Título Preliminar Del Código Civil

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Título Preliminar

del

Código Civil
– El Título Preliminar rige todo el Sistema
Jurídico.

– Derecho Peruano: Romano-Germánico:


Códigos, fuente legislativa.

– Derecho Anglosajón: Jurisprudencia.


El Título Preliminar del Código Civil
consigna mandatos muy específicos sobre
normas y principios que arman el sistema
jurídico nacional.

El Sistema Jurídico Nacional, se divide en


ramas y sub ramas que clasifican el
derecho público y privado.

¿Qué se encuentra por encima de las


ramas y sub ramas?

EL DERECHO
Fundamento Histórico

– Los Códigos Civiles y Constituciones son


contemporáneos en el Derecho.
– Constitución de los Estados Unidos: 1787
– Constitución Francesa (primera de
Europa): 1791.
– Código Civil Francés: 1804.
– Código Civil Austríaco: 1811
– Código Civil Peruano: 1852, 1936 y 1984.
Fundamento Histórico

– El Código Civil por debajo de la


Constitución era el cuerpo legislativo más
importante del Sistema Jurídico.
Fundamento del Título Preliminar del
Código Civil Peruano

– No sólo rigen el Derecho Privado, dictan


normas de alcance general (van más allá
de su ámbito).
– De igual manera el Código Tributario
dentro de su rama, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la Ley de Procedimientos
Administrativos General, la Ley General
del Sistema Concursal, etc.
– Hoy son varias leyes que tienen un Título
Preliminar.
TITULO PRELIMINAR
Articulo I.- Abrogación de la ley :

 La ley se deroga solo por otra ley.

 La derogación se produce por declaración


expresa, por incompatibilidad entre la nueva
ley y la anterior o cuando la materia de esta
es íntegramente regulada por aquella.

 Por la derogación de una ley no recobran


vigencia las que ella hubiere derogado.
¿Cómo se deroga una ley y cuáles
son las variables de la derogación?
 De acuerdo al Título Preliminar del Código Civil (en
adelante C.C.), una ley se deroga por otra ley, sin
embargo, éste criterio no puede ser compartido dentro
de los actuales cánones del derecho civil .

 Es cierto que una ley puede ser derogada por otra ley,
pero en la actualidad ese no es el único mecanismo
de derogación puesto que pueden presentarse
situaciones como el desuso o la inobservancia, que
fácilmente podrían encajar como mecanismos de
derogación y que no se constituyen necesariamente
en una ley.
 Sin embargo, no podemos adentrarnos
en el tema sin conocer que es una ley.
Al respecto la doctrina ha señalado que
es “el mandato jurídico escrito y
procedente de los órganos
legislativos competentes” .

 La ley se encuentra premunida de


elementos básicos como el hecho de
tener carácter general, ser escrita,
requerir de publicación y ser formal.
Una ley puede ser derogada en
virtud de lo siguiente:
a. Causas internas o intrínsecas.-

Aquí la ley pierde vigencia debido a


causas que se encuentran señaladas
en la propia ley. Por ejemplo: El
haber señalado un plazo de vigencia,
la desaparición de la razón que
constituía la razón de ser de la
norma, etc.
Derogación Modificación

b. Causas
externas o
extrínsecas

Abrogación
Acción de
Inconstitucionalidad
Causas Externas o
extrínsecas.-
 Abrogación.- Referida a la extinción
total de la norma.

 Derogación.- Referida a la extinción


parcial de la norma o lo que
entenderíamos como abrogación
parcial.
Causas Externas o
extrínsecas.-
 La modificación.- Se produce cuando
la nueva norma no sólo limita a la
anterior sino que además formula
una nueva norma que puede sustituir
a la anterior en forma total o parcial.

Tiene por finalidad cambiar el


contenido de la ley.
Causas Externas o
extrínsecas.-
 Acción de Inconstitucionalidad.-
Aquel proceso constitucional por el
cual se busca dejar sin efecto la
norma .

Tiene por finalidad abrogar una ley .


Causas Externas o extrínsecas.-
Derogación expresa o tácita.
La derogación puede ser expresa o tácita :

 La primera, cuando es el propio legislador


quien establece que una determinada ley
pierde su vigor obligatorio.

 La segunda cuando existe incompatibilidad,


contradicción o absorción entre las
disposiciones de la nueva ley y la anterior.
Articulo II.- Ejercicio abusivo del
derecho

 La ley no ampara el ejercicio ni la


omisión abusivos de un derecho. Al
demandar indemnización u otra
pretensión, el interesado puede
solicitar las medidas cautelares
apropiadas para evitar o suprimir
provisionalmente el abuso.
¿En qué consiste el ejercicio
abusivo del derecho?
Muchos autores lo denominan “abuso
del derecho”, nosotros preferimos
llamarlo ejercicio abusivo debido a que
quien abusa no es el derecho sino el
titular de éste, justificando su actuar
precisamente en su titularidad.
Mala intencionalidad en el uso
del Derecho
 Elderecho no es el problema ya que
éste se encuentra al servicio y tiene
su fin supremo en la sociedad, el
problema es de quien ejerce el
derecho con intenciones que no
responden al fin que el legislador ha
querido otorgar para ese derecho.
Definición
 Consideramos que el ejercicio abusivo
del derecho se constituye en la acción
u omisión que va en contra de los
fines que pretende alcanzar la ley y
que se realiza con la plena convicción
de dañar, yendo en contra de las
buenas costumbres y actuando de una
manera no razonable con una
completa ausencia de interés.
Ejemplos de abuso del Derecho

Como ejemplos de ejercicio abusivo


podemos mencionar el hecho de
impedir la libre circulación en un
pasadizo, o la de cortar el suministro
de agua a una persona.
Límites

Intrínsecos Extrínsecos

Respeto de los Poder alcanzar la


derechos ajenos armonía social
Articulo III.- Aplicación de la ley
en el tiempo

 La ley se aplica a las consecuencias


de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes. No tiene fuerza
ni efectos retroactivos, salvo las
excepciones previstas en la
Constitución Política del Perú.
¿CUÁLES SON LAS VARIABLES QUE NOS
PRESENTA LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL
TIEMPO DENTRO DEL DERECHO
CIVIL?
Como hemos señalado, la ley
mantiene su vigencia mientras no sea
derogada o modificada, sin embargo,
una vez que se presenta un dispositivo
jurídico es derogado o modificado, se
presenta una serie de variables para
su aplicación, a las que hemos
decidido denominarles variables de la
aplicación de la ley en el tiempo.
 El artículo III del Título Preliminar del C.C.
regula la aplicación de la ley en el tiempo y
consagra la teoría de los hechos cumplidos al
señalar que “La ley se aplica a las
consecuencias de las relaciones
existentes”, seguidamente establece que la
ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos, sin
embargo, el artículo 2120º correspondiente a
las disposiciones transitorias del Código,
establece que “Se rigen por la legislación
anterior los derechos nacidos, según ella,
de hechos realizados bajo su imperio,
aunque (el presente Código) no los
reconozca”
 En ese sentido, encontramos tres
tipos de aplicación de la ley, de
acuerdo al tiempo de ésta; la
aplicación inmediata, la aplicación
ultra activa, la aplicación retroactiva.
De este tema nos interesan las dos
últimas figuras a las que creemos
necesario agregar la figura de la
irretroactividad:
Aplicación inmediata
Obligatoriedad de la Ley:

Desde el día siguiente de su publicación en


el diario oficial, Artículo 109 Constitución
(excepción)

– Las Leyes (107 – 109 Constitución) y los


Decreto Legislativos (cuando el Congreso
delega en el Poder Ejecutivo para una
materia específica y por un plazo Artículo
104 Constitución), son normas de rango
similar, tienen un proceso de promulgación,
publicación, vigencia y efectos similares.

– Los Decretos Supremos, Resoluciones


Supremas
 1. IRRETROACTIVIDAD.-

Walter Gutiérrez señala que “La


irretroactividad es en realidad un principio
general por el que se pone límite temporal
a la aplicación de la nueva ley” .

Debemos entender por irretroactividad aquel


principio, regulado por el título preliminar de la
norma sustantiva, y que establece determinados
límites para la aplicación de la nueva ley,
señalando que ésta no podrá retroceder en el
tiempo para ser aplicada a situaciones que se
presentaron antes de la dación de la ley.
Ejemplo: Las normas del Código Civil.
Aplicación inmediata de la Ley:

– A los hechos, relaciones y situaciones que


ocurren mientras tienen vigencia.
(Sentencia del Tribunal Constitucional ,
Expediente 1875-2006-PA-TC)

– Tesis de los hechos cumplidos para la


aplicación de las normas.
2. Ultra actividad.-
La aplicación ultra activa de una norma se
presenta cuando una ésta se aplica a
hechos y situaciones que ocurren luego de
que se produjo su derogación o
modificación. Ejemplo:

Los matrimonios celebrados bajo las


normas del Código Civil de 1936 se rigen
por las disposiciones de éste.
La Ultractividad: Figura excepcional

Se aplica a los hechos, relaciones y


situaciones que ocurren luego de que ha sido
derogada o modificada de manera expresa o
tácita, luego de que termina su aplicación
inmediata.

Caso: Sentencia del Tribunal Constitucional


que ordenaba aplicar un artículo (307) de la
Constitución de 1979 cuando estaba en vigencia
la Constitución de 1993. Para sancionar a los que
participaron del golpe de Estado.
3. Retroactividad.-

Aunque no se aplica en el derecho


civil, se debe señalar que la aplicación
retroactiva es aquella en que una
norma rige para hechos, situaciones o
relaciones que tuvieron lugar antes del
momento en que entró en vigencia.
Ejemplo: La llamada retroactividad
benigna en el derecho penal.
La Retroactividad: Figura excepcional

La aplicación retroactiva de una norma rige


hechos, situaciones y relaciones que se
llevaron a cabo antes de la entrada en
vigencia de la misma.,, antes de su
aplicación inmediata.

Artículo 103 Constitución.


La Retroactividad

Dos modalidades:

1. Aplicación retroactiva restitutiva: la


aplicación retroactiva es absoluta, modifica
totalmente los hechos, situaciones y
relaciones que ocurrieron antes del
momento de entrada en vigencia de la
nueva norma.

Incluye la modificación de sentencias:


retroactividad penal benigna (artículo 83
del Código Procesal Constitucional)
La Retroactividad

Dos modalidades:

2.- Aplicación retroactiva ordinaria: cuando


modifica hechos, relaciones y actuaciones
anteriores al momento de entrada en
vigencia de la norma, salvo sentencias que
tengan calidad de cosa juzgada aplicando la
norma derogada.
Dos Teorías: Hechos Adquiridos y Hechos
Cumplidos

Hechos adquiridos:

Una vez que el derecho nació y se establece


en la esfera de un sujeto, las normas
posteriores que se dicten no pueden
afectarlo.

De origen privatista, busca proteger la


seguridad de los derechos de las personas.

Tiende a conservar las situaciones


existentes y rechaza la modificación de las
circunstancias por las nuevas disposiciones
legales.
Dos Teorías: Hechos Adquiridos y Hechos
Cumplidos

Hechos Cumplidos:

Cada norma debe aplicarse a los hechos


ocurridos durante su vigencia, bajo su
aplicación inmediata.

Es una teoría que impulsa la transformación


del derecho a impulso del legislador o de los
tribunales (caso de sentencias que crean
precedentes vinculantes).

Perú: 103 Constitución, III TP Código Civil, 62


Constitución
Artículos del Código Civil

2114
2115
2116
2120
2121
Articulo IV.- Aplicación analógica
de la ley
La ley que establece excepciones o
restringe derechos no se aplica por
analogía.
¿Se encuentra permitida la
aplicación analógica dentro del
Derecho Civil Peruano?
Marcial Rubio Correa define a la
analogía como “…un método de
integración jurídica, y la integración
es una de las ramificaciones de la
aplicación del Derecho, según la cual
al aplicar las normas, en realidad lo
que se hace es crear una nueva
disposición, no existente previamente”
Aplicación y características
Lo cierto es que la analogía se constituye en un
mecanismo de razonamiento mediante el cual se
interpreta y aplica el Derecho para superar las
eventuales insuficiencias o deficiencias.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO


ANÁLOGO.-
1.- Ninguna norma contempla de una manera
directa el caso planteado
2.- Hay una norma que contempla un supuesto
distinto de tal caso
3.- Hay, semejanza o similitud entre el supuesto de
hecho y el caso a decidir.
Ejemplo
Ej. Aplicación analógica del art. 326 CC.
A la cónyuge y a la que tuvo una unión
de hecho. Si ésta última se le muriera su
pareja, no se le podría restringir el
derecho a casarse aplicándole el inciso 3
del artículo 243 CC., que dice “no se
permite el matrimonio …”de la viuda, en
tanto no transcurran por lo menos
trescientos días de la muerte de su
marido, salvo que diere a luz...”; En la
igualdad de sexos, tanto el hombre y
mujer tienen iguales derechos.
Excepción a la aplicación de la
Analogía
El derecho civil peruano ha señalado
que las normas que establecen
excepciones o restringen derechos no
deben ser aplicadas por analogía y
aunque existen posiciones
discrepantes con esta postura,
consideramos que no debe aplicarse la
analogía cuando se trate de normas
que establezcan sanciones o restrinjan
derechos.
Interpretación restrictiva
A ello debemos agregar que no sólo
debemos preocuparnos por la
aplicación analógica sino también por
la interpretación restrictiva, que
aunque no se encuentra regulada en el
Código Civil, al igual que la analogía,
permitiría la aplicación de normas de
excepción o de restricción, finalidad
que el espíritu de la norma ha
pretendido evitar.
“La interpretación extensiva o
analógica de la norma consiste en la
aplicación de un supuesto legal a
otros casos además de los
expresados en su texto, dicha
interpretación no es posible en
nuestro ordenamiento por no
permitirlo el artículo IV del Título
Preliminar del Código Civil”

(Casación Nº 2368-98 Lima)


NORMAS DE DECLARACIÓN Y RESTRICCION
DE DERECHOS
Es principio general, que los derechos
se deben aplicar de manera extensiva y
que las restricciones de los mismos
deben ser aplicadas de forma estricta.
Lo que nos lleva a razonar que la
aplicación de un derecho debe hacerse
de manera extensiva a favor de las
personas en todas las circunstancias.
NORMAS DE DECLARACIÓN Y
RESTRICCION DE DERECHOS
Sin embargo, cuando existe un régimen de
restricción de derechos, para que sean
aplicadas las garantías constitucionales, el
art. 200 de la Constitución Política nos dice
“… cuando se interponen acciones de esta
naturaleza en relación con derechos
restringidos o suspendidos, el órgano
jurisdiccional competente examina la
razonabilidad y la proporcionalidad del acto
restrictivo…”.
La razonabilidad, consiste en evaluar si la
restricción del derecho que se propone aplicar
es consistente con la ratio legis o la razón de la
existencia de la norma restrictiva aplicable. Ej.
si voy a sancionar a un padre privándolo de la
patria potestad, ello deberá ocurrir porque su
conducta anterior haya hecho previsible que
mantener dicho poder sobre los hijos puede
perjudicarlos.
La proporcionalidad, consiste en la relación
que debe existir entre la conducta adoptada
por la persona y el grado de privación de
derecho que se le hace. No puede haber gran
desproporción entre lo uno y lo otro.
DIFERENCIAS ENTRE ANALOGÍA E
INTERPRETACIÓN EXTENSIVA.-
1.- En la interpretación extensiva el caso está
incluido en el texto legal, en la analogía no.
2.- La interpretación extensiva importa la
particularidad de una regla general, en la
analogía hay dos casos iguales pero
relacionables.
3.- En la interpretación extensiva se
complementa la norma existente, la analogía
cubre deficiencias del derecho formalmente
válido.
Ejemplo de Interpretación extensiva: el
contrario sensu del art. 5° CC.
SIGNIFICACIÓN DEL ART. IV DEL TÍTULO
PRELIMINAR: Rubio Correa:
Cuando el artículo habla de la ley no debe
entenderse solo las disposiciones con rango de
ley sino incluso y con mayor razón aún, las que
pueden ser emitidas mediante cuerpos
normativos de rango inferior, como los
decretos y resoluciones, vale decir la ley en
sentido material.
La tradición doctrinal ha establecido los límites
de la analogía en tres supuestos: normas
excepcionales, normas que restringen derechos
y las que contienen sanciones. Estas últimas no
están expresamente señaladas en el art. IV.
Articulo V.- Orden publico,
buenas costumbres y nulidad del
acto jurídico
Es nulo el acto jurídico contrario a las
leyes que interesan al orden publico o a
las buenas costumbres.
El artículo 140 del Código Civil, primer
párrafo, establece que "el acto jurídico
es la manifestación de voluntad
destinada a crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas".
Articulo V.- Orden publico, buenas
costumbres y nulidad del acto jurídico
Tanto el acto como el negocio jurídico son
especies del género hecho jurídico; pero el
negocio jurídico es una sub specie del acto
jurídico
Estos son los elementos propios de los negocios
jurídicos
Agente capaz

 Fin lícito

Objeto física y jurídicamente posible

 Observancia de la forma prescrita por ley, bajo


sanción de nulidad
Orden Público Buenas Costumbres

i. Conjunto de principios sobre los que i. Adecuación de la conducta humana


se basa la estructura y a las reglas de la moral.
funcionamiento de la sociedad.

ii. Sus reglas son cambiadas por el ii. Sus reglas cambian de una época a
Estado de acuerdo a la necesidad otra por la práctica social.
de la sociedad.

iii. Práctica jurídicamente establecida. iii. Hábito socialmente aceptado.

iv. No existe buen o mal orden público. iv. Existen malas y buenas
costumbres.

v. Se encuentra reconocido por la v. No se encuentra reconocido por la


norma. norma.

vi. Su concepto engloba al de buenas vi. Se constituye en una rama del


costumbres. orden público.
Artículo 219.- Causales de
nulidad
 El acto jurídico es nulo:
 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente.
 2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente
incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358.
 3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o
cuando sea indeterminable.
 4.- Cuando su fin sea ilícito.
 5.- Cuando adolezca de simulación absoluta.
 6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de
nulidad.
 7.- Cuando la ley lo declara nulo.(*)
 8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la
ley establezca sanción diversa.
Artículo 219.- Causales de
nulidad

 Si se trasgreden ambos en la
realización de un acto jurídico se
declarará la nulidad por lo que su
consecuencia es la misma.
Articulo VI.- Interés para obrar
 Paraejercitar o contestar una acción
es necesario tener legitimo interés
económico o moral.

 Elinterés moral autoriza la acción


solo cuando se refiere directamente
al agente o a su familia, salvo
disposición expresa de la ley.
¿En que consiste el interés para
obrar?
 Para hablar de interés para obrar es
necesario primero determinar qué es
interés. Por ejemplo, cuando una
persona tiene una necesidad,
buscará identificar un bien a través
del cual pueda satisfacer su
necesidad, a ello denominamos
interés.
 En ese sentido, el interés para obrar deberá
ser identificado como la necesidad que tiene
un justiciable para acudir al órgano
jurisdiccional y materializar su derecho de
acción. No obstante ello, el artículo VI del
Título Preliminar del Código Civil nos habla
de legítimo interés y por el debemos
entender “…a aquellos intereses que
son jurídicamente exigibles a su
arbitrio por el interesado. Se
descartaría, por tanto, los intereses de
carácter genérico (como los del grupo
de normas a los que el Código califica
de simple interés) y los de naturaleza
expectaticia” .
 Paraque ese interés para obrar del
que hablamos sea legítimo, la norma
nos dice que este interés puede ser
económico o moral
Legítimo interés
para obrar

Interés económico Interés moral

De contenido patrimonial , De contenido extramatrimonial,


definido como el interés entendido como el interés subjetivo
que pudiera tener el recurrente que tiene el recurrente por alguna
por encontrarse afectado su patrimonio afectación generada al interesado o a su familia
 “La excepción de falta de legitimidad para
obrar nació en la antigua Roma con el
nombre de ‘Legitimatio ad Causam’,
señalando Alsina que ‘La acción debe ser
intentada por el titular del derecho y
contra la persona obligada’, la falta de
legitimidad para obrar en el demandante o
demandado es un presupuesto procesal
que garantiza la existencia de una relación
jurídica procesal válida”

(Casación Nº 2204 – 2001).


Articulo VII.- Aplicación de norma
pertinente por el juez
 Los jueces tienen la obligación de
aplicar la norma jurídica pertinente,
aunque no haya sido invocada en la
demanda.
¿Cuál es la forma de aplicación
del principio del Iura Novit Curia
en el Derecho Civil Peruano?
 El “iura novit curia” se constituye en un
aforismo que traducido a nuestro idioma
significa “el tribunal conoce los derechos”.
Dentro de nuestro país funciona como un
principio de la administración de justicia y
establece que “Los jueces tiene la
obligación de aplicar la norma jurídica
pertinente, aunque no haya sido
invocada en la demanda”.
Interpretación del Novit Curia
 Lo que quiere decir, que si por
ejemplo, al presentar una demanda
omitimos señalar los fundamentos
jurídicos que sustentan nuestra
pretensión o los señalamos
erróneamente, el juzgado tendrá la
obligación de aplicar la norma
jurídica que corresponda aunque
ésta no haya sido señalada.
Interpretación del Novit Curia
 Éste dispositivo ha sido muy
discutido en la doctrina a tal punto
de señalar que a través de la
aplicación del “iura novit curia”
estamos favoreciendo a una de las
partes, lo cual no dista mucho de la
realidad.
 No obstante ello, aún se encuentra regulado en
nuestra norma sustantiva y “En ese sentido, el iura
novit curia constituye un deber del juez. El
aforismo se sustenta en una presunción que
tiene la calidad de iuris et de iure, es decir, que
no admite prueba en contrario. También se
sustenta en un presupuesto de hecho. La
presunción es que el juez conoce el Derecho.

 El presupuesto de hecho es que las partes no


están obligadas a una calificación jurídica
correcta de sus pretensiones. Por tanto, si se
presume que el juez conoce el Derecho,
atendiendo al objetivo final del proceso, se
concluye que tiene el deber de aplicar al
proceso el Derecho que corresponda”
Articulo VIII.- Obligación de
suplir los defectos o deficiencias
de la ley
 Los jueces no pueden dejar de
administrar justicia por defecto o
deficiencia de la ley. En tales casos,
deben aplicar los principios generales
del derecho y, preferentemente, los
que inspiran el derecho peruano.
¿Qué entendemos por defectos
o deficiencias y vacíos en la ley?
 Debemos señalar que la doctrina
diferencia los defectos de los vacíos o
deficiencias; por vacío debemos entender
la ausencia de normas adecuadas dentro
de nuestro sistema jurídico frente a un
determinado hecho.

 Por defecto debemos entender las


imprecisiones, obsolencia, superposición
de normas aprobadas en tiempos distintos
o conflicto entre normas de distintas
jerarquías.
 Otra forma de denominar a estos
institutos es utilizando a las denominadas
lagunas del derecho, las misma que se
presentan cuando el ordenamiento no
cuenta con la norma adecuada para
resolver un determinado caso.

 En primer lugar, debemos mencionar a la


verdadera laguna, en la que existe
ausencia de una norma adecuada; en
segundo lugar, podemos mencionar a la
falsa laguna, que se configura cuando una
regla no es justa o satisfactoria para que
el caso que tenemos al frente.
Articulo IX.- Aplicación
supletoria del Código Civil

Las disposiciones del Código Civil


se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas
reguladas por otras leyes,
siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza.
 Consideramos que el Derecho Civil es el
derecho de las personas, es el Derecho que
regula las interrelaciones subjetivas
privadas, es decir, es el Derecho Privado,
el Derecho Común, el Derecho común a
todas las personas etc.

 Por ende, este Derecho tiene orígenes tan


antiguos como el hombre mismo; sin
embargo, con el desarrollo de la vida social
y económica, el Derecho Civil fue
evolucionado y/o dividiéndose en diversas
ramas que relacionan a las personas entre
sí; esto quiere decir que el Derecho Civil
es la base o cimiento por el cual
nacieron una serie de Derechos
autónomos.
 Es por esta razón que, es posible que las
normas del Código Civil se puedan aplicar
supletoriamente a otras disciplinas
jurídicas.

 Hay que agregar y tomar en cuenta que, no


significa que las normas del Código Civil se
puedan aplicar supletoriamente a todas las
ramas del Derecho, ya que tiene que haber
compatibilidad con la naturaleza de la otra
rama jurídica. Por ejemplo, las expresiones de
voluntad en el ámbito civil que pueden ser
expresas o tácitas no guardan relación con las
expresiones de voluntad del Estado, que son
meramente formales.
Articulo X.- Vacíos de la ley
 La Corte Suprema de Justicia (Sala
plena), el Tribunal de Garantías
Constitucionales y el Fiscal de la Nación
están obligados a dar cuenta al Congreso
de los vacíos o defectos de la legislación.

 Tienen la misma obligación los jueces y


fiscales respecto de sus correspondientes
superiores.
Articulo X.- Vacíos de la ley
 La Corte Suprema de Justicia tiene el derecho a
la iniciativa en la formación de leyes. El artículo
21 de la Ley Orgánica citada permite no solo se
dé cuenta al Congreso de los vacíos y deficien-
cias de la norma sino también al Ministerio de
Justicia.
 El Tribunal Constitucional está obligado a la
denuncia legal; pero -a la vez- también goza de
la facultad de la iniciativa legal en la actual
Constitución de 1993 y en la derogada de 1979
Articulo X.- Vacíos de la ley
El Fiscal de la Nación se obliga a la denuncia
legislativa. La redacción del artículo en
comentario no refiere al Ministerio Público sino
que personifica la figura del Fiscal de la Nación. A
pesar de esta redacción debemos entender que
dicha obligación le corresponde al Ministerio
Público a través de sus miembros, mas no en
exclusiva al Fiscal de la Nación, pues, la
Constitución Política de 1993 (artículo 159)
recoge la intervención del Ministerio Público bajo
los dos supuestos: la iniciativa en la formación de
leyes y la denuncia legal, no solo ante el
Congreso sino ante el Presidente de la República
¿CÓMO DEBE REACCIONAR UN OPERADOR DEL
DERECHO CUANDO ENCUENTRA DEFECTOS,
DEFICIENCIAS O VACÍOS
EN LA LEGISLACIÓN?

 Cuando encontramos vacíos o


deficiencias y defectos en la ley, la
norma nos dice que debemos recurrir a
los principios generales del Derecho y
preferentemente a los que inspiran al
Derecho peruano.
DEFINICIÓN DE PRINCIOS GENERALES
DEL DERECHO
Cabría preguntarnos entonces: ¿Qué
son los principios generales del
Derecho?; los principios generales del
Derecho son “principios
fundamentales de conducta que
existen en la cultura del tiempo en
que se vive y que por lo tanto,
formaban y orientaban los
ordenamiento jurídicos al formar
parte de una doctrina” .
PRINCIPIOS DEL DERECHO
POSITIVO
 Algunos principios generales del
Derecho son aquellos que inspira el
derecho positivo como la validez
general, la igualdad, la libertad y la
justicia, la ley especial prima sobre la
general, primer derecho mejor
derecho, etc.
EJEMPLO
 Como ejemplo gráfico de los principios
generales del Derecho podemos señalar al
artículo 206º del Código Civil, el mismo que
establece

“La parte que incurre en error no puede pedir la


anulación del acto si, antes de haber sufrido
un perjuicio, la otra ofreciere, cumplir
conforme al contenido y a las modalidades del
acto que aquella quiso incluir”.

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