procesal. Sanciones; B)Intereses; C)Costas;
D)Honorarios

UCEDO: En principio es fundamental que sepamos identificar qué tipo de resolución se trata para
saber qué remedio o recurso procederá. ¿Cuándo una providencia es simple?. Cuando estamos frente
a una sentencia interlocutoria?. Cuando estamos ante una sentencia definitiva, y en su caso, si esa
sentencia definitiva hace cosa juzgada, en sentido formal o sentido material? Este es el razonamiento
que debo tener siempre en cuenta para la instancia recursiva.

PP UCEDO: Sentencia definitiva: Acto del órgano judicial que, agotadas las etapas de iniciación y
desarrollo del proceso, decide actuar o denegar la actuación de la pretensión o petición
extracontenciosa que fue objeto del proceso, y mediante la cual, normalmente concluye todo tipo de
proceso judicial, sea contencioso o voluntario

Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión que configura el objeto del proceso en el cual
se dictan podemos encontrar:

417
1. SENTENCIAS DE CONOCIMIENTO: Mediante las cuales se pretende que el juez dilucide y
determine el contenido y alcance de una situación jurídica, ellas se clasifican en:

a) Sentencias de conocimiento declarativas: Con ella se obtiene un pronunciamiento tendiente


a eliminar la falta de certeza sobre la existencia, la eficacia, la modalidad o la interpretación
de una relación o estado jurídico. Pueden ser a su vez positivas o negativas. Ej. Sentencia que
admite la pretensión de adquisión de propiedad por prescripción, la que admite la reclamación
de filiación –positivas-; l que admite la nulidad de un acto jurídico, o la que hace lugar a la
falsedad de un instrumento público –negativas-. Art. 322 del CPCCBA

b) Sentencias de conocimiento de condena: Cuando se reclama una pretensión de condena con


ella se reclama el pronunciamiento de una sentencia que imponga al demandado el
cumplimiento de una prestación (de dar, de hacer, o no hacer) a favor del actor. Ejm.
obligación de escriturar, de dar una suma de dinero, de destruir lo construido, etc.

c) Sentencias de conocimiento determinativas: Es aquella mediante la cual el juez fija los


requisitos o las condiciones a que quedará supeditado el ejercicio de un derecho, tienden a la
complementación o integración de ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades
no se encuentran determinados o especificados por completo. (ej. art. 871 CCCN –fijación de
plazo-, régimen de comunicación de hijos, etc.

2. SENTENCIAS DE EJECUCIÓN: A través de las pretensiones de ejecución se persigue hacer


efectiva la sanción impuesta en una sentencia de condena, (título ejecutivo judicial) u obtener
el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los instrumentos a los que la
ley les acuerda una presunción de legitimidad ( título ejecutivo extrajudicial: Ej. pagaré)

PP UCEDO: SENTENCIA DEFINITIVA. REQUISITOS COMUNES

Aspectos subjetivos: Competencia del órgano que las dicta, ser titulares del juzgado o tribunal, no
haber sido el juez separado del conocimiento de la causa por excusación o recusación

Aspectos objetivo: La sentencia definitiva debe ser idónea y jurídicamente posible, deben ser dictadas
en día hábil y dentro de un plazo determinado (art. 34 CPCC), fecha, hora, lugar, idioma, forma, firma
del juez debe enunciar los fundamentos normativos en que se basa, etc.

418
● ARTÍCULO 163: Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de
primera instancia deberá contener:

1) La mención del lugar y fecha. (req. Objetivo)

2) El nombre y apellido de las partes. (req. objetivo)

3) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. (req. objetivo)

4) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5) Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y
probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción
según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

6) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el


juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y
condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos
durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados
oportunamente como hechos nuevos. (Req. objetivo: Ppio congruencia: Adecuación de la sentencia
a los sujetos, el objeto y la causa.Guasp.”conformidad que debe existir entre la sentencia y la
pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones que
delimitan el objeto)

7) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución. (Req. objetivo:
es decir cuando revista el carácter de condenatoria. La fijación del plazo es judicial, salvo que la ley
prevea otro –por ejem. desalojo-)

8) El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de


temeridad o malicia en los términos del artículo 34, inciso 6). (Req. objetivo: A los fines de la
condena en costas el juez debe atenerse a los principios contenidos en el art. 68 CPCC.)

PP UCEDO:

Regla gral. Regulación de honorarios al momento de dictarse la sentencia. Debe


regularse aunque no medie petición expresa (abogados, peritos y otros auxiliares).

419
Regulación de honorarios. Diferimiento: Puede diferirse cuando al momento de la sentencia
no tenemos elementos de juicio susceptibles de acreditar el momento sobre cuyo monto
aquella debe practicarse. Por ejm. porque ese monto se encuentra supeditado a practicar una
liquidación, o debe establecerse el valor de un bien, etc. (base arancelaria).

Temeridad y malicia.: Incumbe al juez, de acuerdo con su valoración de cada caso concreto,
si la parte que resulta vencida, su letrado patrocinante, o ambos conjuntamente, han incurrido,
durante el curso del proceso. Toda facultad procesal debe ejercerse de manera compatible con
la vigencia de ciertos principios éticos de lso cuales deriva el deber de las partes de
comportarse con lealtad, probidad y beuna fe, y la consecuente facultad que le incumbe a los
jueces para sancionar todo acto contrario a ese deber (art. 34 inc. 5 apdo. IV CPCC).
Inconducta procesal ej. Art 45, 551 y 594 del CPCC

Temeridad: Conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no


puede ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad.. Será por lo tanto “temeraria”
la actuación procesal cumplida con la conciencia de la propia sinrazón. (Colombo.. La
inconducta procesal”)

Malicia: Se refiere a la utilización de facultades procesales con el deliberado propósito de


obstruir el desenvolvimiento del proceso o de retardar su decisión. Es maliciosa la conducta
de quien hubiese obstruido el proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o
de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, o quien incurre en
utilización abusiva de las actuaciones judiciales”

Si el juez llega a la conclusión de que medio temeridad o malicia no basta la mera declaración
de la configuración de dicha conducta, sino que corresponde además la aplicación de la multa.
(Art. 45 CPCC)

9) La firma del juez. (Req. objetivo)

FRANCISCO: Requisitos Formales Art 163. Le dio una relevancia trascendental a la sentencia por
ser el acto procesal más importante del proceso. De ahí los requisitos que se le imponen al juez al
momento de dictar la sentencia
1. Lugar, fecha y firma del juez: la falta de alguno de ellos puede dar lugar al recurso de nulidad de
forma, que comprende el recurso de apelación. Si se advierte antes de la interposición del recurso, se
saca una aclaratoria.

420
ARTICULO 165: Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando
la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en
cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación.
Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible ni lo uno ni lo
otro, se los determinará en proceso sumarísimo.
La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia
esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

PP UCEDO: ¿cuándo existe la suma líquida? Cuando la sentencia condena a pagar una
suma determinada o el monto de la liquidación, aún cuando no estuviere determinado
numéricamente pero se infiere del mismo pronunciamiento- debe fijar las pautas- y el monto
puede determinarse a través de una simple operación aritmética.

Para que una sentencia fije el importe de frutos, intereses, daños y perjuicios, o establezca las
bases para practicarse la liquidación, es necesario que la parte interesada haya estimado definitiva
o provisionalmente el monto de esos rubros y que exista prueba, por lo menos sobre la existencia
de estos.

Aspectos prácticos:

● Monto determinado/monto indeterminado


● Objeto de la pretensión
● Rubros reclamados/procedencia
● Intereses
● Momento de practicar la Liquidación.
● Regulación de honorarios (abogados, mediador, peritos, límites art. 730 CCNN)
● BLSG/Beneficio de gratuidad.
● Liquidación provisoria en materia de recursos contra sentencia definitiva (depósito previo. Art
29 ley 13.133)

SOTO: CONTENIDO DE LA SENTENCIA

1. El deber de fundar: recaudo convencional y constitucional que integra el acceso a la


justicia, exigido expresamente por el artículo 3 del Código Civil y Comercial. El
legislador hoy impone una condición sine qua non a toda decisión judicial que recaiga en un
caso regido por el CCCN; por lo tanto para que una sentencia no sea tachada de absurda o

421
arbitraria, debe estar razonablemente fundada (art.3 CCCN).

2. Principios dispositivo y de congruencia: decisión sobre todas las cuestiones planteadas


(arts. 34, inc. 4°. 163, inc. 6°), con independencia de calificación legal formulada
(iura novit curia).
3. Valoración de las pruebas: art. 384. La valoración de la prueba es el análisis de los medios
de prueba conforme las máximas y reglas de la experiencia.

ARTICULO 384: Apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces
formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No
tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino
únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.

4. Presunciones:

Existen presunciones legales (iuris tantum ej incontestación de la demada/ iure et de iure.) y


presunciones judiciales.

Para algunos son medios de prueba, en realidad son valoraciones que hace el juez de ciertos indicios
probados en la causa. Esos indicios deben ser varios, precisos, de entidad suficiente y concordantes
(concluir en un mismo sentido).

Por lo general el juez recurre a lo incididos en procesos difíciles de obtener prueba directa por ej en
juicios sobre simulaciones o nulidad de un acto jurídico.

(El juez debe valorar la prueba a través de la zana crítica)

Las presunciones del art 163 inc 5º 2da parte son las llamadas presunciones “ominis”, es decir
presunciones de hecho : en lugar de tener una prueba directa (ej testigo) hay indicios (comprobación
de ciertas circunstancias que si bien no prueban de manera directa un hecho, la unión con otros
medios de prueba generan la convicción de un hecho. Se forma un cuadro probatorio: suma de
pequeñas pruebas indirectas que pueden conducir a una prueba de presunciones

Elementos técnicos de los indicios: gravedad, precisión, número y concordancia conducen a la


acreditación de ciertas circunstancias.)

422
Condenaciones accesorias: valoración de la conducta procesal, (art. 163, inc. 8):tienen que ver con
la imposición de costas. Debe tener imposición de costas y honorarios (art 163, inc 8).

→ Se encuentra sujeto a los recaudos establecidos por el artículo 163 y debe encontrarse
razonablemente fundado (art. 3, Código Civil y Comercial)

ARTICULO 3° CCCN.- Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.

→ SOTO: NOCIONES DE LENGUAJE CLARO: consiste en abandonar lo críptico de una


comunicación, frases, modismos que no generan una adecuada comprensión, es decir, tratar de
hablar en las sentencias a personas que no son especialistas porque la sentencia es para los
ciudadanos.

El lenguaje técnico no debería ser un antagonista con el lenguaje claro: la sentencia con lenguaje
técnico debe ser clara y para ello hay que explicar y explicarse (sentido sustancial de la sentencia) es
dar las adecuadas razones que justifican una decisión.

El deber de resolver de los jueces: Según Alchourrón y Bulygin, todo juez debe respetar los
siguientes principios:

A) El principio de inexcusabilidad. (Prohibición de non liquet): ningún juez puede dejar de fallar, no
puede alegar como obstáculo la falta de una norma o la oscuridad o laguna en una ley.

B) El principio de justificación

C) El principio de legalidad

Los tres principios mencionados pueden resumirse del siguiente modo: “Los jueces deben resolver
todos los casos que se les sometan a juzgamiento dentro del límite de su competencia mediante
decisiones fundadas en normas jurídicas del sistema. “

Doctrina de la Suprema Corte Pcia Bs As: Toda decisión judicial debe ser una derivación razonada
del derecho vigente (las sentencias no pueden ser arbitrarias ni absurdas)

UCEDO: SENTENCIAS JUDICIALES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN:

423
Toda sentencia para ser válida debe cumplir con el deber de fundamentación y motivación, es decir,
debe estar razonablemente fundada, no puede tener cualquier contenido.

Cuando el juez dicta una sentencia definitiva hay ciertos recaudos que esta sentencia debe cumplir:
procesales, constitucionales y convencionales.

● CN: art. 14, 75 inc.22 (Pacto de San José de Costa Rica. Art. 8.1 CADH: hace referencia al
acceso a la justicia y el plazo razonable como exigencia para el juez para la toma de
decisiones. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia
y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave.)

● Const. Pvcia. Bs. As. Art. 15, 10,11, 171


Artículo 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto
a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de
recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo
procedimiento administrativo o judicial.

Artículo 171 Constitución Pcial Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales
letrados, serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios
jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los
principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos,
en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del
caso.

● Art. 161.Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren
sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes
procesales.

● Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las
cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de
opiniones acerca de cada una de ellas.

● Art. 34 inc.4. Son deberes de los jueces: Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria,
bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de
congruencia.

● Art. 34 inc. 3: Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

424
a) Las providencias simples, dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes
o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36°, inciso 1, e
inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los 10 días ó 15


días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal
colegiado.

c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los 40 ó 60 días, según
se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso,
desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha
del sorteo del expediente.

● Art. 160 CPCC: providencias simples.

● Art. 161 CPCC. Sentencias interlocutorias.

● Art. 162 CPCC. Sentencias homologatorias.

● Art. 163 CPCC. Sentencia definitiva de 1ª instancia.(inc. 5 y 6 deber de fundamentación y


motivación.

● Arts. 272 y 273 CPCC. Sentencia de Cámara.

UCEDO: ¿CUÁNDO UNA SENTENCIA PUEDE SER ARBITRARIA O ABSURDA? cuando no es


una derivación razonada del derecho vigente (en el ámbito de la Pcia de Bs As tenemos la
posibilidad de atacar esa sentencia a través de recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal)

Carrió detalla causales de arbitrariedad que pueden configurarse al referirse a:

“I) Al objeto del tema o la decisión. Así, hay sentencias que han sido descalificadas por arbitrarias
en razón de que: 1) omiten considerar y resolver ciertas cuestiones oportunamente propuestas; o 2)
resuelven cuestiones no planteadas.

II) A los fundamentos de la decisión y dentro de ellos:

a) Al establecimiento del fundamento normativo. Así hay sentencias que han sido descalificadas
por arbitrarias en razón de que: 3) fueron dictadas por jueces que, al dictarlas, se arrogan el papel de

425
legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico; o 4) prescinden del texto legal sin dar
razón plausible alguna; o 5) aplican preceptos derogados o aún no vigentes; o 6) dan como
fundamento pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas expresamente
aplicables;

b) Al establecimiento del fundamento no normativo (o de hecho). Así hay sentencias que han
sido descalificadas por arbitrarias en razón de que: 7) prescinden de prueba decisiva; o 8) invocan
prueba inexistente; o 9) contradicen abiertamente otras constancias de autos.

c) Al establecimiento del fundamento normativo, del fundamento de hecho, o al tránsito de


ellos a la conclusión. Así hay sentencias que han sido descalificadas de arbitrarias debido a que: 10)
hacen afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen un fundamento aparente; o 11) incurren en
excesos formalistas o rituales; o 12) son autocontradictorias.

III. A los efectos de la decisión: Hay sentencias que han sido descalificadas de arbitrarias en
razón de que: 13) pretenden dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.”

ARTICULO 483: Notificación de la sentencia. La sentencia será notificada de oficio, dentro de


tercero día. En la cédula se transcribirá la parte dispositiva. Al litigante que lo pidiere, se le entregará
una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el oficial primero. (UCEDO: este art
hoy se encuentra alterado por la práctica. La notificación es electrónica [domicilio electrónico
constituido. Despacho auto notificable. A partir de la notificación corre el plazo para por ej pedir
reposiciones o aclaratorias]. Sólo será al domicilio real en un único supuesto: para el caso del
rebelde

6) EFECTO DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LA COMPETENCIA DEL JUZGADOR:


excepciones

SOTO
EFECTOS DE LA SENTENCIA SOBRE LA COMPETENCIA:

(Competencia: medida de la jurisdicción)

426
El dictado de la sentencia genera como primera conclusión que el juez ha dejado de ser competente
en el caso si es que fue resuelto, es decir, pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez
respecto del objeto del juicio. Pero hay efectos de la sentencia que generan que el juez continúe, es
decir, la competencia del juez cesa, salvo: (secuelas del juicio)

1. Aclaración de errores materiales (36, inc. 3°)

2. Aclaratoria solicitada por las partes

3. Medidas cautelares

4. Anotaciones y testimonios

5. Incidentes que tramitan por separado

6. Concesión o denegación de recursos y sustanciación de los recursos en relación

7. Ejecución de la sentencia

7) EFECTOS DE LA SENTENCIA: A) Autoridad y eficacia; B)Jurídicos sustanciales y


procesales.

PP UCEDO

AUTORIDAD Y EFICACIA

A) Mediante la sentencia el juez crea una norma individual que constituye una nueva norma reguladora
de la situación jurídica controvertida en el proceso, y es obligatoria para las partes y debe ser respetada
por los terceros.

B) De allí que el efecto natural de toda sentencia consiste en su obligatoriedad o imperatividad, de no


ser así la sentencia carecería de razón de ser.

C) Otros efectos naturales tienen que ver con el contenido de la sentencia, según la pretensión
esgrimida,

D) Extinción de la competencia del juez con respecto al objeto del proceso. (no obstante puede conocer
sobre el recurso de aclaratoria, dictar medidas cautelares, decidir los incidentes que tramiten por
separado, facultad de pedir un embargo preventivo, y la imposición de costas al vencido)

FRANCISCO: EFECTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA

427
El juez crea una norma individual que debe ser acatada por las partes y respetada por terceros.

1. Efecto natural: obligatoriedad e imperatividad. Es decir que las partes tienen la obligación de
acatar lo que la sentencia determina. Es vinculante para las partes.

2. Efectos particulares dependiendo cada tipo de sentencias.

a) Sentencias declarativas: ponen fin o eliminan la incertidumbre sobre la existencia,


eficacia o interpretación de una relación jurídica o de un estado jurídico (de las personas).

Dentro de estas sentencias se encuentran las constitutivas.

En general todas las sentencias son declarativas pero en detalle, estrictamente pueden ser:

* La acción de inconstitucionalidad de la norma (se requiere que se quite la falta de certeza


en cuanto a la constitucionalidad de la norma previo a iniciar otra acción. Es excepcional y
se entable anta la SC).

* La nulidad de un AJ o falsedad de algún documento, a través por ej de la redargución de


falsedad.

b) Sentencias condenatorias: impone el cumplimiento de una prestación de dar (una suma


líquida de dinero), de hacer o de no hacer (medidas de innovar y las innovativas).

c) Sentencias determinativas: con ella queda integrada la correspondiente relación jurídica.

* en una obligación de plazo indeterminado, a pedido de parte, el juez es quien va a


determinar el plazo de vencimiento de esa obligación. Es como una sentencia incidental
dentro del proceso que va a completar la relación jurídica en su conjunto por faltar algún
elemento, en esta caso el plazo. Importante por intereses y cumplimiento de la condena. Se corre
traslado.

3. Efectos secundarios o indirectos: son dos

a. Cuando tenemos una sentencia definitiva aun no firme, podemos peticionar como medida cautelar
un embargo Art 212 inc 3.

b. Obligación de pagar las costas.

4. Efectos temporales: aca hay que distinguir de acuerdo al tipo de sentencia.

428
a. En sentencias declarativas, como ppio general estas sentencias proyectan sus efectos hacia el
momento que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa esa declaración de certeza. Se
retrotrae. Hay una excepción por un fallo de la Cámara en una usucapión que no se retrotrae los
efectos de la sentencia a la posesión del bien, sino a partir del dictado de la sentencia es decir cuando
se lo emplaza como dueño.

b. En cuanto a las sentencias constitutivas producen efectos como regla hacia el futuro pero existen
excepciones

* En la disolución de la sociedad conyugal los efectos se dan desde que se notifica la demanda, esto
tiene injerencia porque define cuestiones patrimoniales. (si es bs ganancial o propio).

* el caso de adopción, porque se retrotrae los efectos de la sentencia a la constitución de la guarda.


Esto es importante por cuestiones hereditarias.

c. En las sentencias de condena, tienen injerencia en los intereses porque dependiendo el tipo de
interés correrán de tal o cual fecha. Si por ej si es una obligación derivada de un contrato a plazo, los
intereses corren a partir del vencimiento de la obligación. Si no se fijó un plazo, los intereses corren
a partir de que la parte quedó fehacientemente notificada por ej CD o cédula de notificación de
demanda. Para obligaciones no contractuales, es decir las que derivan de un acto ilícito (accidente de
tránsito. Responsabilidad extracontractual) los intereses se computan a partir del acaecimiento de ese
acto o hecho ilícito.
PP UCEDO Intereses: Deben ser reclamados en la demanda, y hay que distinguir

1) Si se trata de obligaciones derivadas de contratos:


A) Si las obligaciones son a plazo, los intereses se devengan desde el vencimiento de aquel, pues
la mora se produce de pleno derecho;
B) Si el plazo no estuviere expresamente convenido pero resultare tácitamente de la naturaleza y
circunstancia de la obligación, los intereses corren desde que se formuló la interpelación
extrajudicial –ej. CD-, o en su defecto desde la notificación de la demanda (interpelación
judicial).

2) Si se trata de hechos ilícitos. –cuando se reclamen daños y perjuicios-: Los intereses deben
liquidarse desde la fecha en que se produjeron los perjuicios sobre los que versa la reparación.
(v. ej. accidente de tránsito, daño físico, psicológico, moral, etc.)

Frutos: Deben restituirse desde la fecha de notificación de la demanda

429
“Lo que en más o menos considere el magistrado que corresponda..”

d. En las sentencias determinativas: producen efectos hacia el futuro ya que la integración de esa
relación jurídica se opera con motivo del dictado de la sentencia.

8) COSA JUZGADA: A)Concepto; B)Fundamentos: teorías; C)Caracteres; D)Clases;


E)Límites subjetivos: a)Partes; b)Sucesores universales y particulares; c)Codeudores y
acreedores solidarios; d)Terceros; e)Límites objetivos UCEDO

Nociones preliminares. Constituye un principio constitucional que nadie puede verse afectado por una
sentencia dictada en un pleito en el que no tuvo oportunidad de participar (art. 18, Const. Nac.). De
ahí que la cosa juzgada, propia de las sentencias definitivas, no puede extenderse a quienes no fueron
parte en el proceso o que no intervinieron en la causa.

Concepto: La cosa juzgada significa la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia
cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. No se trata de un efecto de la
sentencia, sino de una cualidad de ella. De allí que supone la impugnabilidad de la sentencia, es decir
la preclusión de los recursos que procedan contra ella (sea por no haberse deducido cuanto por haberse
consumado la facultad de deducirlos).

IMPORTANCIA CONSTITUCIONAL DE LA COSA JUZGADA CSJN: “El derecho reconocido


por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda incorporado al
patrimonio del interesado/a, y del cual no puede ser privado por el principio de inviolabilidad de la
propiedad art. 17 CN.

FRANCISCO: Se la define: como la irrevocabilidad que adquiere una sentencia definitiva cuando
contra ella no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla.

Como medio concreto que tienen las partes para hacer valer la cosa juzgada dentro del proceso, el
CPCC , ¿qué opción nos brinda?: la excepción de cosa juzgada. Cuando el demandado contesta la
demanda, puede oponerse a través de la cosa juzgada cuando ya fue juzgado por esa misa pretensión.

¿La cosa juzgada puede ser de oficio o a pedido de parte? Hay distintas posturas, algunas sostienen
que el juez puede de oficio declarar la cosa juzgada por una cuestión de seguridad jurídica que no se
puede juzgar a una persona más de una vez por el mismo hecho.

Unos de los efectos naturales de la sentencia son la obligatoriedad y la imperatividad. A esto hay que
sumar como elemento o característica propia de la sentencia fundada en consideraciones de seguridad

430
jurídica, la necesidad de asegurar la inimpugnabilidad propia de las sentencias firmes o consentidas.
(LA FIRMEZA NO ES UN EFECTO, ES UNA CUALIDAD)

¿Cuándo una sentencia queda firme? Cuando ya no puede ser atacada porque ya pasó el plazo para
interponer los recursos. Por ej. en una sentencia de 1ra instancia el plazo es de 5 días desde la
notificación de la sentencia (hoy es autonotificable, ministerio legis) para apelar.

También puede quedar firme cuando las partes las consienten expresamente, a través de un escrito
electrónico.

La cosa juzgada también tiene como característica que no puede ser alterada o modificada por procesos
ulteriores por las mismas pretensiones.

ELEMENTOS DE LA COSA JUZGADA


Para que se plantee como excepción debe reunirse tres elementos comunes: sujeto, objeto y causa.

(Estos elementos no los prescribe expresamente la ley, por eso el juez basado en la zana crítica quien
evalúa si estos requisitos de identidad se dan).

En cuanto a los sujetos: habrá identidad aunque algunos de los sujetos luego cambien de personaría
jurídica (ej inicialmente como personas físicas y luego bajo una sociedad). Ahora, en el caso por ej, la
sentencia obtenida y dictada en un juicio seguido por uno de los herederos de la víctima contra el
responsable del hecho ilícito no configura cosa juzgada respecto de los otros herederos que no se
presentaron.

CLASES

1. COSA JUZGADA EN SENTIDO FORMAL: Al operarse la preclusión que obsta al ataque


directo de la sentencia, ella adquiere cosa juzgada en sentido formal. (ej. sentencia de trance
y remate, Acción posesoria, interdictos, procesos de jurisdicción voluntaria –DH-).

Existe cosa juzgada en sentido formal cuando no obstante ser inimpugnable la sentencia
dentro del proceso en el cual se dictó, existe la posibilidad de obtener, en un proceso posterior,
un resultado distinto al alcanzado en aquel.

431
FRANCISCO: hace referencia a que no obstante de estar firme la sentencia y ser irrevocable
carece del atributo de la indiscutabilidad de un proceso ulterior. Entonces la cosa juzgada
formal permite revisar la sentencia ulteriormente.

Para que se pueda dar este ulterior proceso se debe tratar de pretensiones o defensas que no
pudieron ser entabladas en el proceso anterior o, que pudiendo haberse entablado no se hizo.
Ej: en el proceso ejecutivo como el debate del conocimiento del juez es limitado, permite
entablar un proceso ordinario posterior y discutir lo que en el ejecutivo no puedo discutirse.
Ahora si en el ejecutivo no se entablan las excepciones –falsedad- no puede entablarse en el
posterior. Art 551 CPCC

ARTICULO 551: Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio
ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas
impuestas en aquéllas. (ENTONCES, como requisito es necesario para que se pueda realizar el juicio
ordinario posterior, la condena debe estar cumplida)

Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer
en el ordinario.

No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que
legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio
ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones
legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.

2. COSA JUZGADA EN SENTIDO MATERIAL: Cuando la sentencia, aparte de ser insusceptible


de este ataque directo por la interposición de un recurso, también lo es el ataque indirecto a
través de la apertura de un nuevo proceso, se dice que ella goza de autoridad de cosa juzgada
en sentido material.Existe cosa juzgada en sentido material cuando a la irrecurribilidad de la
sentencia se agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y en cualquier otro
proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por aquella.

FRANCISCO: Existe acá el impedimento que en cualquier otro proceso se juzgue de un


modo contrario u opuesto a lo decidido por el proceso anterior.
Se da para los procesos de conocimiento (ordinario).

432
FRANCISCO: REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA (material?)

1. Es necesario que la cosa juzgada recaiga en un proceso contencioso, litigioso. Por tanto no se da
en los procesos voluntarios (sucesiones: por ej los herederos se pueden presentar en cualquier
momento.; procesos de alimentos: si bien no son voluntarios pero hay una cosa juzgada formal porque
la situación del alimentante puede variar).

2. No resulta totalmente necesario que en el proceso se encuentren presentes ambas partes porque
si un proceso tramita ante un demandado declarado rebelde, la cosa juzgada va a ser efectiva ante ese
rebelde. (el rebelde puede apelar pero esa apelación es limitada a aquellas cosas que pudo haber
negado).

3. Debe recaer siempre sobre la fundabilidad de la pretensión o que si se deniegue la pretensión es


por no concurrir algún requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión (legitimación, interés,
posibilidad jurídica). Hay que tener en cuenta que en la cosa juzgada, la sentencia tiene que hacer
mérito de la cuestión de fondo, de la pretensión de las partes. (los requisitos extrínsecos –ej falta de
personería, defecto legal- si el juez rechaza la demanda, pueden ser subsanados e iniciar una nueva
acción por esta pretensión)

En definitiva la cosa juzgada exige un fallo que recaiga de modo efectivo sobre el fondo del litigio
planteado.

***** tener en cuenta que las sentencias interlocutorias no hacen cosa juzgada, producen efectos
meramente procesales, no se decide sobre el fondeo de la cuestión sino sobre incidentes que se suscitan
a lo largo del proceso.

V. Excepción de cosa juzgada/ cosa juzgada irrita

TEORÍAS ACERCA DE SU FUNDAMENTO

Savigny. (fundamento político): Toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada queda
resguardada de eventuales impugnaciones por cuanto representa una “ficción de la verdad”, creada
frente a la conveniencia de promover la estabilidad de las relaciones jurídicas.

Pothier. La autoridad de la cosa juzgada responde a la presunción absoluta de verdad de la sentencia.


Según Chiovenda esta posición es consecuencia del pensamiento de los glosadores y postglosadores
anteriores al s. XIV, quienes al centrar su atención en el elemento lógico de la sentencia, lo concibieron
como un silogismo que debía ser necesariamente verdadera, aún cuando no fuesen verdaderas sus
premisas, las que quedan validadas por el razonamiento del juez.

433
Arturo Rocco. La cosa juzgada deriva de la necesidad de la certeza judicial, que equivale en el orden
humano a la verdad objetiva

Verdad lógica vs. verdad jurídica objetiva.

LÍMITES OBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA: puede abordarse desde dos puntos de vista:

a) Desde el punto de vista procesal, atiende a la parte o partes de la sentencia que adquieren
fuerza de cosa juzgada: aquí se debate si la autoridad de la cosa juzgada comprende a la
sentencia considerada como una “unidad jurídica” –fundamentos y parte dispositiva o fallo-
o si por el contrario sólo comprende el fallo.

b) Determinación de las cuestiones litigiosas que se encuentran amparados por la fuerza de


la cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada se extiende a todas aquellas cuestiones que
han sido debatidas en el proceso y decididas por la sentencia.

Así, la cosa juzgada cubre incluso aquellas cuestiones que pudiendo haber sido objeto de debate entre
las partes, no lo fueron. Por ej. no podría invalidar la cosa juzgada sobre la base de una prueba que no
fue ofrecida oportunamente, o una excepción que no ha sido opuesta pudiendo hacerlo – v. excepción
de pago y no pongo excepción de prescripción-.

FRANCISCO: LÍMITE OBJETIVO: La cosa juzgada sólo se extiende a aquellas cosas que fueron
propuestas por las partes a la consideración de los jueces y expresamente decididas por ellos.

La cosa juzgada también alcanza aquellas cuestiones que pudiendo haber sido propuestas en un juicio
primigenio no lo fueron.

LÍMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA.

“La cosa juzgada afecta únicamente a quienes fueron partes del proceso en que se dictó la sentencia
que pasó en autoridad de cosa juzgada”. De allí, que por regla, no puede beneficiar ni perjudicar a los
terceros que han sido ajenos al proceso. Aquí debe entenderse por “partes” también, en algunos
supuestos a aquellas personas que se han incorporado voluntariamente al proceso o han sido citadas
para intervenir en él (terceros obligados, sustitución procesal, etc.)

Excepciones a los límites subjetivos de la cosa juzgada: obligaciones solidarias/coacredores-


codeudores/usufructuario/nudo propietario

434
FRANCISCO: LÍMITES SUBJETIVOS: Sostiene que el principio de la cosa juzgada alcanza a
quienes la han revestido como carácter de parte en el proceso. Sin perjuicio de ello hay excepciones
en donde la cosa juzgada recae sobre personas que no han intervenido en el proceso como en el caso
de las sucesiones, de los herederos a título universal (pueden invocar la excepción de cosa juzgada-si
la sentencia es dictada en favor del causante-. Si es una sentencia de condena, afecta a los herederos
en la medida que establece el art 2317 CCCN: los herederos responden con los bienes de la herencia.)

FRANCISCO ¿CUÁL ES LA PARTE DE LA SENTENCIA QUE TIENE EFICACIA DE


COSA JUZGADA?

Para una parte de la doctrina toda la sentencia como una unidad jurídica era la que hacía la cosa

juzgada. (para francisco)

Otra parte de la doctrina considera que sólo la parte dispositiva del fallo es la que hace la cosa

juzgada.

IDENTIDAD JURÍDICA DE PARTES.


La cosa juzgada alcanza a los sucesores universales de quienes intervinieron en el proceso como
“partes”. (v. muerte de actor y demandado, suspensión del proceso, aspectos prácticos) arts. 27, 3er
párr., 832,851,2241 3ª parte, 2242 3ª parte, 2251, 2255 2º párr. CCCN

COSA JUZGADA Y PREJUDICIALIDAD:

FRANCISCO:

La influencia del juicio penal sobre el civil se concreta a lo decidido acerca de la existencia o no del
hecho o, a la autoría o no del hecho en el proceso penal.

En un proceso civil, si la acción es presentada con posterioridad al proceso penal (o a la par), el civil
se debe suspender hasta que existe sentencia firme en lo penal. ¿Por qué? Porque si la sentencia penal
demuestra que el hecho no existió o hay falta de autoría ya hay cosa juzgada. (no se puede discutir en
el proceso civil)

Si no se configura un hecho penal típico, en el proceso civil se puede verificar si hay responsabilidad
civil o no.

Art 1774 al 1780 CCCN Acciones civil y penal

ARTICULO 1774.- Independencia. La acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho
pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo

435
tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales,
conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.

ARTICULO 1775.- Suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la acción penal precede a la
acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en
el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:

a) si median causas de extinción de la acción penal;

b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho
a ser indemnizado;

c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.

ARTICULO 1776.- Condena penal. La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa
juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de
la culpa del condenado. (UCEDO: La sentencia penal produce efectos de cosa juzgada en el proceso
civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado.)

ARTICULO 1777.- Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal. Si la


sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas
circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.

Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la
responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en
cuanto generador de responsabilidad civil.

ARTICULO 1778.- Excusas absolutorias. Las excusas absolutorias penales no afectan a la acción
civil, excepto disposición legal expresa en contrario.

ARTICULO 1779.- Impedimento de reparación del daño. Impiden la reparación del daño:

a) la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso;

b) en los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o no haber impedido el hecho pudiendo
hacerlo.

ARTICULO 1780.- Sentencia penal posterior. La sentencia penal posterior a la sentencia civil no
produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente,
y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos:

436
a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y
ésta es revisada respecto de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación; (ej.
ley penal más benigna)

b) en el caso previsto en el artículo 1775 inciso c) si quien fue juzgado responsable en la acción civil
es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su
autor;

c) otros casos previstos por la ley.

PP UCEDO

Sentencia - Efectos | Cosa juzgada - Alcance | Cosa juzgada – Alcance: La sentencia que pasa en
autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se
trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la
aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar.

Proceso colectivo - Sentencia | Sentencia – Efectos: El art. 43 de la Constitución nacional abre paso
a las causas colectivas y a las formas de legitimación anómala o extraordinaria, que habilitan la
actuación en el litigio de personas u órganos ajenos a la relación jurídica sustancial objeto del conflicto,
y en función del tipo de lesión o infracción denunciada, de la situación subjetiva comprometida, el
debate realizado y los restantes contornos de la litis, los tribunales habrán de acudir a variados arbitrios
para favorecer la mejor composición de los conflictos, entre los cuales ha de estar presente también la
expansión subjetiva de los efectos del pronunciamiento. (efecto expansivo de la cosa juzgada)

Proceso colectivo - Sentencia | Proceso colectivo - Legitimación | Sentencia – Efectos: Habiéndose


ventilado cuestiones (de hecho y de derecho) comunes y homogéneas a todo el grupo de usuarios
afectados, a modo de la postulación de un caso colectivo, el "afectado" puede hallarse investido de
aptitud para instar un proceso de tenor supra individual ante la implicación patrimonial del caso y
considerando que, la acción ha procurado mantener la igualdad de trato entre los usuarios de un
servicio público esencial, que compromete al interés general (Arts. 42, 43 y concs., C.N.; doct. Arts.
38, 55 y concs., Const. Pcial.). De allí que corresponde asignarle fuerza expansiva a la sentencia a
favor de los usuarios del servicio de consumo eléctrico.

Sentencia - Efectos | Proceso colectivo – Sentencia. Efecto erga omnes: La incorporación


constitucional de la tutela de los derechos de incidencia colectiva (arts 43 CN; 20 inc 2 Const. Pcial.),
han dotado de un significado mucho más amplio al concepto de parte interesada (art. 161 inc 1 Const.

437
Pcial). De esta manera la Constitución ha habilitado un pronunciamiento en la cuestión debatida, que
por la naturaleza indivisible de su objeto, los efectos alcanzan a toda la comunidad -erga omnes-,
aunque no todos hayan sido parte en el proceso y es en determinados supuestos que por las
características del acto que se impugna, se da el efecto generalizado de la sentencia. CONB Art. 20
Inc. 2 Ver Norma | CON Art. 43 Ver Norma | CONB Art. 161 Inc. 1 Ver Norma |

Sentencia - Efectos | Proceso colectivo – Sentencia-Derechos del consumidor: Nuestro régimen


constitucional no conduce a descartar de plano el dictado de sentencias con alcances generales o
extrapartes, sino que su uso debe ser acotado y depende de la índole del conflicto (la configuración
del caso) llevado ante los estrados judiciales y, desde luego, de las reglas adjetivas trazadas por el
propio legislador. Así, en algunas materias, identificadas con bienes que implican a los intereses
generales, aunque no asociadas necesariamente a cuestiones constitucionales, se regula la expansión
subjetiva de ciertos fallos (v.gr. arts. 54, párrafo segundo, ley 24.240, texto según ley 26.361; 33, ley
25.675; 28 inc. a, ley provincial 13.133).

Sentencia - Efectos | Ejecución de sentencia - Límites y modalidades |La legislación adjetiva prevé
que, una vez reconocidos sus derechos mediante el dictado de la sentencia definitiva, el acreedor puede
obtener en forma forzada su ejecución si el obligado no la cumple voluntariamente en el plazo que
aquella estableció, acudiendo al trámite previsto en el Código de rito dentro de los límites marcados
por el estricto cumplimiento del fallo (arts. 497 y sigs. del CPCC).

Las sentencias que imponen obligaciones de hacer o no hacer son pasibles de ser ejecutadas
forzosamente, salvo que fuere menester emplear violencia contra la persona del deudor, en cuyo caso
la obligación podrá ejecutarse por el acreedor o por un tercero por cuenta del obligado; y si tampoco
fuere posible, habrá de resolverse en el pago de los daños y perjuicios

Efectos de la sentencia. jurisprudencia


Intereses - Reducción | Cosa juzgada - Revision |:Aún cuando no pueda ser reputada como
producto de un denunciado y acreditado fraude procesal o un delito -lo que daría lugar a la acción
de revisión en materia penal-, si la incidencia de la capitalización de los intereses impacta de
sobremanera en la cuenta de capital de condena, resultando un guarismo verdaderamente sorpresivo,
intempestivo, descontextualizado, desorbitado, extraordinario e irrazonable, atentando contra la
verdad económica enmarcada por la ejecución y desnaturalizando verdaderamente la finalidad de la
misma, importando un despojo del deudor al acrecentar su obligación hasta un límite que excede los
de la moral y las buenas costumbres (arg. arts. 953, 1071 y cctes., Cód. Civil), es posible hallar
verificado en la especie otro supuesto habilitante del excepcional apartamiento de lo resuelto en
calidad y autoridad de cosa juzgada (conf. arts. 1, 14, 17, 18, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes., Const.
nac.; arts. 1, 10, 11, 15, 31 y ccdtes., Const. pcial.; art. 384 y ccdtes., C.P.C.C.). Carátula: Dimattía,

438
Linda Angustia y otros contra Rosso, Susana Noemí. Revisión de cosa juzgada.Magistrados
Votantes: Soria-Kogan-Genoud-Pettigiani-Negri

9) LA AUTORIDAD DE LA SENTENCIA EN LAS CUESTIONES DE ESTADO CIVIL:


a)teorías; b)Doctrina y jurisprudencia.

En cuanto al Estado Civil, la legitimación compete exclusivamente a los titulares de la relación


jurídica. La sentencia tiene eficacia de cosa juzgada contra todos (erga omnes9 por ej en una sentencia
declarativa de divorcio: nadie tiene derecho a renovar esa discusión ya zanjada.

Cuando se emplaza un estado de familia hay que aclarar ciertas cuestiones:

● La sentencia que declara la filiación matrimonial o extramatrimonial, adquiere eficacia de


cosa juzgada erga omnes.

● Cuando el emplazamiento es pedido por un heredero del hijo contra los padres, sólo tiene
alcance entre las partes, no contra el resto de los herederos que pueden solicitar la revisión.

TP TITULAR:

Fallo: “MARSIGLIA, MARCELO EDGARDO C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ COBRO


SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)”

Situación fáctica: (hechos) Medida de mejor proveer del juez 1ra instancia de un medio de prueba que
había sido declarada negligente. Se trataba de una prueba pericial psicológica para el actor.

Agravio parte actora: Violación de la igualdad por una extralimitación de las facultades del juez del
Art 34 inc 2

Pronunciamientos:

1. Voto Sosa Aubone: Irrecurrible por regla de acuerdo al CPCC Art 377 : ARTÍCULO 377°:
Inimpugnabilidad. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción,
denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la

439
parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el expediente le
fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

2. Voto Lopez Muro: Hace lugar al recurso teniendo en cuenta el deber de resolver del juez.
Sostiene que las MMP son recurribles por el derecho de defensa, o ante una laguna jurídica.
Sostiene también que las MMP son complementarias a las pruebas, el juez no puede suplir
la actividad probatoria de las partes.

3. Voto Hankovits: Irrecurrible. Sostiene que si bien las actividades oficiosas son
irrecurribles, las MMP no pueden suplir la negligencia de las partes respecto de la actividad
probatoria. Es un proceso patrimonial por tanto con más razón las MPP no pueden suplir la
negligencia de las partes.

UCEDO: PREGUNTAS IMPORTANTES DE ESTA BOLILLA

1. ¿Cuándo se produce el llamamiento de autos para sentencia? Teniendo en cuenta cada


proceso

2. ¿Cuáles son los efectos del llamamiento de autos para sentencia?

3. ¿Qué pasa si se suspende el llamamiento de autos? Razones para la suspensión

4. ¿Cuáles son los parámetros convencionales, constitucionales y procesales para una sentencia
válida?

5. ¿Cuándo hay alegatos?

6. ¿Qué pasa si se produce el vencimiento del plazo para que el juez dicte sentencia ? En la
práctica se utiliza el pedido del pronto despacho. Art 167

7. Art 166

8. Deber de resolver de los jueces: motivación y fundamentación. Art 3 CPCC

440
BOLILLA 17
TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS

1) LAS IMPUGNACIONES DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Noción

PP UCEDO: NOCIONES PREVIAS


El proceso es uno, dividido en etapas (postulatoria, probatoria, decisoria)
En la segunda instancia tenemos un procedimiento de revisión, no se trata de un nuevo juicio (ex
novo)
El procedimiento revisor es el segundo tramo de un mismo viaje
El término “recursos” es un término multívoco: Diversas clasificaciones.

441
¿Remedios o recursos? La función básica de los recursos es lograr la revisión de una sentencia o
resolución que se considera injusta o equivocada.
También es normal que la parte derrotada en la litis tienda a considerar injusto el fallo que no lo
favorece y pretenda modificarlo para volverlo favorable a sus intereses.

PP UCEDO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN


Entre los medios de impugnación y los recursos tenemos una relación de género-especie.
Medios de impugnación: Son varios, y entre ellos podemos encontrar los incidentes o
impugnaciones en gral.
Recursos: Medios de gravamen de impugnación específicos para cuestionar una resolución judicial,
no actividades judiciales. Son aquellos que están dirigidos a provocar la sustitución o modificación
(total o parcial) de una resolución judicial, en el mismo proceso en que ella fue dictada.
(Kielmanovich)

UCEDO: TEST RECURSIVO QUE DEBEMOS REALIZAR


1. ¿Cuál es el agravio?
2. ¿De qué tipo de resolución se trata (providencia simple, providencia simple que cause
gravamen irreparable, sentencia interlocutoria o sentencia definitiva)?
3. ¿Qué tipo de recurso procede según la clase de resolución que quiera atacar

TITULAR: Al hacer referencia al título, entonces hay un enojo que deviene por una resolución que
nos dio en parte o no nos dio lo solicitado por el juez.
Ese “enojo”, traducido procesalmente es el agravio.

TITULAR: AGRAVIO:
Es el núcleo del sistema recursivo.
“Es un enojo frente a lo resuelto por el juez”.
Es un fundamento de los recursos.

TITULAR: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR UNA SENTENCIA SOMETIDA A IMPUGNACIÓN? Hay


varias teorías:

● Cuando hay una sentencia que aún está en plazo para ser recurrida es un acto sometido a
condición suspensiva: es un acto que si bien tiene autoridad, hay una decisión judicial donde
todavía no es firme, no se conformó la cosa juzgada.

2) RECURSOS: A) Concepto y fundamentos. Principios generales.

442
TITULAR : Los RECURSOS: Genéricamente hablando son medios de impugnación de los actos
procesales. Es decir, realizado el acto, la parte agraviada (la parte enojada) dentro de los límites que
la ley le confiere, tiene un poder de impugnar destinado a promover la revisión del acto y, su
eventual modificación.

TITULAR: Otro gran desarrollo de la Teoría General de los Recursos es la contenida en Eduardo
Couture: Recurso quiere decir literalmente regreso al punto de partida. Es correr de nuevo el camino
ya hecho por otra instancia. Denota esos dos elementos: 1) como medio de impugnación y, 2) como
procedimiento para revisar esa sentencia o resolución.

TITULAR: (Jaime Was?) Otro concepto: Son procesos optativos que impiden la formación de la
cosa juzgada.

(Es entonces importante la naturaleza jurídica de la sentencia recurrida para ver qué tipo de recurso)

TITULAR: El sistema recursivo siempre se manifiesta entre una lucha entre justicia (corroborar si
la sentencia está bien conformada, si no hay vicios) y certeza de la sentencia.

En un concepto primitivo de justicia había una noción religiosa en el sistema recursivo.


Antiguamente los jueces eran delegados del rey; el rey era puesto por un pacto en el trono. Esta idea
imposibilitaba un sistema recursivo porque básicamente era cuestionar a Dios. Cuando el proceso se
hace laico (el sistema de justicia se va separando de lo religioso) los recursos aparecen como medios
de revisión de la sentencia. Aparece entonces la idea de Juez humano, y la posibilidad de
equivocación.

TITULAR ¿Por qué en algún momento de la historia las sentencias de los jueces podrían ser
criticadas? Si era antes de la separación religion-justicia NO había posibilidad de cuestionar.
Posteriormente el juez era falible de equivocación.

Hay hitos históricos concretos que inciden el sistema recursivo:

● Los antecedentes en nuestro país nos llevan hasta el virreinato del Río de LP, había un
complejo sistema impugnatorio. 1ra instancia (conformada por alcaldes que integran los
cabildos. Las decisiones de estos magistrados eran atacables ante el gobernador o el
intendente. Se atacaba una sentencia y no había oficina específica. La función jurisdiccional
del gobernador e intendente eran administrativas, las tareas judiciales eran accesorias).
Había 5 instancias. Recursos de segunda suplicación y de injusticia notoria.

443
TITULAR: Recorrido para situarnos en el proceso

Demanda →Contestación → AAP →APS →Sentencia (se notifica a cada una de las partes)

→Impugnación : La parte que sale vencida tiene derecho a recurrir la sentencia. Es la facultad de
las partes de deducir contra la sentencia un recurso que el derecho positivo autoriza. Una vez que la
sentencia es dictada y notificada, las partes tienen el derecho de impugnar el fallo.

TITULAR: El sistema impugnatorio tiene un doble fin:


1. Busca el aumento de las garantías para una correcta administración de justicia. Para revisar
el actuar del juez, si valoró la prueba a través de la sana crítica…
2. Busca la unidad de la jurisprudencia: que lo resuelto en casos análogos, la jurisprudencia
debe ir por ese sendero.

SOTO: Para abordar el sistema recursivo es bueno ir formulando preguntas genéricas


● ¿Cuáles son? ver ordinarios y sus clases y los extraordinarios
● ¿Cuándo se interponen? ver los plazos para cada recurso
● ¿Cómo se interpone? : Se interpone y se funda o sin fundar?
● ¿Para qué? Para enfrentar una providencia simple, una providencia interlocutoria o una
sentencia definitiva?
● ¿Cuál es el trámite?
● ¿Cúal es el contenido? Fundabilidad. Los recursos tienen dos etapas: la admisibilidad y la
fundabilidad.
● ¿Qué alcance puede tener cada recurso?

PP UCEDO ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS RECURSOS?

→La persecución de lo justo ante la jurisdicción supone la posibilidad de exigir de los jueces la
tramitación de un proceso en el cual las partes hagan valer sus derechos. La resolución final será la
sentencia, y como todo acto de expresión de voluntad (aun con las especiales características que
tiene) está sujeto a la posibilidad del error humano. (Gozaíni)
→Por eso, con el fin de garantizar la revisión se permite articular recursos contra el fallo emitido.

→El objeto de los recursos reside en evitar que un error judicial ocasione un agravio a un litigante y
sirve tanto para aumentar las garantías de una correcta administración de justicia; y para unificar la
jurisprudencia (cuando se cumple a través de la casación) (Hitters)
→El principio de inmutabilidad de las sentencias cede ante la posibilidad de que exista una
resolución judicial que sea ilegal o injusta. (Alsina)

444
→Alcanzar la justicia en el caso concreto.

PP UCEDO: PRINCIPIOS GENERALES EN LA TGR (TEORIA GENERAL DE LOS RECURSOS)

a) Principio de legalidad: Solamente se podrá impugnar usando recursos expresamente indicados


en el ordenamiento jurídico (excepción reposición in extremis)
b) Principio del interés: solo se encuentra legitimado para recurrir aquel que tenga interés
suficiente. El interés para recurrir surge del perjuicio o lesión producida. El interés es la medida de la
acción.
c) Principio de temporalidad: Resulta necesario someter la facultad impugnativa a determinados
plazos perentorios, perdiendo la posibilidad de recurrir, aquel sujeto procesal que no actúa dentro del
plazo legal fijado. Su inactividad manifiesta, su falta de interés y su conformidad con el resultado de
la resolución dictada.
d) Principio de limitación: el Tribunal revisor, sea este el mismo que dictó la resolución impugnada
u otro, no puede con su pronunciamiento resolver cuestiones que no sean las exclusivamente
contenidas en el recurso interpuesto.
e) Principio de prohibición de la reforma en perjuicio: la reformatio in peius implica que el
Tribunal revisor debe limitarse a confirmar o mejorar la situación del recurrente, pero nunca a
agravarla.
f) Principio de unicidad del recurso: Cada providencia tolera –generalmente- un solo carril de
impugnación y no varios. Dado que no resulta posible ejercer en un mismo momento todas las vías
recursivas. Siempre hay un solo recurso para ir contra una sentencia. Si nos confundimos de recurso
perdemos la posibilidad de impugnar.
g) (TITULAR) Principio de consumación de los recursos: si la impugnación o el medio
impugnatorio ha sido deficitario por la cuestión formal, no se pueden enmendar esos errores. El
recurso mal hecho, se rechaza. Como toda regla hay excepciones: por ej un recurso interpuesto en
una oficina equivocada, el tribunal lo puede reconducir. (reconducción recursiva) .

(principios enunciativos y no excluyentes de otros)

TITULAR: Este poder de impugnación está supeditado a ciertos REQUISITOS O PRESUPUESTOS:


1. Existencia de una sentencia
2. Legitimación para impugnar: haber sido parte en sentido amplio: actor, demandado,
litisconsorcio, terceros coadyuvantes.
3. Debe haber interés: Agravio (diferencia entre lo que se peticiona y lo que el juez falló).

445
PP UCEDO: PRESUPUESTOS COMUNES DE LOS RECURSOS
1º-En relación con los SUJETOS que actúan, estos deben tener agravios y revestir la calidad de
parte en el proceso.

2º-En relación con el OBJETO de la impugnación, se debe encontrar un acto impugnable, es decir
que presente algún error o defecto, que permita su revisión, y su planteo en un determinado lugar,
ejercido dentro de un determinado período de tiempo y con el cumplimiento de una forma
reglamentada para su trámite.

3º-Para que un proceso impugnativo llegue a buen término debe perforar dos membranas por lo
menos: Una formal y otra sustancial. Es decir, tienen que cumplir los requisitos de
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.
Se tratan de dos momentos cronológicos diversos: Un juicio de admisibilidad y un juicio de mérito o
procedencia

Un recurso es admisible, cuando cumplidas con determinadas cargas procesales merece concesión y,
consecuentemente, su tratamiento. EL RECURSO ES UNA CARGA PROCESAL, un imperativo
del propio interés.

Todo recurso debe superar tres membranas:


1. ADMISIBILIDAD: La admisibilidad la valorará el juez de primera instancia y tiene que
ver con los requisitos formales del recurso. Lo que se va a fijar el juez en este caso es: 1) si
quien apeló es parte legitimada (legitimación), 2) Si el recurso fue interpuesto en plazo, 3) Si
la resolución es recurrible ( por ej si el juez dispone una medida de mejor proveer, al ser una
facultad ordenatoria e instructoria no son apelables. Otro supuesto admisible: hay en la
sentencia un error material -apellido- el recurso que se puede interponer es el de aclaratoria.
Si lo que se cuestiona es el monto, se interpone un recurso de apelación). Generalmente se
interpone ante el mismo juez.

2. SUFICIENCIA: Esto lo valora la Cámara de Apelaciones y tiene que ver con la


fundamentación del recurso. Es decir que la cámara analizará si la expresión de agravios o el
memorial constituyen una crítica concreta y razonada del fallo. Esto es, si el apelante
expresó cuál es la parte del fallo que le causa agravio, si dijo en qué consiste el mismo, y lo
funda con las constancias obrantes en el expediente, etc.

3. PROCEDENCIA: Lo hace el órgano revisor: la Alzada o el órgano superior. Tiene que ver
con si el recurrente tiene razón en el agravio o no. Si tiene razón el recurso será admisible,

446
suficiente y procedente. Si no tiene razón el recurso será admisible, suficiente pero
improcedente.

TITULAR: Sentencia 1ra instancia → se notifica y corre plazo para interponer recurso → se

interpone recurso de apelación por ej. La cámara entonces primero analiza si están cumplidos los

requisitos formales (admisibilidad). Luego se analiza si el juez estuvo o no equivocado → se

admite el recurso (procedencia) → NUEVO FALLO de la cámara revocando sentencia 1ra

instancia.
La cámara revisa los conceptos de la sentencia (las partes de ella que generan agravios), no hace una
revisión de todo el juicio desarrollado en 1ra instancia.

a quo: es el juez de la instancia que dictó la resolución ( a veces puede ser el de 1 instancia o el de
cámara)

PP UCEDO: ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE AGRAVIO Y GRAVAMEN?

447
AGRAVIO: Perjuicio concreto que sufre el sujeto. Es la diferencia perjudicial entre lo que pide y se
resuelve acordar en su favor.
→Hay perjuicio cuando se rechaza una pretensión concreta invocada en su oportunidad por el
litigante, sea en su exposición fáctica, sea en su planteamiento jurídico. (puede ser un perjuicio
moral, económico, etc).
→ S/ Couture. El perjuicio técnicamente se denomina agravio.
Ej. “Para que resulte procedente un recurso de apelación, es necesario -entre otros requisitos- que la
decisión contra la cual media alzamiento haya sido contraria al interés que se ha defendido, o sea,
que cause agravio o perjuicio al recurrente.”
→ El agravio… debe ser actual… Para que resulte procedente un recurso, es necesario -entre otros
recaudos-, que exista un interés actual al momento de emitirse el pronunciamiento, siendo principio
rector en la tarea juzgadora considerar los acontecimientos sobrevinientes que modifiquen el piso de
marcha fáctico-jurídico computado en el decisorio materia de apelación, resultando ajeno al
cometido jurisdiccional, evaluar cuestiones que al presente se revelan abstractas.

GRAVAMEN: se refiere a lo estrictamente procesal. El gravamen se encuentra respecto al agravio


en una relación de género especie; conceptos que encuentran su síntesis en lo siguiente: “como para
accionar hay que tener interés para recurrir, debe existir agravio.
Esto se basa fundamentalmente en la idea de derrota, y como dice Rocco, no es esta una noción
científica. Por ello, a través del gravamen se puede obtener un concepto objetivo”

PP UCEDO: ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LUGAR, TIEMPO Y FORMA DE LOS


RECURSOS?
→ En el caso se aplica el principio de legalidad de las formas, que significa establecer condiciones
solemnes para deducir cada vía de impugnación. El error en el procedimiento puede llevar a perder
la vía utilizada. Las formas se encuentran en los códigos procesales.
→ Con relación al lugar, en principio el recurso debe deducirse ante el mismo Tribunal que dicta la
providencia, salvo las situaciones en que se admite el planteo ante el Superior.
→ Con el tiempo se reglamentan plazos para interponer el recurso, que no admite ampliaciones,
debiendo respetarse el fijado por la ley procesal (v.gr.: el plazo para apelar común es de cinco días
según.
→Los plazos legales son perentorios y fatales; no admiten movilidad en el tiempo, aun
promediando causas justificativas. Empero, el plazo para apelar puede prorrogarse por acuerdo de
partes

448
→ Por otro lado, las formas para deducir los recursos varían de acuerdo a la providencia que se
cuestiona, sea esta una providencia simple, una resolución interlocutoria o la sentencia definitiva.
Algunos ejemplos respecto al plazo de los recursos
“La aclaratoria no suspende el plazo para interponer otros recursos, por lo tanto, si se deja transcurrir
el plazo para apelar, esperando un resultado favorable al recurso de aclaratoria y no se da dicha
circunstancia, ya no podrá cuestionar el decisorio que le desestima el remedio intentado pues la
resolución primigenia ya se encontraría alcanzada por los efectos del principio de preclusión. En
virtud de ello, el litigante debe someterse a las normas procesales que regulan el procedimiento
recursivo, y ante la duda del remedio idóneo para impugnar una decisión, puede interponer en forma
principal y directa la totalidad de los medios a su alcance y el juez concederá el correcto.” CC0103
MP 168391 281 I 06/09/2019. Carátula: T. J. S. c/ L. V. A. s/ Alimentos

3) CLASIFICACIONES DE LOS RECURSOS: A) Remedios y recursos; B)Principales e


incidentales; C) Recursos ordinarios y extraordinarios.

UCEDO

TITULAR- UCEDO: UCEDO: tanto los REMEDIOS como los RECURSOS son medios de
impugnación. ¿QUÉ DIFERENCIA ENCONTRAMOS? Los REMEDIOS (aclaratoria y revocatoria)
son resueltos por el mismo juez que dictó la resolución para reparar un error procesal Ej, cuando se
contesta demanda extemporánea y el juez deja transcurrir el proceso y dicta sentencia: aca el error
está en una cuestión de forma . En Los RECURSOS ( reposición, apelación, nulidad y queja) la

449
sentencia es analizada por un juez superior por un error in iudicando: error de juicio ej: .por
interpretación del derecho aplicable.
En el CPPP la aclaratoria tiene un doble perfil: de oficio (aclarar un concepto oscuro ) y a pedido de
parte

¿Qué diferencias hay entre ERRORES IN PROCEDENDO y el ERROR IN


IUDICANDO?
Error in procedendo: se refieren a la desviación por el magistrado de las formas legales
establecidas para el trámite del proceso, quebrando el marco de seguridad jurídica sobre el que debe
funcionar, y lesionando consecuentemente el derecho del contradictorio.
Este error comprende las formas de los actos, es decir, su estructura externa.

Los errores in iudicando, son errores de juzgamiento, y con los recursos se pretende enmendar esos
vicios o desvíos producidos por el juez respecto al contenido esencial del proceso, es decir, no la
forma, sino respecto al derecho material en juego.
El vicio trasunta en la mala conformación de los fundamentos del fallo, generando injusticia en la
sentencia.

UCEDO: cuando tenemos una tipo de resolución lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el
agravio porque la posibilidad de ver el tipo de resolución será el recurso o remedio que utilizaremos.
NO EXISTE LA ACLARATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO!!!!!!!!! si, LA
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO.

450
SOTO

Tener en cuenta que de acuerdo el tipo de providencia le corresponde un recurso (ámbito de


admisibilidad)
● Reposición: providencia simple que cause o no gravamen irreparable
● Reposición con apelación en subsidio: providencia simple que cause un gravamen
irreparable.
● Apelación: resolución interlocutoria y sentencia definitiva.

ORDINARIOS

Tienden a reparar irregularidades procesales o errores de juicio sobre los hechos y el derecho
(valoración de prueba, razonamiento del juez, construcción de la decisión).
Son tramitados en las instancias ordinarias: jueces de 1ra y 2ds instancia:

1. DERECHO ACLARATORIA (166, INC. 2°)


Lo primero que tenemos que hacer es preguntar frente a la aclaratoria si es un recurso.
Porque como su explicación lo indica su resultado NO PUEDE modificar la sustancia de la
decisión y esto parece oponerse al concepto que justamente es modificarla.

● Instituto que permite corregir defectos de la decisión sin alterar su sustancia (36, inc. 3),
(166, inc. 2)
● De oficio (si el juez advierte el error) o a pedido de parte, en el plazo de tres días
● Funciones:
1) Corregir error material;
2) Aclarar concepto oscuro;
3) Integrar la decisión ante alguna omisión
● Naturaleza, debate sobre su condición recursiva: REMEDIO no recurso?? habrá que ver
cuál es el alcance de la aclaratoria: porque a través de la aclaratoria no se puede modificar la
sustancia de la decisión. Sólo está limitada a los tres elementos o funciones dadas abajo.
Cualquier otra cosa: Recurso de apelación.
● Relación con otros recursos en relación al plazo: OJO!!!! la interposición de los recursos de
apelación, revocatorio o reposición NO SE SUSPENDE los plazos por haber interpuesto una

451
aclaratoria. Entonces al mismo tiempo, mismo plazo se interponen los recursos porque si el
resultado de la aclaratoria no es satisfactorio y no interpusimos por ej la apelación la
sentencia quedará firme con esos errores. Si el resultado de la aclaratoria es satisfactorio se
puede desistir después de la apelación.
● La aclaratoria la resuelve el mismo juez que dictó la resolución.
● Aclarar un concepto oscuro de una sentencia.

Artículo 166. Actuación del juez posterior a la sentencia: Pronunciada la sentencia, concluirá la
competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
inc 2) Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin
sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la
decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones
deducidas y discutidas en el litigio.

2. REPOSICIÓN O REVOCATORIA (1er recurso ordinario)


→Procede contra providencias o resoluciones simples causen o no gravamen irreparable a fin de que
el mismo juez que las dictó las revoque.
→Plazo y forma: 3 días, ante el Juez que dictó la providencia.

→Técnica: Debe interponerse y fundarse al mismo tiempo. No hay un desdoblamiento como en la


apelación donde primero se recurre y luego de concedido el recurso, se funda.
→Puede ser dictada por el juez de forma oficiosa o a pedido de parte. Si el juez dicta la providencia
simple de oficio y la parte interpone recurso de reposición, el juez debe resolver sin sustanciación.
También resuelve inaudita parte si esa providencia simple fue dictada a pedido de la propia parte que
interpuso la reposición. En cambio si la providencia simple fue producto del pedido de la contraparte
(demandado) y quien interpone la reposición es la parte actora, el juez corre traslado de esa
reposición a la parte demandada para que responda sobre los agravios planteados. ¿POR QUÉ? hay
una instancia de quien no es escuchado para que ante una modificación que lo perjudique sea
escuchado en un recurso posterior.
→ Se sustancian y se deciden ante el mismo juez que dictó la providencia.

Artículo 238. Procedencia: El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias
simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las
revoque por contrario imperio.

452
Artículo 239. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los 3 días
siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá
interponerse verbalmente en el mismo acto.

Si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro
trámite.

Artículo 240. Trámite: El Juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia
recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por
escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será
resuelta sin sustanciación.

Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de


reposición el trámite de los incidentes.

Artículo 241. Resolución: La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuese
acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones
establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.

Apelación subsidiaria: Cuando el recurso de apelación se hubiere interpuesto subsidiariamente


con el de reposición. No se admitirá ningún escrito para fundar la apelación, debe ser fundada al
mismo tiempo de la interposición.
Se da cuando la providencia simple causa gravamen irreparable, la revocatoria puede ir acompañada
de una apelación subsidiaria. La formulación del escrito es la misma.
se da porque si el juez no admite el recurso, eleva la causa a la cámara para que revise esa decisión.
Art 241

UCEDO: Recurso de Reposición in extremis: De acuerdo al Ppio de legalidad, debemos utilizar


como regla los recursos que se encuentran legislados. Hay algunos casos en donde se admite la
reposición in extremis, donde si bien no se cumplen los requisitos para una reposición pero tampoco
para una apelación, se da esta figura.

3. APELACIÓN Y DE NULIDAD (sentencia definitiva, interlocutorias y providencias


simples que no se puedan reparar al dictar sentencia, 242)

453
Artículo 242. Procedencia: El recurso de apelación, salvo disposición en contrario procederá
solamente respecto de:
1) Las sentencias definitivas.
2) Las sentencias interlocutorias.
3) Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la
sentencia definitiva.

TITULAR: La parte lesionada denuncia la sentencia de injusta: APELACIÓN.


No es lo mismo APELACIÓN QUE NULIDAD. Entonces lo primero que hay que preguntarse es.
¿Estamos en el marco de la nulidad o de la apelación? ¿Es una injusticia por una valoración errónea
o no se valoraron las pruebas: RECURSO DE APELACIÓN. Si la sentencia tiene errores en la
conformación como acto jurídico (error in procedendo) , si hay defectos en el procedimiento estamos
ante una NULIDAD. Se afecta el ppio de bilateralidad y defensa en juicio.
El recurso de nulidad se encuentra dentro del recurso de apelación. Entonces cuando interponemos
un recurso de nulidad hay que interponer la apelación apuntando a la nulidad contenida en la
sentencia.
● TENER EN CUENTA: el recurso de nulidad procede siempre sobre sentencias. En caso de
errores durante el proceso: INCIDENTE de NULIDAD.
● En el ámbito de la NULIDAD, encontramos la NULIDAD ORDINARIA (en recursos,
contra sentencias definitivas) y la NULIDAD EXTRAORDINARIA (contra sentencias
definitivas de otra instancia). Son dos aḿbitos bien definidos.
● En general cuando se interpone recurso de apelación, se suspende el efecto de la sentencia,
su ejecución. Hay sentencias recurridas que no suspenden su ejecución ej. alimentos,
medidas cautelares

4. QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA


Artículo 275. Denegación de la apelación: Si el Juez denegara la apelación, la parte que se
considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara pidiendo que se le otorgue
el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
El plazo para interponer la queja será de 5 días, con la ampliación que corresponda por razón de la
distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.

EXTRAORDINARIOS
Son de carácter excepcional, foco en el debate del derecho (en forma excepcional sobre los hechos)

454
¿Cuáles son las cuestiones de derecho ? Interpretación y aplicación de la ley por ej.
Los motivos están taxativamente regulados en la ley Art 278 (diferencia con los recursos ordinarios
que hay una idea de agravio amplio).
SOTO: Son los que por excelencia domina la técnica pura, prácticamente hay una pérdida recursiva
por defectos de técnica.
1. INAPLICABILIDAD DE LEY O DOCTRINA LEGAL (absurdo en la valoración de la
prueba, 278, 161, Const. Prov.) Nulidad (296, 161, Const. Prov.)

Artículo 278. Resoluciones Susceptibles del Recurso: El recurso extraordinario de inaplicabilidad


de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones y
de los Tribunales Colegiados de Instancia Unica, siempre que el valor del agravio exceda la suma
equivalente a quinientos (500) jus arancelarios.

Si hubiese litisconsorcio, el recurso sólo será admisible si hicieren mayoría los que, individualmente,
reclamen más de dicha suma.

A los efectos del recurso se entenderá por sentencia definitiva la que, aún recayendo sobre cuestión
incidental, termina la litis y hace imposible su continuación.

Artículo 296. Resoluciones recurribles y causales: El recurso de nulidad extraordinario procederá


cuando las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelación o Tribunales Colegiados de Instancia
Unica, hayan sido dictadas con violación de las exigencias previstas por los artículos 168 y 171 de la
Constitución de la Provincia.

2. INCONSTITUCIONALIDAD (299, 161, Const. Prov.)

Artículo 299. Resoluciones recurribles. Causal: El recurso extraordinario de inconstitucionalidad


procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia,
cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento,
bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia y siempre que la decisión
recaiga sobre ese tema.

Artículo 161. La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1° Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la


constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan
sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.

455
2° Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes
públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su
jurisdicción respectiva.

3° Conoce y resuelve en grado de apelación:

a) De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su


sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de
procedimientos establezcan a esta clase de recursos;

b) De la nulidad arguída contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los
tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171
de esta Constitución.

4° Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los
jueces de primera instancia, funcionarios del ministerio público y jueces de paz, el personal de sus
respectivas dependencias.

3. RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE LA


NACIÓN (art. 14, Ley 48)
Art. 14. – Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en
la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas
pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:

1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso,
o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.

2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la
pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la
decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia.

3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso,


o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea
contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia
de litigio.

456
SOTO- UCEDO ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE RECURSOS ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS?
1. Estamentos:
● instancia ordinaria: 1ra instancia y la Cámara
● instancia extraordinaria: Corte pcial y Nacional.
Frente a cada estamento hay un sistema recursivo determinado: el sistema recursivo
ordinario comprende a lo actuado por la 1ra instancia y la cámara y, el extraordinario, entra en el
tratamiento de la corte .
UCEDO: Esta diferencia entonces tiene que ver con el grado de conocimiento que se le da al órgano
revisor. Cuando el que revisa es el mismo órgano (reposición o aclaratoria) o es otro (apelación) se
revisan los errores in procedendo o error in iudicando (Recurso de apelación.: lo interponemos en la
instancia y luego se ve dónde se sustancia si, en 1ra instancia o en Alzada-dependiendo el caso-)

2. Diferencia de Naturaleza:
● Por regla los Recursos ordinarios pueden tratar cuestiones de hecho y de derecho
● Por regla los Recursos extraordinarios tratan cuestiones de derecho, no ingresan el
tratamiento de la valoración de la prueba.
“Por regla” porque cuando vimos el exceso ritual manifiesto, esas circunstancias de absurdo
han sido resueltas por la Corte (ej colalillo). Acá entonces la Corte entra sólamente en caso
de absurdo a la valoración de la prueba, tratan cuestiones de hecho. (circunstancias
extraordinarias)

3. En el caso de los Recursos ordinarios no hay un listado de causales que tienen que darse por
eso es la puerta más amplia. En cambio los recursos extraordinarios (sean locales o
federales) la causales están configuradas en la ley o en la constitución reglamentados en el
CP.

TITULAR: Idea del RECURSO INDIFERENTE (del derecho alemán): posibilidad de interponer
un recurso y el juez reconduce la vía más idónea.
En el Derecho Español se establece un dato interesante: obligación de los jueces de colocar al final
de cada sentencia un pie de recurso, es decir, como juez establecer bajo qué recurso se puede atacar
esa sentencia y el plazo para interponer.

TITULAR: ¿RECURSO DE REVISIÓN? Técnicamente está mal definido porque se trata de una
sentencia que aún no adquirió los beneficios de la cosa juzgada. En nuestra legislación se habla de
ACCIÓN AUTÓNOMA O ACCIÓN DE NULIDAD DE LA COSA JUZGADA

457
4) PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS: Vicios o error. Forma de atacarlos.

5) LEGITIMACIÓN: quiénes pueden impugnar un fallo. Legitimación de las partes y de


terceros. Personalidad de las vías recursivas.

PP UCEDO: ¿Quiénes tienen legitimación para recurrir?

Para poder ejercer el derecho de articular recursos dentro del proceso civil, se necesita ser parte
dentro del mismo. Esto supone tener intervención directa o mediata en el proceso, o bien ser
alcanzado por sus disposiciones, circunstancia que justifica el interés jurídico de actuar. Por ello
debe entenderse que el concepto de parte se aplica en sentido amplio

1) Las partes del proceso (actor o demandado) a través de sus letrados patrocinantes o
apoderados, quienes deben acreditar su personería (por ejemplo, que se les ha otorgado un poder o si
son patrocinantes presentar el escrito firmado por la parte que actúa por derecho propio).

2) El Asesor de menores tiene legitimación para apelar cuando los representantes legales del menor
(padre, madre o tutor) no apelan la sentencia o habiendo apelado la sentencia realizan una
insuficiente defensa de los derechos de los menores. Es decir que, cuando están comprometidos los
derechos de niños, niñas o adolescentes y hay una inactividad procesal por parte de sus
representantes legales o una deficiente defensa, el Asesor puede apelar la sentencia.

3) La aseguradora citada en garantía tiene interés para recurrir cuando su asegurado resultó
vencido en el proceso y la sentencia que se dictó le genera un perjuicio al tener que responder frente
a la otra parte en los términos del contrato de seguros.

4) Los abogados. Tienen legitimación para apelar la resolución judicial que regula sus honorarios,
ya sea porque los consideran bajos o porque consideran que los honorarios regulados al abogado de
la otra parte son altos (artículo 57 ley 14967). También pueden apelar sus honorarios los mediadores
y los peritos.
En cuanto a los peritos, al carecer de título de abogado, se ha dicho que estos para poder interponer
un recurso de apelación necesitan contar con patrocinio letrado de un abogado.

5) Los terceros…????

458
UCEDO
SENTENCIAS DEFINITIVAS:
sentencia definitiva / interlocutoria (interlocutoria: ej regulación de honorarios, declaratoria de
herederos)→ Escrito de apelación → concesión del recurso (providencia simple) → memorial →

traslado → Cámara.
1. Si es de DyP, se concede libremente
2. Si es de un juicio ejecutivo, es una sentencia de trance y remate: se concede en relación.
Cuando apelamos presentamos un escrito a los 5 días de notificada la sentencia que dice “APELO”.
OJO: hoy tenemos la notificación automatizable: a la sentencia se le insertan los domicilios
electrónicos de las partes, les llega a su módulo de notificaciones electrónicas. Entonces ¿en qué
momento empiezo a contar el plazo?
El paso siguiente, después de apelar es la concesión del recurso. Acá el juez va a decir “ parte actora
apela , téngase por concedido en relación o libremente el recurso interpuesto….”. Examen de
admisibilidad.
De esa concesión del recurso se da traslado notificando por nota (martes y viernes).
Si el recurso es concedido en relación, la parte presenta un memorial ante el juez de 1ra instancia
(donde presenta sus agravios). Acto seguido el juez dicta provisión. Se da traslado del memorial a la
otra parte para que conteste. Esta parte puede contestar o no.
El proveído siguiente es la elevación a Cámara.

459
(En materia de derechos de consumidor Art 29 Ley 13.133)

6) PLAZO PARA RECURRIR: A) Distintos plazos; B)Suspensión e interrupción.

PP UCEDO
Los plazos para recurrir son perentorios, es decir que una vez finalizado ese plazo sin haber ejercido
la facultad que me otorga la ley, opera el principio de preclusión y ya no voy a poder recurrir la
resolución. De este modo, si no interpongo recurso de apelación dentro del plazo que establece la ley
opera la preclusión o si lo interpongo fuera de ese plazo el recurso será considerado extemporáneo.

ACLARATORIA: En primera instancia El plazo es de 3 días desde que quede notificado de la


sentencia (arts. 166 inc. 2 del CPCC.) En segunda instancia: El plazo es de 5 días (art. 267
último párrafo)
REVOCATORIA: El plazo es de 3 días desde que quede notificado de la sentencia (artículo 239
del CPCC).
RECURSO DE APELACIÓN/NULIDAD: En proceso ordinario y sumario son 5 días desde que
quede notificado de la sentencia (art. 244 del CPCC.). En proceso sumarísimo son 2 días (art. 496
del CPCC.).
QUEJA: El plazo es de 5 días (art. 275 del CPCC)

SOTO: la concesión del recurso es una providencia simple.


Cuando se interpone un recurso (tener en cuanto ppio de preclusión) el plazo será de 5 días de
notificada la decisión. El juez concede el recurso (3 días). Luego hay 5 días para fundar el recurso, el
juez tiene 3 días para despachar esa fundamentación (traslado a la contraparte). La contraparte tiene
5 días para contestar. Una vez integrada la fundamentación del recurrente con la contestación de la
parte contraria, se eleva el juicio a la cámara.
La cámara una vez que le da ingreso, tiene los plazos que corresponden con una resolución
interlocutoria. Para un órgano unipersonal son 10 días y para el colegiado 15 días (Art 34)

UCEDO INTERRUPCIÓN: NO INTERRUMPE la interposición de un recurso la posibilidad de


interponer otro. Si por ej

7) EFECTOS DE LOS RECURSOS (son los de apelación ordinarios en el ámbito de la Pcia de


Bs As) : Terminología crítica. El llamado efecto devolutivo. Efecto suspensivo. Efecto diferido.
Trámite.

460
PP UCEDO
Son dos los interrogantes que tenemos que hacernos para entender los efectos:
1. ¿En qué momento el expte va a la cámara?
2. ¿En qué momento la Cámara trata el recurso?

Efectos de los recursos de apelación: Se vinculan por un lado con la posibilidad de la ejecución de
la resolución que es objeto del recurso, y por otro, con la oportunidad en que aquel debe ser
sustanciado y decidido.

Referido a la ejecución de la resolución apelada: El recurso puede tener efecto suspensivo o


devolutivo –o no suspensivo, o al solo efecto devolutivo- según que, respectivamente paralice o no
el cumplimiento de la ejecución de la resolución que se impugna.

SOTO (tiene que ver con el trámite del recurso) ¿Cuál es el criterio clasificatorio? Si el hecho de
interponer un recurso hace que el cumplimiento de esa sentencia se suspenda o no.

1. SUSPENSIVO: Suspende los efectos de la decisión apelada (REGLA GENERAL: El


recurso de apelación procede siempre con efecto suspensivo, al menos que la ley disponga
que lo sea con efecto devolutivo.)
Cuando una parte interpone un recurso puede generar en la resolución que ésta detenga sus
efectos o que no los detenga. Cuando la resolución se paraliza en el tiempo en cuanto a su
ejecución como consecuencia de la interposición del recurso, entonces se dice que el recurso
tuvo un efecto suspensivo en relación a la sentencia atacada hasta que el mismo juez o uno
superior, se expida en definitiva y esa resolución quede ejecutoriada o sea modificada.
Esto significa que la concesión del recurso sólo suspende, como regla la competencia del
juez de primera instancia, y que no cabe, por consiguiente, la ejecución de lo decidido, hasta
tanto recaiga resolución definitiva del Tribunal superior. (ej. sentencia de condena de sumas
de dinero)

2. DEVOLUTIVO: (No suspende) No suspende los efectos de la decisión anticipada (ej


medidas cautelares: tiene una lógica propia del instituto que abastece la resolución. Si las
MC tienden a evitar un perjuicio como evitar que se pueda eludir la decisión final es lógico
que sus efectos no se suspendan por la interposición del recurso. De lo contrario el recurso
estaría neutralizando el sentido de la MD ).
También se lo denomina NO suspensivo: la interposición del recurso no paraliza los efectos
de la decisión apelada. La operatividad de esa decisión continúa y genera su modificación en
la realidad jurídica y en la realidad de las personas.

461
El CPCC determina en cada caso, las resoluciones respecto de las cuales el otorgamiento del
recurso no impide su ejecución (Recurso en efecto devolutivo).
Hay situaciones en las cuales se torna imperioso cumplir con la sentencia de primera
instancia mientras se tramite la apelación so riesgo de que la tutela llegue definitivamente
tarde convirtiéndose en inútil.
Ej. Apelación en materia de alimentos (art. 644 CPCC), apelación de la resolución que
admite medidas cautelares (art.198 CPCC)

UCEDO: APELACIÓN CON EFECTO INMEDIATO O DIFERIDO. TRÁMITE.


De acuerdo con la oportunidad en que el recurso de apelación debe ser sustanciado y resuelto, aquel
puede ser concedido con efecto inmediato o diferido
SOTO: de acuerdo a la entidad de la cuestión discutida, si genera un condicionamiento sobre el
juicio el efecto será inmediato.
1. EFECTO INMEDIATO. Si el juez concede el recurso, la providencia correspondiente
determina la iniciación de un procedimiento tendiente a obtener una decisión del tribunal
superior.
→Esta modalidad es independiente del efecto suspensivo o devolutivo otorgado al recurso,
pues la circunstancia de que en el segundo supuesto pueda cumplirse inmediatamente la
resolución impugnada no obsta para que, en forma paralela con los trámites de ejecución, se
desarrolle el mencionado procedimiento.
→Se trata de determinar en qué momento la Cámara habrá de abocarse al tratamiento de la
apelación
→Lo normal es que lo haga inmediatamente después de que se haya interpuesto el recurso.
La cámara inmediatamente va a entrar en tratamiento del recurso. Toda sustanciación entre
las partes (expresión de agravios) se va a dar en la Cámara. La Cámara se expide sobre esa
fueston planteadas (es una cuestión de fondo)
→Planteada la apelación, el juez concede el recurso y este sigue su curso en la Alzada

→Regla general: Las apelaciones concedidas lo son por regla, con efecto inmediato, por lo
que no es necesario explicitar.
→La forma de concesión con efecto inmediato nunca será posible respecto de sentencias
definitivas de juicios ordinarios y sumarios.
→Pero en los casos de concesión de recurso en relación lo serán con efecto inmediato: Ej.
interlocutorias y providencias simples que causen gravamen irreparable en el marco de
procesos ordinarios y sumarios.

462
2. SOTO: EFECTO DIFERIDO: Por excepción, se difiere su tratamiento para el momento en
que se trate el recurso contra la sentencia definitiva (ej costas. Suponiendo que hay una
incidencia cuando aún no se trabó la litis, el juez resuelve y admite la razón de la parte
actora y se le impone costas a la parte demandada. Esto significa que cuando se regulen
honorarios, por esa actuación incidental la parte demandada va a tener que pagar los
honorarios de la parte actora. La demandada acepta la decisión pero no acepta el pago de
costas, entonces interpone un recurso sobre las costas. Este efecto entonces es diferido
porque el incidente de las costas no tiene implicancia en las secuelas del proceso.)
SOTO: Los recursos que conceden efecto diferido son cualquiera que no sea frente a una
sentencia definitiva. (porque aquí el efecto será siempre inmediato). Se dan entonces frente a
la tramitación del proceso.
→Cuando se interpone un recurso, el proceso hace un parate porque no puede continuar la
secuela del proceso mientras no se resuelva esa cuestión objetada.
→Si la apelación procede con efecto diferido, la sustanciación y la decisión del recurso no
tiene lugar inmediatamente después de dictada la providencia que lo concede, sino en
oportunidad de encontrarse radicado el expediente en la Cámara con motivo de la apelación
interpuesta contra la sentencia definitiva.
→El fundamento de este tipo de apelación reside en la necesidad de evitar las continuas
interrupciones que, en desmedro de la celeridad procesal, sufre el trámite de primera
instancia
→ La concesión de un recurso con efecto diferido implica que el recurrente se limita a
interponer el recurso y que el trámite no continúe en la Cámara de manera inmediata
→La apelación con efecto diferido sólo procede cuando aquella es concedida en relación, y
la ley, además, prevea específicamente dicho efecto con referencia a la resolución de que se
trate.
→Será específicamente determinado por la ley.

→ SOTO: La concesión de un recurso con efecto diferido implica que el recurrente se


limita a interponer el recurso y que el trámite no continúe en la Cámara de manera inmediata
(por ej cuando interponemos un recurso con efecto diferido con la integración de la litis). La
cámara va a tratar el recurso cuando trate al final del juicio el recurso contra la sentencia
definitiva.
¡¿POR QUÉ? porque en estos supuestos no hay un condicionamiento del resultado de esa
resolución objetada respecto del resultado del proceso. Es decir, respecto del proceso, el

463
resultado de esa decisión cuestionada es inocuo: no produce ningún condicionamiento
específico. Por lo cual por una razón de economía procesal conviene no parar el proceso
hasta que se resuelva esa cuestión sino continuar con el juicio hasta que se dicte la sentencia.
Cuando la cámara revisa la sentencia contra un recurso de apelación interpuesto, trabaja
sobre la sentencia definitiva y sobre ese recurso diferido que fue interpuesto antes.

ARTÍCULO 247°: Efecto diferido. La apelación en efecto diferido se fundará, en los juicios
ordinarios y sumarios en la oportunidad del artículo 255°, y en los procesos de ejecución,
conjuntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En el primer caso la Cámara lo
resolverá con anterioridad a la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 255°: Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de


apertura a prueba. Dentro de quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior
y en un solo escrito, las partes deberán:

1°) Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedará
firmes las respectivas resoluciones.

Casos legales en los que se contempla la apelación concedida en efecto diferido:


→ Cuestionamiento a la resolución que rechaza al hecho nuevo (art. 364 CPCC)
ARTÍCULO 364°: Inapelabilidad. La resolución que admitiere el hecho nuevo será inapelable. La
que lo rechazare será apelable en efecto diferido.

→ Imposición de costas y regulación de honorarios (art. 69 CPCC)


ARTÍCULO 69°: Incidentes. En los incidentes también regirá lo establecido en la primera parte del
artículo anterior, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratase de cuestiones dudosas
de derecho.

El condenado al pago de las costas del incidente, no podrá promover otros mientras no haya depositado
su importe en calidad de embargo. No estarán sujetos a este requisito de admisibilidad los incidentes
suscitados en el curso de las audiencias.

Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido,
salvo cuando el expediente hubiese sido remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido
por algunas de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

→ Rechazo de las excepciones de cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento del


derecho.

464
→ Las apelaciones en el juicio ejecutivo, salvo las que procedan contra la sentencia de remate,

→ Y la providencia que deniega la ejecución (art. 555 CPCC)


ARTÍCULO 555°: Carácter y plazo de las apelaciones. Las apelaciones en el juicio ejecutivo se
concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la
providencia que denegare la ejecución.

8) IMPOSIBILIDAD DE EMPEORAR LA SITUACIÓN DEL RECURRENTE: la prohibición


de la reformatio in peius. Fundamento.

UCEDO: la prohibición de la reformatio in peius: La cámara no puede empeorar la situación del


recurrente con su resolución. Los límites los vamos a encontrar en el memorial que se plantea en la
instancia (la fundamentación del recurso se hace en la instancia) en la expresión de agravios (la
fundamentación se hace en la Cámara)que se presenta en la Cámara.

SOTO: los ppios procesales tienen incidencia en todas las etapas del proceso, de modo que el Ppio
dispositivo marca el alcance de la pretensión (Demanda/contestación y recursos) e implica que lo
que el juez puede dar o no dar tiene como límite lo que pide la parte. Esto también pasa entonces con
los recursos.

Principio de prohibición de la reforma en perjuicio: la reformatio in peius implica que el


Tribunal revisor debe limitarse a confirmar o mejorar la situación del recurrente, pero nunca a
agravarla.
De acuerdo a este ppio entonces la Cámara puede a lo sumo dar lo que el recurrente pide pero no
puede generar una resolución que empeore la situación de quien apeló.
Lo que hay que ver son los límites de lo apelada para saber en qué margen la Cámara se puede
mover porque por más que considere por ej que una indemnización que establece el juez en 1
instancia es excesiva, si quien la tiene que pagar NO apeló, sóloooooo se puede partir de ese piso.
Entonces los límites de la Cámara van a ser los límites dados por los agravios del mismo modo que,
los límites del juez de 1ra instancia va a estar dados por los límites impuestos por las partes en sus
escritos postulatorios.

Proceso - Principio de congruencia | Proceso - Integración de la litis | Sentencia - Requisitos |


Recurso de apelación - Cuestión no planteada.

465
Preceptúa el art. 272 del CPCC que el tribunal de alzada no podrá fallar sobre capítulos no
propuestos a la decisión del juez de primera instancia; su pronunciamiento debe ajustarse
estrictamente a la "decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones
deducidas en el juicio ...", lo cual le veda obviamente, hacerlo respecto a cuestiones que no le fueran
sometidas a juzgamiento y que sólo de haberlo sido y sustanciado con la contraparte, hubieran
formado parte de la litis trabada art. 163, inc. 6to. CPCC.

466
CLASE 10/09

BOLILLA 18
RECURSOS ORDINARIOS

1) RECURSOS ORDINARIOS: A) Enumeración; B) Diferencia con los extraordinarios.

1. Recurso Revocatoria
2. Recurso Revocatoria con apelación en subsidio
3. Recurso Apelación
4. Nulidad
5. Queja

HANKOVITS
DIFERENCIA CON LOS EXTRAORDINARIOS
1. A diferencia de los ordinarios, en los recursos extraordinarios hay causales taxativas para
acceder a los recursos. Previstos en la Constitución Pcia Bs As
- RIL
- REN
- REI
2. Los Recursos ordinarios tienen una naturaleza distinta que los recursos extraordinarios
porque están personados para una revisión para admitir frente a un perjuicio que se pueda
suscitar en la valoración de los hechos, de la prueba o en la aplicación del derecho.

2) ACLARATORIA: A) Concepto; B) Finalidad: a)Interpretación; b)Corrección;


c)Integración de la sentencia; C) La aclaratoria como recurso: doctrinas negatorias; D)Plazos;
E) Trámite; F)Problemática acerca de si interrumpe el plazo para apelar; G)Aclaratoria de
oficio: motivos. H)Límites.

467
3) REPOSICIÓN: A) Concepto; B)Admisibilidad: plazo y forma; C)Trámite; D) El recurso de
apelación en subsidio; E)Efectos.

4) RECURSO DE APELACIÓN: A) Concepto e importancia: B)Ámbito: resoluciones


apelables e inapelables; C)Plazo; D)Forma de conceder la apelación: la denominada
libremente y en relación: a)Casos; b)Diferencias; c)Trámite; E) Efectos: suspensivo, no
suspensivo y diferido.

HANKOVITS
Es el recurso ordinario por antonomasia, que tiene contenido el recurso ordinario de nulidad previsto
cuando se violan las normas extrínsecas de la sentencia (Art 163-164) como acto jurídico.
La Apelación es un recurso amplio que permite frente a algún agravio, que permite la revisión de
todo el proceso.
Agravio: Es el daño/perjuicio/insatisfacción que ocasiona una resolución judicial a una
parte. Es decir, cuando dicha resolución, luego de pronunciarse, deja a la parte en una
posición más perjudicial que la que tenía con anterioridad. Ello ocurre cuando le deniegan
una pretensión o cuando hacen lugar a una pretensión de la contraparte.

SOTO
↣ Acto procesal por el cual la parte que se considera perjudicada por una resolución judicial pide
su modificación –total o parcial- ante el tribunal superior

➽ Es un medio de impugnación que busca la modificación de una resolución judicial con la

especificidad que es interpuesta en 1ra instancia y resuelta en Cámara. El juez de 1ra

instancia cumple el rol de controlar la admisibilidad del recurso.

UCEDO
Concepto: El recurso de apelación es un remedio procesal encaminado a lograr que un órgano
judicial jerárquicamente superior, con respecto al que dictó una resolución que se estima injusta, la
revoque, la reforme total o parcialmente.

468
Recurso ordinario mayor por cuanto su admisibilidad no se halla supeditada a la concurrencia de
causales específica y taxativamente previstas por la ley, y porque correlativamente, la extensión del
conocimiento que incumbe al órgano competente para resolver el recurso de apelación coincide con
la que le corresponde al órgano inferior.
A través de este recurso cabe la reparación de cualquier error del juicio o de juzgamiento (error in
iudicando), sea que el se haya producido en la aplicación de las normas jurídicas (error in iure) o en
la apreciación de los hechos o la valoración de la prueba (error in facto)
No se trata de un “nuevo juicio”, se trata de un recurso de revisión “amplia”
Regulación CPCC: art. 242-253
Procedimiento ordinario en segunda instancia: 254-274

SOTO
Cuando se habla de admisibilidad se habla de que ese medio de impugnación es pertinente (en
términos formales) para su conocimiento, su debate y decisión. De esa manera lo concede o lo
deniega. NO resuelve si el recurrente tiene razón, sí resuelve si hay que debatir acerca de sus
razones.
⧫ La apelación como todos los recursos tiene 2 FASES:
1. Fase de admisibilidad: se deben cumplir con los requisitos formales para que se estudie el
recurso.
2. Fase de la procedencia: se ve si se tiene razón. Se tienen en cuenta los requisitos
sustanciales, hacen a la fundabilidad del recurso. (es la crítica que hace el apelante de la
resolución que considera le genera un agravio)

⧫ La NOTIFICACIÓN de la concesión del recurso se notifica por nota. La RESOLUCIÓN se


notifica por cédula electrónica (salvo rebelde): HOY AUTONOTIFICABLE.

⧫ La Cámara tiene la jurisdicción originaria en cuanto al recurso. La Cámara puede tomar 3 posturas
en cuanto a la resolución de 1ra instancia:
- la puede confirmar no haciendo lugar a la apelación
- hace lugar a la apelación y modificar la resolución parcialmente
- hace lugar a la apelación y la revoca.

ADMISIBILIDAD (Pregunta de examen) : en la placa dice procedencia, entendida en términos


formales.
Hay que rodear con temas que tienen que ver con la admisibilidad, entender el recurso de apelación
desde la admisibilidad para luego poder hacer valer la procedencia.

469
Estos 5 puntos tienen que coincidir para que la apelación supere la etapa de admisibilidad e ingrese
en la segunda etapa, la procedencia. Si falta alguna, no prospera

1. RESOLUCIONES
ARTÍCULO 242: Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario
procederá solamente respecto de:
1) Las sentencias definitivas.

2) Las sentencias interlocutorias.

3) Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la
sentencia definitiva.

(Proceso sumario) ARTICULO 494 2DO PÁRR.: Resoluciones y recursos. …….


Únicamente serán apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda; la que declara la
cuestión de puro derecho; la que decide las excepciones previstas; las providencias
cautelares; las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia
definitiva.

ARTÍCULO 377 Inimpugnabilidad. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre
producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero si se hubiese negado alguna
medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara que la diligencie cuando el
expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 364: Inapelabilidad. La resolución que admitiere el hecho nuevo será


inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto diferido.

¿Qué tienen en común estos art.? El examen de la admisibilidad de la apelación: indican distintas
caras de la posibilidad de la apelación.
● Aquello que puede o no recurrirse
● Art 242, 377 es una norma que se da en todos los procesos.
● Art 494 se da en proceso sumario
● Art 364 se da en procesos ordinario y sumario.

2. PROCESOS (plazos)
Procesos ordinarios: ARTICULO 244: Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el
plazo para apelar, será de 5 días.
Proceso sumarios (cinco días 494),

470
Proceso sumarísimos (dos días 496)

3. ETAPA PROCESAL
IRRECURRIBLES
a. Improcedencia en etapa probatoria : (aca sería un impedimento de admisibilidad no
por el instituto que se trate sino por la etapa)
ARTICULO 377: Inimpugnabilidad (debe leerse inapelabilidad). Serán irrecurribles(debe
leerse inapelable) las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de
las pruebas, pero si se hubiese negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la
Cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del
recurso contra la sentencia definitiva.

b. Improcedencia en etapa de ejecución


ARTICULO 591: Recursos. Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones que se
dictaren durante el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate.

4. INSTITUTOS
Los institutos condicionan los efectos
a. Costas ARTÍCULO 69: Incidentes. ….. “Toda apelación sobre imposición de
costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido, salvo cuando el
expediente hubiese sido remitido a la Cámara como consecuencia del recurso
deducido por algunas de las partes contra la resolución que decidió el incidente.”

b. Terceros ARTÍCULO 96: Alcance de la sentencia. En todos los supuestos, la


sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso,
lo afectará como a los litigantes principales. Será inapelable la resolución que
admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable en efecto
devolutivo.

c. Hecho nuevo ARTÍCULO 364: Inapelabilidad. La resolución que admitiera el


hecho nuevo será inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto diferido.
Hecho nuevo: hecho conocido o sucedido después de las demanda y contestación y
hasta la AAP y plateada hasta 5 días de quedar firme el AAP. La admisibilidad de
un hecho nuevo podría decirse que es una resolución interlocutoria porque se platea,
se sustancia y se aplica art 161.¿qué pasa entonces con el art 242 que sostiene que es
apelable con este art que admite lo contrario? porque si bien se da la condición de la
resolución interlocutoria, no se la condición específica del instituto de que se trata.

471
d. Medidas cautelares ARTÍCULO 198: Cumplimiento y recurso…. La
providencia que admitiere o no hiciere lugar a una medida precautoria será apelable.
Si la concediese, lo será en efecto devolutivo.

5. VIGENCIA DEL AGRAVIO: al momento de la apelación.

¿En caso de que el agravio sea considerado abstracto, el recurso es inadmisible?


La admisibilidad de la apelación es un recaudo que examina el juez de 1ra instancia pero también lo
vuelve a examinar la cámara.
En este caso, sería inadmisible porque YA NO HAY agravio.

⧫ Entonces la ADMISIBILIDAD se examina en dos oportunidades:


1. Cuando el juez de 1ra instancia concede o deniega el recurso
2. En caso que lo conceda, cuando la Cámara lo trata siempre es en un tiempo posterior. Por
tanto, antes de expedirse sobre la procedencia (sobre la cuestión de fondo) examina la
admisibilidad.

FORMA DE CONCESIÓN DE LOS RECURSOS: APELACIÓN LIBRE y EN RELACIÓN


SOTO-FRANCISCO
Si es en Relación ⟶ Memorial de agravios (se debe tratar de una crítica certera, precisa, actual,
generar un perjuicio). En Cámara no se pueden alegar nuevos hechos ni plantear prueba.

Si es Libremente ⟶ Expresión de agravios (se debe demostrar al juez de cámara en qué se


equivocó el juez de 1ra instancia. Se debe fundar en hechos y en derecho). Cuando se concede

libremente, hay mayor amplitud de debate en la Cámara, se puede replantear prueba (para ello sí

o sí deben haber pedido esas pruebas en 1ra instancia o también se puede replantear prueba

cuando se declara la negligencia o caducidad de ciertas pruebas para ver si estuvo bien o al

decretada), agregar nuevos hechos.

De estos escritos se corre traslado a la otra parte (por nota 5 días). Puede o no contestar (es una
carga). Se elevan las actuaciones a la Cámara. Se sortea la sala que va a intervenir. La sala vuelve a
hacer el control de admisibilidad.

472
● Regla: Sentencias definitivas en procesos ordinarios y sumarios : APELACIÓN LIBRE
ARTICULO 243: Formas y efectos. El recurso de apelación será concedido libremente o en
relación; y en uno u otro caso, en efecto suspensivo o devolutivo.
El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario y en el sumario, será concedido
libremente. En los demás casos, sólo en relación.
Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo.
Los recursos concedidos en relación, lo serán, asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así lo
disponga.

● Otras sentencias y providencias (EN RELACIÓN, 243)


● Sentencia definitivas en proceso sumarísimo: (EN RELACIÓN)
Art. 496 inc. 4 CPCC: 4) Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que
decreten medidas precautorias. El recurso se concederá en relación y en efecto devolutivo;

ARTICULO 271: Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese


concedido libremente debiendo serlo en relación, el Tribunal, de oficio o a petición de parte hecha
dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en Secretaría para la
presentación de memoriales del artículo 246.

Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el


cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 255.

⇾ ARTICULO 255: Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido


de apertura a prueba. Dentro de quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo
anterior y en un solo escrito, las partes deberán:

1) Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedarán
firmes las respectivas resoluciones.

2) Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese
mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los artículos
377 y 383 "in fine". La petición será fundada, y resuelta sin sustanciación alguna.

3) Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos
para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de
ello.

473
4) Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa
prueba en la instancia anterior.

5) Pedir que se abra la causa a prueba cuando:

a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el artículo 363, o se tratare del
caso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 364.

b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo.

¿QUÉ IMPLICA UNA APELACIÓN LIBRE O EN RELACIÓN? DIFERENCIAS


Lo primero que implica es la diferencia de trámite
1. Trámite
● En la interposición libre se produce (salvo la propia interposición del recurso y su
concesión) , se hace en la Cámara. Se presenta expresión de agravios.
● En la Apelación en Relación todo el trámite se produce en 1ra instancia y se eleva a Cámara
para su decisión. Se presenta un memorial (fundamentación de la apelación. Plazo de 5 días
para la presentación), el juez de traslado a la contraparte (sustanciación del recurso) ,
contesta o no lo hace (en 5 días) y luego , el juez eleva el expte a la Cámara para que
resuelva.

2. Desde el punto de vista de la entidad del recurso


● La apelación en Relación, ej., una sentencia interlocutoria de caducidad de instancia. ¿Cuál
es el alcance del conocimiento de la Cámara? La primera regla es que el conocimiento de la
cámara se limita a los agravios presentados por las partes. } Marca que el recurso NO es un
nuevo proceso, es una secuela del proceso que tramitó en 1ra instancia.

● En un recurso libre contra una sentencia definitiva de un proceso ordinario o sumario, la


Cámara va a considerar todos los aspectos del proceso que se hayan sucedido en la medida
que se hayan planteado en los agravios. Es decir que el conocimiento del recurso libre, por
su naturaleza, es un conocimiento amplio de todo lo que pasó en el proceso con el alcance de
los agravios. (a diferencia de la interlocutoria que aplica en relación y sólo a una parte del
proceso esa resolución).

SUSPENSIVO Y NO SUSPENSIVO, DIFERIDO E INMEDIATO

474
El efecto suspensivo y no suspensivo (devolutivo) tiene que ver con la suspensión de los efectos de
la resolución apelada o la no suspensión.

Regla General: suspensión.

LA NO SUSPENSIÓN (O EFECTO DEVOLUTIVO) se da en los supuestos donde el instituto apelado


no condiciona el trámite del juicio, es decir NO suspende la ejecución de esa resolución. Es decir, el
juicio puede seguir desarrollándose con normalidad. Ej medidas cautelares, amparos, medidas
protectorias.
Art. 250°: Efecto devolutivo. Si procediere el recurso en efecto devolutivo se observarán las
siguientes reglas
1°) Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el Juzgado
copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el
recurso señalará las piezas que han de copiarse.
2°) Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale el expediente y
de lo que el Juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los
memoriales serán remitidos a la Cámara, salvo que el Juez considerare más expeditivo retenerlo para
la prosecución del juicio y remitir el expediente original.
3°) Se declarará desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el apelante no presentare
las copias que se indican en este artículo y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el apelado, se
prescindirá de ella.

EFECTO DIFERIDO : el recurso se va a estudiar junto con el recurso de la sentencia definitiva. Ej, las
costas. Se apelan cuestiones incidentales.

Art. 247°: Efecto diferido. La apelación en efecto diferido se fundará, en los juicios ordinarios y
sumarios en la oportunidad del artículo 255°, y en los procesos de ejecución, conjuntamente con la
interposición del recurso contra la sentencia. En el primer caso la Cámara lo resolverá con
anterioridad a la sentencia definitiva.

POR TANTO
➡El RECURSO EN RELACIÓN, puede darse con efecto:

- suspensivo
- no suspensivo
con la forma de efecto: (alude al momento de tratamiento del recurso.)

475
- diferido: En un acápite se funda los agravios que fundamentan el recurso diferido
- inmediato. El trámite comienza de forma inmediata el proceso recursivo.

⇾ ARTICULO 246: Apelación en relación. Cuando procediere la apelación en relación sin efecto
diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los 5 días de notificada la providencia que lo
acuerda. Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante
no presentare memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso.

Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar,
dentro de 3 días, que el juez rectifique el error.

Igual pedido podrán las partes formular si pretendiese que el recurso concedido libremente ha debido
otorgarse en relación.

Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 271 (examen que realiza la Alzada
sobre la forma de concesión del recurso)

➡ EL RECURSO LIBRE siempre es con efecto suspensivo y de forma inmediata.

⧫ En un Recurso de apelación NUNCA se fundamenta en el momento de la interposición. Cuando se


interpone un recurso de Apelación sólo se dice “vengo a apelar la resolución tal o la sentencia tal por
causar un gravamen irreparable”. La fundamentación viene después.
Tener en cuenta el tipo de resolución a recurrir para ver qué recurso corresponde. Por ej una
providencia simple (ej traslado) que no causa un gravamen irreparable interponemos recurso de
revocatoria. Se funda en el mismo escrito, resuelve el juez de 1ra instancia y su decisión causa
estado. AHORA si esa providencia perjudica lo esencial de la cuestión (ej traslado de una medida
cautelar que puede frustrarse) aca ya causa un gravamen irreparable entonces se puede interponer un
recurso de revocatoria con apelación en subsidio o un recurso de apelación directa. Se da entonces
intervención a la Cámara.

¿Puede ser que exista una diferencia en cuanto a los efectos? ? que una parte sostiene que es en
relación y la otra libremente o al reves? ⟶ Art 246 2do y 3er parr: Si cualquiera de las partes
pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar, dentro de 3 días, que el
juez rectifique el error.
Igual pedido podrán las partes formular si pretendiese que el recurso concedido libremente ha debido
otorgarse en relación. (remedio en cuanto a la forma)

476
El tema es importante en cuanto a los efectos, ¿qué pasa si el juez se equivoca? Remedio que tramita
de la misma manera que la queja: Art 277 Objeción sobre el efecto del recurso. Las mismas reglas se
observarán cuando se cuestionase el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.

Si el juez considera el recurso bajo uno de los efectos, la parte puede en Cámara solicitar el otro.

¿Qué es lo que modifica el plazo de los recursos? el tipo de proceso. Cuando hablamos de 3 o 5 días
estamos en ordinario o sumario.

3. Alcance del debate

ARTICULO 270: Apelación en relación. Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el


expediente con sus memoriales, la Cámara, si el expediente tuviere radicación de Sala, resolverá
inmediatamente.

En caso contrario dictará la providencia de autos.

No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.

Cuando la apelación se considere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el


artículo 255, inciso 1).: ARTICULO 255: Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de
cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro de quinto día de notificada la providencia a que se
refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes deberán:

1) Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedará
firmes las respectivas resoluciones.

Forma de interposición de los recursos.


Art. 245. Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpondrá por escrito o
verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el secretario o el oficial primero
asentará en el expediente.
El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso (escrito en la 1ª instancia: “apelo”) y
si esta regla fuera infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el
oficial primero pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del
domicilio que se hubiese constituido en su caso.

477
UCEDO
Art. 251: Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 245°-forma de
interposición del recurso- y 250°-efecto devolutivo- el expediente o las actuaciones se remitirán a la
Cámara dentro de quinto día (a) de concedido el recurso o (b) de formada la pieza separada, en su
caso, mediante constancia, bajo la responsabilidad del oficial primero. En el caso del artículo 246°-
recurso concedido en relación-dicho plazo se contará desde la contestación del traslado o desde que
venció el plazo para hacerlo.
Si la Cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se efectuará por correo y dentro del
mismo plazo, contado desde la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el
traslado, o desde que venció el plazo para cumplir tales actos. -remisión por correo en desuso por el
actual expediente digital, hoy remisión electrónica por disposición de la SCBA-
La remisión por correo se hará a costa del recurrente. (variables. Expedientes mixtos o voluminosos/
posibilidad de digitalización de las actuaciones en la instancia+ agregación de documental original)

Art. 252: Pago del impuesto. La falta de pago del impuesto o sellado de justicia no impedirá en
ningún caso la concesión o trámite del recurso. (gratuidad del recurso de apelación, art. 15 Const.
Pcia. Bs.As)

UCEDO:
Art. 248 Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto
subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.

Art. 249: Constitución de domicilio. Cuando el Tribunal que haya de conocer del recurso tuviere
su asiento en distinta localidad y éste procediere libremente, en el escrito o diligencia a que se refiere
el artículo 245° el apelante, y el apelado dentro del quinto día de concedido el recurso, deberán
constituir domicilio en dicha localidad.
Si el recurso procediera en relación, las partes deberán constituir domicilio en los escritos
mencionados en el artículo 246°.
En ambos casos, la parte que no hubiese cumplido el requisito impuesto por este artículo quedará
notificada por el ministerio de ley.

5) RECURSO DE NULIDAD: A) Concepto; B)Objeto; C)Comparación con otras vías para


subsanar las nulidades procesales: a)Incidente de nulidad; b)Excepción de nulidad; c)Acción
declarativa de nulidad.

478
UCEDO: Concepto: El objeto inmediato del recurso de nulidad es rescindir, casar o anular una
sentencia, por su forma o contenido, o por los actos que la han precedido, pero su objeto mediato,
útil y que lo justifica es obtener que no se violen las garantías de la defensa, que no se produzcan
resoluciones injustas

SOTO

➡ COMPRENDIDO EN EL DE APELACIÓN

ART. 253: Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.

UCEDO: En la práctica, si uno ataca los vicios de una sentencia por recurso de apelación; si la
Cámara no puede subsanar esos errores por vía de apelación, podría declarar la nulidad porque se
encuentra comprendido dentro del recurso de apelación.
Lo que NO podríamos hacer, por no ser un recurso autónomo en la Pcia de Bs As, sería plantear el
recurso de Nulidad.

UCEDO: Con la nulidad ataca los defectos de la sentencia. Si queremos atacar otro tipo de error
queda alcanzado por el recurso de apelación.
En la nulidad hay que demostrar:
1. Que el agravio es manifiesto
2. Tienen que haber un error grave, palmario
3. No debe estar el consentimiento por la parte.
4. Ppio de Trascendencia, debo demostrar el interés que tengo y el perjuicio que me causa.

No se puede atacar un acto procesal que considero nulo pero que no lo ataque antes del dictado de la
sentencia definitiva porque para ello tenemos el INCIDENTE de nulidad.

UCEDO: ¿Qué pasa en la práctica cuando la Cámara resuelve y decrete la nulidad de una sentencia
de 1ra instancia? Si la resolución lo permite, porque la Cámara puede parcialmente decretar la
nulidad. La Cámara decretó la nulidad, se lo comunica al juzgado, se remiten a la receptoría general
de exptes para que se proceda a un sorteo de otro juzgado al solo efecto de dictar sentencia. El
juzgado que recibe, le hace saber a las partes que fue sorteado (por posible recusación), luego se
trabaja con el expte, se hace un juicio de valor y se dicta sentencia. Debe trabajar con las causas
objetivas de la causa.

479
FRANCISCO: Cuando se interpone la apelación hay que aclarar que se interpone también la nulidad
de la sentencia (esto se hace con el memorial o con la expresión de agravios). Se eleva el expte a la
cámara. La cámara le da un plazo para expresar agravios.
Con los agravios se hace un capítulo para la nulidad y otro capítulo para la apelación.

NULIDAD EN TÉRMINO RECURSIVOS: se trata de defectos en la confección de la sentencia


(no defectos procesales previos -incidente de nulidad-) que por alguna razón la invalidan como tal.
Circunstancias que hacen que el acto de la sentencia sea un acto que no cumple su cometido, no en el
sentido de la justicia sino en el sentido de su comunicación.

¿QUÉ SE BUSCA CON LA NULIDAD de la apelación? Que la Cámara diga que la sentencia no
sirve como acto de decisión.
Si la nulidad se diera habría dos caminos.
1. La Cámara asume positivamente la competencia y dicta, reemplaza la sentencia nula por una
válida. (competencia positiva)
2. Remite el expte a 1ra instancia para que OTRO juez dicte una sentencia válida (se sortea)

Criterio jurisprudencial: si a través de la apelación, la cámara analizando los agravios puede


salvar la validez de la sentencia y modificarla, se procede para salvar el acto procesal . La Cámara
entonces resolverá por apelación.

CASOS
1. DEFECTOS DE LA SENTENCIA
Irregularidades que pueden afectar la validez de las resoluciones judiciales y autorizan, en
principio, el recurso de nulidad.
● La omisión de la fecha en que es dictada y tal defecto ocasiona un perjuicio a las partes
● Error sobre el nombre de las partes que imposibilita la ejecución de lo decidido
● El pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas o articuladas extemporáneamente
● La omisión de pronunciamiento sobre puntos esenciales (168)
● La falta o insuficiencia de fundamentos de la sentencia

Si la alegada nulidad se refiere a un error in procedendo que puede ser subsanado por el recurso de
apelación, no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad.
La ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una
incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo.

2. RELEVANCIA DE LA SUBSANACIÓN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA CÁMARA

480
3. DISTINCIÓN CON NULIDADES PROCESALES, EXCEPCIÓN Y ACCIÓN DE NULIDAD

Admisibilidad del recurso de nulidad: Se halla circunscripta a las impugnaciones dirigidas con
relación a los vicios procesales que pudieren afectar a alguna resolución judicial en sí misma,
quedando por lo tanto excluidas del ámbito del remedio analizado aquellas irregularidades de que
adolezcan los actos procesales que precedieron a su pronunciamiento.

Requisitos subjetivos:
a) Los mismos que el recurso de apelación
b) No procediendo la nulidad por la nulidad misma, el recurrente debe demostrar, en
oportunidad de fundamentar la impugnación, el perjuicio experimentado a raíz del vicio o
vicios que puntualiza, así como el interés que procura subsanar con la declaración de nulidad

Resoluciones respecto de las cuales procede el recurso de nulidad: Sólo son susceptibles del
recurso de nulidad las resoluciones apelables.
La nulidad de la sentencia sólo es viable cuando se ha dictado sin guardar las formas y solemnidades
prescriptas por la ley.
Fuente de nulidades más comunes: Incumplimiento de requisitos del art. 163 del CPCC

UCEDO
Sentencia – Nulidad: Si bien en materia de nulidades priva una interpretación restrictiva, ya que, si
los vicios de juzgamiento son susceptibles de ser corregidos por el recurso de apelación, la nulidad
no procede. Pero, cuando está afectada la fundamentación de la sentencia y ello se proyecta a la
posibilidad de impugnar la misma, la solución nulitiva surge insoslayable. El legislador ha acordado
significativo énfasis al cumplimiento cabal de los deberes que ciñen al quehacer jurisdiccional, y que
imponen precisamente el de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad
(art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
En definitiva, la nulidad de la sentencia sólo es viable cuando se ha dictado sin guardar las formas y
solemnidades prescriptas por la ley. El error en que haya podido incurrir el Juez en la aplicación del
derecho, valoración de la prueba u omisión de alguna defensa no puede fundamentar la nulidad del
fallo si los agravios, como en el caso, son reparables por vía de recurso de apelación, en que el
Tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción, motivo por el
cual, cabe inadmitir el planteo nulitivo formulado por el recurrente (Cfme. Hitters Juan Carlos,
"Técnicas de los Recursos Ordinarios", "Ed. Librería Editora Platense S.R.L., 1998, pág. 522, jurisp.

481
allí citada).CC0202 LP 126363 201/20 S 04/11/2020 Juez BANEGAS (SD).Magistrados Votantes:
Banegas-Hankovits

Sentencia - Nulidad | Sentencia – Requisitos: Cuando la omisión de consignar la fecha en una


resolución judicial no ha generado perjuicio ni consecuente agravio al apelante, y, por otra parte, su
fecha puede determinarse con las constancias del Augusta y los actos procesales siguientes -vgr.
cédula de notificación-, no se verifica una hipótesis que habilite a dudar de su validez

NO CONFUNDIR CON EL INCIDENTE DE NULIDAD: Constituye, la única vía admisible


para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante el curso de una
instancia con anterioridad al pronunciamiento de la correspondiente resolución. En consecuencia, los
vicios determinantes de la nulidad resultan convalidados si la parte interesada no hace uso de ese
remedio dentro del plazo que la ley prescribe, es decir, dentro de los cinco días contados desde que
tuvo conocimiento del acto defectuoso (art. 170, CPCC, ver. ARTS. 172,173 y 174 CPCC).

SOTO: Cuando vimos incidente de nulidad se explicó que tenía que ver con la defectuosa
tramitación de ciertos actos procesales que genera una indefensión en quien sufría esa nulidad.

ART. 543. NULIDAD DE LA EJECUCIÓN: El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado
en el artículo 540 (5 días), por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la
ejecución.
Podrá fundarse únicamente en:
1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la
declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere
excepciones;
2) Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el
ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario, o el
cumplimiento de la condición.

ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD

5) EL LLAMADO RECURSO DE CONSULTA: A)Concepto; B)Trámite, C)Crítica.

FRANCISCO

482
⧭ No está en Pcia.

⧭ Se encuentra en el CPCCN Art 253 bis. Se eleva en consulta a la cámara esa sentencia, para que la
revise. Esa decisión no debe ser apelada.

6) QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA: a) Concepto; b)Naturaleza; c)Plazo;


d)Requisitos
UCEDO

⟾ Concepto: El recurso de queja por apelación denegada, también denominado “directo o de


hecho”, es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en
segunda instancia ordinaria, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior,
revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a ésta, por consiguiente, admisible y
disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan.

SOTO
Si se deniega el recurso ⟶ QUEJA
ART 275 Denegación de la apelación. Si el Juez denegare la apelación (se refiere a la denegación
formal, por ej no interponer el recurso en término), la parte que se considere agraviada podrá recurrir
directamente en queja ante la Cámara (el juez se entera que hubo queja cuando la Cámara devuelve
el expte de la queja a 1ra instancia) pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la
remisión del expediente.
El plazo para interponer la queja será de 5 días, con la ampliación que corresponda por razón de la
distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.

Art. 276: Trámite. Al interponerse la queja deberá acompañarse copia simple de la resolución
recurrida y de los recaudos necesarios suscriptos por el letrado patrocinante del recurrente, sin
perjuicio de que la Cámara requiera el expediente.
Presentada la queja en forma, la Cámara decidirá, sin sustentación alguna, si el recurso ha sido bien
o mal denegado. En éste último caso mandará tramitar el recurso.
Mientras la Cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.

Art. 277: Objeción sobre el efecto del recurso. Las mismas reglas se observarán cuando se
cuestionase el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.

483
⧫ NO HAY recurso contra la denegación del recurso, HAY QUEJA. La condición formal de la queja
es relevante!!!!!!

FRANCISCO
⧫ Procede contra el recurso de apelación y revocatoria con apelación en subsidio porque el de
revocatoria resuelve el mismo juez.
⧫ Debe estar fundado.
⧫ ¿Cual es el fundamento de la queja? La igualdad, la posibilidad de revisión por un organismo
superior, la doble instancia.
⧫ ¿Cómo se notifica la denegación del recurso? Por nota. HOY AUTONOTIFICABLE!. Se agregan
al despacho los domicilios electrónicos de las partes.
⧫ ¿Qué pasa con las copias? La Corte: si las copias se pueden visualizar no hace falta que el abogado
las presente, sólo deberá individualizarlas. (fecha de denegación del recurso, fecha del escrito
presentado, motivo por los que el recurso está mal denegado)
⧫ ¿El recurso de queja suspende o no la ejecución de la resolución? NO suspende. El recurso de
queja se autoabastece. Salvooooooo si la queja es concedida.(suspende). Cuando la Cámara concede
la queja le va a dar la forma y los efectos al recurso.
⧫ Si queremos atacar la forma en que se dió el recurso de apelación (en relación o libremente) aca
NO VA queja. Las partes tienen 3 días para hacerle saber al juez de 1ra instancia que se equivocó en
la forma de concesión para que lo conceda como corresponde. El juez puede o no hacer lugar. No
obstante la Cámara tiene la potestad para revisar de oficio. ART 246 y 271

Art. 271: Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese concedido
libremente debiendo serlo en relación, el Tribunal, de oficio o a petición de parte hecha dentro del
tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de
memoriales del artículo 246.
Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 255.

Es decir, la Cámara lo tienen que hacer saber y lo transforma. Esto se llama desmejorar el recurso y
mejorar el recurso. Lo desmejora cuando viene concedido libremente y lo concede en relación. Lo
mejora cuando viene concedido en relación y lo concede libremente.

⧫ En cuanto a los efectos (suspensivo o devolutivo), SÍ va recurso de queja

484
ENTONCES, LA QUEJA SE INTERPONE ANTE LA DENEGATORIA DE UN RECURSO Y EN
CUANTO A LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN.

⧫ ¿Qué pasa si el juez concede el recurso y la parte apelada,es decir, la contraria, considera que está
mal concedido? Cuando contesta el memorial de agravios puede hacerle saber a la Cámara que
existen ciertos defectos. ej que estaba fuera de término, que era una resolución que no puede apelarse

Requisitos subjetivos:
a) Sólo se encuentra habilitada para interponer el recurso analizado "la parte que se considere
agraviada" (art. 275), es decir, aquella a quien se denegó el recurso interpuesto.

b) La competencia para intervenir en el trámite del recurso incumbe, en forma exclusiva, al órgano
superior en grado con respecto a aquel que denegó la apelación, ya que la respectiva providencia no
es apelable ni susceptible de reposición.

Requisitos de lugar tiempo y forma


a) ¿Dónde? El recurso de queja debe interponerse en la sede del órgano jerárquicamente superior con
respecto a aquel que dispuso la denegatoria. (Cámara)
b) ¿Cuándo? El plazo para interponer el recurso analizado es de cinco días, "con la ampliación que
corresponda por razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 158", es decir, de un día
por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.

Cómputo de plazo: a partir de la notificación, por ministerio de la ley, de la resolución denegatoria


de la apelación, por cuanto ésta no se encuentra incluida entre aquellas que corresponde notificar
personalmente o por cédula.

c) ¿Cómo? En cuanto a las formas que debe reunir la queja: Que el recurrente pida "que se le otorgue
el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente".

7) APERTURA DE LA SEGUNDA INSTANCIA: Presupuestos. Facultades y deberes del


Tribunal para examinar el ámbito y efectos con que el recurso fue concedido: verificación de
oficio de los presupuestos procesales.

8) PROCEDIMIENTO DE LA APELACIÓN CONCEDIDA EN RELACIÓN: A)Memorial:


concepto; B)Límites de la tramitación.

485
Art.270: Apelación en relación. Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el
expediente con sus memoriales (ya acá sabemos que el expte viene fundado desde 1ra instancia), la
Cámara, si el expediente tuviere radicación de Sala, resolverá inmediatamente. (aspectos prácticos)
En caso contrario dictará la providencia de autos.
No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.
Cuando la apelación se considere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el
artículo 255°, inciso 1).

Art. 271.Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese concedido


libremente debiendo serlo en relación, el Tribunal, de oficio o a petición de parte hecha dentro del
tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de
memoriales del artículo 246°.
Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 255°.

UCEDO ¿Qué significa este art? aunque nadie lo haya planteado, la Cámara tiene la facultad para
revisar de oficio la forma de concesión del recurso porque el juez del recurso es la Cámara!! Acá
juega el doble control de admisibilidad

Art.272°: Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la
decisión del Juez de primera instancia. No obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y
perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.
Art.273°: Omisiones de la sentencia de primera instancia. El Tribunal podrá decidir sobre los
puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria,
siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.

Art.274°: Costas y honorarios. Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria


de la de primera instancia, el Tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido
de su pronunciamiento, aunque no hubiese sido materia de apelación.

9) PROCEDIMIENTO DE LA APELACIÓN CONCEDIDA EN FORMA LIBRE:


A)EXPRESIÓN DE AGRAVIOS: a)Fundamentación de las apelaciones diferidas.
Actualización de las cuestiones y pedido de apertura a prueba; b)Cargas procesales;

486
c)Traslado; d)Desistimiento y deserción del recurso; e)Actividad del Tribunal y de las partes:
función revisora.
B)APERTURA A PRUEBA EN LA ALZADA: a)Casos de admisibilidad; b)Replanteo de
pruebas: i)condiciones para su ejercicio: ii)Fundamentación; c)Recepción de la prueba:
inmediación; d)Alegatos e informe en voce.
C)SENTENCIA DEFINITIVA EN SEGUNDA INSTANCIA: a)Acuerdo; b)Sentencia
interlocutoria que pone fin o no al proceso: formas; c)Poderes del Tribunal.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

➛Procedimiento en segunda instancia

ARTICULO 254: Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se hubiese


concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso, ordinario o sumario, en el día en que
el expediente llegue a la Cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina.
(recurso concedido libremente)

Esta providencia se notificará a las partes personalmente o por cédula. El apelante deberá expresar
agravios dentro del plazo de diez o de cinco días, según se tratare de juicio ordinario o sumario.
(Actualmente se notifica de manera automatizada/electrónicamente)

Art.256°: Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3) y 5),
apartado a) del art. 255, se correrá traslado a la parte contraria quien deberá contestarlo dentro de
quinto día.

Art. 257°: Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante la Cámara se regirán, en
cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia.

Para alegar sobre su mérito las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el
alegato será de 6 días. (6 días comunes para todos!!!!!! diferencia con 1ra instancia)

Art. 258°: Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asistirán a todos los actos de
prueba, siempre que así lo hubiese solicitado alguna de las partes en los términos del artículo 34°,
inciso 1). En ellos llevará la palabra el Presidente. Los demás Jueces, con su autorización, podrán
preguntar lo que estimaren oportuno.

Art. 259: Informe "in voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del
quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 254, las partes manifestarán si van
a informar "in voce". Si no hicieren esa manifestación o no informare, se resolverá sin dichos
informes.

487
Art. 260°: Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios
deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere
equivocadas.
No bastará remitirse a presentaciones anteriores. (suficiencia del recurso) De dicho escrito se dará
traslado por 10 o 5 días al apelado según se trate de juicio ordinario o sumario. (aplica esta art tanto
para expresión como para memorial).

ARTÍCULO 261°: Deserción del recurso. Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o
no lo hiciere en la forma prescripta en el art.260, se declarará desierto el recurso y la sentencia
quedará firme para él.

ARTÍCULO 262°: Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el apelado no contestase


el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado en el artículo 260°, no podrá hacerlo en
adelante y la instancia seguirá su curso.

➛ Cargas procesales

➛ Actividad del Tribunal y de las partes

➛ Límites a la actividad del Tribunal :ARTICULO 272: Poderes del Tribunal. El Tribunal no

podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia. No

obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones

derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

➛ SENTENCIA DEFINITIVA EN SEGUNDA INSTANCIA :

Art.263: Llamamiento de autos. Sorteo de la causa. Con la expresión de agravios y su


contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta, y, en su caso, sustanciadas y resueltas
las cuestiones a que se refieren los artículos 255° y siguientes, se llamará autos y, consentida esta
providencia, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de
las causas será determinado por sorteo, el que se realizará, al menos, 2 veces en cada mes. (sorteo
electrónico: Ver-Acuerdo 4017/21 SCBA)

488
Art.264: Libro de sorteos. La Secretaría llevará un libro que podrá ser examinado por las partes,
sus mandatarios o abogados, en el cuál se hará constar la fecha del sorteo de las causas, la de
remisión de los expedientes a los jueces y la de su devolución.

Art.265: Estudio del expediente. Los miembros de las Cámaras se instruirán cada uno
personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.

Art. 266: Acuerdo. El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y
del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada
miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se
examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera
instancia que hubiesen sido materia de agravio.

PREGUNTAS/ PUNTOS DE UCEDO

1. Distinguir los distintos tipos de recursos. ¿Cuándo corresponde la aclaratoria? ¿Cuándo procede la
revocatoria con apelación en subsidio?

2. Supuestos.

3. ¿Cuál es el agravio?

4. ¿Cómo se notificó la providencia? Es importante porque depende de qué tipo de notificación sea,
determina cuándo quedó notificado y cuándo empiezan a correr los plazos.

5. Plazos: Es importante

6. ¿Cómo analizar una resolución? ¿Qué pasa si respecto de una resolución me rechazan una
revocatoria pero me conceden el recurso de apelación? ¿En qué supuestos? Efectos.

7. El actor o demandado puede solicitar que se dicte una providencia o resolución. Dependiendo
quien la solicite, la otra será la parte contraria y será quien solicite el recurso por verse afectado.

8. ¿A quién afecta la resolución? Es lo que hay que tener en cuenta.

9. Diferenciación de la forma de hacer el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio: Se


puede hacer lugar a la revocatoria y se eleva. También se puede denegar la revocatoria y hacer lugar
a la apelación.

489
10. La resolución que se dicta como consecuencia de que el a quo haga lugar a un pedido de
revocatoria viene a integrar la resolución de sentencia que se está aclarando!!!!!!!

11. ¿Qué es el memorial? escrito donde exponemos cuales son los agravios que nos causa la
sentencia, cuá es el interés que se tiene. De ahí que quien alega debe estar legitimado.

12. Siempre hay que tener en cuenta la Resolución que vamos a atacar.Una vez determinada, hay
que ver el tipo de concesión del recurso: libre o en relación. Una vez que tengo la concesión de ese
recurso comienza a correr el plazo por ej para apelar: 5 días para presentar el memorial (sí fue
concedido libremente) en 1ra instancia. Una vez fundado el recurso, que se expresan los
fundamentos del gravamen y nuestro interés, le damos el margen de actuación a la Cámara. Se da
traslado a la contraria por 5 días.
Acá puede ser que si estamos atacando una sentencia definitiva y se concede en relación HAY un
error, porque en sentencias definitivas la concesión es libre. Entonces hay dos opciones
a) dentro del 3er día de notificado (notificación por nota) el auto del recurso, en la instancia,
para advertir al juez que está mal concedido y se solicita se revoque. Si el juez mantiene su
postura:
b) Queja a la Cámara.

Línea de tiempo sentencia apelada por una sola de las partes


Sentencia → Apelamos en 5 días → Concesión del recurso (se notifica por nota, martes y viernes)

→ 5 días desde quedar notificado debemos presentar memorial → Proveído de traslado por 5 días

a la parte contraria → La parte puede contestar o no contestar → Si no contesta, Se tiene por

perdido el derecho. Se solicita la elevación a Cámara.

→ Si contesta el memorial → se cierra

el circuito, se eleva.
Si al contestar la otra parte también apela se suma otra sustanciación.

Línea de tiempo sentencia apelada por las partes


Sentencia → Apelan → se sustancia: hay entrecruzamiento de los agravios expresados.

13. Una de las diferencias fundamentales entre la forma de concesión de recurso en relación o libre
es la posibilidad o no de hacer un replanteo de prueba en 2da instancia. Posibilidad entonces de
aplicar o no el art 255

490
14. Efecto diferido del recurso: durante el proceso hay ciertos planteos que nos pueden conceder el
efecto diferido, el expte no va inmediatamente a la Cámara sino se va a remitir conjuntamente
cuando apelamos la sentencia definitiva. ¿Cuándo se me podría otorgar un efecto diferido ? ej un
incidente de costas. Ahí apelo, me lo conceden pero se trata cuando se apela la sentencia definitiva.
Recién ahí el expte va a la cámara. Para que proceda el art 252 esa sentencia entonces debe ser
definitiva y tratarse de un proceso ordinario o sumario.
Acá entramos en el art 255 que nos responde a la pregunta de cuándo podemos producir prueba en la
alzada, en qué supuestos, en qué tipos de proceso y su procedimiento. Entonces se tienen distintos
supuestos para proceder al replanteo de prueba : si se considera que se denegó mal una prueba, o que
se decretó de manera incorrecta, si hubo negligencia o caducidad, si aparecen hechos nuevos, si
aparecen documentos.
- ¿Qué pasa con los documentos? deben afirmarse que NO se han tenido conocimiento de
ellos. Acá la otra parte, la que se opone a que se incorpore, deberá atacar esa debilidad de
ese NO conocimiento del documento.
- En cuanto a la denegación de las medidas: hay que individualizar la medida que se denegó y
el perjuicio que causa esa denegación.No basta con enunciar sólo la denegación, esto tiene
que ver con el art 260 de la suficiencia del recurso: hay que justificar el pedido.
- En cuanto inc 4 art 255 que se refiera a la confesión se refiere o se relaciona con el inc 3
- En cuanto a inc 5 art 255 establece los supuestos para abrir la causa a prueba: hechos nuevos
(aca ver art 363 y 364)

491
17/09

BOLILLA 19
RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1) TEORÍA GENERAL DE LA CASACIÓN: A)Concepto; B)La Casación en la Pcia Bs As;


C)Funciones; D)Admisibilidad: a)Resoluciones susceptibles de recurso: sentencias definitivas;
b)Plazo y formalidades: causales. Exclusión del iura novit curia; c)La arbitrariedad y el
absurdo.

→ Tener en cuenta que aca los términos son recurrir o impugnar no apelar.

→ Previstos en la Constitución Pcia Bs As: es donde está la matriz primera de estos recursos cuando
habla de la competencia de la Suprema Corte
- RIL
- REN
- REI
→ En los REN, REI, el Procurador dictamina siempre. Hay un previo dictamen del procurador.

En el RIL el Procurador General dictamina solo cuando viene interviniendo el Ministerio Pco

Pupilar.

492
→ Estos 3 recursos, por una interpretación que hace el art 292 y lo interpreta la Corte, tiene

EFECTOS NO SUSPENSIVOS. (Hankovits igualmente no está de acuerdo)


Art 292 ultimo párr. “Mientras la Corte no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del
proceso, salvo que la misma requiera los autos para resolver la queja, y ello desde que el Tribunal
reciba la requisitoria.”
→ Esta reglamentación se encuentra en el CP

→ Otra cuestión es que las causales enunciadas son taxativas

UCEDO
Son herramientas de excepción. Con un recurso extraordinario se ataca el razonamiento judicial, ya
sea porque hay un error entre las premisas fácticas y normativas y las conclusiones.
Para pensar en los recursos extraordinarios tenemos que ver en primer lugar cómo funciona el
razonamiento judicial, y en segundo lugar hay que tener en claro cómo es la estructura de una
sentencia, ya que se va a tratar de una sentencia de cámara (recursos extraordinarios locales) o de
una sentencia de un tribunal de trabajo (no tiene instancia de revisión ya que no tiene alzada,
entonces iremos directamente a la Corte). En Familia, en CYC, en procesos administrativos y en el
fuero penal vamos a utilizar los distintos carriles que se tienen. En el caso del fuero CyC y Familia
tenemos las Cámara de Apelaciones donde interponemos algún recurso extraordinario. En el fuero
Penal además de las Cámaras de apelaciones aparece el Tribunal de Casación Penal y luego existe la
posibilidad de ir contra esa sentencia ante la SCJ.
Hay que tener en cuenta que la Suprema Corte no es una tercera instancia.
En ciertos asuntos pueden intervenir organismos de carácter internacional, la interpretación que haga
la Corte interamericana sobre los tratados son de interpretación obligatoria para nuestro país.

UCEDO. DIFERENCIAS ENTRE RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ORDINARIOS


Los recursos extraordinarios ya sean locales o federales, se diferencian de los recursos ordinarios ya
que tienen que cumplir previamente ciertos requisitos, ciertas causales taxativas (a diferencia por
ejemplo del recurso de apelación).:
1. En los recursos extraordinarios (tanto local como federal) por regla general solamente
podrán ser revisadas cuestiones de derecho.

Hay situaciones excepcionales donde la Suprema Corte podría expedirse sobre cuestiones de hecho.:
A. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires ⟶ la figura del absurdo

B. En la Corte Suprema de Nación ⟶ la arbitrariedad.


Si una sentencia dictada por un máximo tribunal provincial es arbitraria y yo llego vía recurso
extraordinario federal porque cumplo con los artículos 14, 15,16 de la ley 48 y observándose los

493
trámites previstos en el art 257 y siguientes del Código Procesal de Nación, entonces podría
excepcionalmente revisar una cuestión de hecho, pero es súper excepcional porque se supone que la
valoración de la prueba y de los hechos es del juez de primera instancia y sólo si se demuestra que el
juez no realizó una resolución razonada basándose en la sana crítica o aplicar una norma que no se
aplica al caso.

2. Error grave, palmario y manifiesto, que daría las condiciones para que esta resolución sea
tachada de absurda o arbitraria.

⟶ Las figuras del absurdo o de arbitrariedad no están previstas ni en el código ni en la ley, son de
creación pretoriana. Entonces ¿cómo se plantean estas figuras? porque no hay un recurso de

absurdo o arbitrariedad. Tenemos que hacer uso de uno de los carriles que existen en Pcia para

el absurdo y en Nación para la arbitrariedad.


ENTONCES
● FIGURA DEL ABSURDO: Pcia Bs As. Es una creación pretoriana, es decir, se configura
cuando los jueces lo dicen.
- ¿Por qué carril procesal voy a plantear la figura del absurdo? Por el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley o violación de la doctrina legal. No hay causales taxativas de absurdo,
cualquier situación que yo quiera plantear bajo la figura del absurdo tiene que cumplir con este
requisito: ser un error grave, palmario y manifiesto (hay un quebrantamiento en la forma de pensar
del juez, una contradicción manifiesta en la sentencia, rompe con el principio de no contradicción, ya
que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo).
- Lo que yo plantee como absurdo no tiene que haber sido ya resuelto en la Suprema Corte o estar
expresamente previsto en una norma, porque si no respecto de ese tema ya existiría doctrina legal y
por lo tanto no sería una configuración del absurdo, ya que se podría plantear la violación de la
doctrina legal de la Corte como recurso y no el absurdo en sí. (por el art 279 CPCC)

● SENTENCIA ARBITRARIA: Nación


La interpretación que los tribunales de provincia efectúan de las leyes comunes y procesales, así
como la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba contenidas en sus sentencias, constituyen
materias ajenas al recurso extraordinario
Sin perjuicio de ello la CSJN deja de lado a la regla Gral. cuando se configura un supuesto de
“sentencia arbitraria”
Sentencia arbitraria: no se trata de un numerus clausus, se enuncian ejemplos de configuración
(Genaro Carrió)
Para la CSJN una sentencia será arbitraria cuando se encuentre desprovista de todo apoyo legal y

494
fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces; o cuando se resuelve contra o con prescindencia
de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, se prescinde de pruebas fehacientes
regularmente traídas al juicio, o se hace mención a las que no constan en él.
Ha dicho la CSJN: es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean una conclusión
razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la
causa.
Se ha aplicado la doctrina de la arbitrariedad respecto de sentencias que:
1. Carecen de los fundamentos necesarios para sustentarlas o se basan en afirmaciones
meramente dogmáticas o en conceptos imprecisos en los cuales no aparecen la norma aplicada
ni las circunstancias del caso
2. Prescinden de lo expresamente dispuesto por la ley con respecto al caso o incurren en auto
contradicción
3. Omiten pronunciarse sobre cuestiones oportunamente planteadas por las partes, y
conducentes para resolver el pleito
4. Desconocen la prueba incorporada al proceso o la interpretan arbitrariamente.

⧫ Doctrina legal de la Suprema Corte: ¿Qué es?


- ¿Contra qué sentencias se plantea? Sentencias emanadas de la cámara o de un tribunal
laboral.

UCEDO
Ejercicios para saber qué recurso aplicar: Hay que hacerse los mismos interrogantes que en los
recursos ordinarios ¿Contra qué tipo de resolución va cada recurso? ¿Ante quién interpongo el
recurso? ¿Cuándo (plazo) y cómo lo hago (forma)? En los recursos extraordinarios es muy
importante la suficiencia de los recursos!!!! ¿Qué ocurre en caso en que el recurso que estoy
analizando me sea denegado?
● En Pcia : Artículo 31 bis Ley 5827 (Ley orgánica del PJ): dice que en cualquier estado de
tramitación de un recurso extraordinario, si la Suprema Corte dice que el recurso de nulidad,
de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley no reúne los requisitos esenciales del recurso
del que se trata o está insuficientemente fundado, se acabó la cuestión, no tiene que justificar
nada, solo basta con decir que no está bien fundado. Este artículo es de la Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 31 BIS.- (Texto Incorporado por Ley 12961 y modificado por Ley 13812) En
cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos
extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, no
reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios

495
desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su
conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de
la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas.

En el caso de queja o recurso de hecho por denegación de cualquiera de los referidos recursos
extraordinarios, la Suprema Corte de Justicia podrá rechazarlos con acuerdo a lo dispuesto en el
apartado anterior.
La Suprema Corte de Justicia podrá hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, de
inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros
recursos en casos sustancialmente análogos. En tal supuesto se considerará suficiente fundamento la
referencia a los precedentes aplicados y la cita del presente texto legal.
Con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de
inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o
la cuantía de la pena, si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés
público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir
cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiese formulado adecuado
planteo en tal sentido.
● En Nación tenemos el artículo 280 del Código Procesal Nacional 1er párr. …..
Artículo 280 LLAMAMIENTO DE AUTOS. RECHAZO DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO. MEMORIALES EN EL RECURSO ORDINARIO.

Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa


implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola
invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio
federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.

CASACIÓN. FUNCIONES
1. Nomofiláctica, es decir, cómo aplican los jueces la ley en la instancia ordinaria después de
su interpretación.
2. Unificar: Doctrina legal: es la jurisprudencia prevalente e imperativa que emana de la SCJ.
Tiene valor vinculante.
3. Dikelógica: Hacer justicia en el caso particular. La Corte crea la figura del absurdo: la corte
empieza a revisar cuestiones de hecho y prueba.

Recursos extraordinarios locales:

496
- Regulación normativa
- Const. Provincia Buenos Aires
- CPCCBA
Recurso extraordinario federal:
Ley 48. REF

Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia (Tribunal local)


Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1- Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la


constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan
sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.

Tiene que existir un interés controvertido. La SCJ está habilitada para conocer sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad en forma directa. Puede utilizarse por medio de
dos vías este inc.

a) Vía de recurso, en grado de apelación


b) Vía originaria: Acá habla de un proceso especial: La Acción declarativa de
inconstitucionalidad: acá la corte se convierte en un tribunal constitucional. Hay 3
modelos:
- Modelo de control de constitucionalidad directo: si se plantea la
inconstitucionalidad de una ley, la cuestión constitucional como una cuestión
prejudicial, va al Tribunal Superior, que es un tribunal constitucional. (modelo
kelseniano).
- Control difuso de la cuestión constitucional, no hay un tribunal especial, cualquier
juez puede resolver estas cuestiones de constitucionalidad. Y pueden seguir siendo
revisadas.
- Modelo mixto, adoptó en el art 161 apartado 1 el modelo difuso: Cualquier juez
puede declarar de oficio o a pedido de parte la constitucionalidad o
inconstitucionalidad.

2- Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes
públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su
jurisdicción respectiva.

3- Conoce y resuelve en grado de apelación:

497
a- De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su
sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de
procedimientos establezcan a esta clase de recursos;

b- De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los
tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171
de esta Constitución.

4- Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los
jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y jueces de Paz, el personal de sus
respectivas dependencias.

.
2) RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY PCIA BS AS. A) Concepto; B)
Presupuestos de admisibilidad: a)Resoluciones susceptibles de recurso; b)Plazo;
c)Fundamentación: causales expresas e implícitas; d)Depósito Previo: límites pecuniarios;
C)Procedimiento.

HANKOVITS
Es uno de los recursos extraordinarios existentes en el marco de la Provincia de Buenos Aires, y lo
resuelve la Suprema Corte. Para emplear este recurso se tiene que estar impugnando una sentencia
definitiva de una cámara de apelación o de un tribunal colegiado de instancia única. Aquello que
motiva el RIL es que la sentencia del tribunal inferior haya omitido aplicar o aplicado erróneamente
el significado de una disposición legal o de una doctrina legal instaurada por la SCBA.
Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia (Tribunal local)
Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

3- Conoce y resuelve en grado de apelación:

a- De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su


sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de
procedimientos establezcan a esta clase de recursos;

Este inc menciona al final algo que no se encuentra en el apartado de nulidad “con las

restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos” ⇒ esto justifica

el por qué el RIL tiene dos requisitos que no tiene los otros dos recursos:
1. Monto mínimos para recurrir ante la corte
2. Depósito para poder acceder a la corte por esta vía.

498
CPCC Artículo 278: Resoluciones Susceptibles del Recurso. El recurso extraordinario de
inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las Cámaras
de Apelaciones y de los Tribunales Colegiados de Instancia Unica, siempre que el valor del agravio
(agravio NO sentencia) exceda la suma equivalente a quinientos (500) jus arancelarios (hoy
$2.712.500)
Si hubiese litisconsorcio, el recurso sólo será admisible si hicieren mayoría los que, individualmente,
reclamen más de dicha suma.
A los efectos del recurso se entenderá por sentencia definitiva la que, aún recayendo sobre cuestión
incidental, termina la litis y hace imposible su continuación.

→ No hay que confundir sentencia de mérito (la que resuelve el asunto) con sentencia definitiva

(a los fines del RIL es más que la sentencia de mérito, no es solo la que resuelve el conflicto sino

también por ej la caducidad de instancia porque el mismo art hace referencia que también puede

tratarse de una cuestión incidental que impide la continuación del proceso.

→ También está el concepto de sentencia equiparable a definitiva: causa un agravio de imposible

reparación o de muy gravosa reparación ulterior Ej, en la tutela anticipada puede generar un

agravio, sea porque la denegaron o la concedieron. Queda a consideración de la corte conocer

de esa situación.

ARTÍCULO 279: Plazo y formalidades. El recurso deberá interponerse por escrito, ante el
Tribunal que haya dictado la sentencia definitiva y dentro de los diez días (procesales, no hábiles)
siguientes a la notificación. (Acá se hace un primer juicio de admisibilidad: el monto del agravio está
dentro de 500 jus, si cabe o no depositar, si la sentencia es susceptible de recurso extraordinario.)
Tendrá que fundarse necesariamente en alguna de las siguientes causas:
1) Que la sentencia haya violado la ley o doctrina legal.
2) Que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal.
El escrito por el que se deduzca deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley
o de la doctrina que se repute violada o aplicada erróneamente en la sentencia, indicando igualmente
en qué consiste la violación o el error.

Artículo 280: Depósito Previo. Constitución de Domicilio. El recurrente al interponerlo


acompañará un recibo del Banco de la Provincia de Buenos Aires del que resulte haberse depositado
a disposición del Tribunal que pronunció la sentencia impugnada, una cantidad equivalente al diez
(10) por ciento del valor del litigio, que en ningún caso podrá ser inferior a la suma equivalente a

499
cien (100) jus arancelarios, ni exceder de la equivalente a quinientos (500) jus. Si el valor de litigio
fuera indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria, el depósito deberá ser efectuado por
la suma equivalente a cien (100)jus arancelarios. No tendrán obligación de depositar cuando
recurran, quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Público
(asesores de menores, abogados del niño), y los que intervengan en el proceso en virtud del
nombramiento de oficio o por razón del cargo público. Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en
forma insuficiente o defectuosa,se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de
cinco (5) días con determinación del importe, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto
o declararlo desierto, según fuere el caso. El auto que así lo ordene se notificará personalmente o por
cédula. Al interponer el recurso la parte que lo dedujere constituirá domicilio en la ciudad de La
Plata, y acompañará copia para la contraparte que quedará a disposición de ésta en la Mesa de
Entradas. La parte que no hubiera constituido domicilio en la Capital de la Provincia quedará
notificada de las providencias de la Suprema Corte por ministerio de la ley.

→ ¿En qué consiste el depósito? siempre debe estar en relación con el agravio. Es el 10% del

valor del agravio. Tiene un piso (100jus) y un techo (500jus).


Los procesos de familia no tienen una cuantificación económica por ej una guarda con fines de
adopción, un régimen de visita. Para estos casos el monto es el de 100 jus.

→¿Qué pasa si el BLSG está en trámite? Queda pausado la concesión del RIL, para determinar si

la parte debe depositar o se le concede el beneficio. Se determina un plazo

→ Una vez interpuesto el recurso la cámara puede declararlo


- Admisible
- Inadmisible → queja por recurso denegado en un plazo de 5 días prevista en art 292

CPCC. Ante la propia SCJ

Art. 281°: Condiciones de admisibilidad. Presentado el recurso, el tribunal examinará sin más
trámite:
1°) Si la sentencia es definitiva.
2°) Si lo ha interpuesto en término.
3°) Si se han observado las demás prescripciones legales.
Enseguida se limitará a dictar la resolución admitiendo o denegando el recurso. Esta resolución será
fundada. Cuando se admita el recurso se expresará que concurren para hacerlo todas las
circunstancias necesarias al respecto, que se referirán; cuando se deniegue, se especificarán con

500
precisión las circunstancias que falten.

Art.282°:Remisión del expediente: Si el Tribunal concedente no tuviere su asiento en la ciudad de


La Plata, la resolución que admite el recurso contendrá emplazamiento al recurrente para que dentro
de cinco (5) días, entregue en Mesa de Entradas y en sellos postales, el valor del franqueo que
corresponda para la remisión de los autos a la Suprema Corte y su oportuna devolución por ésta.
La remisión y devolución se hará de oficio en el caso de las indicadas en el apartado tercero del
artículo 280°.
Si el recurrente omitiere entregar el franqueo, se la declarará de oficio desierto recurso y se le
aplicarán las costas.
Los autos serán enviados a la Corte dentro de los dos (2) días siguientes de quedar las partes
notificadas de la concesión del recurso o de quedar los mismos en estado para su remisión.
Las resoluciones a que se hace referencia en este artículo, se notificarán por cédula.

Art 283°: Providencia de autos. Recibido el expediente en la Corte, el Secretario dará cuenta y el
Presidente, previa vista, cuando corresponda, al Procurador General, dictará la providencia de
“autos”, que será notificada en el domicilio constituido por los interesados.
Las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley.

Art.284°: Memorial. Dentro del término de diez días contados desde la notificación de la
providencia de “autos”, cada parte podrá presentar una memoria relativa a su recurso o al interpuesto
por la contraria.
Queda prohibido el ofrecimiento de pruebas y la alegación de hechos nuevos.

Art.285°: Desistimiento del recurrente. En cualquier estado del recurso podrá desistir del mismo el
recurrente; perderá entonces el 50% de su depósito y se le aplicarán las costas.

Art.286°: Plazo para resolver. La sentencia se pronunciará dentro de los 80 días, que empezarán a
correr desde que el proceso se encuentre en estado. Vencido el término, las partes podrán solicitar
despacho dentro de los 10 días.

Art. 287 Acuerdo. Las cuestiones relativas a la aplicabilidad de la ley o doctrina serán formuladas
previamente.
El voto será fundado y se emitirá separadamente sobre cada una de las cuestiones a decidir y en el
mismo orden en que hayan sido establecidas.
La sentencia que se acuerde deberá reunir mayoría absoluta de votos.

501
Art.288: Sentencia. Terminado el acuerdo se pronunciará inmediatamente sentencia de conformidad
a la opinión de la mayoría y se redactará en el Libro de Acuerdos y Sentencias, precedida de la
versión íntegra del acuerdo, que asimismo deberá transcribirse y firmarse en los autos.

Art.289: Contenido de la sentencia. Cuando la Suprema Corte estimare que la sentencia recurrida
ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina, su pronunciamiento deberá contener:
1°) Declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina que fundamentó la
sentencia.
2°) Resolución del litigio, con arreglo a la ley o doctrina que se declaren aplicables.
Cuando entendiere que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley o doctrina, así lo
declarará desechando el recurso y condenando al recurrente el pago de las costas.

Art.290°: Revocatoria contra las resoluciones dictadas durante la sustanciación. Salvo lo


dispuesto en este Cáp. Con respecto a determinadas resoluciones, las providencias de trámite y las
sentencias interlocutorias dictadas por la Corte durante la sustanciación del recurso, serán
susceptibles de revocatoria.

Art. 291°: Notificación y devolución. Notificada la sentencia se devolverá el expediente al tribunal


de origen sin más trámite.

Art. 292°: Queja por denegatoria o declaración de deserción. Requisitos y efectos. Si la Cámara
o el Tribunal denegare el recurso o concedido lo declarare desierto, podrá recurrirse en queja ante la
Suprema Corte, dentro de los cinco días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia.
Al interponerse queja se acompañará:
1°) Copia, certificada por el letrado del recurrente, de la sentencia recurrida, de la de primera
instancia (cuando hubiere sido revocada), del escrito de interposición del recurso y del auto
que lo deniegue y lo declare desierto.
2°) Los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el tribunal.
Presentada la queja la Corte decidirá, dentro de los cinco días y sin sustanciación alguna, si el
recurso ha sido bien o mal denegado o declarado desierto. Si se diere cualquiera de los dos últimos
casos se procederá como lo determina el apartado 3) del artículo 283°. Si se declarare bien denegado
o desierto el recurso, se aplicarán las costas al recurrente.
Mientras la Corte no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso, salvo que la
misma requiera los autos para resolver la queja, y ello desde que el Tribunal reciba la requisitoria.

Art. 293°: Reintegro del depósito. Se ordenará la devolución del depósito al recurrente: cuando se
le deniegue el recurso, en cuyo caso el pedido de su extracción implica consentir la denegatoria, y,

502
cuando, concedido por el Tribunal o declarado por la Corte como mal denegado, su resultado le
fuere favorable.

Art. 294°: Pérdida del depósito. Perderá el depósito el recurrente: cuando, concedido el recurso por
el Tribunal o declarado por la Corte como mal denegado, su resultado no le fuere favorable, y,
cuando dicho Tribunal declare bien denegado el recurso.
No obstante lo dispuesto precedentemente la Corte podrá, en atención a la naturaleza de la cuestión
resuelta o a la forma en que ella lo ha sido, disponer se devuelva al recurrente hasta un 50% del
importe de su depósito.

Art. 295°: Destino del depósito. Los depósitos que queden perdidos para los recurrentes se
aplicarán al destino que fije la Suprema Corte.

RESUMEN

❑ RIL en CPCBA

❑ Resoluciones: SD o equiparables a tales.

❑ Lugar: Cámara o tribunal instancia única.

❑ Plazo: 10 días.

❑ Causal:

A)Violación o errónea aplicación de la ley;


B) Violación o errónea aplicación de DL; (absurdo)

❑ Valor litigio: que supere los 500 JUS.

❑ Depósito: 10% (E/ 100 y 500 JUS – indeter. 100J)

❑ Trámite: Concesión ante a quo (Cámara); remisión expte.;

❑ Providencia de autos; Memoria x 10 días;

❑ Plazo: 80 días para resolver; Acuerdo.

❑ Certiorari: Art. 31bis Ley 5827.

❑ Negativo. Rechazo breve insuficiente, insustancial, intrascendente.

503
❑ Positivo. Admisión tolerante x estimación de otros; gravedad institucional; notorio

IP; fijar DL;

3) RECURSO DE NULIDAD EXTRAORDINARIO PCIA BS AS: A) Concepto; B)


Presupuestos de admisibilidad: causales; C)Trámite: remisión; D)Contenido de la sentencia.

HANKOVITS
El objeto del REN es efectuar una sentencia que declare la nulidad total o parcial de un
pronunciamiento de una cámara de apelación o de un tribunal colegiado de instancia única

Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia (Tribunal local)


Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

3- Conoce y resuelve en grado de apelación:

b- De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los
tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171
de esta Constitución.

Es uno de los recursos extraordinarios existentes en el marco de la Provincia de Buenos Aires, y lo


resuelve la Suprema Corte.

Las causas para que la sentencia sea susceptible de REN son


● las transgresiones a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Esos vicios son:
a) omisión de resolver cuestiones esenciales (art. 168);
b) ausencia de voto individual (art. 168);
c) falta de la mayoría necesaria en la opinión de los jueces (art. 168); (mayoría de
fundamentos)
d) ausencia de fundamentación normativa (art. 171)

Fundamentación: está asociada con la necesidad de hacer la cita normativa.


Motivación: se alcanza por la ausencia de mayoría de votos o de expresión de fundamentos.
Si no se cumple con las reglas de la sana crítica, van a aparecer errores in procedendo y errores in
iudicando.

504
¿Qué pasa si en oportunidad de intervenir la Cámara uno de los jueces de la Sala hubiera sido
recusado por una de las partes? Si una de las partes lo pidió y nadie lo advirtió, se pide la nulidad
sosteniendo que no se había resuelto la cuestión pendiente y , por tanto, no se cumplía con el
requisito de la mayoría de votos establecida en la Constitución.

CPCC.Art.296°: Resoluciones recurribles y causales. El recurso de nulidad extraordinario


procederá cuando las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelación o Tribunales Colegiados de
Instancia Única, hayan sido dictadas con violación de las exigencias previstas por los artículos 168°
y 171° de la Constitución de la Provincia.

Art. 297: Trámite. Remisión. Regirán las normas de los artículos 278° último párrafo, 280° último
párrafo y, en lo pertinente, las de los artículos 279°, 281° a 288° y 290° a 292°. Deberá oírse al
Procurador General.

ARTÍCULO 298: Contenido de la sentencia. Cuando la Suprema Corte lo acogiera, se declarará


nula la sentencia recurrida y se remitirá la causa a otro tribunal para que la decida nuevamente. En
este supuesto se aplicará a cada juez del tribunal una multa idéntica a la establecida por el artículo
45, siempre que, a juicio del tribunal, existiera manifiesta o inexcusable infracción a los preceptos
constitucionales aludidos. Cuando la Corte estimare que no ha existido infracción a las precitadas
disposiciones de la Constitución, así lo declarará, desestimando la impugnación y condenando al
recurrente en las costas causadas.

RESUMEN

❑ Condiciones similares al RIL.

❑ Sin valor de litigio, ni depósito.

❑ Causales:

❖ Falta acuerdo, voto individual.

❖ Falta de mayoría de fundamentos.

❖ Falta de fundamento legal.

❖ Omisión cuestión esencial.

❑ Trámite. Debe oírse al Procurador. Si la sentencia se anula hay reenvío para que otro

resuelva.

505
4) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PCIA BS AS (REI): A) Concepto; B)
Presupuestos de admisibilidad; C)Diferencia y Analogías desde el punto de vista del control de
constitucionalidad con otros recursos y con la acción declarativa de inconstitucionalidad.

HANKOVITS
La CPcial ya nos marca el objeto del recurso: leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas. Ergo no
podrían ser atacadas las sentencias por esta vía extraordinaria! Y refiere también que esas leyes o
decretos… deben ser contrarios a la Cpcial por tanto, si violan la CN, tampoco la vía es el REI sino
el Recurso de inaplicabilidad de ley.

Artículo 161.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1- Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la


constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan
sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.

UCEDO
CPCC. Art. 299: Resoluciones recurribles. Causal. El recurso extraordinario de
inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o
única instancia, cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza
o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia y siempre que la
decisión recaiga sobre ese tema.

Art.300: Plazo, forma y fundamentación. El recurso se interpondrá en la forma y plazo


establecidos por el artículo 279° y deberá fundarse necesariamente en la causal prevista por el
artículo anterior.

Art.301: Examen previo. El juez o el Tribunal, sin sustanciación alguna, examinará las
circunstancias siguientes:
1°) Si el caso se encuentra comprendido en el artículo 299°.
2°) Si se ha interpuesto en término.
Enseguida procederá como lo establece el apartado 2) del artículo 281°.

Art. 302: Trámite. Remisión. Regirán las normas de los artículos 278° último párrafo, 280° último
párrafo, y, en lo pertinente, las de los artículos 279°, 281° a 288° y 290° a 292°. Deberá oírse al
Procurador General.

506
Art. 303: Contenido de la sentencia. En su decisión, la Suprema Corte declarará si la disposición
impugnada es o no contraria a la Constitución de la Provincia. En el segundo caso desestimará el
recurso condenando al recurrente en las costas causadas.

5) PROCEDIMIENTO ANTE LA SCJ: A) Cargas Procesales; B) Memorial; C)Poderes del


Tribunal; D)Intervención del Procurador General; E)Acuerdo: contenido según se acoja o se
rechace el recurso.

6) RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL: A) Concepto; B) Presupuestos de


admisibilidad; C)Resoluciones susceptibles de recurso: sentencias definitivas y Tribunal
Superior de la causa-jurisprudencia-; D)Causales; E) Extensiones jurisprudenciales: sentencia
arbitraria y gravedad institucional; F) El Certiorari; G)La aplicación per saltum.

SOTO
RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL (REF) :
Tiene algunas semejanzas con el recurso extraordinario local. Toda la materia recursiva y
especialmente la extraordinaria es un trabajo extraordinariamente exigente y técnico, por ello hay
abogados que se ocupan solamente de eso.
Nosotros pertenecemos al bloque continental del derecho, nuestro sistema está muy asentado en la
norma legal.
Sin embargo, en materia de recurso extraordinario, particularmente en el federal, lo que tiene una
incidencia enorme son los precedentes y la jurisprudencia de la Corte Nacional. Para un correcto
enfoque del abogado es importante saber cómo interpreta la Corte Nacional, y este enfoque es más
parecido al common law y no tanto al sistema del bloque continental, que es el nuestro (más
asentado a la norma legal). Por ello, hay que estar muy actualizado con la jurisprudencia Provincial y
Nacional de la Corte, ya que lo que la corte interprete es la forma en la que debemos resolver. Esto
es así, ya que difícilmente la Corte se va a apartar de su propia doctrina, si ya ha afirmado algo.

➨ REF: Recurso de excepción que tiene como objetivo la supremacía constitucional. Es un

procedimiento de impugnación constitucional de decisiones jurisdiccionales que permiten revisar las


formas en que los tribunales inferiores hicieron aplicación de las normas o la constitución a fin de
controlar la vigencia de la supremacía constitucional. (Está regulado por el artículo 14 de la ley
48).
Control difuso y específico de la CN

507
Con motivo de los casos concretos que se someten a su decisión, todos los jueces y tribunales del
país, sean nacionales o provinciales, tienen la atribución y el deber de abstenerse de aplicar aquellas
leyes que no guarden conformidad con el texto de la CN. Este control judicial de constitucionalidad
comporta una facultad implícitamente derivada del principio contenido en la CN (Art. 31)+Control
de convencionalidad (art. 75 inc. 22)
La eficacia del control requiere uniformidad de criterios y por eso resulta necesario un Tribunal
supremo (CSJN), cuya función radica en revisar las sentencias definitivas pronunciadas por los
jueces y tribunales inferiores y determinar el alcance de las cláusulas y principios contenidos en la
CN.
Ley 48: Encomendó a la CSJN la tarea de revisión.

Se trata de un Recurso extraordinario, circunscripta la competencia de la CSJN al conocimiento y


decisión de “cuestiones federales” expresamente contempladas en la ley 48.

REGLA GENERAL: cuestiones de derecho


EXCEPCIÓN: Sentencias arbitrarias (Cuestiones de derecho y de hecho)
FINALIDAD DEL REF: Mantener la supremacía Constitucional, y determinar la inteligencia de la
leyes del Congreso de la Nación

ART. 14 LEY 48: Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de provincia, será sentenciado y
fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la CSJN de las sentencias definitivas
pronunciadas por los tribunales superiores de provincia, en los siguientes casos:
1. Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del
Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido
contra su validez;
2. Cuando al validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión
bajo la pretensión de ser repugnante a la CN, a los tratados o leyes del Congreso, y la
decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia;
3. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la CN, un tratado o una ley del Congreso, o
una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, haya sido cuestionada y la
decisión sea contraria a la validez del título, derecho, privilegio o excepción que se funde
dicha cláusula y sea materia de litigio.

OBJETIVOS SUSTANCIALES: están interrelacionados entre sí, porque la misión de la Corte es


fundamentalmente la de preservar la Supremacía Constitucional y, en definitiva, todo el derecho
procesal no es más que una derivación del derecho constitucional.

508
1. OBJETIVO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: La primera misión que tiene
la Corte en el recurso extraordinario es la de controlar la constitucionalidad de la norma y
preservar la supremacía constitucional (art 31 CN). El derecho procesal y el derecho
constitucional se encuentran en un mismo plano. Este control de constitucionalidad fue
progresando, antes era procedente el control y la primacía constitucional solo a pedido de
parte, luego del fallo Mill de Pereyra la corte señala que los jueces lo tienen que hacer de
oficio. El juez de oficio puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. (control de
constitucionalidad difuso, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la
norma, incluso y a partir de este fallo, lo puede hacer de oficio)

2. OBJETIVO DE LA CASACIÓN FEDERAL: como una derivación del control de


constitucionalidad, se dice que tiene la misión de la casación federal, esto es, este mismo
control pero sobre la base del análisis de todas las normas federales que se apliquen en una
decisión.

3. OBJETIVO DE LA CASACIÓN GENERAL: es una derivación ya más excepcional, no


solo controla la constitucionalidad de las decisiones en virtud del análisis de las normas
federales, sino que lo puede hacer en general para cualquier norma en casos específicos que
sean de excepción. Esto tiene que ver con la justicia del caso, Ej.: la medida cautelar del
fallo Camacho Acosta, fue una medida excepcional para hacer valer la justicia en ese caso
en específico.

REQUISITOS COMUNES:
Son los requisitos de los que participa el recurso extraordinario federal pero que en general se
verifican en todo el sistema recursivo.
1. INTERVENCIÓN PREVIA DE UN TRIBUNAL DE JUSTICIA. (Casos Strada y Di
Mascio, donde se resolvió que para ingresar al REF era necesario que el tribunal anterior de
justicia, sea el superior posible de la causa)
2. QUE HAYA UN CASO JUDICIAL, es decir, que haya una controversia que afecte un
interés jurídico de las partes.
3. QUE LA CUESTIÓN SEA JUSTICIABLE. Acá entra el debate de las cuestiones políticas
no justiciables, si pertenecen a la órbita política pueden no ser revisables judicialmente, es
una autolimitación relativa a las cuestiones políticas, aunque se ve cada vez más claro en la
sociedad la incidencia política de los jueces, ya que nuestro sistema acepta el control difuso
de constitucionalidad.

509
“Cuestión justiciable” Toda cuestión que en el orden normal de las instituciones, corresponde decidir
a los jueces, en el ejercicio de su específica función judicial –no lo son las que constituyen ejercicios
de facultades privativas de los otros poderes del E-.

4. GRAVAMEN Y LA VIGENCIA: que se mantenga el gravamen al momento de la decisión.


Es decir, que haya recaudos subsistentes al momento de resolverse el recurso
“Interés personal y jurídico” del recurrente en el asunto que se somete a la decisión del
tribunal.
“Gravamen actual”. Debe ser actual y no importa su entidad económica. Además debe
subsistir al momento en que la CSJN deba dictar sentencia.

❑ El juicio acerca de la admisibilidad del recurso debe efectuarse sucesivamente por el

órgano que

dictó la resolución impugnada y por la Corte Suprema, a quien incumbe reexaminar ese juicio con
carácter previo al eventual pronunciamiento de fundabilidad.

REQUISITOS PROPIOS:
1. QUE SEA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O EQUIPARABLE COMO TAL:
agotamiento de las vías horizontales y verticales de las instancias de trámite, es decir, la vía
horizontal significa que el proceso haya terminado y la vertical que provenga del máximo
tribunal de la jurisdicción que provenga. (Ej.: si es un caso de la provincia de Bs As, que
provenga de la Suprema Corte)
En el fallo Camacho acosta no era una sentencia definitiva, pero sí equiparable, porque la
Corte dijo que si no se trataba el asunto en ese momento, el daño que se le producía al
litigante era irreversible.

2. SUPERIOR TRIBUNAL DE CAUSA: jurado de enjuiciamiento si se prueba que dictó una


sentencia arbitraria y tribunal superintendencia del notariado.
También puede ser un supuesto de una cuestión federal con directa relación al caso, la
interpretación de una norma federal que colisione con la Constitución.
(aca tambien puede entrar un jurado de enjuiciamiento, que tomó una decisión arbitraria)

3. CUESTIÓN FEDERAL DE RELACIÓN DIRECTA AL RESULTADO DEL JUICIO: Que


el agravio implique que esa cuestión federal haya sido resuelta de una manera contraria a la
norma constitucional, es el debate sobre normas del derecho federal, tratados, constitución,
leyes federales y actos de autoridades nacionales.

510
La cuestión federal puede ser:
● Simple: en la simple se discute la interpretación de una norma federal y se reprocha que la
decisión sea contraria a la misma. Ej.: afectación de la libertad de culto, un niño va a un
colegio católico pero es ateo, la libertad de culto es una norma constitucional y si el colegio
reprocha la conducta del niño, estaría reprochando una norma constitucional. (Art. 14 CN
sobre libertad de culto, 14, inc. 3°, ley 48)
● Compleja: hay una colisión entre normas de carácter federal, se requiere la interpretación no
de una norma sino de dos o más. Esta a su vez puede ser directa o indirecta.
- Compleja Directa: se refiere a la inconstitucionalidad de una norma, interpretar una
ley general en concordancia con la Constitución Nacional. Ej.: ley de ART, la
aseguradora es obligatoria para todo empleador para quienes están en obligación de
dependencia, en el caso Aquino se dijo que la tabulación indemnizatoria que antes
era estricta, era inconstitucional porque hay que mensurar distintas circunstancias
según el tipo de accidente y no indemnizar a todos con el mismo monto. Se llegó a
la conclusión de que la norma federal era inconstitucional.

- Compleja Indirecta: el debate es entre dos normas infra constitucionales. ej.:


interpretación de la ley del consumidor nacional y el estatuto provincial del
consumidor, donde estas normas sean contradictorias, ninguna de las dos son de
orden constitucional, pero se colisionan entre ellas, por eso son
infraconstitucionales.

4. AGRAVIO FRENTE A UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA AL BLOQUE: no darse


preeminencia al derecho federal y al principio de supremacía constitucional.

REQUISITOS FORMALES:
A todos los requisitos sustanciales que son los que acabamos de explicar, se aplican los requisitos
formales.
1. ASPECTOS PROCEDIMENTALES: estos aspectos son el trámite del recurso, que se
encuentra en el Código Procesal Nacional como recurso extraordinario federal y en la ley
48.

2. INTRODUCCIÓN OPORTUNA Y MANTENIMIENTO DE LA CUESTIÓN FEDERAL:


cuando se promueve una demanda hay que verificar si el asunto es susceptible de algún día
generar una cuestión federal, es decir, saber que es una cuestión federal directa, más allá de
que el abogado busque ganar en primer instancia, saber que existe la posibilidad de que se

511
llegue a un recurso extraordinario federal. Se introduce a la cuestión federal en cada etapa
del proceso que se transite, empezando por la demanda, para indicar que es susceptible de
este recurso, si se omite en la primera etapa que es la demanda, después no lo vas a poder
introducir. Es una expresión del principio de congruencia.
Art. 15 ley 48: Para que el REF proceda la cuestión federal debe tener relación directa e
inmediata con la materia del proceso.
El pronunciamiento debe haber sido contrario al derecho fundado en la Constitución o en
alguna ley federal
Reserva del caso federal: ocurre solo en el recurso extraordinario federal, se debe plantear desde la
primera presentación de primera instancia, reservarse que se puede llegar a recurso extraordinario
federal (lo explicó Soto, solo que a él no le gusta utilizar la palabra reserva, sería plantear el caso
federal). No se puede aplicar en el recurso extraordinario a nivel local, hay que diferenciar los
locales que el recurso extraordinario federal.

3. FORMALIDADES: (Acordada. 4/07) los requisitos formales de la Corte federal teniendo en


cuenta la acordada son exhaustivos, hay una idea extremadamente formalista de la manera
en que se presenta el recurso.
- Plazo: (10 días)
- Autosuficiencia
Requisitos de lugar, tiempo y forma:
1) La cuestión federal tiene que ser oportuna e inequívocamente planteada en el pleito, de
manera tal que los tribunales de la causa estén en condiciones de pronunciarse sobre ellas.
Ello exige la mención del derecho federal que se considera desconocido y la demostración de su
conexión con la materia del pleito.
2) Oportuno: (demanda, contestación, o posteriormente cuando la ley lo autorice), y además
debe ser mantenida en todas las instancias.
3) Carga de plantear oportunamente el caso federal: no es exigible si la cuestión federal surge de
los propios términos de la sentencia recurrida, pues en tal caso no existía la posibilidad de
preverla.
4) El REF debe interponerse y fundarse por escrito ante el juez, tribunal u organismo
administrativo que dictó la resolución que lo motivó. Es decir, debe “bastarse así mismo”

❑ Art. 257 CPCCN

5) El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito, fundado con arreglo a lo establecido
en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la

512
resolución que lo motiva, dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación.

❑ De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por DIEZ (10) días a

las partes

interesadas, notificándose personalmente o por cédula.

❑ Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá

sobre la

admisibilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su


decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de CINCO (5) días contados
desde la última notificación. Si el tribunal superior de la causa tuviera su asiento fuera de la
Capital Federal, la remisión se efectuará por correo, a costa del recurrente.

❑ La parte que no hubiera constituido domicilio en la Capital Federal quedará notificada de

las

providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley.

HETERODOXIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL:


Existe la ortodoxia (supuestos de inaplicabilidad de ley estrictos) y le heterodoxia (absurdo o
arbitrariedad.). Lo que hace la Corte es reservarse la potestad de modificar un asunto que por alguna
razón es injusto y que a la corte le interesa.
1. SENTENCIA ARBITRARIA: la Corte transforma una cuestión no federal en federal (exceso
ritual manifiesto, Colalillo), en el caso Colalillo era una cuestión de hecho de normas
comunes, pero la Corte le interesó tomarlos y los transformó en una doctrina de la Corte.

2. GRAVEDAD INSTITUCIONAL: Excede el interés individual y trasciende hacia el interés


general de la comunidad. El abogado puede argumentar correctamente para que a la Corte le
interese, pero no tiene más herramientas que esas, después es la Corte la que tiene la última
palabra.

Art. 257 bis. Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del
recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite
que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita
sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho
federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación
ulterior.

513
❑ Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el

interés

de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su
trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de
gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales por ella incorporados. La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y
de marcada excepcionalidad.

3. SALTO DE INSTANCIA: La Corte no puede actuar de oficio, salvo en el Per Saltum, que por
la gravedad del caso la Corte decide no esperar a que termine de agotarse la instancia
procesal y manda a pedir el expediente para resolverlo de manera directa. Esto sucedió en la
época de Menem en el Caso Aerolíneas Argentinas, cuando se privatizó, para resolver el
caso la Corte tomó el expediente que se encontraba en segunda instancia y lo trajo directo
para su decisión.
Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias
definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas
dictadas a título de medidas cautelares

4. CERTIORARI: instituto que permite a la Corte sin fundamentación decir que una cuestión
traída no configura una cuestión federal y desestimar el recurso extraordinario federal, es
una manera de desagotar el cúmulo de trabajo por parte de la Corte y decir que ciertas
cuestiones no le interesan, sin fundamentar. Leer artículo 280 del Código procesal Nacional.

Art. 280. - Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en el recurso
ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa
implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de
esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando
las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.

5. TEORÍA DEL ABSURDO COMO DOCTRINA LEGAL : es una excepcionalidad de la Corte. La


excepcionalidad esta dada porque por regla la intervención de las Cortes se limita a
cuestiones de derecho no de hecho y, cuando se habla de absurdo se habla de una valoración
ilógica de la prueba, una concepción de los hechos que no se compadece para nada con lo
que se ve en el expte. Estos son aspectos fácticos que por regla se trabajan en 1ra instancia y
en 2da.

514
7) QUEJA POR DENEGACIÓN O DECLARACIÓN DE DESERCIÓN DE LOS RECURSOS
EXTRAORDINARIOS: A) Concepto; B) Recaudos y Cargas; C)Efectos; D)Procedimiento.

UCEDO
Denegado el Rex por el superior tribunal de la causa, la parte agraviada puede interponer recurso
de queja ante la CSJN (art. 285 CPCCN) dentro del plazo de 5 días hábiles subsiguientes al de la
notificación (personal o por cédula) de la providencia denegatoria con la ampliación que
corresponda por razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 158 CPCCN
⟶ Se deduce ante la CSJN mediante escrito que debe fundarse en la misma forma que para el REF.
⟶ Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del
recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de PESOS CINCO
MIL ($5.000). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales.
⟶ No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a
las disposiciones de las leyes nacionales respectivas.
⟶ Si se omitiera el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al recurrente
que
deberá integrarlo en el término de CINCO (5) días. El auto que así lo ordene se notificará
personalmente o por cédula.
Si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado. Si fuera
desestimada, o si se declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá.
⟶ La Corte dispondrá de las sumas que así se recauden para la dotación de las bibliotecas de los
tribunales nacionales de todo el país.
Presentado el recurso de queja la CSJN puede:
A) Desestimarlo (art. 280 2do párr CPCCN)
B) Declarar mal denegado el recurso extraordinario, dictando la providencia de autos;
C) Declarar mal denegado el Recurso extraordinario y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el
fondo de dicho recurso.

8) PROCEDIMIENTO EN LA APELACIÓN EXTRAORDINARIA ANTE LA CORTE


SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CLASE SOLE 17/9


(EXAMEN: 1. distinguir recursos ordinarios de extraordinarios. 2. Dentro de los recursos
extraordinarios, cuales son los locales y cuando procede REF. 3. ¿Qué ocurre con el absurdo en la

515
Pcia de Bs As? 4. ¿Qué ocurre con la arbitrariedad en el ámbito de la Nación? [la particularidad es
que en estas dos se pueden revisar cuestiones de hecho])

01/10

BOLILLA 20
TEORÍA GENERAL DE LA EJECUCIÓN.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

1) TEORÍA GENERAL DE LA EJECUCIÓN PROCESAL FORZADA: A)Bases legales: a)


Modalidades; b)Límites; c)Cumplimiento de los mandatos judiciales. medios.

HANKOVITS
PROCESOS DE EJECUCIÓN:

Ya no es un proceso de conocimiento (procesos que eran para comprobar, conocer y determinar si el


derecho que se denuncia transgredido es tal. Por eso la bilateralidad y principio de contradicción).

En los procesos de ejecución ya no se discute un derecho, sino un título (legal, convencional o judicial)
En este sentido si las partes convienen a través de la prestación de un crédito (entidades crediticias
privadas), se suscribe un pagaré (título ejecutivo convencional). En consecuencia, si la persona
incumple con el pago de las cuotas, el acreedor va a iniciar no un proceso de conocimiento, un proceso
de ejecución de ese pagaré a los efectos de hacerse de esa suma de dinero que está en ese título. No se
va a discutir si es válido o no, no se discute el derecho, sino el pago de la suma (incluye intereses y
capital).

516
➤ El juicio ejecutivo es una de las ramas del proceso de ejecución que es la ejecución de

un título ejecutivo como en el ejemplo de un pagaré. A veces es necesario para ello tramitar

la vía ejecutiva (para los convencionales)

Las excepciones están vinculadas con el título no con la causa de la obligación.

● Hay títulos que son más fuertes y menos fuertes (los creados por las partes, por ej). El título
que crea las partes: CONVENCIONAL. (contrato de alquiler con firma certificada, ej cobro
ejecutivo por expensas, alquileres adeudados). Si se homologa pasa a ser judicial (se le da
fuerza ejecutoria ). Si no se homologa se puede ejecutar siempre que se den ciertos requisitos.
● Los LEGALES: títulos ejecutivos que los crea el Estado (los más fuertes), en caso de los
apremios, cuando afip, arba, te intima por el incumplimiento de una obligación tributaria.
(tramita por la vía de apremio, ejecutivo especial).
● Los JUDICIALES, en el que el juez interviene en la configuración de ese título, xq intervino
en todo el desarrollo, o sea, en la sentencia. (ejecución de sentencia). Esta es la que menor
capacidad de defensa tiene la parte ejecutada, xq el juez participó en la creación de ese título,
la dictó, se puso un plazo para cumplirla, no se cumplió y por eso se ejecuta.

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS:

● No hay contestación de demanda xq no estamos en proceso de conocimiento. Hay oposición


de excepciones, respecto del título. (la defensa es la excepción). No se cumple la carga del
354. Son muy limitadas.

● No hay mandamiento de intimación en la ejecución de la sentencia, xq se le dio un plazo


para que el vencido cumpla, se vence ese plazo, entra en mora (generalmente 10 días). Se
procede al mandamiento de ejecución.

● No hay intimación de pago.

● No es medida cautelar: la verosimilitud en el derecho ya viene en el título que presentó. El


embargo es ejecutivo o ejecutorio.
(recordar que antes de la sentencia el embargo que podemos solicitar es como medida
cautelar)

517
¿Ejecución de qué? Debo tener un bien individualizado. Xq lo voy a subastar, y con su producido
voy a cobrar el crédito incumplido. Haberes pensionarios del IPS y Anses son inembargables (dos
decretos). Bienes de familia, son embargables, pero no se pueden ejecutar.

Aquí es donde juega el embargo, debo tener un bien para luego proceder a su subasta.

Artículo 219. Bienes inembargables


No se trabará nunca embargo:
1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable
uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro
de materiales.
3) En los demás bienes exceptuados de embargo por la ley. Ningún otro bien quedará exceptuado.

ARTICULO 744.- Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la garantía prevista
en el artículo 743:

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor;

c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o
reparación;

d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;

e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo pueden
ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;

f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de
lesiones a su integridad psicofísica;

g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho
alimentario, en caso de homicidio;

h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

Art 745 CCYC: prioridad de cobro del primer embargante.

ARTICULO 745.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes
de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores.

Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales.

Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha
de la traba de la medida.

518
Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los
créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Excepciones; no podría oponer la compensación por el art 539 CCCN (prohibiciones en cuanto a
alimentos). Si hay un acuerdo homologado, es el título válido para el cobro, tiene valor de sentencia.
Las excepciones no pueden estar vinculadas en cuestiones que ya tienen que ver con lo que el juez
analizó en su momento ej: legitimación de las partes.

ARTÍCULO 539.- Prohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni


el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo
alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.

COMPETENCIA
El mismo juez del proceso de conocimiento que dictó la sentencia, (art 499 CCCP), interviene en la
ejecución de sentencia.
Plazo razonable que garantiza el Pacto de san José de costa rica en el que la justicia debe actuar es en
todo el proceso, continuando en otro tramo (la ejecución).

Art 5032. Citación de venta. Trabado el embargo (inmueble ejecutable), se cita al deudor para la
venta. 5d para oponer excepciones.

Art 504: Excepciones.

● Falsedad de la ejecutoria (comprende la falsedad del título e Inhabilidad de título:


inhabilidad: cuando la sentencia no está firme, no pasó a autoridad de cosa juzgada o hay
falta de legitimación activa o pasiva, la incompetencia: no es el juez competente). ¿Al
tercero citado al proceso, le puedo ejecutar la sentencia? SI, art 96 CPCC, aunque no
haya comparecido. (pregunta de examen)

ARTÍCULO 96: Alcance de la sentencia. En todos los supuestos, la sentencia dictada


después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, lo afectará como a los
litigantes principales.

● Prescripción de la ejecutoria: es de 10 años (acción ejecutiva para sentencia). No tiene


nada que ver con la prescripción de la acción del proceso ppal (de conocimiento. 5 años
prescripción CCCN).

519
● Pago: tiene que ser pago total, no parcial. Traer los documentos que acrediten el pago total.

● Quita, espera o remisión.

Art 505: las excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia….. Si no se


acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será
irrecurrible.

Art. 506. Vencidos los 5d sin que el demandado opusiera excepción, se procede a ejecución. Caso
contrario se da traslado y se analizará su procedencia.

Art 507: La resolución que desestime las excepciones es apelable con efecto no suspensivo
(devolutivo) si el apelante da fianza.

Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se
concederán en efecto diferido.

JULIAN

EJECUCIÓN: Constreñir a un sujeto a dar, hacer o no hacer, en forma forzada.

TITULO EJECUTIVO (extrajudicial: cheque o pagaré) TÍTULO EJECUTORIO


(Judicial: sentencia judicial por excelencia).

ENTONCES, anteriormente a la ejecución de sentencia vamos a tener un proceso de

conocimiento (ordinario, sumario o sumarísimo). Con una sentencia firme impaga comienza el

proceso de ejecución.⟹ estamos en otro proceso, donde hay una demanda nueva pero se

diferencia de un proceso ejecutivo de un cheque o pagaré en que la sentencia tiene FUERZA

EJECUTORIA. No tenemos que preparar la vía, ya la sentencia nos da la fuerza para que eso se

ejecute (Art 497) , siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

ARTICULO 497: Resoluciones ejecutables. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un Tribunal


judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a
instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo.

¿que debe tener entonces la sentencia para ejecutarla?

1. Debe existir un plazo vencido (un plazo firme para apelar)


2. Que se encuentre consentida y ejecutoriada (agotada todas las instancias)

520
3. Debe haber pedido de parte.

ARTICULO 498: Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán
asimismo aplicables:
1) A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados;
2) A la ejecución de multas procesales;
3) Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

La sentencia como título ejecutivo puede llegar a contener una suma líquida o fácilmente liquidable
(hay que hacer la liquidación si es fácilmente liquidable -10 días para presentar la liquidación desde
que adquiere firmeza. Si no se presenta, la otra parte puede presentar una liquidación-. Se puede
pedir un embargo. Si la suma es líquida, por ej $100.000 se presenta la demanda con la sentencia
certificada, y hay que agarrarse de algún bien para cobrar, por eso el embargo como medida cautelar
o la inhibición general de bienes. Si no encuentro bienes se pide al BC por oficio para que informe si
esa persona posee cuentas, cajas de seguridad, depósitos)

UCEDO
FUNDAMENTOS DE LA EJECUCIÓN FORZADA

Nuestro sistema procesal confía en principio en el cumplimiento voluntario de la sentencia; y sólo para
el caso de incumplimiento de lo dispuesto en ella, existen vías judiciales específicas.

CIDH 31/8/12.“Furlán”. El proceso no termina con la sentencia definitiva, sino que incluye el eventual
procedimiento de ejecución de sentencia hasta la satisfacción del interés sustancial del pretendiente”

Cuando se trata de una sentencia de condena que, como tal, impone el cumplimiento de una
prestación (de dar, de hacer o de no hacer), y ésta no es voluntariamente cumplida por el vencido,
el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que se lleve a cabo una ulterior actividad judicial
encaminada a asegurar la integral satisfacción del derecho del vencedor, en forma tal que la situación
real se adecue al contenido de la norma individual creada por el pronunciamiento del juez
(SENTENCIA).

El proceso de ejecución debe ser rápido, expeditivo, y lograr de manera sencilla la satisfacción
concreta del derecho del acreedor ejecutante.

OBJETIVO: Asegurar la eficacia de la sentencia de condena.

521
⟹ Según Palacio: En el proceso de ejecución se trata de actuar, de traducir en hechos reales un
derecho que, pese a haber sido judicialmente declarado, o voluntariamente reconocido, ha quedado
insatisfecho.
En la base de todo proceso de ejecución se encuentra un derecho ya cierto o presumiblemente cierto
, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la fuerza. De modo que la coacción,
como elemento de la actividad jurisdiccional, desempeña en estos tipos de procesos un papel
preponderante.
La pretensión ejecutiva incide, por tanto, inmediatamente sobre el patrimonio del deudor, sin que sea
necesaria previa provocación del contradictorio.
El mero planteamiento de la pretensión ejecutiva es susceptible de provocar el empleo de medidas
coactivas sobre los bienes del sujeto pasivo, sin perjuicio de que éste, en una etapa ulterior de
conocimiento, deduzca ciertas y determinadas oposiciones al progreso de la ejecución.

CLASES O MODALIDADES DE EJECUCIÓN


Las medidas coactivas que pueden utilizarse para hacer efectiva la ejecución de la sentencia, dependerá
de la índole de las prestaciones cuyo cumplimiento imponga la sentencia:
1) Si la sentencia establece una condena de dar sumas de dinero: Cabe distinguir si el dinero está
o no en poder del deudor:
A) Si el dinero está en poder del deudor: La ejecución se llevará a cabo desapoderando al deudor
de la suma correspondiente, entregándola al acreedor.
B) Si el dinero no está en poder del deudor: Procederá el embargo de algún bien que se halle en
el patrimonio del deudor a fin de que, por conducto de su enajenación judicial, se cubra el
importe del crédito respectivo.

2) Si la sentencia establece una condena de dar cosas que no sean dinero: Se librará el
mandamiento para desapoderar de ella al vencido, pudiendo en ambos casos acudirse al uso de la
fuerza pública:
● Si se trata de cosas muebles: procederá el secuestro o embargo de la cosa.
● Si se trata de bienes inmuebles: mediante el desahucio del obligado
Pero si el desapoderamiento no puede concretarse, se obligará al deudor a la entrega de suma
equivalente, previa determinación si fuere necesaria + daños y perjuicios.

3) Si la sentencia establece una obligación de hacer: Si el deudor no pudiere o no quisiere ejecutar


el hecho, el deudor puede exigir la ejecución forzada, a no ser que fuese necesario violencia contra la
persona del deudor. En este caso, el acreedor podrá reclamar perjuicios e intereses.

522
Pero si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, el acreedor queda facultado para optar entre los daños
y perjuicios, o pedir autorización judicial para ejecutar el hecho, a costa del deudor, por sí o por un
tercero.

4) Si la sentencia establece una obligación de no hacer: Si el obligado quebrantase la condena de


no hacer alguna cosa, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que
se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios que
le trajere.

2) TÍTULOS EJECUTIVOS Y EJECUTORIOS. Personas y cosas ejecutables. Teoría general


del embargo: A)Concepto, B)Clases.

UCEDO

TÍTULOS EJECUTIVOS: Son aquellos que traen aparejada la ejecución. Son títulos ejecutivos
extrajudiciales, a los que la ley les asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena,
regulando para ellos un proceso autónomo. Existen dos clases:

1. TÍTULOS EJECUTIVOS EXTRAJUDICIALES CONVENCIONALES: Reconocidos por


ley para resguardar cierta clase de créditos. Se incluyen ciertos documentos que comprueban
el reconocimiento de una obligación cierta y exigible, y que en razón de ciertas
formalidades que poseen, cuentan con una presunción favorable respecto de la legitimidad del
derecho del acreedor (Por ejm. instrumentos públicos o privados reconocidos, letras de
cambio, pagarés, cheques, etc. Art 521 del CPCC)
2. TÍTULOS EJECUTIVOS EXTRAJUDICIALES ADMINISTRATIVOS: Lo constituyen
ciertas constancias y certificaciones expedidas por la administración, de las cuales surge la
existencia de una deuda exigible, y cuyo cobro por la vía ejecutiva obedece a la necesidad de
simplificar los procedimientos tendientes a la rápida recaudación de la renta pública (por ejm.
juicio de apremio).

TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL (TAMBIÉN LLAMADO TÍTULO EJECUTORIO): Se


encuentra representado por una sentencia judicial que ha declarado la legitimidad del derecho del
acreedor. Su certeza supera a la de los títulos ejecutivos extrajudiciales.

Y esa circunstancia incide en la índole de las defensas que el deudor puede oponer en el proceso de
conocimiento posterior a la ejecución.

Aquí el proceso de conocimiento posterior a la ejecución de sentencia, solo puede fundarse en hechos
sobrevinientes a aquella, por cuanto los anteriores son alcanzados por la cosa juzgada material.

523
Ello porque todo proceso de ejecución de un título ejecutorio o judicial presupone una sentencia
consentida o ejecutoriada.

PERSONAS Y COSAS EJECUTABLES

PERSONAS: Son susceptibles de ejecución forzada tanto las personas físicas como las jurídicas, así
como las simples asociaciones.

Excepción: Sentencias de condena dictadas contra la Nación, las que tendrán “carácter
meramente declarativo, limitando el simple reconocimiento del derecho que se pretende”. La sentencia
de condena no determina un plazo para su cumplimiento.

BIENES: En relación a los bienes sobre los cuales puede perseguirse la ejecución rige el principio
según el cual “el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores”. De allí que en tanto no
medie alguna excepción establecida por ley, todos los objetos corporales e inmateriales de una persona
susceptibles de tener un valor, se hallan afectados a aquella garantía y por tanto son ejecutables.

Son inembargables, y por lo tanto no pueden ejecutarse:

● los bienes públicos y privados de la Nación.


● los bienes públicos de las provincias, pero sí lo son los bienes privados de aquella, aún cuando
provengan de impuestos, salvo que dichas rentas estén afectadas a la prestación de un servicio
público. Lo mismo ocurre con los bienes privados de las municipalidades.

TEORÍA GENERAL DEL EMBARGO

EMBARGO. En términos generales consiste en la afectación, por orden judicial, de uno o varios bienes
del deudor, o presunto deudor, al pago del crédito sobre el cual versa un proceso de ejecución, o de un
crédito que se reclama o ha de ser reclamado en un proceso de conocimiento. Su objeto consiste en
asegurar la eficacia de la sentencia a dictar y a los fines del proceso significa un anticipo asegurativo
de la garantía jurisdiccional.

Son susceptibles de embargo, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas, todos los bienes
del deudor, se encuentren o no en su poder, y siempre que tengan un valor económico, porque de lo
contrario carecerían de aptitud para satisfacer el derecho del acreedor.

ART.743 DEL CCYCN: Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del
deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de

524
los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores
pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.

BIENES INEMBARGABLES
● ARTICULO 219: Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo:
1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable
uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro
de materiales.
3) En los demás bienes exceptuados de embargo por la ley. Ningún otro bien quedará exceptuado.

Art.219 CPCC. Por ejm. Heladera, computadora, máquina de coser, herramientas, juego de copas si
no es suntuario o de mucho valor. Tampoco aquellos instrumentos necesarios para la profesión, arte u
oficio que ejerza el deudor indispensable para el desenvolvimiento de sus actividades.

● Ley 14.394: Bien de familia;

● Sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de empleados de la Administración pública


nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, son inembargables por
obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías, salvo en la
proporción y las condiciones establecidas en el dec.6754/43- Límite del embargo: hasta el
20% de su remuneración nominal mensual.

● Indemnizaciones por accidentes de trabajo; el subsidio por maternidad, las asignaciones


familiares de personal ferroviario, la prestación de alimentos, etc.
● CCCN ARTICULO 744.-Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la
garantía prevista en el artículo 743:

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus
hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del
deudor;

c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción
o reparación;

d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;

e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que sólo
pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;

f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material
derivado de lesiones a su integridad psicofísica;

525
g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos
con derecho alimentario, en caso de homicidio;

h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

CLASES DE EMBARGO

➜ Desde el punto de vista de su función procesal, el embargo puede ser:

1. EMBARGO PREVENTIVO: Reviste el carácter de una medida cautelar (art.209 CPCC) que
puede requerirse para asegurar la eficacia o el resultado práctico de un proceso de
conocimiento o de ejecución (en este último caso, cuando el acreedor no posea un título
ejecutivo completo, por ejm. un documento privado no reconocido)

Como ocurre con todas las medidas cautelares necesita: a) Verosimilitud del derecho invocado; b)
Contracautela (salvo excepciones art.200 CPCC) c) tiene carácter provisional (puede ser modificado,
sustituido, o producirse su levantamiento (art.202,203 y 204 del CPCC)

Es susceptible de caducidad (art.207 CPCC). De aquellas que se hubieren ordenado y hecho efectivas
antes del proceso, y tratándose de obligación exigible, no se interpone demanda dentro de los 10 días
siguientes a los de su traba. Se extinguen a los 5 años de su anotación en el RPI, salvo reinscripción
antes del vencimiento de plazo

2. EMBARGO EJECUTIVO: Constituye una medida que el juez deberá acordar, en caso de
ser solicitado, en el primer proveído que dicte a raíz de la iniciación de un proceso de ejecución
fundado en un título judicial (art.497 y 500 del CPCC) o extrajudicial (art.529 del CPCC).

Su otorgamiento en este caso no precisa contracautela, en virtud de la certeza o presunción de certeza


del derecho que dichos títulos exhiben (Por Ejm. una sentencia en un proceso de ejecución del art 497
CPCC o un pagaré en un proceso ejecutivo (art.529).

Tampoco se encuentra sujeto a caducidad, y sólo puede levantarse el embargo cuando el bien es
inembargable o de prosperar alguna de las excepciones perentorias que la ley autoriza a oponer al
progreso del juicio ejecutivo. (art.542 del CPCC)

3. EMBARGO EJECUTORIO: Es aquel que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto


excepciones al progreso de la ejecución, o de haber sido ellas desestimadas mediante sentencia
firme. El embargo ejecutivo se convierte por lo tanto en ejecutorio.

526
Por lo tanto, adquiriendo el embargo ejecutivo el carácter de ejecutorio por simple conversión, no es
necesario el dictado de una resolución judicial que le confiera expresamente ese carácter.

En cambio, el embargo preventivo se convierte en ejecutivo en oportunidad de recaer sentencia


favorable al derecho de quien lo requirió, o de integrarse un título inicialmente incompleto.

Lo importante es que al convertirse en ejecutorio, el embargo adquiere carácter definitivo.

Mientras, tanto el embargo preventivo cuanto el ejecutivo configuran “medidas provisionales”, cuando
el embargo ejecutivo se convierte en ejecutorio se procede de inmediato, a través del procedimiento
admitido para el cumplimiento de la sentencia de remate, el pago del acreedor o la realización de los
bienes respectivos.

EFECTOS DEL EMBARGO

En primer lugar, produce el efecto consistente en individualizar e inmovilizar uno o más bienes del
deudor, asegurando de tal manera que el importe resultante de su eventual realización se destine a la
satisfacción del derecho del acreedor

El bien o bienes embargados continúan siendo de propiedad del deudor hasta el momento de su
realización, pudiendo éste proseguir en el uso normal de tales bienes mientras no se disponga el
secuestro o la administración judicial de lo embargado, pero debiendo abstenerse de ejecutar cualquier
acto que implique la disminución de la garantía que aquéllos representan.

El embargo no excluye en forma absoluta la facultad de disposición sobre los bienes afectados por la
medida. Las cosas embargadas, en el derecho argentino, pueden ser objeto de los contratos siempre
que se declare la existencia del embargo (arts. 1009 CCYCN.). Pero en razón de que el embargo afecta
el bien en sí, y se transmite con él, ocurre que el contrato es inoponible al embargante, y los derechos
del adquirente quedan supeditados a las resultas del proceso en el que se trabó la medida, sin perjuicio
de que, mediando autorización judicial, el embargo se traslade al precio de venta

3) EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS: A)Resoluciones y títulos ejecutables;


B)Competencia; C)Procedimiento; D)Cumplimiento de la sentencia: a)Condenas a pagar
sumas de dinero líquidas o a entregar cosas fungibles o no; b)Condena a hacer; c)Condena a
escriturar; d)Condena a no hacer; E)Liquidaciones en casos especiales.

527
UCEDO: Arts. 497 a 514

PRESUPUESTOS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal (u órgano) judicial o arbitral; Y vencido el plazo


fijado para su cumplimiento; Se procederá a ejecutarla, a instancia de parte (por principio dispositivo).
Es decir ante la falta de cumplimiento voluntario, la parte vencedora exigirá compulsivamente el
cumplimiento de la sentencia.

⇒ RESOLUCIONES EJECUTABLES: Art.497

ART. 497: Resoluciones ejecutables. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un Tribunal judicial o


arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte,
de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo.

Entonces, debe tratarse de una Sentencia firme: El fallo para poder ser ejecutado debe estar firme, es
decir haber pasado en autoridad de cosa juzgada. Y sólo puede ser ejecutada contra quienes han sido
parte en el proceso principal

La sentencia se consiente: 1) Cuando las partes, luego de estar notificadas, dejan transcurrir los plazos
legales sin interponer recursos; 2) Cuando deducidos los recursos no se cumple con la carga de
fundarlos idóneamente, 3) si se produce la caducidad de la segunda instancia. En todos los casos la
sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Una sentencia queda ejecutoriada en cambio, 1)cuando recurrida es confirmada por la Alzada, o esta
revoca la sentencia que había resultado absolutoria en primera instancia, condenando ahora a alguna
de las partes. A partir de ese momento la sentencia ya no puede ser modificada.

⇒ OTROS TÍTULOS EJECUTABLES: art 498

Art. 498 cpccba. Otros títulos ejecutables. Las reglas del proceso de ejecución de sentencia se aplicará:

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados;


2. A la ejecución de multas procesales;
3. Al cobro de honorarios regulados en conceptos de costas.

⇒ JUEZ COMPETENTE: art 499

Art.499. Competencia.

1) Por regla general será competente para la ejecución, el juez que dictó la sentencia.

2) El de otra competencia territorial, si así lo impusiere el objeto de la ejecución total o parcialmente;

528
3) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

⟾ PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PARA EL PAGO DE CANTIDAD LÍQUIDA O


DETERMINADA (art 500 a 509)

ARTICULO 500: Suma líquida. Embargo. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad
líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo
de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo.

Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el
monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá
procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

ARTICULO 501: Liquidación. Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el


vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de 10 días contados desde que aquella fuere
ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que
en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará vista a la otra parte por cinco días.

ARTICULO 502: Conformidad. Objeciones. Expresada la conformidad por el deudor, o


transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado la vista, se procederá a la ejecución por la suma
que resultare, en la forma prescripta por el artículo 500.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los artículos 178
y siguientes.

ARTICULO 503: Citación de venta. Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los
bienes embargados. Las excepciones deberá oponerlas y probarlas dentro de quinto día.

ARTICULO 504: Excepciones. Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

1) Falsedad de la ejecutoria; (adulteración de un título, cuando falte firma de un juez, falta de


legitimación, falta de personería)

2) Prescripción de la ejecutoria;

3) Pago;

4) Quita, espera o remisión.

ARTICULO 505: Prueba. Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o
laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se
acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

529
Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución
será irrecurrible.

ARTICULO 506: Resolución. Vencidos los cinco días sin que se dedujere oposición, se mandará
continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco días, mandará
continuar la ejecución, o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo.

ARTICULO 507: Recursos. La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto
devolutivo, siempre que el ejecutante diera fianza o caución suficiente.

Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se
concederán en efecto diferido.

ARTICULO 508: Cumplimiento. Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar


adelante la ejecución se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia
de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

ARTICULO 509: Adecuación de la ejecución. A pedido de parte, el juez establecerá las


modalidades de ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites
de ésta.

⟾ CONDENA A ESCRITURAR (art 510 + 2103 y 2104 CCYCN)

ARTICULO 510: Condena a escriturar. La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura


pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el
juez la suscribirá por él y a su costa.

530
La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no
estuviere designado en el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

ARTICULO 2103.- Concepto. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad


privada afectados a la inhumación de restos humanos.

ARTICULO 2104.- Afectación. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del
inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro
de la Propiedad Inmueble juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A
partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar su destino
ni ser gravado con derechos reales de garantía.

⟾ CONDENA A HACER (art.511). POSIBILIDAD DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y


PERJUICIOS PROVENIENTES DE LA INEJECUCIÓN.(art.511)

ARTICULO 511: Condena a hacer. En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer
alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo
señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes
de la inejecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 37.

La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo cuando no fuere posible el
cumplimiento por el deudor.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los
artículos 501 y 502 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya
fijado o no su monto para el caso de inejecución.

⟾ CONDENA A NO HACER. O A OPCIÓN DEL ACREEDOR SOLICITAR LA


INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS (arts.511 y 512).

ARTICULO 512: Condena a no hacer. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el


obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en
que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnice los daños y perjuicios,
conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

531
⟾ CONDENA A ENTREGAR COSAS. O entrega de su valor equivalente +daños y perjuicios
(art.513, 501 y 502)

ARTICULO 513: Condena a entregar cosas. Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se
librará mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que
se refiere el artículo 504, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse se le obligará a la
entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y
perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por las normas de
los artículos 501 ó 502, o por juicio sumario según aquél lo establezca. La resolución será
irrecurrible.

⟾ ARTICULO 514: LIQUIDACIÓN EN CASOS ESPECIALES. Siempre que las liquidaciones


o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos
especiales, serán sometidas a la decisión de amigables componedores.

La liquidación de sociedades incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes
de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario o sumario, según
lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa.

Esta resolución será irrecurrible.

4) EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS: A)eficacia de la sentencia extranjera; b)


Ejecutoriedad: exequátur: requisitos.

FRANCISCO
ARTICULO 515: Procedencia. Las sentencias de los tribunales extranjeros tendrán fuerza
ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país del que provengan.
Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurrieren los siguientes requisitos:

1) Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de
tribunal competente en el orden internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción
personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante
o después del juicio tramitado en el extranjero;

2) Que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiese sido personalmente citada;

3) Que la obligación que haya constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras leyes;

532
4) Que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interno;

5) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que
hubiere sido dictada, y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional;

6) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente,
por un tribunal argentino.

➔ Ejecutoriedad de las sentencias extranjeras. que a través de una petición que hace el

Estado extranjero, en donde ya se llevó a cabo un juicio y se dictó una sentencia, por tratarse

de personas o cosas muebles que se trasladaron a ntro país, se solicita a la Pcia que la

sentencia se ejecute en nuestro territorio local.

⟶Lo primero entonces que tienen que analizar el juez de la Pcia de Bs As es, si ante el requerimiento
del país extranjero, existen Tratados del DI convencional que lo ligue con el E. extranjero

requirente.

Si hay tratado, se rigen por las reglas del mismo,caso contrario, deben cumplirse los requisitos del

art 515 ⟶ el trámite es el EXEQUÁTUR ⟶ trámite por el cual el juez local (juzgado de primera

instancia competente) debe que revisar que la sentencia que le están pidiendo que se ejecute

cumpla con todos los requisitos del Art 515

(Ej de exequátur sería un divorcio en el extranjero que quiere plasmarse en un acta de matrimonio de
la Pcia de Bs As)

El legislador entonces estableció que, el juez de la ejecución tiene que controlar ciertos aspectos
externos del fallo, cuyo cumplimiento se persigue. El juez local sólo se va a limitar si se cumplen los
recaudos del art 515 para determinar si una sentencia extranjera pueda generar válidamente actos
compulsorios en nuestro ámbito. Es decir, el juez local no se va a poner a analizar si la sentencia fue
bien o mal dictada o si fue bien o mal juzgado la persona. No se detiene a analizar el fondo de lo que
se decidió.

Entonces el juez por ej, debe ver si:

533
● la persona demandada fue debidamente citada al juicio en el país exranjero y si tuvo derecho
a defensa.

● Si esa sentencia emana de un juez competente para la justicia extranjera.

● Si esa sentencia del país extranjero no choca con cuestiones de orden público internas.

● No haya sentencia argentina por la misma cuestión o se haya iniciado un juicio en la


república por el mismo.

534
01-08-15/10

BOLILLA 21
PROCESO EJECUTIVO. EJECUCIONES ESPECIALES

1) ADMISIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO:Caracteres del proceso ejecutivo. Requisito y


cargas. Títulos ejecutivos: enumeración legal. Opción por el proceso de conocimiento.
Preparación del proceso ejecutivo: a) Casos; b)Procedimiento

FRANCISCO

Es un proceso abreviado donde no se discute la causa. El actor tiene un título que trae aparejada una
ejecución. Debe tratarse de un monto líquido, una deuda en dinero.

JUICIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 518: PROCEDENCIA. Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título
que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de
dinero o fácilmente liquidables.
Si la obligación estuviera subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título
o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél, o de la diligencia
prevista en el artículo 523 inciso 4), resultare haberse cumplido la condición o prestación.
Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución podrá promoverse por su equivalente en
moneda de curso legal, según la cotización que las partes hubiesen convenido o, en su defecto, la del
Banco de la Nación Argentina del día anterior a la iniciación - tipo comprador-, sin perjuicio del
reajuste que pudiere corresponder a la fecha de pago.

⟶ PROCEDENCIA ART 518. TÍTULO QUE TRAIGA APAREJADA LA EJECUCIÓN.

Se trata de la vía procesal a través de la cual tramitan las pretensiones de ejecución que se sustenten
en un título ejecutivo extrajudicial (si fuera judicial sería una sentencia, o sea, una ejecución de
sentencia), no administrativo (sería apremio) y que contenga una obligación de dar sumas de dinero.
(lo subrayado sería los requisitos para que se de el juicio ejecutivo)

535
(Se limita solamente a dar cantidades de dinero. NO obligaciones de hacer)

El legislador buscó dinamizar el tráfico de bienes, permitiendo que las partes celebren convenciones
de las que surjan créditos cuya percepción judicial en caso de falta de cumplimiento voluntario, se vea
facilitada.

Se busca una rápida satisfacción del crédito a través del dictado de medidas para inmovilizar los bienes
(subasta y remate) para que a través de su realización, se puedan obtener fondos para satisfacer el
crédito del acreedor.

El conocimiento del juez es parcial y acotado, sólo se le permite conocer un tramo del conflicto, Sólo
el aspecto externo del título: su existencia y validez. Al juez no le interesa la causa de esa obligación,
simplemente el juez se va a limitar a observar que ese título que se acompaña con la demanda ejecutiva
cumpla con los requisitos extrínsecos de los documentos privados: firma de las partes, fecha, lugar.
ENTONCES todas estas cuestiones pueden luego tratarse en un proceso de conocimiento posterior al
proceso ejecutivo (que sería cosa juzgada formal). Se podrán plantear en ese proceso de conocimiento
posterior, defensas que no se pudieron plantear en el ejecutivo. Habrá un debate más amplio y se
resguarda entonces el derecho de defensa de las partes.

REQUISITOS

1. Títulos que traen aparejada ejecución (Art 521)

ARTICULO 521: Títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

1) El instrumento público presentado en forma.

Hacen plena fe. Es un título completo por tanto, no requiere de la preparación de la vía ejecutiva. El
juez va a hacer lugar al proceso ejecutivo. Acá no se puede redargüir de falsedad, no se pueden
presentar incidentes porque sería una cuestión de fondo -no se discute la causa- y hay acotadas
defensas.

Ej mutuos, préstamos hipotecarios.

Recordar que la sentencia hace cosa juzgada formal, por tanto puede luego iniciarse un proceso de
conocimiento. Siempre que antes se pague la deuda. Es una posibilidad que se le da al ejecutado de
ser escuchado.

ARTICULO 551: Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio
ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las
condenas impuestas en aquéllas.

536
Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse
valer en el ordinario.

No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las
que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio
ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las
interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de
la ejecución.

2) El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese
certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo o
libro de requerimientos.

Instrumentos particulares firmados (firmado por el deudor y acreedor) si estuvieran


certificadas por un escribano no necesita la preparación de la vía ejecutiva.

¿Cómo se prepara la vía en caso de no estar certificadas las firmas? Citando al demandado (por
cédula) para el reconocimiento o negación de firma. Si se presenta el deudor y reconoce la firma, trae
aparejada la ejecución. El juez provee la intimación de pago. Caso contrario, niega la firma, se puede
solicitar la pericia caligráfica. Esta pericia se pide subsidiariamente en la demanda, ya que el proceso
ejecutivo se asemeja al sumario, la prueba se ofrece en los escritos postulatorios. (IMP!). Se sortean
los peritos. Se hace cuerpo de escritura o comparación con documentos indubitados.

Si se prueba que la firma es del deudor, habrá una sanción, pago de las costas de la pericia más el
30% de la deuda, aun teniendo el BLSG.

ARTICULO 524: Citación del deudor. La citación al demandado para que efectúe el
reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los artículos 338 y 339,
bajo apercibimiento de que si no compareciere o no contestare categóricamente, se
tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos.
El citado deberá comparecer personalmente y formular la manifestación ante el juez.
Dicha manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito.
Si el citado no compareciere, o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo
inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiere sido
reconocido por el deudor personalmente, o hubiese confesado los hechos, en los demás
casos.

537
ARTICULO 525: Efectos del reconocimiento de la firma. Reconocida la firma del
instrumento, quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su
contenido.

ARTICULO 526: Desconocimiento de la firma. Si el documento no fuere reconocido, el


juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de uno o de tres peritos, según el monto
del juicio, designados de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se
procederá según lo establece el artículo 529 y se impondrá al ejecutado las costas y una
multa equivalente al 30% del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo, como
requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa
integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate.
La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone la multa será apelable en
efecto diferido.

3) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la
ejecución. DESUSO

4) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo


523. DESUSO

5) La letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo deudor
de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones
del Código de Comercio o ley especial. (pagaré, cheque, saldo deudor de cuenta bancaria. Tienen
legislación especial. Fáciles de ejecutar.No necesitar preparar vía ejecutiva)

6) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. [crédito por alquiles, dependerá de si está
certificada o no la firma de las partes (ver inciso 2)]

7) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento
especial. (deudas por tarjeta de crédito)

2. Los documentos deben contener obligaciones de dar sumas de dinero. El monto sea líquido o
fácilmente liquidable.

ARTÍCULO 520: Deuda parcialmente líquida. Si del título ejecutivo resultare una deuda
de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la
primera.

538
3. Que esa suma de dinero sea plenamente exigible, que el deudor esté en mora. Debe ser
plenamente exigible, no debe estar subordinada a ninguna condición o cargo. Si fuera así, debe
probarse que ya han sido cumplidas.

¿Cómo demostramos esto? La carga de la prueba es del Acreedor de lo contrario, no puede exigir el
cobro de la deuda (art 518)

- Del título mismo, que de su texto surja aquella circunstancia.


- Instrumento público o privado reconocido que debe ser acompañado al título ejecutivo.
- Reconocimiento del deudor del cumplimiento de la condición o cargo (preparación de la vía
ejecutiva)

Si la obligación posee plazo determinado, debe estar vencido al momento de reclamar. Si no tuviera
plazo la obligación, se le pide al juez que fije el plazo.

Moneda extranjera: No se puede exigir al deudor pagar la obligación en moneda extranjera. El art
prevé la pesificación de la deuda y toma la cotización de la divisa del Bco Central del tipo comprador.
(art 765 CCYC y 518 CCCP) actualmente toma la cotización del dólar MEP (Dólar Bolsa).

ARTICULO 519: Opción por proceso de conocimiento. Si, en los casos en que por este Código,
corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del
demandado, el juez, atendiendo a las circunstancias del caso resolverá cuál es la clase de proceso
aplicable. La resolución no será recurrible. (Si el Acreedor en vez de ir por un juicio ejecutivo y opta
por un juicio de conocimiento -quizás quiere darle una finalidad total- si el demandado se opone, el
juez decidirá).

Diferencias con la ejecución de sentencia

1. En el ejecutivo no aparece la complejidad que existe respecto a la ejecución de la sentencia


en donde se puede pedir la ejecución tanto de obligaciones de hacer, de dar, de no hacer.

2. En la ejecución de sentencia, la defensa del demandado es más restringida que en juicio


ejecutivo porque en la primera ya hay un precedente dictado por un juez, una sentencia en un
proceso de conocimiento donde las partes tuvieron el derecho de defenderse. Hay un
instrumento que hace a una verosimilitud del derecho total, entonces a la hora de ejecutar esa
sentencia, las excepciones del demandado son muy pocas.

En cambio en el ejecutivo, en ppio, se pueden oponer más excepciones.

539
ARTICULO 522: Crédito por expensas comunes. Constituirá título ejecutivo de crédito por
expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal.
En el escrito en que se promueva la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que
reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si éste no los hubiere previsto,
deberá agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones del consorcio, celebradas de
conformidad con el reglamento, en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Asimismo, se
acompañará constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios por
abonarla, expedido por el administrador o quien haga sus veces.
ARTICULO 523: Preparación de la vía ejecutiva. Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo
previamente:
1) Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución.

2) Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es


locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo.
Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiere probarse
sumariamente en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva y el pago del crédito será
reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de éste se probare el carácter de inquilino,
en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, equivalente al 30% del monto de la
deuda.

3) Que el juez señale el plazo dentro del cuál debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la
obligación no lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios
para hacerlo. El juez dará traslado y resolverá, sin más trámite ni recurso alguno.

4) Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional

ARTICULO 527: Caducidad de las medidas preparatorias. Se producirá la caducidad de las


medidas preparatorias del juicio ejecutivo, sin necesidad de declaración judicial, si no se dedujere la
demanda dentro de los 15 días de su realización. Si el reconocimiento hubiese sido ficto, el plazo
correrá desde que la providencia hubiese sido notificada al ejecutante.

2) TEORÍA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN: A)La demanda ejecutiva; B)Requisitos y


cargas;C)Actos procesales irrenunciables; D)Actuación de oficio; E)Intimación de pago,
embargo y citación de remate

540
FRANCISCO
Primeramente se cita al demandado para que voluntariamente proceda a pagar. Caso contrario
⟶ “Citación de pago y embargo” por mandamiento.

ARTICULO 529: Intimación de pago y procedimiento para el embargo.


El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es
de los comprendidos en los artículos 521 y 522, o en otra disposición legal, y que se encuentran
cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo, observándose el siguiente
procedimiento:

1) Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagare en el acto el


importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas, y de la
multa establecida por el artículo 526, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes
suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser
depositado dentro del primer día hábil siguiente en el Bando de la Provincia;

2) El embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará


constancia.
En este caso, se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba.
Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos que se
publicarán por una sola vez;

3) El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran
embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué
expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las
leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le
notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones.

ARTICULO 530: Denegación de la ejecución. Será apelable la resolución que denegare la


ejecución.

ARTICULO 531: Bienes en poder de un tercero. Si los bienes embargados se encontraren en


poder de un tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula.
En el caso del artículo 736 del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al
deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente, por el trámite de
los incidentes o del juicio sumario, según correspondiere atendiendo a las circunstancias del caso.

541
ARTICULO 532: Inhibición general. Si no se conocieren bienes del deudor, o si los embargados
resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra
el ejecutado, inhibición general de vender o gravar sus bienes. La medida quedará sin efecto si el
deudor presentare bienes a embargo o diere caución bastante.
ARTICULO 533: Orden de la traba. Perjuicios. El acreedor no podrá exigir que el embargo
recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles.
Serán aplicables, además, las normas establecidas en el capítulo relativo a las medidas cautelares en
cuanto fueren pertinentes.
Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o
fueren los de uso de la causa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando
otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente, para cubrir el
crédito reclamado.

ARTICULO 534: Límites y modalidades de la ejecución. Durante el curso del proceso de


ejecución de la sentencia, el juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias así lo
aconsejaren, fijar una audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de
establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios
innecesarios.
A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente, y se celebrará con la que concurra.
No podrá señalarse una nueva con el mismo objeto, ni tampoco podrá el ejecutado promover
posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron invocadas en dicha audiencia.

ARTICULO 535: Depositario. El oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de un
depositario provisional que podrá ser el deudor si resultare conveniente, salvo que aquellos se
encontraren en poder de un tercero y éste requiriese el nombramiento a su favor.
Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o
desvalorización, el depositario deberá poner el hecho oportunamente en conocimiento del juez si no
lo hubiese expresado ante el oficial de justicia, lo que se hará saber a las partes a los fines del
artículo 205.

ARTICULO 536: Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de


hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro,
en la forma y con los efectos que resultaren de la ley.
Los oficios o exhortos serán librados dentro de las 48 horas de la providencia que ordenare el
embargo.

542
ARTICULO 537: Costas. Aunque el deudor pagare en el acto de la intimación judicial, serán a su
cargo las costas del juicio.

ARTICULO 538: Ampliación anterior a la sentencia. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes
de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a
pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento retrotraiga, y
considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido.

ARTICULO 539: Ampliación posterior a la sentencia. Si durante el juicio, pero con posterioridad
a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la
ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro de quinto día los recibos
correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de
hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos. Si el deudor no exhibiere
recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante o no se comprobase sumariamente su
autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno.
Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de
alquileres y expensas comunes.

ARTICULO 540: Intimación de pago. Oposición de excepciones. La intimación de pago


importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia,
del escrito de iniciación y de los documentos acompañados.
Las excepciones se propondrán, dentro de 5 días, en un solo escrito, conjuntamente con el
ofrecimiento de prueba.
Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 330 y 354,
determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen.
La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo
establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del juzgado en los términos del artículo 41.
No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará
sentencia de remate.

ARTICULO 541: Trámites irrenunciables. Son irrenunciables la intimación de pago, la citación


para oponer excepciones y la sentencia.

ARTICULO 542: Excepciones. Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:
1) Incompetencia;

543
2) Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de
capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente;

3) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente;

4) Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución.

La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las
formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado
reconocimiento expreso de la firma no procederá la excepción de falsedad;

5) Prescripción;

6) Pago documentado, total o parcial;

7) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución;

8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados;

9) Cosa Juzgada.

ARTICULO 543: Nulidad de la ejecución. El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en
el artículo 540 (5 días), por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la
ejecución.
Podrá fundarse únicamente en:
1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la
declaración de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere
excepciones;
2) Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el
ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario, o el
cumplimiento de la condición.

ARTICULO 544: Subsistencia del embargo. Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se


declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante 15

544
días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro
de ese plazo no se reiniciare la ejecución.

ARTICULO 545: Trámite. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no
fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta,
cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia de
remate.
Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por
5 días, quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse.
No se hará declaración especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las
excepciones.

ARTICULO 546: Excepciones de puro derecho. Falta de prueba. Si las excepciones fueren de
puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente o no se hubiere ofrecido
prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de 10 días de contestado el traslado o de vencido el
plazo para hacerlo.

ARTICULO 547: Prueba. Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del
expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las
circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse.
Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.
El juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente
dilatoria o carente de utilidad.
No se concederá plazo extraordinario.
Se aplicarán supletoriamente las normas que rigen el juicio sumario.

ARTICULO 548: Examen de las pruebas. Sentencia. Producidas las pruebas, el expediente se
pondrá en secretaría durante 5 días.
Vencido dicho plazo, el juez dictará sentencia dentro de 10 días.

3) OPORTUNIDAD DE INTERVENCIÓN DEL DEMANDADO EN EL PROCEDIMIENTO:


A)Excepciones admisibles; B)Nulidad de la ejecución: supuestos.

4) SENTENCIA DE REMATE. Recursos: cuándo son admisibles. Cumplimiento anticipado y


fianza

545
SOTO 08-10 SOTO BOLILLA 21

Juicio Ejecutivo

Se trata de un proceso de conocimiento abreviado, limitado a condiciones extrínsecas del


documento, donde no se discute la causa (eso si en el proceso de conocimiento) y que tiene como
sustento la necesidad de facilitar el tráfico comercial.

SENTENCIA DE REMATE

ARTICULO 549: Sentencia de remate. La sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve
la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo. En el primer caso, siempre que no fuese
aplicable el artículo 4 del decreto-ley 4.777/63, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera
u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de
cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor
del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el 3% y el 10% del importe de la deuda, según la
incidencia de su inconducta procesal sobre la demora del procedimiento.

Una vez verificado el documento e intimado al pago (con o sin excepciones sustanciadas), se lleva
adelante la ejecución hasta que el deudor haga integro el pago al acreedor de una suma xxxx más
los intereses.

Aun estado en un juicio de ejecución, no se está ordenando la subasta. Es un acto jurídico que por
imperio señala al deudor que debe pagar. Por ahora el deudor no pago nada de forma coactiva. Por
eso se señala que no importa la subasta o remate en forma inmediata.

La condición de ser facilitadora del tráfico de comercio genera una serie de consecuencias:

1. El conocimiento limitado a las condiciones intrínsecas

2. Sistema recursivo limitado, procede bajo ciertas circunstancias:


● Se limita a cuando se oponen excepciones: aquí el recurso se concede en relación y con
efecto inmediato ante la sentencia que admite o rechace la ejecución.
● En el caso que admita puede ser que :
- Se hayan rechazado las excepciones del art 542 sin sustanciación
- Puede ser que las excepciones se hayan resuelto como de puro derecho
- Puede ser necesario prueba de las excepciones. Cuando el deudor niega la firma del
documento. Se designa un perito calígrafo con un cuerpo de escritura comparando con
el título ejecutivo.

546
● En el caso que se deniegue, porque el título es inhábil o porque se admitieron las defensas,
sólo en este caso se procede el recurso en relación con efecto inmediato.

ARTICULO 552: Apelación. La sentencia de remate será apelable:

1) Cuando se tratare del caso previsto en el artículo 545, párrafo 1; (denegación de excepciones)

2) Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho;

3) Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.

ARTICULO 553: Efecto. Fianza. Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que
percibiere si la sentencia fuese revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo.
El juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestase dentro de los 5 días de haber
sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la Cámara.
Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera instancia, testimonio de
las piezas necesarias para que prosiga la ejecución.

Esa fianza debe cumplirse en el término de 5 días.

ARTICULO 555: Carácter y plazo de las apelaciones. Las apelaciones en el juicio ejecutivo se
concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y
la providencia que denegare la ejecución.

Es decir que si hay algún recurso que se interpone en el transcurso de juicio ejecutivo NO
SUSPENDE el trámite de ese proceso especial.

Es posible que en el proceso ejecutivo, el ejecutante siga adelante con la ejecución. Vale decir, que
con la apertura del juicio ejecutivo y, con la mera presentación del documento con una primera
verificación que haga el juez y establezca que el título es válido y se intime la intimación de pago y
embargo por mandamiento, en ese momento se ordenará el embargo de algún bien

Sentencia de trance y remate y se apela. Acá el acreedor tiene la posibilidad de forzar un


cumplimiento de la sentencia, es decir, ejecutar ese bien siempre que diere fianza suficiente. Acá el
recurso se concede con efecto no suspensivo.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE TRANCE Y REMATE

Ya dijimos que la sentencia de trance y remate no implica por sí mismo la ejecución. Entonces
transcurrimos con la intimación de pago, la sentencia de trance y remate, una vez firme vamos a la
etapa donde efectivamente el acreedor se hace del dinero que se corresponda con esa condena.

547
ARTICULO 557: Dinero embargado. Pago inmediato. Cuando lo embargado fuese dinero, una
vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 553, el acreedor practicará
liquidación del capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la
liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.

(Cuando existe dinero líquido embargado se paga en forma inmediata una vez firme la sentencia o
que se hubiera dado fianza suficiente. Cuando se embarga dinero, el juez abre de oficio una cuenta
oficial a su nombre que luego transfiere a una cuenta del acreedor)

ARTÍCULO 558.- "Subasta de muebles o semovientes. Si el embargo hubiese recaído en bienes


muebles o semovientes se observarán las siguientes reglas:
1) Se ordenará su venta en remate, sin base y al contado, de acuerdo al procedimiento establecido en
el artículo 562 del presente Código, con la intervención de un martillero público que se designará de
oficio, salvo que existiese acuerdo de las partes para proponerlo.

2) En la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de cinco
(5) días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá
indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el Juzgado,
Secretaría y carátula del expediente.

3) Se podrá ordenar el secuestro de las cosas para ser entregadas al martillero a los efectos de su
exhibición;

4) Se requerirá informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes a los registros pertinentes,
cuando se tratase de muebles registrables;

5) Se comunicará a los Jueces embargantes la providencia que decrete la venta y a los acreedores
prendarios para que formulen observaciones dentro de los tres días de recibida la notificación.

(Si lo embargado fueren bienes muebles o inmuebles, se continúa con la ejecución forzada o
subasta.)

5) SUBASTA PÚBLICA: A)Martillero: a)Designación; b)Remoción; c)Comisión. Anticipo de


fondos; B)Disposiciones comunes a las subastas: a)Edictos; b)Propaganda; c)Subasta
progresiva; d)Posturas bajo sobre; e)Compra en comisión; C)Subasta de cosas muebles o
semovientes: a)Reglas a observar; b)Entrega de bs; D)Subasta de inmuebles. Requisitos:
a)Acreditación de dominio; b)Constatación del estado de desocupación; c)Deudas fiscales;

548
E)Base; F)Comprador:deberes y facultades; G)Nuevas subastas; H)Perfeccionamiento de la
venta; I)Escrituración; J)Levantamiento de medidas precautorias; K)Desocupación de
inmuebles; L)Nulidad de la subasta. Subasta electrónica: régimen legal.

SOTO

SUBASTA

Acto procesal que se integra con una serie de actos ordenados, coordinados y progresivos (porque
subastar un bien requiere de una serie de recaudos previos) que desembocan en el acto público por el
cual el martillero realiza la venta forzada del bien embargado al mejor postor.

Se produce una subrogación real del dinero por el bien subastado: el dinero obtenido por el acto de
subasta pasa a ocupar el lugar del bien embargado.

SUBASTA ELECTRÓNICA

Reemplaza el espacio físico para llevar a cabo el acto de puja entre oferentes por un espacio virtual.

Permite eludir las dificultades que se presentaban cuando al encontrarse en un mismo espacio físico,
algunos compradores eran condicionados en forma ilícita para emitir libremente su oferta.

Artículo 562 - "Subasta electrónica, régimen general. Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a
subastar, el Juez dispondrá la realización de una subasta electrónica, proceso interactivo de búsqueda
de precio, mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizada a través de Internet,
mediante un programa automatizado revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya
información se transmite y procesa por medios electrónicos de comunicación, en las condiciones que
fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.

A esos efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reglamentará la subasta
prevista en este artículo, estando autorizada a delegar en las Cámaras de Apelaciones la
implementación del sistema. Habilitará una página web con características de seguridad apropiadas y
funcionalidad adecuada a la realización de la subasta electrónica, la que podrá ser utilizada en todos
los Departamentos Judiciales. También establecerá los criterios y procedimientos para que el público
en general pueda inscribirse en un registro de postores, que estará abierto de forma permanente,
garantizando la seriedad y eficacia de la subasta, así como la sencillez y economía de recursos.

549
Se podrá exigir el empleo de firma electrónica o de firma digital para validar las ofertas realizadas
y/o para la suscripción del boleto de compraventa.

Cuando la naturaleza o significación económica del bien a subastar lo ameriten, el Juez, mediante
resolución fundada, podrá disponer como condición para la realización de ofertas válidas, que el
postor deposite previamente en garantía hasta el cinco por ciento (5%) del valor de la base, o una
suma razonable cuando no hubiere base. Cuando la subasta fuere de bienes registrables el depósito
previo en garantía tendrá carácter obligatorio. Los depósitos de quienes no resultaren ganadores
serán reintegrados de manera inmediata, excepto que el oferente solicite su reserva a efectos de lo
normado en el artículo 585, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Dichos fondos
no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna.

Los bienes tanto muebles como inmuebles serán adjudicados al mejor postor que supere la base
fijada judicialmente. La subasta se realizará de manera automatizada en Internet, durante un período
de diez (10) días, finalizando la misma en un día y hora determinado, que recibirá adecuada
publicidad. Durante todo ese período se recibirán las ofertas, las que serán públicas para permitir la
puja permanente, adjudicándose el bien al postor que hubiera efectuado la oferta más alta, mediante
un programa que enviará automáticamente una comunicación al ganador. Esta información figurará
en la página web, como asimismo la totalidad de las ofertas realizadas durante el período de la
subasta, indicando monto, día y hora de su efectivización.

En caso de no haberse fijado base y cuando la importancia del bien lo amerite, el Juez podrá fijar un
precio de reserva por debajo del cual no se adjudicará el bien.

Se permitirá el empleo de medios de pago electrónicos o la transferencia electrónica de fondos, tanto


para integrar la garantía referida en este artículo, cuando corresponda, como para abonar la postura
que resultare ganadora de la subasta

6) TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO. A)Liquidación definitiva;


B)Pago:situación de acreedores preferentes o privilegiados; C)Sobreseimiento del proceso
ejecutivo: régimen legal.

550
7) PROCESO ORDINARIO POSTERIOR: A)Admisibilidad; B)Validez de las cuestiones
debatidas en el proceso originario.

8) EJECUCIONES ESPECIALES. Disposiciones generales


A)Ejecución hipotecaria: a)Excepciones admisibles; b)Informes sobre condiciones del
inmueble hipotecado; c)Tercer poseedor; d)Normas sustanciales y procesales.
B)Ejecución de prenda con registro: a)El título ejecutivo prendario; b)Régimen legal:
excepciones admisibles; c)La ejecución directa o privada: casos. Ejecución de prenda civil.

15/10 UCEDO

COBRO EJECUTIVO ⟶ ¿cuándo recurro a un título ejecutivo? es un proceso donde el


conocimiento que el juez tiene es superficial, acotado.

SUPUESTOS

1. Entre particulares ⟶ Se celebra un contrato de mutuo, para garantizarlo una de las partes
firma un pagaré (letra de cambio Art 521 inc 5). NO se analizará la causa del instrumento, lo
que aquí interesa es el pagaré. NO SE APLICAN LAS REGLAS DEL CONSUMIDOR.
2. Banco o Financiera y un Particular ⟶ a diferencia del supuesto anterior, aquí SE APLICA
EL TEST DE CONSUMO.
3. Particular (que se dedica a prestar dinero) y un consumidor ⟶ aquí el juez hace un control

de oficio. SE APLICA EL TEST DE CONSUMIDOR.


4. Persona que se decida al comercio y presta dinero con otro comerciante por el otro lado
⟶ aca NO SE APLICA EL TEST DE CONSUMIDOR.

La ley de defensa del consumidor es una ley de orden pco y los jueces tienen la obligación en
momentos que corresponda hacer el test de consumo. (Art 36 Ley 24.240)

ARTICULO 36. — Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para
el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición
de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o
servicios;

551
c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total;
f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la
tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar
intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de
la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará
condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación
se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con
carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades
sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo
indicado en la presente ley.
Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el
presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a
elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del
domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En
los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal
correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario

ESQUEMA TRADICIONAL

● En el escrito se detalla la documentación que se acompaña, la personería, en su objeto se


reclama el capital consignado en el pagaré, tipos de interés, si son o no capitalizables.
● En el pagaré se transcribe el valor del capital otorgado más los intereses.
● El juez de oficio puede hacer un control y solicitar el contrato de mutuo para revisar el capital
puro.
● Se pueden solicitar medidas cautelares (IGB)
● En el escrito de inicio también se solicita la apertura de una Cta judicial,.

552
● Se debe denunciar al empleador del ejecutado cuando la medida es el embargo porque hay
ciertos sujetos que no pueden ser embargados.

⇾ 1er despacho:

- Se intima al ejecutado para que pague o para que se presente y oponga excepciones
- Se decreta el embargo o la IGB
- Apertura de la cuenta.

⇾ El abogado confecciona oficio al empleador. Se envía a confronte. Se transcribe el auto que la


ordena, es decir, se comunica al empleador que debe cumplir con el embargo. se presupuesta una

suma.

⇾ Se libra mandamiento para informarle al ejecutado que puede pagar o que puede presentarse y
oponer excepciones . El mandamiento debe estar firmado por el juez y se transcribe el primer

despacho. se acompaña la documental.

⇾ Aquí no hay rebeldía ⇾ Sanción: se lo tiene por constituido en el juzgado. Las notificaciones
entonces serán por nota salvo las sentencia.

⇾ No hay prueba (salvo que se admita alguna excepción que lo requiera).

⇾ Notificación del mandamiento en el domicilio del demandado: si no se lo encuentra se devuelve


al juzgado. El abogado del actor puede solicitar un nuevo libramiento. En caso de reiterados

intentos sin suerte, pido que se libre mandamiento bajo responsabilidad de parte actora habilitando

dia y hora.

⇾ El demandado queda debidamente notificado: tiene distintas opciones:

● Pagar
● Presentarse
● Oponer excepciones, ejemplo, inhabilitación de título, pago.

TEST DE CONSUMO

Previo a todo trámite se da vista al MPF para que se expida si entre las partes existe una relación de
consumo.

553
¿ Qué pasa si no doy vista, hay una relación de consumo y se dicta sentencia? Si se corrobora que
luego de dictada la sentencia hay una relación de consumo puede solicitarse la nulidad de todo lo
actuado.

DE. ⇾ 1er desecho ⇾ notificación al ejecutado ⇾ se presenta

⇾ presenta excepciones

⇾ no se presenta

● se libra oficio y mandamiento


● vista al MF

Si no se cumple con el art 36 de la Ley 24240 el juez, puede rechazar la demanda por nulidad o
inhabilitación de título; o puede hacer igualmente lugar a la demanda y establecer intereses.

⇾ Tener en cuenta que si existe relación de consumo, el consumidor goza de beneficio de gratuidad.

Sentencia de trance y remate .

La parte dispositiva determinará quién debe pagar y a quién se le debe pagar. Se establecerá un plazo
para el pago y se notificará de esta sentencia al actor, al demandado y al MPF

⇾ Se debe proceder a confeccionar la liquidación ( capital + intereses que se determinan en la


sentencia). De la liquidación se da traslado por nota (5 días) a la otra parte. Si la parte no se presenta

la liquidación queda firme.

⇾ Se solicita que se apruebe la liquidación y que se regulen honorarios. También se solicita la


transferencia a cuenta de intereses primero y luego a cuenta de capital (esto sucede si con la plata

del embargo alcanza para el pago. En la práctica no suele ser asi porque se embarga solo un

porcentaje).

¿Qué pasa entonces si no hay plata? Se puede llegar a una SUBASTA JUDICIAL. En la pcia de Bs
As hoy es electronica.

⇾ En el auto de subasta se debe establecer : bien a subastar , Lugar , Base.

⇾ Interviene un Martillero. Se publican edictos.

⇾ Acta de adjudicación : Instrumento suficiente que reconoce al adjudicatario como nuevo dueño.

554
⇾ Se pagan honorarios de todos los intervinientes antes de depositar el dinero al actor.

15/10

BOLILLA 22
PROCESOS ESPECIALES

1) QUID DE LOS PROCESOS ESPECIALES: A)Características; B)Enumeración

UCEDO
La defensa de la posesión se puede hacer por tres caminos:

1) LOS INTERDICTOS PROCESALES: Regulados en el CPCCBA o CPCCN

2) ACCIONES POSESORIAS: Como defensa judicial integrada por dos acciones:

a) Acción de despojo (arts. 2338 y 2241 del CCYCN)

b) Acción de mantener (art. 2238 y 2242 CCYCN)

3) DEFENSA EXTRAJUDICIAL: O legítima defensa (art. 2240 CCYCN)

2) INTERDICTOS Y ACCIONES POSESORIAS. INTERDICTOS: A)Concepto: clases; B)


Requisitos de admisibilidad y substanciación. C) Caducidad. Medidas Cautelares;D)Objeto de
prueba; E)Casos de posibilidad de modificación y ampliación de la demanda; F)Sentencia:.
alcance respecto de su autoridad y eficacia. Acciones posesorias: procedimiento.

555
HANKOVITS
Existen 2 ordenamientos: CCCN y CPCC. Rotulan distinto. Antes se distinguían los interdictos, de
los despojos y de una acción real.
HOY los interdictos y acciones posesorias , si bien desde el punto de vista formal no coinciden, en
esencia terminan siendo lo mismo.
CPCC Art 600-617 ter
CCCN 1909-1910

UCEDO:

● CPCCBA: Remite al Código de Velez, y establece su trámite por juicio sumario.


● Subsiste: a)Denuncia de daño temido (art.617 bis; b) Oposición a la ejecución de
reparaciones urgentes (art617 ter CPCC)
● Problema: CCYCN. Regula:
1) Acciones posesorias de mantener la tenencia y la posesión, y la defensa extrajudicial
2) El CCYCN prescribe la defensa de la posesión y la tenencia (entendidas como “relaciones
de poder”)
3) Trámite: Por el proceso de conocimiento más abreviado, o el que el juez disponga según las
circunstancias del caso (art.2246 CCYCN)

UCEDO: •
● CPCC: Interdictos procesales
● Tramitan por proceso sumarísimo
● Admiten medidas cautelares.
● Denominador común: Todos los interdictos tienden en gral. a proteger el hecho de la mera
tenencia o posesión actual de las cosas. Se busca evitar el ejercicio de la fuerza por mano
propia.

¿QUÉ SON LOS INTERDICTOS?


Son vías sumarísimas para recuperar, retener, adquirir la tenencia o posesión de una cosa mueble o
inmueble.
Se ha caracterizado como “medidas policiales instituidas para evitar que se zanjen los conflictos de
propia mano”
No admite la discusión sobre el derecho de propiedad ni la posesión.

ARTICULO 600: Clases. Los interdictos sólo podrán intentarse:

556
1) Para adquirir la posesión. (o tenencia ART 601 a 603)

2) Para retener la posesión o tenencia.(ART 604 a 607)

3) Para recobrar la posesión o tenencia.(ART 608 a 612)

4) Para impedir una obra nueva: especie de turbación que tengo sobre un inmueble. (ART 613-614)

● RELACIÓN DE PODER: Como relación inmediata entre una persona y una cosa.

¿Qué significa defender una relación de poder? En la práctica nos encontramos con un sujeto que
tiene una relación inmediata con la cosa (independientemente de que tenga un derecho o no a ella),
que ha sido turbado o desapoderado; y ante una lesión o un ataque, necesita ser protegido, sin
perjuicio de que su posesión sea legítima o ilegítima, viciosa o no, o la tenencia sea interesada o
desinteresada.

● EFECTO JURÍDICO DE LA POSESIÓN: Otorga a los poseedores el derecho de defender


su estado (independientemente de que la posesión repose en un derecho o no; y aún en contra
del titular del derecho)
● Finalidad de las acciones posesorias: Interdictar la violencia privada que desencadena la
justicia por mano propia.

ANTE LA LESIÓN PRODUCIDA DEBEMOS ANALIZAR…

A) Qué tipo de relación tiene el sujeto con la cosa;

B) Si existe una relación de poder de hecho;

C) Si es un simple servidor de la posesión;

● Si existe una relación de poder deberá analizarse:

A) Qué lesión existió(¿desapoderamiento o turbación?)

B) A partir de allí, con el análisis de la prueba, y la fecha de la lesión (a fin de examinar el


plazo de prescripción) elegir la acción posesoria correspondiente.

El art.1908 CCYCN reconoce dos relaciones de poder:

557
1)La POSESIÓN
La posesión es la relación de hecho entre un sujeto y una cosa, sea mueble o inmueble. Me comporto
con esa cosa como si fuese el dueño de la misma.
ARTICULO 1909.- Posesión. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.

•Posesión de buena fe: Cuando el poseedor no conoce o no puede conocer que carece del
derecho, es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable está convencido se su
legitimidad.

•La relación de poder “se presume de buena fe”, a menos que exista “prueba en contrario”.

•Posesión de mala fe: Puede ser:

a)Viciosa: Sobre cosas muebles adquiridas: Hurto, estafa, o abuso de confianza;

b) Sobre cosas inmuebles: adquiridas por violencia, clandestinidad o abuso de confianza.


Se presume la mala fe en los casos del art. 1919 del CCYCN.

2) La TENENCIA
Es la relación de poder sobre la cosa, materialmente, pero reconozco en otro el derecho de posesión
sobre la cosa.
ARTICULO 1910.- Tenencia. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor. Por ej. Locatario
en un contrato de locación; el comodatario en un contrato de comodato, etc.

ACTOS POSESORIOS (CCYCN)

ART.1928. Son actos posesorios sobre las cosas: Su cultura; percepción de frutos, amojonamiento o
impresión de signos materiales, mejoras, exclusión de terceros; su apoderamiento de cualquier modo
que se obtenga.

¿Cuándo se extingue la posesión o la tenencia?

A) Cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa

B) Cuando se extingue la cosa

C) Cuando otro sujeto me priva de la cosa

D) Cuando el sujeto está imposibilitado físicamente de forma permanente de mantener la posesión o


la tenencia de la cosa.

558
E) Cuando el sujeto hace abandono voluntario de la cosa.

Art.2239: Un título válido no me otorga la posesión o tenencia misma, sino “un derecho” a requerir
su poder sobre la cosa.

Es decir, un título válido hace nacer el derecho a la posesión, pero ello no implica que de hecho
tengamos la posesión misma de la cosa, hasta tanto tengamos la traditio.

Ej. Celebrado un contrato de compraventa aún no tenemos la traditio posesoria. En este caso no
corresponde una acción posesoria, sino una acción de cumplimiento de contrato.

En consecuencia, quien sólo cuenta con el título y no ha entrado en la posesión, puede exigir la entrega
de la cosa. Pero no tiene un derecho a poseer ni a la posesión misma, sino solamente un derecho a la
posesión.

INTERDICTO DE ADQUIRIR
ARTICULO 601: Procedencia. Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá:
1) Que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho.
2) Que nadie tenga título de dueño o de usufructuario o posea los bienes que constituyen el objeto
del interdicto. Si otro también tuviere título o poseyere el bien, la cuestión deberá sustanciarse en
juicio ordinario.
Cuando alguien ejerciere la tenencia de los bienes, la demanda deberá dirigirse contra él y se
sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.

CCCN ARTICULO 2239.- Acción para adquirir la posesión o la tenencia. Un título válido no da la
posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un
derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla; debe demandarla por las vías legales.
(Coincide interdicto CPCC y acciones posesorias del CCCN)

•Derecho a la posesión: Art. 2239 (acción para adquirir la posesión o la tenencia)

559
•Derecho de la posesión: La posesión se genera como un hecho que genera derechos o consecuencias
jurídicas (defensas posesorias, usucapión)

•Derecho de poseer: Se relaciona con el derecho real. El sujeto tiene título suficiente y modo
suficiente, y tendrá a su alcance: las acciones posesorias y las acciones petitorias.

•Poseedor legítimo: Puede elegir entre acciones reales o posesorias.

•Poseedor ilegítimo: Solo tiene derecho a las acciones o defensas posesorias.

ARTICULO 602: Procedimiento. Promovido el interdicto, el juez examinará el título y requerirá


informes sobre las condiciones de dominio y gravámenes del bien. Si lo hallare suficiente otorgará la
posesión, sin perjuicio de mejor derecho, y dispondrá la inscripción del título, si correspondiere.

ARTICULO 603: Anotación de litis. Presentada la demanda, si el derecho fuere verosímil, podrá
decretarse la anotación de litis en el Registro de la Propiedad. (Anotación de litis: medida
cautelar!!!!!! Se determina que determinado inmueble está siendo objeto de una disputa judicial)

INTERDICTO DE RETENER
Si hablamos de retener es porque hay actos materiales que perturban o amenazan nuestra posesion o
tenencia.
También es un proceso sumarísimo.

ARTICULO 604: Procedencia. Para que proceda el interdicto de retener se requerirá:


1) Que quien lo intentare se encuentre en la actual posesión o tenencia de un bien, mueble o
inmueble.
2) Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales.

ARTICULO 605: Procedimiento. La demanda se dirigirá contra quien el actor denunciare que lo
perturba en la posesión o tenencia, sus sucesores y copartícipes, y tramitará por las reglas del
proceso sumarísimo.

ARTICULO 606: Objeto de la prueba. La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión
o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al
demandado, y la fecha en que éstos se produjeron.

560
ARTICULO 607: Medidas precautorias. Si la perturbación fuere inminente, el juez podrá
disponer la medida de no innovar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones a que se refiere el
artículo 37.

DEFENSAS POSESORIAS CCCN ARTICULO 2238.- Finalidad de las acciones posesorias y


lesiones que las habilitan. Las acciones posesorias según haya turbación o desapoderamiento,
tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se
otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de
tomar la posesión, contra la voluntad del poseedor o tenedor.

Hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Hay
desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al
tenedor.

La acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de


la posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor.

Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria
sino como acción de daños.

→ Distingue de actos materiales o amenazaban de ocupación

→ Hace el código una distinción entre turbación y despojo

→ TURBACIÓN: intención de despojar la posesión. Acción material concreta tendiente a intentar el


desapoderamiento
● Con ella no se priva al poseedor o tenedor del goce de la cosa, sino que se turba o molesta su
ejercicio.
● LEGITIMACIÓN ACTIVA: Todo poseedor legítimo o ilegítimo, vicioso o no, y a todo
tenedor interesado o desinteresado.
● LEGITIMACIÓN PASIVA: Contra el autor que lleva a cabo el acto de turbación.
● SENTENCIA: La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar el cese de la turbación
y adoptar las medidas pertinentes para impedir que vuelva a producirse; tiene efecto de cosa
juzgada material en todo cuanto se refiere a la posesión o la tenencia.
.
→ DESPOJO: desapoderamiento
Esta diferenciación se encuentra en el CCCN

561
ARTICULO 2242.- Acción de mantener la tenencia o la posesión. Corresponde la acción de
mantener la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de
hecho, aunque sea vicioso, contra quien lo turba en todo o en parte del objeto.

Esta acción comprende la turbación producida por la amenaza fundada de sufrir un


desapoderamiento y los actos que anuncian la inminente realización de una obra.

La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar el cese de la turbación y adoptar las medidas
pertinentes para impedir que vuelva a producirse; tiene efecto de cosa juzgada material en todo
cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia.

INTERDICTO DE RECOBRAR
Tiene que existir violencia, clandestinidad o abuso de confianza.
Violencia: despojo total o parcial. Se ejercen actos materiales.
Tramita por vía sumarísima y hay que acreditar posesión/tenencia.

ARTICULO 608: Procedencia. Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá:


1) Que quien lo intente, o su causante, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de un bien
mueble o inmueble.
2) Que hubiere sido despojado total o parcialmente del bien, con violencia o clandestinidad.

ARTICULO 609: Procedimiento. La demanda se dirigirá contra el autor denunciado, sus sucesores
universales o particulares de mala fe, copartícipes o beneficiarios del despojo y tramitará por juicio
sumarísimo.
Sólo se admitirán pruebas que tuvieren por objeto demostrar el hecho de la posesión o tenencia
invocadas, así como el despojo.

ARTICULO 610: Restitución del bien. Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren
derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenarla previa
fianza que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida.

ARTICULO 611: Modificación y ampliación de la demanda. Si durante el curso del interdicto de


retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin
necesidad de retrotraer el procedimiento.
Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o
beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio.

562
Art. 2241 CCYCN.-Corresponde la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a
todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque sea vicioso, contra el
despojante, sus herederos y sucesores particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el
desapoderamiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del bien si toma la cosa de propia
autoridad.
Esta acción comprende el desapoderamiento producido por la realización de una obra que se
comienza a hacer en el objeto sobre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia.

ACCIONES POSESORIAS. ACCIÓN DE DESPOJO

LEGITIMACIÓN ACTIVA: Es amplia. Todo tenedor o poseedor (sea vicioso o no)

LEGITIMACIÓN PASIVA: Contra todo sujeto que excluya al poseedor de su posesión o tenencia.

También contra los sucesores universales del despojante (sea de buena o mala fe)

También contra el dueño de la cosa si este recuperó la posesión y la tenencia por mano propia, sin
acudir a las vías legales.

SENTENCIA: La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de
la universalidad, o la remoción de la obra que se comienza a hacer; tiene en todo cuanto se refiere a la
posesión o a la tenencia.

La sentencia tiene efecto de cosa juzgada material respecto del desapoderamiento ilegítimo.

INTERDICTO DE OBRA NUEVA

ARTICULO 613: Procedencia. Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un
inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. La acción se dirigirá
contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará
por el juicio sumarísimo.

ARTICULO 614: Sentencia. La sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión


definitiva de la obra o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a
costa del vencido.

563
→ Para evitar que la obra continúe: medida cautelar de no innovar

→ También se aplica art 2242 CCCN segundo párrafo.

→ Se incluye la defensa de los ataques producidos por obra nueva en terrenos del poseedor o
tenedor.

→ Ante el despojo producido por la realización de una obra que se comienza a hacer en terrenos

del poseedor o tenedor, la protección se otorgará con la “acción de (despojo) de obra nueva”.

→ SENTENCIA: Si hace lugar a la demanda ordenará la remoción de la obra que se comenzó a

hacer (art. 2241 últ. Párrf.). La sentencia del interdicto hace cosa juzgada material respecto del

desapoderamiento ilegítimo.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTERDICTOS

→ Los interdictos tienen plazo de caducidad. La caducidad no suspende ni interrumpe y puede

ser declarada de oficio. La caducidad hace al derecho.

ARTICULO 615: Caducidad. Los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán
promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren.

Las acciones posesorias prescripción La prescripción hace referencia a la acción, no al derecho. No


puede ser declarada de oficio, sólo puede alegarla la parte y, es susceptible de ser interrumpida o
suspendida.

ARTICULO 2564.- Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año:


b) las acciones posesorias;

ARTICULO 616: Juicio posterior. Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir,
retener y recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieren corresponder a las
partes.

564
→ Generalmente, los interdictos van acompañados de Acciones penales

ACCIONES POSESORIAS

ARTICULO 617: Trámite. Las acciones posesorias del título III, libro III del Código Civil, se
tramitarán por juicio sumario.
Deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción real

ARTICULO 2246.- Proceso. Las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más
abreviado que establecen las leyes procesales o el que determina el juez, atendiendo a las
circunstancias del caso.

ARTICULO 2240.- Defensa extrajudicial. Nadie puede mantener o recuperar la posesión o la


tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo
de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían
demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la
propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores
de la posesión.

ARTICULO 2564.- Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año


b) las acciones posesorias;

565
3) DESALOJO DE FINCAS URBANAS: RÉGIMEN SUSTANCIAL Y PROCESAL
A)Competencia; B)Presupuesto de admisibilidad en la causal de falta de pago; C)Legitimación
activa y pasiva: a)integración de la litis; b)Subinquilinos; c)Supuestos del precario tenedor y
del intruso: la alegación defensiva a propósito de la posesión; d)Notificación de la demanda:
deberes del notificador; D) Prueba; E)Sentencia: a)Alcance; b)Lanzamiento; F)Condena de
futuro. Desalojo de fincas rurales: a)Competencia; b)Procedimiento.

22/10 UCEDO

566
Con la derogación de la ley 23.091 (art. 3º inc. a de la ley 26.994), el régimen de locaciones de
inmuebles urbanos (con destino vivienda o comercial) y muebles quedó unificado en el nuevo CCCN

En cambio, la Ley de Arrendamiento (y Aparcería) Rural (ley 13.246 y modif.) sigue vigente en su
ámbito (inmuebles ubicados fuera del tejido urbano con destino agropecuario) con plazos mínimos y
máximos diferenciados (3 y 20 años) y normas de orden público, aplicándose el CCCN en forma
subsidiaria (arts. 4º, 7, 41 inc. c de la ley 13.246).

El CCCN regula la locación el Cáp. 4 ("Locación") del Título IV ("Contratos en particular") del Libro
III ("Derechos Personales"). Al contrato de locación, se le aplican en subsidio las normas que refieren
al consentimiento, precio y objeto el contrato de compraventa (art. 1187 del CCCN).

El CCCN regula expresamente cuestiones procesales del juicio de desalojo y proceso ejecutivo
en: el art. 1216 que establece la acción directa que tiene el locador contra el sublocatario y el
sublocatario contra el locador; el art. 1208 que establece la vía ejecutiva para el cobro del canon
locativo; el art. 1222 que exige la intimación previa al inquilino como recaudo formal para iniciar la
acción de desalojo por falta de pago en inmuebles destinados a vivienda; el art. 1223 que fija el plazo
de ejecución de la sentencia de desalojo.

A su vez, encontramos diversas disposiciones que de manera indirecta tienen incidencia en el modo
en que deben actuar las partes el proceso de desalojo y en el ejecutivo de cobro de canon locativo, aun
cuando no puedan ser llamadas como normas procesales strictu sensu(1): el art. 1188 del CCCN que
especifica cómo debe probarse el contrato de locación; los arts. 1190, 1195, 1198 del CCCN que de
cierta manera establecen defensas que podría invocar el inquilino frente a una acción de desalojo; los
arts. 1205 a 1214 del CCCN que, en consonancia con el 1219 del CCCN, configuran posibles causales
de desalojo; y el 1225 que regula la extensión de la fianza.En este contexto jurídico, es dable concluir
que las normas que el CCCN incorpora en materia de locación, han modificado, derogado tácitamente
y complementado el trámite de desalojo y el proceso ejecutivo de alquileres previsto en cada Código
Procesal local.

•Objeto del proceso de desalojo: Tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce
de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una
obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin pretensiones a
la posesión.

•La pretensión de desalojo no sólo es admisible cuando medie una relación jurídica entre las partes en
cuya virtud el demandado se halla obligado a restituir el bien a requerimiento del actor, sino también

567
en el caso de que, sin existir vinculación contractual alguna, el demandado es un ocupante meramente
circunstancial o transitorio que no aspira al ejercicio de la posesión.

•La pretensión de desalojo sólo implica la invocación, por parte del actor, de un derecho personal a
exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito de este proceso toda controversia o
decisión relativas al derecho de propiedad o de posesión que puedan arrogarse las partes.

•Procedencia de la acción. Está condicionada al cumplimiento de los siguientes recaudos: I)


acreditación de la calidad de legitimado activo del accionante (demostración de la titularidad de un
derecho que le permita exigir la restitución de la tenencia del inmueble); II) prueba del carácter de
legitimado pasivo del accionado (condición de sujeto obligado a restituir el inmueble) y; III) existencia
de una causa que habilite el pedido de restitución (es decir, que la obligación de restituir resulte de la
demanda en forma nítida, y sea además actual, real y concreta)

Competencia:

a) Desde el punto de vista de la competencia por razón del territorio debe repararse, ante todo, en el
hecho de que la pretensión de desalojo es personal, —consistente en la obligación de restituir—.

Debe distinguirse: Según que las partes se encuentren o no vinculadas por una relación contractual.

En cualquiera de las hipótesis precedentemente enunciadas, cuando existen varios demandados, el


actor puede radicar la demanda ante el juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, pues
revistiendo la obligación de restituir el carácter indivisible resulta aplicable al caso la opción acordada
por el art. 5º, inc. 5º, del CPCC

En razón de ser la de desalojo, según se ha visto, una pretensión personal, en el supuesto de ocurrir el
fallecimiento del demandado debe interponerse ante el juez que conoce del juicio sucesorio (art. 3284,
inc. 4º, derogado CCiv.)

Asimismo, en virtud del principio establecido por el art. 1614 del derogado Código Civil, en el
supuesto de fallecimiento de uno de los inquilinos solidarios, la pretensión de desalojo debe tramitar
ante el juez de la respectiva sucesión.

El fuero de atracción sólo rige cuando el locatario fallecido era titular de un contrato de locación
vigente y sus herederos continúan en la locación con vocación hereditaria, pero no si se trata de un
contrato prorrogado y los herederos persiguen el reconocimiento a la continuación de la locación en
los términos de la Ley de Locaciones

568
En virtud del principio contenido en el art. 132 de la ley 24.522, corresponde al juez que entiende
en la quiebra o en el concurso civil conocer de la pretensión de desalojo interpuesta contra el
fallido o concursado, ya que mediante ésta se reclaman "derechos patrimoniales“
No ocurre lo mismo, en cambio, con las pretensiones de desalojo que correspondan a la quiebra o al
concurso contra terceros, las que deben interponerse por el síndico ante los juzgados competentes

Legitimación activa. Se hallan legitimados para interponer la pretensión de desalojo el propietario,


el locador, el locatario principal, el poseedor, el usufructuario, el usuario y el comodante.

Legitimación pasiva: Locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros


ocupantes cuya obligación de restituir sea exigible.

En consecuencia, la pretensión examinada es admisible no sólo en la hipótesis contractual sino también


en todos aquellos casos en que el demandado carezca de todo derecho para oponerse a la restitución,
sea porque ocupa gratuitamente la cosa mediante un título que es revocable a voluntad del que le ha
concedido este derecho (tenedor precario), o porque se introdujo en el inmueble sin derecho y contra
la voluntad del propietario o poseedor, aunque sin pretender la posesión de aquél (intruso).

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la pretensión de desalojo es inadmisible cuando el ocupante
del inmueble invoca y prueba prima facie la calidad de poseedor, debiendo en tal caso el actor deducir
la correspondiente pretensión posesoria o petitoria.

Prueba. En el proceso de desalojo son admisibles, en general, todos los medios probatorios previstos
en la ley, así como los que el juez disponga producir
Notificación y traslado de demanda

Proceso de desalojo por falta de pago: exigencia de intimación previa. El CCCN establece una
norma de carácter netamente procesal en el art. 1222 del CCCN, al exigir como presupuesto de la
acción de desalojo por falta de pago, la previa intimación al locatario por un medio fehaciente.

La ratio legis de tal disposición es la de otorgar una nueva oportunidad al inquilino para que cumpla
la obligación debida, antes de que se proceda a su lanzamiento. La norma no modifica lo establecido
en el art. 886 del Código respecto de la mora automática en las obligaciones a plazo cierto, sino que
en lo que atañe a la facultad rescisoria en las locaciones habitacionales le agrega una exigencia
complementaria: el requerimiento previo.

Se requiere la intimación previa únicamente cuando el destino del inmueble sea el de vivienda.

569
Sentencia proceso de desalojo. No importa prejuzgamiento acerca de la posesión o del dominio que
cualquiera de las partes puede alegar respecto del bien cuya recuperación se solicita.

La pretensión de desalojo es admisible contra todo aquel que cuyo deber de restituir sea exigible.

Cuando concluye el contrato de locación, lo que puede ocurrir por diversos motivos, el locatario está
obligado a restituir el inmueble

A su vez, tiene el deber de restituir quien se introdujo en el inmueble sin derecho y contra la voluntad
del propietario o poseedor, aunque sin pretender la posesión de aquél (intruso).

La sentencia definitiva que admita la demanda de desalojo deberá fijar el plazo dentro del cual tiene
que procederse al lanzamiento de los ocupantes.

El CCCN dispone que el plazo de ejecución de la resolución que ordena el desalojo no podrá ser menor
a diez días (último párr. del art. 1223 del CCCN).

El art. 6º del CCCN establece que el cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y
no se excluyen los días inhábiles o no laborables, por lo que debe entenderse que se refiere a 10 días
corridos.

A pesar del silencio de la ley respecto al momento a partir del cual comenzarán a contarse los diez
días, juzgamos que deberá ser desde que el pronunciamiento judicial que ordena el lanzamiento queda
firme.

Ejecución de la sentencia. La sentencia de desalojo se ejecuta a través del lanzamiento, que es el


acto mediante el cual, con intervención del oficial de justicia y el eventual auxilio de la fuerza pública,
se hace efectiva la desocupación del inmueble por parte del inquilino y los demás ocupantes.

FRANCISCO
ART 676-678 bis CPCC
ARTICULO 676: Clase de juicio. La acción de desalojo de inmuebles urbanos o rurales se
sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para el juicio sumario.
Se podrá dirigir esta acción contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso, o cualquier
otro ocupante, cuya obligación de restituir o entregar, sea exigible.

Intruso: ocupante circunstancial sin base jurídica alguna que se introdujo en el inmueble sin
consentimiento
Tenedor Precario:ante el solo requerimiento del dueño debe restituir la cosa.

570
➔ Acción que se dirige contra los sujetos que el art menciona. Se busca recuperar el uso y

goce del bien que se le intenta desalojar, por quien se encuentra ocupando ese bien

inmueble sin ya título válido para ello.

➔ No se discute la propiedad de la cosa. Pero hay ciertas salvedades.

Si por ej demandamos y el demandado al contestar la demanda, prueba de que es poseedor y que


tiene derecho (porque tiene un boleto de compra venta). El juez deberá decir que el desalojo no es la
vía.

➔ Sujeto activo: es amplia su legitimación

➔ Aplicabilidad de Ley de Locaciones Urbanas:

ARTICULO 678: Aplicabilidad ley locaciones urbanas. Aquellos juicios de desalojo en los que
sea aplicable la ley de locaciones urbanas, se regirán en lo pertinente, por las disposiciones
procesales que ésta contenga.
Trajo ciertas modificaciones (ley de alquileres)
- modifica de 2 años a 3 años para vivienda
- actualización del canon. establece un índice entre la inflación y el ripte (remuneración
promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino) que antes era
convencional
- El locador debe denunciar el contrato ante la AFIP. El juez si corrobora que no esta
denunciado, le corre notificación a la afip para su ingreso. Multa si no se registra.
- Si queremos desalojar por falta de pago, hay que intimar al locatario y darle la chance de que
pague lo que debe. La intimación es por 10 días.

DESALOJO ANTICIPADO: antes de la sentencia. Es muy restrictiva


1. Intrusión
ARTICULO 676 bis: Entrega del inmueble al accionante. En los casos que la acción de desalojo
se dirija contra tenedor precario o intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y
a pedido del actor, el Juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado
fuera verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieren irrogar.

571
El Juez sólo ordenará la medida cuando de no decretarse la entrega inmediata del inmueble, pudieren
derivarse graves perjuicios para el accionante.

2. Medida cautelar: debe demostrarse el perjuicio en la demora, grave e inminente.

Artículo 676 ter: "Desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato. Desocupación
inmediata. En los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago o el
vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación
inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 676 bis. Para el supuesto que se
probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuran la relación
locativa o el pago de alquileres, se le impondrá una multa de hasta veinte mil (20.000) pesos, en
favor de la contraparte, más los daños y perjuicios que ocasionare, que quedan garantizados, tanto
como en la multa, con la caución real.

ARTICULO 677: Condena de futuro. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del
vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la
desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél. Las costas serán a cargo del actor cuando el
demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con su obligación de desocupar el bien o
devolverlo en la forma convenida.

En los casos en que hay que desalojar puede darse :


1. Desalojo involuntario
2. Fuerza Pca cuando no se desaloje. Si hay menores hay que dar aviso a la Asesora de
menores e incapaces (Mrio Pco) y también en contacto a la administración pca pertinente
para los recaudos que no queden los menores en la calle (servicio zonal).

Artículo 678 Bis: "Previo a ordenar el desalojo de personas o familias que habiten en una villa o
asentamiento precario, el/la juez/jueza deberá oficiar al Ministerio de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires a fin de constatar si dicha villa o asentamiento está incluido en el Registro Público
de Villas y Asentamientos creado por el artículo 28 de la Ley N° 14.449. En caso de estar incluido
en dicho Registro, no podrá ordenarse el desalojo por el plazo establecido en el artículo 70 de la Ley
N° 14.449 (1 AÑO), excepto que se acredite un peligro real e inminente para la seguridad e
integridad física de las personas, basado en factores socio-sanitarios, ambientales y/o en un riesgo de
derrumbe. En estos casos, el/la juez/a citará a una audiencia para acordar un plan de relocalización
conforme lo establece el artículo 29 de la Ley N° 14.449, que incluya una solución habitacional

572
definitiva para las personas y/o familias afectadas a través de los distintos instrumentos previstos en
dicha Ley

4) EL PROCESO DE USUCAPIÓN: RÉGIMEN SUSTANCIAL Y PROCESAL:


A)Presupuesto de admisibilidad; B)Partes: intervención posible del Defensor de Ausentes;
C)La Prueba: la atendibilidad de la prueba testifical; D)Sentencia: efectos

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Art.1897CCCN.- Prescripción adquisitiva. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el


poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo
fijado por la ley.

Para adquirir por esta vía es necesario ejercer la posesión de una cosa durante el tiempo fijado por la
ley.

Por intermedio de la prescripción adquisitiva la ley atribuye la propiedad de una cosa al poseedor de
ella. Probados sus presupuestos, el poseedor se convierte en titular del derecho real que se ejerce por
la posesión, contra la voluntad de propietario. -Adquisición originaria-

Son objeto de adquisición por esta vía las cosas muebles e inmuebles, con independencia de la
condición de resultar registrables, sean estos constitutivos o declarativos del derecho de propiedad.

Se desprenden del art.1897 los elementos para que funcione este instituto. Ellos son la posesión y el
tiempo.

El primero requiere la efectividad de la posesión en los términos que el propio Código juzga
reconocida, de conformidad con la previsión del art. 1909 CCCN. A su vez, el art. 1900 CCCN exige
para lograrla que la relación de poder de que se trata sea ostensible (pública, exteriorizada, no
clandestina) y continua (no alcanzada por planteos posesorios).

Ambas cualidades de la posesión para prescribir pueden verificarse en distintos sujetos, tal como lo
autoriza el art. 1901 CCyC que permite al sucesor particular unir su posesión a la de los antecesores,
siempre que una derive inmediatamente de las otras.

573
Existen dos modalidades, la prescripción adquisitiva ”breve” (art. 1898 CCyC) y la prescripción
adquisitiva ”larga” (art. 1899 CCCN), especificando en cada caso los presupuestos puntuales de cada
una. En ambas hipótesis varían los presupuestos y sobre la base de ellos, también los plazos.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA BREVE

Art. 1898.Prescripción adquisitiva breve. La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo
título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante diez años.

Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de dos años. Si la cosa es registrable, el plazo de
la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título.(Justo título. Aquel que reúne
los requisitos del art. 1892/1902 CCCN)

Inmueble. Para hacerse acreedor de dicha posibilidad, el poseedor con justo título, debe reunir, en los
casos que su derecho real repose en un inmueble, el término de 10 años en el ejercicio de la posesión
y buena fe para impedir el progreso de cualquier acción del verdadero titular que intente reivindicar la
cosa adquirida.

Requisito de la buena fe. La previsión contenida por el artículo 1902 CCyC, al establecer que cuando
se trata de una relación posesoria, ella consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de
derecho a ella; y cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen preciso de la
documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación
pertinente establecidos en los respectivo régimen especial.

Cuándo hay buena fe en el sujeto. Art. 1918 CCyC, señala que el sujeto de la relación de poder es
de buena fe si no conoce o no puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por mero error
de hecho esencial y excusable está persuadido de su legitimidad.

Art.1919 CCCN fija los casos en que la mala fe se presume:

a. Cuando el título es de nulidad manifiesta;

b. Cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y carece
de medios para adquirirlas;

c. Cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue registrado por otra persona.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA LARGA

574
Prescripción adquisitiva larga Art. 1899. Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte
años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la
mala fe de su posesión.

También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no
hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario
sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial
sean coincidentes.

Es un modo de adquirir derechos reales por medio de la posesión continuada en el tiempo de cosas
que, en este caso, no le pertenecen al poseedor.

Se trata del supuesto de aquel que se comporta como propietario de una cosa durante 20 años mientras
su propietario real y verdadero se abstuvo de promover acciones de recupero de la posesión perdida
(art. 1913 CCCN).

Esta prescripción para adquirir no requiere ni justo título ni buena fe. De manera que basta el carácter
de poseedor para peticionar el reconocimiento de la adquisición operada.

La pretensión de adquirir por prescripción adquisitiva constituye un derecho nacido del cumplimiento
de los presupuestos legales (posesión y tiempo),que pueden esgrimirse contra cualquiera que resulte
el propietario, o terceros que pretendan ejecutar el bien por deudas del dueño, extremo este último que
habrá de materializarse mediante la pertinente acción procesal denominada tercería.

Art.1900. Posesión exigible. La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua.

La posesión, como poder fáctico que el señorío exige, se define en el art. 1909 CCCN y se traduce,
por parte del poseedor en el desarrollo de una conducta propia del titular de un derecho real Este
señorío para conceder la posibilidad de adquirir por prescripción exige que sea pública, para poder
juzgarla ”ostensible”, y permanente en el tiempo para poder ser juzgada ”continua”.

Lo público tiene que ver en tanto se juzga ínsito en la abstención del propietario un claro desinterés
de la cosa poseída por otro. De manera que debió poder ver o saber que la cosa estaba en poder de un
poseedor extraño, que sucesivamente excluiría al propietario de la posesión ejercida, y luego del
mismísimo derecho.

La posesión continua significa que no debe ser alcanzada por las causales de suspensión o
interrupción.

575
Los institutos de la suspensión y de la interrupción deben ser considerados para analizar si la condición
de ”continua” se verifica.

Así, mientras la suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura
pero aprovecha el período transcurrido hasta que ella comenzó (art. 2539 CCCN), la interrupción de
la prescripción tiene por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo (art. 2544 CCCN.

La anotación de litis es la medida cautelar que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos
relativos a bienes inmuebles o muebles registrables, con la finalidad de posibilitar la oponibilidad a
terceros de la sentencia que en ellos se dicte en relación al bien litigioso, evitando la alegación de
buena fe frente a la modificación de una inscripción registral.

La medida dispuesta por el CCCN resulta acertada, ya que como consecuencia de la decisión que se
adopte respecto de la pretensión expuesta en la demanda, la titularidad del dominio puede cambiar,
razón harto suficiente para que la comunidad toda conozca su existencia y el trámite; en especial, los
terceros que pretendan contratar con el titular dominial del bien.

En cuanto a la prescripción adquisitiva opuesta como excepción, cabe aclarar que la medida cautelar
será viable en tanto se deduzca reconvención, dado que solo en ese caso constituirá una pretensión que
deberá ser materia de decisión por el juez en la sentencia.

Indudablemente, la anotación de litis configura un modo de dar a conocer la existencia de un juicio


sobre el bien, descartando la posibilidad de que quien lo adquiera u obtenga la constitución de un
derecho real sobre el bien litigioso se ampare válidamente en la presunción de buena fe que, como
principio general, instituye el art. 9° CCyC.

La medida en análisis no impide ni restringe la disponibilidad del bien; solo tiene por objeto la
publicidad de la existencia del proceso.

Efectos de la anotación de litis en el proceso de usucapión:

La anotación de litis surte efectos a partir de su inscripción en el registro respectivo y consiste en


imprimir publicidad al litigio, a fin de que los terceros adquirentes del bien objeto de la controversia
no puedan ampararse en la presunción de buena fe.

Así, en función de la publicidad que brinda al litigio, el Registro de la Propiedad puede modificar la
inscripción para que cese la presunción de buena fe de quien contratase sobre el bien. De ahí que en

576
la jurisdicción nacional —y sin perjuicio de cuanto pueda contener la regulación procesal provincial—
el art. 229 CPCCN exige que se trate de una pretensión que pudiere producir la modificación de una
inscripción en el registro.

Procedimiento. Una vez acreditada la verosimilitud del derecho y prestada la contracautela, la


anotación de litis se efectiviza mediante el libramiento del correspondiente instrumento
(oficio/testimonio) al respectivo registro de acuerdo a la naturaleza del bien afectado por la medida.

Notificaciones y eventual intervención del Estado. En la hipótesis de que el nombre del titular del
dominio resulte fehacientemente individualizado en la certificación expedida por la oficina
competente, corresponde conferirle traslado de la demanda y notificárselo personalmente en su
domicilio, aunque algunos códigos provinciales requieren la citación por edictos de ”quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble”.

Cuando ”no se pudiera establecer con precisión quién figura como titular al tiempo de promoverse la
demanda [prescribe al art. 24, inc. a, ley 14.159 modificado por decreto-ley 5756/1958] se debe
proceder en la forma que los código de procedimientos señalan para la citación de personas
desconocidas”.

Prueba. La particularidad del proceso de adquisición del dominio por usucapión en materia probatoria
es que el art. 24, ley 14.159 modificado por decreto-ley 5756/1958 dispone, en su inc. c, párr. 1, que
”se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial”.

La norma transcripta no importa una descalificación de la prueba testimonial. Solo requiere que
aquella resulte corroborada por otros medios de prueba idóneos para engendrar la convicción judicial
acerca de los caracteres de la posesión invocada por el actor.

El precepto agrega, en su párr. 2, que debe ”ser especialmente considerado el pago, por parte del
poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a nombre de
quien invoca la posesión”.

Testimonial: no es necesario que ella verse sobre la totalidad del plazo establecido por el art. 1899
CCC, o que comprenda una fracción determinada de ese plazo, siendo suficiente que la prueba
producida, en su conjunto, depare el pleno convencimiento de que el actor ha poseído el inmueble de
que se trate en forma efectiva, quieta, pública, pacífica e ininterrumpida y con ánimo de dueño.

Documental. Son atendibles, el boleto de compra venta que sirvió de base para el comienzo de la
prescripción adquisitiva, aunque el actor lo haya considerado erróneamente como ”justo título”; la

577
presentación de declaraciones juradas o de planillas de revalúo con la declaración de realizar el acto a
título de poseedor; los recibos de pago de impuestos, o de pavimentos; etc.

La confesión obtenida a través de la absolución de posiciones es asimismo, prueba idónea en el


proceso que nos ocupa, no siendo a nuestro juicio necesario, como alguna vez se ha resuelto, que el
demandado haya comparecido a estar a derecho. Y, si bien resulta excesivo acordar valor probatorio
a la confesión ficta en el supuesto de desconocerse el nombre del demandado, no existe razón válida
para desconocer la eficacia de ese tipo de confesión cuando, dictado aquel personalmente, se abstiene
de comparecer al proceso.

La prueba pericial puede también computarse en la sentencia como elemento corroborante de las
declaraciones testimoniales acerca de la antigüedad de mejoras o plantaciones realizadas por quien
pretende prescribir, siempre, desde luego, que las conclusiones de los expertos tengan fuerza asertiva
y fundamentos objetivos y no sean meramente estimativas.

Prueba de informes, es atendible si se funda en constancias documentales archivadas o registradas


en oficinas públicas, escribanías o entidades privadas y no tiende a sustituir otro medio de prueba
apropiado a la naturaleza de los hechos que se intenta acreditar. De allí que carezca de eficacia, por
ejemplo, el informe policial que solo refleja el resultado de averiguaciones practicadas acerca de la
existencia de actos posesorios.
Presunciones, finalmente, son susceptibles de invocarse con argumentos probatorios de la posesión
ejercida. Tal el caso, por ejemplo, del nacimiento de hijos del actor en el inmueble que se trata de
usucapir o en propiedades vecinas, la posesión de titularidad del dominio por partes de aquel
respecto de un fundo lindero; etc. Son presunciones que, como es obvio, deben surgir de indicios no
acreditados exclusivamente a través de las declaraciones testimoniales.

Declaraciones testimoniales. Deben valorarse con una estrictez excepcional que reviste la
prescripción como modo de adquisición del dominio, de modo que solo corresponde considerar
atendibles las declaraciones que trasunten con toda exactitud y precisión la realización de actos
posesorios, desechando aquellas que incurren en generalizaciones o que carecen de aptitud para llevar
al ánimo del juez el convencimiento de la existencia de la posesión prolongada con ánimo de dueño.

Pago de impuestos y gravámenes: carece de valor probatorio el pago simultáneo de impuestos


atrasados poco tiempo antes de interponerse la demanda y con mayor razón una vez iniciado el
proceso, pues tal conducta autoriza a suponer que medió la intención de llenar una formalidad para
colocarse bajo el amparo del régimen legal.

578
Por último, no es necesario —según la ley— que los recibos por pago de impuestos o tasas figuren a
nombre del actor, ya que la circunstancia de tenerlos en su poder permite presumir, salvo prueba en
contrario, que fue él quien los pagó.

Sentencia: en el supuesto de estimar reunidos los requisitos de admisibilidad y fundabilidad de la


pretensión, el juez debe dictar sentencia declarando adquirido el dominio por el actor respecto del
inmueble de que se trate y rodeando la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad, así
como la cancelación del anterior si existiere.

Dicha sentencia, en razón de configurar el acto conclusivo de un proceso contradictorio y plenario,


posee eficacia de cosa juzgada en sentido material, importando un obstáculo a la admisibilidad de la
eventual pretensión relativa al dominio del inmueble que pudiere interponer el anterior propietario.
Asimismo, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad, la sentencia tiene
efectos erga omnes.

Inscripción registral: La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar inscribir el dominio en
el Regisro de la Propiedad Inmueble a nombre del usucapiente y correlativamente, disponer la
extinción de la inscripción anterior.

El título acordado por la sentencia se proyecta estrictamente sobre el inmueble usucapido, en base a
las constancias que emergen del plano de mensura. En consecuencia, si la posesión hubiera abarcado
una extensión mayor a la comprendida en la sentencia, respecto del excedente, no habrá título, y al
interesado no le quedará otra alternativa que promover una nueva acción.

Por ello la ley exige acompañar el plano de mensura y el informe de dominio con el inicio de la
demanda, para verificar tempranamente este tipo de desajustes y peticionar en consecuencia.

El título en sentido instrumental estará dado por el testimonio de la sentencia, el que deberá ser
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Costas: En principio, se aplicarán los principios generales, estando a cargo de la parte vencida, dado
que rige el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). Sin embargo, en el supuesto de prosperar
la pretensión, no corresponde condenar en costas al defensor oficial que intervino en representación
del propietario ausente o desconocido, salvo que hubiese formulado una oposición manifiestamente
infundada e irrazonable.

Ello es así, por cuanto en virtud de la función que ejerce, debe adoptar una actitud de expectativa en
los términos del art. 356, inc. 1, CPCCN, ateniéndose —en definitiva— al resultado de la prueba a
rendirse en la causa, por lo que en tal caso se han impuesto las costas en el orden causado.

579
En tal sentido, el juez está facultado a eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido,
siempre que encontrare mérito para ello, con tal que lo exprese en su pronunciamiento bajo pena de
nulidad (art. 68 CPCCN).

Art. 679 : Vía sumaria. Requisitos de la demanda. Cuando se trate de probar la adquisición del
dominio de inmuebles, por la posesión, de conformidad a las disposiciones de las leyes de fondo, se
observarán las reglas del proceso sumario, con las siguientes modificaciones:

1°) Se admitirá toda clase de pruebas, pero la sentencia no podrá basarse exclusivamente en la
testifical;

2°) La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el Registro de la Propiedad, donde
conste la condición jurídica del inmueble, debiendo informar dicho organismo con precisión y
amplitud, todos los datos sobre el titular o titulares del dominio;

3°) También se acompañará un plano firmado por profesional matriculado, que determine el área,
linderos y ubicación del bien, el que será visado por el organismo técnico-administrativo, que
corresponda.

4°) Será parte en el juicio quien figure como propietario en el Registro de la Propiedad, o, en su
defecto, el señor Fiscal de Estado, o la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble,
según se encuentren o no afectados intereses fiscales, provinciales o municipales.

Art. 680: Propietario ignorado. Toda vez que se ignore el propietario del inmueble se requerirá
informe del organismo técnico-administrativo, que corresponda, de la Provincia, sobre los
antecedentes del dominio y si existen intereses fiscales comprometidos.

Art. 681. Traslado. Informe sobre domicilio. De la demanda se dará traslado al propietario, o al
Fiscal de Estado o municipalidad, en su caso.

Cuando se ignore el domicilio del propietario, se requerirán informes de la secretaría electoral y


delegaciones locales de policía y correos con relación al último domicilio conocido o supuesto del
demandado.

De dar resultado negativo se lo citará por edictos por diez días en el Boletín Judicial y en un diario de
la zona, previniéndosele que si no se presenta y contesta la demanda, se le nombrará defensor al de
ausentes en turno. Serán citados, además, quienes se consideren con derecho sobre el inmueble.

580
Art. 682°: Inscripción de sentencia favorable. Dictada sentencia acogiendo la demanda se dispondrá
su inscripción en el Registro de la Propiedad y la cancelación de la anterior si estuviere inscripto el
dominio. La sentencia hará cosa juzgada material.
22/10

BOLILLA 23
JURISDICCIÓN DE FAMILIA

1)EL DERECHO PROCESAL DE FAMILIA

SOTO

PROCESOS DE FAMILIA

SISTEMA DE JUEGOS

· Conflictos de suma cero: “lo que uno gana el otro lo pierde” (sistema que se compadece
para el proceso patrimonial).

· Suma no nula: cuando ingresa otro tipo de conflicto NO patrimonial o mixto: el “resultado
ganador de un debate, no significa que el conflicto queda saldado”.

Conflictos coexistenciales: No se solucionan con el uso de la fuerza para el cumplimiento de la


decisión a diferencia del proceso patrimonial. Ejs: conflictos de propiedad, societarios, contractuales.
Hay una base de relación entre las partes de manera previa y susceptible de continuar luego en un
conflicto. Como se ve no son exclusivos de Familia.

La justicia de familia es una “Justicia de acompañamiento”. Por el avance del acompañamiento del
Estado en materia de familia, se han judicializado una cantidad de conflictos que previamente no
estaban previstos y otros se suprimieron como las causas subjetivas del divorcio.

Desde el punto de vista técnico hay diferencias con el sistema de razonamiento que tenemos en el
sistema patrimonial.

COMPETENCIA (CPCC)

581
ARTICULO 827. Competencia. Los Jueces de Familia, tendrán competencia exclusiva, con
excepción de los casos previstos en los artículos 3.284 y 3.285 del Código Civil y la atribuida a los
Juzgados de Paz, en las siguientes materias:

a) Separación personal y divorcio.

b) Inexistencia y nulidad del matrimonio.

c) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, excepto por causa de muerte.

d) Reclamación e impugnación de filiación y lo atinente a la problemática que origine la


inseminación artificial u otro medio de fecundación o gestación de seres humanos.

e) Suspensión, privación y restitución de la patria potestad y lo referente a su ejercicio.

f) Designación, suspensión y remoción del tutor y lo referente a la tutela.

g) Tenencia y régimen de visitas.

h) Guarda con fines de adopción, adopción, nulidad y revocación de ella.

i) Autorización para contraer matrimonio, supletoria o por disenso y dispensa judicial del artículo
167 del Código Civil.

j) Autorización supletoria del artículo 1.277 del Código Civil.

k) Emancipación y habilitación de menores y sus revocaciones.

l) Autorización para disponer, gravar y adquirir bienes de incapaces.

m) Alimentos y litisexpensas.

n) Declaración de incapacidad e inhabilitaciones, sus rehabilitaciones y curatela.

ñ) Guarda de personas.

582
o) Internaciones del artículo 482 del Código Civil.

p) Cuestiones referentes a inscripción de nacimientos, nombres, estado civil y sus registraciones.

q) Toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano sobre disponibilidad
de su cuerpo o alguno de sus órganos.

r) Actas de exposiciones sobre cuestiones familiares, a este solo efecto.

s) Exequátur, siempre relacionado con la competencia del Juzgado.

t) En los supuestos de protección de personas comprendidos en la sección VIII del Capítulo III del
Título IV del Libro I del presente.

u) Violencia Familiar v) La permanencia temporal de niños en ámbitos familiares alternativos o


entidades de atención social y/o salud de conformidad a lo determinado por el artículo 35 inciso de
la Ley 13298.

w) Aquellas situaciones que impliquen la violación de intereses difusos reconocidos


constitucionalmente y en los que se encuentren involucrados niños.

x) Cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria referida al Derecho de Familia y del Niño
con excepción de las relativas al Derecho Sucesorio. (Si una sucesión estuviere iniciada, las
acciones de impugnación y filiación tramitarán ante el juez del sucesorio)

Existen dos tipos de acciones cuando hablamos de filiación

a. Impugnación de paternidad

b. Reconocimiento de filiación

PRINCIPIOS (CCCN)

1. Inmediación: en Familia se puede solicitar el apoyo multidisciplinario: cada juzgado tiene


un equipo técnico.

2. Oralidad

Se diferencia del proceso patrimonial en que, en Familia, hay una prescripción legal de
inmediación y oralidad. Se prevé la obligatoriedad evitando delegación y escritura.

583
Estos dos principios en procesos de familia se vinculan mucho con la participación del
Consejero de Familia.

3. Oficiosidad: Se relaciona con el Principio Dispositivo: las partes inician y delimitan el tema
del debate, pudiendo en materia patrimonial el juez, por el art 34 inc 1, evitar la paralización
(ppio dispositivo atenuado). En cambio en Familia, la oficiosidad se da en muchos casos desde
su inicio, por ej en materia de adopción o declaración de inhabilitación.

4. Buena Fe: Principio común

5. Información reservada: Cuando se trabaja en familia, los abogados deben tener una clave
set de búsqueda.

Artículo 706. Principios generales de los procesos de familia

El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación,
buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.

a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la
justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos.

b) Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo
multidisciplinario.

c) La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes,
debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PRUEBA (CCCN)

1. Oficiosidad, fuentes y medios de prueba

Artículo 709. Principio de oficiosidad: En los procesos de familia el impulso procesal está a
cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente.
El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que
las partes sean personas capaces.

Relación con el art 36 inc 2 CPCC: En el sistema patrimonial el juez puede hacer uso de las medidas
de mejor proveer pero son restrictivas. No debe afectar la igualdad de las partes. Los jueces acá NO

584
pueden traer medios de prueba. Si bien en procesos de familia el art no aclara, en ciertos casos puede
ordenarse una medida como fuente y como medio de prueba ej. ADN

2. Libertad, amplitud y flexibilidad

Artículo 710. Principios relativos a la prueba Los procesos de familia se rigen por los
principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae,
finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar.

En lo que hace acá a la carga de la prueba: carga probatoria dinámica se diferencia del art 375 CPCC
que sostiene que la carga de la prueba le corresponde por regla a quien alega. Tener en cuenta la
excepción ART 1735 CCCN en lo que hace a cuestiones patrimoniales de carácter subjetivo, donde
la carga de la prueba es solidaria en algunos casos.

3. Prueba testimonial, apertura a parientes

Artículo 711. Testigos Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos.
Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de
personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos
fundados.

Se diferencia con el ART 425 de testigos excluidos. Tampoco aquí se establece límite de edad que
en CPCC era de 14 años.

SISTEMA PROCESAL. PROCESO POR AUDIENCIA CPCC

1. ETAPA PREVIA

La etapa previa no es estrictamente contenciosa. Comienza con el “formulario de inicio” que el


abogado completa. Interviene el Consejero de Familia con amplias facultades de instrucción para
lograr la actividad conciliatoria. Para ello puede requiere ayuda del equipo técnico

ARTICULO 828. Presentación. Toda persona que peticione por cualquiera de los supuestos
enumerados en el artículo que antecede deberá presentarse, con patrocinio letrado, ante el Juez de
Familia que corresponda, salvo que optare por hacerlo ante los Juzgados de Paz, en cuyo caso se
estará a los procedimientos establecidos para los mismos.
Serán radicados directamente ante éste órgano jurisdiccional, los asuntos que no admiten demora o
aquellos que por su especial naturaleza, resulte improcedente la etapa previa. En ambos casos deberá

585
mediar la decisión del Juez en ese sentido. En esta etapa todas las actuaciones serán sin
formalidades, con excepción de las resoluciones que dicte el Magistrado.

ARTICULO 829. Trámite. La etapa previa se promoverá mediante la presentación de "solicitud de


trámite" ante la Receptoría General de Expedientes, de conformidad a la reglamentación que
establezca la Suprema Corte de Justicia, pudiendo la misma presentarse sin patrocinio letrado
cuando razones de urgencia lo justificaren.

ARTICULO 830. Radicación. Competencia. Presentada la solicitud en la Receptoría General de


Expedientes, se la restituirá de inmediato al interesado, con indicación del Juzgado asignado. En esta
oportunidad, dicha Oficina constatará la existencia de peticiones anteriores de las partes, y en su
caso la remitirá al Juzgado que hubiere prevenido.
El Juez respectivo procederá de inmediato a dar intervención al Consejero de Familia, ante quien
deberán sustanciarse todas las actuaciones.

ARTICULO 831. Informe. Resolución. El Consejero de Familia, una vez recibida la solicitud,
informará dentro de las veinticuatro (24) horas sobre la conveniencia de la etapa.
Si la considerase inadmisible, elevará las actuaciones de oficio en el mismo plazo al Juez, quien
resolverá en definitiva. Podrá interponer reposición, en caso de denegatoria.

CONSEJERO DE FAMILIA

ARTICULO 832. Recusación. Los Consejeros de Familia son susceptibles de ser recusados y
deberán excusarse siempre que se encuentren comprendidos en las causales del artículo 17.
Deducida la recusación, el Juez informará sumariamente sobre el hecho en que se funde y sin más
trámite dictará la resolución que será inapelable.

ARTICULO 833. Funciones. Las funciones de los Consejeros de Familia se desarrollarán en la


etapa previa y en la contenciosa, mediante asesoramiento y orientación, intentando la conciliación,
procediendo de la manera más conveniente al interés familiar y/o del niño, y al de las partes.
Ello, sin perjuicio de la actuación que las leyes confieren a los Asesores de Incapaces.

ARTICULO 834. Atribuciones. A tal efecto podrán convocar a las partes y a toda otra persona
vinculada, disponer comparendos, solicitar informes, requerir tanto la colaboración del Equipo
Técnico Auxiliar, de la Oficina Pericial y efectuar el reconocimiento de personas o lugares.
Asimismo, podrán solicitar al Juez, todas las medidas que hagan al mejor cumplimiento de sus fines,
incluyendo las de carácter cautelar.

586
ARTICULO 835. Conciliación. Si hubiere conciliación, procederán a labrar acta circunstanciada.
El Juez si correspondiere, homologará el acuerdo.
Cuando no se lograre, o a su criterio considerasen innecesaria la continuación o se hubiere agotado
su intervención, los Consejeros labrarán acta dejando constancia de ello y de la conducta de las
partes durante esta etapa.
El trámite que antecede, será previo e imprescindible para iniciar las actuaciones enumeradas en el
artículo 827, salvo los casos de urgencia, referidos por el segundo párrafo del artículo 828.

ARTICULO 836. Conclusión por petición. Cualquiera de los interesados podrá peticionar se dé
por concluida la etapa, y el Consejero entregara las actuaciones, con su opinión, al Juez.

ARTICULO 837. Decisión. En los supuestos previstos en los artículos 835 segundo párrafo y 836,
el Juez, resolverá acerca de la continuación o no de la etapa, en decisión inimpugnable.
Si se dispone la continuación, fijará pautas y el término de cumplimiento de la instancia
conciliatoria, que en ningún caso podrá superar los quince (15) días. Concluida dicha etapa,
quedarán expeditas para las partes las acciones que le correspondan.

2. AUDIENCIA PRELIMINAR

(A diferencia de CPCC, en Familia se resuelven acá las excepciones previas)

ARTICULO 842. Audiencia preliminar. Una vez trabada la litis, el Juez convocará a una
audiencia, a celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) días.
Si el actor o reconviniente, no compareciere a la audiencia sin justa causa, a pedido de parte, se lo
tendrá por desistido del proceso y se le impondrán las costas. Si en iguales circunstancias no
compareciere el demandado, se le aplicará una multa, a favor de la otra parte, que se fijará entre diez
(10) y veinte (20) Jus, y cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día de notificado.
Por única vez y por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, el Juez podrá diferir la
audiencia.
Las pautas indicadas precedentemente regirán igualmente para la audiencia de vista de la causa

ARTICULO 843. Contenido de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, el Juez


procederá a:
1) Interrogar informalmente a las partes sobre todas las circunstancias que estime conducentes para
la delimitación de las cuestiones en disputa.

587
2) Invitar a las partes a reajustar sus pretensiones, si correspondiere, como asimismo a que desistan
de las pruebas que resultaren innecesarias, sin perjuicio de las atribuciones del Juzgado conforme al
inciso 7) de este artículo.

3) Procurar especialmente que los litigantes pongan término a sus diferencias mediante conciliación
o avenimiento amigable.

4) Subsanar los defectos u omisiones que se hubieren suscitado, conforme al artículo 34 inciso 5)
apartado b.

5) Receptar la prueba sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento, en caso de existir
algún hecho decisivo a probar, en cuyo supuesto se recibirá exclusivamente la que fuere esencial.

6) Dictar la sentencia interlocutoria que resuelva las excepciones previas, salvo que exista prueba
pendiente en cuyo caso la resolución podrá dilatarse hasta la celebración de la audiencia de vista de
la causa.

7) Estimar expresamente los alcances de los escritos de contestación de la demanda y del traslado del
artículo 356, a los fines del artículo 354, inciso 1).
Siempre que hubiere hechos conducentes controvertidos el Juez dictará resolución fundada abriendo
la causa a prueba. En su defecto declarará la cuestión de puro derecho previo traslado por su orden.
Determinará en su caso los hechos que considere inconducentes, así como las medidas de prueba
improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.

8) Fijará el día y hora de la audiencia de vista de causa, que tendrá lugar dentro de los cuarenta (40)
días.

9) Dispondrá en ese acto, o a más tardar dentro de los cinco (5) días, la producción previa de todas
aquellas diligencias que no pudieran practicarse en la audiencia. Solicitará los informes, la remisión
de los testimonios o documentos en poder de terceros o las partes, o existentes en otras oficinas
públicas o privadas y se practicarán reconocimientos judiciales, reconstrucciones de hecho e
informes asistenciales.

10) Resolverá sobre la producción de la prueba pericial por un Perito con sujeción al artículo
siguiente

588
3. AVC

ARTICULO 849. Vista de causa. En la audiencia de vista de causa al Juez le incumbe:


1) Intentar conciliación.

2) Ordenar el debate, recibir los juramentos o promesas, formular las advertencias necesarias y
ejercitar las facultades disciplinarias para asegurar el normal desenvolvimiento de la misma.

3) Procurar que las partes, testigos y peritos se pronuncien con amplitud respecto de todos los hechos
pertinentes controvertidos.

La audiencia no concluirá hasta que se hayan ventilado la totalidad de las cuestiones propuestas. Sin
embargo el Juez excepcionalmente podrá suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad
de incorporar algún elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso proseguirá el primer
día hábil siguiente o el que se fije dentro de los cinco (5) días de removido el obstáculo que demandó
la suspensión.

CASO DE PLURIPARENTALIDAD

Un grupo de 3 amigos (2 hombres y 1 mujer). La mujer estaba de novia con A. Se separan por un
tiempo y durante ese tiempo, tiene una relación casual con B. Producto de eso, queda embarazada
cuando ya había retomado su relación con A. Ella y B sabían que A no era el padre y aún así, lo
ocultan. Tiempo después, B inicia las acciones correspondientes.

La impugnación de paternidad, caduca al año.

En primer lugar, el actor interpone acción de impugnación de paternidad y de filiación. Los


demandados interponen acción de caducidad.

El juez de familia, trata al caso como uno más, donde admite la demanda de impugnación y filiación,
excluyendo al padre de crianza e incluyendo al padre biológico. No se trató el tema de la caducidad
ni de la prueba.

Esta sentencia es recurrida, donde al llegar a cámara, se trata toda la prueba no producida en primera
instancia y se declara la inconstitucionalidad del art. 558. Se anota la filiación para los dos padres y
se pide cautelarmente que se iniciara un proceso de vinculación entre la menor y el padre biológico
urgentemente.

ARTICULO 558.- Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede tener lugar por
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción.

589
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida,
matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este
Código.

Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la
filiación.

Declaración de inconstitucionalidad del art. 558 del Código Civil y Comercial.

Se establece que se adicionará el apellido de su progenitor biológico a continuación del de su padre


socioafectivo, toda vez que la compleja trama humana que se ha desarrollado en la vida de la niña,
exige que la solución jurisdiccional abastezca adecuada y completamente todos los aspectos que se
despliegan y que tanto el vínculo parental de origen afectivo, como el biológico, concurran al
desarrollo de su vida, pues no corresponde al Estado proveer una solución dilemática, de rigidez
normativa, sustentada exclusivamente en la ausencia del reconocimiento legal de diseños familiares
diversos, y de esa manera negar apriorísticamente una situación de pluriparentalidad que los propios
adultos protagonistas admiten, y que, solamente su pleno desarrollo en el tiempo dirá qué matices y
profundidad alcanzarán. 125988 RSD 130/20.

HONORARIOS. LEY 14.967. NORMATIVA ARANCELARIA PCIAL

(* El decreto ley 8904/77 estuvo en vigencia hasta el 2017 desde el punto de vista formal. Desde el
punto de vista práctico sigue parcialmente vigente en supuesto de trabajos de honorarios bajo esa
norma.)

● Interrelación entre la obligatoriedad de matriculación (Ley 5.177) + Ley de honorarios


(14.967) + Ley de aportes ley 6.716 (caja previsional de abogados y procuradores).

● Los honorarios tienen, carácter exclusivo y excluyente (art 1 ley 14967). Y el código civil y
comercial, supletoriamente.

590
● Primacía del acuerdo de honorarios (lato sensu) entre cliente y abogado. (Art 2, 3 y 4
hablan de los convenios) A falta de acuerdo, regulación judicial.

● En el articulado de la ley nos vamos a encontrar con 3 CONVENIOS:


- Convenio de honorarios: se puede pactar por etapas o instancias. Redactado en doble
ejemplar antes o dsp de inciado el juicio.

- Convenio con prestación periódicas: abono de una empresa por consultas, redacción de
contratos, impulsar una cantidad de expedientes administrativos. No puede ser por una causa judicial
porque habría intereses encontrados (intentará un abogada que dure más para cobrar mas)

- Pacto de cuota litis: acuerdan profesional y cliente qué cobrar pero atado al resultado de la
causa. El profesional asume el riesgo, por ello el porcentaje del profesional seria mas alto por este
riesgo que asume el abogado.

● La normativa arancelaria es de ORDEN PÚBLICO.


Hitters, dice que es un orden público atenuado, porque existen algunos art que ceden frente a
otra norma.

- Solidaridad Ley 17.418 art 109/111, REGLA: son solidarios responsables el condenado en costas y
quien nos contrató: EXCEPCIÓN: no se aplica para el asegurado cuando contrata su propia defensa

- Máx. Base sucesión Ley 14.394 REGLA, será regulatoria en todo lo que dice la les SALVO que sea
un bien inmueble sujeto a bien de familia

- Mínimos y máximos de honorarios. Reglamentados en el CCYC ART 730 (ex 505) y ART 1255 (ex
1627)

¿qué pasa con los mínimos y máximos? Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las
partes de determinar el precio de las obras o de los servicios.

Su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador.

El juez puede fijar cuantitativamente la retribución en caso de evidente desproporción.

Cuando el estricto apego a los mínimos fijados conduzca a regular un estipendio desvinculado de la
actuación profesional que le diera origen. (doctrina de la Corte)

591
ART 16 LHP → “En ningún caso el juez del proceso podrá violar , bajo pena de nulidad, los
mínimos legales establecidos en esta ley. La regulación que no respete los mínimos legales hará
incurrir al juez en falta en los términos del art 21 Ley 13.661 y modificatorias.

Este art es constitucional? NO

Violar los mínimos sería prescindir de ellos pero sin ninguna fundamentación….

CONVENIOS Y PACTOS (art 3-4)

CONVENIO

Se podrá acordar honorarios por contrato con los clientes (en todas o en algunas de las etapas o
instancias).

Redactado en doble ejemplar, pudiendo celebrarse antes o después de iniciado el juicio.

El contrato podrá ser presentado en el juicio por el profesional o por el cliente, en cualquier momento,
en cuyo caso la regulación de honorarios deberá efectuarse con sujeción al mismo (Convenio)

Los convenios de honorarios no podrán exceder de una tercera parte (⅓) del moto que perciba el
beneficiario del trabajo profesional. Porque en el convenio no se asume ningún riesgo.

PACTOS

Los pactos de cuota litis celebrados entre el profesional y los clientes, en los que el primero participe
del resultado aleatorio del litigio, tomando a su cargo los gastos correspondientes a la actuación
procesal y, asumiendo la obligación de responder por las costas causídicas, podrán comprender hasta
el 50% del resultado del juicio, por todas las instancias.

Sin perjuicio de los honorarios acordados con sus clientes, los que se declaren a cargo de la parte
contraria corresponderá exclusivamente a los profesionales (pacto. Esto no pasa con el convenio
porque cobran independientemente del resultado. En el pacto está ligado al resultado)

¿Por qué es importante la fecha cierta? Porque el pacto de cuota litis puede firmarse aun iniciado el
juicio pero no se puede firmar después que haya certeza. Importante entonces certificar por
escribano para que exista fecha cierta y autenticidad de la persona que firmó y de su contenido.

IUS ARANCELARIO Y FIJACIÓN DEL MONTO.

Ius Arancelario: Unidad de honorario profesional que representa el 1% de la remuneración total


asignada por todo concepto (remunerativo y no remunerativo) al cargo del Juez de 1ra instancia Pcia
Bs As con 15 años de antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo

592
de bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su denominación
y se encuentren o no sujetos a aportes o contribuciones (Art 9 LHP)

Tener en cuenta que por la ley de convertibilidad está prohibido las actualizaciones. Por eso se crea
es IUS incrementando los parámetros para mantener la remuneración.

PARA TAREAS JUDICIALES NO SUSCEPTIBLES DE APRECIACIÓN PECUNIARIA, lo que


hace la LHP es una nómina extensa.

a) Pautas para regular ART 16

- monto del asunto

- complejidad

b) Escala general ART 21 + etapas y tipos de procesos (del 10 a 25%)

c) Determinación de la base regulatoria ART 27

d) Deben ser en IUS Art 22 (en el momento del pago o ejecución se debe transformar de ius a $)

e) Notificación + intimación de pago + intereses. ART 54 (se debe transcribir el art en la cédula, una
vez que está la regulación para notificar y cobrar). 10 días corridos para abonar. Los intereses corren
a partir del día 1!!!!!!!!!

PARA TAREAS EXTRAJUDICIALES las consultas verbales se pueden cobrar.

LÍMITE AL PAGO DE HONORARIOS


Art 730 CCCN último párr. → Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente,
deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas (¿aplica para pacto
de cuota litis, para convenio de honorarios???), incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo,
allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco
por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si
las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales,
correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe
proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no

593
se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado,
patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

29/10

BOLILLA 24
PROCESOS UNIVERSALES

TIPOS DE PROCESOS

Procesos Particulares: Aquellos cuyo objeto consiste en una o más pretensiones referentes a
hechos, cosas o relaciones jurídicas específicamente determinadas.

Procesos Universales: Aquellos procesos que versan sobre la totalidad de un patrimonio con miras a
su liquidación o distribución, sin perjuicio de otros objetivos que puedan tener.

TIPOS DE PROCESOS UNIVERSALES:

EL PROCESO CONCURSAL (LEY 24.522 y modificatorias)

594
EL PROCESO SUCESORIO (CPCC Y CCYCN

PROCESOS CONCURSALES.Ley 24.522

Son procesos universales, y aquí la universalidad tiene dos aspectos:

1) SUBJETIVO: Porque todos los acreedores de un mismo deudor, concurren en un único proceso
(verificando su crédito), aunque basta que lo pida un solo acreedor.

2) OBJETIVO: Porque los acreedores concurren todos sobre un mismo patrimonio.

A partir del requisito común de “cesación de pagos del deudor” (sea este comerciante o no), la
LCQ reglamenta:

CONCURSO PREVENTIVO: Es un proceso voluntario porque para la apertura del concurso es


necesaria la voluntad del deudor; cuyo objeto consiste en la petición tendiente a someter a la
aprobación de los acreedores, y a la posterior homologación judicial, una propuesta de acuerdo
que, regulando las relaciones crediticias y haciendo desaparecer el estado de cesación de pagos evite
la “declaración de quiebra” y la “ejecución forzada de los bienes del deudor”.

QUIEBRA: El proceso puede ser voluntario o contencioso; en cuya virtud, sea a pedido de un
acreedor o a pedido del propio deudor, o a raíz de omisiones imputables al deudor durante el trámite
del concurso preventivo o del incumplimiento, desaprobación o invalidación del Acuerdo, se dispone
la “liquidación” del “patrimonio del deudor” para satisfacer con su producido a todos los
acreedores en proporción a sus créditos y privilegios legales.

LOS PROCESOS CONCURSALES. FUERO DE ATRACCIÓN

La noción de “fuero de atracción” la aplicamos en los procesos universales, y tiene utilidad para los
procesos comerciales de concursos y quiebras, así como en los procesos sucesorios.

Se trata de una figura de orden público cuyo objetivo consiste en la concentración ante un mismo
magistrado de todos aquellos procesos que involucran el patrimonio de un sujeto, por cuanto en
principio se ventilan a un mismo tiempo diferentes acciones pertenecientes a diversas personas para
la liquidación de un activo común.

En definitiva, el “fuero de atracción” consiste en la “asignación de competencia” hecha a favor del


órgano judicial que interviene en el proceso concursal, respecto del conocimiento de ciertas
pretensiones (patrimoniales), vinculadas con el patrimonio o los derechos vinculadas al proceso
concursal.

595
VARIANTES DEL FUERO DE ATRACCIÓN

CONCURSO: El art. 21 de la LCQ preserva la integridad patrimonial del concursado impidiendo


que algunos acreedores, a partir de acciones individuales, se coloquen en una situación ventajosa
respecto de los restantes acreedores, quebrantando el principio de igualdad; de manera que todo
acreedor para participar del concurso, deba presentarse a verificar su crédito.

Juicios contra el concursado. S/ art.21 LCQ “La apertura del concurso, a partir de la publicación
de edictos produce la suspensión del trámite de juicios de contenido patrimonial contra el
concursado. Desde allí no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o
títulos.

Quedan excluidos del fuero de atracción, las relaciones de familia, la expropiación. Los Juicios
hipotecarios y prendarios, depende – Roullión a favor; Rivera –no procede-)

QUIEBRA: S/ art. 132 LCQ. La quiebra atrae al juzgado en que ella tramita todas las acciones
judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. El trámite de los
juicios atraídos “se suspende” cuando la sentencia del quiebre del demandado esté firme.

Quedan excluidos del fuero de atracción en la quiebra los juicios fundados en relaciones de
familia, expropiación, juicio de desalojo.

FUERO DE ATRACCIÓN EN EL CONCURSO PREVENTIVO

La radicación de los juicios de contenido patrimonial, ante el juzgado que conoce del proceso
concursal, se halla supeditada al requisito de que dichos juicios se sustancien en la misma
circunscripción judicial correspondiente a dicho juzgado, de manera que en la práctica, a fin de
efectivizar el fuero de atracción, el juez del concurso debe librar oficios a todos los Juzgados del
Departamento Judicial para que en su caso, remitan los expedientes al juez concursal.

CONCURSO PREVENTIVO. FINALIZACIÓN DEL FUERO DE ATRACCIÓN

El fuero de atracción finaliza con la conclusión del juicio, es decir, una vez cumplido totalmente el
Acuerdo Preventivo (art.59 LCQ), de manera que dicho fuero mantiene vigencia aún con
posterioridad a la homologación judicial de aquel.

596
FUERO DE ATRACCIÓN EN LA QUIEBRA ART.132 LCQ

Art. 132 LCQ. Juicio de Quiebra: La declaración de quiebra atrae al Juzgado en que ella tramita
“todas las acciones iniciadas contra el fallido, por las que se reclamen derechos patrimoniales”,
agregando que el “trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del
demandado se halle firme”, y que hasta entonces, se prosigan por el Síndico, sin que puedan
realizarse actos de ejecución forzada.

Esta norma busca efectivizar la competencia universal de la quiebra sobre los bienes del fallido con
miras a “preservar la eficacia jurídica de la declaración de falencia”. Es comprensiva de todas las
pretensiones de contenido patrimonial interpuestas contra el fallido, sean ellas personales, reales de
conocimiento o de ejecución (incluso prendarias e hipotecarias). Aunque los juicios se encuentren
en etapa de ejecución de sentencia o se encuentren radicados ante la Justicia Federal.

A diferencia del Concurso Preventivo, el fuero de atracción de la Quiebra comprende tanto a los
juicios que tramitan en otros departamentos judiciales, como a las ejecuciones de garantías
prendarias e hipotecarias.

Aunque ello no obsta a que los acreedores, titulares de estas últimas ejerzan su derecho sobre bienes
afectados con independencia del proceso concursal.

El fuero de atracción subsiste hasta la conclusión de la Quiebra, es decir, en los casos de:
a)Avenimiento

b) Pago Total

c) Resolución formal.

APLICABILIDAD DE LAS LEYES LOCALES AL PROCESO CONCURSAL.

El art.278 LCQ determina que “en cuanto no esté expresamente dispuesto por la LCQ, se aplicarán
las normas procesales del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del
trámite concursal”.

Es decir el CPCC tiene aplicación subsidiaria.

PROCESO SUCESORIO.CONCEPTO

Es aquel que persigue determinar quiénes son los sucesores de una persona fallecida (o declarada
presuntamente como tal); precisar la cantidad y el valor de los bienes que integran el acervo
sucesorio; y en su caso satisfacer el pasivo que lo afecta, y distribuir el saldo remanente entre

597
aquellas personas a quienes la ley, o en su caso, la voluntad del testador plasmada en un testamento ,
acuerdan la calidad de sucesores

Art.2335 CCCN: El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar
el contenido de la herencia y cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir
cuentas y entregar los bienes.

NECESIDAD DEL PROCESO SUCESORIO

La promoción del proceso sucesorio es necesario ya que el CCyCN (art.2337) dispone que:
salvo para el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuges, en cuyo caso el heredero queda
investido en su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o
intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia.
No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser
reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.

Sucesión de colaterales: Corresponde al juez del juicio sucesorio investir a los herederos en su
carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado
(en las sucesiones ab intestato. (art.2338 CCyCN)

En las sucesiones testamentarias 0la investidura en la calidad de heredero resulta de la declaración


de la validez formal del testamento (CCyCN 2338)

¿Cuándo puede prescindirse del Proceso Sucesorio?

Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, y no existe entre ellos
menores o incapaces, y el acervo hereditario está exclusivamente integrado por “bienes muebles no
registrables”, y en el caso el valor de estos últimos no alcance un mínimo imponible según la ley, no
será necesario el proceso sucesorio.

CARACTERES DEL PROCESO SUCESORIO

Proceso voluntario: No hay partes que busquen dirimir un conflicto. En los procesos voluntarios
hablamos de solicitantes, interesados o peticionarios. Su objeto se halla configurado por una o más
peticiones extra-contenciosas, al menos en principio. Los órganos judiciales cumplen la función de
“integrar”, “constituir” o “acordar” eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas.

598
Proceso Universal: Porque se encuentra orientado a la liquidación total de un patrimonio, y el juez
que conoce de él se encuentra investido de competencia para resolver “todas las cuestiones que se
susciten en relación con ese patrimonio, ya sea entre los herederos entre sí o con 3ros.

Puede transformarse en contencioso: Generalmente tramita por vía incidental.

PROCESOS SUCESORIOS: ESPECIES

El proceso sucesorio se denomina “testamentario” o “ab intestato” según que la totalidad de la


sucesión se defiera conforme al llamamiento formulado por un testamento o por la ley de
conformidad con el orden correspondiente a la legítima.

Sucesión ab intestato: Cuando concurren por llamamiento de la ley los herederos forzosos, no hay
testamento o únicamente existe un único heredero que dispone de la totalidad de los bienes.
(art.2340 , 2424 y concds. CCyCN; y 724 a 738 CPCC)

Sucesión testamentaria: Si el causante instituyó herederos singulares o legatarios por testamento


ológrafo o por Acto público. (arts.2339 ,2462, 2472, 2477, 2479 y 2494 del CCyCN; y 739 a 743 el
CPCC)

Herencia vacante: Cuando no existen herederos que legalmente deben suceder al causante, o este
no haya otorgado testamento válido disponiendo la totalidad de los bienes. ( arts.2441 a 2443
CCyCN; y 768 a 773 del CPCC)

PROCESO SUCESORIO: COMPETENCIA

Competencia territorial para conocer el proceso sucesorio corresponde al juez del “último
domicilio del causante”. La cuestión de competencia es de orden público. (art.1 y 2 del CPCC y
2336 parte 1ª y 2ª parte del CCyCN )

Prorroga de jurisdicción: Procede la prorroga de jurisdicción en el proceso sucesorio siempre y


cuando la misma sea consentida por la totalidad de los pretensos herederos, previo dictamen
favorable del Sr. Agente Fiscal y siempre que no exista sucesión iniciada previamente en otro
departamento judicial respecto al causante. La prorroga de jurisdicción solo procede en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires, no así respecto de CABA o de otras provincias de la República
Argentina.

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Regla de competencia en el ámbito del Derecho Internacional privado en materia sucesoria:
Art. 2643: JURISDICCIÓN: Son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte,
los jueces del último domicilio del causante, o los del lugar de situación de los bienes en el país
respecto de estos.

COMPETENCIA. ART 2336 CCYCN

ARTICULO 2336.-Competencia. La competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde


al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 9a, Capítulo 3,
Título IV del Libro Sexto.

El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás
litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución
de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de
partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición.
(fuero de atracción)

Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden
dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al
domicilio del heredero único.

COMPETENCIA. El caso del “heredero único”

Según el art. 2336 últm. párrf. CCyCN, si el causante deja un único heredero, “las acciones
personales” de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción:

A) Ante el juez del último domicilio del causante

B) o ante el que corresponda al domicilio del heredero único.

Según una interpretación irrestricta dicho art. se refiere no sólo a aquellas acciones alcanzadas por el
fuero de atracción, sino que fijaría una regla de competencia en cuya virtud si el causante hubiese
dejado “un solo heredero” la sucesión debe iniciarse ante su domicilio, independientemente de cuál
haya sido el último domicilio del causante”. Ello esta controvertido por el carácter improrrogable de
la competencia y las facultades reservadas a las provincias en materia de reglamentación procesal, de
conformidad con la forma de Estado Federal.

FUERO DE ATRACCIÓN EN EL PROCESO SUCESORIO

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Con la figura del “fuero de atracción” se busca que sea un único juez quien se ocupe de conocer
acerca de aquellas pretensiones relacionadas con el patrimonio del causante. El fundamento radica
en el “principio de economía procesal” apuntando a la simplificación de tareas, ahorro de esfuerzos y
unidad de criterios. Ello así por cuanto el patrimonio es la prenda común de los acreedores y
porque la liquidación del patrimonio, así como ciertas reclamaciones que puedan originarse en
procesos contenciosos vinculados con la transmisión sucesoria o con los bienes del acervo
hereditario debe ser uniformada ante un solo juez. De allí que la cuestión de la competencia y del
fuero de atracción debe ser declarada de oficio y no puede ser dejada de lado por convención de las
partes.

En el Código velezano el fuero de atracción estaba regulado en el art.3284. Actualmente se


encuentra regulado en el Art. 2336 2º y 3er. Párrf.

Desde el punto de vista de su alcance, el fuero de atracción del proceso sucesorio se ejerce
pasivamente, es decir, tiene lugar respecto de los procesos promovidos contra la sucesión.

En cambio cuando los sucesores (ya que la sucesión carece de personalidad jurídica) actúan como
parte actora en un proceso contencioso, ejerciendo las acciones que le hubiesen correspondido al
difunto contra terceros, se aplican las normas comunes de la competencia.

La demanda deducida por un deudor del causante, sí se encuentra alcanzada por el fuero de
atracción. Por ejm. juicio de consignación.

Asimismo, si iniciada una demanda de daños y perjuicios se toma conocimiento del fallecimiento del
demandado (por ejm. porque es denunciada por sus herederos o por conocimiento del actor con
posterioridad al inicio de demanda), se aplica el fuero de atracción y el proceso contencioso se
remite al Juzgado en que tramite la Sucesión.

Otros ejemplos –discutibles- sobre la aplicación el fuero de atracción del proceso sucesorio.

A) Las ejecuciones hipotecarias: Siempre y cuando se sostenga que el derecho real de garantía
accede a una obligación principal de carácter creditorio. Fallecido el deudor, debe entablarse la
ejecución ante el Juzgado en el que tramita el juicio sucesorio, al tratarse de una acción personal del
acreedor del difunto.

B) Procesos de filiación: discutible

C) Procesos de determinación de la capacidad: La sucesión no ejerce fuero de atracción

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En principio, el fuero de atracción del sucesorio perdura hasta el momento de la partición, siendo
indispensable la inscripción en el Registro. (art.2333 y 2363 el CCyCN)

D) Proceso sucesorio del concursado o fallido: Si la persona fallece, hallándose en concurso


preventivo o fallida, nos encontramos ante dos procesos universales en trámite (Sucesión
concursada). La muerte del fallido no afecta el trámite ni los efectos del concurso y los herederos
sustituyen al causante, debiendo unificar personería. En el juicio sucesorio no se realiza trámite
alguno sobre los bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la persona que deberá
representar a los herederos en la quiebra. Ambos procesos tramitaran de manera independiente y esta
discutido si es conveniente que tramiten ante el mismo juez o ante aquel que sea su juez natural.
Pero en el juicio sucesorio no podrán dictarse medidas sobre la ejecución de los bienes que
conforman la masa, ello será competencia exclusiva del juez concursal.

E) También puede ser declarado en concurso preventivo el patrimonio del fallecido mientras se
mantenga separado del patrimonio de sus sucesores, es decir que podría iniciarse el proceso
concursal una vez producido el deceso.

LEGITIMADOS SUSTANCIALES PARA INICIAR LA SUCESIÓN

La legitimación sustancial está prevista en el CCyCN, no en el CPCC. Los legitimados para iniciar el
procesos sucesorio serán los herederos “legítimos” o “testamentarios”.

Legitimados sustanciales: Herederos legítimos: son los enunciados en el art.2424 del


CCyCN:a)Descendientes 2/3; b) Ascendientes ½, c) Cónyuges ½; d) Parientes colaterales dentro del
4º grado.

Para ello deben acreditar el carácter de parte legítima y poseer vocación hereditaria.

Los herederos pueden promover el proceso en cualquier momento y no existe a su respecto los nueve
días de llanto y luto ( que si impiden al acreedor o tercero interesado para intimarlos a aceptar la
herencia en ese período art. 2289 CCyCN)

A falta de herederos, los bienes le corresponden al Estado Nacional, Provincial o de CABA, según el
lugar en que los bienes están situados (Herencia Vacante)

INTERVENCIÓN DE LOS ACREEDORES EN LA SUCESIÓN

ART.729 DEL CPCC. Si bien hace referencia al art. 3314 del Código de Vélez, ahora hay que tener
en cuenta los siguientes arts.

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2356 CCyCN: Presentación de los acreedores hereditarios en el proceso sucesorio.

2357CCyCN : Declaración de legítimo abono

2358 CCyCN: Procedimiento de pago

2359 CCyCN: Garantía de los acreedores y legatarios de la Sucesión

2360 CCyCN: Masa indivisa insolvente.

Art. 2289 CCyCN: Intimación a aceptar o renunciar la herencia. “Cualquier interesado


(legitimación amplia) puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o
renunciar la herencia…” y art.2992: Acción de los acreedores de los herederos.

FALLECIMIENTO DE HEREDEROS

Si fallece un heredero o presunto heredero dejando sucesores, éstos deberán acreditar dichas
circunstancias y comparecer al proceso sucesorio invocando el derecho de representación. Si
son varios los sucesores del presunto heredero deben unificar personería (arts. 54 y 730 del
CPCC)

Derecho de representación: arts 2428 a 2430 CCyCN.

Ejm: nietos que concurren en representación de su madre prefallecida a la sucesión de sus abuelos
maternos, ocupando el lugar que hubiese ocupado su madre.

LIMITACIONES A LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS INTERESADOS

Art. 728 del CPCC: La actuación de las personas y funcionarios que pueden promover el proceso
sucesorio o intervenir en él, tendrá las siguientes limitaciones:

1) El ministerio público cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria
de herederos, o reputada vacante la herencia;

2) Los tutores ad litem cesarán de intervenir cuando a sus pupilos se les designe representante legal
definitivo, o desaparezca la incapacidad o la oposición de intereses que dio motivo a su designación;

3) El organismo recaudador fiscal, en la forma y a los efectos que se establecen en el Código


Fiscal, y en cuanto concierne a la determinación y percepción del impuesto a la transmisión gratuita
de bienes.

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MEDIDAS PRELIMINARES Y DE SEGURIDAD. ARTS. 725 DEL CPCC Y 2327 CCYCN

El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso sucesorio, previo examen de su competencia y
recepción de la prueba que resulte necesaria.

A petición de parte interesada o de oficio en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere
convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante.

El dinero, títulos acciones y alhajas se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.


Pero los herederos podrán pedir la custodia de las alhajas.

Ejem. de medidas preliminares:

Información sumaria para acreditar el domicilio del causante y dirimir la competencia;

Dictado de medidas cautelares para conservar bienes o asegurar la continuidad del negocio del
causante;

Ordenar se libre mandamiento de constatación del estado de algún bien del acervo hereditario;

Ordenar la intervención de un perito contador de la Asesoría Pericial de la SCJBA para que analice
el patrimonio del difunto;

Ordenar la constitución de un plazo fijo para evitar la depreciación de fondos existentes en la cuenta
de autos.

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (ART.726 DEL CPCC)

ARTÍCULO 726°: (Texto según Ley 14365) Simplificación de los procedimientos. Cuando en el
proceso sucesorio el Juez advirtiere que, la comparecencia personal de las partes y de sus letrados
podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deban
cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia a la que deberán concurrir
personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa de un valor equivalente de dos (2) Jus a
treinta y uno (31) Jus en caso de inasistencia injustificada.

En dicha audiencia el Juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida
tramitación del proceso.

ACUMULACIÓN DE PROCESOS (ART.731)

ART. 731CPCC: Acumulación. Cuando se hubiesen iniciado dos juicios sucesorios, un


testamentario y otro ab intestato, para su acumulación prevalecerá, en principio, el primero. Quedará

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a criterio del juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites
realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su
sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida. El mismo criterio se
aplicará en caso de coexistencia de juicios testamentarios o ab intestato.

AUDIENCIA ART. 732 CPCC

Art. 732 CPCC: Audiencia. Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento,
el juez convocará a audiencia que se notificará por cédula a los herederos y legatarios de parte
alícuota, en su caso, y a los funcionarios que correspondiere, con el objeto de efectuar las
designaciones de administrador definitivo, inventariador, tasador y las demás que fueren
procedentes.

SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL

Art.733 CPCC: Sucesión extrajudicial. Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de


herederos, en su caso, si todos los herederos fueren capaces y hubiere conformidad entre ellos, los
ulteriores trámites del proceso sucesorio podrán continuar extrajudicialmente a cargo del o de los
profesionales intervinientes. En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y
adjudicación, deberán efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos
administrativos que correspondan.

Cumplidos estos recaudos los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes
registrables y entregar las hijuelas a los herederos.

Si durante la tramitación extrajudicial se suscitasen desinteligencias entre los herederos, o entre éstos
y los organismos administrativos, aquéllas deberán someterse a la decisión del juez del proceso
sucesorio.

El monto de los honorarios por los trabajos efectuados será el que correspondería si aquellos se
hubiesen realizado judicialmente. No se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales
que hubiesen tenido a su cargo el trámite extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones
cumplidas, para su agregación al expediente.

Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el secretario en el
que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior.

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