GUIA Basica de Derecho

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Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.

Estudios de
especialidad. Ciclo escolar 2019
Temario Examen de Admisión
Derecho constitucional
Teoría constitucional
• Supremacía constitucional: ubica a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el
ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema.
• Procedimiento de reforma constitucional
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada; se requiere:
 Que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, las reformas o adiciones.
 Que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

• Control difuso
El control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera
oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar
conforme a la Constitución.

 es el que “ejercen el resto de los Jueces del país, en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto con
base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de
audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia.”

• Control concentrado de constitucionalidad:


Está depositado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por
medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que
proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte.

En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el
primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis,
al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se
limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y
prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde
con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”

• Bloque Constitucional (parámetro de regularidad constitucional)


Aunque el bloque de constitucionalidad no tenga un significado preciso generalmente aceptado y se considere que tiene
gran elasticidad semántica, en términos generales podemos sostener que se trata de una categoría jurídica del derecho
constitucional comparado que se refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento
jurídico de cada país; así, el bloque de constitucionalidad parte del supuesto según el cual “las normas constitucionales
no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y valores que no figuran
directamente en el texto constitucional pero a los cuales la propia Constitución remite”

El reconocimiento de la existencia de un bloque de constitucionalidad implica identificar todas las normas (principios y
reglas) y valores que, pese a no estar expresamente establecidos en la Constitución escrita, son materialmente
constitucionales.
Se integra por:
1) Todos los derechos humanos que contemple la Constitución federal (con fundamento en sus artículos 1 y
133, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.
2) Todos los derechos humanos que dispongan los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte.
3) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en las sentencias en las
que el Estado mexicano sea parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte
cuando el Estado mexicano no sea parte.
4) Las restricciones a derechos humanos previstas en la Constitución que deben prevalecer sobre lo
establecido en instrumentos internacionales y su interpretación por órganos de la misma naturaleza, que deben
de atenderse de manera sistemática con el resto de los postulados constitucionales para favorecer la protección
más amplia a la persona.

• Declaratoria General de Inconstitucionalidad (LAMP)


Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la SCJN, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la
inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el
presidente de la sala respectiva o de la SCJN lo informará a la autoridad emisora de la norma.

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la SCJN, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan
jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá
a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que
se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la SCJN emitirá la declaratoria general de
inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior
se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal,
en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

Artículo 233. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la SCJN, podrán solicitar a ésta,
por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando
dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la
inconstitucionalidad de una norma general.

Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será
obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y


II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del
artículo 14 de la Constitución.

La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que
se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

• Controversias constitucionales
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria,
de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se
susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa;
b) La Federación y un municipio;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión
Permanente;
d) Una entidad federativa y otra;
e) Se deroga.
f) Se deroga.
g) Dos municipios de diversos Estados;
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre la
constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y
k) Se deroga.
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la
Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será
aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se
refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas,
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las
partes en la controversia.

ARTICULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:


I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados,
pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y
IV. El Procurador General de la República.

Se le puede definir como un procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos que se
susciten entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) respecto a la nulidad de normas generales o
actos de autoridad por ser contrarios a disposiciones contenidas en la constitución, al sobrepasar atribuciones entre
ellos; o bien, conflictos sobre los límites de los Estados cuando éstos adquieren un carácter contencioso. En todo caso,
la controversia constitucional es planteada en forma de juicio ante la SCJN.

• Acciones de inconstitucionalidad

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma
de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
de publicación de la norma, por:
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, en contra de leyes federales;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o
de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de
carácter federal y de las entidades federativas;
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades
federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;
e) Se deroga.
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias
nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una
entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas
por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades
federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el
Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los
derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las
Legislaturas;
h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter
federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el
Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de
datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra
de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia
penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este
artículo.
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de
que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones
legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas,
siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
III.De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la República en los asuntos en
que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de
Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá
efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables
de esta materia.
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en
lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta
Constitución.
De esa manera, se puede definir a la acción de inconstitucionalidad como el cómo de control de constitución, por lo
mismo garantía constitucional, en virtud del cual cierto sujeto legitimado por el texto constitucional pueden instar el
control abstracto de una norma general ante la SCJN, a efecto de que ésta pueda determinar si existe una contradicción
entre dicha norma y la Constitución Federal o los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.
El objetivo de la acción de inconstitucionalidad, a diferencia del juicio de amparo y de la controversia constitucional, no
se hace para deducir un derecho propio o para defenderse de agravio que les pudiera causar la norma jurídica, sino
para defender el principio de supremacía constitucional.

División de Poderes
• Poder Judicial de la Federación:
- Se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios y en los Juzgados de
Distrito, tribunal electoral y el consejo de la judicatura federal
- FUNCIONES:
- Administrar justicia
- Conocer y resolver conflictos que surgen entre órganos del poder público; entre el poder público y particulares o
entre particulares.
- Proteger el orden constitucional.
- Solicitar asuntos de gran importancia para la sociedad.

- Integración y facultades de:


- Suprema Corte de Justicia de la Nación:
SCJN: 1) PLENO: 11 ministros
2) 2 SALAS: 5 ministros por cada sala y el presidente.

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad


II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los
tribunales unitarios de circuito.
III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito,
cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley se haya planteado la interpretación directa de un
precepto de la Constitución.
IV. Del recurso de queja.
V. Del recurso de reclamación contra acuerdos del presidente de la SCJN.
VI. De las excusas e impedimentos de los ministros.
VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la SCJN.
IX. De los conflictos de trabajo suscitados con sus propios servidores.
X. De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal.
XI. De los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad.

- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (art. 99 de la constitución):


1. Es un órgano especializado encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-
electorales de los ciudadanos.

¿Cómo se integra?
a) 1 Sala Superior: 7 magistrados (DF)
b) 7 Salas Regionales y 1 Sala Regional especializada: 3 magistrados (duran 9 años en su cargo)

Les corresponde conocer de:


I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
II. Las impugnaciones sobre la elección de Presidente.
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal,
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de
votar, ser votado
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
VII. Los conflictos el INE y sus servidores.
VIII. La imposición de sanciones por parte del INE;

- Consejo de la Judicatura Federal:


-Tiene a cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF.
- Se integra por 7 consejeros y funciona en Pleno y Comisiones.

-Facultades del Consejo de la Judicatura Federal:


• Establecer las comisiones
• Determinar los circuitos en que se divida el territorio de la República.
•Determinar el número, especialización de los tribunales colegiados, unitarios, juzgados. Hacer nombramiento de
magistrados, sus ratificaciones, adscripciones y remociones.
• Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del PJF.
• Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito.
• Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos.
- Organización y Funcionamiento
El Consejo funciona en Pleno o en Comisiones. El Pleno se integra con los siete consejeros. Se reúne una vez por
semana y la presencia de cinco de ellos le permite sesionar. El Pleno tiene la facultad decisoria final.
Esta instancia resuelve sobre la designación -a través de concursos de oposición-, la adscripción, la ratificación y la
remoción -mediante la resolución de quejas administrativas y denuncias-, de magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de cuatro votos o por mayoría calificada de cinco votos.
El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales sobre su funcionamiento. El pleno de la Suprema Corte de
Justicia los puede revisar y, en su caso, revocar, así como solicitar al Consejo la emisión de acuerdos que considere
necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal.

- Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones
de los funcionarios judiciales

(IMPRIMIR ACUERDO PARA LEERLO)

- Tribunales Colegiados de Circuito:


- Se integran por 3 Magistrados,
- las resoluciones de se resolverán por unanimidad o mayoría de votos.

Artículo 37. son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:

I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio.
II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo.
III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución.
IV. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito,
tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable.
V. De los recursos de revisión en términos del artículo 104 de la Constitución.
VI. De los conflictos de competencia entre tribunales unitarios o jueces en juicios de amparo.
VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre jueces de distrito, y en cualquier
materia entre los magistrados de los tribunales de circuito.
VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de Amparo.

- Tribunales Unitarios de Circuito:


-Se integra por 1 Magistrado, cumplen la función de segunda instancia.

Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán:

I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios, que no constituyan sentencias
definitivas.
II. De la apelación de los asuntos conocidos en 1era instancia por los juzgados.
III. Del recurso de denegada apelación;
IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces
V. De las controversias entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción.

- Juzgados de Distrito:

- Se integra por 1 juez y el número de secretario actuarios y empleados que determine el presupuesto.

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.


II. De los procedimientos de extradición.
III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada; autorizaciones de la localización
geográfica en tiempo real o la entrega de datos de equipos de comunicación.
IV.- De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la
facultad de atracción.

Artículo 50 Quáter. A los jueces de Distrito Especializados para Adolescentes corresponde:

I. Conocer de las causas instauradas en contra de las personas a quienes se impute la realización de una conducta
tipificada como delito, cuando tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad;
II. Promover los procedimientos alternativos al juzgamiento.
III. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos de la Ley.
IV. Resolver sobre las medidas a imponer, atendiendo los principios de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad.
V. Asegurarse de que el adolescente, no sea incomunicado, coaccionado, intimidado, torturado o sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
VI. Resolver sobre las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución de las medidas impuestas a
adolescentes.
VII. Resolver los recursos que se presenten durante el procedimiento de la ejecución de la medida.
VIII. Atender las solicitudes que realicen personalmente adolescentes y adultos jóvenes o sus representantes legales, y
resolver a la brevedad lo que corresponda.
IX. Resolver sobre la adecuación de la medida si se considera que ésta ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta
el desarrollo, la dignidad o la integración familiar y social.
X. Dictar resolución mediante la cual se dé por cumplida la medida impuesta, así como la libertad total y definitiva de los
adolescentes o adultos jóvenes; y

Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán:

I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal;
II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
penal.
IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN.

Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:

I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales.
II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de
la aplicación de leyes federales o locales.
III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
administrativa.
IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial,
V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o
después de concluido.
VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN.

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;
III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra.
IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular;
V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal;
VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte;
VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles;
VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén
enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y
IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o.
Constitucional, en materia del Derecho de Réplica.

Artículo 53 bis.- Los jueces de distrito mercantiles federales conocerán:

I. De las controversias del orden mercantil cuando el actor no haya optado por iniciar la acción ante los jueces y
tribunales del orden común.
II. De todas las controversias en materia concursal;
III. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte;
IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra.
V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil
VI. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera que sea el país en que haya sido
dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales comerciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se
encuentre en territorio nacional, y
VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos
Civiles.

Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán:

I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del
artículo 107 de la Constitución
II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
civil, en los términos de la Ley de Amparo.
III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los
artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y
IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN.

Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:

I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia
de trabajo, en términos de la Ley de Amparo;
III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;
IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o
después de concluido.
V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN.

Derechos humanos

• Principios rectores: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad:


1) Universalidad: reconocimiento de toda la raza humana sin distinción de nacionalidad, edad, sexo, preferencias
o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda
persona por el simple hecho de serlo.
2) Interdependencia: consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre
sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en
otros derechos.
3) Indivisibilidad: que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
4) Progresividad: establece la obligación del Estado de generar una mayor y mejor protección y garantía de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución

• Obligaciones del Estado: promover, respetar, proteger y garantizar:


1) Promover: Difundir cultura para el conocimiento y respeto de los D.H.
2) Respetar: la obligación de respeto implica que el estado debe cumplir directamente con la conducta
establecida en la norma y no debe interferir en el cumplimiento de los D.H.
3) Proteger: Busca establecer medidas en diferentes ámbitos para que los D.H. de las personas se
encuentren asegurados ante posibles injerencias o transgresiones de 3° personas.
4) Garantizar: puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado
deba garantizar y de las particulares necesidades de protección.

• Principios de interpretación:
- Interpretación pro persona: obligación del Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer
los D.H. protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al
ejercicio de los D.H.

- Interpretación conforme:
Registro: 2003974
DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN CONFORME, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El segundo párrafo del precepto citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia (principio pro persona). Ahora bien, dicho mandato implica que una ley no puede declararse nula
cuando pueda interpretarse en consonancia con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, dada su presunción de constitucionalidad y convencionalidad. Esto es, tal consonancia consiste en
que la ley permite una interpretación compatible con los contenidos de los referidos materiales normativos a partir de su
delimitación mediante los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los criterios -obligatorios
cuando el Estado Mexicano fue parte y orientadores en el caso contrario- de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Registro: 160525
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el
desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al
permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del
Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo
que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para
evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las
alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de
poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los
cuales el Estado Mexicano es parte.

• Derecho a la vida y a la integridad personal:


Registro: 187816
DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se
encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución
consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de
la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá
imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los
individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás
derechos.
Registro: 163167

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS


CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE
HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el
derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas
detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se
encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la
prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra
parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a
que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas
que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en
específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS


Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.

• Derecho a la libertad y seguridad personal:

Registro: 2006478
LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO
LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más
amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos
de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto
cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una
detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.

Registro: 2008643
LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS CONSTITUCIONAL DE SU RESTRICCIÓN PROVISIONAL.
La libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como
internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito más básico, es
entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios
actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.

• Tutela de los derechos indígenas


Registro: 185566
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE
AQUÉLLA.
El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede
limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el
legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el
derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos
Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que
se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su
efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones
y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al
que dichos derechos se encuentran sujetos.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas.”

• Tutela y protección de niños, niñas y adolescentes

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


ARTICULO 4o.- (DEROGADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo
de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

• Tutela a personas con discapacidad


Registro: 2002520
DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el
modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue
sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la
persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el
denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se
desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son
producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de
las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al
haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, misma que
contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja
causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades
de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son
enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado
la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es,
propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una abstención de
discriminar- que atenúan las desigualdades.

Ley General de las Personas con Discapacidad


Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral.
Para estos efectos, las autoridades competentes del Sector Salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán
las siguientes acciones:
Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y
equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas.
La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer
plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán
entre otras acciones, las siguientes:
Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios
públicos

• Tutela LGBTTTI
Registro: 2003690
PREFERENCIA SEXUAL. NO ES UN ASPECTO PERTINENTE PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PERICIA
PROFESIONAL.

A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la preferencia sexual no puede
constituirse en un elemento válido para criticar la pericia profesional de un determinado grupo de personas, pues tal
opción personal representa un aspecto irrelevante para la realización de las labores profesionales. En efecto, la pericia
con la cual una persona despliega una labor determinada, bajo ningún supuesto puede ser cuestionada en razón de
categorías personales que no tienen vínculo alguno con las tareas llevadas a cabo, máxime cuando la preferencia
sexual se trata de un aspecto en torno al cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente
veda cualquier tipo de discriminación. Admitir la postura contraria implicaría vincular la preferencia sexual a la falta de
pericia profesional, generándose así una clara referencia a las personas homosexuales como integrantes de un plano
de inferioridad, no sólo personal, sino incluso profesional.

Registro: 2003626
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE
DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO.
La homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la
misma, o la manifestación arbitraria en su contra y, por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier
variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la
masculinidad y la feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización, mediante una
asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Esta aversión
suele caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, lo cual da lugar a lo que se
conoce como discurso homófobo, mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones críticas
relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual, y suele actualizarse en los espacios de la cotidianeidad; por
lo tanto, generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad en un sentido burlesco y ofensivo, mediante
el empleo de un lenguaje que se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad. En consecuencia, resulta claro que
aquellas expresiones en las cuales exista una referencia a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -
misma que es válida dentro de una sociedad democrática, plural e incluyente-, sino como una condición de inferioridad
o de exclusión, constituyen manifestaciones discriminatorias, toda vez que una categoría como la preferencia sexual,
respecto a la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente veda cualquier
discriminación en torno a la misma, no puede ser válidamente empleada como un aspecto de diferenciación peyorativa.
Así, tomando en consideración la protección constitucional expresa a la preferencia sexual de los individuos, es
que la misma no puede constituir un dato pertinente para la calificación social de una persona . Por tanto, al
tratarse la homosexualidad de una forma de sexualidad tan legítima como la heterosexualidad, puede concluirse que
aquellas expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia
hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo, o bien, a través de palabras
burlescas, deben considerase como una categoría de lenguaje discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio.

Todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como las variaciones de las
características sexuales, tienen derecho a una vida libre de violencia y discriminación, así está consagrado en nuestra
Constitución.

• Movilidad humana (migrantes, apátridas, refugiados)

• Libertad de expresión y acceso a la información:


Registro: 172479
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO.
El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio
(dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al
garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento
propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto
es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación
a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias
que los demás difunden.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No se puede restringir el derecho de expresión
por medios indirectos, el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir
libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones

Registro: 172476
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.
El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de
la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los
particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el
poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no
tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior
significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más
la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la
atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el
indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las
limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a
la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el
artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los
poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque
algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados
en la Constitución Federal.

Registro: 169574
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.
El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí
mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la
información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que
los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se
perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de
todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo
de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de
datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y
expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía
social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la
información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se
trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la
publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una
consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez,
se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

• Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:


Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales
y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como
el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente
adecuado y la cultura.
Registro: 2015134
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. NIVELES DE SU PROTECCIÓN.

Existen niveles distintos de protección de los derechos sociales, económicos y culturales, a saber: (i) un núcleo esencial
que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en
caso de una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar progresivamente la plena
realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas.

Registro: 2015132
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS
MEDIDAS REGRESIVAS DE RESULTADOS Y NORMATIVA.
Puede distinguirse entre dos tipos de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: 1) la de
resultados, que se presenta cuando las consecuencias de una política pública empeoran la satisfacción de un
derecho social; y, 2) la normativa, cuando una norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o
beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social. En ese sentido, para acreditar una regresividad
de resultados es necesario demostrar que: i) existe una menor satisfacción generalizada del derecho, ya que como lo
sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, los derechos
económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva, por lo que es necesario
demostrar que existe una regresión hacia un grupo o una demarcación territorial, siendo insuficiente para ello que
sólo se haya afectado a ciertos individuos; ii) los quejosos se encuentran afectados por esa regresión
generalizada; y, iii) la medida sea la causa de la regresión de la que se duelen los quejosos . En cambio, para
acreditar la regresividad normativa sólo debe demostrarse que algún derecho económico, social o cultural, o alguna
prestación de la que eran titulares los quejosos les fue suprimida, limitada o restringida, de conformidad con el
contenido de una disposición normativa.

Registro: 2015824
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO QUE A SU
VEZ IMPLICA UN DEBER.
Del contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido por los artículos 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", así como del
principio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 y principios 1 y 11 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, deriva su caracterización como un derecho que a
su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a
acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho
que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de
este derecho fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para
las generaciones presentes y futuras.

• Límites a los derechos humanos. Test de proporcionalidad


Registro: 2013143
PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD
CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean constitucionales, éstas deben superar
un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad
constitucionalmente válida, además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar de
manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio,
debe comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para posteriormente estar en
posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no
cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden
fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa
naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir. En este orden
de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y los bienes jurídicos garantizados como
principios constitucionales, constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en
el ejercicio de otros derechos.

Registro: 2013152
SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA
LEGISLATIVA.
Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a un derecho fundamental, éstas deben superar
un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad
constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y
desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del
escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el
legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al
derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en
algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad de una
medida legislativa podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente
aceptadas.

Registro: 2013154
TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA
LEGISLATIVA.
Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas deben
superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una
finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y
desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se ha constatado un fin válido
constitucionalmente y la idoneidad de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen
medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta
manera, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para
lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad
el derecho fundamental afectado. Lo anterior supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado
de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. De
esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y
analizar todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que
el legislador consideró adecuadas para situaciones similares, o bien las alternativas que en el derecho comparado se
han diseñado para regular el mismo fenómeno. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente
idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá
concluirse que la medida elegida por el legislador es inconstitucional. En caso contrario, deberá pasarse a la
cuarta y última etapa del escrutinio: la proporcionalidad en sentido estricto.

Registro: 2013136
CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO
ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA.
Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas deben
superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una
finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y
desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se han llevado a cabo las primeras tres gradas
del escrutinio, corresponde realizar finalmente un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Esta grada del test
consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis
requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada,
frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del escrutinio es preciso
realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que
se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos
fundamentales afectados. De este modo, la medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del
fin constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental. En
caso contrario, la medida será desproporcionada y, como consecuencia, inconstitucional. En este contexto, resulta
evidente que una intervención en un derecho que prohíba totalmente la realización de la conducta amparada por ese
derecho, será más intensa que una intervención que se concrete a prohibir o a regular en ciertas condiciones el ejercicio
de tal derecho. Así, cabe destacar que, desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, sólo estaría justificado
que se limitara severamente el contenido prima facie de un derecho fundamental si también fueran muy graves los
daños asociados a su ejercicio.

• Suspensión del ejercicio de los derechos humanos:


En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro Presidente podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente rápida y fácilmente a la situación.
• Acceso a la Justicia y tutela judicial efectiva

En efecto, dentro del sistema jurídico mexicano, la garantía a la tutela jurisdiccional se encuentra prevista en el
artículo 17 de la Constitución Federal, misma que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes
e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Sirven como apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 113/2001 y 42/2007 del Pleno y Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respectivamente, de rubros y textos:
“JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A
LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O
REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN
SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la
interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se
advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho
fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad
jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la
que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador
establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la
regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de
justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir
cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las
condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o
derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un
caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo
dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la
relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que
ésta se da.”
“GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional
puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y
términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales,
a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa
decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -
desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes,
significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un
obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede
conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si
tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los
fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese
derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente
protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de
acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.”
Por tanto, dentro de nuestro sistema jurídico se proscribe la posibilidad de que el poder público pueda supeditar
el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta podría constituir un obstáculo entre
los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede
perseguir el legislador, lo que en último término se traduciría en una franca violación al derecho humano de tutela
judicial efectiva contenida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Empero, lo anterior en ningún momento puede implicar desconocer la normatividad interna que regula los
presupuestos y requisitos procedimentales en la procedencia de la vía, puesto que ellos, a su vez, están encaminados a
proteger y preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, guardando la adecuada proporcionalidad
con la finalidad perseguida, es decir, el reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva -existencia de un recurso
sencillo y eficaz- no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de procedibilidad establecidos dentro de
nuestro sistema.
En relación a lo señalado con antelación, es necesario puntualizar que la protección al derecho a una tutela
judicial efectiva dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, está previsto en el artículo
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho a la
existencia, dentro del sistema jurídico interno, de un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes
que le permita impugnar todos aquellos actos que se traduzcan en una violación a sus derechos fundamentales
reconocidos tanto en las Constituciones y leyes nacionales, como en la Convención Americana.
En cumplimiento a dicho derecho, los Estados se comprometen a garantizar en primera instancia la existencia
de un recurso idóneo que permita la impugnación de aquellos actos que impliquen una violación a un derecho humano;
asimismo, que la autoridad competente conforme al sistema legal nacional decida sobre los derechos de toda persona
que promueva la vía y a garantizar el cumplimiento de la decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Bajo ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos implica en términos amplios:
"... la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un
recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que
la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la convención, sino
también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley."
De igual forma, la disposición citada incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los
derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos procesales destinados a garantizar tales derechos.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha realizado un estudio de dicho derecho, en vinculación con los
alcances de los artículos 2, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo señaló en la
sentencia del Caso Durand y Ugarte vs. Perú:
"El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la
Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados partes, de
lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un
recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus
autoridades judiciales.”
Luego, la Convención Americana sobre Derechos Humanos postula la obligación de proveer recursos sencillos,
rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos humanos. De este modo, para la existencia de un recurso sencillo,
rápido y efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino
que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y
proveer lo necesario para remediarla; así:
"No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios ... por ejemplo, cuando su
inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como
sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al
presunto lesionado el acceso al recurso judicial.”
Como se señalaba anteriormente, para que un recurso cumpla con los parámetros del artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no basta con que se encuentre previsto por la Constitución o la ley
nacional, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo.
Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de
efectividad del recurso presenta dos aspectos, uno de ellos de carácter normativo, el otro de carácter empírico. El
primero de ellos se vincula con la idoneidad del recurso, lo que representa el potencial del recurso para establecer si se
ha incurrido en una violación a algún derecho y, en su caso, proveer lo necesario para remediarlo.
Así, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte Interamericana reconoció que los recursos
judiciales deben existir no sólo formalmente, sino que deberán ser efectivos y adecuados:
"Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno,
sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen
múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico,
el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma
está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca
ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de
orden civil, expresamente mencionado por el gobierno, como la presunción de muerte por
desaparecimiento, cuya función es la de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto
muerto o su cónyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su
liberación si está detenida."
Asimismo, en la sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, la Corte Interamericana reiteró:
"... que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los Jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del
propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención.
...
La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la
convención constituye una transgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación
tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla."

El segundo aspecto del recurso efectivo (aspecto empírico) hace alusión a las condiciones generales del país o
a las circunstancias particulares de un caso que no permiten que un recurso previsto legalmente sea capaz de cumplir
con su objeto. Es decir, un recurso no será efectivo cuando es ilusorio, demasiado gravoso para la víctima o cuando el
Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales.
Así, la Corte Interamericana ha reiterado que:
"No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por
las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su
inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia
necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo
injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso
judicial."
Igualmente, la Corte Interamericana, al resolver el Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, señaló:
"Los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial carece de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se
dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el
impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial."
Es importante señalar que la inefectividad del recurso puede también provenir del retardo injustificado en la
toma de una decisión.
La noción de efectividad del recurso a su vez requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan
medidas procesales como las medidas precautorias, provisionales o cautelares y, en general, recursos judiciales
sencillos y rápidos para la tutela de derechos, con el objeto de impedir que las violaciones se prolonguen en el tiempo.
El citado artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de establecer la
responsabilidad de los Estados, parte de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, obliga a implementar
mecanismos que garanticen la efectiva ejecución de las sentencias que dictan las autoridades competentes de cada
Estado.
Así, un recurso puede resultar inefectivo cuando no se prevé un mecanismo de ejecución de sentencias idóneo.
Lograr la ejecución de las sentencias judiciales constituye un aspecto fundamental a la esencia misma del Estado de
derecho. La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia,
sino que se requiere que el Estado garantice los medios necesarios para ejecutar dichas decisiones definitivas.
Registro: 2015591
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN.
De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual
comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional
efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados
constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la
tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen
las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a
defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida
sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas,
a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales
y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última
actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de
las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados
ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al
pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.

Juicio de Amparo
Generalidades del juicio de amparo
 Principios rectores del juicio de amparo y sus excepciones:
- Iniciativa o instancia de parte: consiste en que el juicio de garantías debe ser promovido
indispensablemente por alguna persona afectada lesivamente en sus derechos. (se requiere que alguien lo
solicite)
- Agravio personal y directo: se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir solo puede
promoverse por aquella persona a quien ocasione agravio el acto o ley que se reclama.
- Relatividad de la sentencia: este principio se constriñe al efecto de la sentencia que conceda la
protección de la justicia federal solicitada por el quejoso, de tal suerte que quien no haya sido
expresamente amparado no puede beneficiarse.
- Definitividad: el juicio de garantías, al ser un juicio extraordinario, únicamente puede acudirse a él cuándo
previamente se haya agotado el recurso ordinario previsto por la ley.
- Estricto derecho: el juzgador debe concentrarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. De
tal manera que no podrá determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado, por un razonamiento no
expresado en la demanda ni en los agravios respectivos.
-
 Partes en el juicio
1) QUEJOSO: el que inicia el juicio; el agraviado.
2) AUTORIDAD RESPONSABLE: aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado.
3) TERCERO INTERESADO: persona que quiere que el acto reclamado quede intocado
4) MPF:

 Legitimación, personalidad y representación


- Personalidad: facultad y representación de una persona para comparecer a juicio.
- Personería: facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser legal o
voluntaria.
- Legitimación: Facultad de poder actuar como parte en el proceso.
- Representación: figura jurídica a través de la cual una persona con capacidad legal (mandatario), realiza
diversos actos jurídicos, en nombre de otra (mandante).

 Competencia:
Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:
I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II. Los tribunales colegiados de circuito;
III. Los tribunales unitarios de circuito;
IV. Los juzgados de distrito; y
V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos
previstos por esta Ley.

Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto
reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente
el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de
ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o
ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de
circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.

Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de
amparo indirecto.
También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de
amparo.

Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra
actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el
más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado.

Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener
ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y
sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se
haya presentado la demanda.

Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez
de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la
jurisdicción del circuito al que pertenezca.

Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no
podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto
reclamado.

En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano
dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca.

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o
a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que
corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General
de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en
cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la
recepción de la solicitud;

II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince
días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y

III. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los tres
días siguientes.

Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá
los autos al tribunal de origen.

 Plazos:
 - El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
 I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de
treinta días;
 II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión,
podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
 III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los
núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera
indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de
procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de
personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
Juicio de amparo indirecto
 Presentación, procedencia y substanciación
El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que causen perjuicio al quejoso: Tratados internacionales, Leyes federales,
Constitución, Leyes de los estados y del D.F., Reglamentos federales, Reglamentos locales.
II. Actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los TJ, Tadm o T de trabajo.
III. Actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, siempre que se trate
de:
- La resolución definitiva por violaciones cometidas
- Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación
IV. Actos de tribunales judiciales.
V. Actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación
VI. Actos dentro o fuera de juicio que afecten a extranjeros.
VII. Contra las omisiones del MP
VIII. Actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia.

- Substanciación:
-la demanda de amparo debe formularse por escrito o por los medios electrónicos que autorice la ley en la que
expresara:
I- nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre.
II- Nombre y dom. del tercero interesado
III- La autoridad o autoridades responsables.
IV- La norma, acto u omisión que de cada autoridad se reclame
V- los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado.
VI- Los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación reclame.
VII- si se promueve con fundamento en el art. 1 de la ley de amparo fracción II, deberá precisarse la facultad
reservada a los estados, que haya sido invalidada por la autoridad federal.
VIII- Los conceptos de violación.

- Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión.

-Podrá ampliarse la demanda cuando:


I- No hayan transcurrido los plazos de su presentación
II- Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos
reclamados en la demanda inicial; siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentado
una nueva demanda.

- el órgano deberá resolver si desecha, previene o admite dentro de 24 horas de la presentación de la demanda, o en su
caso turnada.
- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare la demanda cuando:
I. Hubiere irregularidad en el escrito
II. Se hubieren omitido requisitos del art. 108
III. No acompañe el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente.
IV. No se expresó el acto reclamado
V. No exhibió las copias necesarias.

- Si no se subsanan las deficiencias dentro de 5 días se tendrá por no presentada.


- De no existir prevención o cumplida esta, el tribunal admitirá, señalará día y hora para la audiencia constitucional
dentro de los 30 días siguientes, pedirá informe justificado a las autoridades responsables, correrá traslado al tercero
interesado y en su caso tramitará el incidente de suspensión.

- La autoridad responsable deberá rendir su informe dentro de 15 días, con el cual se dará vista a las partes.
- entre la fecha de la notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de audiencia constitucional, deberá
mediar un plazo de mínimo 8 días, de lo contrario se acordará diferir la audiencia.
- Si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado.
- Cuando el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas
inconstitucionales, el informe justificado se reducirá a 3 días improrrogables y la celebración de la audiencia se señalará
dentro de 10 días después de la admisión.

 Pruebas
- Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, deberán ofrecerse y rendirse en
la audiencia constitucional.
- la documental podrá presentarse con anterioridad.
- La testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse 5
días antes de la audiencia constitucional; para las mencionadas pruebas se deberán exhibir original y copias
para cada una de las partes de los interrogatorios; el cuestionario para los peritos o los puntos de los que deba
versar la inspección. No se admitirán más de 3 testigos por cada hecho; Cuando falten copias se requerirá al
oferente para que las presente en un plazo de 3 días, si no lo hiciere se tendrá por no ofrecida la prueba; el
órgano ordenará que se entregue una copia cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un
plazo de 3 días, para que puedan formular preguntas.
- Al admitirse la pericial se hará la designación de un perito, sin perjuicio de que cada parte designe a uno.
- Si al presentarse un doc. Por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional,
esta se suspenderá para continuarla dentro de 10 días siguientes; en la reanudación de la audiencia se
presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del doc.

 Sobreseimiento
Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento.
No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la
posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por
derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento
expreso de los propios actos.
II. El quejoso no acredite haber entregado los edictos para su publicación en términos del art. 27 de la Ley, una vez que
se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;
III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;
IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se
probare su existencia en la audiencia constitucional; y
V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo
anterior.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna
de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días,
manifieste lo que a su derecho convenga.

 Audiencia constitucional
- Serán públicas, abierta está, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas y se recibirán, por su
orden, las que falten por desahogarse y los alegatos que formulen las partes.
-si no hubiere prevención, la fecha de la audiencia se señalará en la admisión dentro de los 30 días siguientes a está;
cuando a criterio del órgano exista causa fundada podrá celebrarse en un plazo que no exceda de otros 30 días, se
pedirá informe justificado a las autoridades responsables y se ordenara correr traslado a los terceros interesado y en su
caso se tramitara el incidente de suspensión.
Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada, la audiencia podrá celebrarse en un plazo que no
podrá exceder de otros 30 días.
- la autoridad responsable deberá rendir el informe dentro de los 15 días. El órgano jurisdiccional podrá ampliar el plazo
por otros diez días.

- diferimiento:
- deberán mediar un plazo de ocho días, entre la fecha de notificación del quejoso del informe justificado y la de la
celebración de la audiencia, de lo contrario se acordara diferir o suspender la audiencia,
Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto
reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días
realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la
ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas
autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional.

- suspensión de la audiencia constitucional (art. 122


Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el
órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la
audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas
testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del
plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.
Juicio de amparo directo
 Presentación, procedencia y substanciación
- El juicio de amparo directo procede:
I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. (deberán ser agotadas
previamente los recursos ordinarios).
II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo
contencioso administrativo cuando estas sean favorables al quejoso, para hacer valer los conceptos de
violación en contra de las normas generales aplicadas.
- La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, y expresará:
I. Nombre y domicilio del tercero interesado y de quien promueve en su nombre.
II. Nombre y domicilio del tercero interesado.
III. Autoridad responsable
IV. Acto reclamado
V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso.
VI. Los preceptos que conforme a la fracción I del artículo 1º de la ley de amparo, contengan los derechos
humanos cuya violación se reclame.
VII. Los conceptos de violación.

- Deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes, en caso de que
no se presenten la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de 5 días, a
menos que la demanda se haya presentado en forme electrónica.
- Dentro del plazo de 5 días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad
responsable deberá:
I. Certificar al pie de la demanda la fecha de la notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de
su presentación y los días inhábiles que mediaron.
II. Correr traslado al tercero interesado.
III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio y la
constancia de notificación a las partes.

Substanciación:
- Admiten, previenen o desechan dentro de 3 días.
- Si hubiera irregularidades se prevendrá para que subsane en un plazo de 5 días; si no cumpliere se tendrá por no
presentada.
- Si no encuentra improcedencia, se admitirá y se notificará a las partes para que en el plazo de 15 días presenten
alegatos o amparo adhesivo.
- La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá
presentar amparo adhesivo.
- Después de los 15 días para presentar alegatos, se turnará el asunto a la ponencia que corresponda para que se
resuelva dentro de los 90 días siguientes.
- Las audiencias serán públicas; la lista se publicará en los estrados 3 días antes de la sesión.
- Si fuesen aprobados, se procederá a la firma del engrose (10 días) y si no solo se podrán aplazar o retirar.
- Se resuelve por unanimidad o mayoría, el que no esté de acuerdo presentara su voto en contra dentro de los 10 días
después del engrose.

 Sentencia
- Debe contener:
I. Fijación clara del acto reclamado.
II. Análisis sistemático de los conceptos de violación
III. Valoración de pruebas del juicio.
IV. Fundamentos legales en que se apoyen para resolver.
V. Medidas en que se traduce la concesión del amparo, en los directos el pronunciamiento de las
violaciones procesales, además los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución.
VI. Puntos resolutivos en los que se exprese el acto, por el que se conceda, niega o sobresea, y cuando
sea el caso los efectos de la concesión.
- Efectos de la concesión del amparo serán:
I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho
privado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación
II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad
responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
- En los asuntos de orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos graves, la sentencia que conceda
el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada en revisión.

 Amparo adhesivo
- Procederá cuando:
I. El adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas del fallo.
II. Cuando existan violaciones al procedimiento que afecten al adherente.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las
consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo
favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se
deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al
resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos
que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por
sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en
materia penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima.

Suspensión
 Naturaleza y Finalidad
 - La autoridad responsable decidirá en 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión y los requisitos para
su efectividad.
 - La suspensión se concederá cuando no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se
resuelve el juicio de amparo.

 Clasificación de la suspensión
1.- De oficio y de plano:
ART. 125- De oficio: cuando se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida ataques a la libertar,
incomunicación, extradición, desaparición forzada, o alguno de los prohibidos en el 22 constitucional.
En este caso la suspensión se decretará en el auto de admisión.
2.- a petición de parte:

 Requisitos de procedencia y efectos


- El incidente de suspensión se abrirá de oficio, en los siguientes casos:
I. Extradición
II. Cuando se trate de un acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso el goce
del derecho reclamado.

- Efectos de la suspensión
- Promovida la suspensión el órgano deberá hacer un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y la no
afectación del interés social y acordará lo sig.:
1. Concederá o negará la suspensión provisional
2. Señalara fecha y hora para la celebración de audiencia incidental dentro de los 5 días sig.
3. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro de 48 horas (donde
se le acompañara copia de la demanda y anexos.)

 Tramitación del incidente de suspensión


Se abrirá de oficio en los siguientes casos:
I. extradición
II. Siempre que se trate de algún acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al
quejoso en el goce del derecho reclamado.
- Con excepción de lo anterior, la suspensión se decretará con los sig requisitos:
I. Que la solicite el quejoso
II. No se siga perjuicio al interés social ni se contravenga el orden público.
- Se tramitará en incidente por separado y duplicado
*A petición de parte:
- Se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.
- procedencia: Cuando el quejoso que la solicita aduzca un interés legítimo, el órgano la concederá cuando el
quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión.
- en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daño a un tercero, el quejoso deberá otorgar garantía
para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia
favorable en el juicio.
- en los casos en que se niegue el amparo, cuando se sobresea o cuando se deje sin efectos la suspensión, la
autoridad responsable hará efectiva la garantía.

 Informe previo
Se concretará a expresar si es cierto o no el acto reclamado.
Cuando alguna autoridad responsable tenga residencia fuera de la jurisdicción, y no sea posible que rinda su informe
previo en tiempo, se celebrara la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades que, si hayan
rendido su informe, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades que falten.
* Suspensión definitiva deberá contener:
1. Fijación clara y precisa del acto reclamado
2. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas
3. Fundamentos legales en que se apoye para resolver
4. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto por los que se conceda o niegue la suspensión, si se
concede, deberá precisarse los efectos.

- Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:


1. El delito que se le impute
2. La situación económica
3. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

 Modificación de la suspensión por hechos supervinientes (art. 154 LFT)


La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de
parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio
de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

 Pruebas
- En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documentales y de inspección judicial; solo en los
casos a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será admisible la prueba testimonial.

 Queja por exceso y defecto (art. 97 frac I inciso g), y art. 206 LFT)

El recurso de queja procede entre otras cosas contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto
en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto
reclamado

Procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento
de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o
negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el
juicio de amparo.

Se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo
indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

Se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:


I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el juez, unitario o colegiado según corresponda; en el
mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;
II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para
que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la
conducta que se reclama; y
III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen
oralmente y se dictará resolución.

Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha
hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o
contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de
veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que
subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio
Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.

Recursos
 Queja:
- Es el fundamento para impugnar cualquier determinación en el juicio de amparo siempre y cuando se pueda causar
perjuicio no reparable en sentencia definitiva
- El plazo para su interposición es de 2 días para quejas urgentes, 5 días para lo demás y en cualquier tiempo
cuando se se tramite la demanda de amparo.
- Procede contra actuaciones dictadas dentro o después del juicio de amparo:
I.- En amparo indirecto:
a) Las que admitan, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación.
b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.
c) Las que rehusén la admisión de fianzas o contrafianzas.
d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado.
e) Las que no admitan el recurso de revisión y que puedan causar daño irreparable en la sentencia definitiva.
- Resoluciones no reparables: son aquellas dictadas dentro del procedimiento que no sean susceptibles de
nuevo análisis al dictarse la sentencia definitiva, pudiendo causar algún daño a las partes.
f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios
g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido
al quejoso la suspensión provisional o definitiva.
h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo.
II.- En amparo directo:
a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente.
b) Cuando no prevea sobre la suspensión dentro del plazo legal.
c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios.
d) Cuando niega al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia
causen daños o perjuicios a los interesados.

 Revisión (principal y adhesiva):


- En amparo indirecto procede contra:
o Resoluciones que niegan o conceden la suspensión definitiva
o Las que modifican o revoquen el acuerdo en el que se concede o niega la suspensión definitiva, o las que
niegan la revocación o modificación.
o Las que deciden el incidente de reposición de autos.
o Contra el sobreseimiento fuera de audiencia.
o Los acuerdos y sentencias dictadas en aud. Constitucional.

- En amparo directo procede contra:


o Sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interposición
de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos;
o Contra asuntos de importancia y trascendencia según la SCJN.

- Se presenta por conducto del órgano recurrido, con un plazo de 10 días a partir de que surta efectos la not. del fallo
impugnado.
- Las autoridades responsables pueden interponer revisión contra actos que de cada una de ellas se haya impugnado.
- La revisión compete a los colegiados, salvo que la materia verse sobre constitucionalidad de leyes federales, sobre las
que no se ha emitido criterio, en cuyo caso se remitirá a la SCJN.

REVISION ADHESIVA:
- puede interponerse dentro de 5 días, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la
admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes.

 Reclamación:

- Es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.
- Se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, expresando los agravios, dentro del término de tres días
siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.
- El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un
ministro o magistrado distinto de su presidente.
- La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el
que corresponda.

Ejecución
 Cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo:
- Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se
haya concedido o se reciba testimonio de la revisión, el órgano notificará sin demora a las partes.
- A la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días,
apercibida que, de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa y se remitirá el expediente al
tribunal colegiado de circuito o a la SCJN, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con
la separación de su puesto y su consignación.
- El órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que le
ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular
una multa.
- El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en
cuenta su complejidad o dificultad.
- Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo
hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de
circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares
seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen el cargo.
- Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad
responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso,
el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El
incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.
El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y
dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la SCJN con un proyecto de
separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será
notificado a éstos.
Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de
circuito seguirá, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la SCJN con proyecto de
separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

 Autoridades vinculadas al cumplimiento


- Superior jerárquico de la autoridad responsable: es la que ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a
actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí
misma.
- Todas las autoridades que tengan intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar,
los actos para cumplimiento.

 Incidentes en el procedimiento de ejecución


- Cumplimiento sustituto:
Incidente de Cumplimiento Sustituto
- Cuando es materialmente imposible restituir al quejoso en sus derechos se sustituye esos derechos vía monetaria.
- Tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.
- Podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la SCJN, en los casos en que:
I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que
pudiera obtener el quejoso; o
II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las
cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión

- Procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento
de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o
negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

- Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el
juicio de amparo.

- Se promoverá ante el juez o el tribunal unitario, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el
presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

- Se tramitará con las reglas siguientes:


I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente; en el mismo escrito
se ofrecerán las pruebas relativas;
II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para
que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la
conducta que se reclama; y
III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen
oralmente y se dictará resolución.

- Si se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva
o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza, el órgano judicial, en su
resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores
en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento
que de no hacerlo será denunciada al MP.

- Inejecución de sentencia:
La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias,
en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.
- El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la
autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al
imponer la sanción penal.
- Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la
ejecutoria, dará vista al quejoso, al tercero interesado para que dentro de 3 días manifiesten lo que les
convenga; En los casos de amparo directo será de 10 días donde se podrá alegar el defecto o exceso en
cumplimiento
- Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial dictará resolución
fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay
imposibilidad para cumplirla.
- La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
- Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento,
remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la SCJN.
- Recibidos los autos en la SCJN, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.
- Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable
para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.
- Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en
cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad
responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las
mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en
responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable,
hayan incumplido la ejecutoria.

 Repetición del acto reclamado:


- La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el
órgano que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá
un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días.
- Vencido el plazo, el órgano dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que
existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la SCJN,
según corresponda.
- Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente
al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.
- Recibidos los autos, la SCJN determinará si existe o no repetición del acto reclamado.
- En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su
cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda.
- Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes
de la resolución de la SCJN, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los
remitió.

 Queja por exceso o defecto (tesis 2008030)


RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.
El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el
análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la
tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia
de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada.
Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio
comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo
es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el
exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que
la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso
o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para
ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de
inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013,
sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de
amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el
cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la
propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una
ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en
exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de
Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo
general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y
las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el
cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso,
cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el
contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin
embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección
de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a
pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución
emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el
juzgador de amparo.

 Recurso de Inconformidad:
- Podrá interponerse por el quejoso o por el tercero interesado, dentro del plazo de quince días contados a partir
del siguiente al en que surta efectos la notificación.
-Procede contra la resolución que:
I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo.
II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del
asunto;
III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado;
IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de
inconstitucionalidad.

- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la
libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición,
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución la inconformidad
podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.
- El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así
como los autos del juicio a la SCJN, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.

Jurisprudencia
Es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias que pronuncia la SCJN
funcionando en pleno o en salas, y por los colegiados.
Es aquella complementaria o integradora de las situaciones que no previó el legislador, adecuando la norma al caso
concreto.

 Jurisprudencia por reiteración de criterios


- Se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas
en diferentes sesiones por cuando menos: en el pleno de la SCJN 8 votos, en las salas de la SCJN por 4 votos y en los
colegiados la votación deberán ser unánime.

 Jurisprudencia por contradicción de tesis


- Se establece al dilucidar los criterios discrepantes entre las salas de la SCJN, entre los plenos de circuito o entre los
colegiados.

 Interrupción de la jurisprudencia
- Esta se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario.

 Jurisprudencia por sustitución


- La jurisprudencia por reiteración o contradicción, podrá ser sustituida conforme a las sig reglas:
1. Cualquier tribunal previa petición de alguno de los magistrados, podrán solicitar al pleno de circuito que
sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido. (aprobada por las 2/3 partes de los
mags).
2. Cualquiera de los plenos de circuito, previa petición e alguno de los magistrados de los colegiados, podrá
solicitar al pleno de la SCJN o a la sala correspondiente. (aprobada por la mayoría de sus integrantes)
3. Cualquiera de las salas de la SCJN previa petición podrá solicitar a la SCJN (cuando menos 8 votos y
cuatro en sala )
Derecho civil
Obligaciones
 Concepto:
Vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona (acreedor) tiene la facultad de exigir de otra (deudor) un
determinado comportamiento positivo o negativo (prestación).

 Fuentes y extinción de las obligaciones:


Fuentes: son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales
dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando
ocurren los supuestos de hechos previstos en la ley, y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican
cuáles serán las fuentes de las obligaciones.

1.- El Contrato.:
Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos.

Para la existencia del contrato se requiere:


I. Consentimiento;
II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

El contrato puede ser invalidado:


I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
II. Por vicios del consentimiento;
III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida
por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado,
sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

2.- Declaración Unilateral de la Voluntad:


3.- Enriquecimiento Ilegitimo:
4.- La Gestión de Negocios.

 El contrato. Produce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de
contratar.
 El pago de lo indebido. Este se presenta cuando una persona (deudor) paga a quien no es su acreedor. La ley
obliga a aquel que ha recibido el pago tiene la obligación de repetirlo.
 La gestión de negocios. Consiste en la obligación que adquiere aquel que sin estar obligado, asume la gestión
de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en
estado de proveer a sí mismo a ellas, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las
obligaciones derivadas de un mandato.
 Enriquecimiento sin causa. se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa a
expensas de otro, está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento, de todo lo que
aquel se hubiese empobrecido.
 Hecho ilícito. En el cual se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con intención por el agente
a la persona o al patrimonio de la víctima, o cuando se causa el daño sin intención por imprudencia,
negligencia, impericia, se responde por el daño causado por un hecho propio, o bien por los hechos de una
persona sometida a nuestra guarda, o de una cosa o animal sobre los cuales debíamos haber ejercido una
vigilancia correcta.
Extinción de las obligaciones:
1.- Compensación
2.- Confusion de derechos
3.- Remision de la deuda.
4.- Novación

1.  La simple convención extintiva


2.   La revocación unilateral
3.   La muerte del acreedor o del deudor
4.   La solución o pago
5.   La Novación
6.   La compensación
7.    La Remisión.
8.    La confusión
9.    La imposibilidad de ejecución
10. La prescripción liberatoria
11. El plazo extintivo y la condición resolutoria
12. La declaración judicial de nulidad o rescisión
13. La resolución judicial y el pacto comisorio
14. La revocación judicial
15. La declaración judicial de simulación
16. La transacción
17. La perención de las acciones procesales.

LA SIMPLE CONVENCIÓN EXTINTIVA: La simple convención extintiva , como un acuerdo de voluntades entre el


acreedor y el deudor, encaminado a privar de eficacia el vínculo obligatorio, bien sea que ese acuerdo se limite
exclusivamente a este vínculo concreto, o que se refiera a todos los efectos del contrato, no se puede confundir con
otros modos de extinción de las obligaciones, que también son de naturaleza  convencional, pero que ofrecen
características  específicas  que no obedecen a la simple aplicación del postulado de la autonomía de la voluntad
privada.
La simple convención extintiva se produce cuando el acuerdo entre el acreedor y deudor, fruto del postulado de la
voluntad privada, extingue la obligación, pero la causa y las características de ese acuerdo no encajan en otro de los
modos  extintivos convencionales tipificados por la ley.
LA REVOCACIÓN UNILATERAL: La ley le concede a una de las partes el derecho  para revocar  unilateralmente
ciertos contratos como el mandato, el arrendamiento de servicios, la confección de obra material, en los cuales es
indispensable,  para su normal desarrollo, la inteligencia o la confianza recíproca entre dichas partes.

LA MUERTE DEL ACREEDOR O DEL DEUDOR: Por regla general las obligaciones no se extinguen por causa de
muerte del acreedor o del deudor, sino que pasan a los herederos  de estos o a los legatarios  instituidos por el testador.
Los créditos personalísimos como el derecho a pedir alimentos, las obligaciones de hacer, cuando por su naturaleza o
por la convención  deban ser cumplidas  por el deudor  mismo y no por  otras personas, son intrasmisibles. En
consecuencia, las obligaciones que se encuentran en la situación ya indicado, se extinguen por la muerte del acreedor o
del deudor respecto del cual existe el intuite personae.

EL PLAZO EXTINTIVO: Lo normal es que  las obligaciones se extingan por su cumplimiento o pago efectivo por el
deudor  o sus herederos y el transcurso del tiempo afecta la existencia de ellas al consumarse el modo de la
prescripción.  Sin embargo,  la existencia de un derecho u obligación puede estar subordinada a un plazo, es decir, a un
hecho futuro y cierto, como la llegada de tal día, o la muerte de una persona, en forma que el acaecimiento de   esta
circunstancia  le pone fin al derecho o a la obligación.

LA CONDICION RESOLUTORIA: El acaecimiento  del hecho condicionante a que se subordina la existencia actual de
estas, como sucede con el fiador que ha garantizado la obligación principal mientras  el deudor continúa dedicado a
determinada actividad comercial. Si este cambia de actividad, la obligación del fiador se extingue.

EL PAGO: El artículo 1626 del Código Civil define el pago como  la prestación de lo que se debe.  Esta definición es
omnicomprensiva puesto que no solo se circunscribe a la cancelación de las obligaciones en dinero.
Se paga una obligación de dar cuando se hace  tradición de la especio o del género objeto de la dación; se paga la
obligación de hacer cuando se entrega el producto contratado y se paga la obligación de no hacer mientras se abstiene
de ejecutar el hecho  prohibido.

EL PAGO PURO Y SIMPLE: Es el que no esta sujeto a modalidades especiales y esta sujeto a las siguientes 
cuestiones:

1. LA CAUSALIDAD DEL PAGO: Todo pago supone una obligación pre existente que le sirve de causa, pues de no
existir esta, dicho pago es invalido, sin embargo, para la firmeza del pago no es necesario que la causa de este sea una
obligación civil perfecta, basta que ella sea natural.

2. POR QUIEN PUEDE HACERSE EL PAGO?: Normalmente las obligaciones deben ser cumplidas por  la persona o
personas a cuyo cargo existen directa o subsidiariamente, es decir, por el deudor absoluto o por sus herederos, por sus
representantes legales o convencionales, por los codeudores solidarios  o de la obligación indivisible, o por quienes
acceden a la obligación principal ajena directamente como fiadores o indirectamente como el propietario del bien
hipotecado o pignorado en garantía.

Es más cualquier tercero, es decir, toda persona extraña al vínculo obligatorio y carente de la representación legal o
convencional  del obligado esta autorizado por la ley para hacer el pago aun sin el consentimiento de estos y aun a
pesar del acreedor.

A. PAGO POR EL ACREEDOR UNICO O POR SU REPRESENTANTE:  El deudor único no solamente esta
obligado  a pagar la prestación debida sino que tiene derecho de hacerlo desde que su deuda es exigible y aun
antes, si su acreedor  consiente en ello o si esta facultado para renunciar al plazo pendiente. Igual puede predicarse
de los representantes del deudor, como su tutor o curador, sus herederos o mandatarios generales o diputados
especiales para hacer el pago entre los que esta el legatario a quien se ha impuesto esta carga.
El pago realizado por cualquiera de las anteriores personas produce la extinción  total y absoluta de la obligación, la
solución respecto de todo el mundo (erga omnes).  El acreedor queda satisfecho y ya nada puede exigirle al deudor
y este queda liberado, es decir, el vínculo obligatorio desaparece tanto por su aspecto activo (acreedor) como por el
pasivo (deudor).
Cuando el pago es parcial, el efecto mencionado no se da en su plenitud, como en el caso de los deudores
conjuntos o en procesos de liquidación obligatoria  cuando los bienes son insuficientes para  la total satisfacción del
crédito a pagar.  Es estos casos, los vínculosobligatorios se extinguen hasta concurrencia del pago parcial, pero
subsisten por el solo saldo insoluto.

B. PAGO POR PERSONA INTERESADA EN LA SOLUION DE LA DEUDA: Si la obligación es solidaria o


indivisible, cada deudor está sujeto al pago total  de ella, y lo propio sucede con el fiador, quien responde
subsidiariamente de  la obligación afianzada, y con el propietario del bien hipotecado o pignorado en garantía de
dicha obligación, cuyo cumplimiento se puede hacer efectivo  sobre ese bien.

a). PAGO POR EL CODEUDOR SOLIDARIO: El codeudor solidario puede haberse constituido como tal sin tener
interés alguno en la deuda, sino como garante de otro u otros, o puede participar en la deuda , pero solo con una
cuota de interés en ella. El pago que realiza es, en todo o en parte,   de deudas ajenas, por lo cual satisfecho el
acreedor, quien paga tendría derecho a que los demás codeudores le rembolsen aquello  en que se han
beneficiado con el pago y a quien paga se le declara subrogado en el crédito del acreedor con todos sus
privilegios, accesorios, acciones, etc., aunque limitadas estas acciones respecto de cada uno de los otros
codeudores a la parte o cuota que este tenga en la deuda  común; de suerte que en esta hipótesis la obligación
no se extingue por el pago sino que subsiste total o parcialmente a cargo de los codeudores del que paga quien
entra a sustituir al acreedor satisfecho, aunque dicha obligación deja de ser solidaria respecto de tales
codeudores.

b) EL PAGO POR EL CODEUDOR DE OBLIGACION INDIVISIBLE:  El codeudor que paga obligación indivisible
debería quedar colocado en la misma situación del codeudor solidario, a lo menos cuando el objeto de aquella es
una  suma de dinero y la indivisibilidad es convencional, o sea que, al solucionar la totalidad de la deuda, la
subrogación legal debería operar a favor de dicho codeudor.  Sin embargo, nuestro código solo le reconoce al
codeudor que paga obligación indivisible una acción de indemnización o saneamiento.  Esto quiere decir que  la
obligación pagada se extingue totalmente erga omnes, y que el pago genera a favor del que paga  un crédito
distinto a cargo de sus codeudores beneficiados por él, este crédito ya no cuenta con los privilegios, accesorios y
garantías del extinguido.
c) PAGO POR EL FIADOR: El fiador que paga por el deudor principal también queda legalmente subrogado en
el derecho del acreedor con todos sus privilegios, accesorios y garantías, pues es un deudor subsidiario que
cumple obligación ajena.  Existiendo varios fiadores y aun mediando renuncia de estos al beneficio de división
respecto al acreedor, el fiador que paga la totalidad de la obligación principal queda subrogado en el crédito
frente al deudor principal y frente a otros fiadores hasta concurrencia de lo que a estos correspondería en la
división.
El pago por el fiador tampoco extingue la obligación principal, sino que solo produce por ministerio de la ley un
cambio de acreedor, aunque el monto de aquella quede reducido, para los efectos de la subrogación y respecto
de los otros fiadores, a la participación que quepa a estos  en la división de la deuda; pero además el legislador le
concede al fiador otra acción como es la de  reembolso la que supone que en el pago con subrogación  la
obligación subsiste por el aspecto pasivo y se extingue por el activo, dando lugar al nacimiento de un nuevo
crédito a favor del que paga, crédito que sería pagado con la acción de reembolso.

d). PAGO POR EL PROPIETARIO DE COSA HIPOTECADA O PIGNORADA:  Estas personas si bien no son
deudoras ni codeudoras en la obligación garantizada, esta directamente interesado  en el pago de esta, porque
en caso de que el deudor no cumpla, ese derecho real de garantía puede hacerse efectivo sobre dicha cosa; en
consecuencia, es natural que a esta persona se le permita pagar la deuda caucionada para librarse de la acción
real que  sobre su bien podría ejercer el acreedor y al hacerlo, se le considera legalmente subrogado en los
derechos de este con todas las consecuencias que tal subrogación implica, esta garantía la consagra el artículo
2453 respecto del poseedor del bien hipotecada en garantía de obligación ajena, pero respecto al propietario   de
la cosa pignorada no se le dan las mismas garantías  a pesar de que la situación es igual que la del propietario de
cosa hipotecada.  Como ese pago beneficia al deudor  liberado  éste debe rembolsarle al que pago el valor de lo
pagado, porque de lo contrario habría lugar a un enriquecimiento injusto.

C. PAGO POR PERSONA NO INTERESADA EN LA SOLUCION DE LA DEUDA.


El artículo 1630 del Código civil  dispone que pueda pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aun sin
su conocimiento o contra su voluntad, y aun  a pesar del acreedor. 
Cuando un tercero paga sin el conocimiento del deudor no tiene acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y
no se entiende  subrogado por la ley en el lugar  y derechos del acreedor, ni podrá compeler al  acreedor a que le
subrogue.  El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a
no ser que el acreedor le cesa voluntariamente su acción.  Art. 1632.
Sobre el particular es pertinente distinguir tres situaciones: a) el que paga con conocimiento del deudor; b) el que
paga sin el conocimiento del deudor y c) el que paga  contra la voluntad del deudor.
En este caso, el consentimiento del acreedor no juega ningún papel, porque en cualquier caso de los enunciados
cualquier persona puede pagar  contra la voluntad de aquel a su pesar, es decir, que la persona declara injustificada
la renuencia del acreedor para recibir el pago que satisface su interés en el vínculo obligatorio.
Esos pagos producen efectos distintos así:

a)    Si se hace con el conocimiento del deudor, el que paga tiene frente a este la acción legal subrogatoria y la
acción  del mandatario, es decir, puede elegir cualquiera de estas dos acciones para determinar si la obligación
subsiste  con sus accesorios o si se ha extinguido por el pago dando lugar  a la acción  de rembolso ex mandato.
b)     si el pago se hace sin el conocimiento del deudor, la obligación se extingue absolutamente  y el que paga no
se subroga en el respectivo crédito sino que nace en su favor otro crédito distinto, el de reembolso contra el
deudor liberado, a menos que el acreedor se allane  a cederle el crédito al que pago o a subrogarlo
convencionalmente en él,  caso en el cual la obligación no se extingue, sino que cambia de acreedor.
c)     Si el pago se hace contra la voluntad  del deudor, la obligación se extingue, pero el que paga tiene acción  in
rem verso contra el deudor, si el pago le ha sido útil a este y dicha utilidad subsiste al tiempo de la demanda de
aquel.

A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO


El artículo 1634 dice que para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor, bajo cuyo nombre se entienden todos
los que le hayan sucedido  en el crédito aun a título singular, o a la persona que la ley o el juez autorice a recibir por él,
o a la persona diputada por el acreedor para el cobro.
El pago  hecho de buena fe  a la persona que estaba en posesión del crédito, es válido aunque después aparezca que
el crédito no le pertenecía.

EFECTOS DEL PAGO: El pago que se hace a las personas enumeradas  es válido, es decir, que produce efectos
propios de este modo de extinguir las obligaciones, soluciona absolutamente y erga omnes el vínculo obligatorio, a
menos que dicho pago se limite a producir un traspaso del crédito, como sucede en los casos de la subrogación legal o
convencional del deudor al acreedor satisfecho.

EFECTOS DEL PAGO A PERSONA NO LEGITIMADA: El pago a persona diferente a las relacionadas en el artículo
1634  no extingue la obligación, el acreedor conserva su derecho y, por ende,  el deudor que paga mal continúa
obligado a satisfacerlo. Esto sin perjuicio del derecho de repetición que tiene dicho deudor contra la persona no
legitimada para recibir quien no puede enriquecerse injustamente.

CONVALIDACIÓN DEL PAGO: La nulidad del pago a persona no legitimada para recibirlo se sanea en dos casos
consagrados en el artículo 1635 tales como:

a. Cuando el acreedor que tiene la libre administración de sus bienes ratifica expresa o tácitamente el pago, porque 
esta ratificación equivale a un mandato conferido a quien recibe.
b. Cuando el que ha recibido el pago sucede al acreedor en su derecho como heredero  o por cualquier título.
c. La doctrina agrega otro caso en el que dicha nulidad se sanea como es cuando el pago al tercero no legitimado se
emplea en provecho del acreedor.
Para que el acreedor o un sucesor suyo este  legitimado para recibir el pago de la totalidad de la deuda, es
necesario que sea acreedor o sucesor único, o que, siendo varios, aquel esté facultado para recibir por todos, como
en las obligaciones activamente solidarias o indivisibles.
Si la obligación  en favor de dos o más  acreedores es conjunta, el pago debe hacerse a cada uno de ellos en
proporción a su cuota en el crédito y no a uno solo porque, las cuotas de los demás no se extinguirán por dicho
pago.
NULIDAD DEL PAGO AL ACREEDOR: El artículo 1636  establece que el pago al acreedor es nulo en los siguientes
casos:

1.   Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se pruebe que  la cosa pagada  se ha
empleado en provecho  del acreedor.
2. Si hay embargo de la deuda o se ha mandado a retener el pago.
3.   Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso.

EL PAGO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL ACREEDOR:


Es propio de la representación trasladar al representado los efectos de los actos jurídicos realizados por el
representante como si aquel hubiese intervenido directamente en dichos actos.
La representación es legal cuando la autorización al representante  para actuar por otro se deriva directamente de la
ley, tales como los tutores, curadores, albaceas, los padres de familia con sus hijos, los recaudadores fiscales o de
comunidades y establecimientos públicos.
Estos representantes están legitimados para recibir válidamente el pago en nombre del acreedor con los mismos
efectos que el que se le haya hecho directamente a este.

PAGO AL REPRESENTANTE VOLUNTARIO DEL ACREEDOR:


Aquí se habla de quienes derivan su facultad para recibir el pago de un acto jurídico  otorgado por el acreedor, estas
personas reciben válidamente el pago conforme al artículo 1634.
Según las reglas generales consagradas en el artículo 1638 esa diputación para recibir el pago puede nacer de un
mandato general  para la administración de todos los negocios del acreedor o de un mandato especial para
determinado negocio  o un mandato específico para el cobro del crédito que se cobra.   El mandato general y especial
para uno o más negocios del acreedor implica naturalmente, por presunción legal de la voluntad del mandante, la
facultad de cobrar los créditos  de este y de ejercer  las acciones pertinentes.  En el mandato especifico, no se presume
la facultad de cobrar y por tanto la misma debe ser expresa.

EL PAGO AL POSEEDOR DEL CREDITO:


Conforme al inciso 2 del artículo 1634, el pago hecho de buena fe a la persona que estaba en posesión del crédito, es
válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.
Son dos los requisitos  para la validez del pago:
a. Que el que recibe este en posesión del crédito
b. Que el deudor le pague de buena fe.

COMO DEBE HACERSE EL PAGO


Conforme al artículo 1626  el pago efectivo es la prestación de lo que se debe; paga en debida forma el deudor que
ejecuta a cabalidad la prestación a su cargo que hace tradición  o simple entrega  de la cosa que se ha obligado a dar o
a entregar, respectivamente o que ejecuta  cumplidamente el hecho material o inmaterial que se le ha impuesto o que
se abstiene de realizar el hecho prohibido.

QUE SE DEBE PAGAR: El inciso 2 del artículo 1627 dispone que el pago se hará bajo todos respectos  en conformidad
al tenor de la obligación; sin perjuicio  de lo que en los casos especiales  dispongan las leyes.  El acreedor no puede ser
obligado a recibir  otra cosa que lo que se le deba, ni con el pretexto de que es igual o mayor valor a lo debido.

EXCEPCIONES  LEGALES: La parte final del inciso 1 del artículo 1627 enuncia que la ley expresamente autoriza  que
el pago  de la prestación debida se realice mediante la ejecución de otra distinta. Ejemplo de  ello es  el de que en un
acto jurídico como el testamento o el contrato al atribuirse un derecho a una persona, también se le imponga un modo,
consistente en la obligación de  darle una destinación especial  o en una carga. Este tipo de obligaciones pueden ser
cumplidas por equivalencia, o sea mediante la ejecución de una prestación distinta  de la que constituye su objeto.

DONDE DEBE HACERSE EL PAGO


a.  DOMICILIO CONVENCIONAL PARA EL PAGO:  Al respecto los artículos 85 y 1645 del Código Civil establecen 
que los interesados pueden señalar  un domicilio especial para todos los efectos extrajudiciales del contrato, o solo
para el pago de alguna o algunas de las obligaciones que este genera, el deudor y el acreedor salvo el caso de que
posteriormente convengan otra cosa debe atenerse a dicha estipulación.
b.  DOMICILIO LEGAL PARA EL PAGO: Si los contratantes guardan silencio respecto al lugar donde debe
cumplirse la obligación o si esta es de origen extracontractual se aplican las reglas de los artículos 1546 y 1547 , es
decir:
1. Si es de cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la
obligación.
2. Si se trata de otra cosa, se hará  el pago en el domicilio del deudor.

CUANDO DEBE HACERSE EL PAGO


El deudor debe cumplir su obligación no solo en la forma debida, sino también oportunamente, circunstancia temporal
que se determina según la naturaleza de la obligación. Es decir, si la obligación es pura y simple debe cumplirse una
vez nacida, si es condicional al realizarse el hecho futuro e incierto condicionante, si es a plazo, a la llegada del día o al
realizarse  el hecho futuro y cierto señalado como término para el cumplimiento.  En tales casos la obligación es
exigible  y si el deudor no la paga incurre en retardo que lo expone a la ejecución coactiva y que sumado a la
reconvención, se convierte en mora, hecho este que apareja la acción indemnizatoria de los perjuicios causados al
acreedor.

IMPUTACION DEL PAGO


La imputación es la aplicación de la prestación cumplida a la obligación u obligaciones a cargo del deudor y en favor del
acreedor.
Se deben mirar diferentes aspectos tales como:

a.   LA OBLIGACION ES UNICA:   Se da cuando el deudor  debe una suma de dinero que devenga intereses 
convencionales, remuneratorios o moratorios y el pago es insuficiente para cubrir el principal y sus intereses.    Si el
acreedor se allana a recibirlos o se ve obligado a hacerlo por la ley, la imputación se hace primeramente a los intereses
y el saldo al capital (Art. 1653), de no hacerse asó el acreedor sufriría perjuicios, ya que el capital devenga intereses, y
estos no por prohibición legal (1617). Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se
presumen estos pagados.  Esta presunción por ser legal, admite prueba en contrario.
b. EXISTEN VARIAS DEUDAS: Para que se suscite problema respecto  de la imputación  del pago insuficiente para
cubrir las varias deudas a cargo de un mismo deudor y en favor de un mismo acreedor, se requiere que estas sean de
un mismo género o clase, porque de no ser así el pago de cualquiera de estas prestaciones ha de imputarse a la
obligación respectiva.
Pero si las varias deudas  son del mismo género, el pago insuficiente  que el acreedor  recibe o tiene que recibir  si
presenta complicaciones, y para ello, el código civil establece varias reglas  según la imputación corresponda al deudor,
al acreedor o a la ley.

a. La imputación por el deudor: A este la ley le


otorga la facultad de hacer la imputación al pago teniendo el derecho de pagar por separado sus diferentes deudas en
favor de un mismo  acreedor, consecuentemente puede elegir entre ellas cual quiere pagar primero; pero dicha facultad
tiene restricciones  impuestas en favor del acreedor tales como:

1). El deudor no puede entre varias Obligaciones elegir una que sea mayor a sus disponibilidades para el pago de
ella y sus accesorios.
Esto por cuanto conforme al artículo 1649 al acreedor no puede obligársele a  recibir por partes lo    que se le debe.
2). Si de las varias deudas unas son ya exigibles y otras no, el deudor, sin el consentimiento del acreedor, no puede
preferir la deuda no devengada a la que ya lo está.

En síntesis, la elección de la deuda, entre varias a que haya de imputarse el pago, corresponde   en primer término, al
deudor, quien solo puede elegir aquella que con el pago quede totalmente solucionada por principal y accesorios, y que
sea actualmente exigible o que, estando sujeta a plazo, este sea renunciable por dicho deudor.  Cumpliéndose estos
requisitos el acreedor no puede negarse a recibir el pago, so pretexto de que el deudor ha preferido la obligación   que
devenga intereses a la que no los devenga o que devenga unos menores,. O que el deudor ha elegido la deuda mejor
garantizada respecto de otra que lo está menos o que no tiene garantía específica.

IMPUTACION POR EL ACREEDOR: Si el deudor no imputa el pago a ninguna de sus deudas en particular, el acreedor
podrá hacer la imputación en la carta de pago; y si el deudor la acepta no le será lícito reclamar después.
IMPUTACION POR LEY: El artículo 1655 indica que si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la deuda
que al tiempo del pago estaba devengando a la que no lo estaba; y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda
que el deudor eligiere.

GASTOS DEL PAGO


Conforme al artículo 1629 del Código Civil, los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio
de lo estipulado y de lo que el juez  ordene  acerca de las costas judiciales.
Son gastos del pago los que ocasionen la ejecución voluntaria o coactiva de la obligación y la carta de pago.   El pago
puede ocasionar gastos tales como los de transporte,  de la cosa debida, los de embalaje, carga, fletes, descarga,
seguros, etc.  La carta de pago también puede causar gastos, como cuando se hace por escritura pública o hay lugar al
reconocimiento de firmas.
Si el pago se hace por vía judicial, debe estarse a lo que el juez resuelva sobre las costas del proceso, según las reglas
pertinentes.

PRUEBA DEL PAGO


Al deudor que alega haber pagado una obligación le corresponde acreditar este pago, bien sea con la carta o los
recibos respectivos, o con otra prueba idónea para el efecto como la confesión del acreedor.

PRESUNCION DEL PAGO


El artículo 1628 establece que en los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos determinados y consecutivos
hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y
deudor; como esta presunción es legal admite prueba en contrario.

PAGO CON SUBROGACION


Consiste en la sustitución jurídica de una cosa por otra, o de una persona por otra; si es de cosas se dice que la
subrogación es real y si es de personas se dice que la subrogación es personal.

SUBROGACIÓN REAL:
Se presenta cuando, sin mediar, novación, el derecho crediticio correspondiente a la deuda se satisface con una
prestación distinta de la debida.  Ejemplo: la  indemnización compensatoria por el incumplimiento de una obligación. 
Esto sucede también en las obligaciones facultativas cuando se paga la prestación autorizada para el efecto en vez de
la prestación debida.
Ejemplo: Quien debe un ternero y esta facultado para pagar con $2.000.000 y así lo hace, sustituye el semoviente por el
dinero.
La subrogación real se encamina a evitar la confusión de patrimonios que la ley quiere mantener separados. Ejemplo: El
remplazo de un inmueble propio de uno de los cónyuges por otro bien de la misma calidad que el cónyuge adquiere
con  el producto de la venta de aquel. La subrogación de esos bienes  evita que el nuevo  bien entre a formar parte del
haber de la sociedad conyugal.

SUBROGACION PERSONAL:
Se presenta cuando una persona remplaza a otra  en uno o más derechos u obligaciones.
Los herederos se subrogan  al difunto, pues le suceden en todos  los derechos y obligaciones trasmisibles.
También el causahabiente a titulo singular, el comprador, el cesionario de un crédito, el legatario, se subrogan al
causante en el derecho que este traspasa a aquel.

PAGO CON SUBROGACIÓN:


Es la sustitución  del acreedor por otra persona que le paga por el deudor, o que le proporciona a este dineros
destinados al pago y que él efectivamente emplea en tal sentido.  En estos casos, el pago no extingue el vínculo
obligatorio, sino que el acreedor desinteresado es sustituido en la titularidad  del crédito por quien le hace el pago,
sucesión esta que puede cumplirse con el consentimiento del acreedor, o aún contra la voluntad  de este por el solo
ministerio de la ley.

SUBROGACION LEGAL POR EL PAGO.


Opera por el solo ministerio de la ley.  Opera únicamente en los casos que la ley lo consagra.  Respecto a este tipo de
subrogación se dan dos grupos: el primero que es cuando el que paga esta vinculado al pago y el segundo grupo se
presenta cuando el que paga no está personalmente vinculado a la solución de la deuda.

PRIMER GRUPO: Dentro de este grupo se encuentran el codeudor solidario, art. 1571; el fiador, Art.2395; el codeudor
de obligación indivisible, Art. 1668;  el dueño del inmueble hipotecado para seguridad de una obligación ajena; el tercer
poseedor, art. 2454; el tercer poseedor, art. 2453; el comprador de inmueble hipotecado, art. 1668 ordinal 2.

SEGUNDO GRUPO: En este caso, la subrogación se hace en favor de un tercero extraño al vínculo obligatorio.   Dentro
de este grupo se encuentran el pago por otro acreedor, a otro de mejor derecho. Art.1668 numeral 1; el pago por
heredero beneficiario, numeral 4 art. 1668; el pago con consentimiento del deudor, art. 1668 numeral 5.; el préstamo
para el pago, numeral 6 art. 1668.

SUBROGACION CONVENCIONAL
Es resultado de un pacto entre el acreedor y quien paga, en virtud del cual al recibir el acreedor el importe total   o
parcial del crédito, conviene en subrogarlo en su puesto de acreedor con todos los derechos   y demás accesorios de
que el crédito goce.  Art. 1669.
Para que dicha subrogación surta efectos deben concurrir los siguientes requisitos:
a. El consentimiento del acreedor.
b. Que el pago sea hecho por un tercero
c.   Que la subrogación se haga al tiempo del pago y en la carta en que este se haga constar.
d. Que se notifique al deudor.

EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN
Esos efectos son comunes tanto a la subrogación legal como a la convencional.  El artículo  1670  indica que la
subrogación  tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios,
prendas e hipotecas del antiguo, tanto contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidarios
y subsidiariamente a la deuda. 

 PAGO POR CONSIGNACION


Hay lugar al pago por consignación cuando el acreedor no comparece  o se niega injustamente a recibirlo, y consiste en
la consignación que el deudor, o quien esté autorizado para pagar por él, hace de la cosa debida en manos de un
depositario designado por el juez.  Art.1657 C.C.
En consecuencia, cualquier persona está legitimada para efectuar el pago por consignación, pero, si se dan los
requisitos especiales para la validez del pago.
El pago por consignación comprende dos etapas sucesivas: La oferta y la consignación; la primera se encamina a
establecer la renuencia del acreedor, y la segunda a consumar el pago con los efectos propios de este.

PROCEDIMIENTO: El artículo 420 del C. de P. Civil, establece el trámite que debe darse a este tipo de demandas.  Con
la demanda se hace la oferta de pago por parte del deudor al acreedor.  Surtido el traslado de la demanda pueden
ocurrir: Que el demandado acepte el pago, o que guarde silencio, o que al contestar la demanda se niegue a recibir.
En caso de que acepte el pago, cesa el proceso y se considera que hay un pago puro y simple o un pago con
subrogación.
Si el demandado guarda silencio, el demandante debe depositar la oferta de pago a órdenes del juzgado si es dinero,
dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado. Si lo debido es cosa distinta de dinero, el juez
señalará fecha y hora para la práctica de la diligencia de consignación citando a ella al acreedor o a su representante y
nombrando en el mismo auto al secuestre que deba recibirla. El día y hora señalados para la diligencia y si el acreedor
no concurre a ella o se niega a recibir, se le hará entrega al secuestre de la cosa ofrecida y como el demandado no se
opuso a la oferta, el juez dictará sentencia que declare la validez del pago.
En el evento de que haya vencido el plazo y no se haya efectuado la consignación o no se presentan los bienes en la
fecha señalada para la diligencia, el juez dictará sentencia en que negará las pretensiones de la demanda.
En caso de que el demandado se oponga a la oferta, el juez debe autorizar la consignación y el proceso continúa su
trámite.

EFECTOS DEL PAGO POR CONSIGNACION


Siempre que el acreedor o su legítimo representante no comparezcan o se nieguen a recibir el pago, el respectivo  
proceso tiene que culminar con una sentencia en que se declare la validez o invalidez del pago.
Esto quiere decir que  la oferta y la consignación por sí solas no producen los efectos propios del pago.

EFECTOS DE LA CONSIGNACION VALIDA:


a. La obligación se reputa extinguida desde el momento de la consignación y este efecto cobija a los codeudores y
fiadores, así como a las garantías reales y privilegios inherentes a la deuda solucionada.
b. Si la obligación es de dinero, cesan los intereses correspondientes.
c. Los riesgos de la cosa depositada dejan de ser de cargo del deudor.

EL PAGO POR COMPETENCIA.


 El artículo 1684 del Código Civil  indica que el beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para
no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles, lo indispensable para una modesta
subsistencia, según su clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.

LA DACION EN PAGO
Es una modalidad del pago que consiste en que el deudor o un tercero, con el consentimiento del acreedor, soluciona la
obligación con una prestación distinta de la debida.

REQUISITOS DE LA DACION EN PAGO:


a. Ejecución de una prestación  con ánimo de pagar.
b. Diferencia entre la prestación debida y la pagada.
c. El consentimiento de las partes.
d. La capacidad de las partes.
e. La observancia de las solemnidades legales.

EFECTOS DE LA DACIÓN EN PAGO:


La dación en pago produce efectos extintivos de la obligación, liberando al deudor y satisfaciendo al acreedor. 
LA NOVACION
El artículo  1687 del código civil define la novación  como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual
queda, por tanto, extinguida.
La novación puede efectuarse de tres (3) modos:
1. Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.
2. Contrayendo el deudor una nueva obligación  respecto de un tercero, y declarándole, en consecuencia,  libre de la
obligación primitiva el primer acreedor.
3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.  Esta tercera especie de novación
puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor.
Cuando se efectúa con consentimiento el segundo  deudor se llama delegado del primero.

La nueva obligación puede diferir de la antigua por el objeto, por la causa, por el acreedor o por el deudor.

a. POR EL OBJETO:  Esta modalidad de novación, denominada novación real u objetiva, se produce siempre que
el acreedor consiente en liberar a su deudor, obligándose este a realizar una prestación distinta de la debida,
sea de la misma clase, como de dar, hacer o no hacer. Ejemplo: Debo $1.000 y convengo con mi acreedor que
en vez de esa suma  le daré un caballo.

b.  POR LA CAUSA: En este tipo de novación se sustituye una  nueva obligación a otra. Ejemplo: Debo $1000 por
concepto del precio de una cosa que he comprado y convengo con el acreedor en que retendré ese dinero a título de
préstamo.  En este tipo de novación el acreedor y el deudor permanecen y la suma de dinero continúa siendo el
objeto debido, pero la obligación originaria nacida de la compraventa se extingue y, en su lugar, se crea otra nueva
emanada de un mutuo.
El establecimiento de la novación  por cambio de causa produce en la práctica  un efecto importante, como es el de
excluir los efectos del contrato que le dio nacimiento a la  obligación primitiva.
En el ejemplo propuesto, el acreedor no puede proponer excepciones al contrato de compraventa inicialmente
pactado, sino al contrato de mutuo que es el que ya existe.

c. POR EL DEUDOR: La novación por cambio de deudor requiere  siempre el consentimiento del acreedor y el del
nuevo deudor, no así  el del deudor primitivo, quien puede prestarlo o no. 
Ejemplo: Debo $1.000 y convengo  con mi acreedor  en que esta suma le será pagada por un deudor mío, quien
también consciente en ello, y así, dicho acreedor me declara libre de la deuda para con él.
También puede darse que el deudor  o cualquier persona legitimada para pagar la deuda, conviene con el acreedor,
sin el consentimiento del deudor inicial, en hacerse cargo de la deuda y este último libera al deudor primitivo de
dicha deuda.
Si el deudor primitivo presta su consentimiento, se configura un acto tripartito denominado delegación, en el cual el
deudor primitivo es el delegante, el nuevo deudor es el delegado y el acreedor es el delegatario.   Esta figura es
denominada delegación perfecta o novatoria, cuando el acreedor libera al deudor primitivo; si no es así,  la
delegación es imperfecta y no hay novación.
Si el deudor primitivo no presta  su consentimiento al acto celebrado entre el acreedor y el nuevo deudor que asume
la deuda, solamente habrá novación cuando el acreedor libera a su antiguo deudor.  Cuando el acreedor no libera a
su deudor no hay novación, sino asunción por un tercero de la obligación a cargo del deudor primitivo, que
constituye al tercero en codeudor o fiador de dicho deudor primitivo.

d.  POR EL ACREEDOR: Para que se de la novación por cambio de acreedor siempre es necesario el
consentimiento del deudor, porque de faltar este, el negocio entre el acreedor primitivo y el acreedor  sustitutivo 
deriva hacia otra figura diferente como puede ser la cesión del crédito, o el pago con subrogación legal o
convencional.  Lo mismo sucede si falta la intención novatoria que determina la extinción del vínculo originario y el
nacimiento de otro enteramente nuevo.
Ejemplo: Por razón de una venta, el comprador  me adeuda $1.000 y delego a este deudor para que le pague esa
suma a otro acreedor mio. Si ese acto cuenta con el consentimiento de los tres se denomina delegación perfecta que
extingue la deuda inicial.

LA NOVACION Y LA CESION DE CREDITOS:


La diferencia fundamental entre estas dos figuras consiste en que la cesión de créditos no afecta en manera alguna al
crédito  cedido que se traspasa al cesionario  con todos sus accesorios, privilegios y garantías;  en cambio, la novación 
extingue la totalidad del vínculo primitivo y da lugar al nacimiento de un crédito nuevo, que, como tal, está   desprovisto
de los elementos inherentes  o accesorios al crédito originario, a menos que las partes convengan en reservarlos para
el crédito nuevo.

LA NOVACION POR CAMBIO DE ACREEDOR Y EL PAGO CON SUBROGACION.


La diferencia entre estas dos figuras  se da porque en la novación por cambio de acreedor necesariamente requiere el
consentimiento del deudor, en cambio en la subrogación por el pago  se opera de ordinario sin dicho consentimiento.
La novación no exige una posterior notificación al deudor quien ya ha consentido en ella para que se produzcan sus
efectos frente a dicho deudor y terceros. 
Cuando la subrogación por el pago es legal,  actúa por ministerio de la ley, sin necesidad de notificación al deudor; pero
si la subrogación es convencional, si requiere de notificación al deudor para que la eficacia de ella trascienda a este y a
terceros.
El pago con subrogación de créditos no extingue el crédito pagado, que pasa del acreedor satisfecho  al subrogado  con
todos sus accesorios, privilegios y garantías.

REQUISITOS DE LA NOVACIÓN
Para que se pueda hablar de que existe una novación  deben cumplirse como condiciones esenciales las siguientes:
1.   Existencia de dos obligaciones sucesivas.
2. Validez de la causa de ambas obligaciones
3. Diferencia  entre ambas obligaciones.
4. Capacidad de las partes
5. Intención de novar.
EFECTOS DE LA NOVACIÓN
1.  SUSTITUCION DE OBLIGACIONES: El efecto principal  de la novación es el de extinguir  la obligación prexistente
y, a la vez,  generar  otra obligación nueva en remplazo de aquella.
2.  CODEUDORES SOLIDARIOS Y SUBSIDIARIOS: Conforme al artículo 1704 la novación libera a los codeudores
solidarios y subsidiarios que no han accedido a ella.
3.  LA EXTINCION  Y LA RESERVA DE LAS PRENDAS E HIPOTECAS: Como estos derechos reales  de garantía son
accesorios  de la obligación que caucionan, al extinguirse esta, aquellos también se extinguen; pero el código civil
permite  la reserva de las prendas e hipotecas como son: a) la reserva requiere el consentimiento del dueño del bien
pignorado o hipotecado; b) La reserva no puede variar el objeto del derecho real de garantía ni aumentar el monto de
esta.
4. EXTINCION DE LOS PRIVILEGIOS: Según el artículo 1700  del código civil,  los privilegios de la primera deuda se
extinguen por la novación.
5.  EXTINCION DE LOS INTERESES: Ni los intereses moratorios ni los remuneratorios pasan  a la nueva obligación;
pero como  los intereses son un accesorio del crédito novado, las partes pueden trasladarlo al crédito nuevo.
6. LA CLAUSULA PENAL: La estipulación de una clausula penal, aunque sea posterior a la formación de la obligación
principal, no implica novación de esta, a menos que se pacte que el quebrantamiento de dicha obligación principal
solamente dará lugar a la pena y el acreedor al presentarse dicho quebrantamiento solo exige la pena.

LA COMPENSACION (Art.1714)
Es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre dos  personas, que evitan  un doble pago entre estas. Este
modo de extinguir las obligaciones tiene cabida siempre y cuando  cada una de dichas personas  sea a la vez
acreedora y deudora de la otra de cosas de género iguales y, por ello, fungible o intercambiable entre sí. 

CLASIAFICACION DE LA COMPENSACION: Atendiendo a los distintos modos en que actúa la compensación se


clasifica en legal, convencional, facultativa y judicial.

COMPENSACION LEGAL:  Es la que obra por el solo vigor de la ley, sin que para ello cuente el consentimiento ni el
conocimiento de las partes.

COMPENSACION  CONVENCIONAL: Tiene lugar cuando la legal no puede actuar por falta de alguna de las
condiciones  requeridas para ellas, pero las partes, estando legitimadas para hacerlo, convienen en compensar sus
respectivos créditos.

COMPENSACION FACULTATIVA: Obra como la convencional, cuando es una de las partes la que está legitimada
para producirla, imponiéndosela a la otra parte.

COMENSACION JUDICIAL: Cuando el deudor demandado, no puede proponer la excepción de compensación legal
por faltarle a su crédito contra el actor alguna condición para el efecto, formula demandada de reconvención  contra
dicho actor, y el juez, al encontrar procedentes las encontradas pretensiones de las partes, decreta en su fallo la
compensación.

COMPENSACION LEGAL
Para que opere la compensación legal se requiere:
a. Que las obligaciones que entran en juego existan recíprocamente entre dos mismas personas.
b.   Que tengan por objeto cosas fungibles del mismo género y calidad.
c. Que ambas sean actualmente exigibles
d. Que las dos deudas sean liquidas.
e. Que los respectivos créditos sean embargables.
Esta compensación legal opera por ministerio de la ley y sin conocimiento de los deudores.

CASOS EXCLUYENTES DE LA COMPENSACION LEGAL.


a.   Si el deudor demandado no alega la compensación, el juez no la puede declarar de oficio. Art.1819.
b. El deudor que acepta sin reserva  la cesión  que el acreedor haya hecho de sus derechos  a un tercero, no puede
oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Art.
1718
c. La cesión legal no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros. Art.1720
d. No se permite  la compensación entre obligaciones pagaderas en lugares distintos; pero si la permite cuando sean de
dinero, haciendo el deudor, a cuyo cargo quede el saldo,  los gastos de remesa de este lugar donde deba ser pagado.
Art.1723.
e. No se puede oponer compensación  a la demanda de restitución  de una cosa de que su dueño ha sido injustamente
despojado. Art.1721.
f. No se puede  oponer compensación  a la demanda de restitución de depósito o de comodato, aun cuando perdida la
cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Art. 1721.
g. No se puede compensar en las demandas de indemnización por violencia o fraude. Art. 1721 inciso 2º
h. Tampoco se puede compensar la demanda de alimentos no embargables. Art. 172  1 Inc. 2º.

EFECTOS DE LA COMPENSACION LEGAL.


1. Ambas deudas se  extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores.
2. Si los créditos compensados  son del mismo valor, sus accesorios como intereses, garantías reales o personales,
también se extinguen.  Pero si dichos créditos son de distintos valores, se extinguen los accesorios del crédito menor y
el saldo no compensado de la mayor continua provisto de sus intereses, privilegios y garantías, con las reducciones a
que haya lugar.
3. La  compensación interrumpe civilmente la prescripción del crédito de menor valor y la parte compensada de la del
mayor valor.
4. Cuando hay muchas deudas  compensables, deben seguirse  para la compensación las mismas reglas que para la
imputación del pago.

COMPENSACION VOLUNTARIA
Tiene lugar cuando la compensación legal no opera, pero los interesados convienen en realizarla, o aquel en cuyo favor
se ha descartado ella, voluntariamente renuncia  a este beneficio.
La compensación voluntaria puede ser convencional o facultativa.

COMPENSACION CONVENCIONAL: Tiene lugar cuando falta alguno de los requisitos exigidos para la compensación
legal o cuando esta deja de operar  por motivos  distintos a los atinentes al orden publico o las buenas costumbres, pero
los interesados  convienen en compensar sus deudas.
COMPENSACION FACULTATIVA: Tiene lugar cuando la parte en cuyo beneficio se excluye la compensación legal,
salva el obstáculo  para la extinción por este modo de las obligaciones reciprocas, imponiéndoselas a la otra parte.

COMPENSACION JUDICIAL
Solo tiene cabida cuando el demandante  ejerce una acción encaminada a que se declare un crédito suyo, en forma tal
que posteriormente preste mérito ejecutivo contra el demandado, y este formula contra aquel una demanda de
reconvención para que, a la vez,  se declare, en la misma forma, un crédito contra el actor y se pronuncie la
compensación ante ambos créditos.

LA REMISIÓN
Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en  el perdón  que de la deuda hace el acreedor al deudor. 

REQUISITOS DE LA REMISIÓN:
Se requieren los requisitos generales de todo acto jurídico tales como capacidad  legal, consentimiento sano, objeto y
causa lícitos, y los especiales de ciertos actos, como los solemnes. A más de estos requisitos, para la remisión también
se hacen necesarios los siguientes:
1. Tal derecho debe mirarse exclusivamente  al interés del renunciante y no estar legalmente prohibida su renuncia.
2. Solo puede realizarlo el acreedor hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella, es decir, el acreedor  
legalmente capaz.
3. La remisión de una deuda  que verse sobre bienes raíces está sujeta al otorgamiento de escritura pública  y al
registro de esta.
4. El artículo 1712 exige la solemnidad de la insinuación o licencia judicial para la remisión en los mismos casos   en que
ella se necesita para la donación.

EFECTOS DE LA REMISION
1. Si es total produce  la extinción del vínculo obligatorio que no puede subsistir sin uno de sus elementos esenciales:
el acreedor.
2. Puede ser parcial; en tal caso la extinción  de la obligación solamente obra hasta concurrencia de la parte remitida.
3. La remisión  total de la obligación no solo extingue esta, sino  también todos  sus accesorios, tales como la fianza,
prenda o hipoteca constituidas en garantía de aquella; pero si la remisión es parcial, dichas garantías   subsisten
caucionando la parte no remitida, a menos que el acreedor también renuncie a ellas.
4. La remisión de la prenda o la hipoteca  no basta para que se presuma la remisión de la deuda.
5. Es censurable cuando  se realiza en fraude de los acreedores.

 LA CONFUSION
Es un modo de extinguir las obligaciones por  la concurrencia  en una misma persona de las calidades de acreedor y
deudor.
La confusión puede presentarse  en el campo de los derechos reales como en el de los crediticios.
La causa de la confusión es la sucesión jurídica, entendiendo por tal el traspaso del derecho   o de la deuda, del
acreedor o del deudor, respectivamente a otra persona.
Comprende la cesión, o sea, la traslación  por acto entre vivos, que siempre ha de ser a título singular, y la trasmisión
por causa de muerte, bien sea a título universal o herencia, o bien a título singular o legado.  Cuando la sucesión se
opera por el traspaso de la deuda al acreedor o del crédito al deudor, el vínculo obligatorio se extingue por confusión.

LA CONFUSIÓN POR CAUSA DE MUERTE: Un heredero  no adquiere los créditos ni las deudas de su causante, sino
en el momento en que  le sean adjudicados individualmente, aunque esta adjudicación se retrotraiga  al tiempo de la
muerte del causante. Art.1401.

En consecuencia, la confusión por causa de muerte solamente se puede  configurar en dicho momento que es cuando
se sabe  con certeza que derechos, créditos o deudas  relictos le corresponden al heredero.

El heredero puede aceptar la herencia con beneficio de inventario o sin él.


Si acepta con beneficio de inventario responde solamente  hasta  concurrencia de los bienes sucesorales y agotado el
activo hereditario, el pasivo insoluto se extingue por imposibilidad jurídica y material de ejecución. 

Si acepta sin beneficio de inventario, responde de la totalidad de las deudas  hereditarias y si esos bienes no alcanzan a
cubrir el pasivo heredado, el heredero tiene que pagar el saldo insoluto con sus propios bienes.

EFECTOS DE LA CONFUSIÓN:
1. Concurriendo en una misma persona la calidad de acreedor y deudor, la obligación se extingue.
2. Si las dos calidades se verifican solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la
deuda, sino en esta parte.  Esta confusión parcial es de frecuente ocurrencia en la sucesión por causa de muerte.
3. La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza; pero la confusión que extingue la fianza, no
extingue la obligación principal.
4. El acreedor solidario con quien se cumple la confusión, debe pagar a sus co acreedores sus respectivas  cuotas en
el crédito y el codeudor solidario que ha participado en aquella, solo puede exigir a cada uno de sus codeudores su
respectiva cuota en la deuda, o sea, que la solidaridad entre estos se extingue.

IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN
Esta imposibilidad abarca por igual  las obligaciones de dar o entregar cosas y las que tienen por objeto la realización o
la abstención de cualesquiera otras prestaciones distintas.

El artículo 1729 indica que “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar
en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación.

Esa imposibilidad de ejecución no solo se refiere  a la cosa física o material sino también a la moral, es decir, cuando se
hace relación al objeto ilícito.

Si el cuerpo cierto se pierde, se extingue la obligación por imposibilidad de ejecución; pero si las partes han
determinado  el objeto mediante la fijación de un genero  limitado, la perdida de este genero también extingue la
obligación como si fuese de cuerpo cierto.
Además, cuando las cosas son de género como las drogas alucinógenas, su exclusión del tráfico  jurídico también
conduce a la extinción de la obligación por imposibilidad de ejecución.

EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA COSA. Se debe distinguir si la perdida es imputable o no al deudor.

a.  LA PERDIDA NO ES IMPUTABLE AL DEUDOR:


1. No pudiéndose da o entregar la cosa  que ya no existe o que la ley ha puesto fuera del comercio, hay
imposibilidad de cumplir física o moral, respectivamente y, la obligación se extingue.
2. En principio el deudor no responde por el caso fortuito, pero si lo alega debe probarlo.
3. El hecho o  culpa de un tercero que no depende ni es mandatario del deudor, se asimila al caso fortuito; el deudor
queda a salvo por la pérdida de la cosa, causada por personas de quienes no sea responsable; pero el acreedor
puede exigir al deudor que le ceda las acciones que tenga contra las personas responsables.
4. La culpa exclusiva del acreedor también exonera al deudor de responsabilidad; la destrucción de la cosa en
poder del deudor, después de que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de este en recibirla, no hace
responsable al deudor sino por culpa grave o dolo.

b.  LA PERDIDA ES IMPUTABLE AL DEUDOR:


1. Aunque el cuerpo cierto perezca por dolo  o culpa del deudor, la obligación se extingue, su cumplimiento se hace
imposible.
2. Las obligaciones de dar o de entregar cuerpo cierto, implican las de conservar dichas cosas hasta su entrega, so
pena de pagar los perjuicios al acreedor. El deudor solo responde cuando ocurre por su hecho o culpa lo que se
presume cuando la cosa perece en su poder; pero como esta presunción es legal,  es desvirtuable acreditando el
deudor la prestación de la diligencia debida o el caso fortuito que alega.
3. La indemnización de perjuicios se causa desde el momento en que el deudor queda constituido en mora, si la
obligación es positiva porque, al darse la mora,  ya entra a jugar la presunción de culpa en el retardo, la cual, debe
ser desvirtuada por el deudor, probando que el caso fortuito es anterior a la mora, ya que el posterior no destruye la
situación creada por esta.
4. Si el caso fortuito  no comprende la responsabilidad del deudor, si hay lugar a responsabilidad cuando el deudor 
ha asumido expresamente todo caso fortuito o el alegado por él.
5. El hecho o culpa del tercero solamente  constituye caso fortuito exonerante cuando el tercero es extraño al
deudor, no así cuando es su dependiente o comisionado.
6. El que ha hurtado  una cosa que se pierde en su poder no puede exonerarse de responsabilidad alegando un
caso fortuito, aun de aquellos que la hubieran  destruido en poder del acreedor.
7. Cuando la cosa perece por un hecho voluntario del deudor, si este ignoraba la obligación, la indemnización se
reduce al precio de la cosa.

Para que la obligación se extinga por extravío o pérdida de la cosa es necesario que dicha perdida o extravío o
desaparición deben ser definitivos, porque mientras  exista la posibilidad de  ejecutar la prestación debida, aunque esta
ejecución este postergada por la interposición de un obstáculo que no sea inallanable, la obligación subsiste y debe ser
cumplida  cuando desaparezca tal obstáculo.
  
LA PRESCRIPCION LIBERATORIA
La voz “prescripción”, anfibológica, pues unas veces  denota el modo de adquirir el dominio y otros derechos reales
como el usufructo, el de uso o habitación, las servidumbres, sobre cosa ajena, en este caso se denominan usucapión.

Otras veces significa el modo de extinguir los derechos  patrimoniales en general, como los derechos reales y los
derechos crediticios u obligaciones y la caducidad de ciertas acciones  que no tiene por objeto la efectividad de un
específico derecho patrimonial como las acciones de nulidad, rescisión, revocación y resolución de los actos y
contratos, por el efecto extintivo  se denomina prescripción extintiva o liberatoria 

REQUISITOS DE LA PRESCRIPCION LIBERATORIA.


a. La prescriptibilidad del crédito.
b. La inacción del acreedor
c. El transcurso del tiempo.

a.  LA PRESCRIPTIBILIDAD DEL CREDITO.

Los derechos reales, instituidos para asegurar la satisfacción de las necesidades económicas de los asociados,
mediante la apropiación de la riqueza y el intercambio de los servicios se extinguen  por prescripción,   si son derechos
reales, porque otra persona adquiere por usucapión y si son crediticios, por no haberse exigido la deuda durante cierto
tiempo.

El artículo 1512 se refiere por igual a los derechos  reales como a los crediticios.

EXCEPCIONES:

Los siguientes derechos no prescriben porque se refieren a bienes:


1. El derecho del comunero a obtener división de los bienes comunes. Art. 1374.
2. El propietario de un predio para y obligar a los  dueños de los predios colindantes a contribuir al deslinde,
demarcación y cerramiento de tales predios y  a la conservación del cerramiento común. Art.900 y 904.
3. La del derecho de obtener la constitución de servidumbre de tránsito. Art. 905.

b.  LA INACCION DEL ACREEDOR:


Por regla general  al  orden social repugna  la inactividad prolongada del acreedor ante el deudor; pero si el motivo de la
inactividad del acreedor es forzada, por estar imposibilitado para actuar como cuando se trata de plazo suspensivo o
pende de una condición de la misma índole, la obligación no se hace exigible mientras no se cumple el plazo o la
condición.

c.  EL TRANSCURSO DE CIERTO TIEMPO:


La ley señala precisos términos dentro de los cuales el acreedor debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena
de que su crédito se extinga. El artículo 2536 del Código Civil, establece el término de prescripción  liberatoria de las
acciones ejecutivas en 10  y las  ordinarias en 20 años.
Dicha norma fue reformada por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, que establece la prescripción de las acciones
ejecutivas en 5 años y las ordinarias en 10.

PUNTO DE PARTIDA DE LA PRESCRIPCION.


El término de la prescripción liberatoria comienza a contarse desde el día en que la obligación se ha hecho exigible y no
antes.  Por tanto si la obligación es pura y  simple, comienza a prescribir desde que se dan los hechos constitutivos de
su fuente; si es a plazo  desde el vencimiento  de la obligación y si es condicional, hasta el advenimiento de la
condición.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN:  
Conforme al artículo 2539, la prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse  natural, y civilmente.
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación bien sea en forma expresa o tacita.
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial.

Ineficacia De La Interrupción Civil:


El art. 90 del C. de P. Civil dispones que la presentación de la demanda interrumpe el termino para la prescripción e
impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el mandamiento ejecutivo, en su
caso, se notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por
estado o personalmente.  Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al
demandado.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION:
Con el propósito de proteger  a las personas legalmente incapaces para intervenir en el comercio jurídico, el código
establece  la suspensión de las prescripciones que podían correr en su contra, hasta la finalización de la causa
determinante de la suspensión, o sea, hasta que la readquieran, si antes la tuvieron.  Por tanto,  la prescripción se
suspende respecto de los menores, los dementes, los sordomudos que no pueden dar a entender y los disipadores en
interdicción judicial, a quienes se contrae la clasificación de las personas legalmente incapaces.

RENUNCIA DE LA PRESCRIPCION:

A. RENUNCIA ANTICIPADA:
Al momento de comenzar a correr la prescripción queda reducida a que en el momento de comenzar a correr la
prescripción o antes de consumada esta, los interesados no pueden renunciarla de modo absoluto ni ampliar los
términos legales de ella.
Pero si en el curso  de estos términos, el beneficiario de la prescripción reconoce el dominio ajeno o la deuda, según el
caso, claramente renuncia a lo trascurrido de dichos términos y, como la prescripción interrumpida comienza a contarse
de nuevo, la realidad es que por la voluntad del beneficiario los referidos términos legales resultan ampliados.

B. RENUNCIA DE LA PRESCRIPCION CONSUMADA:


La prescripción, una vez cumplida,  no obra de pleno derecho, imponiéndoles forzosamente a sus beneficiarios un
derecho adquirido.  Entonces estos pueden renunciar a los beneficios que ésta les otorga; bien sea expresamente o por
hechos que la hacen presumir  tales como la celebración de un contrato de arrendamiento entre el usucapiente y el
dueño de la cosa; el reconocimiento de su obligación;  o la solicitud de plazo por el deudor; o  que el beneficiario no la
alegue en el proceso que le instaure el dueño de la cosa o el acreedor.

EFECTOS DE LA PRESCRIPCION LIBERATORIA:


1. Consumada la prescripción por el lleno de los requisitos legales, la obligación, se extingue civilmente y también  
todos aquellos derechos auxiliares inherentes a dicho crédito, como son las acciones civiles de cumplimiento, de
indemnización de perjuicios, de resolución del contrato no cumplido, las medidas cautelares y la reconstitutivas del
patrimonio del deudor. Art. 2538.

2. La extinción civil  de la obligación, si bien la excluye del  régimen legal pertinente liberando al deudor de todos los
medios establecidos  para la efectividad del derecho del acreedor, no destruye totalmente el vínculo obligatorio, sino
que lo traslada a ese limbo de las obligaciones naturales, en que estas viven como deberes morales cuyo
cumplimiento respeta y hace irreversible la ley civil. Art. 1527 ord.2.

3. La extinción civil del crédito implica la de sus inherencias, como los privilegios de que goza y la de sus garantías
como las prendas, hipotecas, fianzas y cláusulas penales, las que no puede hacer valer el acreedor  porque ello
equivaldría a obtener la satisfacción del crédito extinguido.  De suerte que promovida la acción de venta del bien
hipotecado o dado en prenda, o las personales de cumplimiento o de  la clausula penal, el deudor o el tercero
demandado puede oponer la excepción de prescripción. Art. 2537.

4. La renuncia a la prescripción por el deudor principal no afecta a los terceros garantes, como lo son el fiador y los
terceros  constituyentes de prenda o hipoteca.   El artículo 1516 autoriza al fiador para oponer al acreedor la
prescripción renunciada por el principal deudor,  regla que es aplicable a los terceros garantes.

5. Si la obligación es de sujetos plurales, la prescripción puede no correr pareja respecto de estos.  Tanto en las
obligaciones conjuntas como solidarias, existen pluralidad de vínculos, que permiten que la exigibilidad de ellas no
se produzca a simultáneamente, como cuando la obligación es pura y simple respecto de uno de los deudores, a
plazo respecto de otro y condicional respecto de otro.

La prescripción que favorece a un codeudor conjunto, puede no favorecer a otro u otros codeudores; de igual forma
cuando la  prescripción se interrumpe o se suspende respecto de un codeudor de obligación conjunta, pues la
suspensión o interrupción no perjudica a los otros codeudores ni la interrupción beneficia sino   al acreedor en cuyo favor
se produce.  Si la obligación es solidaria, la interrupción si favorece a todos los acreedores o deudores.  No así la
suspensión de la prescripción que solo beneficia al incapaz de cuya protección se trata.

 Transmisión
La transmisión de las obligaciones es parte fundamental y final de forma pedagógica pues encontramos elementos
externos de las obligaciones simples, como cuando entra el interés de la persona y su voluntad para la transmisión de
las mismas y es necesario conocer. Hemos visto a las obligaciones como relaciones entre personas, puesto que, al
intervenir la voluntad de una, puede modificar de manera muy completa su significado
La transmisión de las obligaciones se pueden formalizar a través de 3 nociones: la cesión de derechos, la cesión de
deudas y la subrogación.
Por ejemplo: permutas, donaciones o compraventas.

 Cumplimiento o pago: es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

 Modalidades del pago:


1. Dinero en efectivo
2. Cheque
3. Tarjeta de crédito
4. Tarjeta de debito
5. Pagare
6. Letra bancaria
7. Vale

Contratos
Definición:
Convenio: acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
Contrato: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Es un acuerdo de voluntades que crea
o transmite derechos y obligaciones a las partes.

 Elementos
a) Elementos esenciales: son aquellos sin los cuales el contrato no tiene valor.
- -Capacidad
- Consentimiento
- Objeto
- Causa
- Forma

b) Elementos naturales: se entienden incorporados, en el contrato, pero que las partes pueden libremente
eliminar del mismo, sin que este deje de ser válido.
c) Elementos accidentales: aquellos que las partes establecen por clausulas especiales, que no sean contrarias
a la ley.

 Reglas para su interpretación


- el uso y la costumbre se tomará en cuenta.
- cuando fuere imposible resolver las dudas de las reglas establecidas, si aquellas recaen en el contrato, y este fuere
gratuito, se resolverán en favor de la menos transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá en favor
de la mayor reciprocidad de intereses.
- si las dudas recayesen sobre el objeto principal del contrato, que no venga la intención o la voluntad de los
contratantes, el contrato será nulo.

 Rescisión
- Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que las obligaciones.
- La rescisión es un concepto que hace referencia al negocio jurídico por el que se deja sin efecto, mediante
declaración judicial, un negocio, contrato o acto jurídico. También conocida como la acción de nulidad de los contratos o
negocios jurídicos, y en derecho notarial, como acción proforma.
Existen tres clases de rescisión:
1) Voluntaria: debe estar pendiente de cumplimiento y hacerse por mutuo consentimiento de las partes.
2) Judicial: por lesión patrimonial o perjuicio sufrido, que traerá una consecuencia emitida en sentencia por órgano
judicial. Para que proceda, la rescisión necesariamente debe ser declarada por un órgano jurisdiccional, que
conocerá y fallará a petición del interesado.
3) Fortuita: ocurre a consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad del obligado por circunstancias forzosas
en las cuales el cumplimiento de la obligación se torna imposible (muerte de uno de los socios, muerte de los
mandatarios, y en el caso que los herederos no deseen mantener la obligación, renuncia por causa justa). En
este caso, sin embargo, tampoco puede hablarse propiamente de rescisión, puesto que lo mismo no implica
necesariamente la nulidad del contrato, sino la extinción de la obligación.
 Tipos de nulidad y sus efectos
- El heredero preterido (tiene derecho de pedir la nulidad de la partición. Decretada ésta, se hará una nueva partición
que perciba la parte que le corresponda.
- La partición hecha con un heredero falso, es nula en cuanto tenga relación con él, y la parte que se le aplicó se
distribuirá entre los herederos.
- Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, en la cual se
observarán las disposiciones contenidas en este Título.

Acciones Civiles
 Acción reivindicatoria
El estudio de la acción reivindicatoría es de fundamental importancia respecto al derecho de propiedad, pues constituye
tanto el medio jurídico para poder obtener la restitución de una cosa que nos pertenece y que se encuentra en poder de
otra persona, como la garantía misma en la efectividad del citado derecho.
El artículo 4° del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal define la acción reivindicatoría en los
siguientes términos:
"La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será
declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los
términos prescritos por el Código Civil".
Por consiguiente, son elementos de la mencionada acción, los siguientes:
a) Tener la propiedad de una cosa;
b) Haber perdido la posesión de la misma;
c) Estar la cosa en poder del demandado;
d) Identificar el bien de que se trate.

De acuerdo con el mismo precepto, el efecto de la acción reivindicatoría es declarativo en cuanto que tiene por objeto
que la sentencia reconozca que el actor ha justificado el dominio sobre la cosa materia de la reivindicación. Además, y
por vía de consecuencia, también la sentencia tiene un efecto condenatorio, por cuanto que no basta reconocer la
propiedad del actor, sino que debe condenar al demandado a restituir la cosa con sus frutos y accesiones en los
términos prescritos por el Código Civil

 Acción plenaria de posesión


La acción plenaria de posesión o publiciana, compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que
tiene derecho a poseer con justo título aunque no lo acredite como propietario; se da contra quien posee con menor
derecho y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente, el actor
deberá probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo título para poseer; 2. Que es de buena fe; 3. Que el
demandado posee el bien a que se refiere el título; 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el
demandado. Para este efecto, el juzgador debe examinar cuál de los títulos exhibidos por las partes es mejor para
acreditar el derecho a la posesión civil.

Se trata siempre de investigar quién tiene una mejor posesión originaria entre el actor y demandado.

 Interdictos
Por lo de antes expuesto, un interdicto es un procedimiento judicial muy sumario y de tramitación sencilla, cuyo objetivo
es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. El
interdicto también se puede plantear para el caso de que exista una reclamación por algún daño inminente, cuya
urgencia habrá de quedar justificada.
Asimismo, el interdicto se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación que una persona sufra
sobre su pacífica posesión. Esto es, cabe emplearlo en el caso de ruidos, olores, etc. que impidan a una persona
disfrutar de la posesión de un bien. Esto hace que sea un proceso al que se recurre en ocasiones para obligar a
paralización de obras cercanas o de otras actividades molestas (salas de fiestas, etc.) para el propietario de un
inmueble
 Petición de herencia
La acción de petición de herencia es la que compete al heredero para reclamar de otra u otras personas el
reconocimiento de su cualidad de heredero y la restitución de los bienes hereditarios.

Es muy importante que tomes en cuenta las siguientes características sobre la acción de petición de herencia:
A.- La acción de petición de herencia se engloba dentro de la clasificación de las acciones reales.
B.- El titular de dicha acción es el heredero testamentario o intestamentario.
C.- Los demandados podrán ser: el albacea, el poseedor de los bienes hereditarios con carácter de heredero o
cesionario de éste, la persona que esté en posesión de los bienes de forma dolosa.
D.- El objeto de la acción de petición de herencia es: obtener la declaración de legítimo heredero, obtener la entrega de
los bienes heredados, obtener la entrega de las accesiones a los bienes heredados, obtener indemnización de ser
necesario, obtener rendición de cuentas de ser necesario.
E.- La acción de petición de herencia es declarativa y condenatoria.
Declarativa: Porque puede ejercitarla quien todavía no tiene reconocido su derecho como heredero y su objetivo es
que se le reconozca dicha declaración.
Condenatoria: Porque pretende la entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, indemnizaciones y
rendición de cuentas.

Instituciones en materia familiar


 Estado civil de las personas y su registro
-Estado civil: consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia; hijo, padre, esposo o
pariente por consanguinidad.
- Registro Civil: su función es documentar los datos y hechos que conciernen al estado civil de las personas físicas;
estarán a cargo de jueces del registro civil, autorizaran los actos del estado civil y extenderán las actas

 Matrimonio y concubinato
- Matrimonio: unión de 2 personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuraran respeto, igualdad
y ayuda mutua.
- los menores de edad pueden contraer matrimonio a los 16 años con el consentimiento del padre, madre o tutor.
- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:
I. La falta de edad requerida;
II. La falta de consentimiento del que ejerzan la patria potestad.
III. El parentesco de consanguinidad.
IV. El parentesco de afinidad.
V. El adulterio;
VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre;
VII. La violencia física o moral para la celebración del matrimonio
VIII. La impotencia incurable para la cópula;
IX. Padecer alguno de los estados de incapacidad
X. El matrimonio subsistente con persona distinta
XI. Padecer una enfermedad crónica e incurable.
XII. Parentesco Civil.
Artículo 159. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda.
Artículo 162. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse
mutuamente.

Artículo 163. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal, el lugar
establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones
iguales.
-Concubinato: Se refiere a la unión entre dos personas “que, sin tener impedimentos legales para contraer matrimonio,
hayan vivido en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la
generación de derechos y obligaciones legales”, en caso de haber procreado un hijo en común el requisito del tiempo
no es necesario.
-Sociedades de Convivencia: la figura de las uniones de parejas homosexuales, mismas que ya desde hace varios años
atrás han sido reguladas en otros países. En este ordenamiento se le considera como un “acto jurídico bilateral que se
constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena,
establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.”
 Divorcio
- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio.
- el cónyuge que desee promover el divorcio deberá acompañar a su solicitud una propuesta de convenio que
contendrá:
1. La designación de la persona que tendrá la custodia de los menores.
2. Modalidades de visitas
3. Modo de atender necesidades de los hijos; en caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificar
forma, lugar y fecha de pago
4. Designación de conyuge que se quedara con el domicilio conyugal
5. Manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el proceso.
6. En caso de separación de bienes, deberá señalarse la compensación al cónyuge que se dedicó al hogar y
en su caso a los hijos, que no podrá ser más del 50% de lo adquirido.
- Divorcio administrativo:
Habiendo transcurrido un año, ambos quieran divorciarse, mayores de edad, no embarazos, no hijos o que sean
mayores de edad.
- el juez resolverá a favor del pago de alimentos a favor del cónyuge que tiene la necesidad de recibirlos, que durante el
matrimonio se haya dedicado al hogar e hijos, este imposibilitado para trabajar, tomando en cuenta:
1. La edad y salud
2. Calificación profesional y posibilidad de acceso a empleo
3. Duración del matrimonio
4. Colaboración con su trabajo en actividades del cónyuge
5. Medios económicos de uno y otro, así como sus necesidades
6. Obligaciones que tengan el cónyuge deudo.
El derecho de alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato, o haya
transcurrido el término igual a la duración del matrimonio.

 Filiación y el parentesco
- Tipos de parentesco:
a) consanguinidad: sangre
b) afinidad: familia política
c) civil: adopción

 Reconocimiento y desconocimiento de paternidad


Registro: 2003610
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES EN UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD.
La reforma al artículo 4o. de la Carta Magna que elevó a rango constitucional el interés superior del menor, se sustentó
en la necesidad de reconocer que el infante, por su falta de madurez física y mental, necesita una protección legal
reforzada que le asegure el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los reconocidos a nivel internacional, mismos que
no se agregaron en forma expresa al citado artículo 4o. para evitar el error de establecer un catálogo que resultase
incompleto, no obstante quedaron comprendidos todos los reconocidos a nivel internacional, en especial, los contenidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que nuestro país se obligó a respetar a través de sus diversas
autoridades, incluidas las de índole jurisdiccional. Así, para cumplir con esa obligación, en primer lugar, es necesario
que el juzgador tenga presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a
favor de la niñez; después, es preciso que se interpreten y apliquen adecuadamente, es decir, de la manera que más
favorezca a los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo
en todos los ámbitos posibles. Por tanto, cuando se demande el reconocimiento de paternidad, el juzgador está
obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar
y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento involucra una serie de derechos que
le resultan fundamentales, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación
entre él y quien se considera es el padre y, de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su
progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que se
verá beneficiado en su derecho a la salud; así, en cumplimiento del artículo 4o. constitucional, el juzgador está
constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que formen
parte de la litis o surjan durante el procedimiento, de ahí que esté obligado a ordenar la práctica, repetición o
ampliación de cualquier diligencia probatoria que resulte pertinente, entre ellas la pericial, esto con el fin de
dictar una sentencia en la que tenga plena convicción de que lo decidido en relación con la infancia, no le
resultará nocivo ni contrario a su formación y desarrollo integral. En consecuencia, si en un juicio de
reconocimiento de paternidad se omite ordenar el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial o,
en su caso, no impone los apercibimientos respectivos, resulta inconcuso que no sólo habrá incumplido con la
obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno
de sus derechos, sino que, además, dejará de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una
sentencia sin contar con los elementos objetivos necesarios, lo cual no sólo se traduce en una violación a las
formalidades esenciales del procedimiento, en especial las relacionadas con la oportunidad de ofrecer y desahogar
pruebas, sino que además conlleva una afectación al derecho de acceso efectivo a la justicia. Por lo anterior, aun si en
el referido juicio no se ofrece la prueba idónea o se hace deficientemente, el juzgador deberá ordenar, incluso de oficio,
su desahogo.

Registro: 2008554
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS NACE A PARTIR DEL
VÍNCULO PATERNO-MATERNO-FILIAL.
La obligación de los progenitores de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad,
pero la fuente no es la patria potestad sino la paternidad y/o maternidad en los casos de los alimentos que derivan del
reconocimiento de paternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el instante que marca el
inicio de su vida, es decir, el origen es el vínculo paterno-materno-filial. Así pues, tomando en cuenta que los alimentos
tienen su fundamento en razón de la generación, la única condición para la existencia de la deuda alimenticia -en los
casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de paternidad- reside en que exista el lazo o vínculo entre
padres e hijos derivado de la procreación. Por tanto, en dichos supuestos, la existencia del nexo biológico es el
fundamento del derecho alimentario y no el reclamo judicial. Sentado lo anterior, queda de manifiesto que la
sentencia que admite el estado de hijo es declarativa de estado: sólo reconoce una situación jurídica
anteriormente existente y, por lo tanto, su efecto propio es la retroactividad al momento en que quedó
constituida la relación o situación jurídica a la cual se refiere; es decir, la adjudicación de la paternidad es un
requisito previo para el cumplimiento del deber alimentario, pero no crea la obligación.

Registro: 2003727
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO
RELATIVO FRENTE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
Cuando en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad, el presunto progenitor opone la excepción de cosa
juzgada bajo el argumento de que en un primer juicio ya fue absuelto, pero ello obedece a que en éste se omitió
desahogar la prueba pericial en genética, la cual resulta ser la idónea para el esclarecimiento de la verdad, esa
excepción no debe prosperar pues la cosa juzgada presupone que el juicio del cual deriva, "cumplió con las
formalidades esenciales del procedimiento", lo que no puede considerarse satisfecho cuando en el primer juicio,
pasando por alto el interés superior del menor, se omite ordenar el desahogo, ampliación o perfeccionamiento de
esa prueba, ya que esa omisión no sólo infringe la formalidad relacionada con la oportunidad de ofrecer y
desahogar pruebas, sino que además transgrede el derecho de acceso efectivo a la justicia del menor, pues
aunque no le niega acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva la controversia, este derecho se
vuelve ineficaz si dentro del procedimiento no se reconoce que por su propia condición requiere de una
protección legal reforzada, la cual obliga a ordenar, incluso de oficio, su desahogo. Así, aun cuando se podría
considerar que opera la excepción de la cosa juzgada formal, en tanto que cualquier violación cometida en
perjuicio del menor pudo impugnarse oportunamente a través de los medios ordinarios o extraordinarios de
defensa derivados del primer juicio, no opera la cosa juzgada material, pues el interés superior del menor en un
juicio de reconocimiento de paternidad debe prevalecer al enfrentarse con dicha institución procesal, por ser el
que resulta de mayor entidad, pues si bien es cierto que la cosa juzgada implica la imposibilidad de volver a discutir lo
decidido en un juicio, porque la rigidez e inmutabilidad de la sentencia descansa en los principios de seguridad y certeza
jurídica, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, también lo es que esos principios no pueden
prevalecer frente al derecho del menor de indagar y conocer la verdad sobre su origen, ya que derivado de esa
investigación podrá establecerse si existe o no una filiación entre él y el presunto progenitor; y de ser así, no sólo podrá
acceder a llevar su apellido como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino
que, en conexión con tal derecho, se beneficiará el relativo a la salud; además, preferir el derecho derivado de la cosa
juzgada, implicaría pasar por alto la obligación que el artículo 4o. de la Carta Magna impuso al Estado de propiciar el
respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual podría anular la obligación que el propio
precepto impone a los progenitores, en el sentido de satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento, sobre todo cuando la cosa juzgada que se pretende oponer frente al derecho del menor, deriva de
un procedimiento en el que resulta evidente que se pasaron por alto sus derechos.

Registro: 2005451
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EN EL JUICIO INCOADO POR EL CÓNYUGE VARÓN, EL JUEZ NO DEBE
ORDENAR OFICIOSAMENTE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR.
En la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 30/2013 (10a.), publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página
401, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO
PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.", se estableció que
el juzgador está facultado para recabar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior del menor.
Sin embargo, en el juicio de desconocimiento de paternidad incoado por el cónyuge varón, dicho interés no guarda
identificación plena con la pretensión del actor, por lo que la obligación imperiosa de otorgar una protección legal
reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, no se traduce en el desahogo,
perfección, ampliación o repetición oficiosa de la prueba pericial en genética molecular, cuya valoración podría dejar al
niño en incertidumbre filiatoria. Este caso es muy distinto al que se enfrenta el juzgador en un juicio de reconocimiento
de paternidad, en el que efectivamente está en juego el derecho humano de un menor de edad a obtener su identidad y
establecer la filiación, misma que trae aparejada una pluralidad muy relevante de derechos. El supuesto en el juicio de
desconocimiento de paternidad es justamente el inverso: el desahogo de la probanza podrá, eventualmente,
desembocar en la pérdida de dicho cúmulo de derechos. En este orden de ideas, le corresponde al actor la carga
procesal de acreditar su pretensión y desvirtuar la pretensión legal de paternidad derivada del matrimonio.

Registro: 2005450
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ALCANCES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD EN EL JUICIO RELATIVO,
CUANDO AQUÉLLA SE IMPUGNA A LA LUZ DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

De los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 y 6 a 8 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y., el 20 de noviembre de 1989, y 1, 19 y 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969, ambos instrumentos internacionales suscritos por México, deriva el deber del Estado de adoptar las
medidas adecuadas para asegurar los derechos humanos de los menores y preservar su desarrollo. Así, entre estos
derechos está el de identidad, que integra un conjunto de atributos de la personalidad de gran trascendencia, tanto
desde el punto de vista psicológico, como jurídico. Ahora bien, en los juicios de desconocimiento de paternidad se
cuestiona un vínculo biológico pero, de resultar éste inexistente, no se establece filiación alguna. Es decir, a diferencia
de un juicio de reconocimiento de paternidad, en el que posiblemente un varón asuma ciertas obligaciones frente a un
menor, el efecto jurídico de estimar fundada una acción de desconocimiento de paternidad será la destrucción del
vínculo filial, con la ulterior privación de los derechos alimentarios y hereditarios a cargo del presunto padre, así como
de los lazos que vinculan al menor con sus parientes. En este sentido, el derecho a la identidad, si bien involucra el
conocimiento del origen biológico de una persona, no se agota en tal elemento, pues también abarca el compromiso
político del Estado tendiente a garantizar a los niños la preservación de los vínculos familiares; de ahí que el derecho a
la identidad no tiene el alcance de establecer que la presunción legal de filiación derivada del matrimonio deba ceder
ante cualquier circunstancia a la realidad biológica. Esta determinación tiene sustento en la debida protección hacia el
menor, que puede haber desarrollado una confianza legítima y pertenencia hacia el cónyuge varón a partir de un
vínculo de años, y en la materialización de su interés superior, que involucra una pluralidad de derechos y lazos
afectivos valiosos para su formación.

Registro: 2005452
DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. PLAZO PARA PROMOVER LA ACCIÓN RESPECTIVA A LA LUZ DEL
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
Según lo dispuesto en el artículo 4.151 del Código Civil del Estado de México, la acción del cónyuge varón para
contradecir la paternidad deberá deducirse dentro de seis meses contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento
del hecho. Una interpretación teleológica de dicho precepto conduce a sostener que el establecimiento de un plazo de
caducidad para el ejercicio de la acción de desconocimiento de un menor tiene como finalidad preservar la seguridad
jurídica en las relaciones familiares y la estabilidad del estado civil de las personas. Sin embargo, dicho plazo también
está íntimamente relacionado con el interés superior del menor, ya que su objetivo primordial es no colocar a éste en
una incertidumbre filiatoria por tiempo indefinido. Efectivamente, como uno de sus objetivos, la norma busca proteger al
niño al tomar en consideración que el mero paso del tiempo influye en el arraigo de vínculos paterno-filiales asumidos y
que el Estado está obligado a respetar el derecho del menor a preservar su identidad. En este sentido, la racionalidad
que hay detrás del plazo es impedir que sea el estado de ánimo o la mera voluntad del cónyuge varón lo que defina la
conservación o el mantenimiento de las relaciones familiares, máxime cuando éste ya ha asumido determinadas
obligaciones a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico.

 Síndrome de alienación parental


El Síndrome de Alienación Parental o SAP es un conjunto de síntomas, que se produce en los hijos, cuando un
progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o
destruir sus vínculos con el otro progenitor.

 Menores de edad

 Alimentos
- la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos.
- Los cónyuges y concubinos deben darse alimentos; y los padres a sus hijos.
- Alimentos: comprende la comida, el vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad, gastos necesarios para
educación, y para proporcionar algún oficio.
- Cesa la obligación de dar alimentos:
1. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla
2. Cuando el alimentista deja de necesitarlos
3. En caso de injuria, falta o daño graves
4. Cuando dependan de la conducta viciosa
5. Si el alimentista, sin conocimiento de que debe dar los alimentos abandona la casa de este por causas
injustificables

 Sucesión legítima y testamentaria


- El testamento es ordinario o especial.
ORDINARIO: publico abierto, publico cerrado, publico simplificado y ológrafo.
ESPECIAL: privado, militar, marítimo, hecho en el extranjero.
- NO pueden ser testigos del testamento:
1. Los escribientes del notario que lo autorice
2. Menores de 16 años
3. No estén en su sano juicio
4. Ciegos, sordos o mudos
5. No entiendan el idioma
6. Los herederos o legatarios
7. Personas que hayan sido condenados por delito de falsedad
- Se prohíbe a los notarios, redactar disposiciones de última voluntad, dejar hojas en blanco, servirse abreviaturas.
- La herencia legítima se abre:
1. Cuando no hay testamento
2. Cuando el testador dispuso de todos sus bienes
3. Cuando se cumpla la condición impuesta al heredero
4. Cuando el heredero muere antes del testador.
- Tienen derecho a heredad por sucesión legítima:
1. Descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales, concubinos.
2. A falta de los anteriores, beneficencia pública

Juicio Oral Civil


Derecho mercantil
Generalidades
 Actos de comercio:
Son todos los actos de naturaleza privada que tienen por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos u
obligaciones y que tienen como objetivo principal obtener un lucro y o beneficio mutuo.
-La ley reputa actos de comercio:
I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial.
II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles.
III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles;
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el comercio;
V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;
VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados;
VII.- Las empresas de fábricas y manufacturas;
VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo;
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y
establecimientos de ventas en pública almoneda;
XI.- Las empresas de espectáculos públicos;
XII.- Las operaciones de comisión mercantil;
XIII.- Las operaciones de mediación de negocios mercantiles;
XIV.- Las operaciones de bancos;
XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior;
XVI.- Los contratos de seguros de toda especie;
XVII.- Los depósitos por causa de comercio;
XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito
y bonos de prenda librados por los mismos;
XIX.- Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas;
XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe
que se derivan de una causa extraña al comercio;
XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros.
XXII.- Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del
negociante que los tiene a su servicio;
XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo;
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
- No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia,
hagan los comerciantes: ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de
su oficio.

 Sociedades (ley gnrl de sociedades mercantiles)

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:
I.- Sociedad en nombre colectivo: Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y
en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones
sociales.

II.- Sociedad en comandita simple: Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se
compone de uno o varios socios comanditados que responden, de manera subsidiaria, ilimitada y
solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados
al pago de sus aportaciones.

III.- Sociedad de responsabilidad limitada: Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre
socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los
requisitos que establece la presente Ley.

IV.- Sociedad anónima: Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente
de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

IV. Sociedad en comandita por acciones: La sociedad en comandita por acciones, es la que se compone de uno
o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de las
obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus
acciones. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo
lo dispuesto en los artículos siguientes.

V. Sociedad cooperativa: La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas
físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades
económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Forman parte del Sistema Cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:
I.- De consumidores de bienes y/o servicios:
II.- De productores de bienes y/o servicios, y
III.- De ahorro y préstamo.

VI. Sociedad por acciones simplificada: Es un nuevo tipo de sociedad que se constituye de una manera más
fácil que una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. En las SAS, la
responsabilidad de los socios está limitada a sus acciones.  Por instrumento público o privado. Si se hace por
instrumento privado, debe tener las firmas certificadas por un juez, un escribano, banco u otra autoridad
competente del registro público que corresponda. Se puede constituir por medios digitales con firma digital.  
Luego, el instrumento de constitución debe ser enviado al Registro Público para su inscripción.

Títulos de Crédito
Son instrumentos, con sustento en un papel, y firmados con valor probatorio de la obligación que les sirve de base. Son
imprescindibles, sin título de crédito no puede reclamarse el derecho que contienen.

 Clasificación
1. NOMINATIVOS:
- Son los expresados a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el doc.
- Serán trasmisibles por endoso y entrega del título.

2. AL PORTADOR: los que están expedidos a favor de persona determinada, contenga o no la cláusula al
portador.
- Se transmiten por simple tradición.
- La subscripción de un título al portador obliga a quien la hace a cubrirlo
- Solo pueden ser reivindicados en caso de robo o extravío.
 Pagaré
Documento que extiende y entrega una persona a otra mediante el cual contrae la obligación de pagarle una cantidad
de dinero en la fecha que figura en él.
-. El pagaré debe contener:
I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento;
II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero;
III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago;
IV.- La época y el lugar del pago;
V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento; y
VI.- La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.

Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no indica el lugar de su


pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe.

 Cheque
Documento que extiende y entrega una persona a otra para que esta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos
que aquélla tiene en el banco.
El cheque debe contener:
I.- La mención de ser cheque, inserta en el texto del documento;
II.- El lugar y la fecha en que se expide;
III.- La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;
IV.- El nombre del librado;
V.- El lugar del pago; y
VI.- La firma del librador.

El cheque puede ser nominativo o al portador.

 Acciones

 Principios
I. LITERALIDAD: (LITERAL)
II. INCORPORACIÓN (INCORPORADO EL DERECHO)
III. LEGITIMACIÓN
IV. AUTONOMIA (NO NECESITA OTRO DOC PARA HACERSE EXIGIBLE ES POR SI MISMO)
V. ABSTRACCIÓN. (PAGARE Y PRETACION DE SERVICIO)

 Endoso
- Debe constar en el título relativo en hoja adherida y con los sig requisitos:
I. Nombre del endosatario
II. Firma del endosante (sin la firma se hace nulo)
III. Clase de endoso
IV. Lugar y fecha
- Por medio del endose se puede transmitir el título:
a) en propiedad: transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes.
b) en procuración: se lo endosas a alguien para que procure su pago.
c) en garantía: dejas un bien para garantizar la obligación, en ese supuesto el pagare, en si mismo es la
garantía.

 Intereses ordinarios y moratorios


- En contratos mercantiles, no pueden generarse al mismo tiempo porque se contraviene al artículo 363 del código de
comercio.
- En el juicio ejecutivo mercantil, coexisten y si pueden devengarse simultáneamente.
- Pactados en un contrato de mutuo, no pueden generarse simultáneamente.
- pactados por las partes se rigen por las reglas del artículo 2395 del Ccivil del D.F.
- cuando en el contrato se hayan estipulado ambos, sumados no deben exceder el tope máximo señalado en el artículo
2266 del Civil de Aguascalientes, de lo contrario el juzgador deberá regular de oficio su monto.
- Usura, intereses excesivos
Registro: 2014920
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés
excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de
usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación
necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia
correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a
analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez
que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque
el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto
es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe
ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la
etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el
análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende,
constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en
monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la
sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no
debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los
intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se
cumpla con el pago de la suerte principal.

INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y


OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO
DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La usura en su sentido gramatical se define como el interés excesivo en
un préstamo. Por su parte, el artículo 78 del Código de Comercio consagra el principio pacta sunt servanda, esto es lo
estipulado por las partes, en cualquier forma que se haya establecido, debe ser llevado a efecto. Empero, esa libertad
contractual tiene la limitante prevista en el numeral 77 de la codificación en cita, que se refiere a que tiene que versar
sobre convenciones lícitas. En vista de ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el veintidós de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve en San José de Costa Rica, que entró en vigor el dieciocho de julio de mil
novecientos setenta y ocho, de exigibilidad en México a partir del veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y
uno- establece en su artículo 21, numeral 3, que la usura y cualquier otra forma de explotación humana por el hombre,
deben ser motivo de prohibición legal; luego, dicha disposición se trata de un derecho fundamental, pues el artículo 1o.
de la Carta Magna amplía el catálogo de éstos no sólo a los contenidos en el ordenamiento supremo del orden jurídico
nacional, sino también en los tratados internacionales aprobados por el Estado Mexicano. En ese orden de ideas, se
destaca que el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no fija límite para el
pacto de intereses en caso de mora en un título de crédito, pues la voluntad de las partes rige –en principio- para dicho
acuerdo, en correlación con el mencionado numeral 78 de la codificación mercantil, y con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que proscribe la usura. De ello se colige que si bien la legislación mercantil contempla la
posibilidad de cobrar intereses por los préstamos, basada en el principio de libre contratación, en atención al contenido
de los artículos 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1o. de la Constitución Federal,
debe reconocerse la protección al deudor frente a los abusos y a la eventualidad en el cobro de intereses excesivos, por
constituir usura. De este modo, permitir que la voluntad de las partes esté sobre dicha disposición convencional sería
solapar actos de comercio que conculquen derechos humanos. Así, el artículo 77 del Código de Comercio, es acorde
con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al regular que los pactos ilícitos no producen obligación ni acción; pero la aplicación del artículo 174
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el sentido de permitir el pacto irrestricto de intereses en caso
de mora, es inconvencional, pues tolera que los particulares se excedan en su cobro con la eventualidad de que éstos
sean usurarios.

Garantías, aval.
Garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de créditos
1. Hipoteca simple: (Garantía Real) Constituida sobre bienes específicamente determinados que no se entregan al
acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de
los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley; puede ser otorgada por el deudor o por un tercero a su
favor. Los bienes que se hipotecan conservan el impuesto aunque pasen a poder de terceros, asimismo pueden volver
a ser hipotecados con excepción de lo que se establezca en el contrato de hipoteca.
2. Hipoteca sobre unidad industrial: (Garantía Real) Son aquellas constituidas en favor de instituciones de crédito
sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola, ganadera o de servicios, incluyéndose todos los
elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad. Podrán comprender
además el dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa, originados por sus
operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos.
3. Prenda: (Garantía Real) Se constituye por el deudor sobre un bien mueble enajenable para garantizar al acreedor el
cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Para que se tenga por constituida, la prenda tendrá que ser
entregada al acreedor, real o jurídicamente (a un tercero o que esté en posesión del mismo deudor, previo convenio).
4. Aval: (Garantía Personal) Mediante éste, el avalista garantiza en todo o en parte el pago del deudor al acreedor de la
suma que se contemple en el título de crédito respectivo, llámese letra de cambio, pagaré u otros y que deberá
suscribirse por el deudor y por el propio avalista; cabe señalar que actualmente el título de crédito mayormente utilizado
para documentar cantidades a préstamos son los llamados pagarés.
5. Fianza: (Garantía Personal) Con su suscripción el fiador queda comprometido con el acreedor a pagar por el deudor,
si éste no lo hace. Se requiere que el fiador tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder a la
obligación que garantiza.

La función fundamental de presentar un aval es una garantía para que el avalado pueda adquirir la obligación, ya que,
si el deudor principal no paga el crédito, se puede exigir la satisfacción de la deuda al avalista. Es muy común
presentar aval cuando se pide un préstamo a un banco, por ejempo.
 Formas de trasmisión y circulación

Los títulos de crédito tienen la característica de que pueden ser transmitidos de persona a persona, facilitando tanto su
circulación, rapidez y ejecutividad en la celebración de diversos actos jurídicos, así como el cumplimiento de las
obligaciones contraídas sin necesidad de manejar en efectivo las sumas de dinero acordadas por los interesados, lo
que representa una importante medida de seguridad para los que intervienen en dicho acto. Al respecto, la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito reglamenta las vías por las que el legítimo poseedor del título podrá transmitirlo a
un tercero, en lugar de presentárselo al deudor para exigir su pago. El tercero que posee el título queda legitimado
frente al deudor en el documento, es decir, se reconocerá como nuevo y legítimo poseedor del título y a su vez podrá
presentarlo al deudor para que se lo pague o, en su caso, transmitirlo a otra persona y así sucesivamente. En este
proceso de transmisión se tiene como regla la buena fe de las personas que intervienen en dicha circulación; quien
hace entrar en movimiento el documento es porque tiene posesión legal de él y con tal carácter lo transmite, tal y como
queda representado en la figura 2.1, en la que A es el acreedor inicial del título de crédito y puede cobrar el título o
transmitirlo legalmente a B, quien queda legitimado, ya sea para presentarlo para cobro al deudor o para transmitirlo a
C, y así sucesivamente, empleando el título de crédito como un equivalente del papel moneda, expeditando su manejo.

Con base en esta idea debemos recordar la clasificación que en la primera unidad se hizo de los títulos de crédito
desde el punto de vista de su circulación (títulos nominativos, a la orden y al portador), pues cabe recordar que los
títulos al portador entran en circulación con la sola entrega material, pero no es el caso para los títulos nominativos o a
la orden, para los cuales la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece dos formas para que puedan ser
transmitidos y entren en legal circulación:
1. El endoso.
2. La cesión ordinaria.

Así, para que un título de crédito nominativo o a la orden pueda entrar en circulación y el adquirente quede como legal
poseedor, e inclusive, como ya se mencionó, también pueda transmitirlo a otra persona, se requiere que dicha entrega
se realice por cualquiera de estas dos figuras jurídicas que a continuación analizamos.

Los títulos de crédito, además de transmitirse por medio del endoso, pueden transferirse por recibo de su valor
extendido en el mismo documento, o en hoja adherida en él, en favor de algún responsable, cuyo nombre debe hacerse
constar en el recibo. Esta situación nos ubica en un caso de título de crédito en el que existen varios obligados, como el
aval o los endosatarios y el último tenedor del título se lo presenta a uno de ellos para que lo pague; en efecto, cubre el
importe de título, por tanto, quien recibió el pago debe transmitirle el título haciendo constar en un recibo el nombre de
la persona que verificó el pago, pero, para que surta efectos, deberá ser parte de la literalidad del título, de ahí que la
ley de la materia en su artículo 40 exija que el recibo se extienda en el documento o en hoja adherida en éste.
La transmisión por recibo de un título de crédito se da cuando uno de los obligados en el título lo paga a quien
legalmente lo posee y éste le hace constar el pago en recibo en el documento o en hoja adherida en éste.
La transmisión por recibo de un título de crédito produce los efectos de un endoso sin responsabilidad, es decir, que
la persona que extiende el recibo en la forma consignada no forma parte de los obligados en el documento.
La transmisión por recibo se considera ordinaria, por lo que el deudor podrá oponer contra el reclamante las
excepciones personales que tenga contra el actor, ya que no opera la llamada autonomía indirecta.

El artículo 27 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que la trasmisión del título nominativo
por cesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso (herencia, dación en pago, etc.), subroga al
adquirente en todos los derechos que el título confiere, pero lo sujeta a todas las excepciones personales que el
obligado habría podido oponer al autor de la trasmisión antes de ésta; por otro lado, el artículo 37 determina que el
endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria, sin hacer mención a qué clase de endoso se
refiere, pero por la naturaleza de los endosos ya analizados es indudable que dicho precepto se refiere al endoso en
propiedad al advertirse que si el endoso es posterior al vencimiento no surtirá efectos plenos al considerarlo como una
cesión ordinaria y, en consecuencia, el deudor podrá oponer las excepciones personales que tenga contra el acreedor
original del título. Así tenemos que, si bien la transmisión que se haga de un título de crédito de manera diversa del
endoso se tendrá como cesión ordinaria, cuando el endoso en propiedad se hace con fecha posterior al vencimiento del
título, si no se pierde el carácter del endoso, sus efectos son los de una cesión ordinaria. Para que la transmisión de un
título de crédito por cesión ordinaria produzca efectos contra el deudor, es obligatorio notificarle tal cesión, obligación
que no se impone en el caso de que se haya transmitido por endoso y con fecha posterior al vencimiento, pues como
hemos indicado no se pierde el carácter del endoso, pero sus efectos son los de una cesión ordinaria.

Extinción de dominio.
 Definición:
Es la perdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente ley, sin
contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en
la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del estado.
 Naturaleza de la acción
- Sera autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal.
- son parte de procedimiento de extinción de dominio:
I. El actor (MP)
II. El demandado (dueño o titular de derechos)
III. Quienes se consideren afectados

Juicio oral mercantil

Derecho penal
Teoría del delito
 Elementos positivos y negativos del delito
Elementos Positivos del Delito.
Para su estudio los delitos se han estructurado en elementos que forman el aspecto positivo del delito y estos son:
La Conducta es el comportamiento humano voluntario y primer elemento para que exista en el delito. A veces un
acto o conducta involuntaria puede tener en el derecho penal, responsabilidad culposa predeterminada.

La Antijuridicidad es aquella característica que posee un hecho típico que es contrario a las normas del Derecho
en general, La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento
jurídico.

La Tipicidad es toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente
establecidos como delito o falta dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica,
debe constar específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código.

La Culpabilidad es la Situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse
conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que
se encuentra una persona imputable y responsable. Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un
sujeto y su conducta.

La Punición es la capacidad que tiene el Estado atraves de sus órganos jurisdiccionales de imponer una pena,
que puede ser de forma grave como es la de perder la libertad hasta multas, sanciones, apercibimientos etc.

Hay supuestos en los que la punición de una acción u omisión típica, antijurídica y culpable se condiciona por la
Ley a la concurrencia de una condición objetiva de punibilidad, o la aplicación de una pena más elevada se
condiciona a la concurrencia de una condición objetiva de mayor punibilidad. a estos se les denomina Condiciones
Objetivas del delito.

Aspectos Negativos.
A cada uno de los aspectos positivos corresponde uno negativo, que es la negación de este mismo, es decir deja
sin existencia al elemento y por tanto, al delito.

El aspecto negativo de la conducta o ausencia de conducta, significa que la conducta no existe y por lo tanto el
delito no existe, si falta alguno de los elementos esenciales del delito, este no se consumara, entonces si la
conducta está ausente, no habrá delito.

En el derecho penal aquellas acciones que no están descritas en la norma penal se les considera atípicas por lo
que la atipicidad es el aspecto negativo de la tipicidad.

El aspecto negativo de la antijuricidad son las denominadas causas de justificación, que son las razones yo
circunstancias que el legislador considera pertinentes para anular la antijuricidad de la conducta típica realizada, al
considerarla licita, jurídica o justificada.

El aspecto negativo de la culpabilidad es la inculpabilidad, y es la falta de reprochabilidad ante el derecho penal,


por falta de voluntad o el conocimiento del hecho. Estos pueden ser, error esencial de hecho invencible. Eximentes
putativas. no exigibilidad de otra conducta. Temor fundado y caso fortuito.

El aspecto negativo de la punibilidad son las excusas absolutorias y estas constituyen la razón o fundamento que
el legislador considero para que un delito, a pesar de haberse integrado en su totalidad, carezca de sanción.

 Clasificación de los delitos según su forma de consumación


I. Instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus
elementos constitutivos
II. Permanente o continuo: cuando la consumación se prolonga en el tiempo.
III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo,
se viola el mismo precepto legal.

 Temas específicos de la teoría del delito


- Dolo y culpa (art. 9 CPF):
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previniendo como posible resultado típico, quiere
o acepta la realización del hecho por la ley.
Obra culposamente: el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se
produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y
condiciones personales
- Autoría y participación

Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:


I.- Los que acuerden o preparen su realización.
II.- Los que los realicen por sí;
III.- Los que lo realicen conjuntamente;
IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito
y
VIII.- los que, sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que
cada quien produjo.
Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia
culpabilidad.
Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis
de este Código.

Artículo 14.- Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un
delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que
concurran los requisitos siguientes:
I.- Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal;
II.- Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste, o de los medios concertados;
III.- Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito, y
IV.- Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito, o que habiendo estado, hayan hecho cuanto
estaba de su parte para impedirlo.

- Comisión por omisión:


No actuar para su omisión produzca el resultado buscado.

- Tentativa (art. 12 CPF):


Existe tentativa punible cuando de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos, u
omitiendo los que deberían evitarlo.
- Concurso de delitos
Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real,
cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

Artículo 19.- No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado.

Nuevo Sistema de Justicia Penal


 Principios constitucionales
 Principios y derechos en el Código Nacional de Procedimientos Penales
I. PUBLICIDAD: audiencias serán públicas.
II. CONTRADICCION: las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba.
III. CONCENTRACION: Las audiencias se desarrollarán en un mismo día o en días consecutivos hasta su
conclusión.
IV. CONTINUIDAD: las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial.
V. INMEDIACION: toda audiencia se desarrollara en presencia del órgano jurisdiccional, las partes que deban
intervenir.
VI. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY: mismo trato, mismas oportunidades.
VII. PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES: se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el
pleno ejercicio de sus derechos.
VIII. PRINCIPIO DE JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO: ninguna persona podrá ser condenada a una pena
ni sometida a una medida de seguridad, si no en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional.
IX. PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA: toda persona se presume inocente y será tratada como tal
hasta que se declare su responsabilidad.
X. PRINCIPIO DE PROHIBICION DE DOBLE ENJUICIAMIENTO: no podrá ser sometida a otro proceso penal
por los mismos hechos.

 Etapas en el procedimiento ordinario (art. 211 CNPP):


I. Investigación
a. Inicial: comienza con la presentación de la denuncia, y concluye cuando el imputado queda a disposición del
juez.
b. Complementaria: comprende desde la formulación de la imputación y se agota hasta que se haya cerrado la
investigación.
II. Intermedia o de preparación del juicio: comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de
apertura del juicio.
III. la del juicio: comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida.

 Funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal (Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de
diversos acuerdos generales)

ACUERDO General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia
Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura
Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.
ACUERDO GENERAL 36/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL; Y QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE DIVERSOS
ACUERDOS GENERALES.
CONSIDERANDO
PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del mismo, corresponde al Consejo de la
Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal es
un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;
TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio
de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y
CUARTO. Uno de los paradigmas más importantes del nuevo sistema procesal penal es el principio de inmediación,
el cual consiste en la presencia permanente del juzgador en el desahogo de las audiencias, para lo cual la oralidad
resulta fundamental, ya que a través de esta herramienta, el órgano jurisdiccional se allega de los elementos de
valoración para emitir la sentencia correspondiente, sin que pueda tomar en consideración, por regla general,
probanzas que no han sido desahogadas en el plenario.
Por ello, el nuevo sistema reclama la adopción de otros esquemas de gestión judicial, propios de la forma de
intervención del juzgador en el proceso penal.
El presente Acuerdo regula un nuevo diseño administrativo-judicial, basado en la creación de Centros de Justicia
Penal, los cuales estarían conformados en dos vertientes, en específico la jurisdiccional y la administrativa. La primera
estaría integrada por el Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento, el Tribunal de Alzada y el Juez de Ejecución; y la
segunda por el Administrador y el personal que le esté adscrito.
Por lo anterior, se expide el siguiente
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los
Centros de Justicia Penal Federal, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1. El objeto del presente Acuerdo es establecer las disposiciones relativas a la organización y
funcionamiento de los Centros de Justicia Penal, en los cuales se integran y articulan los órganos jurisdiccionales y
áreas administrativas, necesarios para tramitar los procesos del sistema penal acusatorio previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
I.     Administración del Centro: la oficina del Administrador del Centro y las áreas especializadas que de él dependen;
II.     Administrador: Administrador del Centro de Justicia Penal;
III.    Áreas administrativas: Las que determine el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;
IV.   Centro: Centro de Justicia Penal;
V.    Código: Código Nacional de Procedimientos Penales;
VI.   Comisiones permanentes: las que determine el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;
VII.   Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;
 
VIII.  Juez de Control: Juez de Distrito competente para intervenir desde el principio del procedimiento hasta el dictado
de apertura a juicio;
IX.   Juez de Ejecución: Juez de Distrito especializado en ejecución de sanciones penales;
X.    Ley: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
XI.   Tribunal de Enjuiciamiento: Juez de Distrito que interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el
dictado y explicación de la sentencia;
XII.   Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito que resuelve la apelación;
XIII.  Órganos jurisdiccionales: jueces de Control y de Ejecución, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada; y
XIV. Pleno: Pleno del Consejo.
Artículo 3. La interpretación del presente Acuerdo corresponde al Pleno y a las Comisiones permanentes, en el
ámbito de su competencia.
TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ORGÁNICAS
CAPÍTULO PRIMERO
CENTROS DE JUSTICIA PENAL
Artículo 4. Los Centros se integran por jueces de Control; Tribunales de Enjuiciamiento, Tribunales de Alzada y
jueces de Ejecución; así como un Administrador, y el personal que determine el Consejo de conformidad con el
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 5. Los órganos jurisdiccionales tendrán a su cargo a los servidores públicos que le estén directamente
adscritos. Lo mismo sucederá con el Administrador respecto de su personal.
CAPÍTULO SEGUNDO
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
Artículo 6. Al frente de cada Administración del Centro estará un Administrador, quien se auxiliará para el ejercicio
de sus atribuciones de las áreas especializadas que se determinen en el manual correspondiente de los Centros.
El Administrador estará adscrito a la Comisión de Administración y será el responsable de la administración del
Centro.
Artículo 7. Los requisitos para ser Administrador son los siguientes:
I.     Contar con título y cédula profesional de licenciatura expedidos por autoridad competente, y acreditar los
conocimientos necesarios mediante los exámenes que determine el Consejo;
II.     Acreditar cuando menos cinco años de experiencia profesional;
III.    Ser mayor de treinta años al momento de la designación;
IV.   Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos;
V.    Gozar de buena reputación; y
VI.   No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
Artículo 8. Los Administradores de los Centros serán designados por la Comisión de Administración, de entre los
finalistas del procedimiento de selección que al efecto se convoque o de la lista de reservistas.
Los procedimientos de selección serán internos o abiertos, según lo determine el Pleno en la convocatoria
respectiva.
El nombramiento inicial del Administrador será de tres o seis meses, según lo determine la Comisión de
Administración.
Antes del vencimiento del nombramiento inicial por tres meses, la Dirección General de Recursos Humanos pondrá
a consideración de la Comisión de Administración la prórroga por tres meses más, o bien, si se otorgó por seis meses la
propuesta será por tiempo indefinido.
La terminación anticipada del nombramiento, por cualquier causa, será resuelta por la Comisión de Administración a
propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, y de ser procedente será notificada por ésta.
Artículo 9. El Administrador propondrá a la Comisión de Administración, por conducto de la Dirección General de
Recursos Humanos, al candidato a ocupar un puesto vacante dependiente del mismo, previo desahogo del
procedimiento de selección que al efecto se convoque o de entre la lista de reservistas, según lo
determine la Comisión de Administración.
Artículo 10. El nombramiento inicial del personal de confianza dependiente del Administrador, será de tres o seis
meses, salvo en los siguientes casos:
I.     Que el nombramiento se expida a favor del servidor público que cubra algún tipo de licencia u ocupe una plaza
temporal. En este caso el nombramiento no podrá ser menor de siete días;
II.     Que la propuesta de nombramiento contenga características especiales, debidamente fundadas y motivadas,
mismas que deberán ser informadas por el Administrador, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Recursos
Humanos; y
III.    Que el servidor público con antigüedad en el puesto de seis meses, cause baja por renuncia o por fin de
nombramiento y el Administrador le extienda nuevo nombramiento en el mismo puesto. En este caso se elaborará de
forma indefinida, siempre y cuando no exista interrupción entre ambos nombramientos.
El Administrador propondrá a la Comisión de Administración la temporalidad inicial del nombramiento, a efecto de
evaluar el desempeño laboral del servidor público.
Artículo 11. La Dirección General de Recursos Humanos pondrá a consideración de la Comisión de Administración,
la prórroga de nombramiento del personal dependiente del Administrador, por tiempo indefinido cuando:
I.     El Administrador, previo al término del nombramiento inicial, así lo solicite, o
II.     Transcurran seis meses continuos de nombramiento en el mismo puesto y el titular respectivo solicite su
renovación, aun cuando dicha petición sea por tiempo determinado.
El Administrador podrá determinar la terminación anticipada del nombramiento, misma que deberá notificar al
interesado, y dar aviso de inmediato a la Dirección General de Recursos Humanos, para que someta a la consideración
de la Comisión de Administración la realización de un nuevo procedimiento de selección o la utilización de la lista de
reservistas.
Artículo 12. Las convocatorias de los procedimientos de selección que se emitan deberán contener:
I.     Las plazas sujetas al procedimiento de selección y lugar de adscripción;
II.     Lugar de inscripción;
III.    El perfil que debe reunir la persona que ocupe el puesto;
IV.   Los requisitos que deban cumplir los aspirantes y la forma de acreditarlos;
V.    Lugar, día y hora en que deben presentarse los candidatos;
VI.   El responsable del desahogo del procedimiento de selección;
VII.   Las etapas del procedimiento de selección, la forma de su desahogo y las fechas para ello;
VIII.  La atribución de la Dirección General de Recursos Humanos de verificar la autenticidad y veracidad de los
documentos e información que proporcionen los aspirantes;
IX.   La prohibición de los aspirantes de realizar gestiones personales relativas al desahogo del procedimiento; y
X.    Los demás aspectos que determine el Pleno o la Comisión de Administración.
Artículo 13. Si el procedimiento es abierto la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un
periódico de mayor circulación nacional, en otro de la entidad federativa en que se realice el procedimiento, y en la
página de internet del Consejo. En caso de que sea interno sólo en este último medio.
Artículo 14. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos:
I.     Proponer a la Comisión de Administración que se lleve a cabo un procedimiento de selección o se haga uso de la
lista de reservistas, en cuanto tenga conocimiento de una vacante de Administrador o del personal que le esté adscrito;
II.     Elaborar las convocatorias de los procedimientos de selección;
III.    El desahogo de los procedimientos de selección;
IV.   Integrar la lista de reservistas; y
V.    Las demás que determine el Pleno y la Comisión de Administración.
Artículo 15. La lista de reservistas se integrará por los finalistas en los procedimientos de selección que no hayan
sido designados.
La vigencia de cada uno de los registros en la lista será de tres años, sin perjuicio de que la Dirección
General de Recursos Humanos, verifique que los integrantes de la lista siguen cumpliendo con los requisitos para
ocupar el cargo, antes de que la misma se presente a la consideración de la Comisión de Administración o del
Administrador.
La incorporación en la lista de reservistas será voluntaria y no generará derecho alguno a los integrantes de la
misma.
Artículo 16. Corresponde al Administrador:
I.     Coordinar y supervisar las acciones de soporte jurídico y los procesos complementarios siguientes:
a)    Atención al público;
b)    Acreditación de periodistas y medios de comunicación, en términos de las disposiciones aplicables;
c)    Recepción, registro y turno de correspondencia y asuntos;
d)    Programación y gestión óptima de audiencias; y
e)    Notificaciones;
II.     Coordinar la gestión logística y los servicios de información necesarios para llevar a cabo el proceso penal;
III.    Participar en las acciones de coordinación con las autoridades competentes, y con la intervención de la
Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, para el traslado y presentación de personas, en
términos de las disposiciones aplicables y conforme a las medidas de seguridad que correspondan;
IV.   Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales del Centro en la operación, mantenimiento y supervisión de sistemas
administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios
generales;
V.    Servir de enlace entre los órganos jurisdiccionales del Centro y las áreas administrativas del Consejo, en la gestión
y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos;
VI.   Apoyar a los órganos jurisdiccionales en la operación, mantenimiento y supervisión de los sistemas informáticos de
gestión judicial;
VII.   Proponer la designación de su personal en los términos previstos en este Acuerdo;
VIII.  Revisar los proyectos de autos elaborados por el personal del área especializada correspondiente, en apoyo de los
órganos jurisdiccionales; a efecto de que dé cuenta con ellos a los  titulares respectivos, para que éstos en ejercicio
pleno de su autonomía jurisdiccional, determinen lo pertinente; y
IX.   Las demás que determinen el Pleno o las Comisiones permanentes.
Para el ejercicio de sus atribuciones el Administrador podrá auxiliarse del personal que le esté adscrito, en términos
del manual correspondiente de los Centros.
En el ejercicio de las atribuciones a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, el Administrador deberá
observar la normatividad, procedimientos, manuales, lineamientos, directrices e instrucciones, tanto generales como
particulares y demás disposiciones aplicables a las funciones de los Coordinadores Técnicos Administrativos.
Artículo 17. Las ausencias, temporales y definitivas, de los Administradores serán suplidas por los titulares de las
áreas especializadas que establezca el manual correspondiente de los Centros, en el orden que en el mismo se señale.
Esto último también se observará respecto de las ausencias de dichos titulares.
Artículo 18. En el ámbito de su competencia, las áreas administrativas del Consejo brindarán asesoría y apoyo al
Administrador, para el debido ejercicio de sus atribuciones.
CAPÍTULO TERCERO
JUECES Y TRIBUNALES
Artículo 19. En términos de lo dispuesto en el Código, son competentes para conocer de los procedimientos
penales federales regulados en el mismo, los jueces de Control y los tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada, adscritos
a los Centros, dentro de su jurisdicción territorial conforme a lo previsto en este Acuerdo y en el de su creación, y en los
demás que expida el Consejo.
Además de lo dispuesto por el artículo 22 de dicho Código, los jueces de Control y los tribunales de Enjuiciamiento
serán competentes para conocer de procedimientos penales fuera de su jurisdicción territorial, en aquellos casos en que
la Comisión de Adscripción lo determine.
Los jueces de Ejecución serán competentes para conocer de la ejecución de sanciones penales impuestas en los
procedimientos penales que se tramiten y resuelvan en el Centro de su adscripción, conforme a las disposiciones
aplicables, sin perjuicio de que lo previsto en el párrafo anterior, también será observable respecto de dichos
juzgadores.
Artículo 20. Los acuerdos generales mediante los cuales se creen los Centros deberán contener:
I.     Denominación de los órganos jurisdiccionales;
II.     Domicilio de los órganos jurisdiccionales;
III.    Jurisdicción territorial de los órganos jurisdiccionales;
IV.   Competencia material;
V.    Guardias y horarios de los órganos jurisdiccionales;
VI.   Reglas de sustitución de juzgadores;
VII.   Reglas para vacaciones;
VIII.  Sistema de turnos; y
IX.   Los demás aspectos necesarios para la operación y funcionamiento del Centro que determine el Pleno.
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES DE FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO PRIMERO
OFICIALÍA DE PARTES
Artículo 21. Los Centros contarán con una oficialía de partes dependiente del Administrador, misma que se
encargará de la recepción, registro y turno, entre todos los órganos jurisdiccionales a los que preste servicio, de la
correspondencia y asuntos que se presenten.
El funcionamiento de las oficialías de partes se regirá por el manual correspondiente de los Centros.
En todo caso el Administrador deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Centro,
dando aviso de las mismas a la Comisión de Administración.
Artículo 22. El sistema de turnos deberá procurar una distribución equitativa de los asuntos y garantizar que los
juzgadores que funjan como jueces de Control no participen en un mismo asunto como Tribunal de Enjuiciamiento.
CAPÍTULO SEGUNDO
LIBROS DE CONTROL Y VISITAS DE INSPECCIÓN
Artículo 23. Los órganos jurisdiccionales están obligados a llevar libros electrónicos en términos de las
disposiciones aplicables.
Artículo 24. Las visitas de inspección de los Centros se regirán conforme a las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
NOTIFICACIONES
Artículo 25. El Administrador auxiliará a los órganos jurisdiccionales en la práctica de las notificaciones, a que se
refiere el artículo 82, fracciones I, incisos b), c) y d); II y III del Código, en términos del manual correspondiente de los
Centros.
CAPÍTULO CUARTO
AUDIENCIAS
Artículo 26. El Administrador llevará a cabo el registro de la identificación de las personas que vayan a declarar en
las audiencias, conforme a lo previsto en el artículo 54 del Código.
Artículo 27. El ingreso a las salas estará limitado a la capacidad de las mismas, y el acceso se llevará a cabo
conforme al manual correspondiente de los Centros.
El órgano jurisdiccional podrá solicitar al Administrador el cambio de sala siempre y cuando exista la disponibilidad
necesaria o, en su defecto, éste podrá proveer de otro espacio del Centro para que los periodistas, medios de
comunicación y público en general puedan presenciar la audiencia, en cuyo caso, habilitará una o varias pantallas, en
las cuales se transmitirá de forma directa o diferida la sesión respectiva.
Artículo 28. El Administrador integrará el padrón de periodistas y medios de comunicación acreditados, el cual se
conformará por aquellos que se registren conforme a los Lineamientos que determine el Pleno, a propuesta de la
Dirección General de Comunicación Social.
El Administrador dará vista a la Dirección General de Comunicación Social de las acreditaciones que otorgue para
su conocimiento.
Artículo 29. Los periodistas y medios de comunicación acreditados, deberán solicitar por escrito al Administrador ser
registrados para asistir a la audiencia.
En caso de que haya disponibilidad en el espacio designado para periodistas y medios de comunicación, el
Administrador asentará el registro correspondiente al solicitante, o de lo contrario le comunicará dicha situación.
Artículo 30. Al entrar a la audiencia, la Administración del Centro entregará al periodista o medio de comunicación
acreditado su gafete oficial, el cual deberá portar en la audiencia a la que asista. Dicho gafete será devuelto al salir de la
audiencia.
Artículo 31. Los periodistas y medios de comunicación que ingresen a la sala, serán colocados en el espacio que al
efecto se determine, sin que puedan sobrepasar la capacidad del mismo, sin perjuicio de que el Administrador pueda
habilitar, para tal efecto, el espacio designado para el público, siempre que sea posible.
CAPÍTULO QUINTO
QUEJA ADMINISTRATIVA
Artículo 32. La Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación conocerá de las quejas a que se refiere el artículo
135 del Código.
Para dar celeridad a la remisión del informe, el recurso y los documentos justificativos, se autoriza a los órganos
jurisdiccionales para disponer su envío por medio de correo electrónico o fax, previa certificación que realice el órgano
receptor.
El proyecto de resolución será elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación.
La determinación de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación no prejuzga sobre la responsabilidad del
juzgador.
CAPÍTULO SEXTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 33. Los Centros funcionarán las veinticuatro horas, todos los días del año, en turnos de ocho horas, siete
horas y media, así como siete horas, atendiendo al tipo de jornada de trabajo, en específico diurna, nocturna y mixta.
El Administrador tomará las medidas necesarias para garantizar que haya personal suficiente de la Administración
del Centro en cada turno.
Artículo 34. Los horarios y guardias de los órganos jurisdiccionales serán determinados en sus acuerdos de
creación.
Artículo 35. El Administrador deberá asentar en el sistema del registro automatizado de entrada y salida de
servidores públicos, el horario respectivo a cada uno de los mismos que estén obligados a registrar su entrada y salida.
Artículo 36. El inicio de las audiencias de las etapas intermedia y de juicio o su continuación, será programado entre
las 9:00 y 15:00 horas, de lunes a viernes. Lo mismo se observará para las audiencias iniciales sin detenido, en
aquellos casos en que medie solicitud del Ministerio Público para su programación, siempre y cuando resulte posible.
Artículo 37. Los órganos jurisdiccionales y los Administradores de los Centros, en el ámbito de su competencia,
deberán observar lo dispuesto en el Título Sexto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos
personales y archivos.
Artículo 38. La Administración del Centro deberá observar las disposiciones en materia de seguridad, e implementar
las acciones que determine la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 39. Los órganos jurisdiccionales privilegiarán el uso del sistema de videoconferencias en términos de las
disposiciones aplicables y en respeto al principio de inmediación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 13, 14 y 18 del Acuerdo General 23/2012 del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de seguridad en las
instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Tribunal Electoral, para quedar como sigue:
"Artículo 13. El acceso de Visitantes a los inmuebles sólo podrá ser autorizado por la Administración de éstos o por
los Administradores de los Centros de Justicia Penal, sin perjuicio de que deberán observarse los protocolos, manuales,
normas, lineamientos y políticas aplicables.
Artículo 14. Queda prohibido ingresar cualquier tipo de armas, sustancias o material peligroso a las instalaciones,
con excepción de aquellas personas que con motivo de sus funciones deban ingresarlas, caso en el cual la
Coordinación de Seguridad deberá llevar un registro específico de dichas personas.
Artículo 18. El ingreso y estancia de periodistas y medios de comunicación en las instalaciones, requerirá la previa
autorización de la Dirección General de Comunicación Social o del Administrador del Centro de Justicia Penal, quienes,
en todo caso, deberán dar aviso a la Coordinación de Seguridad a efecto de que se apliquen los protocolos o manuales
correspondientes."
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el numeral ÚNICO, Apartado A, primer párrafo, del Acuerdo General 48/2011 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jornada y el horario de trabajo de los servidores públicos
adscritos a las áreas administrativas del propio Consejo, para quedar como sigue:
"A. Se establece una jornada de trabajo en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal con un
máximo de ocho horas efectivas diarias, que comprenderá de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00
horas, de lunes a viernes, con excepción de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del propio Consejo,
así como de las Administraciones de los Centros de Justicia Penal....
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el numeral PRIMERO, primer párrafo, del Acuerdo General 49/2011 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jornada y horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a
los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el horario de atención al público en los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
"PRIMERO. La jornada de trabajo de los servidores públicos adscritos a los juzgados de Distrito y tribunales de
Circuito, será de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y, de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora
para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del órgano jurisdiccional, de las quince a las dieciséis horas, con
excepción de los juzgados de Distrito que se encuentren de turno, por el tiempo que dure la guardia respectiva, así
como de los órganos jurisdiccionales de los Centros de Justicia Penal....
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 41, fracción I, inciso a) y la fracción II, incisos h) e i); 51, primer
párrafo; 52, primer párrafo; 56; 69, tercer párrafo; 72, segundo párrafo; 75, primer párrafo; así como 77, párrafos
primero y tercero; y se adicionan las fracciones III. Bis y IV. Bis al artículo 3, así como el artículo 98 Bis del Acuerdo
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los
funcionarios judiciales, para quedar como sigue:
"Artículo 3.- ...
I. a III. ...
III. Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada;
IV. ...
IV. Bis. Asistente de Constancias y Registro de juez de control o juez de enjuiciamiento; y
V. a VI. ...
Artículo 41.- ...
I. ...
a) Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito, así como en Asistencia de Constancias y
Registro de Tribunal de Alzada, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento: cinco puntos;
b) a e) ...
...
...
II. ...
a) a g) ...
h) Secretario de Tribunal de Circuito, Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada o Secretario de
Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; hasta 4 puntos,
considerando 1 punto por cada año de servicios hasta llegar a un máximo de cuatro años.
i) Secretario de Juzgado de Distrito o Asistente de Constancias y Registro de juez de control o de juez de
enjuiciamiento; hasta 4 puntos, considerando 1 punto por cada año de servicios hasta llegar a un máximo de cuatro
años.
j) ...
III. ...
a) a g) ...
Artículo 51.- Para poder ser designado Secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito, así como
Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control o de juez de enjuiciamiento, se requiere
lo siguiente:
I. a VIII. ...
Artículo 52.- La experiencia profesional de tres años requerida para ser designado Secretario de Tribunal de
Circuito o de Juzgado de Distrito, así como Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de
control o de juez de enjuiciamiento, se computará a partir de la fecha en que el aspirante haya aprobado su examen
profesional para obtener título de licenciado en derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan los siguientes
requisitos:
I. a II. ...
Artículo 56.- El Plan de Estudios de la Especialidad, será elaborado por el Comité Académico del Instituto, en
coordinación con el Director General. En dicho documento deberán especificarse las habilidades, conocimientos y
aptitudes básicas de los alumnos, indispensables para desempeñar el cargo de secretario de órgano jurisdiccional, así
como Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control o de juez de enjuiciamiento.
Artículo 69.- ...
Las personas que hayan causado baja del Poder Judicial de la Federación por más de tres años, para poder
reingresar a los cargos de secretario de tribunal de Circuito o de juzgado de Distrito; así como de Asistente de
Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control, o de juez de enjuiciamiento; y de actuario judicial
deberán aprobar nuevamente el examen de aptitud a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 112 de la Ley
o el curso para secretarios.
Artículo 72.- ...
En el caso de que en algún órgano jurisdiccional se hubiere extendido un nombramiento de base o interino, en las
categorías de secretario de Juzgado; o de Tribunal de Circuito; de actuario de los mismos; o bien de Asistente de
Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control, o de juez de enjuiciamiento; a persona o personas
que fueren cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular; éste no podrá a su
vez, extender nombramientos en los mismos términos respecto de personas que resultaren cónyuge o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado del titular del órgano donde se encuentren adscritos sus allegados.
El titular que designe en alguno de los citados cargos a personas que se ubiquen en los supuestos citados, deberá dar
aviso de esa circunstancia a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo 75.- Para expedir un nombramiento de Secretario de Tribunal de Circuito; o de Juzgado de Distrito; así
como de Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control; o de juez de enjuiciamiento; y
de Actuario del Poder Judicial de la Federación, los titulares podrán solicitar al Instituto la información profesional y, en
su caso, académica del integrante de la lista que pretendan designar.
Artículo 77.- Los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden otorgar, en cualquier momento, la base a los
servidores públicos de su adscripción, con nombramiento de Secretario de Tribunal de Circuito; de Juzgado de Distrito;
Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control, o de juez de enjuiciamiento; o Actuario
del Poder Judicial de la Federación, cuando a su juicio resulte procedente, siempre que la plaza correspondiente se
encuentre vacante y sea definitiva en la plantilla autorizada, tomando en consideración las prevenciones señaladas en
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional.
Los Jueces y Magistrados Interinos y los Secretarios de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito autorizados para
realizar las funciones de magistrados y jueces, respectivamente, por las ausencias temporales de los titulares, sólo
podrán extender nombramientos de Secretarios de Tribunal de Circuito, Juzgados de Distrito o Actuario del Poder
Judicial de la Federación, de manera temporal, cuando la plaza correspondiente se encuentre desocupada; salvo
aquellos casos en que la base se deba otorgar por disposición legal. Lo mismo se observará en caso de nombramientos
de Asistente de Constancias y Registro que extiendan los jueces de Control o juzgadores de tribunales de
Enjuiciamiento y de Alzada Interinos.
Artículo 98 Bis.- Tratándose del sistema penal acusatorio, cuando un juez de Control, juzgador de Tribunal de
Enjuiciamiento o de Tribunal de Alzada se encuentre impedido para conocer de un asunto, conocerá otro juzgador
similar del mismo Centro de Justicia Penal.
En caso de que no sea posible, podrá conocer un juzgador de otro Centro de Justicia Penal, en términos de las
disposiciones aplicables."
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 1o, fracción I, del Acuerdo General 34/2000 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la determinación de los Libros de Control que obligatoriamente deberán llevar los Órganos
Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes, para
quedar como sigue:
"Artículo 1o.- ...
I. Los libros de gobierno que los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de los que formen parte de un Centro de Justicia Penal, están obligados a
llevar oficialmente a manera de mecanismos de control de los asuntos de sus respectivas competencias, como
auxiliares en su supervisión por parte de los propios titulares; para los efectos de la rendición de estadística y,
finalmente, a fin de facilitar los procedimientos de las visitas de inspección que se lleven a cabo;
II. a III. ..."
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que establece la obligatoriedad del uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para
quedar como sigue:
"PRIMERO.- Establecimiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.- Se establece el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos
estadísticos sobre el movimiento de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de los que formen parte de los Centros de Justicia Penal, de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y del Tribunal Electoral."
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 31/2005 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que establece el módulo de consulta de expedientes por Internet, respecto de los asuntos del
conocimiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para quedar
como sigue:
"PRIMERO.- Los listados de captura de datos de los asuntos del conocimiento de los tribunales de Circuito y
juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los que formen parte de los Centros de
Justicia Penal, se publicarán para su consulta en el medio de comunicación informático denominado Internet."
ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 7, primer párrafo, del Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que regula al Coordinador Técnico Administrativo en Órganos Jurisdiccionales, para quedar
como sigue:
"Artículo 7. Cada órgano jurisdiccional, con excepción de los que formen parte de un Centro de Justicia Penal,
contará con un Coordinador Técnico Administrativo quien, de conformidad con las funciones que se establezcan en el
manual específico:
I. a II. ..."
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los
órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue:
"Artículo 2.- ...
I. ...
II. En las diligencias de averiguación previa y de las etapas de investigación, en aquellos supuestos en que sean
acordadas por los órganos jurisdiccionales a solicitud del Ministerio Público y en las decretadas de oficio por los
referidos órganos jurisdiccionales, cuando los mismos determinen que las publicaciones sean con cargo al presupuesto
de egresos del Poder Judicial de la Federación.
..."
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 65, párrafo primero; y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 149 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, para quedar
como sigue:
"Artículo 65. Tratándose de expedientes judiciales que se encuentren bajo resguardo de los órganos
jurisdiccionales, el secretario de Juzgado o de Tribunal encargado del expediente o del engrose, o bien, el Asistente de
Constancias y Registro respectivo, según sea el caso, será responsable de elaborar las versiones públicas de los
expedientes que se encuentren bajo su responsabilidad, así como de las resoluciones respectivas. El Asistente, para tal
fin, podrá auxiliarse del Administrador del Centro de Justicia Penal que corresponda.
...
Artículo 149. ...
Para efectos de este artículo, los órganos jurisdiccionales de los Centros de Justicia Penal deberán remitir la
sentencia en su versión pública y escrita."
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 2, fracción XV; 162, fracción XV; y se adiciona una fracción
II Bis al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización
y funcionamiento del propio Consejo, para quedar como sigue:
"Artículo 2. ...
I. a XIV. ...
XV. Unidades administrativas: Las ponencias de los Consejeros, Oficialía Mayor, secretarías ejecutivas,
coordinaciones, Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el
Poder Judicial de la Federación, secretarías técnicas de Comisiones, direcciones generales, así como la Unidad de
Enlace del Consejo; el Archivo General del Consejo, las Administraciones de los Centros de Justicia Penal, y demás
que sean autorizadas por el Pleno.
Artículo 42. ...
I. a II. ...
II. Bis. Proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal;
III. a XIII. ...
Artículo 162. ...
I. a XIV. ...
XV. Expedir constancias de acreditación a medios de información para tener acceso a las instalaciones del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de los Centros de Justicia Penal;
XVI. a XXII. ..."
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el artículo 2, fracciones XXIII y XXXII, y se adiciona un numeral 3 Bis.
a la fracción I, del artículo 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas,
para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. a XXII. ...
XXIII. Órganos jurisdiccionales: Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
 
Las referencias que se hagan en este Acuerdo a los juzgados de Distrito o a sus titulares también se entenderán
hechas a los jueces de Control, de Ejecución y tribunales de enjuiciamiento; y aquellas que se hagan a los tribunales
Unitarios de Circuito o sus titulares, a los tribunales de Alzada;
XXIV. a XXXI. ...
XXXII. Unidades administrativas: Las ponencias de los Consejeros, Oficialía Mayor, secretarías ejecutivas,
Coordinaciones, Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el
Poder Judicial de la Federación, secretarías técnicas de Comisiones o de Comités, direcciones generales, las
Administraciones de los Centros de Justicia Penal, así como la Unidad de Enlace del Consejo y el Archivo General del
Consejo, y cualquier otro órgano administrativo creado por ley o acuerdo general del Pleno.
Artículo 33. ...
I. ...
1. a 3. ...
3. Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de juez de control o de juez de enjuiciamiento;
4. a 6. ...
II. a III. ...
..."
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, salvo lo previsto en sus artículos QUINTO al OCTAVO transitorios, que entrarán en vigor al día siguiente de
la aprobación del mismo.
SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.
TERCERO. Los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal vigentes a la entrada en vigor del presente
Acuerdo serán aplicables a los Centros de Justicia Penal en lo no previsto por éste, siempre y cuando no se opongan al
mismo.
CUARTO. Las referencias que se hagan en otros acuerdos generales a los juzgados de Distrito se entenderán
hechas a los jueces de Control, de Ejecución y tribunales de enjuiciamiento; y aquellas que se hagan a los tribunales
Unitarios de Circuito a los tribunales de Alzada.
QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, deberá someter, directamente,
a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los acuerdos generales de creación de los Centros de
Justicia Penal, conforme el Congreso de la Unión vaya emitiendo las declaratorias de entrada en vigor del Código
Nacional de Procedimientos Penales.
SEXTO. La Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación deberá someter, directamente, a
consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los instrumentos normativos
que se estimen necesarios, y que deben observarse en los Centros de Justicia Penal cuya creación determine el
referido órgano colegiado, antes del inicio de operaciones de los mismos, a fin de que entren en vigor ese mismo día.
SÉPTIMO. La Dirección General de Comunicación Social deberá someter a consideración y, en su caso, aprobación,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los lineamientos para la acreditación de periodistas y medios de
comunicación, antes del inicio de operaciones del primer Centro de Justicia Penal.
OCTAVO. La Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación con la Unidad
de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la
Federación, deberá elaborar el proyecto del manual correspondiente de los Centros de Justicia Penal.
Las áreas administrativas del Consejo brindarán el apoyo y asesoría que sea necesario para la elaboración del
proyecto respectivo.
El proyecto correspondiente deberá someterse a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal antes del inicio de operaciones del Centro de Justicia Penal.
El manual aprobado deberá publicarse, antes de su entrada en vigor, en el Diario Oficial de la Federación, en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; así como en el portal de Internet del Consejo de la
Judicatura Federal.
NOVENO. Los juzgados de Distrito y tribunales de Circuito competentes para conocer de procedimientos penales
que se tramiten conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, también lo son para practicar actos procesales
que le sean requeridos por jueces de Control o tribunales de Enjuiciamiento o Alzada.
En tanto se crean en cada circuito judicial los Centros de Justicia Penal, los juzgados de Distrito mixtos y
especializados en materia penal o de procedimientos penales federales, según la localidad de que se trate, tendrán
competencia en sus jurisdicciones territoriales para conocer de las solicitudes de autorización judicial para diligencias
urgentes que formule el Ministerio Público respecto de actos y medidas que requieran control judicial, conforme lo
dispuesto en el artículo 24 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para dichos efectos, la Oficialía Mayor, por conducto de las unidades administrativas que le están adscritas, tomará
las medidas necesarias para que los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito cuenten con los insumos necesarios
para desahogar las diligencias que les sean requeridas en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
DÉCIMO. Las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de su competencia,
adoptarán las medidas necesarias para la implementación del presente Acuerdo.
DÉCIMO PRIMERO. La creación de los jueces de Ejecución de los Centros de Justicia Penal quedará diferida hasta
en tanto se expida la legislación en la materia.
DÉCIMO SEGUNDO. Para efectos del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los
Asistentes de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, Juzgado de Control, y Tribunal de Enjuiciamiento,
constituyen una especialización de las categorías de secretarios de tribunal de Circuito y de juzgado de Distrito.

Derecho administrativo y derecho fiscal


Derecho administrativo
Acto administrativo en general
 Requisitos del acto administrativo (LFPA)
Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:
I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado,
reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias
de tiempo y lugar, y previsto por la ley;
III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse
otros fines distintos;
IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la
ley autorice otra forma de expedición;
V. Estar fundado y motivado;
VI.- (Se deroga)
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;
X. Mencionar el órgano del cual emana;
XI.- (Se deroga)
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o
nombre completo de las personas;
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y
puede ser consultado el expediente respectivo;
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

 Características (presunción de legalidad, ejecutoriedad)


1. LEGALIDAD: se trata de un acto que se encuentra estrictamente apegado a la norma.
2. EJECUTORIEDAD: es obligatorio o exigible, y por tanto debe cumplirse.

 Nulidad y Anulabilidad (LFPA)

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 3 de esta Ley, o por las
leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto
administrativo.

Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X
del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el superior
jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en
cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo.
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será
subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y
los servidores públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La
declaración de nulidad producirá efectos retroactivos.
En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo
dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere emitido u ordenado.

Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las Fracciones XII a XVI del Artículo
3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto administrativo.
El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable
por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico
para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de
cumplirlo.
El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiere sido
válido.

Juicio contencioso administrativo federal

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los
Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de
aplicación.
Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa
favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

 Partes y trámite
1) DEMANDANTE
2) DEMANDADOS:
- La autoridad que dictó la resolución impugnada
- El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.
- El jefe de servicios de administración tributaria.
3) TERCERO: que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

- Tipos de nulidad
1. LISA Y LLANA:
a) ABSOLUTA: impide que se vuelva a emitir el acto.
b) NO ABSOLUTA: no lo impide.
2. PARA EFECTOS: se dicta a la autoridad que haga o deje de hacer

 Procedimientos Administrativos
- Ordinarios
- Especiales
- En línea
- De fondo
 Procedimientos de Ejecución

Derecho fiscal
Principios constitucionales en materia tributaria
 Legalidad: El impuesto debe estar consignado siempre en una ley.

 Proporcionalidad y equidad
Proporcionalidad: correcta disposición entre cuotas previstas en las leyes y la capacidad económica de los sujetos
pasivos por ellas gravadas.
Equidad: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

 Destino al gasto público: Obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público.

Contribuciones (art. 2 CFF)


Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos,
las que se definen de la siguiente manera:

 Impuestos:
son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la
situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de
este Artículo.

Contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales.


Obligación que todo contribuyente tiene de desprenderse de una parte proporcional de sus ingresos, utilidades o
rendimientos para entregárselas al Estado.

 Contribuciones de mejoras
Contribuciones a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas.
Son aquellas que gravan única y exclusivamente, el incremento no ganado, es decir, la plusvalía obtenida por los
propietarios de inmuebles merced a la acción urbanizadora del estado.

 Derechos
Contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir
servicios que presta el estado.
Relación bilateral en la que el contribuyente a cambio de una aportación económica recibe del Estado un servicio que le
beneficia de manera directa y específica.
 Aportaciones de seguridad social
Contribuciones a cargo de personas que son sustituidas por el estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la
ley en materia de seguridad social
Son las cuotas obrero-patronales pagaderas al IMSS y aportaciones empresariales al INFONAVIT.
Son aportes económicos que deben hacerse al Estado para que se cumpla en relación con la clase trabajadora

 Elementos de las contribuciones


I. SUJETO:
a. SUJETO ACTIVO: tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación (Federación, Estados y
municipios)
b. SUJETO PASIVO: persona física o moral que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación;
- CONTRIBUYENTE: es quien realiza el hecho generador o quien percibe el ingreso; es el obligado directo al
pago de la contribución por adeudo propio.
- SOLIDARIO: consiste en atribuir a persona distinta del sujeto pasivo principal la obligación de pagar la
prestación fiscal cuando este no lo haya hecho.
II. OBJETO DEL IMPUESTO:
Determina como aquello que se pretende gravar, en cada ley existe; por ejemplo, el impuesto sobre la renta,
grava la renta.
III. DETERMINACION DE LA BASE:
IV. APLICACIÓN DE LA TAZA TARIFARIA O CUOTAS
V. FORMA, MEDIO Y FECHA DE PAGO

Derecho laboral
Principios del Derecho del trabajo
 In dubio pro operario:
Expresa el principio jurídico de que, en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador.
Implica que el juez como el intérprete debe ante una duda, optar por aquella que sea más favorable al trabajador.
Las condiciones para poder aplicar esta regla son:
- debe existir duda verdadera en cuando al sentido o alcance de la norma
- la interpretación no debe ser contraria a la voluntad del trabajador.

 Suplencia
Al ser el trabajador, la parte económicamente débil, en cuanto no cuenta con recursos pecuniarios, o con asistencia
jurídica idónea, el legislador permite que la junta subsane los defectos de la demandada del trabajador cuando ésta, sea
incompleta por no comprender todas las prestaciones que le correspondan.
Debe señalar sus defectos u omisiones y prevendrá al trabajador para que los subsane dentro de 3 días.

 No discriminación (conocimiento de categorías sospechosas)


Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres
y hombres.
Derecho Individual del Trabajo
• Relación del trabajo
Es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo: es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal
subordinado, mediante el pago de un salario.

• Elementos
1. Prestación del servicio
2. Continuada dependencia o subordinación
3. Remuneración o salario

• Sujetos. Patrón y trabajador


Trabajador: es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de
esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual

Patrón: es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo
pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.
Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la
empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones
con los trabajadores.

• Contenido del contrato individual de trabajo


Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se
obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se
harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.

Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y
del patrón;
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo
indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;
V. La duración de la jornada;
VI. La forma y el monto del salario;
VII. El día y el lugar de pago del salario;
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas
establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el
patrón.

Artículo 26.- La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que
deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad.

Características de un contrato individual


1. Dirigido: fijar los límites mínimos y máximos de las condiciones de trabajo como la jornada laboral.
2. Bilateral: crea obligaciones para ambas partes.
3. Oneroso: ambas partes obtienen una utilidad de la otra parte
4. Conmutativo: existen obligaciones para ambas partes
5. De tracto sucesivo: las obligaciones se cumplen durante la duración  del contrato.
6. Consensual: se manifiesta bajo la voluntad de ambas partes
7. Contrato normado: se respalda por fuentes externas como leyes.
Elementos de un contrato individual
1. El trabajador
2. El patrón
3. El trabajo
4. Remuneración
Contenido del contrato individual de trabajo
Un contrato puede existir legalmente si cumple con los siguientes requisitos:
1. El consentimiento o voluntad libremente expresado de las partes
2. Un objeto lícito que es su finalidad o materia
3. Las formalidades y solemnidades que señale la ley: hacerse por escrito, y firmarse por ambas partes.
El contenido y condiciones de trabajo señalados en el artículo 25:

• Duración de las relaciones de trabajo


Las relaciones de trabajo pueden ser:
-para obra o tiempo determinado,
-por temporada o por tiempo indeterminado
-y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial.
-a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

El señalamiento de un obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza.

El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los caso siguientes:


I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;
II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y
III. En los demás casos previstos por esta Ley.

Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de
minas abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital
determinado. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada
por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.

En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a
prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y
conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta 180 días, sólo cuando se trate de
trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o
administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o
profesionales especializadas.

Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a
prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o
habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. (esta tendrá duración máxima de 3 meses, o
en su caso 6 meses solo para trabajadores de puestos de dirección gerencias, etc., tiempo en el cual el trabajador
disfrutara del salario y todas sus prestaciones del puesto que desempeñe, de no acreditar la competencia del
trabajador, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se hará constar por escrito garantizando la
seguridad social del trabajador; en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado, y se garantizarán los
derechos de seguridad social del trabajador.

Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables.

Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará
por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de la antigüedad.
Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para
labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los
casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.

Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los
trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.

Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año.

• Suspensión: (art. 42 LFT)


Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para
el trabajador y el patrón:
I. La enfermedad contagiosa del trabajador (regresar al día sig. en que termine la causa de la suspensión)
II. La incapacidad temporal no constituida por riesgo de trabajo (regresar al día sig. en que termine la causa
de la suspensión)
III. La prisión preventiva (dentro de los 15 días sig. a la terminación de la causa de suspensión)
IV. El arresto del trabajador (regresar al día sig. en que termine la causa de la suspensión)
V. El cumplimiento de los servicios mencionados en el art. 5 de la const. (dentro de los 15 días sig. a la
terminación de la causa de suspensión)
VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. (dentro de los 15
días sig. a la terminación de la causa de suspensión)
VII. La falta de documentos (regresar al día sig. en que termine la causa de la suspensión)
VIII. La conclusión de la temporada, en caso de que hayan sido contratados bajo esa modalidad.

• Recisión (art. 46 y 47)

- El patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada.
- son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
I. Engañar al patrón, diciendo que tienes aptitudes o facultades que no tiene, esta dejara de tener efectos
después de treinta días
II. Cuando el trabajador incurre en mala conducta.
III. Trabajador incurre en mala conducta contra alguno de sus compañeros y eso altera la disciplina del lugar
en que se desempeña el trabajo
IV. Ocasionar daños materiales intencionalmente
V. Ocasionar sin dolo, pero con negligencia daños materiales
VI. Comprometer por su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas que se
encuentren en el
VII. Cometer actos inmorales o hostigamiento sexual
VIII. Revelar el trabajador secretos de carácter reservado
IX. Tener 3 faltas en un periodo de 30 días
X. Desobedecer sin causa justificada
XI. Negarse a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades
XII. Ir a trabajar en estado de embriaguez o drogado
XIII. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión
XIV. La falta de documentos
El patrón deberá darle aviso por escrito al trabajador o a la junta dentro de los 5 días hábiles siguientes.
• Terminación (art. 53 LFT)
Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:
I. Mutuo consentimiento de las partes
II. Muerte de trabajador
III. Terminación de la obra
IV. Incapacidad física o mental inhabilidad (en este supuesto se otorgará 1 mes y 12 días de salario por cada
año de servicios)
V. Los casos a que se refiere el artículo 434.

Condiciones de Trabajo
 Jornada de trabajo (ART. 60 LFT)
1. JORNADA DIURNA: entre las 6 y las 20 hrs
2. JORNADA NOCTURNA: entre las 20 y las 6 hrs
3. JORNADA MIXTA: comprende periodos de tiempo de jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo
nocturno sea menor de 3 horas y media
- la duración máxima de la jornada diurna será de 8 horas, jornada nocturna 7 hrs y la mixta 6 y media.
- media hora de descanso durante la jornada.
- la jornada podrá prolongarse en casos extraordinarios sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una
semana
- las horas extras se pagarán 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada
- la prolongación del tiempo extra que exceso de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo extra con un
200% más del salario.

 Días de descanso (art 69-75 LFT)


- Por cada 6 días de trabajo 1 día de descanso
- Días de descanso obligatorios:
I. 1° de enero
II. El primer lunes de febrero (5 feb)
III. El tercer lunes de marzo (21 de marzo)
IV. 1°de mayo
V. 16 de septiembre
VI. El tercer lunes de noviembre (20 de nov)
VII. 1° de diciembre
VIII. 25 de diciembre

 Vacaciones
Trabajadores que tengan más de un año, tendrán derecho a 6 días de vacaciones pagadas, y aumentará en 2 días
laborales hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios.
Después del cuarto año aumentara 2 días cada 5 años
- Si la relación de trabajo termina antes de las vacaciones, el trabajador tendrá derecho a una remuneración
proporcionada al tiempo de servicios prestados.
- tendrán derecho a una prima de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.
- las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de
servicios.
 Salario
Los fijaran una COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
- los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación descuento o reducción, salvo los casos sig:
I. Pensiones alimenticias
II. Pago de rentas
III. Pago de abonos para cubrir prestamos del INFONAVIT
IV. Pago de abonos para cubrir préstamos destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al
pago de servicios

 Utilidades
- los trabajadores se ajustarán a las reglas siguientes si están inconformes con las utilidades:
I. El patrón dentro de 10 días a partir de la presentación de la declaración anual entregara a los trabajadores
copia de la misma
II. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato o la mayoría de los trabajadores podrá formular ante hacienda
las observaciones que juzguen convenientes
III. La resolución dictada no podrá ser recurrida
IV. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución el patrón dara cumplimiento
- El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 70 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto
anual.
- Cuando Hacienda aumente el monto, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha de
notificación.
- la utilidad se dividirá en 2 partes:
1) se repartirá igual entre todos considerando los días trabajados
2) se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados.
- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:
I. Las empresas de nueva creación durante el 1er año
II. Las empresas nuevas dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años
III. Las empresas de industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de exploración
IV. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro
V. El IMSS, instituciones públicas, descentralizadas con fines culturales, o beneficencias

 Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones


-Son obligaciones de los patrones:
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos;
II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones.
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del
trabajo.
IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador.
V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales,
oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos.
VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o de obra;
VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y
del salario percibido;
VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia
escrita relativa a sus servicios;
IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones.
X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su
sindicato o del Estado.
XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata
inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;
XII.- Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la
Secretaría de Educación Pública;
XIII.- Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores;
XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para
sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o
extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes,
cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores
deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea
reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por
otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado,
durante un año, por lo menos;
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de este Título.
XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,
salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán
adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;
XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el
acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad;
XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de
trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar
oportuna y eficazmente los primeros auxilios;
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el
texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los
trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;
XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares
donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia;
XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como
proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de
declaratoria de contingencia sanitaria;
XX.- Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos habitantes, un espacio de
terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los
servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco
kilómetros de la población más próxima;
XXI.- Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre
desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones
indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores;
XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias.
XXIII.- Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de
ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV;
XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias.
XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para
cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables,
cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y
les den a conocer las instrucciones que tengan; y
XXV.- Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los
equipos y útiles indispensables.
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, y enterar los
descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso, al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores.
XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de
que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad.
XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos.
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por
el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y
XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo,
de acuerdo con lo establecido por esta Ley.

- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:


I. Negarse a aceptar trabajadores por cualquier criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;
II.- Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado;
III.- Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro
motivo que se refiera a las condiciones de éste;
IV.- Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación
a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura;
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad
sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores;
VI.- Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo;
VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes;
VIII.- Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;
IX- Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que
no se les vuelva a dar ocupación;
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones;
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante;
XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;
XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo;
XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el
empleo; y
XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por
cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.

-Son obligaciones de los trabajadores:


I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;
II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,
salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal;
III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados
en todo lo concerniente al trabajo;
IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan
concurrir a su trabajo;
VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado
para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso
fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;
VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio;
VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las
personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo;
IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley;
X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la
empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o
incurable;
XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan
conocimiento de las mismas;
XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los
intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones; y
XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración
concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así
como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

- Queda prohibido a los trabajadores:


I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de
terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe;
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;
III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada;
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica.
VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija.
VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;
VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél a que están destinados;
X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento; y
XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.

CAPITULO III
Habitaciones para los trabajadores
Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán
aportar al INFONAVIT el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

El INFONAVIT tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito
barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones.

Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general
del área geográfica de aplicación que corresponda.

De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores


Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme
a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.

CAPITULO IV
Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso
Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de
quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna
otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica
obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para
realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de rescisión, deja sin efecto la
disposición anterior.
Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que
hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada
y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;
IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:
a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los
trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento
del retiro.
b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y
podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje.
c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la
prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los
restantes trabajadores;
V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las
personas mencionadas en el artículo 501; y
VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios,
independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.

CAPITULO V
Invenciones de los trabajadores
Artículo 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en
la empresa, se regirá por las normas siguientes:
I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados
en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente
corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una
compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje
cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el
salario percibido por el inventor; y
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el
patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y
de las correspondientes patentes.

Derecho Colectivo del Trabajo


 Sindicato: Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de
sus respectivos intereses.
- Tipos:
A) DE TRABAJADORES
I. GREMIALES (de una misma profesión)
II. DE EMPRESA (de una misma empresa)
III. INDUSTRIALES (2 o más empresas de la misma rama industrial)
IV. NACIONALES DE INDUSTRIA (2 o más empresas de la misma rama industrial instaladas en 2 o más
entidades federativas)
V. DE OFICIOS VARIOS: (diversas profesiones)
B) DE PATRONES:
I. Formados por patrones de una o varias ramas de actividades
II. Nacionales, formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas.

- Requisitos para su formación:


- deberán constituirse por 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos
- los registros de los sindicatos deberán contener:
I. Domicilio
II. Número de registro
III. Nombre del sindicato
IV. Nombre de los integrantes del comité ejecutivo
V. Fecha de vigencia del comité ejecutivo
VI. Número de socios
VII. Central obrera a la que pertenecen

 Contrato colectivo
- Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
- El contrato colectivo contendrá:
I. Nombre y domicilio de los contratantes
II. Empresas y establecimientos que abarque
III. Duración
IV. Jornadas de trabajo
V. Días de descanso y vacaciones
VI. Monto de salarios
VII. Clausulas relativas a la capacitación
VIII. Disposiciones sobre la capacitación
IX. Bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones.
- El contrato colectivo de trabajo termina:
I. Por mutuo consentimiento
II. Por terminación de la obra
III. Por cierre de la empresa

 Huelga
- Es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores
- debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo
- Es licita:
I. Cuando ejecuten actos violentos
II. En caso de guerra cuando los trabajadores dependan del gobierno.
- Huelga es justificada cuando los motivos son imputables al patrón
- la huelga deberá tener por objeto:
I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo
con los del capital
II. Obtener del patrón la celebración del contrato colectivo y exigir su revisión al terminar el periodo de
vigencia
III. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su
vigencia
IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o de contrato de ley
V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades
VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores
VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales

- Para suspender los trabajos se requiere:


I. Que la huelga tenga por objeto alguno de los establecidos en la ley
II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento
- La huelga es inexistente si:
I. La suspensión del trabajo se realiza por un numero de trabajadores menor al fijado en el art 451 fracción II
II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el 450
III. No se cumplieron los requisitos señalados en el art. 452

- Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios:


I. Los hospitales, continuara la atención a los pacientes recluidos hasta que los trasladen a otro hospital
II. Vehículos de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino
- la huelga terminara:
I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones
II. Si el patrón se allana a las peticiones de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los
trabajadores
III. Por laudo arbitral
IV. Por laudo de la junta

Derecho Procesal del Trabajo


 Principios del proceso del trabajo

Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y
conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para
lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de
acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador,
la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea
obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.

1. Principio de publicidad: es la facultad que poseen partes y terceros de estar presentes en cualquier etapa del
proceso, y a la vez significa también la obligación de los Tribunales del Trabajo de ventilar públicamente los
procesos.
2. Principio de gratuidad: no pueden cobrarse costas por las actividades jurisdiccionales de los tribunales de
trabajo.
3. Principio de inmediación: lo encontramos en la obligación de los miembros de la Junta de Conciliación y
Arbitraje de estar en contacto inmediato con las partes del Juicio Laboral, interviniendo personalmente en todo
el curso del proceso del trabajo, a fin de que, extendiendo una más estrecha comunicación entre partes y junta,
se logre un laudo más justo y equitativo.
4. Principio de oralidad
5. Principio de la instancia de parte: si los sujetos de la relación laboral, o los 3eros interesados, no incitan al
órgano jurisdiccional para que actúe, éste no puede intervenir de oficio en los conflictos de trabajo. Por eso
tienen que ser las partes las que requieran su intervención.
6. Principio protector del trabajador o suplencia de la defensa deficiente: consiste en la obligación de las juntas,
cuando la demanda del trabajador sea incompleta de subsanarla de oficio y cunado contenga alguna
irregularidad, de requerirlo, para que lo subsane, en el término de tres días.
7. Principio de economía: simplificar procedimiento.
8. Principio de concentración: sig que los actos procesales se desarrollan en una sola audiencia o en varias
audiencias próximas y persigue que las partes no opongan excepciones que tiendan a dilatar el procedimiento.
9. Principio de sencillez: se determina como la carencia de cualquier formalidad en el proceso laboral, no se exige
en las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones una forma determinada.

 Notificaciones:
- las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos.
- se harán personalmente las notificaciones siguientes:
I. Emplazamiento a juicio, primer proveído dictado
II. Auto de radicación del juicio que dicten las juntas
III. Resolución en que la junta se declare incompetente
IV. Auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo
V. Resolución que ordene la reanudación del procedimiento
VI. Auto que cite a absolver posiciones
VII. Resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio
VIII. El laudo
IX. Auto que conceda termino o señale fecha para reinstalación
X. Auto por el que se ordena la reposición de actuaciones.
- las notificaciones personales se harán el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la junta, o en
su domicilio y si no se encuentra presente se dejara compa de la resolución
- las notificaciones surtirán efectos:
I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento
II. Las demás: el día siguiente al de su publicación en el boletín o en estrados.
- deberán hacerse en horas hábiles, con una anticipación de 24 horas por lo menos, del día y hora en que deba
efectuarse la diligencia.
- las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de 5 días sig. a su fecha.
- la cedula de notificación deberá contener:
I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación
II. Nombre de las partes
III. Nombre y domicilio de la persona que deba notificar
IV. Copia autorizada de la resolución que se anexara a la cedula.

 Procedimiento ordinario
- al concluir el desahogo de pruebas, formulados los alegatos se dará vista a las partes por el termino de 3 días para su
manifiesten su conformidad (apercibiéndolos que dentro del plazo transcurrido no lo hicieren y hubiere pruebas
pendientes por desahogar, se tendrán por desistidos de las mismas)
- En caso de que al desahogar la vista acrediten que hay pruebas por desahogar, la junta señalara dentro de los 8 días
siguientes día y hora para su desahogo.
- desahogadas las pruebas las partes formularan sus alegatos dentro de 24 hrs siguientes.
- se declarará cerrada la instrucción
- dentro de los 10 días sig. se formulará el proyecto del laudo
- se circulará a los integrantes de la junta
- dentro de los 5 días sig. los integrantes podrán solicitar que se practiquen diligencias que juzguen convenientes.
- La junta señalara día y hora dentro de los 8 días siguientes
- el presidente de la junta citara a los integrantes para su discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los 10
días sig.
- la discusión y votación se llevará a cabo en sesión:
I. Se dará lectura al proyecto, alegatos y observaciones
II. Se pondrá a discusión
III. Se procederá a votación y el presidente dará el resultado
- Si el proyecto fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de
inmediato

Seguridad Social

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de
una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

 Régimen obligatorio y voluntario

-REGIMEN OBLIGATORIO:
En el Régimen Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y
remunerada, lo que obliga a su aseguramiento.

La Ley del Seguro Social establece que el esquema de prestaciones del Régimen Obligatorio comprende todos los
seguros ofrecidos por el IMSS de: i) Riesgos de Trabajo (SRT); ii) Enfermedades y Maternidad (SEM); iii) Invalidez y
Vida (SIV); iv) Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV)2 , y v) Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:


I. Riesgos de trabajo;
II. Enfermedades y maternidad;
III. Invalidez y vida;
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
V. Guarderías y prestaciones sociales.
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
I. Las personas que presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades
económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el
acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun
cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;
II. Los socios de sociedades cooperativas, y
III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y
condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes.
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño,
artesanos y demás trabajadores no asalariados.
II. Los trabajadores domésticos;
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios;
IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y
V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios
que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

-REGIMEN VOLUNTARIO:
Es para el resto de trabajadores profesionales no asalariados, pero en general es una opción para quienes no tienen un
empleo formal que les garantice el servicio médico. Funciona, en líneas generales, como un seguro privado.
1) seguro social para la familia:
2) seguro facultativo:

El Régimen Voluntario es producto de una decisión individual o colectiva; en este caso se encuentran los afiliados al
Seguro de Salud para la Familia (SSFAM), al Seguro Facultativo (estudiantes), entre otros.

El Seguro de Salud para la Familia ofrece cobertura a todas las familias que celebran un convenio con el IMSS para el
otorgamiento de las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad. De la misma manera, el
Seguro Facultativo, compuesto en su gran mayoría por estudiantes de instituciones públicas de nivel medio y superior
que no cuentan con cobertura de ninguna institución de seguridad social, otorga las prestaciones en especie del Seguro
de Enfermedades y Maternidad

 Sistema de Seguros y Pensiones

Reforma constitucional en Materia de Justicia Laboral

Ortografía y redacción
 Reglas de acentuación, acento diacrítico, acentuación de diptongos e hiatos

Las palabras, en español, tienen una sílaba llamada tónica, que es la que, al pronunciarla, suena más fuerte. Las otras
se llaman sílabas átonas, porque su intensidad de voz es menor que la tónica. En algunas ocasiones, la vocal de la
sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico que se coloca en la parte superior de ésta (´). Este signo se
denomina tilde o acento gráfico. Atendiendo a su sílaba tónica, las palabras, en español, pueden clasificarse en:
AGUDAS: Son aquellas palabras cuyo golpe de voz recae sobre la última sílaba.
cajón, partir, atril, sofá
LLANAS O GRAVES: Son palabras de más de una sílaba. El golpe de voz recae sobre la penúltima sílaba.
árbol, camisa, silla, lápiz
ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS:
Son aquellas palabras de más de dos sílabas. El golpe de voz recae sobre la antepenúltima sílaba (esdrújulas) o antes
de la antepenúltima (sobreesdrújula).
cántaro, pájaro, íntimo, cándido, cámbiaselo
cántaro, pájaro, íntimo, cándido, cámbiaselo

2. REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN GRÁFICA (Empleo de la tilde)


Llevan acento ortográfico (o tilde [´])
1ª Regla:
Llevarán tilde las palabras agudas terminadas en vocal (a,e,i,o,u) y en las consonantes -n y -s.
Anís – papá – cajón – sartén – maniquí – venís.
2ª Regla:
Llevarán tilde las palabras Ilanas que terminen en consonante, que no sea ni -n, ni -s.
Útil – lápiz – álbum – alcázar.
3ª Regla:
Llevarán tilde todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas.
Cándido – esdrújula – cuéntaselo – celebérrimo.

3. REGLAS PARTICULARES DE LA ACENTUACIÓN GRÁFICA


LA TILDE DIACRÍTICA
Hay palabras que, atendiendo a las reglas generales de acentuación gráfica, no deberían llevar tilde. Sin embargo,
algunas palabras admiten lo que se llama la tilde diacrítica, cuya función es la de evitar la confusión en la lengua escrita
entre dos palabras que se escriben de la misma forma.
NO LLEVA TILDE LLEVA TILDE DIACRÍTICA

El (artículo) Él (pronombre personal)


El sol reluce Él sabe tocar la flauta

De (preposición) Dé (verbo dar)


Iros de aquí. Quiero que me dé esto.

Se (pronombre)  Sé (verbo saber y verbo ser)


Se acabó. Sé tú mismo; sé que lo harás.

Tu – mi (determinantes posesivos) Tú – mí (pronombres personales)


Tu padre está ahí.  Tú no debes ir allí. 
Mi juguete está estropeado Eso es para mí.

Sí (afirmación y pronombre)
Si (condicional)
Creo que sí que iré. 
Si no llueve, iré
Lo tomó para sí.

Mas (conjunción) Más (adverbio)
Le llamé, mas no contestó. No quiero más.

Te (pronombre) Té (sustantivo – infusión) 


Te mandaré más trabajo. Tómate ya ese té.

ACENTUACIÓN DE LOS DIPTONGOS Y LOS TRIPTONGOS


Los diptongos y triptongos llevarán tilde cuando sigan la regla general de acentuación. La tilde se colocará sobre la
vocal abierta del diptongo o triptongo.
Reunión – exceptuéis – tráigamelo – efectuáis.

ACENTUACIÓN DE LOS HIATOS


Cuando el hiato es el resultado de la destrucción de un diptongo, es decir, cuando hay dos vocales junta pertenecientes
a sílabas diferentes, y una de ellas es una -i o una -u, se pondrá la tilde sobre la i o la u, aunque no siga la regla
general.
Subían – oíamos – incluía – raíz

 Uso de consonantes: b y v; c, s y z; g y j; ll e y

USO DE LAS CONSONANTES B – V


Es necesario usar la “B” en:
Los sustantivos iniciados en bu-, bur-, y bus-
Los verbos terminados en -aba, -abas, -aban, -ábamos y -bir (excepto hervir, vivir, servir -y sus derivados-)
Los grupos silábicos -mb, br- y bl-
Se escriben con “V”:
Los adjetivos terminados en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ive, -ivo.
Las palabras iniciadas en eva-, eve-, evi- y evo-. Con excepción de ébano, abeja, abierto, árabe.

USO DE LAS CONSONANTES Z, C, S


Delante de la /e/ y de la /i/, estas tres letras tienen el mismo sonido en Hispanoamérica. Se usa en los siguientes casos:
En las palabras  que inician con cis-, excepto sistema, sístole y sísmico.
En las palabras terminadas con -ceo, -cea, -encia, -ancia (excepto ansia)
Los adjetivos terminados en -oso, -osa, -ísimo, -ísima.
Las palabras terminadas en -sorio, -sivo, -sible, -asco, -usca, -ésimo, cividad.
Los adjetivos terminados en -az y -oz.
En los aumentativos -azo y -aza.

USO DE LAS CONSONANTES G Y J


Hoy, en nuestra ortografía por entregas, repasamos las normas que regulan el uso de la g y la j:
Tanto el uso de la g, como el de la j, no ofrece dificultad cuando precede a las vocales a, o y u. Las dudas surgen
cuando el sonido g/j precede a e o a i.
Se escriben con g
-el prefijo geo- de las palabras compuestas: geografía, geometría, geología…
-la terminación -gen de los nombres: origen, margen, aborigen…
-las terminaciones -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, -gésimo, -gético y sus femeninos
plurales: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético las
terminaciones -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y -gírico: magia, regio, religión, regional, legionario,
prodigioso, panegírico, etc.
-las terminaciones -ger y -gir de los infinitivos: proteger, escoger, recoger, fingir, corregir, dirigir, etc. Menos tejer, crujir y
sus compuestos.
-Además, es preciso recordar que la g con la e y la i tiene sonido gutural fuerte (como en gente o en gigante); para
representar ese mismo sonido suave, se coloca una u muda entre la g y la e o la i: guerra, guiso…; cuando
esa u intermedia suena, se escribe con diéresis, como en pingüino.
Se escriben con j
-La terminación -jería: conserjería, cerrajería, etc.
-los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra: cruje de crujir o trabaja de trabajar
-las palabras derivadas de otras que llevan j: cajita de caja o herejía de hereje
-las formas verbales con sonido je, ji, si los infinitivos correspondientes no llevan ni g ni j: distrajimos de
distraer, dedujimos de deducir, dijimos de decir, etc.

USO DE LA Y – LL
Se escriben con Y:
Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a i precedido de una vocal con la que forma diptongo, o de de
dos con las que conforma triptongo.
Ejemplos: ay, estoy, Bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, Godoy, muy, Uruguay, etc. Excepciones: algunas como
saharaui o bonsái.
La conjunción copulativa y.
Ejemplos: Juan y María, cielo y tierra.
Llevan “LL”:
Las palabras que terminan en “illa”, “illo”
Los verbos que terminan en “llar” , “llarse” , “llear
Las palabras que tienen la “ll” en medio

 Uso de mayúsculas y minúsculas

1- Uso de la Mayúscula
Seguro que tienes dudas sobre cuando ocupar mayúsculas. Bien, ahora te entregamos una serie de indicaciones que te
ayudarán a entender rápidamente sobre su uso.
 Se usa mayúscula al principio de un escrito.
 Después de punto y seguido, punto y aparte.
 Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales.
 Los nombres geográficos.
 Los atributos Divinos (Santo, Redentor, Monseñor, Pastor, etc.)
 Los sobrenombres.
 Los títulos de obras: "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha."
 Los títulos de dignidades y autoridades (Secretaria, Gerente de Ventas, etc.)
 Los números romanos.
 Los nombres de Instituciones.
 Los nombres de las ciencias: Biología, Psicología, etc.
 Generalmente, después de dos puntos.

2- Uso de Minúsculas
Se escribe con minúscula, a no ser que inicien escrito, etc. (considerando lo mencionado arriba):
 Los días de la semana
 Los meses del año (en fechas pueden ir con mayúscula)
 Las estaciones del año
 Los puntos cardinales (a menos que éstos se abrevien)

 Uso correcto de los signos de puntuación: coma, punto y coma, y el punto y aparte

■ La coma. Representa una breve pausa, ya sea cuando se lee en voz alta o al escribir; también se utiliza para
enumerar palabras, separar oraciones con un mismo sentido y separar expresiones como: estos es,   es decir, por
consiguiente.
La coma se usa para separar y hacer pequeñas pausas en un texto, párrafo u oración, salvo los que vengan precedidos
por alguna de las conjunciones y, e, o, u o ni. Es una forma de aislar las ideas. Por ejemplo:
Tengo manzanas, plátanos, melocotones y kiwis.
Hay excepciones que admiten su uso previo a una conjunción, como por ejemplo:
Compró cerveza, queso, patatas fritas y nachos, y llamó a sus amigos.
Otro de los usos más comunes de la coma es para especificar. Por ejemplo:
En Whitechapel cuando cae la noche el legendario asesino comienza su cacería.
Esta frase es correcta aun careciendo de comas, pero podemos ayudar al lector y ordenar la información con el uso de
comas. Este uso es totalmente opcional, pero favorece la lectura, por lo que es muy aconsejable llevarlo a cabo. En el
ejemplo anterior, podría realizarse la acotación del siguiente modo.
En Whitechapel, cuando cae la noche, el legendario asesino comienza su cacería.
Todo lo que está entre las comas es una acotación, una oración subordinada. Un truco muy útil para entender esto:
puedes omitir lo que está entre las comas, leer la frase y aun así sigue teniendo sentido.
Yo, sintiéndolo mucho, no puedo aceptar la invitación.
Yo no puedo aceptar la invitación.

■El punto y coma. Se utiliza para hacer una pausa mayor que la coma, separa oraciones que están precedidas por
una coma y separar enunciados que puedan tener significados diferentes.

Se usa en oraciones compuestas o enumeraciones complejas. En general, para separar los elementos de una


enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Es tremendamente útil a la hora de hacer
descripciones detalladas. Por ejemplo:
La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro.
Otro uso consiste en separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación
semántica:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que establecer turnos.
Todo el mundo a casa; ya no hay nada más que hacer.

■ El punto. Dentro de los usos del punto se pueden destacar tres acciones:


• Punto y seguido. Separa oraciones dentro de un mismo párrafo.
•  Punto y aparte. Señala el final de un párrafo.
•  Punto final. Señala el fin de un texto.

Existen tres clases de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final.
El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo
en la misma línea. Por ejemplo:
Diego y Clara estaban dando un paseo por el parque. El Sol brillaba con fuerza en el cielo.  El otoño cubría el paseo con
sus hojas.
El punto y aparte separa dos párrafos. Es decir, separa dos ideas totalmente distintas. Dentro de la unidad del texto,
aportan contenidos diferentes. En una novela, cada párrafo describiría una acción diferente. Por ejemplo:
Aquel día, la mañana estaba espesa. El barco, perdido en mitad del océano y rodeado por la  niebla, aguardaba por un
atisbo de esperanza. Entonces llegaron los piratas.
Incluso a día de hoy, todavía tengo pesadillas sobre lo que ocurrió aquel día.
El punto final cierra el texto. Es simple, pone fin al texto.

 Errores de redacción: barbarismos, pleonasmo y cacofonía.

Ética
 Principios rectores fundamentales
1. INDEPENDENCIA JUDICIAL: juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses
extraños a aquel.
2. IMPARCIALIDAD: juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de
alguno de los justiciables.
3. OBJETIVIDAD: consiste en emitir sus fallos por razones que el derecho le suministra, y no por loas que se
deriven de su modo personal de pensar o sentir, permite ver las cosas como son en sí, sin ser sujeto de
sentimiento, pasiones, afectos, desapego, amistades, etc.
4. PROFESIONALISMO: tiene como tarea fundamental ayudar al impartidor de justicia a lograr su perfección y
plenitud en su vida profesional.
5. EXCELENCIA: el juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes:

 Virtudes judiciales
- Humanismo: En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de
modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes.
- Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada quien lo que le es debido.
- Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, recoge la información a su alcance
con criterios rectos y objetivos; consulta detenidamente las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y
desfavorables que puedan producirse por su decisión, y luego toma esta y actúa conforme a lo decidido.
- Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones que tome,
procurando que sus subordinados hagan lo mismo.
- Fortaleza: En situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía para
vencer las dificultades y cumplir con su función jurisdiccional.
- Patriotismo: Tributa al Estado Mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de valores que, como
juzgador federal del Estado Mexicano, representa.
- Compromiso social: Tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a
lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un
trabajo dedicado, responsable y honesto.
- Lealtad: Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y
protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquella representa.
- Orden: Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo.
- Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás.
- Decoro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el
cargo y función que desempeña.
- Laboriosidad: Cumple diligentemente sus obligaciones de juzgador.
- Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su cumplimiento, aunque surjan
dificultades externas o internas.
- Humildad: Es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también reconoce sus cualidades y capacidades
que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar
reconocimientos.
- Sencillez: Evita actitudes que denoten alarde de poder.
- Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que vayan en demerito de la
respetabilidad de su cargo.
- Honestidad: Observa un comportamiento probo, recto y honrado.

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