Copia de SUCESIÃ - N POR CAUSA DE MUERTE Maggi
Copia de SUCESIÃ - N POR CAUSA DE MUERTE Maggi
Copia de SUCESIÃ - N POR CAUSA DE MUERTE Maggi
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
CONCEPTO de Sucesión
En un sentido lato, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger sus derechos a cualquier título.
Es cada vez que una persona reemplaza a otra en una determinada relación jurídica, sea de un derecho personal o de un
derecho real. Existe un cambio de titular. Se aplica a todos los modos de adquirir derivativos.
CLASES de Sucesión
Sucesión por Acto entre Vivos y por Causa de Muerte
a) Por acto entre vivos, Produce sus efectos sin que la muerte de una necesaria. Ejemplo, la compraventa.
b) Por causa de muerte, cuando la muerte del autor de la relación jurídica es un hecho fundamental, una
condición esencial.
Sólo existe verdadera sucesión en la sucesión por causa de muerte del punto de vista técnico jurídico. El artículo 951:"se
sucede a una persona difunta”, no puede haber sucesión en nuestra ley sin una persona difunta.
El patrimonio, es el "conjunto de los bienes de una persona, considerados como una universalidad de derecho". Comprende
no solo los bienes ya adquiridos, sino los por adquirir.
Sólo en la sucesión por causa de muerte tiene lugar la clasificación de sucesión a título universal y a título singular
artículo 951 inciso 2º, el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones
transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.
artículo 951 inciso final, el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal
casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes,
cuarenta fanegas de trigo.
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Excepción: el “pacto de no mejorar” (1204)
La prohibición de los pactos sobre sucesión futura, el inciso 2° del artículo 1463 contempla un caso de excepción al que se
refiere el artículo 1204, llamado "pacto de no mejorar”.
Fundamentos para prohibir los pactos sobre sucesión futura
La prohibición de celebrar estos pactos tiene un doble fundamento:
a. Ello sería inmoral, porque se especula con la muerte de una persona.
b. Son peligrosos, pues pueden impulsar al interesado a atentar contra la vida del causante.
Intereses involucrados en la sucesión por causa de muerte
1. El interés del difunto, puede disponer de parte de sus bienes para que tengan pleno efecto
después de sus días.
2. El interés familiar, asignaciones forzosas, y que se justifican su patrimonio en vida con la
colaboración de su núcleo familiar.
3. El interés social, El último en heredar es el Fisco y en que debe pagar eventualmente un
impuesto.
Libertad de testar :
En Chile no existe libertad para testar, pues el testador debe respetar las asignaciones forzosas que establece la ley (artículo
1167). Por ellos Oslo puede disponer de su cuarta de libre disposición.
Sistemas sucesorios
Sobre el particular, existen dos sistemas:
1. Sistema romano o de sucesión en la persona, que concibe a los herederos como continuadores
de la personalidad del difunto.
2. Sistema germánico o de sucesión en los bienes, por el cual los herederos adquieren los bienes
dejados por el causante a su muerte, pero sin la continuidad personal que caracteriza al sistema romano.
En Chile se sigue el sistema de sucesión en la persona, como se aprecia principalmente del artículo 1097 (en relación con
los artículos 951 y 954).
Constituyen excepciones a este principio los derechos que son intransmisibles, ya que la muerte les pone término. Por
ejemplo, el matrimonio, el contrato de trabajo, etc.
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Si el causante no era dueño, el sucesor sólo quedará colocado en situación de ganar el dominio de las especies que se les
trasmiten por prescripción, siempre que concurran las demás exigencias legales.
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Importancia de esta clasificación
El derecho de acrecer existe sólo entre los herederos universales y no en favor de los herederos de cuota.
El derecho de acrecimiento consiste en que la porción del heredero que falta, y no lleva su parte en la herencia, aumenta
la de los otros asignatarios (1147).
LA APERTURA DE LA SUCESIÓN
Producida la muerte de una persona, el efecto inmediato es la apertura de la sucesión.
El artículo 955 que: “La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en el último domicilio;
salvos los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las
excepciones legales”.
Definición
Se acostumbra a definir la apertura de la sucesión como “el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los
bienes hereditarios y se los transmite en propiedad”.
Aspectos a considerar
Para una mejor comprensión del artículo 955, es necesario precisar su alcance en los siguientes aspectos:
A. Hecho que produce la apertura de la sucesión.
B. Momento de la apertura de la sucesión.
C. Lugar en que se abre la sucesión.
D. Ley que rige la sucesión.
A-. HECHO que produce la apertura de la sucesión
El hecho que produce la apertura de la sucesión es la muerte de una persona. No hay sucesión por causa de muerte de una
persona viva, o al menos, mientras la ley la considera viva.
El Código no dice si es la muerte real o la presunta la que produce la apertura de la sucesión.
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Pero, si por cualquier motivo no hubiese habido posesión provisoria, la sucesión del desaparecido se abrirá en virtud del
decreto de posesión definitiva, según las reglas generales (90).
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Pero la sucesión no siempre se abre en el último domicilio del causante, excepciones; muerte presunta, la sucesión se
abrirá en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, sin importar el que real y efectivamente tuvo, desde
que se ignora cuál fue (81 Nº1).
4. Caso en que la sucesión que se abre en el extranjero pero el difunto deja bienes en Chile
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En conformidad a la ley de Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, si una sucesión se abre en el extranjero,
pero el difunto deja bienes en Chile, debe pedirse la posesión efectiva de esa herencia respecto de los bienes situados en
nuestro país.
su objetivo es el pago del impuesto de herencia. Aun cuando la sucesión se abra en el extranjero, deben hacerse las
inscripciones en Chile. (688) objetivo; mantener la historia de la propiedad raíz.
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a) La sucesión testamentaria como a la intestada
b) Herencias como a legados, artículo 957.
Calidad que debe tener el adquirente del derecho de opción, “el transmitido”
El transmitido, siempre tiene que ser heredero, porque el fundamento del derecho de transmisión es que se adquiere el
derecho de aceptar o repudiar la asignación por ir éste incluido en la herencia, la cual pasa a los herederos y no a los
legatarios. Articulo 957:”…transmite a sus herederos”
Personas que intervienen en el derecho de transmisión
1. El primer causante, que es el que instituyó un legado o dejó una herencia;
2. El transmitente o transmisor, que es la persona a quién el causante dejó la herencia o legado y
que falleció sin haberse pronunciado respecto de la asignación.
3. El transmitido, es el heredero del transmitente o transmisor, a quien pasa la facultad de aceptar
o repudiar la asignación que perteneció a su causante.
Requisitos que deben concurrir en el transmitente
a) Debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación; porque si la repudió es como si nunca
hubiera tenido derecho a ella; y si aceptó trasmite a los herederos la asignación misma; luego si se ha
pronunciado no opera el derecho de transmisión.
b) Debe ser heredero o legatario del primer causante.
c) Es necesario que su derecho no haya prescrito, porque si prescribió nada puede trasmitir a sus
herederos (artículo 957).
d) Debe ser digno y capaz de suceder al primer causante.
CONCEPTO
A la expresión herencia se le dan normalmente dos significados:
a) Derecho real: consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del
causante o en una cuota de él (sentido subjetivo)
b) Masa hereditaria: se habla de "herencia" cuando se alude al conjunto de bienes que forman la
universalidad (sentido objetivo).
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Se llega a esta conclusión por las siguientes razones:
a) El artículo 577 lo menciona expresamente.
b) El derecho de herencia queda perfectamente comprendido en la definición que el artículo 577
da del derecho real, porque se tiene sobre el patrimonio del difunto o sobre una cuota de él,
c) Del derecho de herencia nace una acción real: la de petición de herencia, el verdadero heredero
puede reclamar su derecho de herencia, en contra de cualquier persona que esté en posesión de la
herencia.
El objeto del derecho de herencia es la universalidad del patrimonio o una cuota de él, y no los bienes determinados que
forman la universalidad jurídica.
2. Constituye una universalidad jurídica (pueden ser de hecho y derecho o jurídicas)
La universalidad de hecho no difiere de los bienes que la forman. existe un conjunto de bienes que se denominan
genéricamente, por ejemplo, una biblioteca: la universalidad (biblioteca) no difiere de los libros que la forman.
la universalidad de derecho es un continente distinto del contenido, El objeto de este derecho es la universalidad del
patrimonio en conjunto y no los bienes que lo forman.
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Tiene importancia la posesión real porque habilita para adquirir la herencia por prescripción.
3. Posesión EFECTIVA de la herencia
“es aquella que se otorga por sentencia judicial o por resolución administrativa a quien tiene la apariencia de heredero”.
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a) el derecho real de herencia, relación del heredero con el patrimonio del causante, que,
por tanto, recae sobre la universalidad jurídica, que es la herencia.
b) el derecho real de dominio sobre cada una de las cosas de propiedad del causante, de manera
que siendo varios, se origina entre ellos una comunidad sobre cosa universal (que sería
universalidad de hecho).
Conclusión:
Si lo cedido por el heredero es el derecho de herencia (a lo que se estaría refiriendo el artículo 1909), por recaer éste sobre
la universalidad jurídica herencia, su tradición se efectuaría por las normas del artículo 684.
Si lo cedido es la cuota en la comunidad de dominio que se originó sobre los bienes del causante (si se acepta la
comunicabilidad de la cuota), se debe examinar la naturaleza de los bienes, necesitándose inscripción conservatoria si hay
inmuebles.
EFECTOS de la Cesión del Derechos de Herencia
El cesionario pasa a ocupar la misma situación jurídica del cedente.
La doctrina niega que mediante la cesión de derechos hereditarios se traspase la calidad de heredero, el cesionario pasa a
ocupar la misma situación jurídica y es exactamente igual que si fuera heredero.
El cesionario tiene los mismos derechos y obligaciones que el heredero. Puede:
a) Pedir la posesión efectiva de la herencia.
b) Solicitar la partición de bienes e intervenir en ella (artículo 1320).
c) Ejercitar la acción de petición de herencia y de reforma del testamento.
d) Tiene derecho de acrecimiento (artículo 1910).
e) No puede alegar la nulidad absoluta si el heredero no podía hacerlo.
f) Como el cesionario ocupa la misma situación jurídica que el cedente, debe hacerse cargo del
pasivo de la herencia, esto es responde de las deudas hereditarias y testamentarias.
Como los acreedores hereditarios y testamentarios no han sido partes en la convención en que se cedieron los derechos,
ésta no los obliga y por consiguiente no les afecta el cambio de deudor (aplicación del artículo 1635).
El acreedor puede dirigir a su arbitrio su acción en contra del cedente o del cesionario, no existe ningún inconveniente para
que el acreedor acepte el cambio de deudor y se dirija en contra del cesionario.
Si se dirige en contra del cedente y éste paga, puede repetir en contra del cesionario ya que cedió a éste el activo y el
pasivo de la herencia (artículo 1910).
Indemnizaciones que pueden deberse cedente y cesionario (1910 INC. 1 Y 2)
• “Si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos
hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario”.
• “El cesionario por su parte será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o
prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia”.
Responsabilidad del Heredero (1909): “El que cede a titulo oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los
efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario”.
El cedente sólo responde de su calidad de heredero, luego la cesión de derechos hereditarios es aleatoria, porque el
heredero no responde de que resulte un buen o mal negocio; tampoco responde de que en la herencia existan bienes
determinados, salvo pacto en contrario.
Si la cesión es a título gratuito, de nada responde el cedente. Artículo 1422 que niega la acción de saneamiento al donatario.
No debe confundirse la cesión del derecho de herencia con la cesión de la pretensión de una herencia determinada, esto
es, el caso de una persona que creyéndose heredero de otra, cede sus pretendidos derechos a un tercero, resultando que
no era asignatario del causante.
En este caso no se aplica el artículo 1909 y el cedente no responde de su calidad de heredero, porque sólo cedió su
pretensión a la herencia.
Aplicación de estas reglas a los legados
Si se cede el legado en forma indeterminada, esto es, el derecho al legado, a dicha cesión son aplicables las reglas
anteriores, artículos 1909 y 1910.
Si se cede la cosa legada estamos frente a una cesión de bienes determinados y no son aplicables las reglas anteriores.
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El heredero putativo o falso heredero no puede adquirir la herencia por sucesión por causa de muerte. Pero, si ha estado
en posesión real de ella puede adquirirla por prescripción.
1. Por regla general, la herencia se adquiere por prescripción de 10 años (artículo 2512 inciso 2°).
2. Si al heredero putativo se ha concedido la posesión efectiva de la herencia el plazo es de 5 años
(artículos 1269 y 704).
Los tribunales han resuelto que el plazo de 5 años se cuenta desde la inscripción de la posesión efectiva y el de 10 años
desde que el falso heredero entró en posesión de la herencia.
La prescripción de 5 años es ordinaria porque:
a) El artículo 2512 designa como extraordinaria a la prescripción de 10 años, luego la otra es
ordinaria.
b) El artículo 704 se refiere al justo título dando la idea de posesión regular que es la que conduce
a la prescripción ordinaria.
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La herencia significará un enriquecimiento para los herederos cuando las deudas hereditarias no cubran totalmente el
activo de la herencia, porque entre los asignatarios se divide sólo lo que queda una vez pagadas las deudas.
A diferencia de las deudas hereditarias, las cargas testamentarias (fundamentalmente los legados), se pagan de la parte de
que el testador ha podido disponer libremente.
C-. Impuestos fiscales que gravan toda la masa hereditaria.
En la actualidad no existe un impuesto que grave toda la masa hereditaria y deba deducirse, por consiguiente, como baja
general.
La ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones no grava la masa global, sino cada una de las asignaciones
en particular.
D-. Las asignaciones alimenticias forzosas.
Se refiere a los alimentos que se deben por ley solamente.
Los alimentos voluntarios no son una baja general y se imputan a la parte de libre disposición (artículo 1171 inciso 1°).
E-. Los gastos de entierro y última enfermedad del causante.
No están señalados como baja general en el Código Civil sino que en la Ley de impuesto a las herencias.
Las bajas generales de la herencia y la disolución de la sociedad conyugal
Se deducen del acervo o masa de bienes que deja el difunto (artículo 959).
Algunas de estas bajas lo son la liquidación de la sociedad conyugal, por ejemplo, con los gastos de partición en cuanto ésta
se refiere a la sociedad conyugal, las deudas hereditarias que pueden ser al mismo tiempo deudas sociales y los gastos de
última enfermedad en cuanto no estén cancelados al fallecimiento del causante, que también serán deudas sociales.
Como el artículo 959 no deroga las normas propias de la sociedad conyugal, debe concluirse que las bajas generales se
efectúan a la herencia sólo en la proporción que ellas correspondían al cónyuge difunto.
Esto tiene importancia para los herederos, el cónyuge del difunto y el Fisco, porque si las bajas generales se efectuaran
íntegramente a la herencia – como aparentemente lo dispone el artículo 959 –, al disminuir la masa hereditaria baja el
impuesto a la herencia, el cual no grava lo que corresponde por gananciales.
3. Acervo Líquido
Es el acervo ilíquido al cual se han deducido las bajas generales que indica el artículo 959.
También se le llama acervo partible, porque es la masa de bienes que se divide entre los herederos.
4. Los Acervos Imaginarios (Contemplados en los arts. 1185, 1186 y 1187)
Su objeto es amparar el derecho de los asignatarios forzosos, defender la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras de las
donaciones que en vida haya hecho el causante.
Se diferencian de los anteriores en que no es forzoso que en una sucesión existan acervos imaginarios; en toda sucesión
habrá un acervo ilíquido y uno líquido, pero no siempre existirán acervos imaginarios.
Los acervos imaginarios son dos:
a) El primer acervo imaginario, que tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones
hechas a otros legitimarios.
b) El segundo acervo imaginario ampara a los legitimarios frente a donaciones hechas a terceros.
La regla general es que toda persona es capaz de suceder, constituyendo la incapacidad la excepción. También lo contempla
el artículo 1446 refiriéndose a la capacidad en el acto jurídico.
El problema de la capacidad consiste entonces en saber cuales son las personas incapaces para suceder.
Prevenciones que hay que tener presente en esta materia
a) El Fisco siempre es capaz de suceder. Las normas sobre capacidad se aplican a los demás sucesores.
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b) Las reglas sobre capacidad se aplican tanto a la sucesión testada como a la intestada, aun cuando
para la primera existen normas que no se aplican a la segunda.
c) Las incapacidades para suceder son una excepción y, deben interpretarse restrictivamente, no
siendo procedente la interpretación analógica.
d) Quién alegue la existencia de una incapacidad debe probarla. Sostiene una situación de
excepción.
e) La capacidad se rige por la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión (artículo 18 LER).
B-. Incapacidad para suceder por falta de personalidad jurídica al tiempo de abrirse la sucesión (963)
“Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas
jurídicas (963 inciso 1°9”
Excepción
“Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la
aprobación legal, y obtenida esta, valdrá la asignación (963 inciso 2°)”.
Capacidad de las personas jurídicas extranjeras para suceder en Chile
En relación con el artículo 963, se ha presentado el problema de la capacidad de las personas jurídicas extranjeras para
suceder en Chile:
1. Respecto de las personas jurídicas extranjeras de Derecho Público no hay problema, tienen
capacidad para suceder sin necesidad de haberse constituido en Chile, porque las personas jurídicas
de derecho público existen de pleno derecho, sin necesidad de reconocimiento de la autoridad.
2. Respecto de las personas jurídicas de Derecho Privado, existen dos tesis:
a) ALESSANDRI: son incapaces de suceder en Chile las personas jurídicas extranjeras de derecho
privado que no han obtenido personalidad jurídica en nuestro país. Se funda en que:
• Artículo 963 establece que son incapaces de suceder los establecimientos "cualesquiera"
que no sean personas jurídicas. Y el artículo 546, sin hacer distinción entre personas
jurídicas nacionales y extranjeras, dispone que no son personas jurídicas las corporaciones
y fundaciones que no se han en conformidad a la legislación nacional.
• no puede sostenerse que el artículo 546 no se aplica a las personas jurídicas extranjeras,
porque el artículo 14 dispone expresamente que la ley chilena rige en nuestro país para
todos sus habitantes incluso los extranjeros; y el artículo 16 señala que los bienes situados
en Chile se rigen por la ley chilena y sobre ellos se harían valer los derechos hereditarios.
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b) CLARO SOLAR estima que las personas jurídicas extranjeras de Derecho Privado son capaces
de suceder en Chile, porque:
• no es lógico exigir el reconocimiento de la autoridad chilena a su respecto sólo para
percibir una asignación, puesto que no van a ejercer mayor actividad en el país.
• la regla general es la capacidad para suceder (artículo 961) y el artículo 963 es especial; no
puede extenderse a casos que él no contempla, como es el de las personas jurídicas
extranjeras.
E. Incapacidad del Notario, testigos del testamento y sus familiares y dependientes (1061).
“No vale disposición testamentaria alguna a favor del escribano que autorizare el testamento, o del funcionario que haga
las veces de tal, o del cónyuge de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes,
hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo. No vale tampoco disposición alguna testamentaria a favor de
cualquiera de los testigos, o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados”.
Confesión de deuda en el testamento a favor del Notario y testigos
El artículo 1062 dispone: "el acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento, será considerado como legatario para
las disposiciones del artículo precedente".
Si solamente en el testamento consta que el causante era deudor del notario, nos encontraremos ante un legado y dicho
legado como asignación testamentaria que es será nulo.
Si además del testamento existe otra prueba escrita del crédito, sólo nos encontraremos ante una confesión de deuda.
Artículo 967: “El incapaz no adquiere la herencia o legado, mientras no prescriban las acciones que contra él pueden
intentarse por los que tengan interés en ello”.
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3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que no socorrió al causante en estado de demencia o
destitución (968 N°3).
• Ha considerado el legislador que no era posible aceptar que los demás colaterales llamados a
suceder abintestato a título de parientes del difunto pudieran conservar la integridad de sus
derechos, a pesar que en el estado de enfermedad, de locura o de destitución de éste, se
desentendieron de él y pudiendo haberlo socorrido, porque tenían suficientes facultades, no lo
hicieron (CLARO SOLAR).
Sanción por el incumplimiento del deber moral de socorrer a los parientes.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria o le impidió testar (968 N°4).
El fundamento es: velar porque el testamento sea la expresión clara de la voluntad del testador, creando una indignidad
para sancionar al que vulnera la libertad de testar del causante.
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto (968 N°5).
Debe tenerse presente que:
a) La ocultación o detención del testamento se sanciona porque impide conocer la verdadera voluntad
del testador.
b) Para que opere la indignidad es necesario que la detención u ocultamiento sean dolosos.
c) Pero el mismo precepto dice que se presume el dolo por el solo hecho de la detención u ocultación.
Esta presunción de dolo es meramente legal y admite prueba en contrario.
6. No denunciar a la justicia el homicidio cometido en el difunto (969).
Es indigno de suceder “el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a la justicia el homicidio cometido en la persona
del difunto, tan presto como le hubiere sido posible”.
a) El objeto de esta causal es sancionar la negligencia del asignatario en perseguir judicialmente al
asesino de su causante.
b) No es necesario que el asignatario deduzca una querella criminal, es suficiente con una simple
denuncia.
c) Señala el artículo 969 que cesará esta indignidad si la justicia hubiere empezado a proceder sobre
el caso.
d) Por razones fáciles de entender, se exime de la obligación de denunciar al cónyuge y parientes
del homicida.
7. No solicitar el nombramiento de guardador al causante (970)
a) Es indigno de suceder el ascendiente o descendiente que, siendo llamado a suceder abintestato al
impúber, demente o sordomudo, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en
esta omisión un año entero.
b) El legislador sanciona aquí a los herederos abintestato que estando autorizados por el legislador
para promover el nombramiento de guardador al incapaz no lo hacen, por la negligencia que ello
implica respecto de los intereses del causante.
8. Excusa ilegítima del guardador (971 inciso 1º y 530).
Esta regla se aplica sólo a los guardadores testamentarios y no a los legítimos y dativos.
9. El albacea que se excusare sin probar grave inconveniente (971 inciso 2º y 1277).
10. El que se compromete a hacer pasar bienes del causante a un incapaz para suceder (972).
Esta norma tiene por objeto reforzar la sanción de nulidad de la asignación hecha a un incapaz, aunque se realice por
interpuesta persona.
11. El Albacea removido por dolo (1300).
Conforme al artículo 1299, el albacea es culpable hasta de la culpa leve en el desempeño de su cargo.
Artículo 1300 establece que será removido de su cargo por culpa grave o dolo y que en caso de dolo se hará indigno de
tener en la sucesión parte alguna.
12. El Partidor que prevarica (1329).
Señala el artículo 1329 que “la responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve; y en el caso de prevaricación,
declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicio, y a las penas que correspondan
al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispuesto para los ejecutores de últimas voluntades en el artículo 1300”.
Situaciones que se asemejan a las indignidades
a) La del menor que se casa sin el consentimiento de un ascendiente (114)
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b) El que se casa teniendo el impedimento de las segundas nupcias (127)
c) El cónyuge que hubiera dado lugar al divorcio por su culpa (994 inciso 1°)
d) Los padres del causante si la paternidad o la maternidad ha sido determinada judicialmente
contra su oposición, salvo que mediare restablecimiento conforme al artículo 203 (994 inciso 2º).
CARACTERÍSTICAS de las indignidades
En las indignidades está comprometido solamente el interés del causante. Consecuencias:
a) El causante puede perdonar la indignidad (artículo 973).
b) La indignidad debe ser declarada judicialmente (artículo 974).
• No teniendo este juicio un procedimiento especial, se aplica el ordinario.
• Puede ser provocado por todo el que tenga interés en excluir al asignatario indigno.
c) La indignidad se purga por 5 años de posesión de la herencia o legado (artículo 975).
• Tratándose de herederos la posesión exigida es la legal, porque el indigno adquiere la asignación y
la pierde sólo cuando se declara la indignidad judicialmente.
• El legatario requiere posesión material porque a su respecto no existe posesión legal.
d) La indignidad no pasa a los terceros de buena fe (artículo 976). La buena fe consiste en ignorar la
existencia de la indignidad.
e) La indignidad se transmite a los herederos (artículo 977). Es decir, los herederos del asignatario
indigno adquieren la asignación con el vicio de indignidad.
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NO SE ATIENDE AL ORIGEN DE LOS BIENES NI AL SEXO NI LA PRIMOGENIARURA (981 Y 982)
Estas normas se justifican por una razón histórica, pues en la legislación anterior a la del Código Civil se hacían diferencias
en base a estos criterios.
FUNDAMENTO DE LA SUCESIÓN INTESTADA
Encuentra su fundamento en la necesidad de regular la suerte del patrimonio de una persona a su muerte, cuando ésta no
ha dejado testamento.
La sucesión intestada se basa en la presunta voluntad del difunto; esta no es más que el posible testamento del causante;
la ley presume lo que habría querido el difunto.
PERSONAS LLAMADAS A SUCEDER EN LA SUCESIÓN INTESTADA (983) (pregunta prueba)
1. Los descendientes del difunto.
2. Sus ascendientes.
3. El cónyuge sobreviviente.
4. Sus colaterales.
5. El adoptado, en su caso (se rige por la ley respectiva).
6. El Fisco.
EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
-Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación (984 inciso 1º).
-sucesión es por derecho personal o propio cuando se sucede por uno mismo y sin intervención de otra persona. Ejemplo,
el hijo hereda al padre.
-Suceder por derecho de representación es recibir la herencia por haber pasado a ocupar el lugar de un ascendiente que
falta y al cual la ley llama a recoger la asignación.
El derecho de representación es un caso de sucesión indirecta al igual que el derecho de transmisión.
Concepto Representación (984 inciso 2º)
"La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de
parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder ". No
debe confundirse este derecho representativo con la representación en los negocios.
PERSONAS que intervienen en el derecho de representación
a) El primer causante, que es la persona en cuya herencia se sucede.
b) El representado, que es la persona que no puede o no desea suceder.
c) El o los representantes, o sea el o los descendientes del representado que ocupan el lugar de
éste para suceder al causante.
REQUISITOS para que opere el derecho de representación
1. Tiene que tratarse de una sucesión intestada.
2. Sólo opera en la línea descendente, pero no en la ascendente.
3. Sólo opera en los órdenes de sucesión que contempla el artículo 986.
4. Es necesario que falte el representado.
1-. Tiene que tratarse de una SUCESIÓN INTESTADA
a) El artículo 984 que define el derecho de representación, está ubicado en el Título II del Libro III
Código Civil que se refiere a la sucesión intestada.
b) El artículo 984, que define el derecho de representación, comienza diciendo: "se sucede
abintestato...”
Excepciones a este requisito
El principio según el cual el derecho de representación sólo opera en la sucesión intestada, tiene dos excepciones, que son
más aparentes que reales:
a) Asignación dejada indeterminadamente a los parientes. El artículo 1064 dispone que "lo que se deje
indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a los consanguíneos de grado más
próximo, según el orden de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho de representación en
conformidad a las reglas generales; salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en ese
grado, pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato".
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En este caso hay testamento y tiene lugar la representación, esto es consecuencia de la aplicación que el legislador hace
de las reglas de la sucesión intestada para interpretar la voluntad del testador manifestada en forma indeterminada.
b) En las legítimas. El artículo 1183 establece: "los legitimarios concurren y son excluidos y
representados según el orden y reglas de la sucesión intestada".
No hay una excepción al principio en estudio, porque en las legítimas opera el derecho de representación como
consecuencia de la aplicación de las reglas de la sucesión intestada.
2. La representación sólo OPERA RESPECTO DE LA DESCENDENCIA DEL CAUSANTE
El artículo 986 así lo establece, ya que tiene lugar:
c) en la descendencia del difunto.
d) en la descendencia de sus hermanos.
Dentro de esta descendencia no tiene límites, en primer, segundo o tercer grado, etc. O sea, es indefinida.
3. El derecho de representación no opera en todos los órdenes de sucesión, sino SÓLO EN LOS CASOS DEL
ARTÍCULO 986
Artículo 986: “Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.
Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación”.
No opera en los órdenes sucesorios cuyas cabezas no contemplen estos sucesores. Ejemplo, orden sucesorio del artículo
989.
Dentro de estos órdenes no tiene límite, pudiendo ser tanto de primer, como de segundo o tercer grado. Inciso final del
artículo 984: “Se puede representar a un padre o madre que si, hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por
derecho de representación”.
4. Debe faltar EL REPRESENTADO
Es aquel en que éste ha fallecido con anterioridad al causante.
¿Se puede representar a una persona viva?
el art. 987 dice expresamente que se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado; también al incapaz,
al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto.
El inciso final del artículo 984 habla del padre o madre que no hubiese querido o podido suceder:
a) una persona no quiere suceder cuando repudia la herencia;
b) una persona no puede suceder cuando ha fallecido, cuando es indigna o incapaz de suceder, o
cuando ha sido desheredada.
Situación de la incapacidad, indignidad o desheredamiento con la patria potestad
Hay que relacionar el derecho de representación con el artículo 250 Nº 3, en materia de bienes del hijo sujeto a patria
potestad.
Se exceptúan del derecho legal de goce sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, las herencias o legados que hayan
pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad.
En este caso ha operado el derecho de representación, y la herencia o legado que correspondía al padre incapaz o indigno
ha pasado a su hijo.
El fundamento: No es justo que los hijos carguen con las culpas de sus padres que originaron la incapacidad, indignidad o
desheredamiento.
El derecho del representante EMANA DIRECTAMENTE DE LA LEY y no del representado.
La representación es una ficción legal.
El representante sucede directamente al causante en reemplazo del representado. Este principio produce las siguientes
consecuencias:
1. La herencia del representado indigno no se transmite con el vicio de indignidad, porque el representante
adquiere directamente del causante; el representado no le transmite su derecho. Es decir, en materia
de representación no se aplica el artículo 977.
2. El representante debe ser digno y capaz respecto del causante. El representante debe reunir los
requisitos para suceder respecto del causante. Hay que recordar que el representante hereda al
causante.
3. Se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado (987 inciso primero). Ello
porque el derecho emana de la ley y no del representado.
EFECTOS de la representación: de acuerdo con el art. 985, se puede suceder a una persona por estirpes o por cabezas.
19
-Se sucede por cabezas, se hereda personalmente y, en este caso, los asignatarios toman entre todos y por partes iguales
la porción a que la ley los llame. Por ejemplo, el difunto viudo dejó una herencia de $ 30.000.- y tiene 3 hijos. Cada hijo
recibe $ 10.000.-
-Cuando se sucede por derecho de representación, se hereda siempre por estirpes y todos los representantes, cualquiera
que sea su número, llevan la porción del representado dividida por partes iguales. En el ejemplo anterior, uno de los hijos
del difunto viudo es indigno y tiene 2 hijos. A cada uno de ellos les corresponde $ 5.000.-
-El artículo 985: "los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpe".
PARALELO entre el derecho de representación y el derecho de transmisión
Las denominadas sucesiones indirectas se presentan en dos casos: en el derecho de transmisión y en el derecho de
representación. Diferencias:
1. En el derecho de transmisión, el legislador aplica las reglas generales (el derecho de opción del
transmitente lo adquiere el transmitido porque va incluido en la herencia del primero). El derecho de
representación es una ficción legal (por ende, excepcional) por el cual la ley hace que el representante
ocupe el lugar del representado.
2. El derecho del transmitido emana directamente del transmitente. En cambio, el derecho del
representante emana directamente de la ley. Tiene las siguientes consecuencias:
a) el transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmitente. En cambio, el representante debe
serlo respecto del primer causante, no importando que lo sea respecto del representado.
b) En el derecho de transmisión, la herencia se transmite con el vicio de indignidad (artículo 987). No
así en la representación.
c) El transmitido, para adquirir su derecho, debe aceptar la herencia del transmitente. En cambio,
se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado.
3. El derecho de transmisión se aplica tanto a la sucesión testada como intestada. El derecho de
representación sólo en la intestada.
4. Por el derecho de transmisión se pueden adquirir herencias o legados. Por el derecho de representación
sólo se pueden adquirir herencias.
5. En el derecho de transmisión, el transmitente debe haber existido al tiempo de la muerte del primer
causante. En el derecho de representación, puede ocurrir que el representado fallezca antes del
causante.
6. En el derecho de transmisión, puede adquirir la herencia cualquier persona que invoque la calidad de
heredero. En el derecho de representación, sólo las personas que indica el artículo 986.
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a) El cónyuge llevará una porción igual al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva
corresponda a cada hijo.
b) Pero, si sólo hay un hijo, la porción del cónyuge sobreviviente será igual a la legítima rigorosa
o efectiva de éste.
c) En todo caso, el cónyuge sobreviviente nunca llevará una porción inferior a la cuarta parte de
la herencia o la mitad legitimaria, en su caso.
d) Finalmente, el cónyuge sobreviviente separado judicialmente, que por su culpa hubiere
dado motivo a la separación, no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o
marido (994 inciso 1°)
B. SEGUNDO ORDEN: “DEL CÓNYUGE Y LOS ASCENDIENTES" (989)
Se aplica este orden cuando no hay hijos ni descendientes de éstos con derecho a representarlos. Si existe alguno de estos
descendientes se aplica el primer orden.
El artículo 989 inciso 1º dispone: "Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus
ascendientes de grado más próximo".
Por lo tanto, concurren en el segundo orden de sucesión:
1. El cónyuge sobreviviente.
2. Los ascendientes de grado más próximo.
Forma en que concurren
1. Si concurren el cónyuge sobreviviente y ascendientes de grado más próximo, la herencia se divide en tres partes:
a) 2 para el cónyuge sobreviviente
b) 1 para los ascendientes de grado más próximo
2-. A falta de ascendientes, lleva toda la herencia el cónyuge sobreviviente.
3-. A falta de cónyuge sobreviviente, llevan toda la herencia los ascendientes de grado más próximo.
4-. Si hay un sólo ascendiente en el grado más próximo, éste llevará la totalidad de la porción asignada a tales parientes.
5-. Debe tenerse presente la norma del artículo 994, por la cual:
a) el cónyuge sobreviviente separado judicialmente, que por su culpa hubiere dado motivo a la
separación, no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido (994 inciso
1°)
b) Tratándose de los padres, si la paternidad o la maternidad han sido determinadas en un juicio
de filiación con oposición del padre o madre, aquellos no podrán suceder, a menos que haya
mediado restablecimiento en los términos del artículo 203 (artículo 994 inciso final).
En relación con este punto hay que tener presente que no obstante el tenor literal del artículo 994 inciso final, él es sólo
aplicable al padre o madre que se opuso al reconocimiento en el respectivo juicio de filiación, pero no respecto de los otros
posibles ascendientes, aunque lo sean del que hizo la oposición.
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3.- Hay que tener presente que el derecho de representación se aplica respecto de los hermanos, de modo que los sobrinos
quedan comprendidos en este orden.
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En el mismo ejemplo anterior, el difunto, en su testamento, dispuso dejar a los hermanos 1 y 2 la suma de $ 250.- Los
hermanos 1 y 2 conservan sus $ 250.-, repartiéndose el sobrante ($500.-) los restantes hermanos.
3. Finalmente, el inciso 3º del artículo 996 dispone que “prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa
del testador en lo que de derecho corresponda”.
Es decir, van a retener la porción testamentaria y van a concurrir en la parte intestada.
3. Es un acto personalísimo
Artículo 999 continúa diciendo que el testamento es un acto en que “una persona dispone...”.
Artículo 1003 inciso 1° señala expresamente que “El testamento es un acto de una sola persona”.
El carácter de personalísimo del testamento trae las siguientes consecuencias:
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a) El legislador no acepta los testamentos mancomunados o conjuntos, esto es, aquellos otorgados
por dos o más personas en un tiempo (1003 inciso 2º).
b) No acepta las disposiciones captatorias, aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus
bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos (1059).
c) En el testamento no cabe la representación (artículo 1004), ya que “la facultad de testar es
indelegable”.
Esta característica se manifiesta en:
• artículo 1063, que dispone: "la elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de entre
cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno".
• Los relativamente incapaces pueden otorgar libremente testamento (262).
4. El testamento produce sus efectos plenos una vez fallecido el causante.
Esto es lógico, porque el testamento da origen a la sucesión por causa de muerte, modo de adquirir que se basa en el
fallecimiento del causante.
-Artículo 999 dice "para que tenga pleno efecto después de sus días”.
-El testamento puede producir efectos en vida del testador
Ello ocurre en los siguientes casos:
a) El reconocimiento de hijo. El testamento va a producir un efecto en vida del causante.
b) Las donaciones revocables y legados entregados por el causante en vida a los
beneficiados (1140 y 1142). El testamento va a producir un efecto en vida del causante: dar
nacimiento al derecho de usufructo.
5. El testamento es esencialmente revocable
Así lo señala la propia definición del artículo 999 “conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él,
mientras viva.”
-El testamento puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad del que lo otorgó.
-Sólo son revocables las disposiciones testamentarias
-Debe tenerse presente que en el testamento sólo son revocables las disposiciones testamentarias, más no de las
declaraciones.
Reafirma lo indicado lo dispuesto en el artículo 189 inciso 2º, norma que, refiriéndose al reconocimiento de un hijo,
establece “el reconocimiento es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario
posterior...”.
La facultad de revocar el testamento es de orden público
Es una característica esencial del testamento. El artículo 1001 no reconoce valor alguno a las cláusulas testamentarias que
significaren entorpecer la facultad de revocación.
REQUISITOS DEL TESTAMENTO
A. Requisitos internos.
B. Requisitos externos o solemnidades.
C. Requisitos que dicen relación con las disposiciones testamentarias.
-Los requisitos internos son iguales en todo testamento, cualquiera sea su forma. Su incumplimiento trae como
consecuencia, por regla general, la nulidad e ineficacia total del testamento.
-Los requisitos externos o solemnidades no constituyen exigencias únicas, sino que varían dependiendo de la clase de
testamento. Su sanción también es la nulidad total.
-Los requisitos de las disposiciones testamentarias en sí mismas se diferencian de las anteriores en que su infracción no
produce sino la nulidad de la respectiva cláusula testamentaria, pudiendo tener validez o vigor las demás disposiciones que
no se vean afectadas por algún vicio legal.
REQUISITOS INTERNOS DEL TESTAMENTO
1. Capacidad del testador.
2. Voluntad exenta de vicios.
1-. CAPACIDAD PARA TESTAR
-Toda persona es capaz para testar, excepto aquellos que la ley declara incapaces.
-Se extrae del artículo 1005, el que después de indicar quienes son inhábiles, termina manifestando que las personas no
comprendidas en dicha enumeración son hábiles para testar.
Personas incapaces de testar (1005)
a) El impúber.
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b) El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia.
c) El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa.
d) Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.
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• La asignación que pareciera motivada por un error de hecho, de manera que sea claro
que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.
CLASIFICACIÓN DEL TESTAMENTO, esta se hace en atención de las solemnidades que esta revestido. Según el art. 999 y
1008 inc. 1°, el testamento puede ser:
1. Solemne.
2. Menos solemne o privilegiado.
Testamento solemne “es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere (artículo
1008 inc.2
a) Puede ser otorgado en Chile o en país extranjero.
b) El testamento solemne otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado (1008 inciso final).
c) El testamento solemne otorgado en país extranjero puede ser extendido en conformidad a la ley
chilena o a la del país en que se otorgue (1027 y 1028).
Testamento menos solemne o privilegiado “es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por
consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley (1008 inciso tercero)”.
Son especies de testamento menos solemnes o privilegiados:
a) El testamento verbal
b) El testamento militar
c) El testamento marítimo
LEY QUE RIGE LAS SOLEMNIDADES DEL TESTAMENTO
Las solemnidades del testamento se rigen por la ley vigente al momento de su otorgamiento (18 LER).
TESTAMENTO SOLEMNE
I. TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN CHILE
REQUISITOS COMUNES A TODO TESTAMENTO SOLEMNE
1. La escrituración (1011): “El testamento solemne es siempre escrito”.
2. La presencia de testigos (1012 y 1013): en todo testamento solemne debe concurrir el número de
testigos hábiles exigidos por la ley, el cual es variable.
-La regla general es tres testigos. Pero la ley exige cinco para el testamento abierto que no es otorgado ante competente
escribano.
Los testigos del testamento deben ser hábiles.
El articulo 1012 señala quienes no pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile:
1. Los menores de 18 años.
2. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
3. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.
4. Los ciegos.
5. Los sordos.
6. Los mudos.
7. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267 N°4, y en general, los que por
sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos.
Esta norma no fue modificada por la Ley de Filiación 19.585.
Por ende, debe entenderse en relación al artículo 271 Nº3, que es el equivalente al antiguo 267, que dispone que la
emancipación se efectúa “cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenada por delito que merezca
pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no
existe riesgo para el interés del hijo, o de asumir el otro la patria potestad”.
8. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento.
9. Los extranjeros no domiciliados en Chile
10. Las personas que no entiendan el idioma del testador
La habilidad putativa de un testigo no anula el testamento
- Señala el artículo 1013 que “si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el
artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo, y se
ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión
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contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad
real del testigo”.
- “Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos (inciso final
del artículo 1013)”. Este artículo es una aplicación del error común.
Otros requisitos que deben cumplir los testigos del testamento (1012 inciso final)
1. Dos de los testigos, a lo menos, deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas
en que se otorgue el testamento.
2. Algunos de los testigos deben saber leer y escribir:
a) Si el testamento se otorga ante tres testigos, uno por lo menos debe saber leer y escribir.
b) si se otorga ante cinco testigos, dos por lo menos deben cumplir este requisito.
CLASES DE TESTAMENTO SOLEMNE
A. Testamento abierto
B. Testamento Cerrado
SE PUEDE OTORGAR A ELECCIÓN TESTAMENTO ABIERTO O CERRADO
Por regla general queda a elección del testador otorgar testamento abierto o cerrado.
Excepcionalmente, hay ciertas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto y otras, cerrado.
A. TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO, PÚBLICO O NUNCUPATIVO
Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos.
El artículo 1015 inciso 1° dispone: “lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el acto en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos”.
Puede otorgarse en dos formas (1014 inciso 1º):
1. Ante funcionario público competente y tres testigos.
2. Ante cinco testigos, sin intervención de funcionario público.
1. Testamento Abierto OTORGADO ANTE FUNCIONARIO Y TESTIGOS.
Es funcionario competente de acuerdo al artículo 1014:
• el escribano (notario)
• el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento.
¿El juez de letras puede actuar aún cuando exista Notario en el territorio jurisdiccional en que se otorgue?
a) En general, no se acepta esta opinión. El artículo 1014 no da pie para sostener que el otro
funcionario sustituya al notario cuando falta y que, por tanto, no puede actuar cuando hay
notario.
Las dificultades acerca de si en el hecho había o no notario serían de suma gravedad para la suerte de la validez del
testamento.
El testamento abierto puede ser otorgado en protocolo o en hojas sueltas
-El testamento otorgado ante un Juez de Letras necesariamente lo será en hoja suelta, ya que éste no lleva protocolo en el
cual insertar los testamentos.
-En el caso del testamento otorgado ante notario, la situación no es clara, pero debe concluirse que el testamento puede
ser otorgado tanto en protocolo como en hoja suelta.
-Lo corriente será que se otorgue en el protocolo, en cuyo caso será instrumento público en cuanto a testamento y también
como escritura pública, ya que cumple todos los requisitos de escritura pública.
Pero no es obligatorio que el testamento se incorpore en el protocolo, pues también puede otorgarse en hoja suelta, por
las siguientes razones:
a) El artículo 1017: El testamento podrá haberse escrito previamente, lo cual está
indicando que bien puede el testamento no ingresar al protocolo, ya que lo contrario
significaría que éste saliere de la Notaría lo que no es permitido.
b) Los artículos 866 Código de Procedimiento Civil y 420 N°2 COT, se refieren a la
protocolización del testamento abierto otorgado en hoja suelta, sin distinguir cual funcionario
lo ha autorizado, lo que viene a confirmar que incluso si lo hace el Notario no es forzosa su
inserción en el protocolo.
Registro Nacional de Testamentos
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El artículo 439 del COT, establece un Registro Nacional de Testamentos, sean abiertos o cerrados, sean otorgados ante
notario u otros funcionarios públicos que hagan sus veces. Asimismo, deben figurar en este registro los testamentos
protocolizados ante Notario.
Este registro está a cargo y bajo la responsabilidad del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Esta circunstancia no exime a cada Notario de llevar un Registro con dos índices, uno para los testamentos abiertos y otro
para los cerrados, (431 COT)
2. Testamento Abierto OTORGADO ANTE CINCO TESTIGOS
Este testamento se otorga sin intervención de funcionario público, sino sólo ante cinco testigos.
Publicación del testamento abierto otorgado ante 5 testigos
El testamento otorgado ante 5 testigos no está revestido de la misma autenticidad del testamento otorgado ante
funcionario, por ello la ley, para proceder a su ejecución, exige previamente su publicación (art. 1020)
Ante quien se efectúa la publicación del testamento: Juez de letras respectivo.
Es juez competente para conocer de la publicación del testamento el del último domicilio del testador (artículo 1009).
Procedimiento
1. Puede pedir la publicación cualquier persona capaz de parecer en juicio (869 del C.P.C.).
2. Una vez fallecido el causante se lleva su testamento ante el juez competente, el cual debe
cerciorarse de la muerte de éste (certificado de defunción) salvo en los casos en que ésta se
presume (artículo 1010).
3. Luego, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento para que reconozcan sus firmas y la
del testador (1020 inciso 2º).
Si algún testigo está ausente, aquellos que se encuentran presentes abonarán su firma; en caso necesario y si el juez lo
estima procedente, las firmas del testador y los testigos pueden ser abonados por declaraciones juradas de otras personas
fidedignas (1020 incisos 3º y 4º).
4. Reconocidas las firmas, el juez rubricará el testamento al principio y fin de cada hoja y lo mandará
a protocolizar en una notaría (artículo 1020 inciso final).
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1. El nombre y apellido del testador.
2. El lugar de su nacimiento.
3. La nación a que pertenece.
4. Si está o no avecindado en Chile; y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio.
5. Su edad.
6. La circunstancia de hallarse en su entero juicio.
7. Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio.
8. Los nombres de los hijos habidos en cada matrimonio y de los cualesquier otros hijos del testador,
con distinción de vivos y muertos.
9. El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Se ajustarán estas designaciones a lo
que respectivamente declaren el testador y testigos.
Se expresarán asimismo:
10. El lugar, día, mes y año del otorgamiento
11. El nombre, apellido y oficio del escribano, si asistiere alguno.
12. El notario debe dejar constancia del lugar y la hora en que se otorgue (414 C.O.T.)
El artículo 414 del COT, no se aplica a los testamentos abiertos ante cinco testigos, porque en su otorgamiento no interviene
notario.
OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO ABIERTO: Puede descomponerse en 2 etapas:
PRIMERA ETAPA: Escrituración y lectura del testamento
1. El testamento después de escrito, debe ser leído en alta voz por el funcionario que interviene en su
otorgamiento, y si no participa ninguno, por aquel de los testigos designado por el testador al efecto
(artículo 1017). Tribunales ha dicho que es nulo el testamento donde no se indica cual de estos
debe leerlo.
2. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo escribano, si
lo hubiere, y por unos mismos testigos (1015 inciso 2º).
3. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es
necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones (1017 inciso final).
De los requisitos 2 y 3 se desprende que la lectura del testamento ES UN ACTO CONTINUO E ININTERRUMPIDO.
¿Es necesario dejar constancia en el testamento que se ha cumplido con la solemnidad de la lectura?
a) Algunos estiman que sí, porque el testamento es un acto solemne y como tal debe bastarse a sí
mismo, y dicha exigencia no se llena si no da constancia de haberse cumplido la solemnidad legal.
b) En general, la doctrina y la jurisprudencia acepta la tesis contraria, por las siguientes razones:
• Porque son dos cosas distintas la solemnidad y la prueba de la solemnidad: la
solemnidad es la lectura del testamento, y la prueba de la solemnidad es el dejar constancia
de ello.
• El artículo 1019, al referirse al testamento del ciego, el cual sólo puede ser abierto, exige
expresamente que se deje constancia en el testamento de la circunstancia de haber sido leído.
Si en este caso específico la ley exige que se deje constancia del hecho de haberse leído y si nada dice en el artículo 1017 ,
es que basta la lectura del testamento, no siendo necesario que se deje constancia de haberse realizado ésta.
SEGUNDA ETAPA: Firma del testamento
Artículo 1018 que termina el otorgamiento del testamento por la firma del testador y testigos, y del notario si lo hubiere:
a) Si el testador no sabe o no puede firmar se mencionará en el testamento esta circunstancia
expresándose la causa. No es necesario que alguien firme por el testador.
La jurisprudencia es uniforme en el sentido de que no es necesario expresar la causa por la cual el testador no pudo firmar,
porque la exigencia es que se deje constancia de cual fue el motivo por el cual no firmó: porque no supo, porque no pudo,
no siendo necesario expresar la causa por la cual no supo o no pudo hacerlo.
b) Si alguno de los testigos no sabe o no puede firmar, otro de los testigos firmará por él y a ruego
suyo, expresándose así en el testamento.
Se ha resuelto que no es posible que firme por el testigo un tercero extraño al testamento, so pena de nulidad.
SE PUEDE OTORGAR A ELECCIÓN TESTAMENTO ABIERTO O CERRADO
Por regla general queda a elección del testador otorgar testamento abierto o cerrado.
Excepcionalmente, hay ciertas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto y otras, cerrado.
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A. Están obligados a otorgar testamento abierto:
a) El analfabeto (artículo 1022)
b) El ciego (artículo 1019)
c) El sordo o sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito
(artículo 1019)
El testamento del ciego presenta algunas características especiales:
• El ciego sólo puede otorgar testamento abierto y ante funcionario público.
• El testamento del ciego debe leerse dos veces:
-la primera por el funcionario que interviene en el acto
-la segunda por un testigo elegido al efecto por el testador.
• En el testamento debe dejarse constancia expresa del cumplimiento de la solemnidad de la
doble lectura.
Respecto del sordo o sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito, rigen las mismas reglas
que para el testamento del ciego, con la siguiente diferencia:
• la primera y la segunda lectura deberán efectuarse, además, ante un perito o
especialista en lengua de señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al otorgante
el contenido de la misma.
B. No pueden otorgar testamento abierto:
Las personas que no pudieren entender o ser entendidas de viva voz, ya que éstas sólo pueden hacer testamento
cerrado (1024). Por ejemplo, el extranjero que no conociere el idioma español.
B. TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO O SECRETO
Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias (artículo 1008
inciso final).
“Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una
escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos lo vean, oigan y entiendan (salvo el caso
del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración
escribiéndola a presencia del escribano y testigos (1023 inciso 1º)”.
SIEMPRE DEBE OTORGARSE ANTE FUNCIONARIO COMPETENTE
Artículo 1021: “el testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un escribano y tres testigos. Podrá hacer las veces de
escribano el respectivo juez letrado”.
OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO CERRADO (1023): se descompone en 3 etapas:
PRIMERA ETAPA: Escrituración y firma del testamento
La solemnidad que la ley exige en cuanto a la escrituración del testamento cerrado, es que esté escrito o a lo menos firmado
por el testador (artículo 1023 inciso 2°).
Situaciones que pueden presentarse
1. Que el testamento esté escrito y firmado por el testador. No hay problema alguno en cuanto a su
validez.
2. Que el testamento esté escrito por un tercero y firmado por el testador, también es válido, pues la
ley exige que el testamento esté firmado por el testador, a lo menos.
3. Que el testamento esté escrito de puño y letra del testador, pero no firmado por éste. Al respecto
hay dos opiniones:
a) el testamento es válido, porque no es necesario que el testamento esté escrito y firmado por
el testador, sino que puede ser lo uno o lo otro.
b) el testamento es nulo, porque el artículo 1023 dice que el testamento debe estar "a lo
menos firmado" por el testador, indicando con ello que en todo caso debe haber firma de éste.
SEGUNDA ETAPA: Introducción del testamento en sobre cerrado
El testador debe introducir el testamento en un sobre, el cual debe ser cerrado exteriormente en términos tales que si se
quiere extraer el testamento debe romperse la cubierta (artículo 1023 inciso 3º).
Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta
(artículo 1023 inciso 4º).
Lo que caracteriza al testamento cerrado es ser secreto. Si se presenta un testamento cerrado con la cubierta violada, el
testamento es nulo.
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TERCERA ETAPA: Redacción y firma de la carátula
1. Comienza la carátula con el epígrafe "testamento” (1023 inciso 5º).
2. Bajo el epígrafe testamento, expresará las menciones del artículo 1023 inciso 5º:
a) La circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio.
b) El nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos.
c) El lugar, día, mes y año del otorgamiento.
d) Al igual que en el testamento abierto, el artículo 414 del Código Orgánico de Tribunales
agrega la mención de la hora en que se otorgó el testamento.
3. Termina el otorgamiento del testamento por las firmas del testador y de los testigos; y por la firma
y signo del escribano, sobre la cubierta (artículo 1023 inciso 6º).
Luego, en el testamento cerrado pueden existir dos firmas del testador:
• la del testamento mismo, que se discute si puede faltar o no.
• la de la carátula, que es esencial.
Se ha resuelto que puede suplirse la firma de la carátula por la impresión digital del testador.
El otorgamiento del testamento debe ser ininterrumpido (1023 inciso final)
"Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una
escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan, salvo el caso
del artículo 1024, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración
escribiéndola a presencia del escribano y testigos (artículo 1023 inciso 1º)”.
Luego, la parte en que el testador de viva voz expresa que en el sobre cerrado está su testamento, es la de mayor
solemnidad en el otorgamiento del mismo.
Artículo 1023 inciso final dispone que “durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo
escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo
exigiere”.
El testador puede llevarse el testamento cerrado o dejarlo en la Notaría
En todo caso, de acuerdo al artículo 431 del COT, los notarios deben llevar un libro índice de carácter privado de los
testamentos cerrados otorgados ante él, con indicación del lugar de su otorgamiento y del nombre y domicilio de los
testigos.
Este índice es reservado y sólo pude ser exhibido en virtud de resolución judicial o ante una solicitud de un particular que
acompañé el certificado de defunción que corresponde al otorgante del testamento. Este es sin perjuicio del registro de
índice general del art. 439.
APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO (1025)
Fallecido el testador, para la ejecución de su testamento es necesario proceder a la apertura de él. Señala el inciso 1° del
artículo 1025 que “el testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será presentado al juez”.
Ante quien se efectúa la apertura del testamento: Ante el juez de letras respectivo.
Es juez competente para conocer de la publicación del testamento el del último domicilio del testador (artículo 1009).
Conforme al artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, si el testamento se ha otorgado ante un notario que no sea el
del último domicilio del testador, puede ser abierto ante el juez de la comuna o agrupación de comunas a que pertenezca
dicho notario, por delegación del juez del último domicilio.
Procedimiento
1. Puede pedir la apertura del testamento cualquier persona capaz de parecer en juicio (869 del
C.P.C.).
2. Antes de proceder a la apertura, el juez debe cerciorarse de la muerte del causante (certificado de
defunción), salvo en los casos en que ésta se presume (artículo 1010).
3. Luego, el juez cita a su presencia al escribano y a los testigos del testamento para:
a. que reconozcan sus firmas y la del testador
b. que declaren si el sobre en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acto de
la entrega (1025 inciso 2º).
Reglas respecto del escribano y testigos en el procedimiento de apertura
a) Si falta algunos de los testigos, los otros abonarán las firmas de los ausentes (1025 inciso 3º).
b) Si falta el notario que intervino en el otorgamiento, será reemplazado en estas diligencias
por el escribano que el juez elija (1025 inciso 4°).
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c) En caso de que el juez lo estime conveniente, podrán ser abonadas las firmas del notario y
testigos por la declaración jurada de otras personas fidedignas (1025 inciso final).
Se ha resuelto que la incompetencia del juez que conoció de la apertura no anula el testamento, sino que en la diligencia
es ineficaz, debiendo repetirse subsanando sus vicios.
4. Reconocidas las firmas y la integridad del testamento, se abre el sobre y el juez rubricará cada
hoja del testamento a su principio y a su fin, y lo mandará protocolizar ante el notario que lo autorizó
o ante el que el juez designe.
PROTOCOLIZACIÓN del testamento cerrado
Reconocidas las firmas y la integridad del testamento se abre el sobre y el juez rubricará cada hoja del testamento a su
principio y a su fin, y lo mandará protocolizar ante el notario que lo autorizó o ante el que el juez designe.
De acuerdo al artículo 417 del COT, la protocolización debe hacerse agregando su original al final del protocolo respectivo
con todos los antecedentes que lo acompañen.
Además de protocolizarse, se hace lo mismo con los antecedentes que lo acompañen, los que corresponden a los trámites
de apertura.
Desde el momento de su protocolización el testamento adquiere el carácter de instrumento público (artículo 420 del
Código Orgánico de Tribunales).
NULIDAD DEL TESTAMENTO SOLEMNE : REGLA GENERAL (1026)
La omisión de cualquier solemnidad en el testamento produce la nulidad absoluta del mismo,
Para determinar cuando el testamento es nulo y cuando es válido debe examinarse la concurrencia de cada una de las
solemnidades exigidas por la ley, porque la omisión de cualquiera de ellas produce la nulidad.
Con respecto a esta nulidad absoluta, debemos tener presente que:
a) En todo lo no previsto en materia de nulidad testamentaria, se aplican las reglas generales de la nulidad.
Por lo tanto, procede de oficio o a petición de parte.
b) Se ha fallado que la parte que puede solicitar la nulidad es aquella a quien le pertenecerían los bienes si
el testamento se anula.
c) Las normas de la nulidad del testamento solemne deben entenderse sin perjuicio de la nulidad
de acuerdo a las reglas generales de los testamentos. Ejemplo, testamento otorgado por un incapaz de
hacerlo, o el testamento hecho por 2 o más personas a un tiempo.
EXCEPCIONES (1026 inc. 2º)
Si se omiten las designaciones del testamento del artículo 1016, 1023 inciso 5º y 1024 inciso 2º, no se produce la nulidad
de éste si no hay dudas sobre la identidad de las personas que intervienen en él.
En general, todas estas designaciones tienen por objeto:
a) identificar al testador y sus circunstancias personales, al funcionario y a los testigos;
b) al lugar, día, mes y año del otorgamiento del testamento.
De ahí que si no existe duda al respecto, no hay nulidad del testamento.
1. Sanción por la omisión de la indicación del lugar de otorgamiento del testamento
Tanto en el testamento abierto como en la carátula del testamento cerrado, la ley exige que se indique el lugar de
otorgamiento:
a) Algunos entienden por "lugar" el sitio específico en que se otorga el testamento (oficio del notario,
casa del testador, etc.).
b) Otros estiman que es el lugar geográfico del otorgamiento: aldea, ciudad, comuna. Esta última es
la tesis predominante en la jurisprudencia.
Se estima que la omisión de la designación del lugar de otorgamiento del testamento no produce la nulidad de éste, si no
hay dudas en cuanto a la identidad del testador, testigos y funcionarios, ello por aplicación del artículo 1026 inciso segundo
del Código Civil.
2. Sanción por la omisión de la indicación de la hora de otorgamiento del testamento
Esta exigencia no la establece el Código Civil, sino que el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 414. Luego, la sanción
a su omisión no queda comprendida en el artículo 1026, ya que éste se refiere a la omisión de las solemnidades
contempladas en los artículos precedentes del Código Civil.
El problema se reduce a los testamentos abiertos otorgados en el protocolo de los notarios, pues a los demás testamentos
abiertos no se les aplica el COT, y el cerrado no es escritura pública.
Puede sostenerse que la omisión de la mención de la hora no produce la nulidad del testamento, sino que acarrearía
sanción al notario que intervino en el otorgamiento del testamento por incumplimiento de una obligación legal.
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3. La habilidad putativa del funcionario
¿Es válido o nulo el testamento otorgado ante un funcionario cuyo nombramiento adolece de vicios legales?
La jurisprudencia no es uniforme:
a) La Corte Suprema en un fallo declaró que dicho testamento era nulo, pues el vicio en la designación
del funcionario se comunica al testamento, el cual habría sido otorgado ante funcionario
incompetente.
b) En otro fallo, el mismo tribunal declara que los vicios en el nombramiento del notario no repercuten
en la validez del testamento, haciendo aplicación de la doctrina del error común.
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El testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y fin de cada página.
Remisión de una copia del testamento o de la carátula
Según el artículo 1029 inciso 2º, el Jefe de Legación remitirá una copia del testamento abierto, o de la carátula del cerrado,
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
-Abonando la firma del Jefe de Legación, remitirá dicha copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que la
incorpore en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.
-De no conocerse domicilio en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo remitirá a un juez de letras de Santiago, para
su incorporación en los protocolos de la Notaría que el mismo juez designe (1029 inciso final).
TESTAMENTOS MENOS SOLEMNES O PRIVILEGIADOS
El artículo 1008 inciso 3º dispone que el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas
de las solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley.
Por su parte, el artículo 1030 establece que son testamentos privilegiados:
A. El testamento verbal
B. El testamento militar
C. El testamento marítimo
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3. El testador debe hacer sus declaraciones y disposiciones de viva voz, de manera que todos lo vean,
oigan y entiendan (1034)
CADUCIDAD del testamento verbal (1036)
En los testamentos privilegiados, además de la revocación, existe otra causal de terminación del testamento: la caducidad.
Ello ocurre en los siguientes casos:
1. Si transcurren 30 días de haberse otorgado el testamento, sin que fallezca el testador.
2. Si no se pone por escrito, con las formalidades que señala la ley, dentro de los 30 días
subsiguientes a la muerte. Se trata de un plazo fatal.
ETAPAS del trámite de poner por escrito el testamento verbal
Debe efectuarse en el plazo fatal de los 30 días subsiguientes a la muerte.
Los tribunales han resuelto que no procede deducir oposición a que el testamento verbal se ponga por escrito, ya que la
ley fija un plazo fatal para dicho efecto, y de admitirse la posibilidad de deducir oposición significaría q ue el testamento
verbal no podría ponerse por escrito dentro del plazo fatal de 30 días que indica la ley, y por consiguiente caducaría.
Pero, el hecho de no poder deducirse oposición no significa que no pueda ser impugnado después que se ha puesto por
escrito, de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico (artículo 1040).
Se distinguen las siguientes etapas:
1. Examen de los testigos.
2. Resolución judicial.
3. Protocolización.
La jurisprudencia de los tribunales sostiene que todas estas formalidades deben cumplirse dentro del plazo de 30 días que
la ley establece para escriturar el testamento.
1. DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS QUE PRESENCIARON EL OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO (1037
Y 1038).
a) Es competente para intervenir en esta diligencia el Juez de Letras del territorio jurisdiccional
en que se otorgó el testamento, quién actuará a petición de cualquier persona que tenga
interés en la sucesión.
b) Requerida su intervención, el Juez deberá citar a los demás interesados en la sucesión
que residan en el mismo territorio jurisdiccional. Entre éstos se encuentran quienes sucederían
abintestato al causante si no existiera el testamento.
Esta citación a los demás interesados en la sucesión es un requisito esencial de la escrituración del testamento verbal, pues
ellos serán los afectados en caso de existir dicho testamento.
La omisión de esta citación produce la nulidad del testamento. Así se ha fallado.
El legislador no precisa como debe hacerse la citación, se estima por la doctrina que ella puede hacerse en forma personal,
por cédula o por avisos.
c) Practicada esta citación, el Juez procederá a tomar declaración jurada a las personas que
presenciaron el otorgamiento del testamento verbal como testigos instrumentales, y a todas
las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los hechos, sobre los
siguientes puntos:
• El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a la que
pertenecía, su edad, y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en
peligro inminente.
• El nombre y apellido de los testigos instrumentales y la comuna en que moran.
• El lugar, día mes y año del otorgamiento (artículo 1037)
Prestada la declaración sobre los puntos indicados, los testigos instrumentales depondrán sobre los siguientes:
• Si el testador parecía estar en su sano juicio.
• Si manifestó la intención de testar ante ellos.
• Sus declaraciones y disposiciones testamentarias (artículo 1038)
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• El juez dictará una resolución, que es lo que en definitiva constituye el testamento verbal,
resolviendo:
a) Según la información referida, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones que se
expresan en dicha resolución.
b) Mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamento del difunto.
c) Ordenará que se protocolice como tal testamento su resolución.
Limitaciones del juez para dictar esta resolución
El juez es libre para dictar esta resolución, pero está sujeto a las limitaciones que se establecen en el artículo 1039, que
son:
a) Dictará la resolución indicada exclusivamente si considera que se han cumplido las
solemnidades exigidas por la ley.
b) Si considera que en la información aparece claramente la última voluntad del testador.
c) No se mirarán como declaraciones testamentarias sino aquellas en que los testigos que
asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes.
3. PROTOCOLIZACIÓN (1039 inciso 1º parte final)
La resolución judicial que constituye el testamento, referida en el número precedente, junto con todos los demás
antecedentes, se debe protocolizar como testamento en una notaría.
IMPUGNACIÓN DEL TESTAMENTO VERBAL (1040)
El testamento consignado en el decreto judicial protocolizado, podrá ser impugnado como cualquier otro instrumento
auténtico. Es decir, se puede pedir su nulidad según las reglas generales.
B. BREVE NOTICIA DEL TESTAMENTO MILITAR : el legislador no lo ha definido
SOMARRIVA, tomando como base el artículo 1041, lo define indicando que es “aquel que se otorga en tiempo de guerra
por los militares y demás individuos empleados en un cuerpo de tropa de la República y voluntarios, rehenes y prisionero
que pertenezcan a dicho cuerpo”.
REQUISITO ESENCIAL para testar militarmente (1043)
Hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en la guarnición de
una plaza actualmente sitiada.
CLASIFICACIÓN
1. Testamento militar abierto (1042 y siguientes)
2. Testamento militar cerrado (1047)
3. Testamento militar verbal (1046)
El testamento militar abierto: se realiza ante el funcionario competente (indicados en el artículo 1041) y
Por testigos: La ley no indica su número, pero la mayoría se inclina porque sean 3, que es la regla general (solemne
abierto ante funcionario, solemne cerrado, verbal y marítimo).
Caduca este testamento si el testador sobreviviere a los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado con respecto
a él las circunstancias que habilitan para otorgar el testamento (1044).
Testamento militar CERRADO
Se otorga de la misma forma que el testamento cerrado solemne (1023), con las excepciones siguientes:
a) El funcionario competente es el indicado en el artículo 1041.
b) La carátula será visada por el jefe superior de la expedición o el comandante de la plaza (1045)
c) La carátula será enviada al Ministerio de Defensa Nacional
La ley no indica el número de testigos, pero la mayoría se inclina porque sean 3, que es la regla general (solemne abierto
ante funcionario, solemne cerrado, verbal y marítimo).
Se sostiene por la mayoría doctrinaria que también caduca en conformidad al artículo 1044, a pesar de la ubicación de la
norma.
Testamento militar VERBAL
Se aplican las reglas generales, con las particularidades que indica el artículo 1046:
a) La información la recibe lo más pronto posible el auditor de guerra o quien hace sus veces.
b) La información llevará el visto bueno del jefe superior de la expedición o el comandante de la plaza,
y se remitirá al Ministerio de Defensa Nacional (1045).
c) Este testamento caduca si el testador sobrevive al peligro.
C. BREVE NOTICIA DEL TESTAMENTO MARÍTIMO: el legislador no lo ha definido:
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Se le ha definido como “aquel que se otorga en alta mar en un buque de guerra chileno o en un buque mercante que navega
bajo bandera chilena”.
Tiene los mismos fundamentos que el testamento militar, pero mayor aplicación práctica, pues se puede otorgar en tiempo
de paz.
¿Quiénes pueden otorgar testamentos marítimos? (1051)
No sólo los individuos de la oficialidad y la tripulación, sino cualesquiera otros que se hallaren a borde del buque.
CLASIFICACIÓN
1. Testamento marítimo abierto
2. Testamento marítimo cerrado
3. Testamento marítimo verbal
Testamento marítimo abierto (1048 a 1052)
Se efectúa ante el comandante su segundo y con la presencia de 3 testigos (1048 inciso 2º).
Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original.
“El testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario
(de navegación) 1049”.
Caduca este testamento si el testador no fallece antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes al
desembarque (1052).
Sólo esta clase de testamento se puede otorgar en una nave mercante bajo bandera chilena (1055).
Testamento maritimo cerrado (1054)
Sobre este testamento, se observarán las solemnidades del artículo 1023, actuando como ministro de fe el comandante de
la nave o su segundo.
Se observará, además, lo dispuesto en el artículo 1049 y se remitirá copia de la carátula al Ministerio de Defensa Nacional
para su protocolización, conforme al artículo 1050
Testamento marítimo verbal (1053)
En caso de peligro inminente para la vida del testador, éste podrá otorgar testamento verbal a bordo del buque de guerra
en alta mar, observando las normas del artículo 1046 (testamento militar verbal).
La información la recibirá el comandante o su segundo.
Este testamento caduca si el testador sobrevive al peligro.
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3. En caso de que la asignación esté concebida en tales términos que exista incertidumbre respecto a la
persona a quien el testador ha querido referirse, ninguna de las dos o más personas respecto de las
cuales existe la duda tendrá derecho a la asignación (artículo 1065).
El asignatario debe ser PERSONA DETERMINADA O DETERMINABLE.
Según se desprende del artículo 1056, el asignatario debe estar determinado o ser determinable.
La determinación del asignatario en el testamento debe hacerse por el nombre de éste; pero si el asignatario no está
determinado en esta forma, no se produce la ineficacia de la disposición testamentaria, siempre que el testamento
contenga indicaciones claras que permitan su identificación.
Por ello se dice que el asignatario debe estar determinado o ser determinable.
Casos en que por excepción la ley admite la indeterminación del asignatario
a) Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia
b) Asignaciones dejadas a los pobres
c) Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes.
A-. Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia (1056 inciso 2°).
El inciso tercero del artículo 1056 dice que es facultad del Presidente de la República designar el establecimiento al cual
pasaban estas asignaciones. No obstante, la Ley 4699, Ley 10.383, D.L. 2763 hasta la Ley 18.776, dispusieron que estas
asignaciones serían percibidas por el Fondo Nacional de Salud.
Las asignaciones que se dejan para el alma del testador siguen las mismas reglas anteriores. El artículo 1056 inciso cuarto:
“lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de
beneficencia, y se sujetará a la disposición del inciso anterior”.
B-. Asignaciones dejadas a los pobres (1056 inciso final)
De acuerdo al artículo 1056 inciso final: “lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del
testador”.
C-. Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (1064)
El legislador interpreta la voluntad del testador y dispone que la asignación corresponde a los consanguíneos de grado más
próximo, según los órdenes de sucesión intestada, teniendo lugar el derecho de representación (1064).
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• no así el error en el nombre, en la medida que no hubiere duda acerca de la persona.
b) El artículo 1058 señala que “la asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera
que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita”.
De esta disposición se desprende:
• el error sólo afecta la cláusula testamentaria en que incide y según él se concluye que el error
solo vicia la asignación cuando es determinante.
• únicamente el error de hecho produce el efecto de invalidar la asignación, no así el de derecho,
con lo cual se aplica la regla general del artículo 1452.
B. OTROS REQUISITOS de las asignaciones testamentarias
El Código contempla diversos casos de ineficacia de las disposiciones testamentarias en que se teme que se ha atentado
contra la libre voluntad del causante.
1. Nulidad de disposiciones captatorias. El artículo 1059 establece que las disposiciones captatorias
no valdrán. Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigna una parte de sus bienes, a
condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos.
2. Falta de manifestación clara de la voluntad. El artículo 1060
3. Elección del asignatario por otra persona. El artículo 1063 señala que la elección de un asignatario
sea entre cierto número de personas, sea absolutamente, no depende del puro arbitrio ajeno. Ello,
porque la facultad de testar es indelegable (1004).
4. Incapacidad del notario y testigos del testamento (1061).
5. Cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario (1067).
Hay que distinguir:
a) si al heredero o legatario aprovechare rehusar la asignación, están obligados a llevarla a efecto,
a menos que prueben justo motivo para no hacerlo así.
La ley no determina que debe entenderse por justo motivo, será tal, por ejemplo el poco caudal de la herencia.
b) si el incumplimiento de la asignación no reporta utilidad al heredero o legatario, éste no está
obligado a justificar su resolución cualquiera que ésta sea.
INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO
Nuestro CC, entre los artículos 1056 a 1069, contiene una serie de reglas particulares para la inteligencia y efecto de las
asignaciones testamentarias.
No obstante, la mayoría de estas normas no son propiamente de interpretación de la voluntad del causante: o se priva de
valor a una disposición o se le señala un efecto especial.
En cambio, los artículos 1056, 1064 y 1065 son reglas de auténtica interpretación testamentaria.
Regla esencial
Está contenida en el artículo 1069: “sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones
testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o
prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las
palabras de que se haya servido”.
De lo anterior, se desprenden dos reglas:
1. Por sobre todas las reglas de interpretación particulares prevalece la voluntad del testador, siempre que
no se oponga a las prohibiciones y requisitos legales.
2. Para determinar la voluntad del testador se estará más al fondo de las disposiciones que a las palabras
de que se haya valido.
Interpretación testamentaria y contractual
Si bien en ambas la ley ordena que se busque la intención de quienes otorgaron al acto jurídico, existen diferencias
evidentes:
a. En el contrato convergen los intereses de dos o más partes, normalmente antagónicos o contrapuestos.
La interpretación contractual consiste en establecer la voluntad común que las partes tuvieron al
momento de contratar.
b. En los testamentos existe sólo la voluntad de una persona: no pueden existir intereses contrapuestos, ni
siquiera convergentes.
Esta distinción no es menor, ya que adquiere especial importancia para determinar si las normas de interpretación dadas
para los contratos sirven para determinar el sentido y alcance de las cláusulas testamentarias.
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Nuestra jurisprudencia en ciertas ocasiones ha aplicado las normas de interpretación de los contratos para interpretar los
testamentos.
Decisiones jurisprudenciales sobre la interpretación del testamento
Nuestra jurisprudencia ha resuelto:
- No es procedente efectuar la interpretación del testamento cuando la voluntad del causante ha sido
manifestada claramente en el texto del testamento.
- La Corte Suprema ha resuelto en forma reiterada que interpretar un testamento es una cuestión
de hecho, en tanto que la calificación jurídica de una disposición testamentaria es cuestión de derecho.
CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS
Distinguimos:
I. Asignaciones puras y simples y sujetas a modalidad.
II. Asignaciones a título universal o herencias y asignaciones a título singular o legados.
III. Asignaciones voluntarias y forzosas.
I. ASIGNACIONES SUJETAS A MODALIDAD
Las asignaciones sujetas a modalidad pueden ser de 3 clases:
A. Asignaciones condicionales
B. Asignaciones a día o a plazo
C. Asignaciones modales
A. ASIGNACIONES CONDICIONALES.
Sobre la base de lo dispuesto en los artículos 1070 y 1473, se puede definir la condición como el hecho futuro e incierto
del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho.
Estatuto jurídico: Rigen las asignaciones condicionales tres clases de disposiciones legales:
a) Las normas contenidas en el párrafo 2° del Titulo IV del Libro III del Código Civil.
b) Las contenidas en el Título IV del Libro IV del Código Civil.
c) Conforme al artículo 1079 si la asignación condicional lleva envuelta la constitución de un
fideicomiso se aplican las reglas de la propiedad fiduciaria.
La condición debe consistir en un HECHO FUTURO
Al respecto los artículos 1071 y 1072 reglan la situación en que el testador imponga como condición un hecho presente o
pasado.
Debe entenderse lo presente, futuro o pasado con relación al momento de testar, salvo que se exprese otra cosa:
1. Si el hecho presente o pasado existe o ha existido, la condición se mira como no escrita, o sea, la
asignación es pura y simple.
2. Si el hecho no existe o no ha existido, no vale la disposición.
3. Puede haber ocurrido que la condición fuera realmente un hecho futuro al momento de dictarse el
testamento, pero se cumplió en vida del testador, en este caso es menester distinguir si el testador
supo o no que se había cumplido el hecho:
a) si el testador supo que había ocurrido el hecho, es necesario subdistinguir si éste es de los que admiten repetición o no:
• Si la permite, se presumirá que el testador exige la repetición.
• Si no admite repetición, se tendrá la condición como cumplida.
b) si el testador no supo que se había cumplido la condición, ésta se mirará como cumplida, cualquiera que se la naturaleza
del hecho, es decir, admita o no repetición.
Condición de NO IMPUGNAR UN TESTAMENTO
El artículo 1073 dispone: “La condición de no impugnar el testamento, impuesta a un asignatario, no se extiende a las
demandas de nulidad por algún defecto de forma.”
Condición de NO CONTRAER MATRIMONIO
De los artículos 1074, 1075, 1076 y 1077 se desprende que las condiciones impuestas a un asignatario de no contraer
matrimonio o de permanecer en estado de viudedad se tienen por no escritas. Esta es una forma de cautelar la libertad
para contraer matrimonio.
Excepciones
No obstante lo señalado, hay ciertos casos de excepción en que condiciones de esta naturaleza son válidas, como sucede
con:
1. La condición de no contraer matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad (artículo 1074).
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2. La condición de permanecer en estado de viudedad en el caso que el asignatario tenga uno o más
hijos del anterior matrimonio al tiempo de deferírsele la asignación (artículo 1075).
3. Se puede proveer a la subsistencia de una persona mientras permanezca soltera o viuda, dejándole
por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica (artículo
1076).
4. La condición de casarse o no casarse con una persona determinada (1077).
5. La condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea
incompatible con el matrimonio (1077).
ASIGNACIONES CONDICIONALES RESOLUTORIAS Y SUSPENSIVAS
La asignación condicional puede estar sujeta a una condición suspensiva o a una condición resolutoria.
El artículo 1479, aplicable a las asignaciones condicionales, en virtud del artículo 1070, da el concepto de condiciones
suspensivas y resolutorias:
1. Asignación condicional resolutoria
a) Mientras la condición está pendiente, el asignatario es propietario de los bienes dejados bajo
condición.
b) Si falla la condición, el dominio sujeto a ella se consolida pasando a ser puro y simple.
c) Si la condición se cumple, el asignatario pierde de la asignación, ésta se extingue.
2. Asignación condicional suspensiva pendiente
a) Si la condición suspensiva está pendiente, se suspende la adquisición de la cosa asignada
(1078 inciso 1°).
b) El asignatario no tiene derecho alguno, como no sea la facultad de solicitar medidas
conservativas y precautorias.
Consecuencias de este principio
a) El asignatario debe existir al momento de cumplirse la condición (962).
b) La delación de la asignación se produce una vez cumplida la condición (956).
c) El asignatario condicional que fallece antes de cumplirse la condición nada transmite a sus
herederos (1078 inciso 2º).
d) El asignatario condicional no puede ejercer la acción de partición (1319)
3. Asignación condicional suspensiva cumplida.
Cumplida la condición nace el derecho del asignatario condicional, adquiere éste la cosa asignada.
No tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiere expresamente concedido
(1078 inciso final). Aquí, la condición no opera con efecto retroactivo.
4. Asignación condicional suspensiva fallida.
Si la condición suspensiva falla se esfuma la mera expectativa del asignatario; luego, si el asignatario había solicitado alguna
medida conservativa esta debe ser alzada (1480 y 1481).
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Las asignaciones a día pueden ser a plazo o condicionales, según si existe o no incertidumbre en ellas.
Certidumbre y determinación del día: El día en las asignaciones puede ser:
1. Cierto o incierto
2. Determinado e indeterminado
1. La certidumbre e incertidumbre de la asignación a día está en relación con la certeza o no de que
va a llegar el día fijado a la asignación testamentaria:
a) es cierto el día cuando tiene que llegar, y entonces constituye un plazo.
b) es incierto, cuando no existe certidumbre respecto si va a llegar ese día y entonces constituye
una condición.
2. La determinación o indeterminación del día depende de sí se sabe o no cuando va a llegar el día:
a) es determinado si se conoce cuando va a llegar el día. Ejemplo, el 01 de octubre de 2080.
b) es indeterminado el día que no se sabe cuando va a llegar. Ejemplo, el día que muera Primus.
CLASIFICACIÓN de las asignaciones
PRIMERA CLASIFICACIÓN: atendiendo a su certidumbre y determinación
1. Asignación a día cierto y determinado
2. Asignación a día cierto e indeterminado
3. Asignación a día incierto y determinado
4. Asignación a día incierto e indeterminado.
1. Asignación a día cierto y determinado. “Si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo (1081 inciso
1º)”. Ejemplo, lego a Juan mi moto a partir de 2 años después de mi muerte.
2. Asignación a día incierto e indeterminado. “Si necesariamente ha de llegar y no se sabe cuándo
(1081 inciso 2º)”. Ejemplo, lego a Juan mi moto una vez que fallezca Pedro.
3. Asignación a día incierto y determinado. “Si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar,
se sabe cuándo (1081 inciso 3º)”. Ejemplo, lego a Juan mi moto una vez que Pedro cumpla 25 años.
4. Asignación a día incierto e indeterminado. “Si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo (1081 inciso
final)”. Ejemplo, lego a Juan mi moto una vez que Pedro se case.
SEGUNDA CLASIFICACIÓN: asignaciones desde tal día y hasta tal día
Corresponden a la clasificación del plazo en suspensivo y extintivo, y de la condición en suspensiva y resolutoria.
1. Asignaciones "desde tal día" (dies ad quo), 1084 y siguientes. Por ejemplo, lego mi moto a Juan,
quien llevará el legado dos años después de mi muerte.
2. Asignaciones “hasta tal día” (dies ad quem), 1087 y siguientes. Por ejemplo, dejo a Pedro la suma
de $ 25.000.- mensuales hasta que cumpla 35 años.
1. Asignaciones DESDE TAL DÍA: Pueden ser de cuatro clases:
a) Asignaciones desde día cierto y determinado
b) Asignaciones desde día cierto e indeterminado
c) Asignación desde día incierto, pero determinado
d) Asignaciones desde día incierto e indeterminado
a) Asignaciones DESDE DÍA CIERTO Y DETERMINADO. 1084: Ejemplo, lego mi moto a Juan, quien llevará el legado dos años
después de mi muerte. Es una típica asignación a plazo.
Artículo 1084 inciso 1º: “la asignación desde día cierto y determinado da al asignatario, desde el momento de la muerte del
testador, la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y transmitirla; pero no el de reclamarla antes de que
llegue el día”:
• el asignatario adquiere el derecho desde el fallecimiento del causante. Por ello puede
enajenarla y transmitirla.
• pero su ejercicio se subordina al cumplimiento de la modalidad.
Excepción
Sin embargo, existe un caso en que esta asignación es condicional.
Si el testador impone expresamente la condición de que exista el asignatario el día cierto y determinados que fijó, la
asignación es condicional y se sujeta a las reglas de las asignaciones condicionales (1084 inciso 2°).
Ejemplo de este último caso: lego mi moto a Juan, quien llevará el legado dos años después de mi muerte, siempre que
viva a esa fecha.
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b) Asignaciones DESDE DÍA CIERTO E INDETERMINADO. 1085. Ejemplo: dejo mi moto a Juan desde la muerte de Pedro. Esta
asignación es condicional.
Artículo 1085 inciso primero: “la asignación desde día cierto pero indeterminado, es condicional y envuelve la condición de
existir el asignatario en ese día”.
En el ejemplo, lo es porque lleva implícita la condición de existir Juan a la muerte de Pedro. El legislador introduce una
incertidumbre al establecer para tal caso la condición de que exista el asignatario en ese día.
Excepción
Existe un caso en que esta clase de asignación es a plazo, cuando se sabe que va a existir el asignatario ese día.
“Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a favor de un establecimiento
permanente, tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1° del artículo precedente (1085 inciso 2º)”. Ejemplo, dejo mi moto a la
Universidad de Salamanca desde la muerte de Pedro.
c) Asignación DESDE DÍA INCIERTO, PERO DETERMINADO. 1086. Ejemplo: dejo a Juan mi moto
desde que Pedro cumpla 25 años de edad.
Es una asignación condicional (1086), porque hay incertidumbre, pues no se sabe si Pedro va a cumplir 25 años, ya que
puede fallecer antes.
d) Asignaciones DESDE DÍA INCIERTO E INDETERMINADO. 1086. Ejemplo: dejo a Juan mi moto, si
se recibe de abogado.
Es una asignación condicional (1086), porque no se sabe si Juan se va a recibir de abogado ni menos cuándo.
2. Asignaciones HASTA TAL DÍA: Pueden ser de 4 clases:
a) Asignaciones hasta tal día cierto y determinado
b) Asignaciones hasta tal día cierto e indeterminado
c) Asignaciones hasta día incierto y determinado
d) Asignaciones hasta día incierto e indeterminado
A. Asignaciones HASTA TAL DÍA CIERTO Y DETERMINADO. 1087 inc. 1º. : Ejemplo: Dejo a Juan mi moto por
dos años a contar de mi fallecimiento.
Es una asignación a plazo y constituye un usufructo a favor del asignatario (1087 inciso 1º).
B. Asignaciones HASTA TAL DÍA CIERTO E INDETERMINADO. 1087 inc. 1º. Ejemplo: Dejo a Juan mi moto
por toda su vida.
Es una asignación a plazo y constituye un usufructo a favor del asignatario (1087 inciso 1º).
C. Asignaciones HASTA TAL DÍA INCIERTO Y DETERMINADO. 1088. Ejemplo: Dejo a Juan el goce de la moto
hasta que Juan cumpla 25 años.
Según el artículo 1088 inciso 1º esta también es una asignación a plazo y constituye un usufructo.
“La asignación hasta día incierto pero determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo; salvo que
consista en prestaciones periódicas”.
Llama la atención esta solución, pues existe una incertidumbre, cual es que Juan llegue a los 25 años. Don ANDRÉS BELLO
explicó en notas esta solución en el Proyecto de 1853 el por qué existe plazo y no una condición:
• si Juan vive hasta los 25 años, se extingue el usufructo por el vencimiento del plazo.
• Si Juan fallece antes de cumplir los 25 años, también se extingue el usufructo, por ser
intransmisible.
A la misma solución (asignación a plazo y constituye un usufructo) se llega en caso en que se deje esta asignación unido a
la existencia de otra persona (1088 inciso 2º). Ejemplo, dejo a Juan el goce de la moto hasta que Pedro cumpla 25 años.
En este caso, se entiende concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día.
D. Asignaciones HASTA TAL DÍA INCIERTO Y DETERMINADO. 1083. Ejemplo, dejo a Juan mi moto hasta que
viaje a la India.
Como el día es incierto e indeterminado esta asignación constituye una asignación condicional (1083).
REGLAS GENERALES
1. Las asignaciones “desde” días son siempre condicionales, salvo que:
a) sea desde un día cierto y determinado, o,
b) desde día cierto e indeterminado a un establecimiento
permanente,
En estos dos casos, constituyen asignaciones a plazo.
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2. Las asignaciones hasta tal día son por regla general, constitutivas de un plazo y representen un
usufructo en favor del asignatario, salvo las hasta día incierto indeterminado, en las que existe una
condición.
C. ASIGNACIONES MODALES: Están reglamentadas en el Libro III, título IV, párrafo IV, artículos 1089 y siguientes.
Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 1089, se define al modo como “la carga que se impone a quien se otorga una
liberalidad”.
Ejemplos: instituyo heredero universal a Juan, y le impongo como obligación crear una universidad; lego $ 10.000.000.- a
Diego, con la carga de costear los estudios de Pedro.
La asignación modal puede ser una herencia o legado (artículo 1089), pues la ley no distingue: “si se asigna algo…”
Personas que concurren en la asignación modal
1. El asignatario
2. El beneficiado por el modo
¿Cuál de ellas debe cumplir los requisitos necesarios para suceder o deben cumplirlos ambos?
La Corte Suprema ha dicho que los requisitos deben concurrir únicamente en el asignatario modal, pero no en el
beneficiado con el modo, pues el verdadero asignatario es el que se instituye como tal.
Una asignación a quién es incapaz, y el artículo 966 dispone: “será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se
disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona”.
Características del modo
1. El modo no es una condición suspensiva. Luego, el asignatario modal adquiere desde ya, y por el
solo fallecimiento del causante, la asignación sujeta a modo (1089).
No se requiere para adquirir la asignación prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo
(1091).
2. La obligación modal es transmisible, por regla general (1095). Salvo si se impone el modo en
consideración a la persona del asignatario.
Incumplimiento del Modo
Si el asignatario modal no cumple con la carga impuesta por el testador, el beneficiario con el modo tiene dos derechos:
a) El de todo acreedor de solicitar la ejecución forzada de la obligación, siempre que concurran los
requisitos legales.
b) El de pedir la resolución de la asignación modal. Este derecho se ejerce en virtud de la cláusula
resolutoria, que define el artículo 1090.
La cláusula resolutoria
“Se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. No se
entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no lo expresa”.
Por regla general, la cláusula resolutoria no va envuelta en el modo, salvo que el testador la imponga (artículo 1090 inciso
2°).
Pero si el asignatario modal es un Banco se subentiende la cláusula resolutoria (86 Nº6 Ley General de Bancos).
Titulares de la acción a que da origen la cláusula resolutoria
En cuanto a quiénes pueden solicitar la resolución del modo, el legislador no lo dice.
La doctrina estima que pueden hacerlo:
a) El beneficiado con el modo.1096).
b) Los demás asignatarios.
Plazo de prescripción de la acción: La ley no señala el plazo en que prescribe la acción para pedir la resolución.
La Corte Suprema ha resuelto que, como acción ordinaria, prescribe en 5 años contados desde que se hace exigible la
obligación.
Efectos de la resolución de la asignación modal: Producida la resolución, se producen los siguientes efectos:
1. El asignatario modal debe restituir la cosa asignada y sus frutos (con ello se diferencia de la
condición resolutoria tácita) (1090).
2. Debe entregar al beneficiado con el modo una suma de dinero proporcionada al objeto, acreciendo
el resto del valor de la cosa asignada a la herencia, si el testador no ha dispuesto otra cosa; pero el
asignatario modal queda excluido de este beneficio (1096).
Cumplimiento del modo
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El artículo 1094 dispone: “Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse
el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, y dejando al asignatario modal un
beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada”.
El legislador señala dos casos en que el asignatario modal puede dejar de cumplir la carga que se le ha impuesto:
1. Imposibilidad o ilicitud del modo (1093).
2. Modo que va en beneficio del propio asignatario modal (1092).
Aplicación de estas reglas a las obligaciones modales
El artículo 1493 establece que “las disposiciones del Título IV del Libro III sobre las asignaciones testamentarias
condicionales o modales, se aplican a las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes.”
II. ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL O HERENCIAS
Concepto: Son aquellas en que se deja al asignatario la totalidad de los derechos y obligaciones transmisibles del difunto o
una cuota de ello (artículo 1097 y 1098).
La asignación recibe el nombre de herencia. El asignatario se llama heredero.
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b) Universales o de cuota:
• Son universales si el testador sólo ha instituido legados en su testamento.
• Son de cuota si ha establecido otros herederos de cuota.
De esta manera, hay 4 categorías de herederos del remanente:
a) Herederos del remanente testamentarios universales
Estos se presentan cuando el testador sólo ha instituido legados y dispone también en el testamento del remanente de
sus bienes sin designación de cuota. Ejemplo: dejo mi moto a Juan, mi biblioteca a Pedro y el resto de mis bienes a Diego.
b) Herederos del remanente testamentarios de cuota
Se presentan cuando el testador ha instituido herederos de cuota y asignatarios de remanente. Ejemplo, dejo un tercio de
mis bienes a Juan, y el resto de mi patrimonio a Pedro.
El heredero del remanente se entiende instituido en la cuota que falte para completar la unidad (1099).
c) Herederos del remanente abintestato universal
Se presentan cuando en el testamento no hay sino asignaciones a título singular (legados) y el testador nada dice respecto
al resto de sus bienes.
Los herederos abintestato son herederos universales del remanente (1100 inciso 2º).
d) Herederos del remanente abintestato de cuota.
Nos hallamos frente a esta clase de herederos cuando en el testamento sólo se designan herederos de cuota, y las cuotas
fijadas no alcanzan completar la unidad (1100 inciso 1º).
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Son aquellos que el testador es soberano de instituir o no, pudiendo elegirlo a su arbitrio.
No son designaciones iguales la de heredero forzoso y heredero abintestato
Los herederos forzosos son los legitimarios, según lo indicado en el artículo 1181 inciso segundo.
El término heredero abintestato es más amplio, pues quedan incluidos en él personas que no son herederos forzosos.
Todo heredero forzoso es a la vez heredero abintestato, pero no todo heredero abintestato es legitimario.
III. ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR O LEGADOS
Concepto: "El título es singular cuando se sucede al difunto en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal
casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes,
cuarenta fanegas de trigo (artículo 951 inciso 3°)”.
CARACTERÍSTICAS de las asignaciones a título singular
Los legatarios y los legados presentan las siguientes características:
1. Los legatarios no representan al causante.
2. Los legatarios suceden en bienes determinados.
3. Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias.
4. Los legados pueden adquirirse por transmisión (957).
La POSESIÓN en los legados
El problema sólo se plantea respecto de los legados de especie o cuerpo cierto, y no en los de género, pues éstos últimos
se adquieren sólo desde que los herederos los cumplen.
En los legados de especie sólo puede haber posesión real, no teniendo cabida ni la posesión legal ni la efectiva:
a. No tiene lugar la posesión legal, pues los artículos 688 y 722, que la establecen, se refieren sólo a la
herencia.
b. Tampoco hay posesión efectiva, porque la ley en todos sus preceptos se refiere sólo a los herederos.
Luego, en los legados sólo hay posesión real, siempre que exista corpus y animus.
LEGADOS DE INMUEBLES e inscripción en el registro conservatorio
Legado un inmueble no tiene por qué inscribirse en el correspondiente Registro del Conservador de Bienes Raíces
competente a nombre de todos los herederos, pues no forma parte de la indivisión hereditaria.
El legado de especie se adquiere por el legatario por el sólo fallecimiento del causante. Luego, muerto éste el inmueble
sale de la universalidad de la herencia.
Para adquirir el dominio del inmueble legado, el legatario no requiere inscribir, pero le conviene inscribir porque las demás
funciones que cumple la inscripción le reportan beneficio:
- pasa a ser poseedor inscrito.
- mantiene la historia jurídica de su inmueble.
- queda expedito el camino para que un futuro adquirente inscriba a su vez.
Es más, según la opinión de algunos, necesita inscribir para disponer del inmueble.
¿Cómo procede a inscribir el inmueble legado a su nombre?
1. El legatario puede requerirla directamente al Conservador de Bienes Raíces:
a) comprobando el fallecimiento del testador.
b) comprobando el pago del impuesto que grava su asignación.
c) Exhibiendo copia del testamento, judicialmente reconocido.
2. Otra opinión estima que para inscribir es necesario exhibir al Conservador una escritura pública en que
los herederos o el albacea entreguen al legatario el inmueble legado (escritura de entrega del legado).
Fundamentos:
a) Es frecuente que el testamento no contenga las necesarias precisiones respecto del inmueble
como para practicar la inscripción.
b) El testamento no es para el legatario título indiscutible de su derecho porque está sometido a
diversas eventualidades.
c) Los artículos 1374 y 959 vienen a confirmar que el legado no es inmediatamente exigible.
d) Los artículos 1290 y 1292, en el mismo sentido, se refieren al "pago" de los legados, como un
acto que debe efectuar e albacea.
e) La ley de impuesto a las herencias dispone que los conservadores no podrán inscribir
adjudicaciones de bienes hereditarios sin que se hubiere pagado el impuesto o asegurado el
pago.
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Exigencia de escritura pública
En cuanto a la forma de escritura pública para ese acto de entrega del legado, lo justifican por la circunstancia de que el
Conservador inscribe sólo instrumentos auténticos:
• para otorgar esa escritura de entrega de legado bastaría la inscripción de la resolución de posesión
efectiva y del testamento.
• no se justifica practicar la inscripción especial de herencia, porque el bien que se entrega no
pertenece a los herederos, como para inscribirlo a su nombre.
Exigencia para disponer del inmueble legado
En cuanto a las exigencias para que el legatario pueda disponer de la especie inmueble legada, han surgido también
discrepancias:
a) Se ha sostenido que el título del legado es el testamento y que para disponer de la especie es requisito previo inscribir
el legado.
• Según los artículos 688 del Código Civil y 55 del Reglamento, debe inscribirse la posesión
efectiva, y si la sucesión es testada, se inscribirá al mismo tiempo el testamento.
• Conforme a los artículos 691 del Código Civil y 79 del Reglamento, la inscripción del testamento
debe incluir la fecha de otorgamiento, individualización del testador y de los herederos o
legatarios que solicitaren la inscripción expresando sus cuotas o los respectivos legados.
b) En contra, se estima que no es necesaria la inscripción:
• No la exige el artículo 688 ni ningún otro precepto.
• El artículo 691, que es citado por la tesis anterior, sólo dice qué menciones tendrá la inscripción
del testamento, pero no exige que el legatario tenga que inscribir para disponer de la cosa
legada.
• Los textos son claros en orden a que la inscripción del testamento sólo se practica en el Registro
donde se inscribe la posesión efectiva, la cual se efectúa en el Registro de la comuna.
• De este modo, la inscripción del inmueble legado ni siquiera sirve para mantener la historia del
predio cuando el inmueble legado está situado en lugar distinto del domicilio del testador.
Cuando el legatario de la especie inmueble quiere disponer o enajenar, tendrá que efectuar la tradición; y tendrá que
hacerlo mediante inscripción.
Y en tal caso se estaría practicando inscripción a nombre de otro sin que el tradente tenga inscripción a su nombre.
El Conservador puede negarse a inscribir, conforme al artículo 14 del Reglamento, ya que se trataría de inscribir un titulo
que no emana de quien aparece en el Registro como dueño o actual poseedor.
Nótese que en este caso el legatario es, sustantivamente dueño (por sucesión por causa de muerte), pero registralmente
no aparece como tal ni como poseedor.
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Pueden legarse cosas corporales e incorporales; cosa ajena; la cuota que se tenga en un bien; cosas futuras (1127, 1461).
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Hay que distinguir entre donaciones revocables a título singular y a título universal.
1. Efectos de las donaciones revocables a título singular
A-. La donación revocable constituye un legado, el cual tiene una particularidad: el donante puede haber entregado en vida
la especie al donatario.
Así lo establece el artículo 1141:
Así se desprende del artículo 1140: “por la donación revocable, seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el
donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caución de
conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el donante.”
a-. Las donaciones revocables y los legados entregados en vida del testador o donante constituyen legados preferenciales
(1141 inc. final): “las donaciones revocables, inclusos los legados en el caso del inciso precedente, preferirán a los legados
de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan
a cubrirlos todos.”
2. Efectos de las donaciones revocables a título universal
a) La donación revocable a título universal se mira como institución. Se considera heredero (1142 inc. 1°): “la
donación revocable de todos los bienes o usufructuario ( de una cuota de ellos se mirará como una institución
de heredero, que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante”.
b) Si el donante entregó algunos de los bienes comprendidos en la donación en vida, el donatario tiene el
carácter de usufructuario de dichos bienes (1142 inc. 2°): “sin embargo podrá el donatario de todos los
bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hubieren
entregado”.
EXTINCIÓN DE LAS DONACIONES REVOCABLES: Se extinguen por:
a. Revocación expresa o tácita del donante (1145).
b. Muerte del donatario antes de la del donante (1143)
c. Por el hecho de sobrevenir el donatario alguna causal de indignidad (1144)
LAS ASIGNACIONES FORZOSAS PRIMAN SOBRE LAS DONACIONES
REVOCABLES
Así se desprende del artículo 1146 que establece: “las disposiciones de este párrafo, en cuanto conciernan a los asignatarios
forzosos, están sujetos a las excepciones y modificaciones que se dirán en el título De las asignaciones forzosas .”
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Requisitos para que opere el acrecimiento
1. El acrecimiento sólo opera en la sucesión testamentaria.
2. Deben existir varios asignatarios.
3. Los asignatarios deben ser llamados a un mismo objeto.
4. Los asignatarios deben ser llamados sin designación de cuota.
5. Debe faltar alguno de los asignatarios conjuntos.
6. Que el testador no haya designado un sustituto al asignatario que falte.
7. Que el acrecimiento no haya sido prohibido por el testador. /Pregunta
Pregunta EXAMEN 1. El acrecimiento sólo opera en la sucesión testamentaria
No tiene lugar en la sucesión intestada, por las siguientes razones:
a) La ubicación del párrafo 8°, que trata del derecho de acrecer, está en el Título
IV, de las asignaciones testamentarias.
b) Todo el articulado discurre sobre la base de la existencia de un testamento.
c) El derecho de acrecimiento no es sino una interpretación de la voluntad de
testador.
2. Para que opere el acrecimiento deben existir varios asignatarios (1147)
Pues si hay uno solo y éste falta, su porción en la herencia no tendría a cual asignatario acrecer. En tal caso,
la sucesión será intestada.
3. Los asignatarios deben ser llamados a un mismo objeto (1147)
La expresión "objeto” empleada en esta disposición, está usada en el sentido de asignación, y el legislador
la utilizó para no repetir la palabra.
Importante El acrecimiento se presenta tanto en los legados como en las herencias.
4. Los asignatarios deben ser llamados sin designación de cuota (1147)
Esta exigencia es característica y fundamental del acrecimiento, ya se ha señalado anteriormente que
la única diferencia existente entre los herederos universales y los de cuota, consiste en que los primeros
tienen derecho de acrecimiento y los segundos, no.
Excepciones aparentes al principio anterior
En el Código hay dos casos que se señalan como excepción al principio según el cual el asignatario para
tener derecho a acrecer no debe ser de cuota.
Ambos están contemplados en el artículo 1148 y en el fondo no son tales excepciones:
a) Caso de los asignatarios llamados por partes iguales. Opera el acrecimiento
(1148 inciso 2°).
Caso en que dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota,
pero sin determinárseles la parte que llevarán en dicha cuota. De
acuerdo al artículo 1148
En los dos casos citados la excepción es aparente, porque en ninguno
de ellos los asignatarios son llamados con designación de cuota y por ello hay acrecimiento.
Los Asignatarios Conjuntos: La ley distingue tres clases de conjunción:
- Conjunción Verbal o Labial
- Conjunción Real
- Conjunción Mixta
a) Conjunción verbal o labial
Los asignatarios son llamados en una misma cláusula, pero a distintos objetos (1148 inciso 1º). Luego, no
hay acrecimiento.
b) Conjunción real
En este caso, dos o más asignatarios son llamados a un mismo objeto en distintas cláusulas del testamento.
En este caso opera el acrecimiento, pues los asignatarios han sido llamados a un mismo objeto, siempre
que no haya designación de cuota.
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Así lo señala el artículo 1149 inciso 1°: “habrá derecho de acrecer sea que se llame a los coasignatarios
en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo instrumento testamentario”. Situación de
los llamados a un mismo objeto en distintos actos testamentarios.
Si dos o más asignatarios son llamados a un mismo objeto en actos testamentarios diversos, no opera el
acrecimiento, pues el llamamiento anterior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere común
con el posterior (artículo 1149 inciso final).
c) Conjunción mixta
Los asignatarios son llamados a un mismo objeto en una misma cláusula testamentaria. En este caso
también opera el acrecimiento, según lo establece el artículo 1149.
De acuerdo al artículo 1150, se entienden por conjuntos los asignatarios asociados por una expresión
copulativa como Pedro y Juan, o comprendido en una denominación colectiva, como los Hijos de Pedro.
Para que opere el acrecimiento debe faltar alguno de los asignatarios conjuntos. El Código no dice cuando
se entiende faltar alguno de los asignatarios conjuntos. Artículo 1156.
Así las cosas, faltaría el asignatario conjunto en los siguientes casos:
a) Cuando el asignatario conjunto fallece antes que el testador
b) Cuando el asignatario conjunto sea incapaz o indigno de suceder
c) Cuando el asignatario repudia la asignación
d) Cuando siendo asignatario condicional, en el caso de la condición suspensiva,
fallare ésta, es decir, que no llegue a cumplirse
Casos a tener presente
a) Si la falta del asignatario se produce por muerte de éste, para que opere el
acrecimiento es necesario que el fallecimiento sea anterior al del testador, ya
que si muere después de abierta la sucesión, no hay acrecimiento, entra a
jugar el derecho de transmisión, 1153.
b) En principio, no puede haber conflicto entre el derecho de representación y
el de acrecimiento, pues el primero opera en la sucesión intestada y el
segundo en la testamentaria.
Pero, el derecho de representación opera respecto de los legitimarios aun en la sucesión testada, pues
éstos concurren, son representados y excluidos de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada (artículo
1183).
El problema consiste en determinar cual derecho va a prevalecer en la mitad legitimaria: ¿el derecho de
representación o el derecho de acrecimiento?
La solución la da el artículo 1190, que dispone que “si un legitimario no lleva el todo o parte de su
legítima por incapacidad, indignidad o exheredación, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia
con derecho a representarle, su porción acrece a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas
rigorosas de los otros”.
Para que opere el acrecimiento en la mitad legitimaria es requisito esencial que el legitimario que falta
no tenga descendencia con derecho a representarlo; pues en tal caso jurídicamente no falta el
asignatario, porque en virtud de la ficción legal de la representación pasa a ser representado por sus
descendientes. Es decir, en la mitad legitimaria el derecho de representación prevalece respecto del de
acrecimiento.
6. Para que tenga lugar el acrecimiento es necesario que el testador no haya
designado un sustituto al asignatario que falte
El artículo 1163 dice expresamente que la sustitución excluye al acrecimiento.
7. El acrecimiento no debe haber sido prohibido por el testador
Así lo señala el artículo 1155: “El testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento”.
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1. Es un derecho accesorio, en consecuencia y de conformidad al artículo 1151:
a) el asignatario no puede repudiar la propia asignación y aceptar la que se le
defiere por acrecimiento, porque esta última acrece a la porción y si esta
falta no tiene a que acrecer.
b) Pero el asignatario puede conservar su propia asignación y repudiar la que
le correspondería por acrecimiento. Ya que al ser un derecho patrimonial es
renunciable.
2. La porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios
de ella (1152).
3. Es transferible. Por la cesión de derechos hereditarios, pasa al cesionario el
derecho de acrecer que tenía el cedente, salvo estipulación en contrario (1910)
Efectos del acrecimiento: Su efecto principal es que la porción del asignatario que falta se junta, se agrega,
a la de los otros, que así aumentan la suya.
Ahora bien, el asignatario conjunto se tiende faltar solamente cuando falta en su totalidad, artículo
1150: “Los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con otros
coasignatarios; y la persona colectiva formada por los primeros, no se entenderá faltar, sino cuando
todos estos faltaren”.
DERECHO DE SUSTITUCIÓN
La sustitución supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en
caso de faltar éste, de modo que, si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su lugar, el
sustituto establecido por el testador.
Clasificación de la sustitución
1. Sustitución vulgar
2. Sustitución fideicomisaria
1. SUSTITUCIÓN VULGAR
Consiste en designar en el testamento la persona que va a reemplazar el asignatario en caso de que
este falte por cualquier motivo legal.
Requisitos
a) Que se trate de una sucesión testamentaria
b) Que la sustitución sea expresa
c) Que falte el asignatario que va a ser sustituido
A-. Sólo opera en la sucesión testamentaria
La sustitución está tratada entre las asignaciones testamentarias; todo el articulado referente a ella
discierne sobre la base que existe testamento.
B-.La sustitución debe ser expresa: Para que haya sustitución es necesario que el testador la haya instituido
expresamente.
El sustituto debe estar designado en el testamento; luego no hay sustituciones tácitas o presuntas.
El artículo 1162 es la confirmación que la sustitución debe ser expresa: “si el asignatario fuere
descendiente del testador, los descendientes del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a éste;
salvo que el testador haya expresado voluntad contraria”.
Puede ser directa o indirecta: existen sustituciones de diversos grados.
Así lo establece el artículo 1158: “la sustitución puede ser de varios grados, como cuando se nombra
un sustituto al asignatario directo, y otro al primer sustituto.”
Se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno (1159).
C-. Para que opere la sustitución debe faltar el asignatario que va a ser sustituido.
El artículo 1156 dispone que: “la sustitución vulgar es aquella en que se nombra una asignatario para
que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por
fallecimiento, o por otra causa que extinga su derecho eventual”.
En consecuencia, se entiende faltar el asignatario:
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• En caso de repudiación.
• En caso de fallecimiento.
• En caso en que por cualquiera otra causa que extinga su derecho eventual. Por
ejemplo: en caso de incapacidad, indignidad, incertidumbre e indeterminación
del asignatario.
No comprende el desheredamiento, pues éste es propio de los legitimarios y, tratándose de éstos, si
falta uno no hay sustitución, sino representación; y si no hay descendencia con derecho a
representación, su parte acrecerá la mitad legitimaria (1190).
El artículo 1157 reglamenta el caso de que el testador hubiere designado sustituto para el evento de
que faltare al asignatario por un motivo determinado.
Si el asignatario fallece después que el testador, no hay lugar a la sustitución, pues opera el derecho de
transmisión (artículos 1163 y 1153).
2. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario, que en el evento de una
condición, se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria (1164).
El Código da algunas normas a su respecto en los artículos 1165 y 1166:
a) Conforme al artículo 1166, la sustitución fideicomisaria no se presume, de modo
que en caso de duda la sustitución debe entenderse vulgar.
b) El artículo 1165 dispone que: “si para el caso de faltar el fideicomisario antes de
cumplirse la condición, se le nombran uno o más sustitutos, estas sustituciones se
entenderán vulgares, y se sujetarán a las reglas de los artículos precedentes. Ni el
fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado a ocupar su lugar,
transmiten expectativa si faltan.”
El precepto no es sino aplicación del principio de que en nuestra legislación no se aceptan los
fideicomisos sucesivos, prohibidos en el artículo 745.
La ley soluciona toda posibilidad de conflicto en los artículos 1153 y 1163: &
a) El derecho de transmisión excluye al acrecimiento y la sustitución, porque éstos
últimos suponen que falte el asignatario antes del fallecimiento del causante.
Si el asignatario fallece después, ya no faltó y si lo hace sin pronunciarse respecto de la asignación,
transmite a sus herederos la facultad de aceptarla o repudiarla.
b) La sustitución excluye al acrecimiento, porque jurídicamente si el testador
designa un sustituto ya no falta el asignatario, pues aquel pasa a ocupar su
lugar.
2. El derecho de transmisión y el de representación
No concurren entre sí aun cuando ambos tienen un campo común de aplicación, la cual es la sucesión
intestada.
No hay posibilidad de colisión:
• Para que opere el derecho de transmisión es necesario que el asignatario fallezca
con posterioridad al causante;
• En cambio, en el derecho de representación, el representado debe haber fallecido
antes que el causante.
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Debe tenerse presente que la transmisión sólo opera por fallecimiento del transmitente o transmisor (957).
3. El derecho de representación con los de acrecimiento y sustitución
En principio no puede haber problema, porque la representación opera sólo en la sucesión intestada y los
otros derechos, en la testamentaria. Pero puede haber problema en la mitad legitimaria.
Sin embargo, en ella el derecho de representación prima sobre el acrecimiento y la sustitución, pues en
virtud de la representación no falta el legitimario, pues lo pasan a representar sus descendientes
legítimos (1190).
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