Sebenta HDP
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Sebenta HDP
Existem vários critérios para períodificar a História do Direito Português, sendo que:
Alguns desses critérios estão elencados no manual de História do Direito Português do prof.
Mário Júlio de Almeida Costa, designadamente da pág. 31 à 36.
Outros critérios estão descritos e são defendidos no manual de História do Direito Português
dos professores Ruy e Martin de Albuquerque, pelo que se deverá consultar o índice e ver as
páginas correspondentes a essa matéria de estudo.
O critério jurídico externo está relacionado com as fontes de direito, traduzindo-se estas
num meio de revelação ou exteriorização do Direito.
4) O critério misto atende a factores que não têm exclusivamente importância jurídica., sendo o
critério mais defendido e utilizado pelos autores, porque além dos aspectos jurídicos atende
também a aspectos políticos, económicos, religiosos, culturais, etc.
No caso do Direito Português, até à fundação da nacionalidade utilizam-se critérios étnico-
politicos, porém, após a fundação da nacionalidade, data discutível, dado que para alguns esta
ocorreu em 1143 com a assinatura do tratado de Zamora, e, para outros a mesma só ocorreu em
1179 com a publicação do “Manifestus Probatum” (reconhecimento de Portugal pela Santa Sé),
utilizam-se critérios jurídicos e mistos, divididos em dois períodos ou épocas:
A época pluralista, que ocorre entre 1140 e 1415 (conquista de Ceuta) e se caracteriza por
assentar numa pluralidade de fontes, tais como o costume, a lei, o direito outorgado e pactuado,
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normas de direito local (foros e forais), direito canónico, direito romano, direito prudencial,
direito divino, direito germânico, direito muçulmano, etc. Esta época caracteriza-se assim pela
inexistência de um domínio do Direito emanado do poder central e por uma variedade de
instituições, não se podendo assim falar de Estado, mas sim de um regime feudal ou senhorial.
** Período monista formal, situado entre 1415 e 1820, que se caracteriza pela estabilidade do
direito público e um desenvolvimento progressivo das doutrinas politicas, bem como pela
permanência das linhas mestras do direito privado (Ordenações e Lei da Boa razão-1769) e pelo
carácter translatício dos juristas.
** Período monista material ou substancial, que decorre desde 1822 até aos nossos dias e se
caracteriza pela nova força que as ideias de Estado e indivíduo adquirem. A ordem jurídica passa
a ser concebida como sistema, no âmbito do qual a ordem que prevalece é a lei, situação que
resulta da constatação de que as ordenações apresentam um conjunto de lacunas e que, por isso,
necessitam de ser substituídas, o que dá lugar ao aparecimento dos códigos e do carácter
sistemático destes.
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Esponsais que correspondiam a promessas de casamento em que os futuros cônjuges se
comprometiam a casar num determinado período de tempo e que, dependendo da ordem
jurídica existente, eram mais ou menos vinculativos.
Os esponsais no Direito Romano não vieram a ser vinculativos, mas já o vieram a ser no
Direito Germânico.
Lei do ósculo, regra segundo a qual depois da cerimónia do beijo dado em público perante
testemunhas, estava selado o compromisso dos esponsais.
Entrar às varas, sanção que consistia em dar ao acusado da prática dum crime, uma série
de varadas em público (alguns açoites) como castigo do crime cometido.
Outras penas.
O Direito Romano
O Direito romano obedece a duas periodificações, uma períodificação politica que divide a
evolução do Direito Romano de acordo com o que foi a evolução politica de Roma, e, uma
períodificação jurídica que atende aos aspectos característicos da evolução do próprio
Direito Romano.
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Na abordagem ao Direito Romano, além das Períodificações há que ter em conta as fontes de
direito romano, que se podem dividir em duas categorias:
Uma constituída pelas leis romanas, o costume romano (designado por MORES MAIORUM), as
constituições imperiais e os senatos consulta (pareceres).
Outra constituída pelo direito pretório, também designado por direito honorário, que é um
tipo de direito romano autónomo.
Um outro aspecto a ter em conta na abordagem do Direito Romano tem a ver com o chamado
fenómeno da sua contaminação e adulteração por parte dos povos bárbaros, passando assim o
Direito Romano a perder progressivamente a sua genuinidade.
Código de Leovigildo, também designado por Codex Revisus, escrito entre os anos de 572
e 586, considerado como sendo uma revisão do primeiro (Código de Eurico).
Código Visigótico, publicado no ano de 654 pelo rei Recesvindo, considerando-se que
resultou da aprovação do oitavo concilio de Toledo e que representa o terminus da evolução
jurídica do Direito Visigótico.
No ano de 681 este código foi revisto pelo imperador Ervigio (fórmula Ervigiana) e, mais tarde,
foi elaborada uma outra versão, designada por fórmula vulgata, considerada a mais importante
porque contem um capítulo, designado por Titulus Primus, que era um verdadeiro tratado de
direito público, que não existia nas versões anteriores.
A grande questão que se coloca no estudo do Direito Visigodo, designadamente com as duas
primeiras obras supra descritas, tem a ver com a articulação das mesmas, no que se refere
ao seu âmbito de aplicação e ao seu conteúdo, com a vivência de dois povos (Hispano- Romanos
e Visigodos) num mesmo espaço geográfico (Península Ibérica), no período em que esta era
dominada pelo povo visigodo (germânico).
A questão de saber qual o Direito que tutelava esses povos (hispano-romanos e visigodos)
suscita uma grande polémica, que se cinge à aplicação dos dois primeiros códigos (Código de
Eurico e Breviário de Alarico), existindo duas teses, a tese da terrotorialidade e a tese
da personalidade do direito ou da dualidade legislativa.
A tese da territorialidade, defendida por Garcia-Gallo, sustenta que para se concluir qual o
direito que era aplicável, tem de se atender ao território que os povos habitavam e ao povo
dominador desse território, adiantando que o direito aplicado teria necessariamente de ser o
do povo dominador, entenda-se Visigodo, pelo que nunca pode ter ocorrido a vigência
simultânea dos dois primeiros códigos, sendo certo que o Breviário de Alarico revogou o
Código de Eurico.
A tese da personalidade do direito ou da dualidade legislativa, defendida por Paulo
Merêa, sustenta que para se concluir qual o direito aplicável, tem de se atender às
características próprias de cada povo habitante do território comum, adiantando que cada
povo diferente era tutelado pelo seu direito de referência, pelo que o Código de Eurico era
aplicado aos visigodos e o Breviário de Alarico, que não revogou o primeiro, era aplicado aos
hispano-romanos. Para pretensamente solucionarem a polémica e sustentarem as suas teses,
os defensores das mesmas adiantam argumentos destinados a explicar alguns factos, a
saber:
1) Constata-se que em nenhum dos códigos (Código de Eurico e Breviário de Alarico)
se refere algo sobre o seu âmbito de aplicação ( Ex Silentio ).
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a) Para os territorialistas tal facto é a prova de que não pode ter havido a vigência
simultânea dos dois códigos, porque se tal efectivamente tivesse ocorrido, os mesmos
precisariam o seu âmbito de aplicação.
b) Para os personalistas tal facto não pode ser explicado com o argumento dos
territorialistas porque entendem que o silêncio não pode ser considerado como conclusivo e
permite qualquer outra interpretação, designadamente que cada povo regulava-se pelo seu
direito de referência.
a) Para os territorialistas tal facto é precisamente a prova de que esse código, que foi o
primeiro, se aplicava ao povo hispano-romano.
b) Para os personalistas tal facto não pode ser explicado com o argumento dos
territorialistas, porque todos os códigos visigóticos estão romanizados, isto é, têm uma
grande influência jurídica romana, além disso, a influência jurídica romana no Código de
Eurico é uma consequência natural no povo visigodo..
a) Para os territorialistas este facto é bem revelador que este código também se aplicava
aos hispano-romanos
a) Para os territorialistas este facto é bem revelador de que este código revogava o
anterior e, mais do que isso, se aplicava a todo o território e, como tal, ao hispano-romanos.
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b) Para os personalistas tal facto não é suficientemente revelador do que os territorialistas
argumentam, na medida em que entendem que a interpretação deve ser outra, isto é, o que se
pretende restringir é a aplicação do direito romano e não revogar o Código de Eurico.
a) Para os territorialistas este facto é mais uma prova evidente que só vigorou um código de
cada vez, pois, como o Código de Eurico era omisso no que tange às custas judiciais, o
Breviário de Alarico previu as mesmas e revogou o primeiro.
b) Para os personalistas tal facto não pode ser explicado com o argumento dos
territorialistas, porque em matéria de custas judiciais a população visigoda seguia o costume,
por isso, ele não necessitava de estar positivado no Código de Eurico.
Direito Muçulmano
(Pag. 395 a 407 do manual dos profs. Albuquerque e pág. 149 a 168 do manual do prof. Almeida Costa)
O direito muçulmano é um direito de natureza confessional o que significa que não existe
uma separação entre a religião e o direito.
O direito muçulmano tem um sistema personalista, dado que se aplica ao crente
independentemente do local onde se encontra.
Os árabes chegaram à Península Ibérica no ano de 711, como aliados duma facção dos
visigodos que pretendia derrubar a outra, e termina só com a fundação da nacionalidade.
As fontes do direito muçulmano dividem-se em dois grupos, as fontes básicas ou principais
e as fontes complementares.
Fontes Básicas
a) Alcorão, constitudo pelas revelações de Alah, que os crentes transmitiam oralmente e
que, depois da morte do profeta Mahomed, foram escritas. O Alcorão era um código de
conduta jurídica, moral e religiosa.
Fontes complementares
a) Ijma, regras formadas unanimemente numa comunidade, que correspondem ao consenso
da comunidade que deve ser unânime, erudita e constituída por juristas e teólogos;
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b) Fiqh, corresponde à ciência jurídica que resulta da reflexão dos juristas sobre as fontes
básicas. Os juristas criavam a doutrina baseando-se e fundamentando-se nas fontes básicas,
desenvolvendo o pensamento de acordo com as diversas escolas do pensamento e de
interpretação, nomeadamente Hanifita; Maliquita; Chafeita; Hanbalita, que reflectiam as
tendências básicas do direito muçulmano, que, por vezes, eram mesmo contraditórias;
c) Costume é importante no nível prático, não sendo reconhecido como fonte oficial de
direito muçulmano;
e) Quanum, corresponde a uma norma formulada por órgão do poder político com
competência para legislar.
O Direito Português quando surgiu tinha como fonte principal o costume, resultante do
cruzamento de influências dos vários povos que passaram pela Península Ibérica.
No que tange à periodificação do Direito Português, reafirma-se que até à fundação da
nacionalidade utilizam-se critérios étnico-politicos, porém, após a fundação da nacionalidade,
data discutível, dado que para alguns esta ocorreu em 1143 com a assinatura do tratado de
Zamora, e, para outros a mesma só ocorreu em 1179 com a publicação do “Manifestus Probatum”
(reconhecimento de Portugal pela Santa Sé), utilizam-se critérios jurídicos e mistos, divididos
em dois períodos:
O período do pluralismo jurídico, que ocorre entre 1140 e 1415 (conquista de Ceuta) e se
caracteriza por assentar numa pluralidade de fontes, tais como o costume, a lei, o direito
outorgado e pactuado, normas de direito local (foros e forais), direito canónico, direito romano,
direito prudencial, direito divino, direito germânico, direito muçulmano, etc. Este período
caracteriza-se assim pela inexistência de um domínio do Direito emanado do poder central e por
uma variedade de instituições, não se podendo assim falar de Estado, mas sim de um regime
feudal ou senhorial.
** Período monista material ou substancial, que decorre desde 1822 até aos nossos dias e se
caracteriza pela nova força que as ideias de Estado e indivíduo adquirem. A ordem jurídica passa
a ser concebida como sistema, no âmbito do qual a ordem que prevalece é a lei, situação que
resulta da constatação de que as ordenações apresentam um conjunto de lacunas e que, por isso,
necessitam de ser substituídas, o que dá lugar ao aparecimento dos códigos e do carácter
sistemático destes.
Período Pluralista (1140 a 1415)
O direito é entendido como justiça porque surgiu para a atingir e validar, sendo mesmo o seu
instrumento fundamental.
A justiça, para ser atingida, necessita de vários elementos, entre os quais, o elemento
volitivo humano, que se traduz na vontade do homem em ser justo e, simultaneamente, o
elemento de habitualidade, correspondente à permanência dessa vontade, que não pode ser
esporádica.
No período pluralista, imperava uma desigualdade social quer no acesso ao trabalho, quer no
acesso a locais, quer ainda no uso de vestuário.
O direito aplicável não era igual, pois os nobres eram julgados em tribunais específicos e os
impostos eram desiguais.
O objectivo principal do homem medieval da classe do povo era a salvação da alma, daí que o
conceito de justiça se encontrasse também limitado por esta ideia.
A primeira grande questão importante a abordar na justiça do período pluralista, tem a ver
com o conceito de justiça particular, que se contrapõe ao conceito de justiça universal.
A justiça particular separa-se da justiça universal devido ás relações com o mundo, isto é,
enquanto que a justiça universal é intra-subjectiva porque diz respeito ao carácter e à
consciência de cada pessoa, sendo a justiça ideal e modelar (síntese de todas as virtudes), a
justiça particular é inter-subjectva porque diz respeito às relações dos elementos duma
comunidade e, portanto, correspondia a uma virtude especifica de cada um receber aquilo
que lhe era devido.
Segundo Ulpiano, a justiça particular é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o
que é seu, isto é, a vontade de cada um em ter o mínimo indispensável para satisfazer as suas
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necessidades básicas, numa perspectiva de que cada um receba, à luz da lei divina, uma
recompensa por aquilo que lutou, correspondendo esta recompensa à salvação da alma.
Santo Agostinho definia a justiça particular como sendo a virtude de dar a cada um o que é
seu.
O direito natural é que definia o que é que cada um de nós necessitava. Com efeito, na idade
média, em pleno período pluralista, haviam várias modalidades de justiça, de acordo com as
ideias de vários pensadores, nomeadamente:
o Justiça comutativa ou sinalagmática, que tem a ver com as relações entre iguais e requer
um tratamento igual entre os sujeitos duma comunidade.
o Justiça Distributiva, que tem a ver com a relação da comunidade para com os seus
elementos, baseada no principio da proporcionalidade, devendo a comunidade distribuir os
encargos e as recompensas, de acordo com a capacidade e a competência de cada um que a
compõe.
o Justiça Subjectiva, que é fruto directo da natureza humana e, por isso, é alterável. Tem a
ver com o comportamento padrão do próprio sujeito, correspondendo esse comportamento
padrão ao dum homem médio, designado como “bónus pater família”, acessível ao comum dos
mortais.
As modalidades da justiça podem ainda ver-se segundo o critério das “Partidas” (obra
castelhana).
Segundo a obra “Partidas”, a justiça divide-se em: justiça espiritual (atribuição a Deus do
que lhe é devido pelo Homem), justiça política (atribuição pela comunidade aos seus membros
de um lugar na mesma) e justiça contenciosa (aquela que se aplica nos pleitos).
Direito suprapositivo
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O direito positivo era o direito produzido pelo homem
O direito suprapositivo resulta de alguém que o produz e que está acima do homem.
No período pluralista os ordenamentos que tinham supremacia sobre o direito positivo e
portanto estavam acima deste eram o Direito Divino e o Direito Natural (concepção
teológica).
Com efeito, no período pluralista (sec. XIII e XIV) não havia uma grande diferença entre o
direito natural e o direito divino, porque as fontes dessa altura eram utilizadas
arbitrariamente.
Todavia, alguns autores, dos quais se destacam São Tomas de Aquino e Santo Agostinho,
distinguiram o direito natural do direito divino, embora sem grande rigor.
São tomas de Aquino era um representante da escolástica medieval e desenvolveu a
designada teoria tomista da lei eterna, escudada num método de ensino livresco que não
permitia a discórdia, em respeito ao principio da “magister dixit” (o professor disse e por isso
não se pode discordar do que vem no livro).
Com efeito, os secs. XII e XIII, foram muito marcados pelo pensamento de São Tomas de
Aquino, cuja construção assentava em 4 leis, designadamente, a lei eterna, da qual derivavam
a lei natural e a lei divina, as quais, por sua vez, serviam de base à lei humana:
1) Lei eterna correspondia à razão e à vontade de Deus e era a lei governadora do mundo.
Não era escrita e tinha a ver com algo transcendente.
2) Lei natural resulta da participação da lei eterna no homem, que lhe permite distinguir o
bem do mal, o que é e não é devido. O homem necessitava dum ser superior para o orientar.
4) Lei Humana resulta da confluência das anteriores leis e para ser boa essa confluência
tem de ser harmoniosa.
Santo Agostinho defende uma teoria muito parecida e segue a mesma divisão de leis,
embora não fale expressamente na lei humana.
Santo Agostinho sustenta que a lei natural é a lei inscrita no coração dos homens.
Com efeito, o direito natural já na época medíeval tinha várias concepções, dado que não era
e continua a não ser um conceito unívoco, tendo, no entanto, uma ideia convergente, a de que
é algo inerente ao homem.
O homem é um ser social e, como tal, necessita de obedecer a princípios que lhe são
anteriores e regem a vivência em sociedade. Esses princípios correspondem ao direito
natural.
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A grande discussão nas concepções do direito natural do período pluralista, começou com a
interpretação das versões de Gaio e Ulpiano, defendendo o primeiro que o direito natural era
racional, e o segundo que era irracional.
Apesar de se tender para a versão de Gaio, isto é, que o direito natural era racional, a par
dessa discussão surgiu uma nova corrente, com uma dupla concepção, a profana (que
defendia que o direito natural era a razão que se encontrava no próprio homem, que é fruto
da natureza de Deus) e a sacral (que defendia que era no direito natural que se encontrava
a resposta para alguém que se revia em Deus).
No estudo do direito natural e do direito divino há que ter em conta dois princípios,
nomeadamente, o principio da imutabilidade e da inderrogabilidade, que têm a ver com o
grau de valoração dos conteúdos, sustentando-se que historicamente tais conteúdos não
sofreram, e não devem admitir alterações. Porém, na realidade, a evolução histórica levou a
que tanto o direito natural como o direito divino se actualizassem, embora os princípios
básicos não tenham sofrido alterações (direito à vida, direito à propriedade).
Sobre esta matéria, isto é, a evolução do direito natural e do direito divino, São Tomas de
Aquino defende que:
O direito natural assenta em preceitos primários (auto evidentes, de fácil percepção que não
comportam, em momento algum, qualquer possibilidade de alteração – por ex: direito à vida), preceitos
secundários (exigem um esforço de raciocínio, por parte do homem comum, para os perceber, e, como
tal, admitem a possibilidade de alteração – por ex: usucapião) e preceitos terciários (exigem um
esforço adicional de raciocínio para os perceber, o que só esta ao alcance dos sábios. Admitem também a
possibilidade de alteração)
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Direito Positivo “supra regna” (Direito Canónico e Direito Romano)
(Pag. 135 a 192 do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
O direito positivo «supra regna» é um direito que se pode designar de direito supra-
estatal, ou seja, um direito que está acima do Estado.
Os ordenamentos supra-estatais são ordenamentos que se impuseram aos Estados.
Existem duas razões para se dizer que um direito é supra-estatal: a primeira tem a ver com
a ideia de ser superior ao Estado, ou seja, ao Rei, e a segunda tem a ver com a ideia de não
se aplicar a uma só nação.
Importa, antes de mais, fazer uma breve abordagem ao Direito das Gentes, defendido por
alguns autores como sendo também um direito supra-estatal, isto é, que estava acima da lei
do reino.
O Direito das Gentes (Ius Gentium) regulava as relações entre os Estados, o que na idade
média correspondia às várias comunidades, sendo um direito de base costumeira.
Há quem defenda que este direito foi o embrião do direito internacional público e só
começou a ter eficácia no renascimento.
Porém, o estudo do direito positivo «supra regna» do período pluralista, na generalidade
dos autores, incide sobre o Direito Romano e o Direito Canónico.
Com efeito, normalmente o monarca enaltecia o Direito Romano, por ser anterior a ele,
porém, controlava o Direito Canónico, pelo facto deste ser elaborado pelo Papa, que era
alguém vivo e actual.
De entre os ordenamentos jurídicos «supra regna» que se conhecem (Direito Romano e Direito
Canónico), o Direito canónico é o que merece maior destaque.
O Direito Canónico regulava as relações da comunidade dos crentes com Deus e também a
orgânica de funcionamento da igreja. As leis de direito canónico designavam-se por Canones,
os quais podiam ser decretos dos pontífices ou estatutos dos concílios (assembleias
eclesiásticas).
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Fontes Essendi
Cânones Pode-se considerar os Cânones, num sentido amplo, como qualquer regra ou norma
jurídica, e, num sentido restrito, como qualquer norma jurídica ou canónica, e, num sentido
ainda mais restrito, como normas que resultam dos concílios (assembleias elesiásticas,
reuniões do clero).
Há quem considere que os Cânones não constituem fonte de direito canónico.
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discordantes, enquanto que os segundos (decretais) são normas que o Papa determina
sozinho ou com os cardeais para uma questão que lhe tenha sido colocada, destinada à
generalidade dos fieis (Decretal Geral), ou a um circulo limitado de fieis (Decretal Especial).
Doutrina Corresponde à opinião e actividade dos juristas, foi através desta que se fez a
ponte entre o direito laico e o direito canónico. O “Utrumque Ius” é um ordenamento criado
pelos juristas e é o resultado da resolução das contradições e da própria rivalidade entre a
lei civil e a canónica por via da formação dos próprios juristas que eram simultaneamente
doutores nos dois direitos (in utroque).
Fontes Cognoscendi
O direito canónico tem várias colecções divididas em direito velho e em direito novo.
O direito velho (séc. VI) é composto pelas seguintes obras:
Colectânea de Dionísio e exiguo (colectânea de Cânones e Decretais do sec VI)
Colecção Hispana (conjunto de leis elaboradas entre o sec VI e VII)
b) Decretais de Gregório IX
Obra datada de 1234, dividida em 5 livros compostos pelos decretos pontifícios do séc. XII
e XIII que foram reunidos pelo pontifício de Gregório IX.
c) O Sexto
Livro assim designado por ter sido o sexto livro de decretais, posteriores ao ano de 1234 e
reunidos no pontificado do papa Bonifácio VIII.
d) Clementinas
Obra datada do ano de 1313, que contem os decretais reunidos no pontificado do papa
Clemente V, também designada pelo Sétimo Livro dos Decretais.
No sec. XVI, todas estas obras foram integradas, por Dionisio Godofredo, numa única
obra que designou poro CORPUS IURIS CANONICI.
A penetração do direito canónico na Península Ibérica foi tão acentuado que na Cúria de
Coimbra de 1211 as leis canónicas passaram a prevalecer ás do Rei.
Com efeito, o direito canónico foi, até ao sec. XIII, muito importante no ordenamento do
direito português. Só no sec. XIV é que passou a ser um direito subsidiário, concorrendo,
nesta nova posição, com o direito romano.
Assim, na Idade Média, os tribunais eclesiásticos julgavam segundo dois critérios: em
função da matéria (caso esta fosse de carácter espiritual, como exemplo o casamento e as sucessões ),
e/ou em função da pessoa (já que se entendia que certas pessoas, pelo seu especial estatuto, deveriam
ser julgados nesses tribunais, casos do clero, estudantes, docentes universitários, órfãos e viúvas ).
Importa, nesta sede, introduzir o conceito de privilégio do foro, que se traduzia no privilégio
que os membros do clero tinham de ser julgados unicamente nos tribunais eclesiásticos.
Porém, este privilégio não poderia ser usado em caso de ofensa ao Rei, de usucapião e usura.
A partir do séc. XIV, como já referido, aplicava-se o direito da pátria e, como o direito
subsidiário (caso de lacunas no direito nacional), o direito romano ou o direito canónico,
consoante a natureza da matéria. Se fosse matéria de natureza material ou temporal
aplicava-se o direito romano. Se fosse matéria de natureza espiritual ou temporal de pecado
aplicava-se o direito canónico.
Passada a época da reconquista, os Reis organizaram o poder politico, chamando a si,
progressivamente, o exercício do poder legislativo com o propósito de diminuir a influência
do direito canónico.
Beneplácito Régio
criado por D. Pedro I, instituindo que as regras apostólicas só seriam publicadas se fossem
aprovadas pelo Rei. Face à contestação do clero, D. Pedro I iludiu-os, argumentando que
beneplácito régio se destinava a garantir a autenticidade dos textos canónicos e a evitar a
entrada de letras apostólicas falsas.
Anti-clericalismo da população
Os clérigos abusavam de certas situações, através de coacção exercida sobre doentes
terminais, para obter os bens destes.
Doutrinas Heréticas
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Doutrina Franciscana, que professava a pobreza e lutando contra o enriquecimento da
igreja à custa da população
Averroismo, que professava uma heresia radical, que defendia que toda a humanidade tinha
sido enganada pelos Deuses.
O direito legislado é aquele que é produto da vontade humana e está positivado, isto é,
escrito.
O direito legislado é o direito elaborado pelo poder político, e situa-se nos séculos XI, XII e
XIII.
Importa então fazer uma abordagem ao que era a lei no período pluralista.
Com efeito, no período pluralista, o conhecimento da lei era efectuado oralmente pelos
procuradores do rei. Os procuradores liam as leis habitualmente aos domingos, sendo que a
frequência das leituras tinha a ver com a importância da lei.
Mais tarde, no sec XIII, o monarca passou a ordenar ao chanceler-mor do reino que
catalogasse e arquivasse as leis nos livros da chancelaria régia.
Quanto à interpretação da lei, imperava a interpretação autêntica, ou seja, efectuada pelo
próprio rei.
Em regra, a lei não era retroactiva, porém existem muitos exemplos de aplicação retroactiva
das leis no período pluralista.
Quanto à aplicação da lei no espaço, há a considerar que no período pluralista, a lei era
essencialmente local.
Inicialmente, a lei boa tinha de estar em conformidade com o direito natural e o direito
divino. O monarca começou por não afrontar o direito canónico e a colocar, no corpo da lei,
regras consuetudinárias.
Antes da fundação da nacionalidade, vigoravam as leis contidas no Código Visigótico e as Leis
de Leão, Coiança e Oviedo, surgidas das assembleias de Leão (1017), de Coiança (1050) e de
Oviedo (1115), as quais se classificavam em cúrias e concílios.
Nas cúrias os elementos presentes eram laicos e tratavam de matérias de natureza civil,
determinando as sanções que delas provinham.
Nos concílios os elementos presentes eram eclesiásticos e as matérias tratadas eram de
natureza eclesiástica, sendo as sanções espirituais.
Daí que se diga Cúria de Leão e Concílios de Coiança e de Oviedo.
Esta última não se discute a sua aplicação em Portugal porque foram juradas por Dª Teresa e
D. Afonso Henriques.
A maior parte da doutrina defende que o Código Visigótico se aplicou em Portugal até ao
sec. XIII inclusive, tendo deixado de ser aplicado no reinado de D. Diniz, quando foi sendo
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gradualmente substituído por um ordenamento considerado mais completo e perfeito,
nomeadamente o direito romano justinianeu.
As obras de direito castelhano que interessam e tiveram aplicação no direito português são:
Flores del Derecho
tratado de direito processual do sec XIII (1235), que estava integrado numa colectânea vulgarmente
designada por Caderno dos Foros da Guarda e por isso se diz que era aplicado na região da Guarda .
Tempo dos Preitos ou Nove Tempos do Juízo
Obra de direito processual, também designada por 9 Tempos do Juízo, que divide o processo judicial em 9
fases, estando integrada nos Foros da Guarda.
Fuero Real
criado entre 1252 e 1255, tem um carácter eminentemente localista e foi aplicado a todas as cidades que
não tinham um foral, ou para integrar lacunas do direito local, tendo portanto um carácter subsidiário.
Partidas
Criadas aproximadamente em 1256, 1263 ou 1265, por um grupo de juristas da corte de Afonso X de
Castela, e crê-se que foram aplicadas oficialmente em Portugal, pois existem partes copiadas desta obra
nas Ordenações Afonsinas.
Até ao reinado de D. Afonso II, só se conheciam duas leis portuguesas, nomeadamente uma
lei do reinado de D. Afonso Henriques sobre as barregãs (grávidas), e, uma lei do reinado de
D. Sancho I sobre a isenção do serviço militar.
Com efeito, as leis feitas pelos reis portugueses só surgiram, em número considerado
significativo, a partir do reinado de D. Afonso II (na Cúria de Coimbra de 1211).
Neste período as leis portuguesas foram proliferando e acabaram por ser compiladas em
duas grandes obras, nomeadamente o Livro das Leis e Posturas e as Ordenações de D.
Duarte.
Ordenações de D. Duarte
Esta obra é mais completa e perfeita que a anterior, já que organiza leis por reinados e, dentro
destes, sistematiza-as por matérias.
D. Duarte mandou acrescentar-lhe um índice, de forma a facilitar a consulta.
No período pluralista, com a formação e consolidação dos Estados, a lei foi-se gradualmente
afirmando como uma fonte de direito cada vez mais importante.
Para se imporem e se fazerem respeitar pelos cidadãos da comunidade, as leis eram
normalmente elaboradas em cumprimento de determinados requisitos, argumentando-se até
que resultavam da verificação de todos ou de parte deles, nomeadamente:
Vontade Régia
Invocava-se que a lei era resultado duma vontade régia.
Conselho
Invocava-se que os conselheiros do rei, sábios nas matérias a legislar, tinham sido ouvidos.
Cortes
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Invocava-se que resultavam de deliberações das cortes, o que as tornava também de
cumprimento obrigatório.
Razoabilidade
Invocava-se que as leis eram elaboradas de acordo com a razão
Antiguidade
Invocava-se que a lei correspondia a uma prática reiterada, antiga e que tinha apresentado
boas soluções.
Assim, a lei tinha força vinculativa, ou seja, nenhum cidadão podia alegar a ignorância da
lei pois estas eram registadas no Livro de Chancelaria e lidas na missa amiúde ou muito
amiúde, conforme a sua complexidade e grau de importância.
A aplicação da lei no espaço era feita de acordo com o seu âmbito de aplicação,
existindo leis de aplicação territorial e outras de aplicação local que se designavam por
posturas.
A aplicação da lei no tempo era feita da seguinte maneira: a lei só entrava em vigor
depois de ser conhecida e não era retroactiva apesar de terem existido alguns casos em que
a retroactividade ocorreu.
Porém, foi a partir do sec. XIV que algumas leis começaram mesmo a declarar que só seriam
aplicadas em casos futuros, havendo, por isso, quem entenda que foi a partir desta altura que
se começou a consagrar verdadeiramente o principio da não retroactividade da lei.
Quanto à interpretação da lei, há a salientar que neste período pluralista algumas leis não
eram muito claras e, por isso, levantavam dúvidas quanto à sua aplicação. Porém, quando tal
ocorria, o monarca elaborava uma segunda lei, denominada de lei declaratória, que esclarecia
o sentido da primeira lei.
Os monumentos jurídicos castelhanos aplicados em Portugal foram:
Flores del Derecho
tratado de direito processual do sec XIII (1235), que estava integrado numa colectânea vulgarmente
designada por Caderno dos Foros da Guarda e por isso se diz que era aplicado na região da Guarda.
Tempo dos Preitos ou Nove Tempos do Juízo
Obra de direito processual, também designada por 9 Tempos do Juízo, que divide o processo judicial em 9
fases, estando integrada nos Foros da Guarda.
Fuero Real
criado entre 1252 e 1255, tem um carácter eminentemente localista e foi aplicado a todas as cidades que
não tinham um foral, ou para integrar lacunas do direito local, tendo portanto um carácter subsidiário.
Partidas
Criadas aproximadamente em 1256, 1263 ou 1265, por um grupo de juristas da corte de Afonso X de
Castela, e crê-se que foram aplicadas oficialmente em Portugal, pois existem partes copiadas desta obra
nas Ordenações Afonsinas.
Cartas de Povoação,
Surgiram da necessidade de povoar os territórios conquistados na reconquista cristã, eram
elaboradas pelos monarcas e os senhores das terras, os quais, através delas, estabeleciam os
termos e as condições da ocupação e exploração das terras.
Estas cartas de povoação eram documentos simples, pois tinham uma natureza económica e o
objectivo de atrair as populações para as zonas desabitadas.
Foros
Estas cartas de privilégio, também designadas de estatutos ou costumes municipais, eram
mais desenvolvidas que os forais porque além de normas de direito público, continham
também normas de direito privado.
Os foros eram geralmente da iniciativa dos habitantes do município, que formavam escritos,
designados por cadernos de foros, onde criavam ou alteravam as normas existentes no
município, de acordo com o conhecimento que tinham das leis e dos costumes locais. Os foros
eram, portanto, cartas de privilégio mais relacionadas com o Direito Pactuado.
Os foros surgiram no sec. XIII e XIV e correspondiam a documentos extensos e complexos
que continham diversas matérias sobre a revelação da vida jurídica local, incluindo as de
direito privado. Os foros correspondiam assim à revelação dos costumes dos forais através
de normas.
Nos foros podem-se encontrar várias fontes jurídicas, nomeadamente:
Normas de base costumeira
Normas de base visigótica
Normas de base muçulmana
Normas de base canónica
Normas de base romana
Antiguidade: O costume tinha de ser plural e antigo, o que lhe dava o carácter de prática reiterada,
repetida e com convicção de obrigatoriedade.
A antiguidade deveria ser relacionada com o conceito de prescrição, o que implicava o decurso de um
determinado período (10 anos se invocado contra pessoas presentes e 20 anos se invocado contra pessoas
ausentes)
Racionalidade: O costume tinha de ser racional, isto é, estar conforme com a “direita razão”, com o
direito natural
Consensualidade: O costume tinha de ter o consenso da comunidade e do legislador, que, à época, era
uma e a mesma pessoa, na medida em que era a comunidade quem introduzia o costume.
Conformidade com o direito divino: O costume tinha de estar em conformidade com a lei divina, a
qual ajustava a ideia de direito natural à utilidade pública, que, na época medieval, correspondia à salvação
da alma.
Quanto ao valor jurídico do costume, importa referir que, na época medieval, na falta de lei,
o costume aplicava-se como lei, além disso funcionava também como intérprete da lei.
O costume podia também ser integrado nas lacunas dos foros, corrigi-los ou mesmo revogá-
los.
Quanto à aplicação do costume nos tribunais, isto é, ao denominado direito judicial, há a
salientar que a jurisprudência da época correspondia ao costume judiciário, isto é, às
decisões que mais eram utilizadas na aplicação dos casos.
Conhecem-se três formas de direito judicial, os estilos, as façanhas e os alvidros.
Estilo
É uma espécie de direito não escrito, pois corresponde à prática dum tribunal que cria um estilo
de decisão, uma norma consuetudinária de direito processual, passando assim a ser o costume o
orientador da forma como se iria processar.
O estilo difere do costume consagrado pela generalidade das pessoas porque resulta do de
determinado pretório (juiz).
O estilo também é designado pelo costume em casa del rei na cúria régia.
Os requisitos do estilo são a racionalidade, a conformidade ao direito suprapositivo (direito
natural) e a pluralidade.
A doutrina dominante entende que só o estilo dum tribunal superior é que era vinculativo, sendo
o de um tribunal inferior meramente indicativo.
22
Façanhas
Eram decisões de tal forma complexas que entendia-se que deveriam passar a funcionar como um
padrão de referência para o futuro (regra do precedente britânico).
José Anastácio de Figueiredo defende que as façanhas são sempre de natureza régia, na
medida em que a sua exemplaridade advém duma personalidade superior que, na época, só poderia
ser o monarca.
Defende também este autor que as façanhas só se aplicavam a casos duvidosos ou omissos na
legislação pátria, querendo isto dizer que apenas poderiam resultar da resposta a casos que não
tinham sequer tutela na legislação geral.
À semelhança do estilo, a doutrina dominante entende que só a façanha dum tribunal superior é
que era vinculativa, sendo a de um tribunal inferior meramente indicativo.
Direito Prudencial
(Pag. 261 a 361 do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
Os livros do Codex também foram divididos pelos prudentes em duas parte, sendo que os
primeiros nove livros formaram um só volume, designado por Volume Grande (dada a sua
grande dimensão) e os últimos três livros integraram-se num outro volume, designado por
Volume Autêntico ou Volume Pequeno, que continha as Instituições (Institutas), as Novelas
e os Livros dos Feudos (Libri Feudorum – colectânea de Direito feudal que na época se agregou ao
Código de Justiniano).
Os glosadores liam os textos do direito romano e como estes tinham uma linguagem muito
técnica, na tentativa de os perceber, apunham-lhe glosas, que eram pequenas anotações
normalmente colocadas nas margens (glosas marginais) ou entre as linhas dos textos (glosas
interlineares).
A obra mais importante desta escola foi a Magna Glosa, elaborada entre 1220 e 1234 por
Acúrsio, sendo composta por mais de 96 000 glosas.
Os principais nomes desta escola foram, além de Irnério e Acúrsio, Hugo, Martim de Gosia,
Búlgaro e Azão.
24
Escola dos Pós-acursianos ou Pós-glosadores
A segunda escola é a dos pós-acursianos, surgida no fim do sec. XII, e teve como
principais estudiosos Odofredo, Alberto Gandino (fundador da ciência penal), Guilherme
Durante (maior processualista da idade média) e Alberico de Rosate.
Só alguns autores é que dão importância a esta escola, defendendo que a mesma surgiu na
sequência duma obra superior, nomeadamente a Magna Glosa, escrita por Acursio, um
grande glosador que marcou uma tendência evolutiva no que concerne ao tratamento dos
textos.
Esta escola limitou-se a fazer um trabalho de compilação e sistematização das glosas.
Escola dos Comentadores
A terceira escola de direito prudencial é a dos comentadores, a qual foi fundada por Cino
de Pistóia na segunda metade do sec. XIII e se desenvolveu ao longo do sec. XIV.
Os comentadores faziam comentários nos textos de direito romano.
Os principais nomes desta escola foram Bártolo e o seu discípulo Baldo, sendo o primeiro
conhecido por a luz do direito, já que a sua influência se fez sentir até finais do sec. XVIII.
Esta escola beneficiou do trabalho dos glosadores e criou o Direito Nacional, isto é, o
trabalho dos comentadores foi o de porem em prática os textos justinianeus, partindo já do
trabalho de esclarecimento dos glosadores, adaptando as normas justinianeias à realidade
dos secs. XIII e XIV.
Os comentadores partiam assim dum texto de direito romano, muitas vezes já trabalhado
pelos glosadores, e desenvolviam um tema de forma discursiva, destacando-se, por vezes, do
texto de origem, ultrapassando assim a mera interpretação do texto.
No que tange há diferença entre as escolas dos glosadores e comentadores, importa realçar
a comparação dos entendimentos das doutrinas tradicionais com o da doutrina actual:
Os defensores das doutrinas tradicionais distinguiam as escolas medievais pelo método,
defendendo que os glosadores olharam para os textos de Direito Romano numa perspectiva
de adoração ao texto, fazendo um trabalho excessivo de apego à letra da lei, isto é, uma
interpretação literal de natureza gramatical e especulativa, inserida numa abordagem
teórica e muito académica, enquanto que os comentadores desenvolveram um trabalho mais
vocacionado para o espírito da lei, adaptando o Direito Romano à realidade da época,
fazendo, portanto, uma abordagem prática.
A doutrina actual começa por discordar com as doutrinas tradicionais, chamando a atenção
para o facto de ser muito difícil, ou até mesmo impossível, haver, na Idade Média, uma clara
preocupação em distinguir a letra do espírito da lei, alegando que da letra da lei já resultava
o sentido literal e, por isso, não era de supor que os prudentes pudessem estudar e explicar
um texto sem apreenderem, pelo menos, o seu sentido mais imediato.
25
Com efeito, os autores actuais defendem que o que realmente separa a escola dos
glosadores da dos comentadores são razões políticas, pelo que, na prática, não se deve
fazer uma separação rígida entre as escolas, alegando que, em termos metodológicos, não
houve uma mudança mas sim uma evolução natural, na medida em que a existência de textos
já explicados literalmente pelos glosadores, permitiu aos comentadores ter mais
hipóteses deexplorar outros sentidos dos textos, de aproveitar os seus conteúdos e de os
adaptar aos direitos locais.
Assim, a distinção entre escolas assenta hoje na diferente perspectiva de estudo dos
juristas e nos seus objectivos.
Os glosadores, por serem os pioneiros, fizeram um estudo teórico do direito, pois tiveram de
ter a tarefa de entender e explicar os textos que ninguém conhecia.
Os pós-acursianos fizeram a transição deste estudo teórico para uma visão mais prática do
direito.
Os comentadores puderam beneficiar do trabalho feito pelos anteriores e adoptar um
objectivo mais pragmático de utilização do direito romano naquilo que ele tinha de útil e sua
adaptação aos casos em que as regras justificassem uma alteração. Foram os comentadores
que adaptaram o direito romano aos direitos locais (iura própria).
Assim, com base nesta metodologia, a primeira preocupação do prudente medieval era
analisar o caso concreto e a segunda a de encontrar uma solução para o mesmo, ponderando
todas as soluções possíveis, sendo certo que a aplicação da lei tinha de ser controlada em
função das respectivas consequências, face a critérios de justiça de direito natural e de
conveniência ou utilidade.
A arte de inventar, isto é a ars inveniendi dos jurisprudentes continha três elementos,
nomeadamente Leges, Rationes e Auctoritates.
Leges
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Corresponde à ciência jurídica medieval que se diz ser uma ciência de textos. Os preceitos
jurídicos eram analisados enquanto elementos de um texto, obedecendo a uma gramática
especulativa. A Leges era vista como uma técnica de interpretação.
Rationes
São definidas por Lombardi como sendo os argumentos de equidade, e também, numa
segunda perspectiva complementar, como argumentos de direito natural, de oportunidade e
de lógica. As rationes correspondiam à arte de criar argumentos para dar resposta a um
caso concreto. As rationes funcionavam assim como instrumentos interpretativos da lei,
sendo que quando esta se mostra insuficiente, há que lhe juntar argumentos extralegais,
baseados em critérios de direito natural, oportunidade e lógica. O conhecimento alcançado
pela utilização das rationes não é entendido como o único e necessário, mas sempre visto
como um conhecimento provável. Os argumentos criados pelos prudentes medievais, apesar
de partirem dos textos legais (código justinianeu), iam para além deles, buscando apoio na
equidade, no direito natural, na oportunidade e na lógica, e não num qualquer texto de lei
humana ou divina. Pode assim dizer-se que na Idade Média, para além do necessariamente
verdadeiro e do necessariamente falso, se aceitou a categoria intermédia da verdade
provável (susceptível de prova), daí a necessidade dos argumentos.
De apoio à construção argumentativa, isto é, à interpretação dos textos e mesmo, para além
desta, à criação de direito, os prudentes recorreram a (4) quatro instrumentos ou ciências,
nomeadamente:
Dialéctica
Consiste na arte da discussão. Tem uma função de contraposição de argumentos, na base dum
debate controversístico e discursivo.
Retórica
Corresponde à arte de persuadir e de convencer, entendendo-se que o jurista para além de
conhecer, tem de saber convencer.
Lógica
Enquanto disciplina de pensar sem contradições.
Tópica Jurídica
Consiste em observar um problema de todos os seus ângulos e recolher o maior número
possível de argumentos em busca de uma solução.
Do uso da tópica jurídica resultam os chamados depósitos de argumentos que são conjuntos
conseguidos pela observação de um caso nas suas diversas perspectivas, podendo esses
argumentos depositados ser a resposta a um determinado problema.
São argumentos possíveis os de semelhança, de diferença, de causalidade, de efeito, de
antecedência, etc
27
Auctoritates
É definido como o saber socialmente reconhecido. A aceitação de uma solução concreta
passava muitas vezes pela autoridade de quem a defendia.
Sabendo-se que a verdade jurídica era sempre meramente provável, tornava-se
particularmente importante o modo como ela se fundamentava e a sabedoria de quem a
defendia.
Alguns problemas suscitaram uma pluralidade de opiniões e, nesses casos, era necessário
distinguir qual delas merecia maior credibilidade. A este propósito surgiu o conceito de
opinião comum dos doutores, entendida como aquela que era defendida por um conjunto
de juristas com auctoritas. Ao longo do tempo, três critérios de fixaçãoda opinião foram
estabelecidos: o quantitativo (que estabelecia que a melhor opinião era a defendida pelo maior
número de juristas), o qualitativo (que estabelecia que a melhor opinião era a defendida pelos juristas
de maior prestígio) e o misto (que conjugava os dois critérios anteriores e portanto era o mais
exigente). Supõe-se que o critério quantitativo puro nunca terá sido usado, porque ele
implicaria uma mera contagem de opiniões.
O critério misto foi geralmente o preferido, já que fixava como opinião comum a mais
defendida entre os melhores. A solução que tivesse a seu favor a opinião comum dos
doutores saia naturalmente reforçada e impunha-se relativamente às outras.
O uso desta metodologia, baseada no estudo dos textos romanos e adaptada ás necessidades
da Europa medieval, acabaria por dar origem a um ordenamento de criação prudencial a que
se chamou “ius commune”, ou seja, o direito comum que é, portanto, direito romano
estudado, modificado e adaptado pela interpretação dos juristas ás necessidades dos
direitos nacionais da época.
A base desse direito é o direito romano justinianeu.
Em suma, o jurista medieval, dotado de autoridade, olhava para os textos de direito romano
e construía argumentos.
Géneros Jurídico-literários
Glosas
Correspondem a pequenos comentários clarificadores duma pequena passagem do conteúdo
do texto, isto é, correspondem a uma explicação sumária de uma palavra ou expressão de um
texto jurídico de Direito Romano, sendo certo que podem ser interlineares ou marginais,
consoante fossem escritas entre as linhas ou à margem do texto jurídico. Podem ser também
de natureza histórica (quando esclarecem assuntos ligados ás circunstâncias históricas referidas no
texto), filológica (quando explicassem aspectos ligados à origem das palavras ), técnico-jurídica
(quando explicam conceitos de direito) ou retórico-dialécticas (quando explicam argumentos contidos
no texto).
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Distinctiones
É um género promovido ou consagrado nas glosas e corresponde à técnica de distinção, ou
seja, pegando numa norma geral vai-se estabelecendo divisões e subdivisões.
Commentarius
Caracterizam-se pela sua forma discursiva, ultrapassando a mera interpretação do texto, já
que consistiam em longas dissertações sobre um tema, assumindo uma especial importância
por terem sido utilizados pelos juristas na adaptação dos textos romanos aos direitos da
época, os chamados direitos locais.
Contrariamente às glosas, os comentários continham posturas criticas aos textos romanos,
sendo por isso que se diz que são géneros literários superiores, nos quais os prudentes se
afirmavam na sua plenitude.
Bartolo, um dos principais juristas da escola dos comentadores, defendia que o jurista, ao
analisar um texto, deveria primeiramente saber qual era a solução correcta e só depois é que
deveria procurar um texto legal para fundamentar e basear essa solução.
Consilia
Os Consilia são géneros literários que correspondem ao que hoje designamos por pareceres
jurídicos, consistindo na opinião de um jurista sobre uma consulta que lhe é feita,
distinguindo-se, no entanto, dos pareceres actuais nas formalidades e no grau de
compromisso assumido pelo autor.
Os consilia eram elaborados com o fim de serem utilizados na resolução de uma situação
concreta, tinham, portanto, uma dimensão prática.
Muitas vezes e para terem mais força, os consilia eram elaborados e jurados em nome de
Deus e da Virgem perante o evangelho e eram selados, na presença de testemunhas, pelos
notários das universidades a que os autores pertenciam.
Lectura
A lectura corresponde ao que hoje é uma lição universitária, mas numa lógica em que o
professor se limita a ler os textos e não pode ser questionado, uma vez que é alguém que é
considerado como sendo superior.
A lectura consistia pois numa lição universitária, em que se apresentava aos alunos um texto
cuja análise decorria em sete fases:
1) Leitura e ilustração sumária do texto e do conteúdo da matéria a discutir;
2) Resumo da matéria e do conteúdo do texto;
3) Leitura comentada com as explicações correspondentes;
4) Resolução de eventuais contradições que o texto apresentasse;
5) Formulação de conceitos jurídicos contidos no texto;
6) Realização das distinções (distinctiones) necessárias ao esclarecimento desses conceitos;
7) Discussão e resolução dos problemas suscitados pelo texto, em que o docente fazia um breve
comentário sobre as várias opiniões possíveis e dava a sua opinião, a qual podia ser inovadora ou
seguidora de outras.
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A lectura apresentava-se como uma espécie de aula prática que depois era escrita e que
muitas vezes tinha enxertados, no próprio processo da leitura, outros géneros literários mais
simples.
Quaestio
A Quaestio é um género complexo, sob a forma dialogada, que corresponde à aplicação do
princípio do contradictio como forma de apurar a verdade, podendo reportar-se a uma
questão de facto (quaestio facti) ou a uma questão de direito (quaestio iuris).
A Quaestio era muito utilizada nas aulas, onde o docente levava os alunos a aceitarem os
seus argumentos.
A Quaestio, no fundo, tratava-se da resolução de uma questão contrapondo argumentos, a
favor e contra, para cada solução possível.
A doutrina distingue as quaestio em dois tipos de diálogo: o catequistico ou disputata (entre
alunos) e controversístico (entre pares).
Quando a quaestio decorria na aula e era registada por um aluno, que transcrevia os
argumentos resultantes da discussão, denominava-se de reportata, quando era o mestre a
redigir uma espécie de acta, na qual também acrescentava os argumentos não discutidos no
debate, denomina-se de redacta.
1) Quanto ao esquema formal da quaestio, esta compreendida quatro fases,
primeiramente fazia-se a enunciação dos factos (quaestio), depois enunciava-se o
problema a resolver, depois discutiam-se os argumentos negativos e positivos (debate)
e finalmente passava-se à resolução (solutio ou determinatia).
Num segundo momento significa a influência sobre a legislação portuguesa e pode situar-se
no reinado de D. Afonso II.
Num terceiro momento significa a sua recepção na ordem interna do direito português,
podendo situar-se esta no reinado de D. Diniz.
A primeira prova do conhecimento das obras de Justiniano em Portugal data de 1185, altura
em que o bispo do Porto, aquando da sua morte, doou em testamento à Igreja do Porto, entre
vária obras, o Digesto, as Instituições e as Novelas. É seguro dizer que nos finais do séc.
XII o direito justinianeu era conhecido pelo menos ao nível de uma camada mais erudita da
população.
O fenómeno da recepção do direito romano foi um processo essencialmente académico.
Antes do poder político ter assumido esse direito e o ter utilizado, foram os juristas, que em
muitos casos eram mestres na universidade, que estudaram e divulgaram o direito
justinianeu. Muitos deles tinham estudado em universidades estrangeiras, sobretudo em
Bolonha, e já se tinham apercebido da sua importância.
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A criação do estudo geral em Portugal (universidades) é datada de 1288/1290, e constituiu
uma aceleração decisiva no processo de recepção do direito romano.
Até aí o ensino estava circunscrito ás escolas das catedrais e dos mosteiros que ministravam
as disciplinas componentes do trivium (retórica, dialéctica, gramática) e o quadrivium
(aritmética, álgebra, astronomia e musica).
A universidade começou sob o signo do próprio direito romano. Ele passou a ser ensinado na
Faculdade de Leis e durante cinco séculos foi o direito que os juristas portugueses
aprenderam. Só no séc. XVIII se introduziu uma cadeira de direito pátrio. Até aí, a
formação dos juristas portugueses era romanista, e isso influenciou todo o trabalho
autónomo ou integrado na esfera do poder. A par deste direito, ensinava-se direito canónico
na Faculdade dos Cânones.
Portugal e o Papado
(Pag. 457 a 482 do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
No período pluralista, o elemento fundamental que congregava os vários Estados era a fé
cristã, pelo que, na Idade Média, a instituição papal esteve sempre virada para o problema da
origem do poder.
Entendia-se, já desde S. Paulo, que não havia poder que não viesse de Deus, pelo que a Igreja
tinha muita relevância no reconhecimento da autoridade régia.
Aceite a ideia de que todo o poder tinha uma origem divina, a grande questão que se colocava
era saber de que forma essa origem do poder se transferia para o rei, isto é, se era directa
ou indirectamente, por meio de intermediários.
Sobre esta questão, surgiram três correntes de pensamento, que se distinguem no seguinte:
Teses Hierocráticas
Surgiram nos fins do séc. XII e inícios do sec. XIII, pelos senhores da Igreja, apoiantes do
Papa, os quais constataram da necessidade que havia da Igreja vincar o seu poder face à
criação de vários Estados na Europa e, por isso, defenderam que o Papa deveria ser
considerado um mediador entre Deus e os homens, recebendo o poder de Deus e delegando
depois parte dele aos governantes (monarcas).
Esta tese colocava a Igreja numa posição de supremacia em relação à comunidade
internacional, defendendo que o Pontífice era considerado o sucessor de Pedro e o vigário
geral do cristianismo na terra, e que por isso recebia directamente de Deus uma missa que
incluía os poderes espiritual e temporal, delegando o segundo ao monarca. Porém, caso a
actuação do monarca fosse desconforme ao juramento régio prestado ao Pontífice, este
poderia retirar-lhe o poder temporal.
Para sustentar as teses hierocráticas, os defensores da mesma invocaram dois argumentos:
a doação de Constantino e a Doutrina do verus imperator.
31
lhe concedeu grande parte da soberania que detinha sobre a Itália e o Ocidente em geral,
ficando assim o Papa com poderes temporais sobre essa região do mundo.
Com base nesse facto, os teóricos das teses hierocráticas argumentaram que não se trata
de uma doação mas sim de uma restituição, já que o imperador procurou o Papa precisamente
porque reconhecia que aquele tinha poder sobre ele e era originalmente o detentor do poder.
Os defensores das teses anti-hierocáticas argumentam o contrário, isto é, que o imperador
era alguém superior que doou o seu poder a alguém que lhe era inferior, e como tal se tinha
poder para dar, também teria o poder para lho retirar.
Teses Anti-hierocráticas
Surgiram nos fins do sec. XIII e desenvolveram-se no sec. XIV, em oposição às teses
hierocráticas, colocando o Imperador (em vez do Papa) como autoridade máxima na
comunidade internacional.
Defendiam que Deus distribuía o poder espiritual aos Pontífices e o poder temporal aos
governantes (Imperador ou Rei), não havendo intermediários nessas concessões.
Portanto, para as correntes anti-hierocráticas, o poder temporal ia directamente de Deus
para o monarca.
Naturalismo Politico
É uma corrente das teses anti-herócráticas e também se opõe à supremacia do Papado,
todavia, distingue-se das duas teses anteriores, por defender uma estrutura de poder
ascendente, isto é, Deus depositava o poder temporal na comunidade e era esta que o
delegava aos governantes (monarcas). Assim, segundo os defensores desta teoria, o monarca
era escolhido com uma inspiração divina, já que recebia o poder temporal da comunidade, que,
por sua vez, o recebia directamente de Deus.
O poder espiritual era concedido por Deus directamente ao Pontífice.
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aceitava também que certas matérias do poder temporal, tais como pecado, usura e
usucapião, ficassem sob a tutela do Papa. Quanto à influência das teses em Portugal,
salienta-se que inicialmente, logo após a fundação da nacionalidade, aceitaram-se as teses
hierocráticas, para que a nação não ficasse sujeita ao sacro império romano-germânico, que
intitulava herdeiro do império.
São exemplos da dependência de Portugal da Santa Sé:
A vassalagem ou enfeudamento de D. Afonso Henriques à Santa Sé.
O afastamento do Pontífice do rei S. Sancho II, por considerar que este não estava a
governar de uma forma justa, substituindo-o pelo filho, Afonso III.
Quando falamos de monarcas estamos a falar em titulares do poder político que o exercem
numa determinada circunscrição territorial.
Os imperadores tinham uma pretensão de hegemonia territorial, sendo certo que em Portugal
nunca houve uma lógica de império neste sentido.
A Jurisdição imperial corresponde à ideia de exercício do poder sobre um determinado
espaço físico, com a criação de instâncias próprias.
No monarca da jurisdição está concentrada, enquanto que no imperador a jurisdição está
dispersa.
Na Europa medieval aceitava-se a ideia de que o imperador teria jurisdição sobre os vários
reinos que compunham a República Cristã (Sacro Império Romano Germânico), ideia, aliás,
defendido por Bártolo e Baldo.
Porém, no período pluralista, isto é até 1415, Portugal teve uma monarquia que se afirmava
com um rigor soberano, em que o rei reivindicava o poder de governar autonomamente o seu
território, não permitindo a ingerência de outra autoridade, alegando o rei que havia
conquistado o seu território sem a ajuda do imperador e que por isso se aplicava a “Exemptio
Imperii” – excepção ao Império.
A partir de 1415, consolidado o território, o rei começou a preocupar-se com os outros
territórios, surgindo assim o conceito de soberania externa.
O rei passou a ser o imperador no seu reino, isto é, passou a ter no seu território os mesmos
poderes que o imperador tinha no conjunto dos seus territórios.
Conteúdo do Direito
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Institutos jurídico-familiares
Direito da Familia
(Pag. 133 a 171, Vol. I, Tomo II, do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
Esponsais
Os esponsais consistem numa promessa recíproca de casamento a celebrar entre os
futuros cônjuges ou entre os seus representantes e que podem desencadear efeitos pessoais
e patrimoniais. Os esponsais podem ter alguma correspondência com o actual noivado.
No direito Romano da época clássica, os esponsais não eram vinculativos na medida em que
não se podiam associar sanções ao incumprimento deste compromisso. Todavia, na época pós-
clássica passou-se a admitir a possibilidade de sanção por incumprimento do compromisso.
34
No direito Germânico de matriz Visigótica os esponsais constituíam a primeira fase
do casamento, o qual só se consumava com a tradictio (acto de transmissão da mulher da sua
família de origem para o domínio familiar do marido). No seguimento do costume visigodo, os
esponsais foram utilizados em Portugal e para serem válidos deveriam ser reduzidos a
escrito perante testemunhas. Os noivos tinham de ter pelo menos 15 anos, podendo, caso não
tivessem atingido essa idade, ser representadas pelos pais ou irmãos, tendo o casamento de
se realizar obrigatoriamente no prazo de 2 anos. Durante a cerimónia o noivo entregava à
noiva o anel esponsalício, celebrando-se depois uma escritura em que ficava consignado que o
noivo entregava um dote ao pai danoiva, designado por arras, que correspondia a um
quantitativo pecuniário destinado a assegurar o sustento futuro da noiva para o caso do noivo
vir a falecer ou a repudiar a noiva injustificadamente antes do casamento. No final dava-se a
cerimónia do beijo dos noivos (lei do ósculo), fazendo a mulher uma jura de fidelidade ao
noivo, sendo certo que se não a cumprisse era considerada adúltera e punida como tal, que
podia ser a morte.
O dote (arras) deveria corresponder a 1/5 ou a 1/10 (dependendo dos autores) da fortuna do
noivo, todavia em muitos casos dependia dos costumes da região. Caso o noivo viesse a
falecer antes do casamento, a noiva recebia parte do dote (normalmente metade). Caso o
noivo repudiasse a noiva sem motivo antes do casamento, perdia o dote na totalidade, sendo
este uma forma de a compensar.
No caso do direito medieval português, os esponsais tiveram um regime semelhante ao do
direito visigótico.
Além deste casamento tradicional dividido em duas partes: a desponsatio (esponsais) e a
tradictio, em que o consentimento da mulher estava excluído, surgiu também por influência
visigoda o casamento por rapto que consistia no casamento sem o pretium puelae (preço
pago pelo noivo ao pai da noiva), sendo certo que este casamento só tinha efeitos jurídicos
caso houvesse o consentimento da raptada. Com efeito, este casamento de rapto só tem o
nome, pois a raptada consentia o rapto, sendo certo que ocorria quando o noivo não tinha
condições económicas para pagar o dote, ou não agradava à estrutura familiar da noiva.
No direito canónico os esponsais eram considerados a primeira fase do casamento porque
se falava objectivamente num concenso nupcial, sendo certo que se houvesse cópula entre os
noivos depois da cerimónia dos esponsais, presumia-se o casamento.
Casamento
Em primeiro lugar há que distinguir o casamento enquanto estado civil (comunhão de vida
entre pessoas resultante de acto de casamento) e o casamento enquanto acto jurídico
(momento da cerimónia com expressão de consentimento e que dá origem ao estado de casado).
Na Idade Média, entre os secs. V e XV, existiram três formas de casamento: o casamento
por benção, o casamento de juras, o casamento de pública fama/forma e o
casamento por rapto (forma de casamento visigodo)
O casamento por benção era realizado, à luz do direito canónico, num templo (local
sagrado) e presidido por um sacerdote ou ministro do culto, o qual ministrava o sagrado
sacramento do matrimónio, sendo certo que esta forma de casamento tinha necessariamente
35
de ter o consentimento dos noivos e não podia ter impedimentos legais, com por exemplo
relações de parentesco entre os noivos. Este casamento é similar ao actual casamento
religioso.
O casamento de juras não recebia qualquer sacramento e era celebrado em qualquer
local, não podendo ser realizado num templo e ser presidido por um sacerdote ou ministro do
culto, que, no entanto, podia testemunhar o acto como outro cidadão qualquer. Esta forma de
casamento celebrava-se através de uma jura recíproca dos noivos. Este casamento é similar
ao actual casamento civil.
O casamento de pública fama ou pública forma ou cunhuçudos foi reconhecido em
1311 pelo rei D. Dinis, porém já existia antes na clandestinidade, pelo que também é
designado por casamento clandestino, casamento cognosudos ou casamento por
conhecimento.
Foi clandestino durante muito tempo porque a união de facto não era aceite pelo facto de
não ter sido abençoada, estando assim à margem da lei civil e canónica.
Esta forma de casamento consiste na existência do estado de casado e na inexistência do
acto de casar.
Em 1311 D. Diniz enquadra juridicamente esta forma de casamento, estabelecendo que para
se reconhecer um casamento de pública fama (presunção iniludível) seria necessário que
um homem e uma mulher vivessem na mesma casa há 7 anos consecutivos como marido e
mulher, fizessem compras e vendas juntos e fossem conhecidos na vizinhança como casados.
A lei de D. Dinis estabelece assim uma presunção iniludível, ou seja, quem preenchesse estes
requisitos não podia ser afastado desta presunção.
A Lei de 07 de Dezembro de 1352 de Afonso IV estabeleceu a obrigatoriedade dos clérigos
casados registarem os seus casamentos num tabelião existente em cada freguesia. Duvida-
se porém que esta lei tenha sido apenas referida para os clérigos (grupo social ao qual também
pertencem os estudantes e professores universitários, órfãos e viúvas), sendo talvez por isso
que não teve muita eficácia.
Os registos mais antigos que se conhecem datam de 1531.
Quanto ao regime de bens, a regra da época era a de que a propriedade dos bens dos
noivos se mantinha individualizada após o casamento, isto é, os bens da mulher continuavam a
ser da mulher e os do marido continuavam a ser dele, sendo comuns os bens adquiridos após o
casamento. Porém, a não ser que a mulher fosse comerciante, a administração de todos os
bens passava a ser exclusivamente do marido, podendo mesmo este alienar os bens da mulher
em seu favor e sem o consentimento dela.
Após o casamento, a mulher não podia contratar, afiançar e estar em juízo, activa ou
passivamente, sem o consentimento do marido.
Com efeito, no ordenamento foraleiro português era comum encontrar-se o regime de bens
supra descrito (comunhão de adquiridos), no âmbito do qual os bens que cada um possuía antes
do casamento, permaneciam dos próprios após o casamento, embora a administração dos bens
coubesse ao marido, salvo se a mulher fosse comerciante. Este regime de bens é conhecido
por gaanças e corresponde ao actual regime de comunhão de adquiridos, tendo sido mais
utilizado no norte de Portugal.
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Neste regime existiam algumas categorias de bens que não eram comunicáveis pelo
casamento, tais como: os bens recebidos por sucessão, recebidos por doação e os bens sub-
rogados.
Após o séc. XII, surge um outro regime designado por carta de metade, o qual
corresponde ao regime actual de comunhão geral de bens.
Todo o património anterior e posterior ao casamento era comum aos cônjuges, sendo certo
que este regime verificou-se mais no sul do País.
Poder paternal
O Direito romano, apesar de com os pater-familia ter influenciado o nosso Direito da
Família, desenvolveu a figura do pater postestas (poder paternal), que não é, todavia, igual ao
que é o actual poder paternal. Com efeito, no direito romano vivia-se sob o princípio da
autoridade suprema do “pater-familia”, o qual detinha a titularidade dos bens de todos os
membros do grupo familiar e dispunha do poder de vida ou de morte dos filhos ( agnação) e
das pessoas que compunham a sua família, o que extravasava o nosso entendimento de poder
paternal.
No direito visigótico a autoridade do pai não se fundamentava em aspectos políticos e
servia para disciplinar a vida familiar. O exercício do poder paternal cabia ao pai, e se ele
morresse durante a menoridade dos filhos, a mãe não passava a exercer o poder paternal
mas sim uma tutela sobre os filhos.
O direito foraleiro português revela já uma evolução nesta matéria, o poder paternal
extingue-se pela morte, mas o cônjuge sobrevivo, ainda que seja a mulher, mantém o
exercício do poder paternal (patria potestas).
Adopção
No direito romano a adopção revestia a forma de adrogatio e adoptio.
A adrogatio era a sujeição formal de um pater-familia a outro de pater-familia perante os
comícios curais.
A adoptio era a adopção de um simples filius familia.
Na época pós-clássico acentuou-se a tendência para eliminar a adrogatio e fazer a adopção
no sentido da adoptio, segundo o princípio “adoptio naturam imitatur”.
Mantém-se e evolui um conceito de adopção em que se pretende colocar o adoptado na
situação que teria se tivesse nascido no seio da família, deixando de existir a forma política
de adopção.
Para os romanos deveria existir uma diferença pelo menos de 18 anos de idade entre o
adoptante e o adptado.
Direito Sucessório
(Pag. 171 a 185, Vol. I, Tomo II, do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
O Direito sucessório é um direito profundamente técnico.
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Por sucessão, em termos gerais, entende-se a modificação subjectiva da relação jurídica de
pessoas, isto é, a alteração de um complexo de direitos e deveres de que um determinado
sujeito era titular.
No direito sucessório só nos interessa a sucessão mortis causa, isto é, o conjunto das regras
que regula a sucessão por morte.
Importa porém, antes de mais, introduzir alguns conceitos relacionado com o Direito
Sucessório.
O “de cujus” é a pessoa falecida que deixa bens para distribuir, enquanto que o “ mortus” é
a que não deixa bens para distribuir. Esta distinção já era efectuada no Direito Romano.
O filho que morre antes do pai “de cujus” é o pré-defunto.
Herança é o conjunto de bens que importa afectar aos herdeiros, porém até à data da
morte do “de cujus” os herdeiros apenas têm expectativas, pois só com a morte daquele é
que são chamados a receber a herança.
A primeira distinção dá-se entre sucessão universal e sucessão singular.
A sucessão universal dá-se quando o novo sujeito substitui o anterior na totalidade das
relações jurídicas pertencentes ao “de cujus”. A sucessão singular dá-se apenas quando se
sucede na titularidade de um bem certo e determinado.
O beneficiário de uma sucessão universal é o herdeiro e o beneficiário de uma sucessão
singular é legatário.
O chamamento à herança pode ocorrer por força de um ou dois fundamentos jurídicos, a
vontade e a lei.
Se o de cujus deixou designado o seu sucessor, a lei pode não ter necessidade de se impor.
Se não o fez, a lei substitui-se ao de cujus e indica o seu sucessor.
Quando a lei permite que o de cujus expresse a sua vontade em relação a uma parte dos seus
bens (quota disponível), mas por outro lado restringe a sua liberdade de dispor do
restante património (quota indisponível), então os dois factores de chamamento à herança
(vontade e lei) funcionam em simultâneo.
É neste contexto que surge então uma outra distinção entre sucessão voluntária
(relacionada com a quota disponível) e sucessão legal ou imperativa (relacionada com a
quota indisponível).
A sucessão voluntária é aquela que o autor da sucessão pode testar ou contratar,
dividindo-se em testamentária (acto unilateral em que o de cujus faz um testamento e só após
a morte dele é que se conhecem os beneficiários) e contratual (acto bilateral praticado entre o
de cujus e terceiros que só produz efeitos após a sua morte).
A sucessão legal ou imperativa é aquela que o autor da sucessão nunca pode ou já não
pode modificar por ter morrido, e divide-se em legitimária (quando a lei se impõe
imperativamente à vontade do de cujus e define os herdeiros para a quota indisponível) e
legitima ou supletiva (quando podendo dispor da quota disponível o de cujus não o fez).
O Instituto da redução por inoficiosidade ocorre para corrigir a vontade do de cujus,
reduzindo o valor da herança dos legatários (sucessão voluntária) até à quota disponível,
quando esta foi ultrapassada pelo de cujus.
No direito visigótico existiam quatro graus de sucessíveis, que eram, pela sua ordem de
importância: os descendentes, os ascendentes, os colaterais e o cônjuge sobrevivo.
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princípio da igualdade dos sexos e o
Os princípios que regulavam a sucessão eram o
princípio da proximidade de grauO princípio da igualdade dos sexos consistia
na igualdade entre homens e mulheres no que tange à capacidade para deixar herança.
O princípio da proximidade de grau distribuía toda a herança aos parentes do grau
mais próximo, afastando os outros da sucessão (actualmente o grau mais próximo é composto pelo
cônjuge sobrevivo e pelos filhos). O principio da proximidade do grau tinha, porém, duas
excepções, que consistiam nos chamados direito de representação e o direito de
troncalidade
O direito de representação permitia aos descendentes netos concorrer em proporção
de igualdade com os tios no recebimento da herança do “de cujus” avô, caso o seu pai ou a sua
mãe (filhos do “de cujus”) tivessem morrido primeiro que o de cujus, fossem, portanto, pré-
mortos em relação ao autor da sucessão.
No direito visigótico os bens eram repartidos em estirpes e depois divididos por cabeça.
Quanto à disponibilidade do autor da herança e do sistema de quotas disponíveis e
indisponíveis, importa salientar que no caso do direito português, inicialmente a limitação à
disponibilidade dos bens era total, por oposição à orientação do Direito Romano que
estabelecia a liberdade total de disposição na capacidade de testar.
O direito visigótico quase não previa a capacidade de testar, já que existia um forte
sentimento de comunidade, não sendo bem vista a alienação do património para fora do seio
familiar. Porém, mais tarde e numa evolução natural, o direito visigótico veio estabelecer
uma quota disponível de 1/5 do património, a par dos 4/5 que teriam de ser obrigatoriamente
deixados à família. A quota disponível era normalmente entregue a instituições religiosas,
ideia que transitou para o período da reconquista cristã, já que era entendido como sendo
uma forma de comprar um lugar no céu..
Com efeito, no período da reconquista impôs-se a ideia de solidariedade familiar, o que
aproximou o regime do sistema visigótico, passando então a vigorar o instituto da “l audatio
parentium”, em respeito ao qual qualquer acto de disposição de bens necessitava da
aprovação dos familiares. Passou então a vigorar o sistema da reserva hereditária, no âmbito
do qual todos os sucessíveis beneficiavam dos bens próprios, ou seja, dos bens de património
familiar. Mais tarde verificou-se o sistema de sucessão legitimária, no âmbito do qual só os
descendentes e os ascendentes passaram a beneficiar dos bens próprios e adquiridos.
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A quota livre no direito português era de 1/5 no Norte (por influência visigótica) e
de 1/3 no Sul (por influencia muçulmana).
Em Portugal começou a ganhar importância no sec. XIII, tendo sido regulamentado no séc.
XIV, por uma lei de 1349, que previa três formas válidas de celebrar um testamento:
a) Por escrito particular celebrado perante Oficial Régio com capacidade de validar documentos.
b) Por escrito particular celebrado perante testemunhas e sem a presença do Oficial Régio.
c) Por forma verbal e perante testemunhas, sendo estas quem validavam o testamento.
Sistema Penal
(Pag. 216 a 240, Vol. I, Tomo II, do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
3) Depois o agressor tinha 8 dias para abandonar o local do crime (desterro) ou para adiar a
vingança, pagando, neste caso, uma quantia designada por fredume, todavia este pagamento não
afastava a possibilidade de, findos os 8 dias, o ofendido e família perseguirem o agressor .
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De salientar que, nesta fase, era também possível evitar a vingança final, designada por Faida,
através de um acordo ou composição da amizade, devendo, para isso, o agressor solicitar ao
ofendido a substituição da vingança por uma das composições seguintes:
3.1 - Composição por compensação pecunária, correspondente a uma quantia proporcional à
perda do ofendido e excluía totalmente o direito de vingança.
3.2 - Composição corporal, ocorria quando o agressor não possuía bens e consistia em dar ao
acusado uma quantidade de açoites em público (entrar às varas);
3.3 - Composição por missas, em que o agressor se comprometia a mandar rezar um
determinado número de missas em honra do ofendido;
3.4 - Composição por cárcere, que consistia na privação da liberdade do agressor, podendo ser
em cárcere privada. Normalmente o agressor ficava preso em casa.
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Crimes contra a justiça pública, como a resistência ao oficial do rei;
Crimes religiosos, como a heresia, sacrlégio ou a blasfémia;
Crimes sexuais, como a violação, adultério, o incesto e a bigamia;
Crimes quanto à propriedade, como o furto e o dano.
Crimes de Feitiçaria
Nesta época, a pena mais comum para delitos mais graves era a pena de morte, geralmente
executada por enforcamento. Outras formas de execução eram: enterrar o criminoso vivo, a
lapidação, a crucificação, reservando-se para os nobres a decapitação.
pena de morte, outros tipos de penas, tais como as penas
Existiam ainda, além da
pecuniárias, as penas corporais, as penas privativas da liberdade e as penas
cruéis e infamantes.
As penas pecuniárias eram aplicadas para compensar o ofendido na mesma proporção da
perda que teve pela acção do infractor, sendo exemplo o anuveado, que era a pena aplicada
ao crime de furto e que consistia no pagamento ao ofendido de 9 vezes o valor do objecto
furtado.
As penas corporais mais comuns eram o corte da mão, o desorelhamento, o esvaziamento
dos olhos e os açoites em público.
As penas privativas de liberdade consistiam na prisão ou servidão.
As penas cruéis e infamantes eram aquelas que se consideravam particularmente
humilhantes e vexatórias, como por exemplo, o corte da barba, a procissão do réu com uma
corda ao pescoço e a exposição em gaiolas no pelourinho das vilas.
Assim sendo, verifica-se que o sistema penal da Idade Média não consagrava o princípio da
legalidade e tipicidade, segundo o qual não há crime sem lei, nem respeitava o princípio da
não-retroactividade das leis.
Permitia a punição de comportamentos violadores da religião e violadores de interesses
menores, e fazia depender a punição das condições sociais do agressor e ofendido.
Permitia também a desproporção entre a crueldade das penas e a gravidade dos crimes e a
existência de penas infamantes e vexatórias, bem como a transmissibilidade das penas de
pais para filhos.
Porém, a partir do séc. XIV com a lei de D. Afonso IV, o sistema foi gradualmente se
modificando.
O Período monista caracteriza-se pela prevalência da lei. Com efeito, nos secs. XV e XVI as
fronteiras e os Estados começaram a consolidar-se e, com o rescaldo da expansão
ultramarina, começaram a estabelecer-se novos contactos, pelo que começaram também a
definir-se as grandes teses sobre os conceitos de Estado e Soberania.
O poder político de Portugal deixa então de se basear na realidade da Republica Cristiana e
começou a vingar a ideia de Estado Burocrático, mas numa perspectiva de desconcentração
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de poderes para atingir uma maior eficácia, começando-se a reconhecer que o poder vem da
comunidade.
Começaram também a surgir movimentos eclesiásticos de combate à estrutura da própria
Igreja, designadamente os movimentos da reforma e contra-reforma., que contribuíram
decisivamente para a evolução do direito canónico.
O período monista caracteriza-se pela concentração do poder legislativo nas mãos do poder
político (Rei ou cortes).
O Estado assume a soberania em termos de fontes de direito, chamado a si o poder de
legislar.
O poder político vai evoluir no sentido da prevalência da lei em relação às outras fontes de
direito.
A lei do período monista, secs. XV e XVI, correspondia a um preceito autoritário e era vista
como uma norma obrigatória imposta pela vontade do monarca.
O monarca pretendia centralizar todas as funções do Estado e, para que tal sucedesse,
tentou diminuir o papel de outras fontes de direito, designadamente o costume.
O monarca começa a conceber a ideia de que o bom costume é o aprovado por si, proibindo, a
pouco e pouco, a interpretação da lei e a actividade dos juristas, argumentando que o
trabalho destes pode desvirtuar a lei.
A lei começa a ser, cada vez mais, o produto da vontade do Rei.
Todavia, não era vista como arbitrária, pois continuou a ter algumas limitações,
nomeadamente a competência das Cortes nalgumas matérias e o conceito de lei fundamental,
que surgiu no sec. XIX, como um antecedente da norma constitucional.
É também no período monista que se dá a divisão entre Direito Público e Direito Privado,
regulando o primeiro as relações entre o Estado e o particular e o segundo as relações entre
os particulares, isto é, entre os sujeitos colocados ao mesmo nível.
No período monista surgiram várias espécies de leis:
lei ou carta de lei, era uma norma de duração ilimitada, formalmente iniciada pelo nome
próprio do Rei;
Alvará, era norma, em regra, com uma duração limitada ao período de 1 ano, formalmente
iniciada pela expressão “Eu, el rei”;
Provisões, são normas expedidas pelos tribunais que serviam para alargar, a todo o
território, medidas tomadas pontualmente através de decretos ou resoluções;
Resoluções régias, eram as respostas dadas pelo Rei a uma consulta formulada pelo
tribunal. Em face de um caso não previsto nas várias fontes de direito hierarquizadas nas
Ordenações, perguntava-se ao rei como decidir;
43
Avisos e portarias, ambas são ordens dos secretários de Estado, expedidos em nome do
rei. As portarias dirigiam-se a uma instituição enquanto que os avisos a tribunais,
magistrados ou corporações.
Tanto as leis como os alvarás tinham como requisito de validade, a passagem pela chancelaria
e a aprovação, embora nem sempre tal se tenha cumprido.
A lei feita por um monarca tirano “quoad regimen” (quanto ao exercício, à administração, ao
regime), aquele que chegou ao poder por forma lícita mas ultrapassou os limites da sua
autoridade, deixou de governar para o bem comum e passou a governar para proveito próprio.
As leis feitas pelo tirano quanto ao título não deviam, em princípio, ser obedecidas;
As leis feitas por um tirano quanto ao exercício, deviam ser obedecidas se fossem justas
quanto aos outros aspectos (fim, matéria, forma).
Além da questão da justiça da lei, são também requisitos fundamentais, e mesmo fases do
processo legislativo, a publicação e a entrada em vigor.
A publicação da lei era feita através do registo nos livros de chancelaria e da notificação ás
autoridades locais, porém exemplos há que nem sempre assim sucedia.
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Os tribunais superiores também tinham livros de registo, nomeadamente a Casa da
Suplicação tinha o Livro das Posses e a Casa do Cível tinha os denominados Livros das
Esferas.
No período monista começou-se a estabelecer regras quanto ao inicio da vigência das leis.
Num alvará de 1518, estabeleceu-se como prazo de “vacatio legis” o decurso de 3 meses após
a publicação na Chancelaria. As ordenações manuelinas estabeleceram dois prazos distintos:
8 dias para o Tribunal da Corte e 3 meses para o resto do país.
Aceitava-se a ideia de que sendo a lei a vontade do príncipe, ele podia também isentar
algumas pessoas do seu cumprimento, atribuindo uma dispensa da lei.
A doutrina mais radical entendia que não devia haver dispensa da lei em caso algum, porém as
teses mais moderadas aceitavam a dispensa com algumas condições, nomeadamente a
existência de uma justa causa e a não lesão de interesses de terceiros.
A dispensa da lei podia ser atacada por duas formas: a subrepção (a atribuição de uma
dispensa podia ser contestada se ela tivesse sido atribuída por falsos motivos ) e a obrepção
(dispensa contestada se tivesse sido atribuída na omissão de factos importantes).
Compilações de Leis
(Pag. 31 a 32, Vol II, Tomo II, do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
A mais antiga compilação de leis gerais portuguesas é o Livro de Leis e Posturas que
reúne leis dos primeiros reinados e não tem um critério de sistematização.
As leis foram reunidas para mais fácil consulta e para impedir que se perdessem.
A segunda compilação de leis é composta pelas Ordenações de D. Duarte, que data do
séc. XV e foi organizada por reinados. Tem esta designação por ter sido encontrada na
biblioteca privada do rei D. Duarte, o qual lhe juntou um índice e um discurso inicial que
define um bom juiz.
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O Regimento Quatrocentista da Casa da Suplicação
(Pag. 32 a 34, Vol II, Tomo II, do manual de HDP dos profs. Albuquerque)
Ordenações do Reino
As ordenações são compilações ou colectâneas das leis do reino e surgiram no sec. XV.
com o objectivo de acentuar a prevalência da lei sobre outras fontes de direito. As
primeiras foram as Ordenações Afonsinas, seguiram-se as Ordenações Manuelinas (sec.
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XVI) e, por último as Ordenações Filipinas (fins do sec. XVI e sec. XVII). As ordenações
não obedeciam a qualquer lógica sistemática de arrumação, e chegavam mesmo a ter leis
contraditórias, pelo que não podem ser consideradas códigos. As Ordenações estavam
divididas em (5) cinco Livros e estes, em Títulos que, por sua vez, se dividem em
Parágrafos, apresentando os livros a seguinte estrutura.
Livro 1 Tratava dos regimentos dos cargos públicos, tanto régios como municipais,
compreendendo o governo, a justiça, a fazenda e o exército.
Livro 2 Regulava os bens e privilégios da Igreja, os direitos do rei e a sua cobrança, a
jurisdição dos donatários e as prorrogativas da nobreza, o estatuto dos Judeus e dos
Mouros;
Livro 3 Tratava do Processo Civil, incluindo o executivo.
Livro 4 Tratava do Direito Civil substantivo;
Livro 5 Tratava do Direito Penal, sendo por isso também designado de Livro Vermelho ou
Livro de Sangue
O Livro I das Ordenações Afonsinas foi escrito num estilo decretório, enquanto
que os restantes livros destas Ordenações foram escritos num estilo
compilatórios. Todos os livros das Ordenações Manuelinas e Filipinas, foram
escritos num estilo decretório.
Ordenações Afonsinas
(Pag. 34 a 51 do Vol II, Tomo II, do manual dos profs. Albuquerque e Pag 269 a 275 do manual do prof. Almeida Costa)
Foi D. João I quem tomou a iniciativa de elaborar uma compilação oficial de leis, entregando
esta tarefa ao corregedor da corte João Mendes, o qual, por ter entretanto falecido, não
chegou a concluir o trabalho. O corregedor falecido foi substituído pelo Dr. Rui Fernandes.
que acabou por concluir a compilação em 28 de Julho de 1446. Todavia, como as ordenações
só entraram em vigor em Agosto de 1447, portanto já no reinado de D. Afonso V, foram
designadas por Ordenações Afonsinas.
Estas Ordenações sistematizavam-se em cinco livros, divididos por títulos e estes divididos
em parágrafos.
O Livro I ocupava-se dos regimentos dos cargos públicos, tanto régios como municipais,
compreendendo o governo, a justiça, a fazenda e o exército;
O Livro II disciplinava os bens e privilégios da Igreja, os direitos do rei e a sua cobrança, a
jurisdição dos donatários e as prorrogativas da nobreza, o estatuto dos Judeus e dos
Mouros;
O Livro III tratava do Processo Civil, incluindo o executivo;
O Livro IV tratava do Direito Civil substantivo;
O Livro V tratava do Processo Criminal.
O primeiro Livro das Ordenações Afonsinas, ainda redigido por João Mendes, foi escrito num
estilo directo e decretório, também designado por legislativo, que consiste numa forma
de redigir a lei como se estivesse a ser criada naquele momento, sendo um estilo mais
perfeito do ponto de vista técnico.
O estilo utilizado nos restantes livros das Ordenações Afonsinas foi o compilatório, que
consiste na transcrição da norma jurídica, incluindo todas as versões
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anteriores da mesma, bem como todos os comentários e anotações que se fizeram sobre ela.,
sendo um estilo mais perfeito do ponto de vista histórico.
As principais críticas feitas ás Ordenações Afonsinas, referem-se ao critério de
sistematização e à dúvida de saber se estas tiveram ou não uma vigência efectiva.
Quanto ao primeiro aspecto, a doutrina dominante defende que o estilo compilatório
utilizado na escrita dos 4 últimos livros dificulta e confunde a tarefa de aplicação do direito.
Quanto aos restantes aspectos, a doutrina tende hoje a aceitar, em função do número de
exemplares encontrados em todo o território, que as ordenações foram suficientemente
divulgadas e entraram de facto em vigor no reinado de D. Afonso V, tendo sido aplicadas ao
nível dos tribunais superiores do reino, designadamente na Casa da Suplicação.
Apesar de ser já considerável o número de leis contidas nas Ordenações Afonsinas, elas
ainda não cobriam a totalidade das questões que eram necessário solucionar. Por isso, além
das fontes principais do direito, estabeleceu-se um sistema de fontes subsidiárias, isto é,
uma hierarquia de fontes do direito para recorrer na falta de direito pátrio.
As fontes principais eram: a lei, (próprias ordenações) o estilo da corte e o
costume antigo. Se estas não tivessem solução para um determinado caso, recorria-se às
fontes subsidiárias que eram o direito romano (para questões temporais), o direito
canónico (para questões espirituais e temporais de pecado-ex: usucapião de má fé,
permitido no Dto. Romano), a glosa de Acúrsio, a opinião de Bártolo e a resolução régia
Ordenações Manuelinas
(Pag. 52 a 58 do Vol II, Tomo II, do manual dos profs. Albuquerque e Pag 276 a 280 do manual do prof. Almeida Costa)
Importa, antes de mais, salientar que há autores que defendem que estas ordenações já
avançaram mais no sentido da sistematização, na medida em que todos os livros foram
escritos num mesmo estilo, o decretório ou legislativo, porém, em termos de estrutura,
manteve-se a lógica das Afonsinas (livros, títulos e parágrafos).
Em 1512 e 1513 imprimiram-se os livros 1 e 2 destas ordenações que ficariam conhecidas por
Ordenações Manuelinas, em 1514 os restantes 3 livros e fez-se uma reimpressão dos
primeiros.
Nos anos seguintes, produziu-se alguma legislação avulsa, o que levou D. Manuel a decidir
fazer uma nova versão das ordenações, que ficou pronta em 1521, integrando já a legislação
avulsa entretanto criada. Para evitar confusões na aplicação da lei, o rei mandou destruir
todos os exemplares que restavam das edições anteriores.
Os compiladores das ordenações manuelinas foram os juristas Rui Boto, Rui da Grã e
Cristóvão Esteves.
As Ordenações Manuelinas sistematizam-se também em cinco livros e estes em parágrafos e
títulos, todavia, como já referido anteriormente, todos os livros foram escritos no estilo
decretório ou legislativo. Quanto ás matérias, mantém-se, no essencial, a distribuição das
Ordenações Afonsinas, sendo a alteração mais significativa a eliminação, do Livro II, das
regras respeitantes aos Judeus, os quais tinham entretanto recebido a ordem de expulsão
(sec. XV). As Ordenações Manuelinas, até pelo estilo em que estão redigidas, constituem uma
compilação mais apurada. Alguns autores falam já dum código, entendido obviamente de
acordo com o conceito da época.
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As Ordenações Manuelinas mantiveram o elenco de fontes principais e fontes
subsidiárias das Ordenações Afonsinas, porém, ao nível das segundas, introduziram
também, como fonte de direito subsidiária, a opinião comum dos doutores como critério
filtro de utilização e de tutela da glosa de Acúrsio e da Opinião de Bártolo.
Com efeito, a glosa de Acursio só seria utilizada como fonte subsidiária se não fosse
contrariada pela opinião comum dos doutores.
No que respeita à opinião de Bártolo, esta só poderia ser utilizada como fonte subsidiária se
não pudesse ser contrariada pela opinião comum dos doutores proferida em momento
posterior à opinião de Bártolo.
Esta consagração da opinião comum dos doutores foi entendida por alguns autores como uma
cedência ás ideias do humanismo, que criticava as escolas medievais e particularmente as
suas maiores figuras. Outros autores explicam duma outra forma esta opção das Ordenações
Manuelinas, defendendo que Bártolo não foi posto em causa porque a opinião comum dos
doutores foi produto da sua escola e, além disso era preciso deixar em aberto a
possibilidade dos juristas posteriores terem opiniões mais válidas e actualizadas do que ele.
Estes autores fazem aliás notar que a prevalência da opinião comum dos doutores só funciona
em relação a juristas futuros, nunca se contestando a autoridade de Bártolo em relação aos
juristas anteriores ou do seu tempo.
Ordenações Filipinas
(Pag. 58 a 63 do Vol II, Tomo II, do manual dos profs. Albuquerque e Pag 284 a 288 do manual do prof. Almeida Costa)
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As fontes subsidiárias mantêm a mesma hierarquia das ordenações anteriores, mas a opinião
de Bártolo ficou mais reforçada, o que foi consequência da valorização das opiniões deste
jurista na prática judiciária, ocorrida durante o séc. XVII. É nesta época que alguns autores
falam de uma fase bartolista do direito português.
Foram encontrados diversos erros e contradições nas Ordenações Filipinas, as quais
passaram a ser conhecidas por filipismos.
Assentos
(Pag. 76 a 79 do Vol II, Tomo II, do manual dos profs. Albuquerque)
Além do poder para legislar, os Reis detinham também o direito de interpretar as suas leis.
No período pluralista, faziam-no pessoalmente através de leis aclaratórias, porém no durante
o período monista passaram também a fazê-lo através dos tribunais superiores,
nomeadamente da Casa da Suplicação e da Casa do Cível.
Em 1518, D. Manuel delegou na Casa da Suplicação o poder de resolver os casos duvidosos
através de assentos.
De acordo com esta lei, o valor dos assentos restringia-se ao processo em que a dúvida se
tivesse suscitado.
Porém as Ordenações Manuelinas ampliaram este valor, atribuindo a alguns assentos valor
genérico.
Em 1582, a Casa do Cível foi extinta e foi criada a Relação do Porto, que também passou a
poder emitir assentos.
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A mesma faculdade veio a caber ás Relações Ultramarinas (duas no Brasil e uma no
Oriente).
Com a Lei da Boa Razão de 1769, atribuiu-se-lhes valor interpretativo e portanto não
constituíam forma de integração de casos omissos.
Das diferenças de regime entre os vários assentos resultou a distinção entre assentos de
autos (com valor restrito ao processo em causa), assentos económicos (relativos à disciplina
interna do tribunal de que emanavam) e assentos legais (com força genérica e equiparados à
lei).
Estilo
(Pag. 79 a 82 do Vol II, Tomo II, do manual dos profs. Albuquerque)
O estilo era uma fonte principal de direito no período monista, embora estivesse sujeito a
requisitos de validade. Nesta época, o estilo da corte não podia contrariar a lei, tinha de
ser plural e tinha de ser prescrito (com mais de 10 anos).
De acordo com a disciplina das ordenações, os estilos valiam como lei e deviam ser aprovados
por assento. Em 1605 determinou-se que só seriam válidos os estilos aprovados por assento
da Mesa Grande da Casa da Suplicação. E, depois de 20 de Dezembro de 1757, exigiu-se que
fosse conforme à boa razão.
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